搜尋結果:財產損害賠償

共找到 35 筆結果(第 1-10 筆)

南簡
臺南簡易庭

侵權行為損害賠償

臺灣臺南地方法院臺南簡易庭民事判決 114年度南簡字第79號 原 告 謝政勲 被 告 張天馨 上列當事人間侵權行為損害賠償事件,於民國114年3月7日言詞 辯論終結,本院判決如下:   主 文 一、被告應給付原告新臺幣50,000元,及自民國114年2月3日起 至清償日止,按年息百分之5計算之利息。 二、原告其餘之訴駁回。 三、訴訟費用新臺幣4,100元,其中百分之17由被告負擔,其餘 由原告負擔。 四、本判決第一項得假執行,但被告如以新臺幣50,000元為原告 預供擔保,得免為假執行。     事實及理由 一、程序事項:被告經合法通知,無正當理由,未於言詞辯論期 日到場,核無民事訴訟法第386條所列各款情形,爰依原告 之聲請,由其一造辯論而為判決。 二、原告起訴主張:原告與被告原為夫妻,於民國113年11月25 日協議離婚,然婚姻關係存續中,被告於附表所示之時間、 地點,分別有如附表所示之行為,侵害原告之配偶權、行動 自由、人格自主及自我決定權。為此,爰依民法第184條第1 項、第195條規定,分別向被告請求如附表所示之非財產損 害賠償,共計新臺幣(下同)300,000元等語。並聲明:被告 應給付原告300,000元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償 日止,按年息百分之5計算之利息。 三、被告未於言詞辯論期日到場,亦未提出書狀作任何聲明或陳 述。 四、得心證之理由:  ㈠原告與被告於112年1月1日結婚,並於113年11月25日離婚, 此有原告之戶籍謄本及被告之戶籍資料查詢在卷可稽,而原 告所主張被告於附表所示之時間、地點,分別有如附表所示 之行為,亦據原告提出如附表所示之證據為證,經本院檢視 上開證物內容,確有原告所述之情;而被告對於原告主張之 事實,已於相當時期受合法之通知,而於言詞辯論期日不到 場,亦未提出準備書狀爭執,依民事訴訟法第436條第2項準 用同法第280條第1項、第3項規定,視同自認,原告主張之 事實,堪認為真。  ㈡按因故意過失不法侵害他人權利者,負損害賠償之責任;故 意以背於善良風俗之方法,加損害於他人者亦同,民法第18 4條第1項定有明文。次按不法侵害他人之身體、健康、名譽 、自由、信用、隱私、貞操,或不法侵害其他人格法益而情 節重大者,被害人雖非財產上之損害,亦得請求賠償相當之 金額,其名譽被侵害者,並得請求回復名譽之適當處分;且 此於不法侵害他人基於父、母、子女或配偶關係之身分法益 而情節重大者準用之,民法第195條第1項、第3項亦定有明 文。又婚姻係以夫妻之共同生活為其目的,配偶應互相協力 保持其共同生活之圓滿安全及幸福,而夫妻互守誠實,係為 確保其共同生活之圓滿安全及幸福之必要條件,故應解為配 偶因婚姻契約而互負誠實之義務,配偶之一方行為不誠實, 破壞共同生活之圓滿安全及幸福者,即為違反因婚姻契約之 義務而侵害他方之權利,最高法院55年台上字第2053號裁判 意旨參照。經查,被告所為如附表所示之行為,其中:  ⒈附表編號1部分:原告雖主張被告係將被告自己之性器官上傳 第三人,此係經由原告所提供被告與第三人之LINE對話擷圖 照片(本院卷第33至34頁袋中),被告曾向第三人詢問:「記 錄你還有沒有 我色色照片刪了 你傳給我一下」等語後,第 三人即將女性性器官影像回傳被告,進而推論該照片中之性 器官為被告自己之性器官,惟原告亦自承無從直接證明該照 片就是被告本人之性器官(本院卷第77頁),且依被告與第三 人之對話內容,亦無從逕認該回傳之性器官影像確為被告自 己之性器官,從而,僅能認被告曾有將女性性器官影像上傳 第三人之行為。然則,被告於與原告婚姻存續期間,傳送性 器官之影像予第三人,縱使該性器官影像非被告自己之性器 官,此一行為依社會通念仍非妥適,並逾一般有配偶之人之 正當社交範圍,有違配偶應維護婚姻所應互負之誠實義務, 核屬不法侵害原告之身分法益即配偶權且情節重大,原告此 部分請求被告賠償其非財產上之損失,即非無據。  ⒉附表編號2至4部分:被告於附表所示之時、地,有徒手勒住 原告脖子、或以持刀威脅自殘並將原告反鎖在家中陽台、或 將家中大門反鎖,阻止原告離開之行為,被告之上開舉動已 影響、損害原告之身體行動自由,核屬不法侵害原告之行動 自由,原告此部分請求被告賠償其非財產上之損失,亦非無 憑。  ⒊附表編號5至8部分:被告固有於附表編號5至7部份所示之時 、地,多次以威脅自殘方式,逼迫原告妥協之行為,惟被告 僅係以對自己自殘方式迫使原告妥協,而非以攻擊、傷害原 告之方式為之,手段上已難認具有不法性,何況,原告自陳 所謂逼迫妥協是指「妥協我不想做但被告要我去做的事」( 本院卷第76頁),可見原告仍有行為決定權,而非自我意思 決定之重大或完全剝奪,縱使原告最後確有妥協,亦難認有 何損害可言,從而此部分尚難認為被告之行為已構成民法第 184條第1項前段、第195條第1項侵害其他人格法益情節重大 之要件,原告此部分請求被告賠償其非財產上之損失,尚難 允准;另就附表編號8部份,被告係於車內狹窄空間持刀威 脅原告,確已直接侵害原告之自我意思決定權且情節重大, 故原告此部分請求被告賠償其非財產上之損失,即應准許。  ㈢次按不法侵害他人之人格權,被害人受有非財產上損害,請 求加害人賠償相當金額之慰撫金時,法院對於慰撫金之量定 ,應斟酌實際加害情形、所造成之影響、被害人所受精神上 痛苦之程度、雙方之身分、地位、經濟狀況及其他各種情形 ,以核定相當之數額(最高法院47年台上字第1221號、51年 台上字第223號裁判意旨參照)。本院審酌被告所為如附表 編號1、2至4、8等行為侵害原告權利之程度及情節輕重,被 告為上開行為後兩造已經離婚,及原告係大學畢業、助理工 程師、年收入約90萬元、目前已離婚單身無小孩,無其他需 扶養之家人,以及兩造所得、財產之情形,以及原告所受精 神上痛苦情形等一切情狀,認於附表編號1所示被告侵害原 告配偶權部分,被告應賠償原告10,000元,附表編號2至4所 示被告侵害原告行動自由部分,被告應賠償原告30,000元, 附表編號8所示被告侵害原告自我意思決定權部分,被告應 賠償原告10,000元,以上請求合計50,000元,尚屬公允,應 予准許;逾前開範圍之請求,則無理由。  ㈣末按給付無確定期限者,債務人於債權人得請求給付時,經 其催告而未為給付,自受催告時起,負遲延責任。其經債權 人起訴而送達訴狀,或依督促程序送達支付命令,或為其他 相類之行為者,與催告有同一之效力。遲延之債務,以支付 金錢為標的者,債權人得請求依法定利率計算之遲延利息; 應付利息之債務,其利率未經約定,亦無法律可據者,週年 利率為5%,民法第229條第2項、第233條第1項前段及第203 條分別定有明文。查本件被告應為之前揭損害賠償之給付, 並無確定期限,且原告起訴時係請求被告於起訴狀繕本送達 翌日起加計利息,而本件原告起訴狀繕本係於114年2月2日 送達,原告請求被告之損害賠償50,000元,及自114年2月3 日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息,即屬正當。 五、綜上所述,原告依民法第184條第1項前段、195條第1項、第 3項規定,請求被告應給付原告50,000元,及自114年2月3日 起至清償日止,按年息百分之5計算之利息,為有理由,應 予准許;逾此部分之請求,為無理由,應予駁回。 六、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據,經 核與本件判斷結果不生影響,爰不逐一論列,附此敘明。 七、末按各當事人一部勝訴、一部敗訴者,其訴訟費用,由法院 酌量情形,命兩造以比例分擔或命一造負擔,或命兩造各自 負擔其支出之訴訟費用,民事訴訟法第79條、第87條第1項 分別定有明文。爰斟酌兩造勝敗之情形,確定訴訟費用之負 擔如主文第3項所示。 八、本判決原告勝訴部分係就民事訴訟法第427條第1項所定適用 簡易程序所為被告敗訴之判決,依同法第389條第1項第3款 之規定,應依職權宣告假執行;併依同法第392條第2項規定 ,依職權宣告被告如預供擔保後,得免為假執行。 九、據上論結,本件原告之訴為一部有理由,一部無理由,依民 事訴訟法第385條第1項前段、第389條第1項第3款、第392條 第2項、第79條,判決如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  21  日          臺灣臺南地方法院臺南簡易庭                  法 官 蔡岳洲 以上正本係照原本作成。 如不服本判決,應判決送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明 上訴理由(須附繕本)。如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴 審裁判費。 中  華  民  國  114  年  3   月  21  日                  書記官 陳惠萍                   附表: 編號 時間(民國) 地點 行為態樣 侵害權利內容 證據 原告請求非財產上損害賠償金額(新臺幣) 1 113年11月21日 被告於婚姻關係存續中以手機將性器官影像上傳第三人 原告之配偶權 證物2之影像檔1份(光碟內)、證物3之對話內容譯文、證物4之照片4張 (本院卷第27至33頁) 8萬元 2 112年1月25日晚間 臺南市○○路○段000巷00弄00號之3之客廳 被告以徒手勒住原告脖子 原告之行動自由 證物2之影像檔2份(光碟內)、證物5之影片擷圖2張(本院卷第25、35、37頁) 11萬元 3 112年3月16日下午2時許 臺南市○○路○段000巷00弄00號之3房屋內 被告在家中廚房持刀朝向被告自己胸口威脅自殘並將原告反鎖在家中陽台,逼迫原告同意拿包裹 原告之行動自由及人格自主、自我決定權 證物2之影像檔4份(光碟內)、證物6之影片擷圖2張(本院卷第27、39、41頁) 4 113年10月20日 臺南市○○路○段000巷00弄00號之3之客廳 被告以鑰匙將家中大門反鎖,阻止原告離開 原告之行動自由 證物2之影像檔1份、證物7之影片擷圖2張(本院卷第27、43、45頁) 5 112年1月13日 臺南市○○路○段000巷00弄00號之3之臥室 被告以雙手毆打被告自己雙頰約30秒之方式逼迫原告妥協 原告之人格自主、自我決定權 證物2之影像檔1份(光碟內)、證物8之影片擷圖1張(本院卷第27、47頁) 11萬元 6 112年3月6日 臺南市○○路○段000巷00弄00號之3之客廳 被告借右手手持榔頭方式逼迫原告妥協 原告之人格自主、自我決定權 證物2之影像檔1份(光碟內)、證物9之影片擷圖1張(本院卷第27、49頁) 7 112年3月7日 臺南市○○路○段000巷00弄00號之3之客廳 被告以在家中廚房持刀朝向被告自己胸口威脅自殘之方式逼迫原告妥協 原告之人格自主、自我決定權 證物2之影像檔2份(光碟內)、證物10之影片擷圖1張(本院卷第27、51頁) 8 112年3月7日 車牌號碼是000-0000之汽車上(當時停靠於南區新興路上) 被告持刀威脅欲攻擊原告之方式逼迫原告妥協 原告之人格自主、自我決定權 證物2之影像檔1份(光碟內)、證物11之影片擷圖1張(本院卷第27、53頁) 合計 30萬元

