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臺灣高等法院高雄分院

聲請定其應執行刑

臺灣高等法院高雄分院刑事裁定 113年度聲字第963號 聲 請 人 臺灣高等檢察署高雄檢察分署檢察官 受 刑 人 陳聖智 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(113年度執聲字第575號),本院裁定如下:   主 文 陳聖智因侵占等罪,分別處如附表所示之刑,應執行有期徒刑拾 月,如易科罰金,以新台幣壹仟元折算壹日。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人陳聖智(下稱受刑人)因侵占等數罪 ,先後經判決確定如附表,應依刑法第53條、第51條第5 款 之規定,定其應執行之刑,爰依刑事訴訟法第477 條第1 項 聲請定其應執行之刑等語。 二、按裁判確定前犯數罪者,併合處罰之;數罪併罰,有二裁判 以上者,依第51條之規定,定其應執行之刑。宣告多數有期 徒刑者,於各刑中之最長期以上,各刑合併之刑期以下,定 其刑期;但不得逾30年,刑法第50條第1 項前段、53條、第 51條第5 款分別定有明文。又依刑法第41條第8 項規定「第 1 項至第4 項及第7 項之規定,於數罪併罰之數罪均得易科 罰金或易服社會勞動,其應執行之刑逾6 月者,亦適用之」 。 三、查受刑人因犯侵占等罪,經臺灣高雄地方法院及本院先後判 處如附表所示之刑,均經分別確定在案,且附表編號2、3等 罪均係在附表編號1判決確定日(民國111年9月6日)前所犯 ,有各該刑事判決書及臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可 憑。檢察官就附表所示各編號之罪聲請合併定應執行刑,核 無不合,應予准許。 四、爰審酌受刑人所犯各罪刑度之外部界限(宣告刑總和1年) ,及刑罰目的、受刑人犯罪之次數、危害社會治安之程度、 附表編號1、2所示2罪曾定應執行刑7月等內部界限(計11月 ),裁定如主文所示之應執行刑,並諭知易科罰金之折算標 準。 五、末按各罪之刑有已執行之部分,自不能重複執行,應由檢察 官於指揮執行時扣除之,此與定應執行刑之裁定無涉(最高 法院86年度台抗字第472 號裁定意旨參照)。核本件附表編 號1、2所示之罪,雖已由臺灣高雄地方檢察署以112年度執 更字第497號執行完畢(參卷附臺灣高等法院被告前案紀錄 表),但依上述最高法院裁定意旨,仍得與附表編號3所示 尚未執行完畢之罪合併定其應執行之刑,僅已執行完畢部分 由檢察官於指揮執行時扣除之,併此敘明。 據上論結,應依刑事訴訟法第477 條第1 項,刑法第53條、第50 條第1 項前段、第51條第5 款、第41條第1 項前段、第8 項,裁 定如主文。 中  華  民  國  113  年  11  月  19  日          刑事第七庭  審判長法 官 李璧君                    法 官 鍾佩真                    法 官 石家禎 以上正本證明與原本無異。 不得抗告。 中  華  民  國  113  年  11  月  19  日                    書記官 林家煜

2024-11-19

KSHM-113-聲-963-20241119-1

臺灣高等法院高雄分院

聲請定其應執行刑

臺灣高等法院高雄分院刑事裁定 113年度聲字第899號 聲 請 人 臺灣高等檢察署高雄檢察分署檢察官 受 刑 人 鄭常嘉 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(113年度執聲字第530號),本院裁定如下:   主 文 鄭常嘉因懲治走私條例等罪,分別處如附表所示之刑,應執行有 期徒刑壹年柒月。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人鄭常嘉(下稱受刑人)因懲治走私條 例等數罪,先後經判決確定如附表,應依刑法第53條、第51 條第5 款之規定,定其應執行之刑,爰依刑事訴訟法第477 條第1 項聲請定其應執行之刑等語。 二、按裁判確定前犯數罪者,併合處罰之。但有下列情形之一者 ,不在此限:一、得易科罰金之罪與不得易科罰金之罪。二 、得易科罰金之罪與不得易服社會勞動之罪。三、得易服社 會勞動之罪與不得易科罰金之罪。四、得易服社會勞動之罪 與不得易服社會勞動之罪。前項但書情形,受刑人請求檢察 官聲請定應執行刑者,依第51條規定定之;數罪併罰,有二 裁判以上者,依刑法第51條之規定,定其應執行之刑;數罪 併罰,分別宣告其罪之刑,宣告多數有期徒刑者,於各刑中 之最長期以上,各刑合併之刑期以下,定其刑期,但不得逾 30年,刑法第50條、第53條、第51條第5 款分別定有明文。 再按法律上屬於自由裁量事項,尚非概無法律性之拘束,在 法律上有其外部界限及內部界限。前者法律之具體規定,使 法院得以具體選擇為適當裁判,此為自由裁量之外部界限。 後者法院為自由裁量時,應考量法律之目的,法律秩序之理 念所在,此為自由裁量之內部界限。法院為裁判時,二者均 不得有所踰越。再數罪併罰而有二裁判以上,應定其應執行 刑之案件,法院所為刑之酌定,固屬自由裁量事項,然對於 法律之內、外部界限,仍均應受其拘束,此有最高法院91年 度台非字第32號判決足資供參。 三、查受刑人因犯懲治走私條例等罪,經臺灣臺南地方法院及本 院先後判處如附表所示之刑,均經分別確定在案,且附表編 號2之罪係在附表編號1判決確定日(民國111年2月7日)前 所犯,有各該刑事判決書及臺灣高等法院被告前案紀錄表附 卷可憑。其中受刑人所犯如附表編號1所示之罪所處之刑得 易科罰金,附表編號2所示之罪所處之刑則不得易科罰金, 原不得合併定應執行刑。然查受刑人業已請求檢察官就附表 各編號所示之罪合併聲請定應執行刑,有受刑人聲請狀(見 本院卷第9頁)在卷可稽,合於刑法第50條第2 項之規定, 檢察官就附表所示各編號之罪聲請合併定應執行刑,核無不 合,應予准許。 四、爰審酌受刑人所犯各罪刑度之外部界限(宣告刑總和1年8月 ),及刑罰目的、受刑人犯罪之次數、危害社會治安之程度 ,裁定如主文所示之應執行刑。至數罪併罰中之一罪,雖得 易科罰金,若因與不得易科之他罪合併處罰結果而不得易科 罰金時,原可易科部分所處之刑,毋庸為易科罰金折算標準 之記載,司法院大法官釋字第144 號解釋可資參照。是受刑 人所犯附表編號1所示之罪雖經判處有期徒刑6 月以下之刑 ,惟因與編號2所示不得易科罰金之刑合併定應執行之刑, 即毋庸諭知得易科罰金折算標準,附此敘明。 五、末按各罪之刑有已執行之部分,自不能重複執行,應由檢察 官於指揮執行時扣除之,此與定應執行刑之裁定無涉(最高 法院86年度台抗字第472 號裁定意旨參照)。核本件附表編 號1所示之罪,雖已由臺灣臺南地方檢察署以111年度執字第 1747號執行完畢(參卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表), 但依上述最高法院裁定意旨,仍得與附表編號2所示尚未執 行完畢之罪合併定其應執行之刑,僅已執行完畢部分由檢察 官於指揮執行時扣除之,併此敘明。 據上論結,應依刑事訴訟法第477 條第1 項,刑法第53條、第50 條第2 項、第51條第5 款,裁定如主文。 中  華  民  國  113  年  11  月  13  日          刑事第七庭  審判長法 官 李璧君                    法 官 鍾佩真                    法 官 石家禎 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀。 中  華  民  國  113  年  11  月  13  日                    書記官 林家煜

