搜尋結果:蘇佳賢

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上訴
臺灣高等法院

偽造有價證券等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5502號 上 訴 人 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 上 訴 人 即 被 告 劉仁慶 選任辯護人 古乾樹律師(法扶律師) 上列上訴人因偽造有價證券等案件,不服臺灣宜蘭地方法院112 年度訴字第345號,中華民國113年7月3日第一審判決(起訴案號 :臺灣宜蘭地方檢察署111年度偵字第9109號),提起上訴,本 院判決如下:   主 文 上訴駁回。 劉仁慶緩刑貳年。緩刑期間付保護管束,並應於緩刑期內向指定 之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之 機構或團體,提供肆拾小時之義務勞務。   理 由 一、審理範圍:本件檢察官、上訴人即被告劉仁慶均已明示僅對 原判決之刑上訴(本院卷第271、425、437頁),故本院依 刑事訴訟法第348條第3項規定,以經原審認定之事實及論罪 為基礎,僅就原審判決之刑(含刑之加重、減輕、量刑等) 是否合法、妥適予以審理,合先敘明。 二、刑之減輕事由:  ㈠原審已就減刑事項說明:被告雖已著手詐欺得利之實施,惟 未生獲得分配拍賣價金之結果,行為尚屬未遂,審酌其並未 實際取得犯罪所得,犯罪情節較既遂犯為輕,爰依刑法第25 條第2項規定均減輕其刑。  ㈡按依刑法第19條規定,刑事責任能力,係指行為人犯罪當時 ,理解法規範,辨識行為違法之意識能力,與依其辨識而為 行為之控制能力。縱行為人曾有精神上病狀或為間歇發作的 精神病態者,其犯罪之意識能力與控制能力是否因而欠缺或 顯著減低,仍應以行為時之狀態為判斷標準,不能因其犯罪 前曾罹患或犯罪後有精神病症,即逕認其行為時之意識能力 與控制能力欠缺或顯著減低(最高法院111年度台上字第495 3號判決要旨參照)。被告於上訴理由主張有刑法第19條第2 項之事由,得減輕其刑云云。經查,被告於本案之犯行係持 原判決附表所示之本票向法院聲請核發支付命令,再持支付 命令及確定證明書為執行名義,具狀向原審法院民事執行處 聲請強制執行事件參與分配,被告對於如何聲請強制執行之 相關步驟均知之甚詳且能依序進行,足徵被告於行為時具有 分析事理之能力,並能依其思考而行動。因此,被告於案發 時,對於一般事理具合理之認識,並有依此辨識而行為之能 力,並無辨識能力或控制能力顯著降低之情形,難認被告有 刑法第19條第2項規定之適用。 三、駁回上訴之理由:  ㈠檢察官上訴意旨略以:被告及同案被告林順昌之行為,除損害 告訴人債權,尚損害台灣宜蘭地院非訟中心對執行名義核發之 正確性及民事執行處辦理強制執行案件程序之正確性,犯罪手 段及情節並非普通,故原審僅量處被告有期徒刑3月(上訴書 誤繕為4月),顯有過輕,此部分請從重量刑等語。  ㈡被告上訴意旨略以:被告罹有重鬱症、雙向情感疾患,更患 有腦腫瘤,自民國104年起迄今多年領有精神、心智功能障 礙輕度之身心障礙證明,足認被告行為時因精神、心智功能 障礙之原因,致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力, 顯著減低者,得減輕其刑,並請求予以緩刑等語。  ㈢按刑罰之量定,係實體法上賦予事實審法院得依職權自由裁 量之事項,苟其所量之刑符合規範體系及目的,於裁量權之 行使亦無所逾越或濫用,而無明顯違背公平、比例及罪刑相 當原則者,即不能任意指為違法(最高法院113年度台上字 第2121號刑事判決);又刑法第57條之規定,係針對個別犯 罪為科刑裁量時,明定科刑基礎及尤應注意之科刑裁量事項 ,屬宣告刑之酌定。又裁量權之行使,屬實體法上賦予法院 依個案裁量之職權,如所為裁量未逾法定刑範圍,且無違背 制度目的、公平正義或濫用裁量權情形,即無違法可言(最 高法院106年度台抗字第25號刑事裁定意旨參照)。本案原 審先依刑法第25條第2項減輕其刑,量刑時就刑法第57條所 定各款科刑輕重應審酌之事項,於理由欄內具體說明:以行 為人之責任為基礎,審酌被告與同案被告林順昌為避免楊堂 宮之財產遭告訴人強制執行殆盡,虛構不實債權,向法院聲 請本案支付命令,進而聲請參與分配,使公務員登載不實文 書並行使之,致生損害於告訴人、原審法院民事庭非訟中心 對於執行名義核發之正確性、民事執行處辦理強制執行案件 程序進行之正確性,誠屬不該;又考量被告犯後終能坦承犯 行,兼衡其犯罪動機、手段、所造成之法益侵害,迄未與告 訴人達成和解或取得原諒,及被告自述之智識程度、家庭經 濟生活狀況、領有輕度身心障礙證明等一切情狀,量處有期 徒刑3月及諭知易科罰金之標準。被告雖上訴主張應依刑法 第19條第2項減刑及從輕量刑,然本案被告並無適用刑法第1 9條第2項減刑之情形,業如前述,且原審所量處之刑度,於 本罪中亦屬低度刑,故難認原審有量刑過重之情形。又檢察 官上訴認原審量刑過輕,然原審於量刑時已就上訴理由所提 之犯罪手段、情節及所生危害均已詳予審酌,難認有何不當 之處。原審已基於刑罰目的性之考量、刑事政策之取向以及 行為人刑罰感應力之衡量等因素而為刑之量定,且於量刑時 已就各量刑因素予以考量,不生量刑失衡之裁量權濫用,經 核其量刑尚屬允當。從而,原判決關於被告之刑度並無不當 ,應予維持,被告及檢察官就刑度提起上訴,為無理由,應 予駁回。  ㈣查被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,有卷附 本院被告前案紀錄表可按,其因一時失慮,致罹刑典,經此 起訴審判,當知所警惕,信無再犯之虞,本院審酌上情,認 所宣告之刑以暫不執行為適當,諭知緩刑2年,以啟自新。 又為使被告深切記取教訓,強化法治觀念,導正偏差行為, 俾於緩刑期內能深知警惕,避免再度犯罪,爰依刑法第74條 第2項第5款規定,命於緩刑期內向指定之政府機關、政府機 構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供 40小時之義務勞務,併依刑法第93條第1項第2款規定,諭知 於緩刑期間付保護管束,以觀後效。至被告倘於緩刑期間, 違反上開所定負擔情節重大,足認原宣告之緩刑難收其預期 效果,而有執行刑罰之必要,得依刑法第75條之1第1項第4 款規定,撤銷緩刑之宣告,附此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官韓茂山提起公訴,檢察官黃正綱提起上訴,檢察官 王聖涵到庭執行職務。  中  華  民  國  114  年  3   月  27  日          刑事第十六庭 審判長法 官 劉嶽承                    法 官 黃翰義                    法 官 王耀興   以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 蘇佳賢 中  華  民  國  114  年  3   月  27  日 附錄:本案論罪科刑法條全文                中華民國刑法第214條 明知為不實之事項,而使公務員登載於職務上所掌之公文書,足 以生損害於公眾或他人者,處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5千 元以下罰金。 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者,依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。