2025-03-21

TNEV-114-南簡-79-20250321-1

家訴
臺灣臺中地方法院

債務人異議之訴

臺灣臺中地方法院民事判決 112年度家訴字第31號 原 告 甲○○ 訴訟代理人 賴皆穎律師 被 告 乙○○ 訴訟代理人 刑建緯律師 複 代理人 林瑜萱律師 劉富雄律師 上列當事人間債務人異議之訴事件,本院於民國114年2月12日言 詞辯論終結,判決如下:   主  文 原告之訴駁回。 訴訟費用由原告負擔。   事實及理由 一、按數家事訴訟事件,或家事訴訟事件及家事非訟事件請求之 基礎事實相牽連者,得向就其中一家事訴訟事件有管轄權之 少年及家事法院合併請求,不受民事訴訟法第53條及第248 條規定之限制;前項情形,得於第一審或第二審言詞辯論終 結前為請求之變更、追加或為反請求,家事事件法第41條第 1、2項分別定有明文。查本件原告原聲明:就被告於本院11 2年度司執字第21384號強制執行事件(下稱系爭執行事件) ,本院108年度司調字第1153號調解程序筆錄(下稱系爭調 解筆錄)之請求權對原告全部不存在,及撤銷該部分執行程 序。嗣變更聲明如下述二、聲明所示(見本院卷第141頁) ,核與上開規定相符,應予准許。 二、原告起訴主張:兩造於民國(下同)108年12月5日離婚調解 成立,被告依系爭調解筆錄對原告聲請強制執行,由系爭執 行事件執行中。惟兩造離婚調解成立後,被告與4名未成年 子女均未搬離原來住居所,且由原告負擔4名未成年子女之 房租、日常生活飲食、起居、就學等費用,故就系爭調解筆 錄第3項扶養費部分,原告已清償完畢。又系爭調解筆錄第4 項關於離婚及離婚原因所生財產上、非財產上損害賠償之部 分,亦屬無據且被告未能證明,被告自不得請求。另就系爭 調解筆錄第5項之借款新臺幣(下同)480萬元部分,被告未 曾交付原告借款,系爭調解筆錄上所載之借款顯屬不實,被 告亦不得請求。爰依強制執行法第14條第1項提起債務人異 議之訴等語。並聲明:系爭執行事件就系爭調解筆錄第3項 、第4項及第5項所示債權部分所為之強制執行程序,應予撤 銷。 三、被告則以:系爭調解筆錄有與確定判決同一效力,原告主張 系爭調解筆錄第4項、第5項所涉離婚及離婚原因所生之財 產、非財產損害賠償50萬元以及借款480萬元債權均不存在 等節,均屬調解成立前之事實,原告自不得再為相反主張。 至系爭調解筆錄第3項未成年子女扶養費部分,否認原告有 支付房租及4名未成年子女扶養費,且原告離婚前即搬離兩 造與未成年子女住所,此後即未再與未成年子女同住而支付 生活費,原告主張均無理由等語,資為抗辯。並聲明:原告 之訴駁回。 四、兩造不爭執事項(見本院卷第134頁):  ㈠兩造原為夫妻,育有4名未成年子女丙○○(00年0月00日生) 、丁○○(000年0月00日生)、戊○○(000年0月00日生)以及 己○○(000年0月00日生)。  ㈡兩造於108年12月5日就本院108年度司家調字第1153號離婚等 事件調解成立,調解程序筆錄記載之調解成立內容第3項至 第5項如下:「三、聲請人應自民國108年12月1日起至未成 年子女丙○○、丁○○、戊○○、己○○成年之日止,按月於每月十 日前給付子女扶養費各新臺幣陸仟元,逕匯入相對人所指定 臺灣銀行梧棲分行帳戶(戶名:甲○○,帳號:000000000000 號)。如有遲誤一期履行,當期以後之一、二、三期之給付 視為亦已到期。四、關於因離婚及離婚原因所生之財產上、 非財產上之損害賠償請求權部分,聲請人同意於民國109年3 月1日前給付相對人新臺幣伍拾萬元,逕匯入相對人所指定 臺灣銀行梧棲分行帳戶(戶名:甲○○,帳號:000000000000 號)。五、聲請人願返還相對人借款新臺幣肆佰捌拾萬元, 給付方式如下:民國111年1月1日起至清償完畢止,每月二 十八日前按月給付新臺幣貳拾萬元,逕匯入相對人所指定臺 灣銀行梧棲分行帳戶(戶名:甲○○,帳號000000000000號) 。如有遲誤一期履行,當期以後之一、二、三期之給付視為 亦已到期。」 五、本件兩造爭執之點應在於:㈠原告主張108年12月1日迄今已 依系爭調解筆錄第3項如數給付未成年子女扶養費,有無理 由?㈡原告主張系爭調解筆錄第4、5項債權乃虛偽債權而不 存在,有無理由?㈢原告依強制執行法第14條第1項規定,請 求撒銷系爭執行事件就系爭調解筆錄第3至5項所示債權部分 所為之強制執行程序,有無理由?茲分述如下,並依論述必 要調整次序:  ㈠原告自108年12月1日迄今,未依系爭調解筆錄第3項給付未成 年子女扶養費,不得請求撤銷此部分之強制執行程序:  ⒈按執行名義成立後,如有消滅或妨礙債權人請求之事由發 生 ,債務人得於強制執行程序終結前,向執行法院對債權人提 起異議之訴。如以裁判為執行名義時,其為異議原因之事實 發生在前訴訟言詞辯論終結後者,亦得主張之,強制執行法 第14條第1項定有明文。所謂消滅債權人請求之事由,係指 足以使執行名義之請求權及執行力消滅之原因事實,如清償 、提存、抵銷、免除、混同、債權之讓與、債務之承擔、解 除條件之成就、和解契約之成立,或類此之情形,始足當之 。至所稱妨礙債權人請求之事由,則係指使依執行名義所命 之給付,罹於不能行使之障礙而言(最高法院94年度台上字 第671號判決參照)。  ⒉原告主張兩造離婚調解成立後,被告與4名未成年子女均未 搬離臺中市○○區○○路0段000號原來住所(下稱系爭房屋), 而系爭房屋所有權人為訴外人即原告之母王陳枝春,王陳枝 春於110年10月30日將系爭房屋交由證人即原告胞姊乙○○代 為管理(包含租賃),乙○○於110年11月1日將系爭房屋出租 予原告,並簽立租賃契約(下稱系爭租賃契約),租賃期限 自111年11月1日至116年10月31日止,每月租金3萬元,原告 每月給付4名未成年子女居住之房屋租金3萬元,並負擔4名 未成年子女之日常生活飲食、起居、就學等費用等語,固提 出王陳枝春委任契約、系爭租賃契約為憑(見本院卷第115 、117至129頁)。惟此為被告所否認,並以前詞置辯,則依 家事事件法第51條準用民事訴訟法第277條前段規定,自應 由原告就此有利於己之事實負舉證責任。  ⒊經查,乙○○雖於本院審理時結證略以:系爭房屋所有人為王 陳枝春,系爭房屋之租賃是伊在處理,系爭契約是伊和原告 簽立的,原告每月都會如數給付給伊,該等租金都會先放在 伊這裡,待伊母親需要時再拿給她,伊母親每個月都會問每 個月收租情形,伊母親也知道伊把房屋出租給原告等語(見 本院卷第194、195頁),似與原告主張相符。惟王陳枝春就 系爭房屋僅與其子女共同繼承其配偶王清源所有之2分之1事 實上處分權,王清源則於111年10月31日死亡,有系爭房屋 稅籍資料及遺產稅申報書各1份在卷可稽(見本院卷第181至 183、221至233頁),則110年10月30日時王陳枝春既非系爭 房屋事實上處分權人,即無權將系爭房屋全部出租予他人, 乃乙○○竟未與王清源訂立委任契約,反與王陳枝春訂立委任 契約,顯與一般均由房屋實際處分權人出租乙情不符,則乙 ○○究竟有無受託出租系爭房屋,已有可疑。況兩造於108年1 2月5日即已離婚,被告與未成年子女始終居住該處,王陳枝 春未曾向被告收受租金,卻突於111年11月1日要求並未居住 該處之原告給付租金,亦反於常情,而難據信。再互核被告 提出原告不爭執真正之113年7月16日王陳枝春與被告之對話 錄音光碟及譯文(見本院卷第209至214頁),王陳枝春稱: 「(妳說妳不知道他繳房租這件事喔?)我不知道。(啊他 錢不是給妳喔)沒有呀他哪裡有給我錢?…他們哪有在給我, 哪有可能給我…沒有啦我沒有在收房租啦。」等語,顯然未 向原告收受系爭房屋租金,亦不知道乙○○所稱系爭房屋出租 一事,益徵乙○○證述王陳枝春委託伊代管系爭房屋並出租予 原告等語,均屬虛妄,要難憑採。  ⒋至乙○○又於本院證稱略以:「4名未成年子女之扶養費,被告 會拿繳費單給我母親,我母親再拿繳費單給原告,原告再拿 錢給我母親,我母親再把錢拿給小孩,小孩再拿錢去繳」等 語(見本院卷第195頁),惟乙○○就原告給付未成年子女扶 養費的過程、款項流向,實顯曲折而與常情有違,則原告是 否確有負擔4名未成年子女扶養費,已非無疑。況依前揭王 陳枝春與被告之對話譯文,可知原告並未給王陳枝春任何金 錢,原告又始終未能提出其於何時、何地就何項目負擔4名 未成年子女扶養費之證據以實其說,是原告徒稱其有負擔4 名未成年子女之日常生活飲食、起居、就學等扶養費用,洵 非可採。  ⒌原告既無法證明其已清償系爭調解筆錄第3項債務,揆諸上開 說明,其依強制執行法第14條第1項規定,請求撤銷此項債 權之強制執行程序,核屬無據。  ㈡原告主張系爭調解筆錄第4、5項債權乃虛偽債權而不存在, 為無理由,不得請求撤銷此部分之強制執行程序:  ⒈按兩造得合意聲請將相牽連之民事事件合併於家事事件調解 ,並視為就該民事事件已有民事調解之聲請。家事事件之調 解成立者,與確定裁判有同一效力,為家事事件法第26條第 2項、第30條第2項所明定。調解經當事人合意而成立,調解 成立者,與訴訟上和解有同一之效力。和解成立者,與確定 判決有同一之效力。民事訴訟法第416條第1項、第380條第1 項分別定有明文。債權人以調解筆錄為執行名義時,債務人 依強制執行法第14條第1項規定提起債務人異議之訴,必須 異議原因之事實,發生於調解成立後為限(最高法院100年 度台上字第206號裁定參照)。  ⒉原告固主張系爭調解筆錄第4、5項所涉離婚及離婚原因所生 之財產、非財產損害賠償50萬元、借款480萬元債權均為虛 偽債權而不存在等語。然被告於系爭調解筆錄之事件乃聲請 就兩造離婚及離婚原因所生之財產、非財產損害賠償請求權 、借款返還請求權之家事及民事事件合併調解,業據本院調 取該事件卷宗核閱無訛。依上開說明,兩造成立之調解與確 定判決有同一效力,原告即應受其既判力所及,不得再執調 解成立前之事實再事爭執。是原告主張上開債權為虛偽債權 ,即非可採。況原告上開主張均係以執行名義即系爭調解筆 錄成立前即存之原因事實為據,揆諸上揭說明,自不得依強 制執行法第14條第1項規定,請求撤銷系爭調解筆錄此部分 之強制執行程序。 六、綜上所述,原告依強制執行法第14條第1項提起債務人異議 之訴,請求撤銷系爭執行事件中,就系爭調解筆錄第3至5項 所示債權部分所為之強制執行程序,為無理由,應予駁回。 七、本件為判決之基礎已臻明確,兩造其餘主張、陳述並所提證 據均與本件之結論無礙,爰不再一一論述,附此敘明。 八、訴訟費用負擔之依據:家事事件法第51條、民事訴訟法第78 條。 中  華  民  國  114  年  3   月  14  日          家事法庭  法 官  劉奐忱 正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  3   月  14  日                書記官  王嘉麒

2025-03-14

TCDV-112-家訴-31-20250314-1

南簡
臺南簡易庭

侵權行為損害賠償

臺灣臺南地方法院臺南簡易庭民事判決 114年度南簡字第103號 原 告 徐世宗 被 告 華南商業銀行股份有限公司仁德分行 法定代理人 黃小芬 訴訟代理人 翁鵬翔 賴庭喻 上列當事人間侵權行為損害賠償事件,本院於民國114年2月25日 言詞辯論終結,判決如下:   主 文 原告之訴駁回。 訴訟費用由原告負擔。   事實及理由 一、本件原告經合法通知,未於言詞辯論期日到場,核無民事訴 訟法第386條所列各款情形,爰依被告之聲請,由其一造辯 論而為判決。 二、原告主張:伊依與被告間之金錢寄託關係將由威權統治時期 國家不法行為被害者權利回復基金會賠償之補償金新臺幣( 下同)910,000元(下稱系爭款項)存入伊於被告處開立之帳 戶內,按威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例( 下稱威統權利回復條例)第8條規定該補償金不得扣押及作 為強制執行之標的。被告竟於收受本院民事執行處扣押命令 時予以扣押22,689元,亦未通知伊,使伊未能於不變期間內 向法院提出異議,致伊險涉詐欺官司,嗣以和解100,000元 收場;伊之存摺內頁明細與被告總行之金融簽帳卡提領明細 ,所示餘額不同,損害伊之信用。爰依消費者保護法第51條 規定請求3倍懲罰性賠償68,067元(聲明第1項);依民法第 215條規定請求原應由被告填補而由伊代墊予訴外人之款項1 00,000元(聲明第2項);另依民法第195規定請求被告損害 伊信用之非財產損害賠償31,933元等語。並聲明:㈠被告給 付原告3倍懲罰性賠償68,067元;㈡被告填補原告受財產侵權 損害補償100,000元;㈢被告應給付原告非財產信用侵權損害 補償31,933元。 三、被告則以:原告固於112年9月13日將票據以託收方式存入系 爭款項於伊開立之帳戶內,其後原告以自動櫃員機領款使用 ,存摺明細中無法證明系爭款項為威統權利回復條例賠償金 。況伊係依法執行法院之強制執行命令,並無違法,自無侵 權行為。原告所持存摺內頁明細可用餘額為398元,因存摺 內尚有5,972元未繳國庫,故存摺餘額6,370元須扣除5,972 元,可用餘額即為398元,並無原告所稱之餘額不同之情。 另原告所請求之懲罰性賠償金及保密性封口費等,未見原告 舉證明之,所請自無理由等語。並聲明:原告之訴駁回。 四、得心證之理由  ㈠原告主張將系爭款項存入於被告處申設之帳戶,嗣遭本院民 事執行處執行命令扣押22,689元等情,為被告所不爭執,應 認為真實。至原告主張被告有前揭違失,侵害原告財產、信 用及造成損害等情,則為被告所否認,並以前揭情詞置辯。 是本件之爭點在於原告主張被告之違失行為,是否有理由?  ㈡當事人主張有利於己之事實者,就其事實有舉證之責任,民 事訴訟法第277條本文定有明文。原告主張系爭款項為依威 統權利回復條例所領取之補償金,有原告提出之112年9月6 日領款收據上載支票號碼XM0000000,金額910,000元,核與 被告提出存款往來明細表暨對帳單於112年9月13日存款人代 號B0000000,存入金額910,000元相符,可認系爭款項確係 依威統權利回復條例所領取之補償金。惟原告雖以威統權利 回復條例第8條規定主張補償金不得扣押及作為強制執行之 標的等語。惟該條係規定「請領本節所定賠償金之權利,不 得扣押、讓與、抵銷或供擔保。」,係指「請領賠償金之權 利」,而其立法理由為「一、請領賠償金之權利為國家對於 威權統治時期不法侵害人民生命、人身自由之賠償,性質與 一般財產權不同,為基於特定身分關係之專屬權。該權利自 不宜為扣押、讓與或供擔保之標的。爰參考二二八條例第十 五條,訂定本條規定。二、請求權人行使權利並領得賠償金 後,即不受本條限制,併予敘明。」等語,已明白揭示「請 求權人行使權利並領得賠償金後,即不受限制」,對於領取 後,賠償金成為請求權人之財產之一部,成為請求權人對外 債務之總擔保,自無威統權利回復條例第8條規定之限制。 雖現行同條例第23條第5項有規定「依本條例受領之財產及 給付,不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。但 受領人就其受領之財產自願供擔保者,不在此限。」,載有 「不得作為強制執行之標的」等語,惟條項係114年1月3日 修正公布,而被告依本院強制執行命令而為扣押或繳交國庫 均在修法公布前之113年間,原告自不得以嗣後修正公布之 法律指摘被告之行為有何不當。況被告係依本院執行命令而 為扣押或繳交國庫之行為,主觀上並無侵害原告權利之故意 。又原告雖提出之訴外人兆豐國際商業銀行對帳單上權益公 告內容主張被告未以簡訊等方式通知其之款項遭扣押,有過 失不作為之過失侵權行為責任,惟該權益內容係原告與訴外 人之契約內容,無法拘束被告,尚難認被告有告知之義務存 在。被告既無通知原告之義務,則原告主張因被告未通知, 使其未能於不變期間內向法院提出異議,致險涉詐欺官司, 嗣與訴外人以和解100,000元收場,而有損失等情,縱係屬 實,亦與被告無關。況此部分,原告僅提出自書借據乙紙, 其上無訴外人為何人?事發經過為何?難為憑信。 五、綜上所述,原告以財產、信用遭被告侵害,依消費者保護法 第51條、民法第195條、第215條等規請求被告分別給付68,0 67元、100,000元及31,933元,均為無理由,應予駁回。並 由敗訴之原告,依民事訴訟法第78條負擔訴訟費用。  六、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據,經 核與判決之結果不生影響,爰不逐一論述,附此敘明。   七、據上論結,本件原告之訴為無理由,判決如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  13  日          臺南簡易庭 法 官  施介元 以上正本係照原本作成。 如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上 訴理由(須附繕本)。如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴 審裁判費。          中  華  民  國  114  年  3   月  13  日                書記官 曾怡嘉

2025-03-13

TNEV-114-南簡-103-20250313-1

撤緩
臺灣臺中地方法院

聲請撤銷緩刑

臺灣臺中地方法院刑事裁定 113年度撤緩字第256號 聲 請 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 受 刑 人 朱菁桐 上列被告因侵占案件,經檢察官聲請撤銷緩刑(113年度執聲字 第3615號、112年度執緩字第361號),本院裁定如下:   主  文 朱菁桐之緩刑宣告撤銷。   理  由 一、聲請意旨略以:受刑人朱菁桐因侵占案件,經本院於民國11 2年2月7日以111年度中簡字第2835號判決判處罰金新臺幣( 下同)5,000元,緩刑2年,並應賠償告訴人余奇鴻16,200元 ,且受刑人應於112年5月25日之前清償完畢。然受刑人至11 3年10月11日止,均未全部清償,僅清償第一期款項5,400元 ;復經臺灣臺中地方檢察署檢察官傳喚受刑人以及派請警察 查訪,均未尋獲受刑人,可見受刑人無視其在原審調解程序 所為履行承諾,且違反原確定判決緩刑宣告所定負擔,拒不 履行賠償義務,導致告訴人求償無門,堪認其違反緩刑所定 負擔情節重大,並有故意不履行以及無正當事由拒絕履行之 情形,無從預期受刑人將會恪遵相關法令規定,因認原宣告 之緩刑難收預期效果,依法聲請撤銷緩刑宣告,爰依刑法第 75條之1第1項第4款、刑事訴訟法第476條規定聲請撤銷緩刑 等語。 二、按緩刑宣告,得斟酌情形,命犯罪行為人向被害人支付相當 數額之財產或非財產上之損害賠償;又受緩刑之宣告而違反 第74條第2項第1款至第8款所定負擔情節重大,足認原宣告 之緩刑難收其預期效果,而有執行刑罰之必要者,得撤銷其 宣告,刑法第74條第2項第3款、第75條之1第1項第4款分別 定有明文。至於所謂「情節重大」,係指受判決人顯有履行 負擔之可能,而隱匿或處分其財產、故意不履行、無正當事 由拒絕履行或顯有逃匿之虞等情事而言,故法官應依職權本 於合目的性之裁量,妥適審酌被告於緩刑期間內違反應遵守 事項之情節是否重大,是否已難收其預期之效果,而確有執 行刑罰之必要。 三、經查: (一)受刑人因犯侵占案件,經本院於112年2月7日以111年度中簡 字第2835號判決判處罰金5,000元,並宣告緩刑2年,且應依 本院111年度中司刑簡移調字第200號調解程序筆錄內容支付 如原判決附表所示之損害賠償金,亦即總共應給付16,200元 ,自112年3月起於每月25日前給付5,400元,至全部清償完 畢止;該案並於112年3月20日確定。上開各情有該判決以及 法院前案紀錄表在卷可證。 (二)上開判決確定後,受刑人經臺灣臺中地方檢察署檢察官於11 2年8月10日傳喚時,表示其因生活困難,因此僅支付5,400 元,要等到10月之後才有辦法付款等語;嗣臺灣臺中地方檢 察署檢察官於113年10月11日向告訴人確認給付情形,告訴 人表示受刑人仍僅給付5,400元等語;臺灣臺中地方檢察署 檢察官又於113年11月5日傳喚受刑人到庭,然受刑人經傳喚 未到,且其電話為空號而無法聯絡,檢察官再派警前往受刑 人住、居所查訪,然而均未遇受刑人;檢察官又於113年11 月27日傳喚受刑人到庭,受刑人仍經傳喚未到。上開各情經 受刑人供述明確,並有臺灣臺中地方檢察署辦案公務電話紀 錄表、臺中市政府警察局大雅分局調查訪問報告表、臺中市 政府警察局太平分局查訪紀錄表、臺灣臺中地方檢察署點名 單等在卷可證,此部分事實亦堪認定。 (三)本院審酌上開判決宣告受刑人緩刑,係經斟酌告訴人權益之 保障,認於受刑人緩刑期間內,課予上開支付告訴人相當數 額之財產損害賠償應屬適當,而為前揭判決宣告緩刑之履行 負擔條件,況上開判決所附負擔條件,乃基於受刑人與被害 人共同簽立之調解內容而來,受刑人已清楚知悉損害賠償之 金額、分期付款之方式等情,受刑人自該案判決後,本應於 112年5月25日前,分期給付賠償金額完畢,然受刑人未能遵 期履行賠償義務,迄至上開時間前均未給付,受刑人無正當 理由而拒絕履行緩刑負擔,堪認其違反緩刑宣告之負擔情節 重大;又本院函詢受刑人對本案撤銷緩刑宣告有無意見,並 送達至受刑人之住、居所,且併為公示送達而合法送達,此 有送達證書、本院公示送達公告等在卷可證,然受刑人迄未 表示意見,亦堪認其並無履行緩刑條件之意願。綜上,足認 原判決緩刑之宣告難收其預期效果,受刑人違反刑法第74條 第2項第3款所定負擔之情節已屬重大,有執行刑罰之必要。 從而,本件聲請人聲請撤銷該受刑人緩刑之宣告,核與刑法 第75條之1第1項第4款之規定並無不合,應予准許,爰裁定 撤銷受刑人緩刑之宣告。 四、依刑事訴訟法第476條,刑法第75條之1第1項第4款,裁定如 主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  13  日          刑事第十六庭 法 官 陳嘉凱 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。(應 附繕本)                 書記官 洪筱筑 中  華  民  國  114  年  3   月  13  日