2024-11-13

KSHM-113-聲-899-20241113-1

臺灣高等法院高雄分院

聲請定其應執行刑

臺灣高等法院高雄分院刑事裁定 113年度抗字第424號 抗 告 人 即 受刑人 林哲龍 上列抗告人因聲請定其應執行刑案件,不服臺灣高雄地方法院中 華民國113年10月7日裁定(112年度聲字第1676號),提起抗告, 本院裁定如下:   主 文 抗告駁回。   理 由 一、原裁定意旨略以:抗告人即受刑人林哲龍(下稱抗告人)因 聲請定應執行刑案件,經本院於民國112年9月25日以112年 度聲字第1676號裁定在案,嗣該裁定正本囑託抗告人所在之 法務部○○○○○○○送達,已於112年10月11日由抗告人親自簽名 收受,而合法送達於抗告人,有本院送達證書1份在卷可稽 。而抗告人並未向監所長官提出抗告書狀,乃自行向本院提 出抗告狀,是抗告人之抗告期間,應自送達翌日即112年10 月12日起算10日,並依法院訴訟當事人在途期間標準第3條 規定,加計在途期間8日,計至112年10月29日(星期日),因 該日適為例假日,故延至112年10月30日(星期一)屆滿,然 抗告人所提抗告狀遲至113年9月23日始寄送至本院,有該書 狀上之本院收狀戳章可憑。準此,抗告人提出本件抗告顯已 逾期,而違背法律上之程式,且無從補正,應予以駁回。 二、本件抗告意旨略以:抗告人因不知尚有另案,故於112年9月 25日前曾寫合併執行聲請書後,收到臺灣高雄地方法院112 年度聲字第1676號刑事裁定,更於112年11月8日收到112年 度執更嵩字第1825號(嵩股)執行指揮書,為考量刑罰對受 刑人造成痛苦程度,也加深家人經濟與身心承受之程度,隨 刑度增加而產生加乘效果,以隨罪數增加而遞減刑罰之方式 ,較足以評價受刑人行為之不法與罪責程度,數罪所反應抗 告人其餘一切情況後,才予以合併定應執行刑較為合理,否 則會有責罰顯不相當情形發生,而另案既尚待另定執行刑, 從而本件自有透過重新裁量程序改定較為有利抗告人以符合 刑罰經濟等,而抗告人於113年9月19日已請人寫回復原狀裁 定,直到如今尚未回文,抗告人國中畢業而已,智識不足, 請鈞長體恤,並期待回文云云。 三、按提起抗告,應於送達裁定後10日內為之。又原審法院認為 抗告不合法律上之程式且無從補正者,應以裁定駁回其抗告 ,刑事訴訟法第406條、第408條第1項分別定有明文。司法 實務運作上,就所受理當事人或其相關人員的請求、聲明、 聲請、上訴或抗告案,概不受其所用詞文拘束,亦即應尋繹 其意涵,探求真意,而後依法律規定適切處理(最高法院10 8年度台抗字第1505號裁定意旨參照)。 四、經查: (一)抗告人因聲請定應執行刑案件,經原審於112年9月25日以 112年度聲字第1676號裁定在案,嗣該裁定正本囑託抗告 人所在之法務部○○○○○○○送達,已於112年10月11日由抗告 人親自簽名收受,而合法送達於抗告人,有原審送達證書 1份在卷可稽。而抗告人並未向監所長官提出抗告書狀, 乃自行向原審提出抗告狀,是抗告人之抗告期間,應自送 達翌日即112年10月12日起算10日,並依法院訴訟當事人 在途期間標準第3條規定,加計在途期間8日,計至112年1 0月29日(星期日),因該日適為例假日,故延至112年10月 30日(星期一)屆滿,然抗告人所提抗告狀遲至113年9月23 日始寄送至原審,有該書狀上之臺灣高雄地方法院收狀戳 章可憑。準此,抗告人提出本件抗告顯已逾期,而違背法 律上之程式,且無從補正,原審因而裁定駁回其抗告,於 法並無違誤。  (二)抗告人又以「尚有他案未一併定應執行刑」認所定應執行 刑實屬過苛云云,核其真意,亦係對於原裁定提起抗告, 惟其所聲請乃屬實體問題,因本件抗告已逾期而不合法, 該實體事由即非本院所得審究,抗告人執此抗告為無理由 ,應予駁回。至抗告意旨所稱依刑事訴訟法第69條回復原 狀云云,亦屬原裁定法院管轄,抗告人應另行向原審法院 聲請回復原狀,由原審另行分案審理,該部分自非本院所 得審查之抗告範圍。 (三)至於抗告人若果真尚有他案未一併定應執行刑,倘符合合 併定刑要件,得另行向檢察官聲請定應執行刑,附此敘明 。 據上論結,應依刑事訴訟法第412條,裁定如主文。 中  華  民  國  113  年  11  月  13  日          刑事第七庭  審判長法 官 李璧君                    法 官 鍾佩真                    法 官 石家禎 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出再抗告狀。 中  華  民  國  113  年  11  月  13  日                    書記官 林家煜

2024-11-13

KSHM-113-抗-424-20241113-1

臺灣高等法院高雄分院

聲明異議

臺灣高等法院高雄分院刑事裁定 113年度抗字第392號 抗 告 人即 聲明異議人 陳建宏 上列抗告人因聲明異議案件,不服臺灣屏東地方法院中華民國11 3年8月1日裁定(113年度聲字第467號),提起抗告,本院裁定如 下: 主 文 抗告駁回。 理 由 一、原裁定意旨略以: (一)聲明異議人即受刑人陳建宏前因違反毒品危害防制條例案 件,經本院以104年度聲字第1275號裁定應執行有期徒刑7 年10月確定(下稱A裁定);另因違反毒品危害防制條例 案件,經臺灣高等法院高雄分院以106年度聲字第411號裁 定應執行有期徒刑8年10月確定(下稱B裁定),聲明異議 人因上開案件入監接續執行,有A、B裁定、臺灣高等法院 被告前案紀錄表在卷可按,足見定應執行刑之A、B裁定業 已確定,具實質之確定力,非經非常上訴或其他適法程序 予以撤銷或變更,不得再行爭執。從而,檢察官依前開確 定裁定之內容指揮執行,經核並無任何指揮違法或執行方 法不當之處。 (二)又觀諸本件聲明異議意旨,並非對檢察官之執行或其方法 有何異議指摘,而係循聲明異議程序,聲請法院重新定應 執行刑。然揆諸首揭說明,僅檢察官有聲請法院定應執行 刑之權限,且受刑人僅得以檢察官之執行指揮不當者,向 法院聲明異議。是受刑人若認其所犯數罪,有重定應執行 刑之必要時,依法自應向檢察官提出請求,待檢察官否准 其請求時,始得以檢察官執行指揮不當向法院聲明異議。 是以,本件聲明異議人所提書狀,既載明不服本院104年 度聲字第1275號裁定,請求重新定應執行刑而提出異議, 即非適法,應予駁回。 二、本件抗告意旨略以:聲明異議人即抗告人陳建宏(下稱抗告 人)前因違反毒品危害防制條例案件,經高等法院高雄分院 (應係臺灣屏東地方法院之誤寫)以104年度聲字第1275號 裁定有期徒刑7年10月確定,又因違反毒品危害防制條例案 件,經高等法院高雄分院以106年度聲字第411號裁定有期徒 刑8年10月確定,查104年聲字第1275號裁定最先判決確定日 期為民國104年6月10日為準,106年度聲字第411號裁定犯罪 日期均於103年12月間發生(附表編號8至19各罪),皆發生 於最先判決確定日期104年6月10日之前,應依刑法第50條第 1項、第51條、第53條規定定應執行刑云云。 三、按受刑人或其法定代理人或配偶,以檢察官執行之指揮為不 當者,得向諭知該裁判之法院聲明異議,刑事訴訟法第484 條定有明文。所謂「檢察官執行之指揮不當」係指就執行之 指揮違法及執行方法不當等情形而言。經查: (一)檢察官分別依A、B裁定核發抗告人執行指揮書,則檢察官 執行指揮並無不當。又臺灣屏東地方法院、本院既以A、B 裁定定抗告人應執行之刑,則檢察官亦不得再重為聲請, 縱重為聲請,依一事不再理原則,法院亦不得為實體之裁 定。 (二)再依刑事訴訟法第477 條規定,依刑法第48條應更定其刑 者,或依刑法第53條及第54條應依刑法第51條第5 款至第 7 款之規定,定其應執行之刑者,由該案犯罪事實最後判 決之法院之「檢察官」,聲請該法院裁定之。前項定其應 執行之刑者,受刑人或其法定代理人、配偶,亦得請求前 項檢察官聲請之。依前項規定,僅檢察官有聲請法院定應 執行刑之權限,受刑人僅得請求檢察官聲請。則抗告人逕 向原審法院請求重新定其應執行之刑,亦屬於法不合。 四、綜上所述,抗告意旨對法院裁定聲明異議及請求應將A裁定 附表所示之罪、B裁定附表編號8至19各罪合併重定應執行刑 ,應有誤會。本件抗告,並無理由,應予駁回。 據上論結,應依刑事訴訟法第412條,裁定如主文。 中  華  民  國  113  年  10  月  23  日 刑事第七庭 審判長法 官 李璧君 法 官 鍾佩真 法 官 石家禎 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出再抗告狀。 中  華  民  國  113  年  10  月  23  日                    書記官 林家煜