2025-03-27

TPHM-113-上訴-5502-20250327-2

交上易
臺灣高等法院

過失傷害

臺灣高等法院刑事判決 113年度交上易字第402號 上 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 上 訴 人 即 被 告 劉霞 選任辯護人 鄧茗佳律師 上列上訴人因過失傷害案件,不服臺灣臺北地方法院113年度審 交易字第33號,中華民國113年8月15日第一審判決(起訴案號: 臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第22476號),提起上訴,本院 判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、審理範圍:本件檢察官、上訴人即被告劉霞均已明示僅對原 判決之刑上訴(本院卷第74至75、128至129頁),故本院依 刑事訴訟法第348條第3項規定,以經原審認定之事實及論罪 為基礎,僅就原審判決之刑(含刑之加重、減輕、量刑等) 是否合法、妥適予以審理,合先敘明。 二、刑之減輕事由:原審已就減刑事項說明:觀以被告交通事故 肇事人自首情形紀錄表,其上明確記載:「報案人或勤指中 心轉來資料未報明肇事人姓名,處理人員前往傷者就醫之醫 院處理時,肇事人在場,並當場承認為肇事人員」等語,足 認被告對到場而尚不知肇事者為何人之員警陳明其係肇事之 一方之事實,應認符合自首要件,審酌被告此舉確能減輕員 警查緝真正行為人之負擔,爰依刑法第62條前段規定減輕其 刑等語,經核並無違誤。  三、駁回上訴之理由:  ㈠被告上訴意旨略以:依卷內照片可見被告之右前車頭受撞擊 之毀損甚為嚴重,惟依據被告所提供之行車紀錄器,被告當 時之速度約為30公里,而車輛碰撞事故所受傷勢與碰撞時之 速度存在極高度關聯性,碰撞速度越快,駕駛人必然受到較 為嚴重之傷勢,故被害人王化麟事發當時之車速為何甚為重 要;原審考量被告於審理時才完整坦承犯行,從而認定被告 有執行刑罰之必要,不為緩刑之宣告,此已逾越量刑自由裁 量空間,況被告對本案發生存有過失一情於偵查、審理中即 已為坦承,請依刑法第57條、第62條及第74條第1項第1款規 定,依法減刑,並為緩刑宣告等語。  ㈡檢察官上訴意旨略以:被告違反道路交通安全規則嚴重,肇 事情節重大,且致被害人王化麟傷勢嚴重,類如植物人狀態 ,不論從行為態樣或犯罪結果觀之,被告行為均應嚴懲,雖 被告坦承犯行,但事後僅向基隆地方法院提存新臺幣50萬元 作為賠償,與告訴人為王化麟所支付之醫藥費及嗣後安養費 用相較甚微,尚難認被告有積極悔改之意,是原判決顯屬輕 縱等語。  ㈢辯護人原聲請就被害人當時事發時之車速進行鑑定,待證事 實:被害人之傷勢與其有無超速有一定程度之關連,涉及量 刑之審酌等語,惟於審理時已表示就此部分不再爭執(本院 卷第129頁)。經查,被告原係以被告所駕駛之車牌號碼000 -0000號自小客車右前車頭受撞擊之毀損甚為嚴重,因而推 論被害人當時之車速有超速之可能,然依被告之行車紀錄器 影像擷圖顯示(112年度偵字第22476號卷第43頁上方照片) ,本案係被告所駕駛之車牌號碼000-0000號自小客車車頭撞 擊被害人所騎乘之車牌號碼000-000號普通重型機車右側車 身,並非被害人機車撞擊被告自小客車車頭,是被告自小客 車車頭之毀損程度,應係與被告之車速快慢較為相關,而非 與被害人之車速有關,自無從憑被告車頭之毀損程度用以推 論被害人有何車速過快而可能超速之情形,是本案並無任何 事證足認被害人有超速之可能,自無從影響被告於本案之歸 責程度。  ㈣按刑罰之量定,係實體法上賦予事實審法院得依職權自由裁 量之事項,苟其所量之刑符合規範體系及目的,於裁量權之 行使亦無所逾越或濫用,而無明顯違背公平、比例及罪刑相 當原則者,即不能任意指為違法(最高法院113年度台上字 第2121號刑事判決);又刑法第57條之規定,係針對個別犯 罪為科刑裁量時,明定科刑基礎及尤應注意之科刑裁量事項 ,屬宣告刑之酌定。又裁量權之行使,屬實體法上賦予法院 依個案裁量之職權,如所為裁量未逾法定刑範圍,且無違背 制度目的、公平正義或濫用裁量權情形,即無違法可言(最 高法院106年度台抗字第25號刑事裁定意旨參照)。本案原 審先依刑法第62條前段減輕其刑,量刑時就刑法第57條所定 各款科刑輕重應審酌之事項,於理由欄內具體說明:審酌被 告直行車開入右轉專用道,不先右轉再繞回光復南路而強欲 直行,還將僅限右轉之紅燈向右綠箭頭看成得直行之綠燈, 貿然駕車穿越人車流量甚大之市民大道,終至發生本件交通 事故,其違反道路交通安全規則嚴重,肇事過失情節重大, 甚於警詢時還稱其不知道燈號意義,向員警表示「我看到號 誌燈是綠燈」,其對交通安全規則及標誌、標線、號誌之理 解,已達難以想像其如何考取駕照之誇張程度。復考量被告 犯後於原審審理時才完整坦承犯行,與被害人家屬因和解條 件差距過大,致未能達成和解,然目前先提存50萬元予被害 人家屬作為賠償金額之預付,暨被告自述:高職畢業之最高 學歷,目前無業擔任家庭主婦,先生從事業務工作,需扶養 10歲、6歲幼子及在大陸之父母與成年弟弟等語之智識程度 及家庭經濟狀況,及告訴人曾淑惠(被害人配偶)到庭陳述 之意見,與被害人所受傷勢及本件犯罪所生危害等一切情狀 ,量處有期徒刑8月。被告及檢察官雖均就刑度提出上訴, 然被告於本案之過失情節嚴重,造成被害人迄今仍無意識及 自行活動之能力之傷害,家屬需承受巨大之傷痛及負擔,被 告亦未能與被害人家屬和解,被告請求從輕量刑,實難認可 採;而被告並非因故意而造成被害人受有傷害,且已因其過 失行為經原審判處不得易科罰金之刑而需入監反省己過,檢 察官認原審量刑過輕,亦非有據。原審已基於刑罰目的性之 考量、行為人刑罰感應力之衡量等因素而為刑之量定,且於 量刑時已就各量刑因素予以考量,亦無違背公平正義之精神 ,客觀上不生量刑失衡之裁量權濫用。經核其量刑尚屬允當 ,應予維持。被告及檢察官就刑度提起上訴,為無理由,應 予駁回。  ㈤至辯護人為被告主張給予緩刑之宣告云云。按受2年以下有期 徒刑、拘役之宣告,而有刑法第74條第1項所列2款情形之一 ,認以暫不執行為適當者,得宣告2年以上5年以下之緩刑, 刑法第74條第1項固定有明文。惟宣告緩刑,除應具備刑法 第74條所定條件外,法院應就被告有無再犯之虞,能否由於 刑罰之宣告而策其自新,及有無可認為暫不執行刑罰為適當 之情形等因素而為判斷,屬實體法上賦予法院得依職權裁量 之事項(最高法院107年度台上字第4923號判決意旨參照) 。查被告固未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,有本 院被告前案紀錄表附卷可參,然被告於本案之過失情節重大 ,且造成被害人迄今仍無意識及自行活動能力之嚴重傷勢, 亦未能與被害人家屬達成和解或取得諒解,實難認就其所宣 告之刑以暫不執行為適當,爰不予緩刑之宣告。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。   本案經檢察官黃士元提起公訴,檢察官李進榮提起上訴,檢察官 王聖涵到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  27  日          刑事第十六庭 審判長法 官 劉嶽承                    法 官 黃翰義                    法 官 王耀興   以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 蘇佳賢 中  華  民  國  114  年  3   月  27  日 附錄:本案論罪科刑法條全文                中華民國刑法第284條 因過失傷害人者,處 1 年以下有期徒刑、拘役或 10 萬元以下 罰金;致重傷者,處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下 罰金。