2025-03-13

TCDM-113-撤緩-256-20250313-1

嘉交簡
臺灣嘉義地方法院

過失傷害

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 114年度嘉交簡字第97號 聲 請 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 陳奕廷 上列被告因過失傷害案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(114 年度調偵字第36號),本院判決如下:   主  文 陳奕廷犯過失傷害罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣 壹仟元折算壹日。   犯罪事實及理由 一、本案除聲請簡易判決處刑書「犯罪事實」欄第2行「自用小 客車」更正為「自用小貨車」,第5至6行「,且行車時速依 速限標誌之規定,該處不得超過50公里」、第9行「以超過 每小時50公里之速度」均刪除外,其餘犯罪事實及證據,均 引用聲請簡易判決處刑書之記載(如附件)。 二、聲請簡易判決處刑意旨雖認被告本案另有已超逾事發路段速 限之車速行駛肇事之過失,此無非係以被告陳奕廷於偵訊中 所述為其依據(見偵卷第15頁),然參諸刑事訴訟法第156 條第2項規定,被告之自白或不利於己之供述不得作為有罪 判決之唯一依據,而每個人對於車輛或物體移動速度之感受 並非精確,也會因人而異,且本案並無其他積極證據足以佐 證被告所陳斯時車速,故難認聲請簡易判決處刑意指所指被 告有超速行駛肇事過失為可採。惟被告本案肇事仍堪認定有 未依交通號誌行駛而闖紅燈之過失,被告本案所為仍構成過 失傷害罪而應負擔罪責,就此當由本院逕予於理由中說明即 可。 三、核被告所為,係犯刑法第284條前段之過失傷害罪。被告於 本案事故發生後,經警據報到場處理,被告在未經有偵查犯 罪職權之機關或公務員發覺前,即當場向現場處理之警員表 示其為肇事人,有嘉義市政府警察局道路交通事故肇事人自 首情形紀錄表可參(見警卷第16頁),核與刑法第62條前段 之自首相符,依法予以減輕其刑。 四、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告駕車於上開時、地因有 過失行為致告訴人受傷,所為並非可取。兼衡以其於犯後符 合自首,且對自身肇事因素涉有過失亦坦承在卷,惟其未與 對方成立和解、調解(但此係因為雙方對於賠償金額、項目 之認知存有差距所致【類似本案之民事上請求損害賠償,對 於賠償項目、範圍之判斷本屬複雜,例如關於後續預計醫療 花費,涉及傷勢程度、所需醫療措施內容、復健次數及期間 等之評估;關於物之損壞部分,涉及物品折舊、現值之估算 ;薪資報酬減損、勞動能力減損亦需憑藉相當證據資料可供 判斷事發前之薪資或勞動收益,並對於所受傷勢程度、所需 休養期間為精細之計算、核對;精神慰撫金之非財產損害賠 償估算,更需考量雙方之學歷、經歷、家庭生活狀況、經濟 狀況等等一切因素進行核算,尤以請求金額非低之情形下, 更需審慎為之,常非得輕易確認,均非一經請求權人提出主 張即當然可依此確認,猶以本案告訴人提起附帶民事訴訟請 求賠償之金額約新臺幣(下同)135萬元,於調解時則請求 賠償200萬,金額非低,現今實務上鮮有以此金額成立和解 、調解,而多需對於各項賠償項目、金額逐一爭執、確認, 故尚難以本案損害賠償未能調解成立驟認被告毫無調解、賠 償之意】)與本案情節(包含被告過失情節是闖紅燈,造成 告訴人所受傷勢範圍、程度等),又被告前未曾因其他刑事 犯罪遭判處罪刑確定,有法院前案紀錄表可參,素行尚佳, 暨被告自陳智識程度、家庭經濟狀況、職業等(見警卷第4 頁)等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之 折算標準。 五、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第1項(僅引 用程序法條),逕以簡易判決如主文。 六、如不服本判決,得於判決書送達之日起20日內,以書狀敘述 理由,向本院提起上訴(須付繕本)。 本案經檢察官周欣潔聲請簡易判決處刑。  中  華  民  國  114  年   3  月  11  日          嘉義簡易庭 法 官 郭振杰 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備理由請求 檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期 為準。 中  華  民  國  114  年  3   月  11  日                書記官 黃士祐 附錄論罪科刑法條:中華民國刑法第284條 因過失傷害人者,處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金 ;致重傷者,處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。 附件: 臺灣嘉義地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                     114年度調偵字第36號   被   告 陳奕廷  上列被告因過失傷害案件,業經偵查終結,認為宜以簡易判決處 刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、陳奕廷於民國113年5月24日9時32分許,駕駛車牌號碼000-0 000號自用小客車,沿嘉義市忠孝路由南往北行駛,途經該 路與仁義新村交岔路口時,原應注意汽車駕駛人駕駛汽車, 應遵守道路通標誌、標線、號誌之指示,又行駛至設有燈光 號誌之交岔路口,應遵守燈光號誌之指示,且行車時速依速 限標誌之規定,該處不得超過50公里,而依當時情形,天晴 無雨,視距良好無障礙,無不能注意情事,竟疏於注意其行 向之管制號誌顯示為禁止通行之紅燈,竟未依循號誌行車, 貿然以超過每小時50公里之速度闖越紅燈超速行駛,適有張 ○○騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車,沿仁義新村由西 往東行駛,亦途經上開交岔路口,閃避不及,兩車不慎發生 碰撞,致張○○受有右內踝骨折併位移、雙肘及左臀挫傷等傷 害。於肇事後,停留現場,嗣於司法警察到場時,主動坦承 肇事,願受裁判。 二、案經張○○訴由嘉義市政府警察局第二分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、訊據被告陳奕廷坦承有於上開時、地超速駕車闖紅燈與告訴 人張○○發生車禍,致告訴人受有傷害之事實不諱,經核與告 訴人張○○指訴之情節大致相符,復有道路交通事故現場圖、 道路交通事故調查報告表(一)、(二)、天主教中華聖母 修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院診斷證明書、現場 及車損照片等在卷足資佐證。按汽車行駛至設有燈光號誌之 交岔路口,應遵守燈光號誌之指示,道路交通安全規則第10 2條第1項第1款定有明文。被告駕車自應注意上開規定,又 依卷附道路交通事故調查報告表所載,當時天候為晴,路面 乾燥無缺陷,亦無障礙物,並無不能注意之情形,竟疏未注 意及此,以致肇事,致告訴人受傷,被告應有過失。再告訴 人因本件車禍受傷,與被告之過失行為間具有相當因果關係 。被告犯嫌應堪予認定。 二、核被告所為,係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌。又被 告於肇事後,停留現場,嗣於司法警察到場時,主動坦承肇 事,願受裁判,有自首情形紀錄表,合於自首要件,得依刑 法第62條前段規定減輕其刑。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此  致 臺灣嘉義地方法院 中  華  民  國  114  年  1   月  15  日              檢 察 官  周欣潔 本件正本證明與原本無異。 中  華  民  國  114  年  2   月  6   日              書 記 官  林佳陞