2024-10-23

KSHM-113-抗-392-20241023-1

臺灣高等法院高雄分院

聲明異議

臺灣高等法院高雄分院刑事裁定 113年度抗字第407號 抗 告 人 即 受刑人 李紹璿 上列抗告人因聲明異議案件,不服臺灣高雄地方法院中華民國11 3年9月19日裁定(113年度聲字第1757號),提起抗告,本院裁定 如下: 主 文 抗告駁回。 理 由 一、原裁定意旨略以: (一)聲明異議人李紹璿因洗錢防制法案件,經本院以112年度 金簡字第795號判處有期徒刑3月、併科罰金新臺幣(下同 )1萬元確定,並經移送高雄地檢署檢察官以113年度執再 字第426號案件執行,聲明異議人經高雄地檢署檢察官傳 喚應於民國113年8月20日執行,聲明異議人未到並具狀聲 請延緩執行,經高雄地檢署檢察官於113年8月22日以雄檢 信屹113執聲他1971字第1139070612號函駁回聲請(主旨 :台端聲請延緩執行乙案,經檢察官審核非屬不能入監服 刑之身體疾病,本件所請礙難照准,請查照),並再次傳 喚應於113年9月19日執行,有高雄地檢署113年7月29日、 8月21日執行傳票、上揭函文及臺灣高等法院被告前案紀 錄表在卷可稽,並經本院調閱相關卷證審閱無訛,此部分 事實,堪予認定。 (二)聲明異議意旨雖以其患有左側肩峰鎖骨關節脫位之傷勢, 需於113年10月30日進行手術等語,向檢察官聲請暫緩執 行,惟觀諸聲明異議人提出之中正脊椎骨科醫院之診斷證 明書,係記載聲明異議人因左側肩峰鎖骨關節脫位之傷勢 ,於107年5月3日實施開放性復位及骨內固定手術,000年 0月0日出院,107年4月19日至107年5月9日門診治療共3次 ,需休養2個月等語;復觀諸聲明異議人提出之中正脊椎 骨科醫院住院通知單,對於聲明異議人所述左側肩峰鎖骨 關節脫位之傷勢亦無任何記載,則聲明異議人所述左側肩 峰鎖骨關節脫位之傷勢,經開刀治療後迄今既已逾6年, 目前傷勢之程度為何,尚屬無法認定,是本院依現有事證 ,難認聲明異議人所述傷勢已達恐因執行不能保其生命之 程度。況且,依監獄行刑法第13條第1項規定,受刑人於 入監時亦會進行健康檢查,由監獄就受刑人之身體狀況具 體評估是否適宜入監服刑。且於徒刑執行期間,有後續檢 查、治療之必要,亦得適時向監獄提出診治之請求。至聲 明異議人既已提出書狀敘明聲請延緩執行之理由,供檢察 官為准駁之審酌,難認對其程序上之保障有何不足,是聲 明異議人認檢察官未給予陳述意見之機會而指摘檢察官之 指揮有所不當,亦無理由。 (三)從而,依現有證據不足以證明聲明異議人罹患疾病恐因執 行而不能保其生命,尚不符刑事訴訟法第467條第4款應停 止執行規定。檢察官認定聲明異議人無延緩入監執行之事 由,否准聲明異議人暫緩執行之聲請,並無違法或不當。 聲明異議意旨核無理由,應予駁回等語。 二、抗告意旨略以: (一)檢察官於抗告人即受刑人李紹璿(下稱抗告人)提出暫緩 執行之聲請時,僅就書面為審查,未予抗告人陳述意見之 機會,難認已有程序保障。 (二)抗告人傷勢若未及時處理、過久延滯處理可能出現骨頭缺 血壞死等情況,原審漏未考量,顯然嚴重侵害抗告人權利 ,請鈞院撤銷原裁定,自為准予暫緩執行之裁定。 三、按受刑人有刑事訴訟法第467 條第4 款規定:「現罹疾病, 恐因執行而不能保其生命者」之情形者,可依檢察官之指揮 ,於其痊癒前,停止執行。惟此一情形之認定,並不以醫院 開立之診斷證明書等書面證據為限。此觀監獄行刑法第11條 第1 項第1 款:「受刑人入監時,應行健康檢查;有下列情 形之一者,應拒絕收監:一、心神喪失或現罹疾病,因執行 而有喪生之虞」及同條第2 項:「前項被拒絕收監者,應由 檢察官斟酌情形,送交醫院、監護人或其他適當處所」等規 定即明。是以受刑人是否適宜入監、或入何監、如何照顧等 情,依執行程序,受刑人應到庭後,由檢察官核對其人別、 所在地及身體狀況後,再決定是否繼續給予停止執行,或逕 送監獄專業醫療團隊評估是否在監治療,或由監所派員戒護 就醫,再或逕予保外就醫,或直接轉由病監執行,此均為刑 事執行程序之選擇及處置。 四、本件抗告人始終拒不至執行機關報到,以供執行機關查核其 確實之身體狀況,已有可疑。且其提出之中正脊椎骨科醫院 診斷證明書(見原審卷第15頁)顯示其病灶早已開刀治療完 畢,迄今已逾6年,是抗告人何能僅憑6年前之書面病歷資料 即要求檢察官停止執行? 五、抗告人經檢察官2次傳訊從未到庭,卻要求檢察官僅依其住 院手術通知單即決定其毋庸入監執行,因執行檢察官未親眼 目睹、勘驗其病況,且抗告人提出其將於113年10月30日住 院開刀之住院手術通知單(見原審卷第17頁),並未記載其 此次接受開刀之病因為何,實難遽行認定其身體狀況不可入 監執行。是其自應依檢察官指定之期日到庭,由檢察官核對 其人別、所在地及身體狀況後,再決定是否給予停止執行, 或逕送監獄專業醫療團隊評估是否在監治療,或由監所派員 戒護就醫,再或逕予保外就醫,或直接轉由病監執行,不得 由抗告人藉故拒不到庭。況抗告人應受執行者,除有期徒刑 外,尚有併科罰金1萬元,有臺灣高等法院被告前案紀錄表 可證(見原審卷第41頁),此與抗告人之身體狀況無關,抗 告人尚不得藉身體狀況,逃避此一罰金部分之執行。 六、抗告人既已提出書狀敘明聲請延緩執行之理由,供檢察官為 准駁之審酌,難認對其程序上之保障有何不足,且抗告人既 欲陳述意見,更應於檢察官2次傳訊到庭時陳述意見,而非 拒不到庭,嗣方提起抗告辯稱其從無陳述意見之機會。是抗 告人認檢察官未給予陳述意見之機會而指摘檢察官之指揮有 所不當,亦無理由。 七、綜上所論,抗告人應依執行檢察官之傳喚到庭,由執行檢察 官綜合各項證據加以判斷其是否適宜入監執行或其執行之方 法。原審審酌本案情節,敘明執行檢察官之執行指揮並無不 當之理由,並駁回抗告人之聲明異議,並無違法之處。抗告 意旨忽視自己拒不到庭之事實,任意以自認之審核標準指摘 檢察官未審酌其個案情節云云,認原裁定違法,應有誤會。 本件抗告,並無理由,應予駁回。 據上論結,應依刑事訴訟法第412 條,裁定如主文。 中  華  民  國  113  年  10  月  23  日 刑事第七庭 審判長法 官 李璧君 法 官 鍾佩真 法 官 石家禎 以上正本證明與原本無異。 不得再抗告。 中  華  民  國  113  年  10  月  23  日                    書記官 林家煜