2025-03-27

TPHM-113-交上易-402-20250327-1

上易
臺灣高等法院

妨害自由

臺灣高等法院刑事判決 113年度上易字第2117號 上 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 上 訴 人 即 被 告 梁怡玲 上列上訴人因妨害自由案件,不服臺灣臺北地方法院113年度易 字第979號,中華民國113年9月26日第一審判決(起訴案號:臺 灣臺北地方檢察署112年度偵字第34185號),提起上訴,本院判 決如下:   主 文 上訴駁回。   事 實 一、梁怡玲基於恐嚇危害安全之犯意,接續於如附表一所示之期 間,多次以其所持用之門號0000000000號行動電話(下稱本 案手機),傳送如附表一編號2、3、4、5、8所示之加害生 命、身體內容之簡訊至蔡孟紅持用之行動電話(門號詳卷) ,並以不詳設備,登入00000000000000.com電子信箱後,傳 送如附表一編號1、6、7所示加害生命、身體內容之電子郵 件至蔡孟紅使用之電子信箱(帳號詳卷),復於112年6月14 日上午8時許,手持鐮刀至蔡孟紅位於臺北市之住處(地址 詳卷)之1樓管理室,朝社區監視器鏡頭亮刀以警告蔡孟紅 ,以前述方式為恐嚇行為,使蔡孟紅心生畏懼,致生危害安 全。 二、案經蔡孟紅訴由臺北市政府警察局文山第一分局報告臺灣臺 北地方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 一、證據能力:按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除 法律有規定者外,不得作為證據,刑事訴訟法第159條第1項 固定有明文。惟按當事人、代理人或辯護人於法院調查證據 時,知有第159條第1項不得為證據之情形,而未於言詞辯論 終結前聲明異議者,視為有前項之同意,同法第159條之5第 2項亦定有明文。本件當事人對於本判決下列所引用之供述 證據之證據能力,於本院行準備程序時均表示無意見而不予 爭執,迄至言詞辯論終結前亦未再聲明異議,本院審酌上開 證據資料製作時之情況,尚無違法不當及證明力明顯過低之 情形,爰依前開規定,認均具有證據能力。又本院下列所引 用之非供述證據(卷內之文書、物證)之證據能力部分,並 無證據證明係公務員違背法定程序所取得,且當事人等於本 院亦均未主張排除其證據能力,本院審酌前揭非供述證據並 無顯不可信之情況與不得作為證據之情形,依刑事訴訟法第 158條之4反面解釋及第159條之4之規定,應認均有證據能力 。 二、事實認定:  ㈠訊據上訴人即被告梁怡玲對前揭事實均坦承不諱(112年度偵 字第34185號卷第17至19、292頁、本院卷第124、148頁), 核與證人即告訴人蔡孟紅於警詢、檢察事務官處所為之證述 相符(112年度偵字第34185號卷第13至15、53至54頁),並 有有恐嚇簡訊、電子信件、監視器影像畫面截圖可佐(112 年度偵字第34185號卷第29至32、63至89頁),足認被告前 揭自白確與事實相符,堪以採信。本案事證明確,被告犯行 堪以認定,應依法論科。  ㈡至被告聲請調查告訴人是否有吸毒、對不特定人下毒及販毒 等情,因此待證事實與被告是否成立本案犯行無涉,自無調 查之必要,附此敘明。 三、論罪:  ㈠核被告所為,係犯刑法第305條恐嚇危害安全罪。  ㈡被告於附表一所示時間,接續傳送恐嚇簡訊、電子郵件以及 為前述揮刀恐嚇,其目的單一、行為類似、侵害之法益相同 ,可認係本於一個恐嚇犯意而為,各該行為之獨立性極為薄 弱,應論以接續犯。  ㈢被告主張:依醫院病歷可證明我受刺激後的反應與常人不同 ,足認定我行為時無責任能力,有刑法第19條之適用,但我 不希望送精神鑑定等語。經查:  1.按依刑法第19條規定,刑事責任能力,係指行為人犯罪當時 ,理解法規範,辨識行為違法之意識能力,與依其辨識而為 行為之控制能力。縱行為人曾有精神上病狀或為間歇發作的 精神病態者,其犯罪之意識能力與控制能力是否因而欠缺或 顯著減低,仍應以行為時之狀態為判斷標準,不能因其犯罪 前曾罹患或犯罪後有精神病症,即逕認其行為時之意識能力 與控制能力欠缺或顯著減低(最高法院111年度台上字第495 3號判決要旨參照)。  2.被告固曾於105年2月1日至108年9月9日間至國防醫學院三軍 總醫院就診,經診斷為「非特定的焦慮症」、「持續性憂鬱 症」,於106年9月25日、106年10月23日、109年5月12日、1 11年11月23日、112年4月18日、112年8月15日、113年5月27 日至振興醫療財團法人振興醫院就診,經診斷為「Panic di sorder[episodic paroxysmal anxiety]without agoraphob ia」(陣發性焦慮發作),另於112年2月15日至112年5月26 日國立臺灣大學醫學院附設醫院就診,經診斷為Panic diso rder(恐慌症)、Anxiety disorder(焦慮症)、Depressi ve disorder(抑鬱症)等情,有振興醫院113年7月26日振 行字第1130004698號函暨附件門診記錄、三軍總醫院113年7 月22日院三醫資字第1130048218號函暨附件門診病歷及臺大 醫院113年8月1日校附醫秘字第1130903223號函暨附件病歷 資料在卷可稽(原審審易字卷第39至163頁參照),足見被 告確曾罹患上開疾病。惟被告對其有為前揭行為,均能清楚 記憶,且亦供稱:我傳簡訊及電郵的目的是要嚇嚇告訴人; 我故意拿鐮刀趁上班時對他社區監視器鏡頭揮舞,就是警告 告訴人不要勾引我的先生等語(112年度偵字第34185號卷第 292頁),足認被告明確知悉其前揭行為具有加惡害於他人 生命身體之意,且係依自身之意識決定為前揭行為,並無欠 缺辨識能力或控制能力,亦無辨識能力或控制能力顯著降低 之情形,故被告並無刑法第19條第1、2項之適用,堪以認定 。 四、不另為無罪諭知部分:  ㈠公訴意旨另以:被告於附表二所示時間,以手機發送如附表 二所示恐嚇簡訊與告訴人,因認此部分亦涉刑法第305條恐 嚇罪。   ㈡經查,附表二所示簡訊,並非本案手機所發,而是000000000 0門號所傳送,此觀該簡訊截圖上方門號自明(112年度偵字 第34185號卷第30頁),起訴書訴稱以0000000000發送云云 ,容有誤認。又被告辯稱:手機門號0000000000不是我的等 語(112年度偵字第34185號卷第291頁),觀諸自000000000 0門號所發送與告訴人之其餘簡訊(112年度偵字第34185號 卷第101至113頁):「妳真的該死,妳如果再繼續 對 梁的 手機網路 駭入 要對付妳 簡單得很 ,不信 請發招過來給 我及 梁 喔」、「妳跟她(梁) 怎麼對幹都可以,但絕對 不要扯到我」、「上面2條簡訊是 梁 今晚傳給我的」、「 我要跟妳說一句話〈妳跟洪國盛 梁怡玲 三者之間〉 的所有 關係 糾結 糾紛 ,務必要說得清清楚楚 這個是 梁 最在意 」、「過去妳跟 梁 不管 什麼 糾結 ,我來慢慢 化解吧! 」、「多難看的一件事,我盡我的 力 希望 梁 能 就此打 住 ,我 說 真的 ,也請妳不要誤解.好像在唬爛妳一樣」 、「我現在把錢全部交給怡玲,謀級賄賂你欸,甲卡敗」、 「我都跟我的配偶怡玲坦白說了,她知悉一切,也別怪她說 妳」、「長期使用我給妳的信用卡,這些事被怡玲察覺,她 很知道廠商如何行賄公務員。妳在元大坦承竄入她帳戶是因 為妳認為她是厲害的法務,過去紀錄很好,所以很安全。這 些怡玲也知道了」、「妳既然認為怡玲是厲害的法務,幹嘛 去惹人家,把人搞得幾乎家毀人亡,不怕她後面的勢力?」 ,內容提及被告時,係以第三人稱之方式為之,是傳送之人 可能係被告以外之人,而非被告。本件公訴就此部分所據之 事證尚有未足,應為有利於被告之認定,而此部分縱成立犯 罪,亦與前開論罪科刑部分,有一罪關係,爰不另為無罪諭 知。 五、駁回上訴之理由:  ㈠被告上訴意旨略以:被告於本案應有刑法第19條之適用等語 。  ㈡檢察官上訴意旨略以:被告犯罪所生之危險程度極高,且文 字上明顯提及被害人之子女,仍係對兒童及少年為犯罪行為 ,犯罪所生之損害程度巨大,顯非一般犯行所可比擬,故量 刑上已不宜輕判;被告對於犯行爭執其責任能力,事後從未 對被害人有任何道歉或賠償,難認被告犯後態度良好,應再 給予至有期徒刑3月至4月間之刑度為宜,以資懲儆。另原審 對於附表二之犯行,未再調查告訴人蔡孟紅之直接感受、環 境、心境、情境等心靈自由是否有遭妨害之情形,逕認自白 欠缺補強證據而判無罪,亦有違誤等語。  ㈢被告前述恐嚇文字上雖曾提及告訴人之子女,然被告傳送之 對象為告訴人,並無證據足認被告有要告訴人將該恐嚇訊息 轉知告訴人子女,從而一併恐嚇告訴人子女之意,檢察官上 訴認被告所為亦應屬對兒童及少年恐嚇,尚非有據。  ㈣原審以被告前揭有罪部分犯行事證明確,依法論罪,並審酌 被告不思理性解決問題,竟就傳送本案恐嚇簡訊、本案電子 信以及至告訴人家尋釁,使告訴人居不得安,精神痛苦,實 有不該,且被告雖承認有客觀上之行為,但仍不願坦然面對 ,犯後態度可待改進,另審酌其素行、被告生活狀況,所受 刺激,身心狀況等及其他一切情狀,量處拘役30日,並諭知 易科罰金之折算標準,另說明不予沒收及不另為無罪諭知之 理由。經核其認事用法均無違誤,量刑亦已充分考量各項量 刑因子,尚屬允當,應予維持。被告仍執前詞,提起上訴, 惟業據本院論駁說明如前,而原判決關於被告之刑度及不另 為無罪諭知之認定亦無不當,被告、檢察官提起上訴,均無 理由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官蔡期民提起公訴,檢察官劉承武提起上訴,檢察官 王聖涵到庭執行職務。  中  華  民  國  114  年  3   月  27  日          刑事第十六庭 審判長法 官 劉嶽承                    法 官 黃翰義                    法 官 王耀興 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 蘇佳賢 中  華  民  國  114  年  3   月  27  日 附錄:本案論罪科刑法條全文                刑法第三百零五條 以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人,致生危害 於安全者,處二年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。 附表一: 編號 時間 內容 方式 1 111年8月29日下午7時48分許 你的一兒一女是否平安長大?全在你所作所為。 電子郵件 2 112年6月8日上午6時22分許 一女一兒學期結束後轉學至文山區以外學校以免暴露在各種風險。 手機簡訊 3 112年6月9日下午6時54分許 你的一女一兒個資、也公布給黑白兩道。 手機簡訊 4 112年6月11日上午10時54分許 我刀子都敢拿。我也去調查局作證。 手機簡訊 5 112年6月15日上午9時39分許 故意出現在5樓是要我扁你?下次沒有僥倖。 手機簡訊 6 112年7月29日下午1時59分許 菜雞巴、你用網路電話拼命騷擾我跟家人、、你的家人也會被我拼命騷擾......幹死妳 電子郵件 7 112年7月30日中午12時31分許 我要殺你、易如反掌 電子郵件 8 112年7月31日下午1時33分許 你的家人也難逃劫難、出手打死你們 手機簡訊           附表二: 編號 時間 內容 方式 111年10月13日下午2時許 再來 首先去國小或妳家門口堵 妳們家 3個月痛打一頓,假如害怕妳可以先去報警 就算警察在 照打你們3人 手機簡訊