2025-03-11

CYDM-114-嘉交簡-97-20250311-1

簡上
臺灣新竹地方法院

損害賠償

臺灣新竹地方法院民事判決 113年度簡上字第105號 上 訴 人 辛柏輝 被 上 訴人 林姿綾 上列當事人間損害賠償事件,上訴人對於民國113年7月16日本院 竹北簡易庭113年度竹北簡字第59號第一審簡易判決提起上訴, 本院於民國114年2月12日辯論終結,判決如下:   主 文 一、原判決主文第一項關於判命上訴人給付被上訴人逾新臺幣柒 萬參仟零貳元本息部分,及此部分假執行之宣告,暨訴訟費 用之裁判均廢棄。 二、上開廢棄部分,被上訴人在第一審之訴駁回。 三、其餘上訴駁回。 四、第一、二審訴訟費用,由上訴人負擔二分之一,餘由被上訴 人負擔。   事實及理由 一、上訴人主張之事實及法律依據,除與原審相同茲予引用外, 另補稱: ㈠、被上訴人雖主張其所有之「佛牌4個、供尊1個、聖物4個、蠟 燭17個、香水1瓶」物品(下稱系爭物品),已先出售予他人 ,在未出貨予客戶前,遭上訴人所毀損云云。惟查,依被上 訴人於原審所提通訊軟體LINE(下逕稱LINE)對話紀錄,其 中暱稱「翰」及被上訴人所稱「楊小姐」者,係分別於112 年11月15日、同年月14日才反應未收到訂購貨品,而細繹此 等對話內容,係發生於被上訴人於一審提出刑事附帶民事訴 訟之5、6日前,且均係被上訴人主動傳送訊息表達無法出貨 乙事,「翰」、「楊小姐」才反應未如期出貨,未見被上訴 人提出渠等間完整LINE對話紀錄,是以「翰」、「楊小姐」 ,是否確於該等物品被毀損前,有向被上訴人訂購之事實, 及其等訂購之商品是否為系爭物品,被上訴人並未提出實證 ,難單憑不完整之LINE對話紀錄,即可認定被上訴人受有所 失利益之財產損害,是原判決逕認被上訴人因系爭物品受損 ,所受財產上損害金額,應包括所失利益而為新台幣(下同 )104,288元,顯有違誤。 ㈡、依最高行政法院104年度判字第125號行政判決之見解,於本 件被上訴人之商號並未出售,本無從計算其商譽或信用之公 平價值,自無從判斷其有無商譽或信用之損害,被上訴人稱 其商譽或信用受損,實難採信。又被上訴人已自承系爭物品 損壞後,仍得重新向廠商叫貨,且該等物品屬量產之物品, 非客製化產品,倘被上訴人確有出售系爭物品予客戶,於該 等物品被毀損後,亦可再向廠商訂貨以交貨予客戶,即不會 有其所稱遭客訴致有商譽損失情事之發生。況「翰」、「楊 小姐」分別於112年11月15日、同年月14日,始反應未收到 訂購貨品,渠等之反應距系爭物品被毀損之時,已逾7個月 之久,衡諸常情,實難理解買賣契約成立後,買受人可等待 數月而無抱怨之情,甚至反而先由出賣人即被上訴人主動提 醒或告知,買受人始表達不滿之情,從而被上訴人就其所稱 ,受有商譽、名譽、信用之損害,並未提出其銷售系爭物品 之證明、客戶訂購系爭物品之紀錄,以及完整對話紀錄等資 料以實其說,原判決在欠缺相關事證下,仍逕予認定被上訴 人受有商譽、名譽、信用之損害,實嫌速斷且有違誤。並於 原審答辯聲明請求:被上訴人之訴駁回;願供擔保請准宣告 免為假執行。 二、被上訴人主張之事實及法律依據,除與原審相同茲予引用外 ,另補稱:   系爭物品確已經客戶訂購而於被上訴人未出貨予該等客戶前 ,遭上訴人所毀損,且因系爭物品之價格很高,於遭上訴人 毀損後,被上訴人已無足夠資金再向上游訂購相同之貨品出 貨,只能先等待本件訴訟結果,況因系爭物品除蠟燭屬量產 外,均屬限量而較具客製化之產品,被上訴人前向其訂購之 位於新竹市廠商,當時並無相同品項之備品及存貨,其尚需 再向泰國上游商家叫貨,且仍需一段相當時間始可拿到貨品 ,故被上訴人確因此,始遲遲無法再另行出貨予訂購之客戶 ,致遭受到客訴而受有商譽之損失,並已與客戶解除買賣契 約,上訴人辯稱被上訴人未受有商譽損失云云,應不可採。 並於原審聲明請求:上訴人應給付被上訴人154,288元,及自 刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按年 息5%計算之利息。 三、原審判認上訴人於112年4月8日10時28分許,故意以腳踢落 被上訴人所有、放置在新竹縣○○市○○街0號房屋1樓至2樓樓 梯間之系爭物品,致系爭物品毀損而不堪使用,對被上訴人 已構成民法第184條第1項前段之侵權行為,應對被上訴人負 損害賠償責任,並判決上訴人應給付被上訴人94,002元,及 自民國112年11月29日起至清償日止,按年息5%計算之利息 ,而駁回被上訴人其餘之請求,並就判准部分,依職權宣告 假執行及准上訴人供擔保後免為假執行。被上訴人就其遭原 判決駁回部分,並未上訴,此部分業已確定。上訴人就原審 判決其應給付及職權宣告假執行部分不服提起上訴,並聲明 :㈠、原判決不利部分廢棄;㈡、上開廢棄部分,被上訴人於 第一審之訴及假執行之聲請均駁回。被上訴人則答辯聲明: 上訴駁回。 四、本院之判斷: ㈠、按判決書內應記載之事實,得引用第一審判決。又判決書內 應記載之理由,如第二審關於攻擊或防禦方法之意見及法律 上之意見與第一審判決相同者,得引用之,民事訴訟法第45 4條第1項前段、第2項前段分別定有明文。此一規定,依同 法第436條之1第3項,於簡易程序之第二審亦有準用。經查 ,兩造在本院審理時之攻擊或防禦方法,其中與原審時相同 者,本院自得引用第一審判決關於事實之記載。而本院對此 部分攻擊或防禦方法之意見及法律上之意見,即認為上訴人 故意毀損被上訴人所有之系爭物品,致系爭物品受損而不堪 使用,對被上訴人構成民法第184條第1項前段之侵權行為, 且被上訴人就系爭物品於遭上訴人毀損前,已出售他人而未 交貨,是被上訴人就其系爭物品遭上訴人毀損所受財產上損 害之數額,依同法第216條規定,即如附表「銷售總金額」 欄所示之金額合計為104,288元,及被上訴人就系爭物品被 毀損之原因,亦與有過失,應負30%過失責任,應依同法第2 17條之規定,減輕上訴人之賠償責任等情,亦與第一審判決 理由相同,爰亦引用第一審判決關於該部分理由之記載【見 原審判決第3至5頁中之三、得心證之理由第㈠、第㈡之⒈、第㈢ 點所載】。以下僅就兩造在第二審即本院提出之新攻擊或防 禦方法加以判斷。 ㈡、按「當事人主張有利於己之事實者,就其事實有舉證之責任 。」,民事訴訟法第277條本文固有規定,然按【當事人主 張有利於己之事實,就其事實有舉證責任,若一方就其主張 之事實已提出適當之證明,他造欲否認其主張者,即不得不 提出相當之反證,以盡其證明之責,此為舉證責任分配之原 則,更是民事訴訟法第二百七十七條基於「公平原理及誠信 原則,適當分配舉證責任」而設其抽象規範之具體展現。】 ,並有最高法院102年度台上字第297號民事判決意旨可資參 照。 ㈢、上訴人固主張:依被上訴人於原審所提暱稱「翰」及被上訴 人所稱「楊小姐」者,係分別於112年11月15日、同年月14 日才反應未收到訂購貨品,此時點係在被上訴人於一審提出 刑事附帶民事訴訟之5、6日前,且係被上訴人主動傳送訊息 表達無法出貨,「翰」、「楊小姐」才反應未如期出貨,故 無從證明該2人於系爭物品毀損前,確已向被上訴人訂購系 爭物品。惟查,經細繹上開「翰」與被上訴人間之LINE對話 ,其中「翰」已提及:「…但你們這個做法真的不行,沒辦法 處理好至少要先說吧,我10月就在等了…麻煩你重視我想早 點拿到的心情,如果我今天是你,我寧願自己先花錢把客人 的東西弄好,後面再來要求賠償,而不是現在你跟我說要等 賠償階段,然後沒辦法給我…」、「…希望你能夠趕快給我一 個答覆,不要時間都到了才跟我說。」(見原審卷第109頁 ),可見「翰」應已等待被上訴人之出貨甚久,其間被上訴 人亦曾告知其10月間會出貨給他,此時點顯已在被上訴人在 原審提起本件訴訟之前,且被上訴人亦有向「翰」說明其訂 購之物品遭毀損乙事;另觀以上開「楊小姐」與被上訴人間 LINE對話,「楊小姐」已表示:「都訂多久了…越拖越久」、 「每次都說有催有催,誰知道你們是不是話術啊?」、「聖 物被毀損也不是我們造成的,但後果卻是我們在承擔」(見 原審卷第111頁),亦可看出被上訴人遲未出貨予「楊小姐 」之時間業已甚久,被上訴人並已對「楊小姐」提及其訂購 之物品遭毀損之事。從而,揆諸上開之LINE對話內容,再對 照上訴人毀損系爭物品之時間,被上訴人主張系爭物品於遭 上訴人毀損前,其業已出售予上開之「翰」、「楊小姐」等 客戶,其後因遭上訴人毀損而無法出貨予該等客戶之情,即 非無憑。況倘被上訴人係於本件毀損事件發生之後,始另行 出售其他物品予上開之「翰」、「楊小姐」等人,則何以被 上訴人要在成交該等物品後,却故意不出貨,並於事後再編 造該等物品,係遭上訴人所毀損而無法出貨,致遭「翰」、 「楊小姐」等買方所指責?此亦與常情有違。是被上訴人主 張系爭物品遭上訴人毀損前,其業已出售予他人,然尚未交 貨乙節,應堪以信實。則上訴人仍於上訴後否認上情,依前 開說明,其自應提出相當之反證,以盡其證明之責,惟上訴 人並未提出反證加以推翻,所述即不可採。從而,被上訴人 因系爭物品遭上訴人毀損,所受財產上之損害,係包括其所 受損害及所失利益,合計為104,288元,應堪以認定。 ㈣、至就被上訴人請求之信用受損之非財產損害賠償部分,經查: 1、按損害賠償之債,以有損害之發生及有責任原因之事實,並 二者之間,有相當因果關係為成立要件。故被上訴人所主張 損害賠償之債,如不合於此項成立要件者,即難謂有損害賠 償請求權存在(最高法院48年度台上字第481號判例意旨參 照)。至所謂相當因果關係,係以行為人之行為所造成之客 觀存在事實,依經驗法則,可認通常均可能發生同樣損害之 結果而言;如有此同一條件存在,通常不必皆發生此損害之 結果,則該條件與結果並不相當,即無相當因果關係;不能 僅以行為人就其行為有故意過失,即認該行為與損害間有相 當因果關係(最高法院90年度台上字第772號判決意旨參照 )。是侵權行為損害賠償請求權人得向侵權行為人請求之範 圍,必以所受損害,與責任原因事實間,依其情形通常均可 發生同樣之損害,始堪肯認其間有相當因果關係,並認該等 損害為在得請求賠償之列。 2、查,被上訴人之系爭物品,因於112年4月8日遭上訴人所毀損 ,故被上訴人約於當時,業已知悉其無法再行交付該等物品 予已訂購之上開客戶等人,此情應堪可認定。又系爭物品其 中之蠟燭該項貨品,乃屬量產之貨品,當時於被上訴人所向 其訂購之新竹市商家,仍有其他備品,此為被上訴人所自承 在卷(見本院卷第60頁),是被上訴人本可及時再向該新竹 市商家,調取該項貨品而交付予其買家客戶。至就系爭物品 中之其他貨品,縱認非屬量產之貨品,而具有客製化產品之 性質,且當時於上開新竹市商家,並無同品項類似之存貨, 可讓被上訴人及時調來貨品,以交付予其買家,即被上訴人 尚需一段時間,方能取得類似貨品。然查,因系爭物品扣除 蠟燭以外之貨品,其品項僅為4種,數量僅共10個,就該部 分貨品,被上訴人之進貨金額僅約7萬餘元(見附表),非 屬鉅額之金額,且就該部分物品,訂購之買方客戶人數亦屬 不多,則一般賣家遇到上開之情況,如於事發後,即向買家 告知其等訂購之商品,業遭第三人毀損,無法再就原物為出 貨,需再行向上游商家調取同品項貨品,且需要一段時間, 始能交貨,如買方不願等待則辦理退款等方式而為處理,通 常不見得會引起買方之抱怨而引生客訴及負評。是以就本件 如上開所述之情形,因被上訴人之買家人數及系爭貨品數量 不多,賣方即被上訴人,為向其上游商家調貨所需另行籌措 之價金數額亦屬不大,衡諸通常之情形,其處理上開再行調 度貨品以供出貨,或與買家洽商解約退款等事宜,並非困難 ,以本件系爭物品係於112年4月8日遭上訴人毀損,買方係 於同年11月間為客訴及網路負評,其間相距已逾7個多月之 久,衡諸上情及一般之情況,被上訴人應無不能在其於112 年11月間,遭客訴及網路負評之前,即予以解決與買家間, 相關再行出貨或解約退款事宜之理。惟查,依被上訴人於原 審所提出,其與買方之LINE對話紀錄內容(見原審卷第107- 111頁),及被上訴人於本院開庭審理時,初始所主張因遭 上訴人毀損之系爭物品價值較高,其未獲上訴人賠償之前, 無資金再向上游商家訂購同樣貨品以出貨予買家等語(見本 院卷第60頁),可見被上訴人亦係因其本身無資金,再向上 游商家訂購與遭毀損物品同品項貨品,以交貨予買家,致其 一直遲遲無法於買方在112年11月間客訴前,處理、解決與 買方間之買賣問題,而遭致買方於112年11月間,因不滿被 上訴人之處理方式及態度,乃於網路上對其為負評之情,亦 堪以認定為實。準此,堪認被上訴人之遭致系爭客訴及網路 負評,係因其在系爭物品遭上訴人毀損,無法再就原物出貨 、交付予買家後,其本身在處理、面對系爭物品買家之態度 及方式,暨其本身因無資力再向上游商家購買同類型貨品, 以便交付予原先之買家所致,核諸通常之情形,在發生類如 本件之情況,即賣方原已出售之貨品,在出貨前遭第三人毀 損,致其無法再就原貨品交付予買家時,並不當然即會發生 買家於之後,會對賣方為客訴及網路負評,致賣方信用受損 之情事。是以揆諸上開之說明,即難認上訴人毀損系爭物品 之侵權行為本身,與被上訴人遭其買家網路負評而信用受損 之間,有相當因果關係之存在,則被上訴人另請求上訴人, 賠償其此部分信用受損之非財產損害賠償即精神慰撫金,即 無理由而不應准許。 ㈤、再按損害之發生或擴大,被害人與有過失者,法院得減輕賠 償金額,或免除之,民法第217條第1項定有明文。經查,被 上訴人因系爭物品遭上訴人侵權行為之毀損,所受損害為10 4,288元,且被上訴人就其上開之受損,亦應負擔30%之與有 過失責任,已如前述,是經減輕上訴人之賠償額30%後,上 訴人應賠償予被上訴人之金額即為73,002元(計算式如下: 104,288元×70%=73,002元,小數點以下四捨五入)。 ㈥、綜上所述,被上訴人依侵權行為法律關係,請求上訴人給付 其73,002元,及自起訴狀繕本送達之翌日,即112年11月29 日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息,為有理由,應 予准許,逾此範圍之請求,則無理由,應予駁回。原判決就 超過上開應予准許部分,為上訴人敗訴之判決並依職權為假 執行之宣告,尚有未洽,上訴意旨指摘原判決此部分不當, 求予廢棄改判,為有理由,爰由本院予以廢棄改判如主文第 2項所示;至原判決就上開應予准許部分,判命上訴人如數 給付,並依職權為假執行之宣告,經核並無違誤,上訴意旨 指摘原判決此部分不當,求予廢棄改判,為無理由,應駁回 其上訴。 ㈦、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據,經 本院斟酌後,核與判決結果不生影響,爰不逐一論駁,併此 敘明。 五、據上論結,本件上訴為一部有理由、一部無理由,依民事訴 訟法第436條之1第3項、第450條、第449條第1項、第79條, 判決如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  10  日          民事第一庭 審判長法 官 鄭政宗                    法 官 王佳惠                   法 官 陳麗芬 以上正本係照原本作成。 本判決不得上訴。 中  華  民  國  114  年  3   月  13  日                   書記官 黃志微 附表:(單位:新臺幣/元) 名稱 數量 進貨單價 銷售單價 進貨總金額 銷貨總金額 五眼四耳供尊 1 30,000 36,000 30,000 36,000 五眼四耳佛牌 4 9,000 12,000 36,000 48,000 開運香水 1 1,280 2,680 1,280 2,680 水龍蠟燭 16 680 888 10,880 14,208 祈願象 4 800 850 3,200 3,400 總計 81,360 104,288