2024-10-23

KSHM-113-抗-407-20241023-1

金上訴
臺灣高等法院高雄分院

洗錢防制法等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度金上訴字第507號 上 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 林亮谷 指定辯護人 本院公設辯護人陳信凱 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件,不服臺灣屏東地方法院11 2年度金訴字第183號,中華民國113年5月16日第一審判決(起訴 案號:臺灣屏東地方檢察署111年度偵緝字第857號),提起上訴 ,本院判決如下: 主 文 上訴駁回。 事實及理由 一、經本院審理結果,認第一審判決對被告林亮谷(下稱被告) 為無罪之諭知,所為論斷核無不當,應予維持,除補充以下 論述外,其餘引用第一審判決書記載之證據及理由(如附件 )。 二、檢察官上訴意旨略以: (一)被告案發時具有辨識能力,卷內證據僅得證明其控制能力 下降,而可能有適用刑法第19條第2項減輕其刑與否之問 題,然原審逕認被告本件無罪,應於法有違,理由如下: (1)被告於原審審理中自承寄出涉案帳戶提款卡後發現沒有工 作,所以去報警等語,足證其具有⑴金融帳戶為個人財務象 徵,應妥善保管;⑵倘金融帳戶由他人無正當理由取走,恐 涉及財產損失或不法犯罪,應報警尋回等語,足證被告於 案發時具有辨識能力無訛。 (2)雖被告於民國92年起即經醫院鑑定罹有第1類精神障礙之身 心障礙,且工作與學習障礙分數極高等情,有卷內屏東縣 政府112年11月9日屏府社障字第11265976000號函暨所附被 告歷年身心障礙者鑑定表各1份可佐,惟被告未曾提過本案 交付帳戶之原因係因受其幻聽等發病徵兆影響,而因憂鬱 症、躁鬱症所引起之工作與學習障礙,雖對被告工作與學 習領域造成影響,然前述情節不當然表示被告對日常事務 即絕對必然欠缺一般人所具有之事理,此即為公訴人於論 告時提出被告知悉預支薪水、知悉保護金融帳戶,故知悉 未有工作後報警等情,即在證明被告案發時做事思考、判 斷之依據、過程、處理方式,均與常人無異。 (3)從而,原審未察被告於審理程序中,針對法官所提出與交 付帳戶、詐騙集團有關之問題,確有原判決指出之回答緩 慢的情形,惟在法官提問其他問題時,卻都對答如流、反 應、接收與回答速度均與常人無異之客觀情事,有該次審 判錄音可資佐證,又原審亦漏未針對被告僅欠缺控制能力 部分是否應適用刑法第19條第2項規定,逕論處無罪,仍有 速斷之虞。 (二)被告主觀上得預見將金融帳戶提供他人使用而成為人頭帳戶,將成為不法集團收取他人受騙款項之用,而幫助他人從事詐欺取財、洗錢犯罪,此自被告於本案其交付帳戶提款卡後,發現未如其願獲得預支薪水新臺幣(下同)3萬元,旋前往報警一事即可佐證,又本案被告與詐騙集團方之對話截圖,被告辯稱因手機毁損而喪失,已無從證實被告所述為真,亦與過往人頭帳戶案件之被告慣常使用之手機毀損幽靈抗辯相同。 三、經查: 按現代刑事訴訟進步理念,認為唯有透過程序的正義,始能 實現實體的正義;缺乏程序正義,即無實體正義可言。我國 刑事訴訟法乃以法院、檢察官和被告形成訴訟結構的三面關 係,法院居於公平、客觀、中立、超然立場審判,後二者為 當事人(不含被害人及告訴人,但此二類人員之權益保障, 另見後述),檢察官負有實質舉證責任(第161條),被告 受無罪推定保障(第154條第1項),審判以法庭活動為中心 (第159條第1項、第164條至第170條),訴訟程序原則上由 當事人主導(第161條之2第1項、第2項、第163條第1項), 法院僅補充性介入(第163條第2項),學理上稱為改良式當 事人進行主義。於是法院之審判,必須堅持證據裁判主義( 第154條第2項)及嚴格證明法則(第155條第1項、第2項) ,檢察官之起訴,自不能草率,倘仍沿襲職權進行主義之舊 例,因「有合理之懷疑」,即行起訴,此後袖手旁觀,冀賴 法院補足、判罪,應認為不夠嚴謹、不合時宜;以量化為喻 ,偵查檢察官之起訴門檻,不應祇有「多半是如此」(百分 之50、60),而應為「八、九不離十」(百分之80,甚至更 高);至於公訴檢察官在公判庭上,則應接棒,負責說服法 院達致「毫無合理懷疑」之程度(百分之百),使形成被告 確實有罪之心證。從而,雖然案件在起訴之後,檢察官對之 不再有強制處分權,但非不得依憑職權,指揮司法警察,進 行任意性之調查、蒐證,以反擊或削弱被告及其辯護人(辯 方)提出之反證證明力,而後在公判庭上之法庭活動中,精 準針對程序進行浮動中,所顯出之各種有利、不利於己方之 證據資料,展開互為攻擊、防禦,斯亦直接審理主義、言詞 審理主義之精義所在;倘竟不翔實預作準備,無法說服法官 ,自應受類似於民事訴訟敗訴之判決結果,以落實無罪推定 原則,實現公平法院理念,不生法院必須和檢察官聯手,主 動「介入調查」不利於被告之證據,否則將致被害人之權益 不保、正義無從伸張之問題,更無所謂法院有未盡查證職責 之違法情形存在(最高法院101年度台上字第2966號判決意 旨參照)。檢察官上訴意旨稱,被告於案發時具有辨識能力 或辨識能力僅有減弱,非完全無辨識能力云云。然查「被告 發病多年,疾病呈現慢性化,合併病識感及服藥順從性不佳 ,建議定期返診追蹤治療,以維持病情穩定」,有屏安醫療 社團法人屏安醫院112年11月29日屏安管理字第1120003072 號函暨所附被告身心障礙鑑定歷年記錄影本(見原審卷第37 1-373頁)可證,堪認被告可能因服藥順從性不佳、病情不 穩定,於行為時係處於無辨識能力之狀態,揆諸前開刑事訴 訟法之立法意旨,檢察官即應就被告行為時,確實具有辨識 能力或辨識能力僅有減弱一節,聲請鑑定,以實其說,詎檢 察官於本院並未為此聲請,其上訴意旨所據僅有被告於原審 不利於己之部分陳述,即難遽信。 四、原審因以不能證明被告涉犯幫助詐欺取財、幫助一般洗錢等 犯行,而為被告無罪之諭知,核無違誤;檢察官上訴意旨, 猶執前詞,指摘原判決不當,為無理由,應予駁回。 五、被告經合法傳喚無正當理由不到庭,有本院送達證書、報到 單可證(見本院卷第81、99頁),爰依刑事訴訟法第371 條 規定,不待其陳述逕行判決。 據上論結,應依刑事訴訟法第368 條、第373 條、第371 條,判 決如主文。 本案經檢察官鄭博仁提起公訴,檢察官周亞蒨提起上訴,檢察官 李靜文、黃莉琄到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  10  月  17  日 刑事第七庭 審判長法 官 李璧君 法 官 鍾佩真 法 官 石家禎 以上正本證明與原本無異。 檢察官如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書 狀,其未敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提 理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法 院」。 本判決須符合刑事妥速審判法第9條之規定始得上訴。 刑事妥速審判法第9條規定: 除前條情形外,第二審法院維持第一審所為無罪判決,提起上訴 之理由,以下列事項為限: 一、判決所適用之法令牴觸憲法。 二、判決違背司法院解釋。 三、判決違背判例。 刑事訴訟法第377條至第379條、第393條第1款規定,於前項案件 之審理,不適用之。 中  華  民  國  113  年  10  月  17  日 書記官 林家煜 【附件】 臺灣屏東地方法院刑事判決 112年度金訴字第183號 公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被   告 林亮谷 指定辯護人 李奇芳律師(義務辯護) 上列被告因洗錢防制法等案件,經檢察官提起公訴(111年度偵 緝字第857號),本院判決如下:   主 文 林亮谷無罪。   理 由 一、公訴意旨略以:被告林亮谷可預見任意將金融機構帳戶交付 他人,足供他人用為詐欺等犯罪後收受被害人匯款,以掩飾 或隱匿犯罪所得財物目的之工具,竟基於上開結果發生亦不 違反其本意之幫助詐欺及洗錢之犯意,於民國110年8月13日 11時20分前之某時許,在不詳地點,將其申辦之中華郵政股 份有限公司屏東公館郵局帳號000-0000000000000號帳戶( 下稱本案帳戶)提款卡及密碼,均交付予詐騙集團成員使用 。嗣上開詐欺集團成員取得本案帳戶提款卡及密碼後,即共 同意圖為自己不法所有,基於詐欺取財之犯意聯絡,於110 年8月13日偽為告訴人徐助夫之外甥,撥打電話對告訴人佯 稱生意上有資金需求,欲向其借款周轉云云,致告訴人陷於 錯誤,於同日11時20分許,以網路匯款新臺幣(下同)5萬 元至本案帳戶內,該筆款項復於110年8月17日12時33分許( 起訴書原記載為同日,經公訴檢察官當庭更正)遭提領一空 。嗣告訴人徐助夫察覺有異,經報警循線查悉上情。因認被 告涉犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫 助一般洗錢罪嫌,及刑法第30條第1項前段、同法第339條第 1項之幫助詐欺取財罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之,不能證明被告犯罪或其行為不 罰者,應諭知無罪之判決,刑事訴訟法第154條第2項、第30 1條第1項分別定有明文。又認定不利於被告之事實,須依積 極證據,苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時,即應 為有利於被告之認定,更不必有何有利之證據;另認定犯罪 事實所憑之證據,雖不以直接證據為限,間接證據亦包括在 內,然而無論直接或間接證據,其為訴訟上之證明,須於通 常一般之人均不致有所懷疑,而得確信為真實之程度者,始 得據為有罪之認定,倘其證明尚未達於此一程度,而有合理 性懷疑存在時,即不得遽為被告犯罪之認定(最高法院76年 台上字第4986號判決意旨參照)。又刑事訴訟法第161條第1 項規定,檢察官就被告犯罪事實,應負舉證責任,並指出證 明之方法,是檢察官對於起訴之犯罪事實,應負提出證據及 說服之實質舉證責任,倘其所提出之證據,不足為被告有罪 之積極證明,或其指出證明之方法,無從說服法院以形成被 告有罪之心證,基於無罪推定之原則,自應為被告無罪判決 之諭知(最高法院110年度台上字第5547號判決意旨參照) 。 三、公訴意旨認被告涉犯上開罪嫌,無非係以:被告於警詢及偵 查中之供述、證人即告訴人徐助夫於警詢時之指訴、告訴人 所提出之網路銀行交易畫面擷圖、告訴人之臺灣銀行存摺內 頁影本、被告本案帳戶之客戶基本資料與客戶歷史交易清單 、屏東縣政府警察局111年2月9日屏警刑一字第11131084700 號函等證據資料,為其主要論據。 四、訊據被告固坦承其有將本案帳戶提款卡及密碼(下合稱本案 帳戶資料)均交付予身分不詳之人使用之事實,惟堅決否認 有何幫助詐欺取財、幫助洗錢之犯行,辯稱:我是在網路上 找工作,他們說因為工作要提款,叫我把提款卡寄給他,我 沒有幫助犯罪的意思等語(見本院卷第148至149、441至444 頁)。被告辯護人則以:被告自92年迄今均患有思覺失調症 ,因受到慢性化病程影響導致判斷力不佳。又被告僅高職肄 業,先前在工地擔任粗工、運送傢俱之駕駛或廚師等工作, 均為勞力工作,領受薪資之方式亦不固定,依其過往學經歷 ,難認被告得以判斷何謂正常求職流程,對於將金融資料交 付陌生人使用之風險亦無認識,難認被告主觀上有幫助詐欺 詐欺取財、幫助洗錢之不確定犯意。另被告本案帳戶係其長 期領取身心障礙補助款使用,若被告有幫助詐欺之故意,理 應提供其他帳戶給詐欺集團使用,當不會提供對己有重要性 之本案帳戶,是被告主觀上亦無幫助詐欺之故意,請求予無 罪判決等語,為其置辯(見本院卷第401至406、448頁)。 五、經查:  ㈠被告於000年0月間,將本案帳戶資料交付予身分不詳之人使 用,業據被告坦承在卷(見警卷【卷宗簡稱請參本判決後附 卷別對照表】第5至13頁,偵卷第29至30頁,本院卷第148至 149、196至197頁),並有被告本案帳戶基本資料、查詢存 簿變更資料及輸入密碼錯誤紀錄、查詢金融卡變更資料,及 該帳戶自110年8月5日起至同年月20日止之客戶歷史交易清 單(見警卷第29至43頁)、告訴人徐助夫匯入帳戶個資檢視 (見警卷第49頁)等件在卷可稽。