2025-03-27

TPHM-113-上易-2117-20250327-1

上訴
臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6303號 上 訴 人 即 被 告 陳柏憲 郭宗勝 洪清川 馬明宏 上列上訴人即被告等因詐欺等案件,不服臺灣臺北地方法院113 年度訴字第643號,中華民國113年8月14日、113年9月9日、113 年9月30日第一審判決(起訴案號:臺灣臺北地方檢察署112年度 偵字第19831號、第28151號、第28706號、第29583號、第37075 號、第38562號、第39145號、113年度偵字第442號、第443號) ,提起上訴,本院判決如下:   主 文 原判決關於陳柏憲之刑之部分撤銷。 前開撤銷部分,陳柏憲處有期徒刑壹年貳月。 其餘上訴駁回。   理 由 一、審理範圍:本件檢察官未提起上訴,上訴人即被告陳柏憲、 郭宗勝、洪清川、馬明宏均已於本院明示僅對原判決之刑上 訴(本院卷第317、427至428頁),故本院依刑事訴訟法第3 48條第3項規定,以經原審認定之事實及論罪為基礎,僅就 原審判決之刑(含刑之加重、減輕、量刑等)是否合法、妥 適予以審理,且不包括沒收部分,合先敘明。 二、刑之減輕事由  ㈠被告馬明宏、洪清川係以幫助之意思,參與構成要件以外之 行為,為幫助犯,依刑法第30條第2項之規定,按正犯之刑 減輕之。  ㈡被告陳柏憲所犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯 詐欺取財罪,為詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目所 規定之詐欺犯罪,而被告陳柏憲於偵查、原審及本院審判中 均自白加重詐欺、洗錢犯行(112年度他字第5855號卷4第73 頁、原審審訴卷第192頁、原審訴字卷第111、137頁),且 已自動繳交其犯罪所得新臺幣(下同)3千元,此有郵政跨 行匯款申請書可按(本院卷第435頁),故就其所犯加重詐 欺罪,應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑;至 被告陳柏憲就所犯洗錢罪雖亦合於修正後洗錢防制法第23條 第2項前段減刑之規定,然經合併評價後,既依想像競合犯 從一重依刑法之三人以上共同詐欺取財罪處斷,自無從再適 用上開規定減刑,惟於量刑時仍當一併衡酌該部分減輕其刑 事由,附此敘明。  ㈢被告郭宗勝、洪清川、馬明宏於偵查中均否認加重詐欺、洗 錢犯行(112年度偵字第29583號卷第228至229頁、112年度 他字第5855號卷2第47、83頁),僅於審判中自白,尚無從 依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、修正後洗錢防制法第 23條第2項前段規定減輕其刑。  ㈣按刑法第59條之酌量減輕其刑,必須犯罪另有特殊之原因與 環境,在客觀上足以引起一般之同情,認為即予宣告法定最 低度刑,猶嫌過重者,始有其適用(最高法院107年度台上 字第632號判決意旨參照)。經查,被告陳柏憲、郭宗勝所 犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、 被告洪清川、馬明宏所犯刑法幫助犯刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同詐欺取財罪,其中被告洪清川、馬明 宏依刑法第30條第2項之規定、被告陳柏憲依詐欺犯罪危害 防制條例第47條前段減輕其刑後,可量處之最低刑度為有期 徒刑6月,刑度非重,而被告郭宗勝雖無減刑事由,然現今 詐欺集團極為猖獗,相關報導屢經媒體、政府披露及宣導, 被告陳柏憲、郭宗勝、洪清川、馬明宏均明知上情,仍為圖 得不法利益而為本案犯行,所為增加檢警查緝困難,即令將 被告陳柏憲、郭宗勝、洪清川、馬明宏之犯罪情狀、犯後態 度等列入考量,亦無從認本案有何科以最低度刑仍嫌過重, 而有刑法第59條適用之餘地。 三、上訴之判斷:  ㈠被告陳柏憲上訴意旨略以:被告陳柏憲因思慮不周及對清償 債務之迫切,未正視行為之嚴重性,而為本案犯行,請審酌 被告陳柏憲正值青年、並非累犯,且自始自白其犯行、犯後 態度良好,且其就涉犯洗錢防制法之部分具減刑事由等情形 ,重新酌定其應執行刑,併考量被告陳柏憲因一時思慮不周 ,惟其犯罪之情狀顯可憫恕,而予適用刑法第59條之規定酌 量減輕其刑等語。  ㈡被告郭宗勝上訴意旨略以:被告郭宗勝坦承全部犯行,請求 鈞院撤銷原判決從輕量刑,且宣告緩刑等語。  ㈢被告洪清川上訴意旨略以:被告洪清川於原審即已坦承犯行 ,且實際上僅收到一次1千元之報酬,被告洪清川實際上並 未向告訴人取得任何款項,反而係匯款2萬元予告訴人,其 犯罪情節與其他詐欺成員相比,應屬較輕微之情形,原審量 處被告洪清川有期徒刑6月,尚嫌過重等語。  ㈣被告馬明宏上訴意旨略以:被告馬明宏確因「小劉兄」之指 示而從事本件犯行,被告現已認罪,期望與被害人張國堤協 調和解等語。  ㈤撤銷原判決部分(被告陳柏憲之刑之部分):  1.原審經詳細調查後,以被告陳柏憲犯罪事證明確,予以論罪 科刑,固非無見。惟查,原審辯論終結後,詐欺犯罪危害防 制條例於113年7月31日制定,並自同年8月2日施行,被告陳 柏憲合於詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之減刑要件,原 審未予審酌,容有未合。故被告陳柏憲就刑度部分提起上訴 ,為有理由,自應由本院就原判決關於被告陳柏憲之刑之部 分撤銷改判。    2.本院以行為人之責任為基礎,並審酌被告陳柏憲正值青壯, 不思循求正當途徑賺取財物,為貪圖一己私利,竟與詐欺集 團成員共同為加重詐欺取財及洗錢之犯行,擔任車手之角色 ,所涉情節非屬輕微,造成告訴人張國堤之損失,且因詐欺 集團內之分工而使偵查犯罪機關難以追查其他成員,被告陳 柏憲所為助長詐欺犯罪猖獗,嚴重危害財產交易安全及社會 經濟秩序,實值非難;另衡酌被告陳柏憲於偵查、審理均坦 承犯行,關於想像競合中之輕罪部分合於前述之減刑事由, 於原審時雖與告訴人張國堤調解成立,然均未履行,有調解 筆錄、審判筆錄可參(原審審訴字卷第203至204頁、訴字卷 第233頁)等犯後態度,兼衡被告之素行、犯罪動機、手段、 於本院自陳之智識程度(高職畢業)、生活狀況(未婚,無 子女,目前在工地工作,與父母同住,需補貼家用)等一切 情狀,量處如主文第2項所示之刑。  ㈥駁回上訴部分(被告郭宗勝、洪清川、馬明宏部分):  1.按刑罰之量定,係實體法上賦予事實審法院得依職權自由裁 量之事項,苟其所量之刑符合規範體系及目的,於裁量權之 行使亦無所逾越或濫用,而無明顯違背公平、比例及罪刑相 當原則者,即不能任意指為違法(最高法院113年度台上字 第2121號刑事判決);又刑法第57條之規定,係針對個別犯 罪為科刑裁量時,明定科刑基礎及尤應注意之科刑裁量事項 ,屬宣告刑之酌定。又裁量權之行使,屬實體法上賦予法院 依個案裁量之職權,如所為裁量未逾法定刑範圍,且無違背 制度目的、公平正義或濫用裁量權情形,即無違法可言(最 高法院106年度台抗字第25號刑事裁定意旨參照)。本案原 審量刑時就刑法第57條所定各款科刑輕重應審酌之事項,於 理由欄內已具體說明並審究,被告郭宗勝、洪清川、馬明宏 雖上訴主張希望從輕量刑,然刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財罪,最輕本刑為有期徒刑1年,而幫 助犯三人以上共同詐欺取財罪,處斷刑最低為有期徒刑6月 ,原審就被告郭宗勝所犯三人以上共同詐欺取財罪,2罪各 處有期徒刑1年6月,就被告洪清川、馬明宏所犯幫助犯三人 以上共同詐欺取財罪,各處有期徒刑6月、7月,均屬低度刑 ,即令將被告所提事由列入考量,亦難認原審所量之刑度有 何過重之情事。原審已基於刑罰目的性之考量、行為人刑罰 感應力之衡量等因素而為刑之量定及定執行刑,且於量刑時 已就各量刑因素予以考量,亦無違背公平正義之精神,客觀 上不生量刑失衡之裁量權濫用,且亦無從再量處更低之刑度 。經核其量刑尚屬允當,應予維持。   2.至被告馬明宏雖上訴意旨表示希望與告訴人張國堤協調和解 等語,惟被告馬明宏於本院已供稱:已嘗試與告訴人張國堤 和解,惟對方無意願等語,是本案關於被告馬明宏之犯後態 度並無量刑基礎有重大變更之情形,併此敘明。  3.被告郭宗勝雖上訴主張請求緩刑,惟按刑法第74條所規定, 得宣告緩刑者,以未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告 ,或前因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,執行完畢或赦 免後,5年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告為 要件。被告郭宗勝前因毒品危害防制條例等案件經判處罪刑 ,經臺灣橋頭地方法院107年度聲字第638號裁定定應執行有 期徒刑6年2月確定,於112年8月10日執行完畢,有本院被告 前案紀錄表在卷為憑,是被告郭宗勝不符合緩刑宣告要件, 自無從依刑法第74條規定宣告緩刑,附此敘明。  4.從而,原判決關於被告郭宗勝、洪清川、馬明宏之刑度並無 不當,應予維持,被告郭宗勝、洪清川、馬明宏提起上訴, 為無理由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官王文成提起公訴,檢察官王聖涵到庭執行職務。  中  華  民  國  114  年  3   月  27  日          刑事第十六庭 審判長法 官 劉嶽承                    法 官 黃翰義                    法 官 王耀興 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 蘇佳賢 中  華  民  國  114  年  3   月  27  日 附錄:本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第30條 (幫助犯及其處罰) 幫助他人實行犯罪行為者,為幫助犯。雖他人不知幫助之情者, 亦同。 幫助犯之處罰,得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 修正後洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者,處三年以上十年以下有期徒刑, 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者,處六月以上五年以下有期徒刑,併科新臺幣五千 萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-27