2025-03-10

SCDV-113-簡上-105-20250310-1

臺灣高等法院

損害賠償

臺灣高等法院民事判決 113年度上字第757號 上訴人即附 帶被上訴人 黃○○ 真實姓名詳對照表 訴訟代理人 張琬萍律師 被上訴人即 附帶上訴人 張爾凱 上列當事人間請求損害賠償事件,上訴人對於中華民國113年1月 29日臺灣臺北地方法院112年度訴更一字第23號第一審判決提起 上訴,被上訴人提起附帶上訴,並為訴之追加,本院於114年2月 12日言詞辯論終結,判決如下:   主   文 上訴駁回。 原判決關於駁回附帶上訴人後開第三項之訴部分,及該部分假執 行之聲請,暨訴訟費用之裁判均廢棄。 附帶被上訴人應再給付附帶上訴人新臺幣參萬元,及自民國一一 二年九月二十九日起至清償日止,按年息百分之五計算之利息。 其餘附帶上訴駁回。 第一、二審(含追加之訴)訴訟費用,關於上訴部分,由上訴人 負擔;關於附帶上訴部分,由附帶被上訴人負擔三十二分之一, 餘由附帶上訴人負擔。   事實及理由 壹、程序方面: 一、按第二審訴之變更或追加,非經他造同意不得為之,但請求 之基礎事實同一者,不在此限,民事訴訟法第446條第1項、 第255條第1項第2款定有明文。被上訴人即附帶上訴人張爾 凱(下稱被上訴人)於原審主張上訴人即附帶被上訴人黃○○ (下稱上訴人)有如原判決附表(下稱原審附表)三所示言 論,侵害其人格權,依民法第18條第2項、第184條第1項前 段、後段、第195條第1項前段、個人資料保護法(下稱個資 法)第29條第1、2項等規定,請求上訴人賠償其所受非財產 之損害新臺幣(下同)100萬元。被上訴人嗣對上訴人於本 院審理期間,發表如後附表所示言論,於附帶上訴聲明內, 追加該部分言論為侵權行為事實,核屬訴之追加,然與原訴 均係本於上訴人侵害被上訴人之人格權所生之爭執,基礎事 實同一,依上規定,應予准許。 二、次按,刑法第221條至第229條、第332條第2項第2款、第334 條第2項第2款、第348條第2項第1款及其特別法之罪,為性 侵害犯罪防治法所稱之性侵害犯罪。又行政機關及司法機關 所公示之文書,不得揭露被害人之姓名、出生年月日、住居 所及其他足資識別被害人身分之資訊,性侵害犯罪防治法第 2條第1款、第15條第2項分別定有明文。查本件上訴人對被 上訴人提出涉犯妨害性自主罪之告訴等情,業經本院調閱臺 灣臺北地方檢察署(下稱臺北地檢署)112年度偵字第28921 號偵查卷宗核閱屬實,則上訴人請求遮隱其姓名等足資識別 身分之資訊,依前揭說明,應予准許。  貳、實體方面: 一、被上訴人主張:上訴人於民國110年7月16日以生意合作為由 前往伊上海住家,兩造因細故不歡而散。詎上訴人竟以原審 附表三所示言論,散佈不實之言論,侵害伊之肖像權、資訊 隱私權、名譽權等人格權。爰依民法第18條第2項、第184條 第1項前段、後段、第195條第1項前段、個資法第29條第1、 2項等規定,求命上訴人應將如原審附表三所示之社群平台 帳號、肖像、照片及貼文下架及刪除,並給付伊非財產上損 害100萬元本息(原審判命上訴人給付3萬元本息,並駁回被 上訴人其餘之訴,上訴人就其敗訴部分,提起上訴;被上訴 人就原審駁回其非財產上損害賠償97萬元本息部分提起附帶 上訴,其餘敗訴部分則未經聲明不服,非本院審理範圍,不 贅),並為訴之追加。附帶上訴聲明:㈠原判決關於駁回後 開第二項之訴部分及該部分訴訟費用裁判均廢棄。㈡上開廢 棄部分,上訴人應再給付被上訴人97萬元。並對上訴人提起 之上訴,答辯聲明:上訴駁回。 二、上訴人則以:原審附表三所示社群平台帳號均非伊所有,亦 非伊所發表之言論,且被上訴人為此對伊所提出之妨害名譽 告訴,業經不起訴處分確定。至附表所示帳號及言論雖係伊 所為,然因被上訴人散佈不實消息,伊始貼文澄清,其中編 號1、2所示言論係談論法官、律師,與被上訴人無涉;編號 3所示言論雖較尖酸刻薄,然與事實相符,應受言論自由之 保障等語,資為抗辯。並上訴聲明:㈠原判決不利於上訴人 部分廢棄。㈡上開廢棄部分駁回被上訴人於原審之訴。附帶 上訴答辯聲明:駁回附帶上訴。 三、查被上訴人以原審附表三所示言論對上訴人提出妨害名譽等 告訴,經臺灣地檢署檢察官以112年度偵字第17555號為不起 訴處分,並經臺灣高等檢察署(下稱高檢署)智慧財產檢察 分署以113年度上聲議字第162號處分書駁回再議確定;上訴 人另對被上訴人提出妨害性自主等告訴,業由臺北地檢署以 112年度偵字第28921號為不起訴處分,並經高檢署113年度 上聲議字第1584號處分書駁回再議確定等情,均經本院調閱 前揭偵查卷宗核閱無訛,堪認為真實。 四、被上訴人主張上訴人以原審附表三及附表所示言論,侵害其 人格權,致其受有非財產損害賠償等情,為上訴人所否認, 並以前情置辯。查:  ㈠按人權格受侵害時,以法律有特別規定者為限,得請求損害 賠償或慰撫金。故意以背於善良風俗之方法,加損害於他人 者亦同。又不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用 、隱私、貞操,或不法侵害其他人格法益而情節重大者,被 害人雖非財產上之損害,亦得請求賠償相當之金額,民法第 18條第2項、第184條第1項、第195條第1項前段定有明文。 次按,涉及侵害他人名譽之言論,可包括事實陳述與意見表 達,前者具有可證明性,後者則係行為人表示自己之見解或 立場,無所謂真實與否。意見表達之言論,如係善意發表, 對於可受公評之事,而為適當之評論者,不問事之真偽,均 難認係不法侵害他人之權利(最高法院96年度台上字第2146 號判決意旨參照)。又按,事實陳述本身涉及真實與否,雖 其與言論表達在概念上偶有流動,有時難期涇渭分明,若言 論係以某項事實為基礎,或發言過程中夾論夾敘,將事實敘 述與評論混為一談,在評價言論自由與保障個人名譽權之考 量上,仍應考慮事實之真偽,倘行為人所述事實足以貶損他 人之社會評價而侵害他人名譽,而行為人又未能證明所陳述 事實為真,縱令所述事實係轉述他人之陳述,如未經相當查 證即公然轉述該虛偽之事實,而構成故意或過失侵害他人之 名譽,仍應負侵權行為損害賠償責任。(最高法院97年度台 上字第1169號判決參照)。再按,肖像權之侵權行為,須以 行為人有違法性、歸責性,並不法行為與損害賠償間有相當 因果關係,始能成立。其違法性之判斷,應依法益權衡原則 及比例原則,就其刊登之目的、方式、態樣與公共利益加以 衡量,並審酌其有無超過目的而濫用個人肖像權之情事,視 其客觀上已否違反現行法秩序所規範之價值標準而定(最高 法院105年度台上字第1895號判決意旨參照)。另按,個人 資料包括自然人之姓名、出生年月日、國民身分證統一編號 、護照號碼、特徵、指紋、婚姻、家庭、教育、職業、病歷 、醫療、基因、性生活、健康檢查、犯罪前科、聯絡方式、 財務情況、社會活動及其他得以直接或間接方式識別該個人 之資料;非公務機關為增進公共利益之目的,得對個人資料 為蒐集或處理、利用,個人資料保護法第2條第1款、第19條 第1項第6款、第20條第1項第2款前段分別定有明文。  ㈡被上訴人主張原審附表三所示之社群平台帳號(下稱系爭社 群平台帳號)為上訴人所創設,為上訴人所否認。查系爭社 群平台帳號所述事件發生時間110年7月16日乃兩造於上海發 生爭執之日(見原審卷171頁)。而原審附表三所示貼文所 述內容係指稱被上訴人於110年7月16日違反上訴人意願,在 被上訴人上海租屋處對上訴人強制猥褻等情,核與上訴人對 被上訴人提出妨害性自主等告訴內容相符,業經本院調卷核 實無訛。且原審附表三貼文所示文字如死爛渣人、老手慣犯 (或同音字)、淫獸、淫魔、變態、台丸螢虫(或同音字) 等用語,重覆性高,具有慣性,應係同一人所為。再佐以上 訴人不爭執附表所示帳號「引雅珠寶City Diamond張爾凱Kh anami Kalvin Kai」(見本院卷365、371、383頁)係其以 被上訴人中英文名及其所經營事業即引雅珠寶為名所創設之 帳號(見本院卷387、388、423、425),核與原審附表三所 示社群平台多以被上訴人中英文名及引雅珠寶為名創設帳號 等情(見原審卷146、147、148、149、151、152、154、157 、158、159、162、163、168、169)大致相符。審酌前情, 足認原審附表三所示各該帳號均為上訴人所創設、使用,貼 文內容亦為上訴人所撰寫,則上訴人空言抗辯,不足採信。  ㈢原審附表三編號14、18及附表所示言論部分   原審附表三編號14稱被上訴人經營之引雅公司「專門物色美 女...且侵害周邊來來往往女性她們的性自主權...」等語, 並張貼被上訴人照片,公開被上訴人設於臺北市○○區○○○路0 段000號11樓之公司地址(見原審卷154)。編號18係上訴人 於被上訴人網站留言指稱「張爾凱...Khanami珠寶的老闆」 、「拒買,姓張的台灣人老闆會強迫女性跟他..」等    語(見原審卷157頁),核屬夾論夾敘之陳述。又附表編號 1、2稱「被害者被引雅珠寶老色狼張爾凱性侵」、「性侵 犯張爾凱攻擊受害者」等語,編號3則稱「張爾凱在2021年 7月16日性侵我..」等語,並張貼被上訴人照片(見本院卷 365、371、383頁),核均屬事實或夾論夾敘之陳述,依前 揭說明,均應由上訴人就被上訴人有性侵或違反女性性自 主權之事實負舉證責任。上訴人固舉被上訴人所簽立之和 解書為憑(見原審卷67頁),抗辯其所述均屬事實云云。 觀諸被上訴人於110年7月22日簽立之和解書係記載:張爾 凱先生今日在○○路000號派出所向黃○○女士道歉關於上週五 晚間約黃女士到張的住處發生不當身體碰觸,目前雙方和 解等語(見本院卷第437頁),僅能證明被上訴人於110年7 月16日在其住處對上訴人為不當之身體碰觸,而非性侵上 訴人,難認被上訴人為「性侵犯」或有「侵害女性性自主 權」之事實。縱上訴人前揭言論夾雜其個人感受及意見, 然上訴人既不能證明其所述為真實,亦難謂有阻卻違法之 事由,足認上訴人前揭言論已貶損被上訴人之社會評價, 且上訴人使用被上訴人臉書公開之照片,並公開被上訴人 設於台北之公司地址,連結不實指摘被上訴人為「性侵犯 」或「侵害女性性自主權」之言論,已逾基於預防犯罪之 公共利益考量,而有目的性濫用之情事。依前揭說明,被 上訴人主張上訴人前揭言論已侵害被上訴人之名譽權、肖 像權、個人資料隱私權,即屬有據。  ㈣上訴人雖以被上訴人就前揭附表三言論對上訴人提出妨害名 譽等告訴,業經不起訴處分為由,抗辯其並未侵害被上訴人 名譽云云。按刑事偵查或訴訟程序因將剝奪被告之身體自由 、財產或生命,採取嚴格之舉證標準及證據法則,其認定事 實所憑證據,無論直接或間接證據,其為訴訟上之證明,須 達於通常一般人均不致有所懷疑,而得確信為真實之程度, 始得為有罪之認定,倘其證明尚未達到此一程度,而有合理 之懷疑存在時,即應為無罪之判決。而民事訴訟係在解決私 權糾紛,就證據之證明力採取相當與可能性為判斷標準,亦 即負舉證責任之人,就其利己事實之主張為相當之證明,具 有可能性之優勢,即非不可採信。是刑事偵查或訴訟所調查 之證據及認定之事實,非當然有拘束民事訴訟判決之效力。 查被上訴人對上訴人就前揭附表三言論提起妨害名譽等刑事 告訴固經檢察官處分不起訴,惟該不起訴處分書係已以無從 向臉書公司調閱發文者真實姓名年籍,因無罪推定及罪刑法 定主義為由,故為不起訴之處分,業經本院調卷核閱無訛, 而本院依卷內資料認定附表三編號14、18之發文者為上訴人 ,詳述於上,依前揭說明,自不受前揭刑事不起訴處分之拘 束。  ㈤附表三其餘編號部分   經審視編號1、17係上訴人傳送予被上訴人之訊息(見原審 卷145、156頁),編號8、38(見原審卷150、168頁)為上 訴人與朋友間之對話,均未公開於眾,難認侵害被上訴人之 人格權。編號16、23、27、36(見原審卷155、160、162、1 67頁),則無從特定所指涉對象為被上訴人,或表徵足以認 定屬貶抑被上訴人之內容,自無侵害被上訴人之人格權。至 編號2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、15、19、20 、21、22、24、25、26、28、29、30、31、32、33、34、35 、37、39、40(見原審卷146、147、148、149、151、152、 153、155、157、158、159、160、161、163、164、165、16 6、167、168至171頁)所載文字固指稱被上訴人「色狼」、 「淫蟲」、「變態」、「淫魔」、「噁爛囂張屌面人」、「 性騷擾猥褻」、「性猥褻」等文字,然自貼文觀之,核均屬 上訴人因不滿被上訴人不當碰觸其身體,所生不滿情緒,遂 表達其內心氣憤之感受與評價之意見陳述,尚非無端恣意謾 罵,且所述與公共利益相關,亦屬可受公評之事,縱用字遣 詞強烈、尖酸刻薄或令人不快,仍應受言論自由之保障,得 以阻卻違法,而未侵害被上訴人之人格權。則被上訴人依民 法第18條第2項、第184條第1項、第195條第1項前段及個資 法第29條第1、2項等規定,請求上訴人賠償其損害云云,洵 無足採。  ㈥次按,不法侵害他人之人格權,被害人受有非財產上損害, 請求加害人賠償相當金額之慰撫金時,法院對於慰撫金之量 定,應斟酌實際加害情形、所造成之影響、被害人所受精神 上痛苦之程度、雙方之身分、地位、經濟狀況及其他各種情 形,以核定相當之數額(最高法院47年台上字第1221號、51 年台上字第223號判決意旨參照)。上訴人以附表三編號14 、18及附表所示言論侵害被上訴人名譽權、肖像權,已如前 述,本院審酌被上訴人之教育程度、收入(見原審卷194頁 ),上訴人之教育程度、收入(見本院卷322頁)、本件係 因被上訴人對上訴人之不當身體碰觸、上訴人不法行為之情 狀及被上訴人身分法益受侵害致精神上痛苦程度等一切情狀 ,認被上訴人請求上訴人賠償非財產上損害6萬元為當,逾 此部分之請求,則無理由。  五、綜上所述,被上訴人依民法第18條第2項、184條第1項、第1 95條第1項前段等規定,請求上訴人給付6萬元及自112年9月 29日(見原審卷136頁)起至清償日止,按年息百分之5計算 之利息部分,洵屬有據,應予准許;逾此部分之請求,為無 理由,應予駁回。從而,原審就上開應准許部分,判命上訴 人應給付被上訴人3萬元本息,並分別諭知兩造供擔保後, 得、免假執行,核無不當,上訴人之上訴意旨指摘原判決此 部分不當,求予廢棄改判,為無理由,應駁回其上訴。又被 上訴人提起附帶上訴,並為訴之追加,請求上訴人應再給付 被上訴人97萬元本息,於3萬元本息範圍內為有理由,應予 准許,自應由本院將原判決此部分廢棄改判如主文第三項所 示,至逾此部分所為請求即94萬元本息部分,則無理由,不 應准許,此部分之附帶上訴應予駁回。 六、本件事證已臻明確,兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證 據,經本院斟酌後,認為均不足以影響本判決之結果,爰不 逐一論列,附此敘明。 七、據上論結,本件上訴人之上訴為無理由,被上訴人之附帶上 訴為一部有理由、一部無理由,判決如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  5   日          民事第五庭             審判長法 官 賴劍毅                法 官 賴秀蘭                法 官 洪純莉 正本係照原本作成。 本件正本關於被隱蔽人之身分資料係依性侵害犯罪防治法第15條 第3項規定隱蔽之。 不得上訴。 中  華  民  國  114  年  3   月  6   日                書記官 何旻珈              附表: 編號 日期 社群平台 發表言論 1 113年7月5日 Facebook 台北地方法院恐龍法官蔡英雌,在被害者被引雅珠寶老色狼張爾凱性侵且誹謗的鐵證下,居然還會判原告全部敗訴,大家小心 2 113年7月5日 Facebook 助紂為虐的雷宇軒律師,專幫性侵犯張爾凱攻擊受害者 3 113年5月20日 Threads ...張爾凱在2021年7月16日性侵我,無恥之徒之後到處誹謗污辱我人格的手段掩飾他的罪刑,無恥色狼逃脫我對他的刑事起訴,還無恥地對我提起民刑事訴訟!還要在網上網暴我!他以威脅恐嚇手段要封我的口,但他永遠無法!