又告訴人因遭本案詐欺集 團不詳成年成員以附表所示方式施以詐術,致其陷於錯誤, 而依指示匯款至本案帳戶內,嗣後遭不詳之人提領等情,為 被告所不爭執(見本院卷第198頁),核與證人即告訴人於 警詢時就其遭詐欺及匯款經過證述明確(見警卷第15至18頁 ),並有如附表檢察官所舉證據欄所示證據資料等件在卷可 憑,此部分事實固堪認定。    ㈡然上開事證,僅足證明客觀上本案帳戶確遭某詐欺集團作為 向告訴人遂行詐欺取財、洗錢犯行之用,尚不足以推論被告 主觀上係基於幫助他人詐欺取財、洗錢之不確定故意而提供 上開帳戶資料。是本案主要爭點厥為:被告將本案帳戶資料 交付他人使用時,主觀上是否有幫助詐欺取財、幫助一般洗 錢之不確定故意?析述如次:  ⒈被告無充足之學歷及社會經驗,對於提供本案帳戶予陌生人 使用可能作為詐欺取財及洗錢工具一事無預見能力或預見可 能性:  ⑴查被告於案發時約38歲,教育程度為高職肄業,有被告之個 人戶籍資料(完整姓名)查詢結果1份在卷可按(見本院卷 第169頁),並供承其曾從事工地粗工約1年半左右,亦曾擔 任運送傢俱之駕駛、廚師等工作,工作薪資領受方式不一定 ,有領現金亦有匯款等語(見本院卷第196至197頁),可知 被告學識程度非高,且多半為提供勞力之工作經驗。是被告 是否具充足之學歷及社會經驗,而得以預見提供本案帳戶予 陌生人使用可能作為詐欺取財及洗錢工具,非無疑問。  ⑵復查,被告自92年起(按:被告當時約莫20歲)即經醫院鑑 定罹有第1類精神障礙之身心障礙情狀,其障礙等級為中度 ,所罹患之疾病名稱為:情感性思覺失調症,有屏東縣政府 112年11月9日屏府社障字第11265976000號函暨所附被告歷 年身心障礙者鑑定表在卷(見本院卷第235至354頁)。又被 告所罹情感型思覺失調症之症狀包含:①精神病症狀(即有 聽幻覺、被害妄想、胡言亂語、負性症狀等),②憂鬱症狀 (即可能情緒低落、負面思考、睡眠障礙等),③躁症症狀 (即可能情緒高亢多變、話量變多、注意力難集中、意念飛 躍等情形)。又情感型思覺失調症為一慢性腦部疾病,無具 體發作頻率,被告發病多年,疾病呈現慢性化,而被告病識 感及服藥順從性不佳,建議應定期返診追蹤治療等情,有屏 安醫療社團法人屏安醫院(下稱屏安醫院)112年11月29日 屏安管理字第1120003072號函暨所附被告身心障礙鑑定歷年 紀錄影本在卷可參(見本院卷第371至373頁)。另自屏東縣 政府所檢附之被告身心障礙鑑定資料以觀,被告於108年6月 5日障礙程度即列為中度,其認知功能表現50分、工作與學 習100分(按:該列表之障礙分數愈高,表示愈嚴重)。被 告另於110年4月7日重新鑑定後,其障礙等級仍為中度,而 其認知功能表現15分、工作與學習100分(見本院卷第342至 352頁)。由此可見,各種障礙功能分數係浮動,此部分應 與被告病症表現有所關聯,然被告「工作與學習」之障礙分 數極高,顯示其此部分障礙相對嚴重。且被告於與案發時間 相近之110年4月6日、同年5月11日,經常有胡思亂想之情形 ,向醫師自述2個月未吃藥,記性不好,在建築工地做粗工 ,無法專心,老闆會嫌,耳朵聽不清楚,而其後續病歷亦可 見被告聽到有人講話的聲音,產生幻聽,須施打加強劑,惟 被告否認自己幻聽等情,有被告之屏安醫院病歷單可參(見 本院卷第391頁)。  ⑶由前揭屏安醫院函文、屏東縣政府身心障礙鑑定資料及屏安 醫院之病歷資料,可見被告自92年起已發病18年餘,且其病 徵可能合併妄想、聽幻覺等情狀,而被告所罹為慢性病症、 無法克制,復未穩定服藥、病況不佳。則被告是否具備與一 般社會理性之人相同之社會經驗、智識能力,足以預見提供 帳戶與詐欺、洗錢有涉,容非無疑。  ⑷復參諸被告前案紀錄,可見其於102年至110年間,屢因竊盜 案件迭經法院論罪科刑,有被告之臺灣高等法院被告前案紀 錄表1份在卷可佐(見本院卷第15至31頁),其素行雖不佳 ,惟未曾有任何詐欺、洗錢之刑事犯罪紀錄。是依被告案發 時高職肄業之智識程度及其就業經驗,尚難逕予推論被告足 以預見不詳他人要求其提供帳戶係作為詐欺、洗錢犯罪工具 之用。又其固有竊盜前科,惟與施用詐術詐欺、以不法方式 隱匿贓款之洗錢犯罪類型殊異,無從以其前科素行,推認被 告對於金融帳戶提供他人使用將成為不法集團收取他人受騙 款項之用,並掩飾、隱匿不法所得去向等情有預見能力及可 能。  ⑸循此,尚難逕以嗣後客觀理性之人推認被告當時對於本案帳 戶遭不法使用已有預見,是被告交付本案帳戶時應無預見能 力或預見可能性。  ⒉被告於交付帳戶時,未預見可能幫助詐欺、洗錢犯罪:  ⑴被告於警詢時陳稱:我有在中華郵政申請金融帳戶,因為我 有領身心障礙手冊政府有補助,所以去申請郵局帳戶來使用 。後來我將中華郵政提款卡寄出去了,因為我在臉書上面認 識一個女生,她說可以介紹工作給我做,只要我把存摺跟提 款卡寄出去,就可以預支3萬元,我就依照她指示把我的存 摺跟提款卡寄出去了,詳細時間我不記得了等語(見警卷第 9至10頁)。復於偵查中陳稱:郵局帳戶存摺、提款卡我已 經寄到公司了,是公司的人叫我寄給他的,我不知道是什麼 公司,當時我要找工作,他叫我寄給他,郵局帳戶沒有在使 用,我不知道詐欺集團會利用人頭帳戶去騙別人的錢等語( 見偵卷第29至30頁)。復於本院準備及訊問程序中供稱:我 因為工作的事,他們叫我把提款卡寄給他,我是用超商包裹 寄的,他說因為工作要寄提款卡,我不知道什麼工作,我沒 有幫助詐欺集團等語(見本院卷第147至150、195至199頁) 。依被告所述,其所認知提供帳戶係為網路上所應徵之工作 ,且始終堅稱其提供帳戶是「因為工作需要」而提供,但被 告欠缺具體敘明工作內容之能力。然依被告之認知,其提供 帳戶與工作有關,則帳戶之用途未見有何明顯不法情形,足 徵被告交付本案帳戶提款卡時,並未意識交付之帳戶會涉及 詐欺及洗錢犯罪,則被告是否已預見本案帳戶將作為詐欺、 洗錢之犯罪工具,誠屬有疑。  ⑵又參酌被告於本院審理時答覆略以:「(問:是否具有低收 入戶、中低收入戶、原住民或其他依法令得請求法律扶助之 身分?)不具有上述身分,有身心障礙狀況。我是第一類身 心障礙,我是思覺失調。(問:思覺失調發作時是什麼情況 ?)好像會...會不太清楚...做事...不太清楚。好像會有. ..不太清楚...事情。(問:不太清楚正在發生的事情嗎? )對..對。(問:你知道詐騙或詐欺取財是什麼意思嗎?) 那個我不是很清楚。(問:你知道詐騙或詐欺取財是對的還 是不對的事情?)不對的。(問:你記得這個郵局帳戶有無 掛失過嗎?)好像...好像..嗯..掛失?(問:有無印象? )沒有吧。(問:你印象中沒有掛失過嗎?)耶?好像有喔 ...。(問:郵局有存簿、提款卡,你掛失過什麼東西?) 好像沒有吧。(問:你郵局帳戶平時有在使用嗎?)之前好 像...也沒有啊。後改稱:好像有。(問:平常郵局帳戶做 何使用?)應該是有身心障礙補助還是什麼的。(問:110 年8月17日卡片提款5萬元,你的提款卡為什麼會在別人那裡 ?)因為工作啊。(問:什麼樣的工作?)我也不知道阿。 (問:工作就是把提款卡給他嗎?)不是啦...我不知道是 什麼,就是寄給他阿。這個好像也...好像..。(問:你說 是因為工作寄給他嗎?什麼樣的工作需要寄?)我也不知道 阿。(問:如果不是工作的話,你會寄給對方提款卡嗎?) 不會。」等語(見本院卷第432至433、441至444頁)。由上 述訊問被告之情形以觀,被告無法清楚回答較長之提問內容 ,且記憶亦有混淆之情形,其固有掛失存摺、提款卡,此有 中華郵政股份有限公司屏東郵局111年2月9日屏營字第11100 00073號函暨檢附存簿掛失補副/結清銷戶申請書、郵政晶片 金融卡即時發卡服務申請書、郵政存簿/綜合儲金儲戶申請 變更帳戶事項申請書及國民身分證領補換資料查詢結果在卷 可考(見偵卷第32至36頁),然被告無法清楚記憶及說明其 掛失之內容及原因。又其於本院審理時固稱知悉帳戶交付他 人可能涉及不法,惟其交付本案帳戶資料之原因為「找工作 」,如非因工作,其不會將提款卡寄出。基此,被告顯係認 為其交付提款卡與求職有涉,始交付本案帳戶資料。又被告 始終陳稱其並不知悉對方會拿去做詐欺、洗錢不法使用、並 非幫助詐欺集團,則其主觀上是否確可預見其所提供之本案 帳戶資料,可能遭詐欺詐欺集團成員作為收受詐欺款項及洗 錢之不法用途,尚屬有疑,尚難僅以被告有提供本案帳戶資 料予詐欺集團成員乙情,即遽認其確具幫助詐欺及幫助洗錢 之不確定故意。  ⒊綜上,本案依卷附證據資料,無法排除被告是遭詐欺行為人 欺瞞帳戶實際用途而提供本案帳戶提款卡及密碼予詐欺行為 人使用,不能證明被告主觀上已預見其帳戶提供他人使用, 將作為詐欺取財及非法資金流動之工具,自難認被告有何幫 助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意。  ㈢論告意旨雖以被告自陳為了找工作預支3萬元薪水,顯見其判 斷思考流程與一般人知道有錢可賺無異,又其寄出後發現沒 有工作,知道要去報警表示被告有判別違法及風險控管能力 ,而被告身心障礙鑑定及就醫紀錄穩定,有常規就醫且病情 穩定,綜合上情,認被告案發時應處於比較正常之狀況,雖 非謂沒有發病,但思考邏輯及處理流程與常人無太大差別。 而被告對於提供帳戶可能會幫助詐欺洗錢不法犯罪有所認識 ,基於被告之工作經驗及社會歷練,網路上認識之人,無何 依據即提供工作並願預支3萬元薪水,一般人認為不合理, 應認沒有合理信賴。衡諸上情,被告交付帳戶時應已預見有 可能為幫助不法犯行之情形,益徵被告主觀上有幫助詐欺取 財、幫助一般洗錢之不確定故意等語(見本院卷第446至447 頁)。惟查:依據本院前揭認定,依其年齡、智識程度及社 會歷練,暨考量被告身心障礙情況以及被告供稱本案交付帳 戶之緣由,無從排除被告誤信網路上求職提供帳戶領取薪資 之可能,自難擅自推斷依被告之智識程度、社會歷練,必可 預見本案帳戶資料交付後之異常性及迥異性。且依據被告案 發當時之病歷資料、身心障礙鑑定資料,難認其有穩定服藥 ,且其病況不佳,業如前述,是公訴意旨所指,難認有據。 而被告雖未能具體詳述所求職之工作內容,然被告之辯解縱 不可採,仍應有積極證據足以證明被告犯罪嫌疑,不能僅因 被告辯解不可採信而為被告不利之認定。  ㈣至檢察官固聲請調查被告在監所寄押之手機,惟被告自承對 話紀錄均未留存,手機亦經摔壞等情(見警卷第13頁,偵卷 第29至30頁,本院卷第197頁),卷內無證據佐證被告於監 所內寄押之手機與本案有何關連性及必要性,爰不予調取及 調查,併此敘明。 六、綜上所述,公訴意旨所舉被告涉有幫助詐欺取財、幫助一般 洗錢犯行之證據,經調查結果,客觀上未達通常一般人均不 致有所懷疑,得確信其為真實之程度,尚有合理之懷疑存在 ,本院無從形成被告確有公訴人所指幫助一般洗錢、幫助詐 欺取財犯行有罪之確信,揆諸前揭說明,依法自應為無罪判 決之諭知。 據上論斷,應依刑事訴訟法第301條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官鄭博仁提起公訴,檢察官王奕筑、周亞蒨到庭執行 職務。 中  華  民  國  113  年  5   月  16  日          刑事第六庭 審判長法 官 李宗濡                   法 官 李松諺                   法 官 楊孟穎 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。 中  華  民  國  113  年  5   月  20  日 書記官 許丹瑜 附表: 編號 告訴人 匯款時間 金額 (新臺幣) 詐欺方式 檢察官所舉證據 1 徐助夫 111年8月13日11時20分許 5萬元 身分不詳行騙者於110年8月13日,以電話聯繫徐助夫,佯稱為其外甥,因生意上有資金需求,欲借款周轉云云,致徐助夫陷於錯誤,依指示於左列時間,匯款左列金額至本案帳戶。 ①網路銀行交易明細截圖(警卷第23頁) ②臺灣銀行存摺內頁影本(警卷第25頁) ③臺中市政府警察局第三分局正義派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(警卷第55、61、59頁) ④金融機構聯防機制通報單(警卷第57頁) ⑤內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(警卷第51至53頁) 卷別對照表: 簡稱 卷宗名稱 警卷 屏東縣政府警察局屏東分局屏警分偵字第11033494700號卷 偵卷 臺灣屏東地方檢察署110年度偵字第9872號卷 偵緝卷 臺灣屏東地方檢察署111年度偵緝字第857號卷 本院卷 臺灣屏東地方法院112年度金訴字第183號卷