TPHM-113-上訴-6303-20250327-3

交上易
臺灣高等法院

過失傷害

臺灣高等法院刑事判決 114年度交上易字第45號 上 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 趙麗香 上列上訴人因過失傷害案件,不服臺灣士林地方法院113年度審 交易字第700號,中華民國113年10月30日第一審判決(起訴案號 :臺灣士林地方檢察署113年度偵字第11237號),提起上訴,本 院判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、公訴意旨略以:被告趙麗香於民國112年10月17日14時40分許 ,騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車,沿臺北市內湖區民 權東路6段180巷由南往北方向行駛,行至該路段與民權東路6 段、民權東路6段123巷之交岔路口時,本應注意轉彎車應禮 讓直行車先行,以避免危險或交通事故之發生,且依當時天 候及路況,無不能注意之情事,竟疏未注意即貿然左轉,適有 告訴人李淑臻騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車,沿民 權東路6段123巷自對向直行至該交岔路口時,亦疏未注意車前 狀況,並隨時採取必要之安全措施,當場見狀閃避不及,告訴 人之機車前車頭與被告之機車左側車身發生碰撞,致雙方均 人車倒地,告訴人因而受有右肩旋轉肌肌腱斷裂、右肩肩峰 下夾擊症候群等傷害,因認被告涉犯刑法第284條前段之過 失傷害罪嫌等語。 二、原判決意旨略以:因告訴人與被告經臺北市內湖區調解委員 會調解成立,並具狀撤回告訴,有臺北市○○區○○○○○000○○○○ ○000號調解書、聲請撤回告訴狀在卷可稽,是本件不經言詞 辯論,逕為諭知不受理之判決等語。 三、檢察官上訴意旨略以:本件因告訴人與被告達成調解,告訴 人具狀撤回告訴,原判決諭知本件公訴不受理,固非無見。 惟告訴人嗣後又具狀表示,其於調解程序中因服用藥物,且 被告委託之保險員等人有疑似對其施用詐術,致其無法清楚 思考,且受被告委託之保險員等人誤導,而誤簽調解同意書 及撤回告訴狀等文件,此有其刑事聲請檢察官上訴狀在卷。 是本件告訴人與被告和解後,其所簽訂之調解書及撤回告訴 狀,是否係告訴人本意,且在其意識清楚下所為,尚有調查 必要等語。  四、按告訴乃論之罪,告訴人於第一審辯論終結前,得撤回其告 訴;其告訴經撤回者,應諭知不受理之判決,刑事訴訟法第 238條第1項、第303條第3款、第307條分別定有明文;又按 對於原審諭知不受理之判決上訴時,第二審法院認其為無理 由而駁回上訴,得不經言詞辯論為之,刑事訴訟法第303條 第1款、第4款、第372條分別定有明文。另按「告訴乃論之 刑事事件於偵查中或第一審法院辯論終結前,調解成立,並 於調解書上記載當事人同意撤回意旨,經法院核定者,視為 於調解成立時撤回告訴或自訴」;「因當事人聲請而成立之 民事調解,經法院核定後有無效或得撤銷之原因者,當事人 得向原核定法院提起宣告調解無效或撤銷調解之訴」,鄉鎮 市調解條例第28條第2項、第29條第1項分別定有明文。 五、經查:  ㈠本案被告涉犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌,依同法第28 7條規定,須告訴乃論,而本案被告及告訴人於第一審法院 辯論終結前之113年10月16日經臺北市內湖區調解委員會調 解成立,並於調解書上記載「三、對造人(即告訴人)通義 撤回對聲請人(即被告)所提刑事告訴」,並已經法院核定 ,有前揭調解書在卷可按(本院卷第35頁),此時視為於調 解成立時撤回告訴,參諸前揭法條,原審為不受理判決,自 無違誤。  ㈡至檢察官上訴雖稱告訴人於簽立調解書時是否出於告訴人本 意,且意識是否清楚,尚有調查必要等語。然本案係因鄉鎮 市調解條例第28條第2項規定視為撤回告訴而對被告為不受 理之諭知,如告訴人認該調解有無效或得撤銷之原因,應依 鄉鎮市調解條例第29條第1項向原核定法院提起宣告調解無 效或撤銷調解之訴,而於經判決調解無效或撤銷調解前,該 調解自仍屬有效,本院並無自行調查審認之餘地,是檢察官 以前揭理由提起上訴,為無理由,應予駁回,並不經言詞辯 論為之。 據上論斷,應依刑事訴訟法第367條、第372條,判決如主文 本案經檢察官羅韋淵提起公訴,檢察官王碩志提起上訴。    中  華  民  國  114  年  3   月  26  日          刑事第十六庭 審判長法 官 劉嶽承                    法 官 黃翰義                    法 官 王耀興   以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 蘇佳賢 中  華  民  國  114  年  3   月  26  日