2025-03-05

TPHV-113-上-757-20250305-2

臺灣臺南地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣臺南地方法院民事判決 112年度訴字第2082號 原 告 張明義 指定送達處所:臺中○○00○00○○○ 訴訟代理人 黃榮坤 律師 被 告 柯叡霖 上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件,原告於刑事訴訟程序 (111年度訴字第1317號)提起刑事附帶民事訴訟(111年度附民 字第1338號),經本院刑事庭移送前來,本院於民國114年2月11 日言詞辯論終結,判決如下:   主 文 被告應給付原告新臺幣參拾柒萬參仟陸佰捌拾伍元,及自民國一 百一十一年十一月二十日起至清償日止,按週年利率百分之五計 算之利息。 原告其餘之訴駁回。 訴訟費用由被告負擔百分之三十九,餘由原告負擔。 本判決原告勝訴部分得假執行。但被告如以新臺幣參拾柒萬參仟 陸捌拾伍元為原告預供擔保,得免為假執行。 原告其餘假執行之聲請駁回。   事實及理由 一、本件被告經合法通知,未於最後言詞辯論期日到場,核無民 事訴訟法第386條各款所列情事,爰依原告之聲請,由其一 造辯論而為判決。 二、本件原告主張:被告基於傷害之故意,於民國110年11月3日 下午5時許至翌日下午5時許之間,在臺南市○區○○路0段000 巷00號住處,持鋁製及木製掃把柄等物,毆打原告,致原告 受有頭部外傷、左下肢撕裂傷、左手中指及無名指閉鎖性骨 折、左上臂肌肉嚴重挫傷等傷害。又原告因被告前揭行為, 受有下列損害:   1.醫療費用支出之損害:原告因受前開傷害,分別於奇美醫 療財團法人奇美醫院(下稱奇美醫院)、順天堂中醫診所 支出醫療費用16,342元、8,740元,共計受有醫療費用支 出之損害新臺幣(下同)25,082元。   2.醫療用品費用支出之損害:原告因受前開傷害,購買醫療 用品而支出912元,受有醫療用品費用支出之損害912元。   3.看護費用之損害:原告因受上開傷害,於110年11月4日前 往奇美醫院急診;嗣入住奇美醫院,於同年月13日出院; 住院期間,由訴外人即原告之母劉俊湘全日看護,請求被 告賠償9日之看護費用;又看護費用每日以2,400元計算, 原告共計受有看護費用之損害21,600元。   4.交通費用支出之損害:原告因受前開傷害,前往醫院及診 所治療,支出交通費用4,670元,受有交通費用支出之損 害4,670元。   5.薪資收入損失之損害:原告受前開傷害以前,於消防公司 工作,每月薪資為24,030元;因受前開傷害,自110年11 月5日起至112年4月19日止共計16個月又15日不能工作, 受有薪資收入損失之損害396,495元。   6.非財產上之損害:原告因被告前揭行為受有上開傷害,身 體及精神上受有痛苦,請求被告賠償非財產上之損害500, 000元。   為此,爰依民法第184條第1項前段規定,提起本訴,請求被 告賠償原告所受上開損害,並給付遲延利息等語。並聲明求 為判決:被告應給付原告948,759元,及自刑事附帶民事訴 訟起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止,按週年利率5% 計算之利息。 三、被告未於最後言詞辯論期日到場,惟據其以前到場所為之陳 述略以:被告有與原告和解之意願等語。並聲明求為判決: 原告之訴及假執行之聲請駁回,如受不利之判決,願供擔保 ,請准宣告免為假執行。 四、得心證之理由:  ㈠被告應否負侵權行為損害賠償責任?   1.查,本件原告主張被告基於傷害之故意,於前揭時、地, 以前揭方式予以毆打,致原告受有上開傷害之事實,為被 告於言詞辯論時所不爭執,依民事訴訟法第280條第1項規 定,視同自認;此外,復有奇美醫院診斷證明書影本2份 在卷可按〔參見本院111年度附民字第1338號卷宗(下稱附 民卷)第9頁、第11頁〕,原告主張之前揭事實,自堪信為 真正。   2.按因故意或過失,不法侵害他人權利者,負損害賠償責任 ;不法侵害他人之身體或健康者,對於被害人因此喪失或 減少勞動能力或增加生活上需要時,應負損害賠償責任; 又不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私 、貞操,或不法侵害其他人格法益而情節重大者,被害人 雖非財產上之損害,亦得請求賠償相當之金額,民法第18 4條第1項前段、第193條第1項、第195條第1項分別定有明 文。查,被告基於傷害之故意,於前揭時地,以前揭方式 毆打原告,致原告受有上開傷害,乃因故意不法侵害原告 之身體權,揆之前揭規定,被告對於原告因此所受財產上 損害及非財產上之損害,自應負損害賠償責任。從而,原 告依民法第184條第1項前段規定,請求被告賠償其所受財 產之損害及非財產上之損害,應屬正當。    ㈡原告於本件訴訟所得請求被告賠償之金額為若干?   1.茲就原告請求賠償之金額,有無理由,析述如下:    ⑴醫療費用支出之損害:原告因受上開傷害於奇美醫院治 療,共計支出醫療費用6,573元,此有奇美醫院113年6 月26日(113)奇醫字第3091號函檢附之奇美醫院醫療費 用收據影本25份在卷可按〔參見本院112年度訴字第2082 號卷宗(下稱本院卷)卷一第136之1頁至第136之25頁〕 ,是原告主張因受上開傷害於奇美醫院,支出醫療費用 6,573元部分之事實,自堪信為真正;至原告逾上開部 分之主張,則無足取。其次,原告主張因受上開傷害至 順天堂中醫診所治療,共計支出醫療費用8,740元,業 據其提出順天堂中醫診所醫療費用明細收據表影本1份 為證(參見附民卷第69頁至第71頁),亦堪信為實在。 再者,依原告當時受傷之程度,原告於奇美醫院支出之 醫療費用6,573元、於順天堂中醫診所支出之醫療費用8 ,740元,共計15,313元,經核應屬必要,原告此部分之 請求,應屬正當;逾此部分之請求,則非正當。    ⑵醫療用品費用支出之損害:原告主張因受前開傷害,購 買醫療用品而支出792元部分之事實,業據其提出收銀 機統一發票影本6份、電子發票證明聯影本1份為證(參 見附民卷第73頁、第75頁),自堪信為真正。又依原告 當時受傷之程度,前開醫療費用費用之支出,核屬必要 ,原告請求被告賠償其支出上開部分醫療費用所受之損 害,應屬有據。其次,原告主張因受前開傷害,購買醫 療用品,另外支出120元部分之事實,雖據其提出編號T F00000000號之收銀機統一發票影本1份(下稱爭爭統一 發票)為證(參見附民卷第73頁)。惟查,觀諸系爭統 一發票上記載「停車費」等語,可知系爭統一發票上記 載之費用,應非原告因受上開傷害,購買醫療用品而支 出之費用,原告主張受有該部分費用支出之損害,請求 被告賠償,自屬無據。準此,原告請求被告賠償之醫療 費用支出之損害,於792元之範圍內,應屬正當;逾上 開部分之請求,則非正當。    ⑶看護費用之損害:     ①原告因受前開傷害,於110年11月4日下午7時32分許, 至奇美醫院急診就醫;於同月4日10時27分許轉急診 室觀察病床留院觀察,惟因原告並無金錢且無家屬到 場,奇美醫師之護理人員僅得提供愛心牛奶;嗣於11 0年11月7日下午9時29分許,原告之母劉俊湘始至奇 美醫院;於同日下午10時51分許,護理人員已見原告 之母劉俊湘在旁陪伴;其後,原告於110年11月8日由 急診轉住院,住院至110年11月13日上午10時23分許 ,由原告之母劉俊湘陪同出院(按:住院護理過程紀 錄第21頁雖僅記載由家屬陪同出院,惟觀諸住院護理 過程紀錄第3頁記載「家屬-媽媽」,第20頁記載「家 屬(母親)」,可知住院護理過程紀錄第21頁所載由 家屬陪同出院,應係指由原告之母劉俊湘陪同出院) ,此觀諸卷附奇美醫院診斷證明書、急診護理過程錄 、住院護理過程紀錄等影本各1份之記載自明(參見 附民卷第9頁、本院卷卷二第75頁至第107頁、第127 頁至第169頁),足見原告之母劉俊湘自110年11月7 日下午9時30分許起,始於奇美醫院看護照顧原告。 再奇美醫院醫師認為原告於前述住院期間,需全日看 護,並有奇美醫院病情摘要1份在卷可按(參見本院 卷卷一第135頁)。本院審酌上情,認為原告主張其 自110年11月7日下午9時29分許起至110年11月13日上 午10時28分許止,前後5日12小時,在奇美醫院急診 、住院期間,由其母劉俊湘看護照顧,尚堪信為實在 ;逾上開部分之主張,則難採信。     ②原告雖係由其母劉俊湘看護照顧,惟原告縱令係由其 母劉俊湘看護照顧,而未實際支付看護費用,因親屬 代為照顧被害人之起居,固係出於親情,但親屬看護 所付出之勞力,並非不能評價為金錢,只因兩者身分 密切而免除支付義務,此種親屬基於身分關係之恩惠 ,自不能加惠於加害人,仍應認被害人受有相當看護 費用之損害,得向加害人請求賠償。     ③原告主張每日看護費用以2,400元計算;本院審酌臺南 市住院病患家事服務業職業工會所屬會員於110年間 ,照顧病患日班、夜間12小時之看護費用均為1,400 元,全日班24小時之看護費用為2,400元等情,有臺 南市住院病患家事服務業職業工會110年1月22日南市 住工總字第110007號函文影本1份在卷足據(參見本 院卷卷一第315頁),認為原告前揭部分之主張,應 屬適當;12小時之看護費用,則應以1,400元計算為 允洽。     ④從而,原告請求被告賠償5日12小時之看護費用13,400 元(計算式:5×2,400+1×1,400=13,400),應屬正當 。逾上開部分之請求,則非正當。    ⑷交通費用支出之損害:原告主張因受前開傷害,前往醫 院及診所就診而支出交通費用4,670元之事實,雖據其 提出購票證明影本22紙(參見附民卷第77頁至第78頁) 。惟查,原告提之購票證明影本22紙,均係購買統聯汽 車客運股份有限公司車票之購票證明,其中7紙,係自 臺南市至臺中市車票之購票證明;其中7紙,係自臺中 市至臺南市車票之購票證明;其中2紙,係自臺中市至 高雄市車票之購票證明;另外6紙,則係自高雄市至臺 中市車票之購買證明;衡之原告所受上開傷害,並非罕 見之傷害,一般大型醫院,甚至骨、外科診所,即可治 療,自難認原告因被告前揭傷害行為所受上開傷害而有 自當時之住所或居所遠赴外地就診之必要。此外,原告 復未能舉出其他證據證明其支出之上開交通費用,與其 因被告前揭傷害行為所受上開傷害間,確有相當因果關 係存在,則原告主張其因被告前揭傷害行為所受上開傷 害,支出上開交通費用,請求被告賠償,自屬無據。     ⑸薪資收入損失之損害:     ①奇美醫院醫師認為原告所受上開骨折傷害處,需3至6 個月癒合,此觀諸卷附奇美醫院病情摘要之記載自明 (參見本院卷卷一第197頁),是原告主張因受上開 傷害,自110年11月5日起6個月不能工作之事實,尚 堪信為真正。     ②原告雖主張因受上開傷害,自110年11月5日起6個月以 後至112年4月19日止,尚有10個月又15日不能工作, 並提出中山醫學大學附設醫院(下稱中山醫大附醫) 診斷證明書(下稱系爭診斷證明書)影本1份為證( 參見附民卷第31頁)。惟查,系爭診斷證明書醫囑欄 雖記載「……評估目前情況,建議在家休養一年並持續 治療」等語。然經本院函詢中山醫大附醫,原告至該 院治療時,經該院醫師診斷之病症,通常係因如何原 因所致?如被人毆打,通常是否會罹患相同之病症? 中山醫大附醫函復:原告過去曾陸續使用非法物質, 於105年11月30日開始於該院就診至今,該院診斷之 病症可能與非法物質使用有關,難以判斷被人毆打是 否會產生類似病症,有中山醫大附醫113年5月21日中 山醫大附醫法務字第1130005731號函文1份在卷可按 (參見本院卷卷一第113頁),自難認原告於中山醫 大附醫治療之疾病,係因被告前揭傷害行為所致之傷 害。至系爭診斷證明書醫囑欄雖記載「……自述於110 年10月25日至(按:系爭診斷證明書誤載為至日)11 0年11月04日因遭受毆打導致身心受創而就診治療,… …」等語,惟系爭診斷證明書醫囑欄之上開記載,至 多僅能證明原告曾向中山醫大附醫之醫師為前揭之陳 述,尚無從據以認定原告確因被告前揭傷害行為,經 中山醫大附醫之醫師診斷患有系爭診斷證明書診斷欄 所載之病症。此外,原告復未能舉出其他證據證明其 確因被告前揭傷害行為,致受有系爭診斷證明書診斷 欄所載之病症,自不能僅憑系爭診斷證明書醫囑欄記 載「建議在家休養一年並持續治療」等語,遽認原告 因被告前揭傷害行為,致受有系爭診斷證明書診斷欄 所載之病症,自110年11月5日起6個月以後至112年4 月19日止,尚有10個月又15日不能工作之事實。是原 告前開部分之主張,自不足採。        ③訴外人原安消防工程有限公司,曾於110年9月2日為原 告辦理勞工保險之投保,投保薪資為25,200元,此觀 卷附原告之被保險人投保資料自明(參見本院卷卷一 第294頁),是原告主張其受前開傷害以前於消防公 司工作,每月薪資為24,030元,尚堪信為實在。     ④從而,原告既因受上開傷害,自110年11月5日起6個月 不能工作,且受前開傷害以前,於消防公司工作,每 月薪資為24,030元,則原告請求被告賠償其因受上開 傷害所受薪資損害,於144,180元(計算式:24,030× 6=144,180)之範圍內,應屬正當;逾此部分之請求 ,則非正當。    ⑹非財產上之損害:查,被告基於傷害之故意,於前揭時 地,以前揭方式毆打原告,致原告受有頭部外傷、左下 肢撕裂傷、左手中指及無名指閉鎖性骨折、左上臂肌肉 嚴重挫傷等傷害,已如前述;原告身體及精神受有相當 之痛苦,乃屬必然。其次,原告為大學肄業,被告為高 級職業學校畢業,有個人戶籍資料2份在卷可按(參見 本院卷卷一第317頁、第125頁);再兩造名下均無土地 及建物,此有本院依職權調取之稅務電子閘門財產所得 調件明細表2份在卷可按(參見本院卷卷一第33頁至第5 4頁);本院審酌原告、被告之身分、地位、經濟能力 、原告所受傷害之輕重、復原期間之長短等一切情狀, 認原告主張受有非財產損害賠償500,000元,尚屬過高 ,應核減為200,000元為適當。   2.從而,原告主張其因被告前揭行為所受財產上及非財產上 之損害,於373,685元(計算式:15,313+792+13,400+0+1 44,180+200,000=373,685)之範圍內,洵屬正當;逾此部 分之請求,則非正當。   3.末按,給付無確定期限者,債務人於債權人得請求給付時 ,經其催告而未為給付,自受催告時起,負遲延責任。其 經債權人起訴而送達訴狀,或依督促程序送達支付命令, 或為其他相類之行為者,與催告有同一之效力;遲延之債 務,以支付金錢為標的者,債權人得請求依法定利率計算 之遲延利息;應付利息之債務,其利率未經約定,亦無法 律可據者,週年利率為5%,民法第229條第2項、第233條 第1項本文及第203條分別定有明文。查,本件被告應為之 前揭損害賠償之給付,並無確定期限,且原告復未舉證證 明於起訴前曾向被告請求,惟被告既經原告提起刑事附帶 民事訴訟而受刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本之送達,依民 法第229條第2項之規定,自應自刑事附帶民事訴訟起訴狀 繕本送達之翌日,負遲延責任。從而,原告請求被告給付 自刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達被告之翌日即111年1 1月20日起,此有本院送達證書1份在卷可按(參見附民卷 第87頁),至清償日止,按週年利率5%計算之利息,亦屬 正當。 五、綜上所陳,原告依民法第184條第1項前段規定,請求被告給 付373,685元,及自111年11月20日起至清償日止,按週年利 率5%計算之利息,為有理由;逾此部分之請求,為無理由, 應予駁回。 六、本判決原告勝訴部分乃所命給付之金額未逾500,000元之判 決,依民事訴訟法第389條第1項第5款之規定,自應依職權 宣告假執行;此部分雖經原告陳明願供擔保,聲請宣告假執 行,惟其聲請不過促請法院職權發動,本院毋庸就其聲請為 准駁之裁判。至原告敗訴部分,其假執行之聲請,已失所附 麗,應予駁回。另被告陳明願供擔保請准免為假執行,經核 原告勝訴部分與法律規定相符,爰酌定相當之擔保金額宣告 之。 七、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法,經審酌與本院 前揭判斷不生影響,均毋庸再予審酌,附此敘明。 八、據上論結,原告之訴為一部有理由,一部無理由,依民事訴 訟法第385條第1項前段、第79條、第389條第1項第5款、第3 92條第2項,判決如主文。 中  華  民  國  114  年   2   月  27  日          民事第一庭 法 官 伍逸康 以上正本係照原本作成。          如不服本判決,應於判決送達後20日內,向本院提出上訴狀並表 明上訴理由,如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送 達後20日內補提上訴理由書(須附繕本)。 如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日                書記官 張仕蕙