2024-10-17

KSHM-113-金上訴-507-20241017-1

金上訴
臺灣高等法院高雄分院

詐欺等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度金上訴字第550號 上 訴 人 即 被 告 王俊賢 上列上訴人因詐欺等案件,不服臺灣屏東地方法院112年度金訴 字第869號,中華民國113年3月28日第一審判決(起訴案號:臺 灣屏東地方檢察署112年度偵字第14340號),提起上訴,本院判 決如下: 主 文 上訴駁回。 事實及理由 壹、本案審理範圍:   按上訴得對於判決之一部為之。上訴得明示僅就判決之刑、 沒收或保安處分一部為之。刑事訴訟法第348條第1、3項定 有明文。上訴人即被告王俊賢(下稱被告)對原判決量刑過 重部分,提起上訴(見本院卷第15頁),依據前開說明,被 告係明示就本案刑之部分提起上訴,而為本院審判範圍。原 審認定被告之犯罪事實、罪名及沒收部分,則產生程序內部 之一部拘束力,不在本院審判範圍,是不在本院審判範圍部 分,本院亦不予以調查。 貳、被告上訴意旨略以: 被告坦承犯行,請法官從輕量刑云云。 參、本案經原審認定被告犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之 參與犯罪組織罪,刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三 人以上共同詐欺取財未遂罪,洗錢防制法第14條第2項、第1 項之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特 種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪之犯 罪事實、罪名及沒收部分,詳見第一審判決書記載之事實、 證據及理由,另就本院審理範圍部分之理由詳述如下。 肆、本院審判範圍:    一、原審就被告所為三人以上共同詐欺取財未遂罪等犯行量刑部 分,審酌被告不思循正當途徑獲取生活所需,無視近來詐欺 案件頻傳,行騙手段日趨集團化、組織化、態樣繁多且分工 細膩,每每造成廣大民眾受騙,損失慘重,竟貪圖詐欺犯罪 之不法利益,參與本案詐欺集團,擔任取款車手,為本案加 重詐欺未遂、洗錢未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文 書等犯行,造成國家查緝之不易,犯後亦未與告訴人達成和 解、調解或賠償所受損害,犯罪所生損害未獲填補,又被告 於警詢、偵查中避重就輕、多次辯解不知情,雖其於原審準 備程序時坦承犯行,犯後態度仍難謂良好,本不應寬貸;惟 念及其於本案詐欺集團之分工,較諸實際策畫佈局、分配任 務、施用詐術之核心份子而言,僅居於聽從指示、代替涉險 之次要性角色,又未獲得報酬,復衡酌其參與犯罪組織部分 尚符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減刑規定,洗錢 部分則符合刑法第25條第2項之減輕事由,兼衡其犯罪之動 機、目的、手法、如上開前案紀錄表所示之前科素行,及其 自陳之學歷、工作、經濟及家庭狀況(原審卷第101、152頁 )等一切情狀,量處有期徒刑9月,量刑合於法律規定。 二、被告上訴意旨稱原審量刑過重,請求從輕量刑云云。惟按量 刑輕重,屬法院得依職權自由裁量之事項,苟其量刑已以行 為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條各款所列情狀,在法 定刑度內,酌量科刑,無偏執一端,致明顯失出失入情形, 自不得指為不當或違法(最高法院103年度台上字第291號、 第331號判決意旨參照),且在同一犯罪事實與情節,如別 無其他加重或減輕之原因,下級審量定之刑,亦無過重或失 輕之不當情形,則上級審法院對下級審法院之職權行使,原 則上應予尊重(最高法院85年度台上字第2446號判決意旨參 照)。查本件原審量刑時,已審酌刑法第57條各款所列情狀 而為刑之量定,其所為量刑並未逾越法定刑度,亦無違背公 平正義之精神,客觀上不生量刑過重之裁量權濫用,且原審 既已詳細記載量刑審酌上揭各項被告犯行之嚴重程度、其犯 後態度、工作及經濟生活狀況、犯罪之動機、目的、手段、 犯罪所生危害等一切情狀,予以綜合考量後,在法定刑內予 以量刑,尚無違比例原則及罪刑相當原則,難認有何不當。 從而,被告提起上訴請求撤銷原判決之量刑,改判較輕之刑 云云,為無理由,應予駁回。 三、另被告行為後,詐欺犯罪危害防制條例於民國113年7月31日 公布並於同年8月2日施行,被告雖於原審審理時自白,並於 其上訴理由狀中表示認罪,但其既未於偵查中自白,即不符 詐欺犯罪危害防制條例第47條減刑規定之要件,本院自毋庸 為新舊法比較。 四、被告經合法傳喚無正當理由不到庭,有本院送達證書、報到 單可證(見本院卷第95、105頁),爰依刑事訴訟法第371 條規定,不待其陳述逕行判決。 五、原審同案被告甘柏良未上訴,非本院審理範圍,附此敘明。 據上論結,應依刑事訴訟法第368 條、第371 條,判決如主文。 本案經檢察官陳新君提起公訴,檢察官李靜文、黃莉琄到庭執行 職務。 中  華  民  國  113  年  10  月  17  日 刑事第七庭 審判長法 官 李璧君 法 官 鍾佩真 法 官 石家禎 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 狀(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 中  華  民  國  113  年  10  月  17  日                    書記官 林家煜