2025-03-26

TPHM-114-交上易-45-20250326-1

上易
臺灣高等法院

跟蹤騷擾防制法

臺灣高等法院刑事判決 114年度上易字第478號 上 訴 人 即 被 告 高昇宏 上列上訴人即被告因跟蹤騷擾防制法案件,不服臺灣士林地方法 院114年度易字第14號,中華民國114年1月23日第一審判決(起 訴案號:臺灣士林地方檢察署113年度偵字第19086號),提起上 訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、按刑事訴訟法第361條第1項、第2項規定,不服地方法院之 第一審判決而上訴者,須提出上訴書狀,並應敘述具體理由 。就修法過程以觀,原草案為:「依前項規定提起上訴者, 其上訴書狀應敘述理由,並引用卷內訴訟資料,具體指摘原 審判決不當或違法之事實。其以新事實或新證據為上訴理由 者,應具體記載足以影響判決結果之理由。」嗣經修正通過 僅保留「上訴書狀應敘述具體理由」之文字,其餘則刪除, 故所稱「具體理由」,並不以其書狀應引用卷內訴訟資料, 具體指摘原審判決不當或違法之事實,亦不以於以新事實或 新證據為上訴理由時,應具體記載足以影響判決結果之情形 為必要。但上訴之目的,既在請求第二審法院撤銷或變更第 一審之判決,所稱「具體」,當係抽象、空泛之反面,若僅 泛言原判決認事用法不當、採證違法或判決不公、量刑過重 等空詞,而無實際論述內容,即無具體可言。從而,上開法 條規定上訴應敘述具體理由,係指須就不服判決之理由為具 體之敘述而非空泛之指摘而言(最高法院106年度第8次刑事 庭會議決議參照);又按依刑事訴法第367條但書規定,應 命補正上訴理由者,以上訴書狀未敘述理由或上訴有同法第 362條前段之情形為限。如認上訴書狀已敘述理由,但其理 由非屬具體,其所為上訴,即不符上訴之法定要件,自得逕 行判決駁回,無上開第367條但書規定之適用(最高法院刑 事判決105年度台上字第3392號判決參照)。 二、原審依被告高昇宏供述、證人即告訴人A女於原審之證言、 警方製作之跟蹤騷擾通報表、警察機關跟蹤騷擾防制法案件 安全提醒單、新北市政府警察局淡水分局水碓派出所受(處 )理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件明 細表、監視器錄影畫面擷圖、臺灣士林地方檢察署檢察官勘 驗筆錄及現場監視器錄影光碟、原審法院112年度跟護字第1 4號民事裁定、新北市政府警察局淡水分局112年12月29日跟 蹤騷擾保護令執行紀錄表、新北市政府警察局淡水分局113 年2月5日跟蹤騷擾保護令執行紀錄表、臺灣士林地方檢察署 檢察官勘驗監視器錄影光碟之筆錄等證據,認定被告違反跟 蹤騷擾防制法第12條第1項第1款規定而犯同法第19條之違反 保護令罪,並以行為人之責任為基礎,審酌原審法院已對被 告核發本案保護令,詎被告仍未警惕,仍違反該保護令而對 告訴人A女為跟蹤騷擾行為,足以影響告訴人日常生活或社 會活動,所為實屬不該,且被告犯後仍未坦承犯行,亦未與 告訴人達成和解,及考量被告於本案犯行之犯罪手段、目的 、動機,暨其為國中肄業,已婚,有小孩一男一女均已成年 ,目前從事清潔打掃工作,半天的薪水約新臺幣1,650元等 家庭生活與經濟之一切情狀,量處拘役50日,並諭知易科罰 金之折算標準,從形式上觀察,原判決已詳述其所憑證據、 認定理由及量刑之依據,並無認定事實錯誤、量刑瑕疵或違 背法令之情形。 三、被告於刑事上訴理由狀中記載如附件所示,全篇所言多為天 意、天機、上天、仙佛,均難認屬具體理由,另所提及:我 想爭論到此停,你也不要拿賠償,我沒錢補償給你,我也不 要你賠償等語,無非純屬被告主觀上之期盼,並未指出原判 決之認事用法及量刑有何不當或違法之處,亦未就其不服原 判決之理由舉出足為所憑之具體事由。揆諸首揭說明,被告 上訴顯無具體理由而不合法定程式,應予駁回,並不經言詞 辯論為之。 據上論斷,應依刑事訴訟法第367條前段、第372條,判決如主文 。 中  華  民  國  114  年  3   月  26  日          刑事第十六庭 審判長法 官 劉嶽承                    法 官 黃翰義                    法 官 王耀興   以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 蘇佳賢 中  華  民  國  114  年  3   月  26  日

2025-03-26

TPHM-114-上易-478-20250326-1

上訴
臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事裁定 114年度上訴字第1527號 上 訴 人 即 被 告 王文志 上列上訴人即被告王文志因詐欺等案件,不服臺灣新北地方法院 中華民國113年11月28日第一審判決(112年度金訴字第2245號) ,提起上訴。經核其上訴狀未敘述上訴理由,亦未於上訴期間屆 滿後20日內之前補提上訴理由書,爰依刑事訴訟法第367條但書 規定,限於本裁定送達後5日內向本院補正,特此裁定。 中 華 民 國 114 年 3 月 25 日 刑事第十六庭 審判長法 官 劉嶽承 以上正本證明與原本無異。 不得抗告。 書記官 蘇佳賢 中 華 民 國 114 年 3 月 25 日