2025-02-27

TNDV-112-訴-2082-20250227-1

臺灣臺北地方法院

排除侵害等

臺灣臺北地方法院民事判決 113年度訴字第3318號 原 告 美歐亞綠能股份有限公司 法定代理人 MARZIO KEILING 訴訟代理人 楊代華律師 張秉貹律師 陳奎霖律師 被 告 匯流傳媒有限公司 兼上列一人 法定代理人 劉冠億 被 告 張孝義 李承值 共 同 訴訟代理人 葉恕宏律師 梁均廷律師 上列當事人間請求排除侵害等事件,本院於民國113年1月3日言 詞辯論終結,判決如下:   主   文 被告匯流傳媒有限公司、張孝義、李承值應將標題為「力暘弊案 連帶讓美歐亞再被提起 調查局:將報請地檢署指揮偵辦」之報 導自附表所示之網站移除。 原告其餘之訴駁回。 訴訟費用由被告匯流傳媒有限公司、張孝義、李承值連帶負擔百 分之十八,餘由原告負擔。   事實及理由 壹、程序部分:   按訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴,但請求之 基礎事實同一,不在此限,民事訴訟法第255條第1項第2款 定有明文。查,原告起訴時以民法第18條第1項前段、第184 條第1項前段、第185條第1項、第188條、第195條第1項、公 司法第23條第2項為請求權基礎,聲明為:「 被告應將其 標題為『力暘弊案連帶讓美歐亞再被提起 調查局:將報請 地檢署指揮偵辦』之報導(下稱系爭報導),自如附表所示 之網站上全數移除。被告應連帶負擔費用將如附件所示之 「判決啟事」刊登於其網站「匯流新聞網」(https://cnew s.com.tw/)首頁頂端連續10日。」(見本院卷㈠第9頁)。 嗣於民國113年12月6日具狀追加請求被告連帶賠償原告非財 產上損害新臺幣(下同)100萬元(見本院卷㈡第27頁),經 核原告所為前開追加係基於原告主張被告所撰寫刊登之系爭 報導不實,侵害其商譽及信用之同一基礎事實,與原訴間具 有共同性,而就原請求之訴訟及證據資料,於審理繼續進行 在相當程度範圍內具有一體性,揆諸前揭規定,應予准許。     貳、實體部分: 一、原告起訴主張略以:被告匯流傳媒有限公司(下稱匯流公司 )於113年5月20日在其所經營名為「CNEWS匯流新聞網」之 網路新聞媒體發布系爭報導,指稱:「力暘集團光電弊案, 連帶讓知名綠能廠商美歐亞近年所涉案件,再次於業界被提 起」、「美歐亞涉嫌透過有力人士施壓能源局」、「美歐亞 一案,2022年底由調查局深入偵辦中,並在2023年被揭露於 媒體」、「據指出,美歐亞近日也因為一起財務糾紛,被另 外一家能源公司提告」等,誤導讀者產生原告涉及力暘集團 光電弊案、債信不良等錯誤印象,影射原告有不法施壓政府 官員之行為,系爭報導並於同日擴散刊載於「yahoo!新聞」 、「PChome Online新聞」、「OwlNews新聞」及「蕃薯藤Ya mNews」等網路新聞媒體網站。然原告成立至今,從未因為 涉及任何弊案而遭到檢調機關之搜索、扣押,且財務體質健 全,信用良好,未與任何以能源為業務之往來夥伴因財務糾 紛而被提起民、刑事訴訟,上開內容均非事實,被告張孝義 、李承值撰寫系爭報導未善盡查證義務,侵害原告之名譽、 信用,自屬共同侵權行為人,被告匯流公司為被告張孝義、 李承值之僱用人,應與受僱人負連帶賠償責任。另被告劉冠 億身為被告匯流傳媒之負責人,就被告匯流傳媒之侵權行為 ,亦應依公司法第23條第2項規定連帶負責。為此,爰依民 法第18條第1項前段、第184條第1項前段、第185條第1項、 第188條、第195條第1項及公司法第23條規定,請求被告刪 除系爭報導,並由被告連帶支出費刊登判決啟事回復原告名 譽;另請求被告連帶賠償非財產上損害等語,並聲明:㈠被 告應將系爭報導自如附表所示之網站上全數移除。㈡被告應 連帶負擔費用將如附件所示之「判決啟事」刊登於其網站「 匯流新聞網」(https://cnews.com.tw/)首頁頂端連續10 日。㈢被告應連帶給付原告100萬元,及自追加訴訟狀繕本送 達翌日起至清償日止,按年息5%計算之利息。 二、被告則以:民報曾於112年1月9日發布「【獨家】借立委名 號佈騙局1掮客爽拿1800萬服務費 蘇震清幫喬彰化能源案 被陷害?」為題之報導(下稱系爭民報報導),系爭報導係 引述系爭民報報導內容所整理而成,其中「遭索賄」、「涉 嫌透過有力人士施壓」等字詞均可見於系爭民報報導內文, 該內文並有張貼「前美歐亞總監李昭良被新北市調處約談」 之新聞照片,足見系爭民報報導內容屬實,被告撰文前已盡 媒體從業人員合理查證義務。且系爭報導撰文亦已清楚表明 「根據民報2023年報導」之語句,足令一般閱聽者知悉系爭 報導所引述之資料來源,原告亦未指出系爭民報報導有何不 實之處。又系爭報導標題揭示「調查局:將報請地檢署指揮 偵辦」,及在文末指出:「對於美歐亞一案偵辦進度,調查 局表示,去年初接獲檢舉後,約談涉案關係人到案說明,根 據掌握事證進行資金比對,由於金流脈絡頗為複雜,正勾稽 金流方向,將待輪廓釐清後,報請地檢署指揮偵辦。」等內 容,係被告張孝義向調查有關原告公司涉嫌不法情事之法務 部調查局公共事務室查證,再由公共事務室承辦窗口與廉政 單位確認無訛,經公共事務室承辦窗口回覆屬實後所撰擬, 乃描述原告所涉現遭刑事偵辦之相關案件再次於綠能產業界 被提起之客觀事實。而系爭報導所述已遭查辦起訴之力暘集 團光電弊案可能連帶影響綠能產業發展所具指標性意義,基 於前述有關原告所涉嫌不法情事現經檢調機關立案偵辦之事 實基礎,並非全然不具敘述上關聯性。況被告從未指稱原告 近年所涉案件即為力暘集團光電弊案,或與力暘集團光電弊 案有關,原告對此應係過度曲解系爭報導內文。另根據被告 取得之消息來源所示,原告集團確有於系爭報導發布前後遭 另一能源公司向警方報案並提起刑事告訴,報案案由與公司 間財務糾紛相關,故系爭報導所指原告近日因財務糾紛而遭 其他能源公司提告,與事實相符,並無不實而有侵害其名譽 及信用等人格權之情事等語,資為抗辯。並聲明:原告之訴 駁回。 三、得心證之理由:  ㈠系爭報導是否侵害原告之商譽、信用?被告應否連帶負損害 賠償責任?  ⒈按因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任 ;數人共同不法侵害他人之權利者,連帶負損害賠償責任; 受僱人因執行職務,不法侵害他人之權利者,由僱用人與行 為人連帶負損害賠償責任,民法第184條第1項前段、第185 條第1項前段、第188條第1項前段分別定有明文。第按因故 意或過失不法侵害他人之名譽權,應負損害賠償責任,此觀 民法第184條第1項前段及第195條第1項之規定自明。該規定 之過失,係指抽象輕過失,即欠缺善良管理人之注意義務而 言。又言論自由為人民基本權利,且其中之新聞自由攸關公 共利益,國家亦應給予最大限度之保障;而非營利法人之目 的,均有關公益,固應容忍新聞媒體之監督。然為兼顧法人 目的之達成,新聞媒體就其報導,仍應負相當查證之注意義 務。倘在報導前未經合理查證,或依查證所得資料,無相當 理由確信為真實而予以報導,致報導內容與事實不符,並足 使法人在社會上之評價受到貶損,有害其目的之達成者,仍 構成不法侵害法人之名譽權,而應負賠償責任。又事實陳述 與意見表達本未盡相同,事實陳述具有可證明性,涉及真實 與否之問題,倘行為人就事實陳述之相當真實性,未盡合理 查證之義務,依其所提證據資料,在客觀上不足認其有相當 理由確信為真實,且該不實之言論,足以貶損他人之社會評 價者,即屬侵害他人之名譽。於此情形,縱令所述事實係出 於其疑慮或推論或係轉述第三人之陳述,亦難謂有阻卻違法 之事由,並應就其因故意或過失,不法侵害他人之名譽,負 侵權行為之損害賠償責任(最高法院98年度台上字第1129號 、107年度台上字第1276號、109年度台上字第2449號、第22 59號、108年度台上字第2309號判決意旨參照)。  ⒉經查,系爭報導中原告主張侵害其名譽之言論「力暘集團光 電弊案,連帶讓知名綠能廠商美歐亞近年所涉案件,再次於 業界被提起」、「2020年籌設海精光電案場過程中,美歐亞 向經濟部能源局申請電籌許可,為在期限前獲許可,美歐亞 涉嫌透過有力人士施壓能源局」、「美歐亞一案,2022年底 由調查局深入偵辦中,並在2023年被揭露於媒體」、「據指 出,美歐亞近日也因為一起財務糾紛,被另外一家能源公司 提告」等語,具體陳述原告為在期限前獲得電籌許可,涉嫌 透過有力人士施壓能源局,且因涉有案件遭檢調偵辦,亦因 財務糾紛而與另一能源公司間有訟爭等情,係以前開事實為 基礎所為之言論,牽涉真實與否之問題,應具有可證明性, 屬事實陳述,揆諸前揭規定及判決意旨,應由撰寫刊登系爭 報導之被告舉證證明上開文字即所陳述之事實係屬真實,或 業經合理查證而有相當理由確信為真實,始得免責。  ⒊被告固不否認系爭報導為被告張孝義、李承值所擬撰,惟抗 辯:系爭報導內文係引述系爭民報報導,原告亦未指稱系爭 民報報導有何不實云云,然被告張孝義、李承值為資深記者 、記者兼副總編輯,此據被告自承在卷,本應具有記者之基 本專業能力,理當致力使報導內容呈現事實之真相,評估消 息內容之可靠度及可信度所需基礎資訊,並輔以必要之佐證 ;且被告張孝義、李承值相較於一般人,更能採訪相關人員 ,客觀上並無難以查證之情況存在,自應向原告求證其報導 內容之真偽,俾使系爭報導所涉之原告,有機會予以澄清說 明,同時藉由各方不同說詞及觀點,力求平衡,免於偏頗。 況報導者引用其他媒體之報導,係屬引用傳聞性質之言論, 原不可毫無查證即信以為真,即加以引用,被告張孝義、李 承值身為專業新聞從業人員,更無盡信之理。然被告張孝義 、李承值竟逕自援用系爭民報報導內容而未再進行查證,顯 未盡其合理之查證義務,要無從以原告未反駁系爭民報報導 遽認報導內容均為真實而解免其責。  ⒋被告雖提出LINE對話紀錄截圖、受(處)理案件證明單為證 (見本院卷㈡卷末證件存置袋),然觀諸對話訊息內容,至 多僅可證明被告張孝義向名稱「Amber Huang海棠」之女性 打聽系爭民報報導所提案件偵辦進度,尚不足以推認原告涉 有何種不法情事而由檢調偵辦中;且系爭報導於113年5月20 日刊登,前開受(處)理案件證明單所載報案受理時間為11 3年5月22日,被告復未指出其餘查證方法或提出其他查證所 得資料,要難據此即認被告張孝義、李承值在發布系爭報導 前有合理查證行為。    ⒌基上所述,被告所舉證據尚不足認被告張孝義、李承值發表 系爭報導時,已盡合理查證義務;且被告李承值兼任副總編 輯,對於報導內容及出刊應有取捨、決定之權限,其未詳加 審核系爭報導是否已盡合理查證義務,即率予報導有妨害原 告名譽可能之題材,自有監督未周之過失。而系爭報導確已 足使閱聽大眾產生原告涉有相關弊案、以不法手段促使政府 機關人員從事違法活動之不誠信行為、債信產生問題等負面 印象,嚴重損及原告商譽、信用,使原告與他人洽談商務或 其他合作時其信賴評價將遭受質疑,而共同侵害原告之名譽 權,應堪認定,是原告依民法第184條第1項前段、第185條 第1項規定訴請被告張孝義、李承值連帶負賠償之責,核屬 有據。又被告匯流公司為被告張孝義、李承值之僱用人,被 告張孝義、李承值編輯系爭報導未盡合理查證及審閱系爭報 導之責,業如前述,被告匯流公司復未舉證證明其選任及監 督已盡相當之注意,或縱加以相當之注意而仍不免發生損害 ,則原告依民法第188條第1條前段規定請求被告匯流公司與 被告張孝義、李承值連帶負賠償之責,亦屬有據。   ⒍復按公司負責人對於公司業務之執行,如有違反法令致他人 受有損害時,對他人應與公司負連帶賠償之責,公司法第23 條第2項定有明文。所謂公司業務之執行,係指公司負責人 處理有關公司之事務而言(最高法院65年台上字第3031號判 決先例參照)。原告雖主張被告劉冠億為被告匯流公司負責 人,應負連帶賠償責任云云,惟查現代企業之經營,多採分 工設職、逐級管理制度,主管人員未實際參與各項經營細節 ,實屬事理之常。而原告並未提出事證說明被告劉冠億有未 參與系爭報導之撰寫、審核或決定刊登事務,尚難僅以其為 公司法定代理人逕認其對公司全數刊載報導內容均為逐一檢 視或審核,或認其有此義務,實無從遽認其對於公司業務之 執行,違反法令致原告受侵害,而應負連帶賠償責任,是原 告此部分主張,自非有據。  ㈡原告請求被告移除系爭報導及刊登判決啟事,有無理由?   ⒈按人格權受侵害時,得請求法院除去其侵害;有受侵害之虞 時,得請求防止之。前項情形,以法律有特別規定者為限, 得請求損害賠償或慰撫金,民法第18條定有明文。查系爭報 導不法侵害原告之名譽,業經本院認定如前,系爭報導未經 刪除前,仍會持續對原告之名譽權造成侵害,則原告依前開 規定,請求被告將系爭報導自附表所示之網站移除以除去侵 害,應屬有據。      ⒉次按名譽被侵害者,得請求為回復名譽之適當處分,為民法 第195條第1項後段所明定。復按所謂「適當之處分」,係指 該處分在客觀上足以回復被害人之名譽且屬必要者而言,其 目的仍係在填補損害,而非進一步懲罰加害人。又上開適當 處分之範圍,除不得涉及加害人自我羞辱等損及人性尊嚴之 情事(司法院釋字第656號解釋參照)外,亦應依憲法保障人 民言論自由之意旨,予以適度限縮(最高法院96年度台上字 第648號及86年度台上字第3706號民事判決、司法院釋字第6 56號解釋要旨參照)。又法官所為回復被害人名譽之適當處 分,須符合憲法第23條規定之比例原則,亦不得侵入基本權 保障之自由權利核心,其涵攝內容包括言論自由與不表意自 由。惟如非強制命加害人將其自己不法侵害他人名譽情事, 以自己名義公開於世,而是以加害人負擔合理費用,由被害 人自行刊載法院判決其勝訴之啟事、判決內容全部或一部於 大眾媒體,使社會大眾知悉法院已認定加害人有不法侵害其 名譽行為之情事者,尚不至侵害加害人之不表意自由,即非 法之所禁(111年憲判字第2號判決意旨參照)。反之,若以強 制方式命加害人以自己名義對外為一定內容之意思表示,已 涉及不表意自由,而有侵害憲法所保障之思想自由、行為自 由之情。苟該表意內容係由法院代為擬定,已涉及對外表示 之具體內容,非由表意人主觀意思自我形成,則內心真意形 成與外部內容呈現有所扞格者,與所謂由加害人負擔費用, 准被害人自行刊載法院判決其勝訴之啟事、判決內容全部或 一部於大眾媒體,係屬客觀事實呈現於社會大眾者,自有不 同(最高法院112年度台上字第1159號、112年度台上字第17 08號判決可參)。原告另依民法第195條第1項後段規定,請 求被告應在其網站「匯流新聞網」(https://cnews.com.tw /)首頁頂端連續10日刊登附件所示之判決啟事。惟此部分 內容非由被告依其主觀意思所自我形成,且係欲以法院判決 之方式強制被告對外為該內容之意思表示,文末並冠以被告 刊登人,縱使其內容不含道歉字樣,亦已不當侵害被告受憲 法所保障之言論自由及不表意自由。又本件於判決後判決書 內容即會公告於司法院網站,公眾均得依網際網路連結、瀏 覽或引用,原告亦得自行分享本件判決網站連結於公眾,則 依現行判決書之公開機制已可使原告達到與回復名譽處分相 同之回復名譽效果。況附件所示之判決啟事,非僅得由被告 自行刊登,縱原告仍認其名譽受損而有回復之必要,非不得 令被告負擔合理費用,由原告自行刊登以為填補。準此,原 告此部分請求難認具必要性,非為回復其名譽之適當處分, 依上說明,自無從准許。  ㈢原告請求被告連帶賠償非財產損害100萬元,有無理由?  ⒈按不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、 貞操,或不法侵害其他人格法益而情節重大者,被害人雖非 財產上之損害,亦得請求賠償相當之金額。民法第195條第1 項前段固定有明文。惟按法人為依法律設立之組織,依法擬 制人格,並無精神上痛苦之可言,法人名譽遭受侵害,僅得 依民法第195條第1項後段規定請求為回復名譽之適當處分, 尚無請求非財產損害賠償(精神慰撫金)之餘地,最高法院 62年台上字第2806號、100年度台上字第1420號、104年度台 上字第599號、109年度台上字第3172判決意旨參照。  ⒉原告雖提出與銀行往來窗口之LINE對話紀錄截圖證明其因系 爭報導致公司之信用、聲譽受有損害,然原告為公司法人, 依前揭說明,即無精神上痛苦,自不可能產生非財產損害; 且稱商譽者,係指法人之人格價值而言,因法人之商譽價值 可透過精算方式計算而得,在會計作業上亦可作為資產項目 ,是原告主張其商譽受損,自應說明其商譽價值若干、受損 若干之計算方式及其證據方法,其性質上可以金錢衡量,以 財產損害之賠償請求權請求即可,尚無須另闢非財產損害賠 償之蹊徑,非如自然人請求非財產損害賠償一般,泛稱商譽 受損即可請求彌補。是以,原告既未受有精神上之痛苦,對 其商譽受損價值亦未證明,則原告依前開規定請求被告連帶 賠償其所受100萬元之非財產上損害,洵屬無據。 四、綜上所述,原告依民法第184條第1項前段、第18條、第185 條第1項、第188條規定,請求被告移除刊登於附表所示網站 之系爭報導,為有理由,應予准許。逾此範圍之請求,為無 理由,應予駁回。 五、本件事實已臻明確,兩造其餘之攻擊或防禦方法,及所援用 之證據,經本院斟酌後,認為與判決基礎之事實並無影響, 均不足以影響本裁判之結果,自無庸一一詳予論駁之必要, 併此敘明。 六、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第79條、第85條第2項。 中  華  民  國  114  年  2   月  25  日          民事第八庭  法 官 宣玉華 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  2   月  25  日                 書記官 林怡秀