2024-10-17

KSHM-113-金上訴-550-20241017-1

金上訴
臺灣高等法院高雄分院

詐欺等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度金上訴字第554號 上 訴 人 即 被 告 李嘉宏 上列上訴人因詐欺等案件,不服臺灣高雄地方法院113年度審金 訴字第101號,中華民國113年4月19日第一審判決(起訴案號: 臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第41291號),提起上訴,本院 判決如下: 主 文 上訴駁回。 事實及理由 壹、本案審理範圍: 一、按上訴得對於判決之一部為之。上訴得明示僅就判決之刑、 沒收或保安處分一部為之。刑事訴訟法第348條第1、3項定 有明文。上訴人即被告李嘉宏(下稱被告)對原判決量刑過 重部分,提起上訴(見本院卷第106-107頁),依據前開說 明,被告係明示就本案刑之部分提起上訴,而為本院審判範 圍。原審認定被告之犯罪事實、罪名、沒收部分,則產生程 序內部之一部拘束力,不在本院審判範圍,是不在本院審判 範圍部分,本院亦不予以調查。 二、檢察官於本院審理中,認臺灣嘉義地方檢察署113年度偵字 第5409號案件,與本案為同一事實,而移送併辦。然查檢察 官就原判決並未提起上訴,被告僅就原判決量刑部分提起上 訴,原審認定被告之犯罪事實部分,不在本院審判範圍,自 應予以退併辦。 貳、被告上訴意旨略以:   被告現已認罪,並與告訴人張麗娟達成調解、已履行部分調 解條件,有供出上手簡偉育,請求從輕量刑云云。 參、本案經原審認定被告犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同犯詐欺取財罪之犯罪事實、罪名、沒收部分,詳見第 一審判決書記載之事實、證據及理由,另就本院審理範圍部 分之理由詳述如下。 肆、本院審判範圍:   一、原審就被告犯行量刑部分,審酌被告年輕力壯,卻不思循正 當途徑獲取薪資,僅因積欠賭債,即貪圖不法報酬,基於間 接故意參與詐欺集團之運作,並以原判決事實欄所載方式詐 得新臺幣(下同)200萬元現金,自己則分得2萬元之犯罪所 得,造成被害人之損失與不便,款項之去向及所在則已無從 追查,且其提供多達4個金融帳戶層轉、收受贓款,形成較 為複雜之金流結構,除對被害人造成非輕之財產損失外,更 嚴重影響社會治安及金融秩序,犯罪之動機、目的與手段均 非可取。又被告雖非居於犯罪謀畫及施用詐術之主要地位, 對於詐術施用之細節亦無所悉,但仍分擔提供帳戶及出面領 款轉交等分工,所參與之犯行對犯罪目的之達成仍有重要貢 獻。又有其他詐欺取財前科(均不構成累犯),有其前科紀 錄可參,足認素行非佳。惟念及被告犯後已坦認包含一般洗 錢罪在內之全部犯行,主觀上又係基於不確定故意從事前述 犯行,惡性仍較詐騙集團其餘高階成員為低,更於法院審理 期間與被害人達成調解,並有部分履行調解條件,有臺灣高 雄地方法院調解筆錄及電話紀錄可參,往後如持續履行,被 害人所受損害即可獲得適度填補,仍可見其彌補損失及悔過 之誠意,犯後態度尚可,暨其為大學畢業,目前從事餐飲業 ,月收入5、6萬元,尚需扶養父親,家中有高額負債等一切 情狀,參酌被害人歷次表示之意見,量處有期徒刑1年5月, 量刑合於法律規定。 二、被告上訴意旨稱原審量刑過重,請求從輕量刑云云。惟按量 刑輕重,屬法院得依職權自由裁量之事項,苟其量刑已以行 為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條各款所列情狀,在法 定刑度內,酌量科刑,無偏執一端,致明顯失出失入情形, 自不得指為不當或違法(最高法院103年度台上字第291號、 第331號判決意旨參照),且在同一犯罪事實與情節,如別 無其他加重或減輕之原因,下級審量定之刑,亦無過重或失 輕之不當情形,則上級審法院對下級審法院之職權行使,原 則上應予尊重(最高法院85年度台上字第2446號判決意旨參 照)。查本件原審量刑時,已審酌刑法第57條各款所列情狀 而為刑之量定,其所為量刑並未逾越法定刑度,亦無違背公 平正義之精神,客觀上不生量刑過重之裁量權濫用,且原審 既已詳細記載量刑審酌上揭各項被告犯行之嚴重程度、其犯 後態度、工作及經濟生活狀況、犯罪之動機、目的、手段、 犯罪所生危害、已履行部分調解條件等一切情狀,予以綜合 考量後,在法定刑內予以量刑,尚無違比例原則及罪刑相當 原則,難認有何不當。被告主張:因被告業與告訴人達成調 解,量刑顯屬過重云云。惟查原判決已將被告履行部分調解 條件列入量刑事項為審酌,被告於上訴本院期間表示,因現 在監執行,已無力繼續履行調解條件(見本院卷第110頁) ,是本案量刑因子並無變更,被告雖與告訴人達成調解,但 僅清償6500元,與被害金額相比差距甚遠,原判決顯已審酌 上情而量處1年5月之有期徒刑,並無過重之不當。 三、被告主張其有供出上手簡偉育,請求從輕量刑云云。經查本 院詢問檢調機關之結果,其等均未查獲被告之上手,有法務 部調查局雲林調查站113年8月28日雲法字第11363527110號 函、臺灣高雄地方檢察署113年9月18日雄檢信發112偵41291 字第11390792460號函(見本院卷第87、113頁)在卷可證。 是被告就此請求從輕量刑,並無理由。 據上論結,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官曾靖雅提起公訴,檢察官李靜文、黃莉琄到庭執行 職務。 中  華  民  國  113  年  10  月  17  日 刑事第七庭 審判長法 官 李璧君 法 官 鍾佩真 法 官 石家禎 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 狀(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 中  華  民  國  113  年  10  月  17  日                    書記官 林家煜