2025-03-25

TPHM-114-上訴-1527-20250325-1

臺灣高等法院

聲請定其應執行刑

臺灣高等法院刑事裁定 114年度抗字第579號 抗 告 人 即 受刑人 林自強 上列抗告人即受刑人因聲請定其應執行刑案件,不服臺灣基隆地 方法院中華民國114年2月21日所為之裁定(114年度聲字第134號 ),提起抗告,本院裁定如下:   主 文 抗告駁回。   理 由 一、原裁定意旨略以:抗告人即受刑人林自強因傷害等案件,經 法院先後判處如附表所示之刑,均已分別確定在案,有法院 前案紀錄表及各該判決書附卷可參。檢察官據以聲請就如附 表所示之刑,定其應執行之刑,原審審核認聲請為正當,並 考量法律之外部性及內部性界限、刑罰經濟及恤刑之目的、 行為人復歸社會之可能性、行為人之人格、各罪間之關係、 侵害法益、罪質異同、時空密接及獨立程度等因素,暨受刑 人於原審傳真函表示無意見等情,裁定定其應執行罰金新臺 幣(下同)3萬4千元,並諭知易服勞役之折算標準等語。 二、抗告意旨略以:抗告人對原裁定不服,因併科罰金3萬元、 罰金3千元和2千元,只縮刑1千元,不符比例原則,請重新 輕判更裁等語。 三、按裁判確定前犯數罪者,併合處罰之;數罪併罰,有二裁判 以上者,應依刑法第51條之規定,定其應執行之刑;宣告多 數罰金者,於各刑中之最多額以上,各刑合併之金額以下, 定其金額。刑法第50條、第53條、第51條第7款分別定有明 文。又法律上屬於裁量之事項,有其外部性界限及內部性界 限,並非概無拘束。依據法律之具體規定,法院應在其範圍 選擇為適當之裁判者,為外部性界限;而法院為裁判時,應 考量法律之目的及法律秩序之理念所在者,為內部性界限。 法院為裁判時,二者均不得有所逾越。在數罪併罰,有二裁 判以上,定其應執行之刑之案件,法院所為刑之酌定,固屬 裁量之事項,然仍應受前述外部性界限及內部性界限之拘束 。事實審法院於酌定應執行刑之量定,如未違背刑法第51條 各款或刑事訴訟法第370條第2、3項所定之方法或範圍(即 法律之外部性界限),亦無明顯違背公平、比例原則或整體 法律秩序之理念者(即法律之內部性界限),即不得任意指 為違法或不當。此外,數罪併罰之定應執行刑,係出於刑罰 經濟與責罰相當之考量,故二裁判以上之數罪應併合處罰者 ,檢察官聲請定應執行刑之數罪中,倘有部分罪刑已執行完 畢者,因僅係檢察官指揮執行時,應如何予以扣抵之問題, 不影響定應執行刑,法院不能因此即認檢察官之聲請為不合 法,予以駁回(最高法院113年度台抗字第1204號刑事裁定 意旨參照)。 四、經查:  ㈠本件抗告人因犯如附表編號1至3所示幫助犯一般洗錢、詐欺 取財、傷害等罪,經臺灣基隆地方法院先後判處如附表所示 之刑,均經確定在案,且附表編號2至3所示之罪,其犯罪時 間係在附表編號1所示裁判確定日前所犯,而本件聲請定應 執行刑之犯罪事實最後判決法院為原審法院等情,有各該判 決書及法院前案紀錄表在卷可稽。茲檢察官就附表所示各罪 所處刑之罰金刑(附表編號1部分,檢察官已於備註欄載明 「本件請法院裁定併科罰金部分」)聲請合併定應執行刑, 經原審審核認聲請為正當。又附表所示之罪各宣告刑中之最 多額為3萬元,各刑合併之金額為3萬5千元,是原裁定定其 應執行罰金3萬4千元,並未逾越刑法第51條第5款所定之外 部界限。  ㈡抗告意旨雖稱原裁定僅縮刑1千元,不符比例原則云云,惟原 裁定審酌法律之外部性、刑罰經濟及恤刑之目的、行為人復 歸社會之可能性、行為人之人格、各罪間之關係、侵害法益 、罪質異同、時空密接及獨立程度等因素,暨受刑人表示無 意見等情,業予適當酌減,並未悖於法律秩序之理念,符合 法規範之目的,亦無違反公平、比例及罪刑相當等情形,核 屬法院裁量職權之適法行使,自無不合。是抗告意旨泛指原 裁定所定應執行刑違背比例原則,係就原審裁量職權之合法 行使,再為爭執,難認有據。另本案附表編號1部分雖已執 行完畢,揆諸前揭說明,應由檢察官於指揮執行時予以扣除 ,不能重複執行,是其已執行之部分,檢察官於指揮執行時 會予以扣除,抗告人並不受影響。  五、綜上,原裁定並無違反比例原則、濫用裁量權等違法或不當 之處,抗告人執前詞,請求更定較輕之應執行刑,為無理由 ,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第412條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  20  日          刑事第十六庭 審判長法 官 劉嶽承                    法 官 黃翰義                    法 官 王耀興 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後十日內向本院提出抗告狀。                    書記官 蘇佳賢 中  華  民  國  114  年  3   月  20  日

2025-03-20

TPHM-114-抗-579-20250320-1

上訴
臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6915號 上 訴 人 即 被 告 蔡宇志 上列上訴人即被告因詐欺等案件,不服臺灣新北地方法院113年 度金訴字第29號,中華民國113年5月24日第一審判決(起訴案號 :臺灣新北地方檢察署112年度偵字第33872號、112年度偵字第6 3821號),提起上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、審理範圍:本件檢察官未提起上訴,上訴人即被告蔡宇志已 於準備程序明示僅對原判決之刑上訴(本院卷第88、104頁 ),本院復對被告闡明原審判決後,洗錢防制法於民國113 年7月31日修正公布,洗錢罪之構成要件及法定刑、沒收等 均已修正,被告仍明示僅就刑之部分提起上訴(本院卷第88 至89頁),為尊重當事人設定攻防之範圍,故本院依刑事訴 訟法第348條第3項規定,以經原審認定之事實及論罪為基礎 ,僅就原審判決之刑(含刑之加重、減輕、量刑等)是否合 法、妥適予以審理,且不包括沒收部分,亦不就原審論罪法 條為新舊法之比較,合先敘明。 二、刑之減輕事由:  ㈠被告行為後,洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日修正 公布,並自同年月16日生效,原規定「犯前二條之罪,在偵 查或審判中自白者,減輕其刑」,修正為「犯前四條之罪, 在偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑」;又於113年7月 31日修正公布,並自同年8月2日生效,修正後條次變更為第 23條第3項,規定:「犯前四條之罪,在偵查及歷次審判中 均自白者,如有所得並自動繳交全部所得財物者,減輕其刑 ;並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物 或財產上利益,或查獲其他正犯或共犯者,減輕或免除其刑 」。經比較結果,適用修正後之法律對被告並無較為有利, 依刑法第2條第1項前段規定,自應適用被告行為時即112年6 月14日修正公布前之洗錢防制法。被告就本案洗錢罪之犯行 ,於偵查、原審及本院均坦承不諱(112年度偵字第33872號 卷第73頁、原審金訴字卷第234頁、本院卷第88、104頁), 是其就所犯洗錢罪部分,合於修正前洗錢防制法第16條第2 項減刑之要件,然經合併評價後,被告於本案既依想像競合 犯從一重依刑法之三人以上共同詐欺取財罪處斷,自無從再 適用上開規定減刑,惟於量刑時仍當一併衡酌該部分減輕其 刑事由,附此敘明。  ㈡按行為人犯刑法第339條之4之罪,因刑法本身並無犯加重詐 欺取財罪之自白減刑規定,而詐欺犯罪危害防制條例第47條 則係特別法新增分則性之減刑規定,尚非新舊法均有類似規 定,自無從比較,行為人若具備該條例規定之減刑要件者, 應逕予適用(最高法院113年度台上字第4177號判決要旨參 照)。經查,被告於偵查明確表示:我沒有詐欺,我承認洗 錢等語(112年度偵字第33872號卷第73頁),並未於偵查中 自白詐欺犯行,不合於詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減 刑之規定。  ㈢按刑法第59條之酌量減輕其刑,必須犯罪另有特殊之原因與 環境,在客觀上足以引起一般之同情,認為即予宣告法定最 低度刑,猶嫌過重者,始有其適用(最高法院107年度台上 字第632號判決意旨參照)。被告上訴主張其與主謀相比, 惡性甚輕,所得數額不高,且案發後始終坦承犯行,已與告 訴人達成調解,應有刑法第59條之適用等語。經查,被告於 偵查時否認詐欺犯行,於原審準備程序時亦否認犯行,並無 被告所稱發後始終坦承犯行之情形,又現今詐欺集團極為猖 獗,相關報導屢經媒體、政府披露及宣導,被告明知上情, 仍為圖得不法利益而參與本案犯行,所為增加檢警查緝困難 ,即令將被告之犯罪情狀、犯後態度等列入考量,亦無從認 本案有何科以最低度刑仍嫌過重,而有刑法第59條適用之餘 地。 三、駁回上訴之理由:  ㈠被告上訴意旨略以:被告於本案僅係將告訴人林珍妮匯入之 贓款兌換為虛擬貨幣,再依詐欺集團其他核心成員指示交付 至其指定之電子錢包,對於詐欺集團實際詐騙之被害人人數 、金額等,均無置喙之餘地,與主謀相比,惡性甚輕,所得 亦僅詐騙金額之百分之3,數額不高,且案發後始終坦承犯 行,已與告訴人達成調解,應有刑法第59條之適用,並請從 輕量刑等語。  ㈡按刑罰之量定,係實體法上賦予事實審法院得依職權自由裁 量之事項,苟其所量之刑符合規範體系及目的,於裁量權之 行使亦無所逾越或濫用,而無明顯違背公平、比例及罪刑相 當原則者,即不能任意指為違法(最高法院113年度台上字 第2121號刑事判決);又刑法第57條之規定,係針對個別犯 罪為科刑裁量時,明定科刑基礎及尤應注意之科刑裁量事項 ,屬宣告刑之酌定。又裁量權之行使,屬實體法上賦予法院 依個案裁量之職權,如所為裁量未逾法定刑範圍,且無違背 制度目的、公平正義或濫用裁量權情形,即無違法可言(最 高法院106年度台抗字第25號刑事裁定意旨參照)。本案原 審已就被告想像競合輕罪得減刑之自白洗錢部分,列為科刑 時之考量因子,量刑時就刑法第57條所定各款科刑輕重應審 酌之事項,於理由欄內具體說明:以行為人之責任為基礎, 審酌被告無視政府一再宣誓掃蕩詐欺集團犯罪之決心,仍與 同案被告邱永鎮、「阿龍」與本案詐欺集團成員共同實行本 件加重詐欺、洗錢犯行,所為助長詐欺犯罪風氣之猖獗,破 壞社會交易秩序,並製造金流斷點,使告訴人財產受損,且 難以追回款項,殊值非難;並參以本案受害人數雖僅1人, 惟受騙金額高達新台幣(下同)150萬元,可知被告行為所 生危害甚鉅;再考量被告終能坦承全部犯行(含其於偵審程 序已自白洗錢部分),並積極與告訴人達成調解(履行期間 尚未屆至,尚未實質彌補行為所生損害)之犯後態度;復參 酌被告犯罪之動機、目的、分工與參與程度;兼衡其素行暨 自陳之智識程度與生活狀況等一切情狀,量處有期徒刑1年8 月。被告雖上訴主張希望依刑法第59條酌減其刑及從輕量刑 ,然本案被告並無適用刑法第59條酌減其刑之情形,業如前 述,且被告所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同 詐欺取財罪,法定刑為1年以上7年以下有期徒刑,得併科10 0萬元以下罰金,原審所量處之刑尚低於中度刑,難認有量 刑過重之情形。原審已基於刑罰目的性之考量、行為人刑罰 感應力之衡量等因素而為刑之量定,且於量刑時已就各量刑 因素予以考量,亦無違背公平正義之精神,客觀上不生量刑 失衡之裁量權濫用。經核其量刑尚屬允當,應予維持。  ㈢從而,原判決關於被告之刑度並無不當,應予維持,被告提 起上訴,為無理由,應予駁回。 四、臺灣新北地方檢察署113年度偵字第17194號於原審判決後之 113年5月30日移送原審法院併辦,並於函文表示請於當事人 提起上訴時併送本院審理,惟本案被告既僅就量刑部分提起 上訴,本院無從再就犯罪事實予以審究,業如前述,故就移 送併辦之犯罪事實應退回另為適法之處理,併予敘明。   據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。    本案經檢察官陳錦宗提起公訴,檢察官王聖涵到庭執行職務。  中  華  民  國  114  年  3   月  20  日          刑事第十六庭 審判長法 官 劉嶽承                    法 官 黃翰義                    法 官 王耀興 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 蘇佳賢 中  華  民  國  114  年  3   月  20  日 附錄:本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第339條之4: 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 前項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處七年以下有期徒刑,併科新臺 幣五百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-20