2025-02-25

TPDV-113-訴-3318-20250225-3

臺灣臺北地方法院

排除侵害等

臺灣臺北地方法院民事判決 113年度訴字第3318號 原 告 美歐亞綠能股份有限公司 法定代理人 MARZIO KEILING 訴訟代理人 楊代華律師 張秉貹律師 陳奎霖律師 被 告 匯流傳媒有限公司 兼上列一人 法定代理人 劉冠億 被 告 張孝義 李承值 共 同 訴訟代理人 葉恕宏律師 梁均廷律師 上列當事人間請求排除侵害等事件,本院於民國113年1月3日言 詞辯論終結,判決如下:   主   文 被告匯流傳媒有限公司、張孝義、李承值應將標題為「力暘弊案 連帶讓美歐亞再被提起 調查局:將報請地檢署指揮偵辦」之報 導自附表所示之網站移除。 原告其餘之訴駁回。 訴訟費用由被告匯流傳媒有限公司、張孝義、李承值連帶負擔百 分之十八,餘由原告負擔。   事實及理由 壹、程序部分:   按訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴,但請求之 基礎事實同一,不在此限,民事訴訟法第255條第1項第2款 定有明文。查,原告起訴時以民法第18條第1項前段、第184 條第1項前段、第185條第1項、第188條、第195條第1項、公 司法第23條第2項為請求權基礎,聲明為:「 被告應將其 標題為『力暘弊案連帶讓美歐亞再被提起 調查局:將報請 地檢署指揮偵辦』之報導(下稱系爭報導),自如附表所示 之網站上全數移除。被告應連帶負擔費用將如附件所示之 「判決啟事」刊登於其網站「匯流新聞網」(https://cnew s.com.tw/)首頁頂端連續10日。」(見本院卷㈠第9頁)。 嗣於民國113年12月6日具狀追加請求被告連帶賠償原告非財 產上損害新臺幣(下同)100萬元(見本院卷㈡第27頁),經 核原告所為前開追加係基於原告主張被告所撰寫刊登之系爭 報導不實,侵害其商譽及信用之同一基礎事實,與原訴間具 有共同性,而就原請求之訴訟及證據資料,於審理繼續進行 在相當程度範圍內具有一體性,揆諸前揭規定,應予准許。     貳、實體部分: 一、原告起訴主張略以:被告匯流傳媒有限公司(下稱匯流公司 )於113年5月20日在其所經營名為「CNEWS匯流新聞網」之 網路新聞媒體發布系爭報導,指稱:「力暘集團光電弊案, 連帶讓知名綠能廠商美歐亞近年所涉案件,再次於業界被提 起」、「美歐亞涉嫌透過有力人士施壓能源局」、「美歐亞 一案,2022年底由調查局深入偵辦中,並在2023年被揭露於 媒體」、「據指出,美歐亞近日也因為一起財務糾紛,被另 外一家能源公司提告」等,誤導讀者產生原告涉及力暘集團 光電弊案、債信不良等錯誤印象,影射原告有不法施壓政府 官員之行為,系爭報導並於同日擴散刊載於「yahoo!新聞」 、「PChome Online新聞」、「OwlNews新聞」及「蕃薯藤Ya mNews」等網路新聞媒體網站。然原告成立至今,從未因為 涉及任何弊案而遭到檢調機關之搜索、扣押,且財務體質健 全,信用良好,未與任何以能源為業務之往來夥伴因財務糾 紛而被提起民、刑事訴訟,上開內容均非事實,被告張孝義 、李承值撰寫系爭報導未善盡查證義務,侵害原告之名譽、 信用,自屬共同侵權行為人,被告匯流公司為被告張孝義、 李承值之僱用人,應與受僱人負連帶賠償責任。另被告劉冠 億身為被告匯流傳媒之負責人,就被告匯流傳媒之侵權行為 ,亦應依公司法第23條第2項規定連帶負責。為此,爰依民 法第18條第1項前段、第184條第1項前段、第185條第1項、 第188條、第195條第1項及公司法第23條規定,請求被告刪 除系爭報導,並由被告連帶支出費刊登判決啟事回復原告名 譽;另請求被告連帶賠償非財產上損害等語,並聲明:㈠被 告應將系爭報導自如附表所示之網站上全數移除。㈡被告應 連帶負擔費用將如附件所示之「判決啟事」刊登於其網站「 匯流新聞網」(https://cnews.com.tw/)首頁頂端連續10 日。㈢被告應連帶給付原告100萬元,及自追加訴訟狀繕本送 達翌日起至清償日止,按年息5%計算之利息。 二、被告則以:民報曾於112年1月9日發布「【獨家】借立委名 號佈騙局1掮客爽拿1800萬服務費 蘇震清幫喬彰化能源案 被陷害?」為題之報導(下稱系爭民報報導),系爭報導係 引述系爭民報報導內容所整理而成,其中「遭索賄」、「涉 嫌透過有力人士施壓」等字詞均可見於系爭民報報導內文, 該內文並有張貼「前美歐亞總監李昭良被新北市調處約談」 之新聞照片,足見系爭民報報導內容屬實,被告撰文前已盡 媒體從業人員合理查證義務。且系爭報導撰文亦已清楚表明 「根據民報2023年報導」之語句,足令一般閱聽者知悉系爭 報導所引述之資料來源,原告亦未指出系爭民報報導有何不 實之處。又系爭報導標題揭示「調查局:將報請地檢署指揮 偵辦」,及在文末指出:「對於美歐亞一案偵辦進度,調查 局表示,去年初接獲檢舉後,約談涉案關係人到案說明,根 據掌握事證進行資金比對,由於金流脈絡頗為複雜,正勾稽 金流方向,將待輪廓釐清後,報請地檢署指揮偵辦。」等內 容,係被告張孝義向調查有關原告公司涉嫌不法情事之法務 部調查局公共事務室查證,再由公共事務室承辦窗口與廉政 單位確認無訛,經公共事務室承辦窗口回覆屬實後所撰擬, 乃描述原告所涉現遭刑事偵辦之相關案件再次於綠能產業界 被提起之客觀事實。而系爭報導所述已遭查辦起訴之力暘集 團光電弊案可能連帶影響綠能產業發展所具指標性意義,基 於前述有關原告所涉嫌不法情事現經檢調機關立案偵辦之事 實基礎,並非全然不具敘述上關聯性。況被告從未指稱原告 近年所涉案件即為力暘集團光電弊案,或與力暘集團光電弊 案有關,原告對此應係過度曲解系爭報導內文。另根據被告 取得之消息來源所示,原告集團確有於系爭報導發布前後遭 另一能源公司向警方報案並提起刑事告訴,報案案由與公司 間財務糾紛相關,故系爭報導所指原告近日因財務糾紛而遭 其他能源公司提告,與事實相符,並無不實而有侵害其名譽 及信用等人格權之情事等語,資為抗辯。並聲明:原告之訴 駁回。 三、得心證之理由:  ㈠系爭報導是否侵害原告之商譽、信用?被告應否連帶負損害 賠償責任?  ⒈按因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任 ;數人共同不法侵害他人之權利者,連帶負損害賠償責任; 受僱人因執行職務,不法侵害他人之權利者,由僱用人與行 為人連帶負損害賠償責任,民法第184條第1項前段、第185 條第1項前段、第188條第1項前段分別定有明文。第按因故 意或過失不法侵害他人之名譽權,應負損害賠償責任,此觀 民法第184條第1項前段及第195條第1項之規定自明。該規定 之過失,係指抽象輕過失,即欠缺善良管理人之注意義務而 言。又言論自由為人民基本權利,且其中之新聞自由攸關公 共利益,國家亦應給予最大限度之保障;而非營利法人之目 的,均有關公益,固應容忍新聞媒體之監督。然為兼顧法人 目的之達成,新聞媒體就其報導,仍應負相當查證之注意義 務。倘在報導前未經合理查證,或依查證所得資料,無相當 理由確信為真實而予以報導,致報導內容與事實不符,並足 使法人在社會上之評價受到貶損,有害其目的之達成者,仍 構成不法侵害法人之名譽權,而應負賠償責任。又事實陳述 與意見表達本未盡相同,事實陳述具有可證明性,涉及真實 與否之問題,倘行為人就事實陳述之相當真實性,未盡合理 查證之義務,依其所提證據資料,在客觀上不足認其有相當 理由確信為真實,且該不實之言論,足以貶損他人之社會評 價者,即屬侵害他人之名譽。於此情形,縱令所述事實係出 於其疑慮或推論或係轉述第三人之陳述,亦難謂有阻卻違法 之事由,並應就其因故意或過失,不法侵害他人之名譽,負 侵權行為之損害賠償責任(最高法院98年度台上字第1129號 、107年度台上字第1276號、109年度台上字第2449號、第22 59號、108年度台上字第2309號判決意旨參照)。  ⒉經查,系爭報導中原告主張侵害其名譽之言論「力暘集團光 電弊案,連帶讓知名綠能廠商美歐亞近年所涉案件,再次於 業界被提起」、「2020年籌設海精光電案場過程中,美歐亞 向經濟部能源局申請電籌許可,為在期限前獲許可,美歐亞 涉嫌透過有力人士施壓能源局」、「美歐亞一案,2022年底 由調查局深入偵辦中,並在2023年被揭露於媒體」、「據指 出,美歐亞近日也因為一起財務糾紛,被另外一家能源公司 提告」等語,具體陳述原告為在期限前獲得電籌許可,涉嫌 透過有力人士施壓能源局,且因涉有案件遭檢調偵辦,亦因 財務糾紛而與另一能源公司間有訟爭等情,係以前開事實為 基礎所為之言論,牽涉真實與否之問題,應具有可證明性, 屬事實陳述,揆諸前揭規定及判決意旨,應由撰寫刊登系爭 報導之被告舉證證明上開文字即所陳述之事實係屬真實,或 業經合理查證而有相當理由確信為真實,始得免責。  ⒊被告固不否認系爭報導為被告張孝義、李承值所擬撰,惟抗 辯:系爭報導內文係引述系爭民報報導,原告亦未指稱系爭 民報報導有何不實云云,然被告張孝義、李承值為資深記者 、記者兼副總編輯,此據被告自承在卷,本應具有記者之基 本專業能力,理當致力使報導內容呈現事實之真相,評估消 息內容之可靠度及可信度所需基礎資訊,並輔以必要之佐證 ;且被告張孝義、李承值相較於一般人,更能採訪相關人員 ,客觀上並無難以查證之情況存在,自應向原告求證其報導 內容之真偽,俾使系爭報導所涉之原告,有機會予以澄清說 明,同時藉由各方不同說詞及觀點,力求平衡,免於偏頗。 況報導者引用其他媒體之報導,係屬引用傳聞性質之言論, 原不可毫無查證即信以為真,即加以引用,被告張孝義、李 承值身為專業新聞從業人員,更無盡信之理。然被告張孝義 、李承值竟逕自援用系爭民報報導內容而未再進行查證,顯 未盡其合理之查證義務,要無從以原告未反駁系爭民報報導 遽認報導內容均為真實而解免其責。  ⒋被告雖提出LINE對話紀錄截圖、受(處)理案件證明單為證 (見本院卷㈡卷末證件存置袋),然觀諸對話訊息內容,至 多僅可證明被告張孝義向名稱「Amber Huang海棠」之女性 打聽系爭民報報導所提案件偵辦進度,尚不足以推認原告涉 有何種不法情事而由檢調偵辦中;且系爭報導於113年5月20 日刊登,前開受(處)理案件證明單所載報案受理時間為11 3年5月22日,被告復未指出其餘查證方法或提出其他查證所 得資料,要難據此即認被告張孝義、李承值在發布系爭報導 前有合理查證行為。    ⒌基上所述,被告所舉證據尚不足認被告張孝義、李承值發表 系爭報導時,已盡合理查證義務;且被告李承值兼任副總編 輯,對於報導內容及出刊應有取捨、決定之權限,其未詳加 審核系爭報導是否已盡合理查證義務,即率予報導有妨害原 告名譽可能之題材,自有監督未周之過失。而系爭報導確已 足使閱聽大眾產生原告涉有相關弊案、以不法手段促使政府 機關人員從事違法活動之不誠信行為、債信產生問題等負面 印象,嚴重損及原告商譽、信用,使原告與他人洽談商務或 其他合作時其信賴評價將遭受質疑,而共同侵害原告之名譽 權,應堪認定,是原告依民法第184條第1項前段、第185條 第1項規定訴請被告張孝義、李承值連帶負賠償之責,核屬 有據。又被告匯流公司為被告張孝義、李承值之僱用人,被 告張孝義、李承值編輯系爭報導未盡合理查證及審閱系爭報 導之責,業如前述,被告匯流公司復未舉證證明其選任及監 督已盡相當之注意,或縱加以相當之注意而仍不免發生損害 ,則原告依民法第188條第1條前段規定請求被告匯流公司與 被告張孝義、李承值連帶負賠償之責,亦屬有據。   ⒍復按公司負責人對於公司業務之執行,如有違反法令致他人 受有損害時,對他人應與公司負連帶賠償之責,公司法第23 條第2項定有明文。所謂公司業務之執行,係指公司負責人 處理有關公司之事務而言(最高法院65年台上字第3031號判 決先例參照)。原告雖主張被告劉冠億為被告匯流公司負責 人,應負連帶賠償責任云云,惟查現代企業之經營,多採分 工設職、逐級管理制度,主管人員未實際參與各項經營細節 ,實屬事理之常。而原告並未提出事證說明被告劉冠億有未 參與系爭報導之撰寫、審核或決定刊登事務,尚難僅以其為 公司法定代理人逕認其對公司全數刊載報導內容均為逐一檢 視或審核,或認其有此義務,實無從遽認其對於公司業務之 執行,違反法令致原告受侵害,而應負連帶賠償責任,是原 告此部分主張,自非有據。  ㈡原告請求被告移除系爭報導及刊登判決啟事,有無理由?   ⒈按人格權受侵害時,得請求法院除去其侵害;有受侵害之虞 時,得請求防止之。前項情形,以法律有特別規定者為限, 得請求損害賠償或慰撫金,民法第18條定有明文。查系爭報 導不法侵害原告之名譽,業經本院認定如前,系爭報導未經 刪除前,仍會持續對原告之名譽權造成侵害,則原告依前開 規定,請求被告將系爭報導自附表所示之網站移除以除去侵 害,應屬有據。      ⒉次按名譽被侵害者,得請求為回復名譽之適當處分,為民法 第195條第1項後段所明定。復按所謂「適當之處分」,係指 該處分在客觀上足以回復被害人之名譽且屬必要者而言,其 目的仍係在填補損害,而非進一步懲罰加害人。又上開適當 處分之範圍,除不得涉及加害人自我羞辱等損及人性尊嚴之 情事(司法院釋字第656號解釋參照)外,亦應依憲法保障人 民言論自由之意旨,予以適度限縮(最高法院96年度台上字 第648號及86年度台上字第3706號民事判決、司法院釋字第6 56號解釋要旨參照)。又法官所為回復被害人名譽之適當處 分,須符合憲法第23條規定之比例原則,亦不得侵入基本權 保障之自由權利核心,其涵攝內容包括言論自由與不表意自 由。惟如非強制命加害人將其自己不法侵害他人名譽情事, 以自己名義公開於世,而是以加害人負擔合理費用,由被害 人自行刊載法院判決其勝訴之啟事、判決內容全部或一部於 大眾媒體,使社會大眾知悉法院已認定加害人有不法侵害其 名譽行為之情事者,尚不至侵害加害人之不表意自由,即非 法之所禁(111年憲判字第2號判決意旨參照)。反之,若以強 制方式命加害人以自己名義對外為一定內容之意思表示,已 涉及不表意自由,而有侵害憲法所保障之思想自由、行為自 由之情。苟該表意內容係由法院代為擬定,已涉及對外表示 之具體內容,非由表意人主觀意思自我形成,則內心真意形 成與外部內容呈現有所扞格者,與所謂由加害人負擔費用, 准被害人自行刊載法院判決其勝訴之啟事、判決內容全部或 一部於大眾媒體,係屬客觀事實呈現於社會大眾者,自有不 同(最高法院112年度台上字第1159號、112年度台上字第17 08號判決可參)。原告另依民法第195條第1項後段規定,請 求被告應在其網站「匯流新聞網」(https://cnews.com.tw /)首頁頂端連續10日刊登附件所示之判決啟事。惟此部分 內容非由被告依其主觀意思所自我形成,且係欲以法院判決 之方式強制被告對外為該內容之意思表示,文末並冠以被告 刊登人,縱使其內容不含道歉字樣,亦已不當侵害被告受憲 法所保障之言論自由及不表意自由。又本件於判決後判決書 內容即會公告於司法院網站,公眾均得依網際網路連結、瀏 覽或引用,原告亦得自行分享本件判決網站連結於公眾,則 依現行判決書之公開機制已可使原告達到與回復名譽處分相 同之回復名譽效果。況附件所示之判決啟事,非僅得由被告 自行刊登,縱原告仍認其名譽受損而有回復之必要,非不得 令被告負擔合理費用,由原告自行刊登以為填補。準此,原 告此部分請求難認具必要性,非為回復其名譽之適當處分, 依上說明,自無從准許。  ㈢原告請求被告連帶賠償非財產損害100萬元,有無理由?  ⒈按不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、 貞操,或不法侵害其他人格法益而情節重大者,被害人雖非 財產上之損害,亦得請求賠償相當之金額。民法第195條第1 項前段固定有明文。惟按法人為依法律設立之組織,依法擬 制人格,並無精神上痛苦之可言,法人名譽遭受侵害,僅得 依民法第195條第1項後段規定請求為回復名譽之適當處分, 尚無請求非財產損害賠償(精神慰撫金)之餘地,最高法院 62年台上字第2806號、100年度台上字第1420號、104年度台 上字第599號、109年度台上字第3172判決意旨參照。  ⒉原告雖提出與銀行往來窗口之LINE對話紀錄截圖證明其因系 爭報導致公司之信用、聲譽受有損害,然原告為公司法人, 依前揭說明,即無精神上痛苦,自不可能產生非財產損害; 且稱商譽者,係指法人之人格價值而言,因法人之商譽價值 可透過精算方式計算而得,在會計作業上亦可作為資產項目 ,是原告主張其商譽受損,自應說明其商譽價值若干、受損 若干之計算方式及其證據方法,其性質上可以金錢衡量,以 財產損害之賠償請求權請求即可,尚無須另闢非財產損害賠 償之蹊徑,非如自然人請求非財產損害賠償一般,泛稱商譽 受損即可請求彌補。是以,原告既未受有精神上之痛苦,對 其商譽受損價值亦未證明,則原告依前開規定請求被告連帶 賠償其所受100萬元之非財產上損害,洵屬無據。 四、綜上所述,原告依民法第184條第1項前段、第18條、第185 條第1項、第188條規定,請求被告移除刊登於附表所示網站 之系爭報導,為有理由,應予准許。逾此範圍之請求,為無 理由,應予駁回。 五、本件事實已臻明確,兩造其餘之攻擊或防禦方法,及所援用 之證據,經本院斟酌後,認為與判決基礎之事實並無影響, 均不足以影響本裁判之結果,自無庸一一詳予論駁之必要, 併此敘明。 六、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第79條、第85條第2項。 中  華  民  國  114  年  2   月  25  日          民事第八庭  法 官 宣玉華 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  2   月  25  日                 書記官 林怡秀

2025-02-25

TPDV-113-訴-3318-20250225-2

本網站部分內容為 AI 生成,僅供參考。請勿將其視為法律建議。

聯絡我們:[email protected]

© 2025 Know99. All rights reserved.