TPHM-113-上訴-6915-20250320-1

臺灣高等法院

聲請定其應執行刑

臺灣高等法院刑事裁定 114年度抗字第357號 抗 告 人 即 受刑人 鄭韋奇 上列抗告人即受刑人因聲請定應執行刑案件,不服臺灣士林地方 法院中華民國113年12月29日所為之裁定(113年度聲字第1617號) ,提起抗告,本院裁定如下:   主 文 抗告駁回。   理 由 一、原裁定意旨略以:抗告人即受刑人鄭韋奇所犯如附表所示之 各罪,前經法院判處如附表所示之刑確定,是檢察官聲請定 其應執行之刑,尚無不合,爰依上開說明,審酌抗告人所犯 數罪所反映之人格特性、所侵犯者於合併處罰時責任非難之 程度、實現刑罰經濟之功能、數罪對法益侵害之加重效應、 如附表所示之各罪部分前經定應執行刑在案及抗告人之意見 等情,定其應執行有期徒刑2年,並諭知易科罰金之折算標 準等語。 二、抗告意旨略以:附表編號8犯罪日期為民國110年11月27日, 應與臺灣新北地方法院111年度易字第132號(確定日期為11 1年5月25日)合併定刑;113年執字第3517號亦未合併到。 又本案係直接收到檢察官定應執行刑聲請書,抗告人並未簽 署定應執行刑同意書等語。 三、按裁判確定前犯數罪者,併合處罰之,刑法第50條第1項前 段固有明文;但有同條第1項但書所列情形之一者,即(1) 得易科罰金之罪與不得易科罰金之罪。(2)得易科罰金之 罪與不得易服社會勞動之罪。(3)得易服社會勞動之罪與 不得易科罰金之罪。(4)得易服社會勞動之罪與不得易服 社會勞動之罪時,因執行方式不同,無從合併定應執行刑, 依同條第2項規定,檢察官應經受刑人請求,始得向法院聲 請定其應執行刑,若無第1項但書所列情形,檢察官自得依 職權向管轄法院聲請定其應執行刑,不以受刑人請求或同意 為必要。復按刑事訴訟法第477條第1項規定,應依法定應執 行刑之案件,由該案件犯罪事實最後判決法院之檢察官,聲 請該法院裁定之。則法院依據上開規定裁定應執行刑時,自 應以檢察官所聲請定應執行刑之案件,作為審查及裁定之範 圍,未據檢察官聲請之案件,法院基於不告不理原則(即控 訴原則),不得任意擴張檢察官聲請之範圍,否則即有未受 請求之事項予以裁判之違法(最高法院112年度台抗字第175 4號刑事裁定意旨參照)。 四、經查:   ㈠本件抗告人因竊盜等案件,經附表所示法院先後各判處如附 表所示之刑(原審附表編號4之偵查機關年度案號欄、編號9 之最後事實審判決日期欄,應分別更正為「新北地檢111年 度偵字第55028號」、「112/10/04」),均經分別確定在案 ,且各罪均為附表編號1所示之罪裁判確定前所犯,而原審 為各罪犯罪事實最後判決之法院等情,有各該刑事判決書及 法院前案紀錄表附卷可憑,是原審法院就附表所示各罪定其 應執行之刑,核屬正當。原審已依刑事訴訟法第477條第3項 予抗告人陳述意見之機會(原審卷第191頁),又附表所示 之罪各宣告刑中之最長刑期為有期徒刑6月,各刑合併之刑 期為有期徒刑4年1月,附表編號8所示之罪,經臺灣新北地 方法院112年度審易字第1459號判決定應執行有期徒刑7月確 定,是法院再為更定應執行刑時,亦應受已定應執行刑內部 界限之拘束,即不得重於附表編號8所示之罪所定之應執行 刑以及附表編號1至7、9至10之罪所示宣告刑之總和(有期 徒刑3年11月),原裁定定其應執行有期徒刑2年,並未逾越 刑法第51條第5款所定之外部界限,亦無逾越內部界限。原 裁定審酌抗告人所犯數罪所反映之人格特性、所侵犯者於合 併處罰時責任非難之程度、實現刑罰經濟之功能、數罪對法 益侵害之加重效應、如附表所示之各罪部分前經定應執行刑 在案及抗告人之意見等情,業給予適當酌減,並未悖於法律 秩序之理念,符合法規範之目的,亦無違反公平、比例及罪 刑相當等法律內部界限之情形,核屬法院裁量職權之適法行 使,自無不合。  ㈡抗告意旨雖執前詞指摘原裁定不當,惟抗告人所犯如附表所 示之各罪,均係在附表編號1所示最早判決確定之罪以前所 犯,合於數罪併罰之要件,且均屬得易科罰金之罪,無刑法 第50條第1項但書所列情形,揆諸前揭說明,檢察官自得依 職權就合於定應執行刑規定之數罪,向管轄法院聲請定其應 執行刑,不以抗告人向檢察官提出定應執行刑之請求,或獲 得抗告人之同意為必要。又未據檢察官聲請之案件,法院基 於不告不理原則,無從逕行擴張檢察官之聲請範圍而一併加 以審查,抗告意旨所陳應將其他案件與本案合併定刑部分, 既未經檢察官聲請,本院即無從予以審酌併裁。是抗告意旨 主張本案應與抗告人其他案件合併定應執行刑及抗告人於本 案應簽署定應執行刑同意書等情,容有誤會。  ㈢另抗告意旨所舉其他案件有關數罪併罰所定應執行刑等情縱 令屬實,乃各法院斟酌個案情形之結果,於本案並無相互拘 束之效力,且其他案件定應執行刑之刑度如何,因各行為人 素行、犯罪目的、手段、態樣等量刑因素各異,基於個案情 節差異與審判獨立原則,尚難以其他個案比附援引,即遽以 指摘原裁定定刑失當,而請求從輕或更有利於抗告人之裁定 ,附此敘明。 五、綜上,原裁定並無違法或不當。抗告人執前詞提起抗告,為 無理由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第412條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  20  日          刑事第十六庭 審判長法 官 劉嶽承                    法 官 黃翰義                    法 官 王耀興 以上正本證明與原本無異。 不得再抗告。                    書記官 蘇佳賢 中  華  民  國  114  年  3   月  20  日

2025-03-20

TPHM-114-抗-357-20250320-1

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