2024-10-17

KSHM-113-金上訴-554-20241017-1

上訴
臺灣高等法院高雄分院

偽造文書等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度上訴字第326號 上 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 上 訴 人 即 被 告 姜世軒 選任辯護人 黃子浩律師 上列上訴人因被告偽造文書等案件,不服臺灣高雄地方法院111 年度訴字第389號,中華民國113年3月18日第一審判決(起訴案 號:臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第2560號、110年度偵字第 2564號),提起上訴,本院判決如下: 主 文 原判決關於有罪部分,撤銷。 姜世軒犯行使偽造私文書罪(即起訴書犯罪事實欄一、㈠部分) ,處有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。如 附表編號1、2所示偽造之署押,均沒收。未扣案之犯罪所得新臺 幣柒仟壹佰元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時, 追徵其價額。 其他上訴(即原審不另為無罪諭知、無罪部分)駁回。 事 實 一、姜世軒於民國106年1月11日起至107年6月8日止,為天明皇 伊通路股份有限公司(已於108年3月5日更名為天明生活股份 有限公司,下稱天明皇伊公司)之總經理;天明皇伊公司為 經營多層次傳銷事業之公司,林俊雄、王建智均為該公司之 傳銷商。詎姜世軒明知依天明皇伊公司事業手冊規範,新會 員欲成為公司經銷商至少需繳交入會費新臺幣(下同)600 元,並購買優惠顧客套組2950元(即一人須繳交3550元方能 成為公司經銷商,600+2950=3550),亦明知林俊雄、王建 智因違反營運規章,該2人之經銷商資格,已於106年10月23 日經天明皇伊公司公告終止,且林俊雄、王建智並未同意或 授權姜世軒移轉其等經營權會籍予他人,竟圖為自己謀取毋 庸支付每一新會員須繳交入會費600元,並購買優惠顧客套 組2950元(計3550元)方能取得會籍經營權之不法利益,基 於行使偽造私文書及詐欺得利之犯意,於106年11月1日某時 ,在附表編號1、2所示之經銷商轉讓會籍經營權申請書(下 合稱本案申請書)之「申請人簽名」欄偽簽林俊雄、王建智 之署押各1枚,用以表示該2人已將經銷商會籍轉讓予可瑪國 際餐飲有限公司(已於107年3月5日更名為可瑪國際有限公司 ,登記負責人為洪翠容,實際負責人為姜世軒,下稱可瑪公 司),而偽造私文書,再於同日某時將本案申請書均交予不 知情、負責天明皇伊公司傳銷商獎金系統業務(即網路乾坤 系統)之李雅絲而行使之。嗣李雅絲操作網路乾坤系統,分 別將林俊雄之會籍經營權(會員編號為TW0000000)轉移至可 瑪公司(登記為可瑪13),並新增會員編號為TW0000000;將 王建智之會籍經營權(會員編號為TW0000000)轉移至可瑪公 司(登記為可瑪12),並新增會員編號為TW0000000。姜世軒 遂以此方式規避每一新會員須支出3550元方得入會之規約而 取得上開2人會籍經營權之資格(2人計毋庸支出7100元), 因此得為後續之傳銷經營,足生損害於林俊雄、王建智,及 天明皇伊公司管理傳銷商經營權會籍之正確性及姜世軒因此 而獲得免於支出7100元之財產利益。 二、案經天明皇伊公司訴由臺灣臺北地方檢察署呈請臺灣高等檢 察署檢察長令轉臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。 理 由 壹、有罪部分: 一、證據能力:   按被告以外之人於審判外之陳述,雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定,而經當事人於審判程序同意作 為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認 為適當者,亦得為證據;當事人、代理人或辯護人於法院調 查證據時,知有第159條第1項不得為證據之情形,而未於言 詞辯論終結前聲明異議者,視為有前項之同意,刑事訴訟法 第159條之5第1、2項定有明文。查本判決所引用屬於傳聞證 據之部分,均已依法踐行調查證據程序,且檢察官、上訴人 即被告姜世軒(下稱被告)及其辯護人於本院準備程序時,分 別對證據能力表示同意及不爭執(見本院卷第121頁),迄 至言詞辯論終結止,均未聲明異議,基於尊重當事人對於傳 聞證據之處分權,及證據資料愈豐富愈有助於真實發現之理 念,本院審酌該等證據作成時情況,並無違法取證之瑕疵, 且無顯不可信之情形,以之作為證據應屬適當,自均有證據 能力。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由: (一)訊據被告就前述犯行坦承不諱(見本院卷第218、300-301 頁),核與證人即告訴代理人陳冠維於偵查、原審證述、 證人即天明皇伊公司職員李雅絲於偵查中及另案言詞辯論 程序之證述、陳韻如於偵查中所證述之內容相符,復據證 人即天明皇伊公司董事長王伯綸、經銷商林俊雄、王建智 等人於原審證述明確,並有天明皇伊公司、可瑪公司經濟 部商工登記公示資料查詢、天明皇伊公司107年6月2日第 一屆第八次董事會議事錄、被告之經理人辭職書、天明皇 伊公司106年10月23日經銷商除權名單公告、確認書、被 告所偽造之本案申請書、天明皇伊公司事業手冊等件在卷 可佐,此部分之事實,首堪認定。 (二)被告詐欺得利金額之認定    被告雖自白:找新的人取得會籍經營權要購買1500元產品 (見本院卷第109頁)云云。然依天明皇伊公司事業手冊 規定「最低入會費為600元,需搭配入會套組。購買優惠 顧客套組2950元,成為公司經銷商」(見原審訴卷一第17 9頁),即新會員至少需支付3550元(600+2950=3550)方 能取得公司經銷商資格,是被告上開自白就金額之記憶顯 然有誤,應以上述書面證據為準,依此認定被告詐欺得利 金額為7100元(3550元×2人=7100元)。 (三)按私文書在形式上係充作製作名義人所為固著於其上意思 或觀念表示之證據(形式證據機能),並在實質上對於人己 從事社會生活交往之重要事實或法律關係發揮證明作用( 實質證明效果),關乎個人於社會交往及法律權義歸屬之 穩固與安全,進而產生公眾之信賴,故偽造私文書或行使 偽造私文書罪,除保護私文書製作名義人,以及文書行使 相對人之個人法益外,更著重保護文書之公共信用;假冒 並以他人自居而在紙張或物體上簽署他人姓名,造成人格 個體同一性識別上之混淆,而足以生損害於公眾或他人者 ,即屬偽造署押或偽造私文書之犯罪行為(最高法院110年 度台上字第1644號判決意旨參照)。次按偽造行為之結果 必須足以生損害於公眾或他人,所稱「足生損害」,係指 他人有可受法律保護之利益,因此遭受損害或有受損害之 虞,不以實際發生損害者為必要;而所謂損害,亦不以經 濟上之損害為限,即民事、刑事或行政上之損害亦皆屬之 (最高法院107年度台上字第3038號判決意旨參照)。 (四)查林俊雄、王建智因違反營運規章,該2人之經銷商資格 ,已於106年10月23日經天明皇伊公司公告終止,業如前 述;併參以證人即天明皇伊公司董事長王伯綸證稱:公司 終止經銷商資格後,經銷商即不可再向公司主張任何權利 ,亦不能再轉讓經營權予他人。終止後,經銷商與公司的 關係即畫一個句點,所有的獎金都要凍結。林俊雄、王建 智被公告終止後,獎金當然歸公司,誰都不可以拿走。又 轉讓者、受讓者及其上線,都要確認清楚,因為牽涉到錢 的問題,公司有針對會員權轉讓及經營權獎金的相關規章 ,應按照規章之規定等語(原審訴卷一第371-373、379-38 0頁),此情並有天明皇伊公司106年10月之事業手冊-經營 權之授權與行使之影本可參(他三卷第83-84頁),可見林 俊雄、王建智之經銷商資格遭終止以後,依天明皇伊公司 規定,理應不得再轉讓會籍經營權予他人,且相關獎金會 遭凍結於公司。而傳銷商與公司「終止」經營權之情況, 與傳銷商將經營權會籍合法「移轉」受讓人之情況,對於 天明皇伊公司而言,後續所衍生之法律權利義務關係並非 完全相同。此由被告自承:「購買產品方得取得會籍經營 權,找新的人取得會籍經營權就要購買產品」(見本院卷 第109頁)等語,即可得知,其以林俊雄、王建智之舊會 籍繼續經營,因而無須向天明皇伊公司支付新會員取得經 銷商資格之金額,顯使天明皇伊公司受有無法取得入會費 、銷售產品之損害。此外,被告在林俊雄、王建智於106 年10月23日已遭公司終止會籍經營權,不能再合法轉讓會 籍予他人之情況下,仍於106年11月1日偽簽林俊雄、王建 智之署押而做成本案申請書,並持向不知情之李雅絲行使 ,而將林俊雄、王建智會籍經營權移轉至自己實際營運之 可瑪公司,並以該等會籍為後續之傳銷經營,自會影響天 明皇伊公司管理傳銷商經營權會籍之正確性,而足生天明 皇伊公司之損害無訛。又林俊雄、王建智之會籍經營權雖 經終止,仍應得依契約或法律向天明皇伊公司主張相關後 續權益或尋求救濟,卻遭被告擅自偽簽其等之署押在本案 申請書而行使,而生成轉讓上開2人會籍經營權予可瑪公 司之表象,此情自會影響林俊雄、王建智與天明皇伊公司 間之權利義務關係,而破壞個人於社會交往及法律權義歸 屬之穩固與安全,自亦足生林俊雄、王建智之損害甚明。 (五)綜上所述,本案事證明確,其所涉行使偽造私文書、詐欺 得利犯行,堪以認定,應依法論科。 三、論罪科刑: (一)核被告所為,係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文 書罪、第339條第2項詐欺得利罪。被告分別在附表編號1 、2所示之本案申請書上偽造「林俊雄」、「王建智」署 押之行為,為偽造私文書之階段行為;其偽造私文書之低 度行為,復為行使之高度行為所吸收,均不另論罪。其以 一行為觸犯前開數罪名,同時侵害數人之法益,為想像競 合犯,應依刑法第55條規定,從一重之行使偽造私文書罪 處斷。 (二)檢察官起訴書犯罪事實欄就被告詐欺得利犯行漏未敘及, 惟該部分既與行使偽造私文書罪具裁判上一罪關係,自為 本院審理範圍。 (三)被告前因違反公平交易法案件,經臺灣高雄地方法院以10 1年度易字第1267號判決判處有期徒刑2月確定,並於103 年2月13日易科罰金執行完畢,有臺灣高等法院被告前案 紀錄表在卷可稽,其於徒刑執行完畢後,5年以內即106年 11月1日故意再犯本案有期徒刑以上之罪,為累犯。然參 照司法院大法官釋字第775號解釋意旨,被告前案係違反 公平交易法,本案係行使偽造私文書及詐欺得利罪,罪質 不同,檢察官亦未舉證被告有何特別惡性,及對刑罰反應 力薄弱各節,故本院認本件被告尚不應依累犯規定加重其 刑。惟被告之前案紀錄,屬刑法第57條第5款之科刑因子 之一,而得於本院量刑時所審酌,併同敘明。 四、上訴論斷的理由:   原判決關於被告移轉林俊雄、王建智會籍經營權犯行使偽造 私文書罪部分,認此部分罪證明確,予以論罪科刑,固非無 見;惟查:被告此部分同時涉犯詐欺得利罪,並有犯罪所得 ,應予沒收,原審漏未就此部分所犯之詐欺得利罪併與審判 ,依法自有未合。被告上訴意旨指摘原判決有罪部分量刑過 重,檢察官上訴意旨指摘原判決有罪部分量刑過輕,雖均無 理由,惟原判決既有上開瑕疵,自應由本院將原判決有罪部 分,撤銷改判。爰審酌被告係智識成熟之成年人,且時任天 明皇伊公司總經理,縱為求提升公司整體業績,仍應遵循正 當、合法之途徑,竟在未徵得林俊雄、王建智之同意或授權 下,即以偽簽其等署押之方式,偽造如附表所示之私文書, 復持以向不知情之承辦人員李雅絲行使,分別將林俊雄、王 建智之會籍經營權移轉至自己所實際營運之可瑪公司,而繼 續經營、推廣業務,足生損害於林俊雄、王建智及天明皇伊 公司就管理傳銷商經營權會籍之正確性及財產上損害,所為 實不可取;復考量被告犯罪所得利益僅7100元,於本院審理 時終能坦承犯行並與林俊雄、王建智達成和解(有該二人書 立之和解書在卷可證,見本院卷第253、254頁)之犯後態度 ,迄今天明皇伊公司拒絕被告之洽談和解提議;兼衡被告本 案犯罪動機尚非惡劣、為達犯罪目的所偽造之印文、私文書 數量、犯罪所得非多,整體犯罪情節未達重大;復斟酌被告 於本院審理時自陳之智識程度、生活經濟狀況,暨其於100 年間曾有違反公司法案件之前科,及於103年間(即5年內), 曾因違反公平交易法案件,經判處罪刑及執行完畢之科刑紀 錄,此外即無其他犯罪紀錄之平時素行,有臺灣高等法院被 告前案紀錄表在卷足憑等一切情狀,量處如主文第2項所示 之刑,並依刑法第41條第1項前段規定,諭知易科罰金之折 算標準。 五、本院就有罪部分不宣告緩刑之理由   被告及其辯護人於本院審理中主張被告犯罪所得極少,並已 坦承犯行,與林俊雄、王建智達成和解,請求就有罪部分為 緩刑宣告云云。惟查被告有構成累犯之犯罪前科,業如前述 ,其就有罪部分之主要犯行尚未與天明皇伊公司達成和解, 自不宜為緩刑宣告。 六、沒收 (一)按偽造之印章、印文或署押,不問屬於犯人與否,沒收之 ,刑法第219條定有明文。查本案如附表編號1、2所示本 案申請書,其上遭偽造之署押,應依刑法第219條規定, 不問屬於犯人與否,宣告沒收。附表所示之偽造私文書, 均經交予天明皇伊公司行使(由不知情之承辦人員李雅絲 收受),已非屬於被告所有,爰不予宣告沒收。 (二)被告因前開詐欺得利行為,因而免於支付7100元之財產利 益,既為其犯本案所得,迄今亦未實際返還告訴人,應依 刑法第38條之1 第1 項前段及第3 項之規定,諭知沒收, 並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額 。 七、不另為無罪諭知部分: (一)公訴意旨另以:被告意圖為自己不法之所有,基於詐欺取 財之犯意,以前揭方式將林俊雄、王建智之會籍經營權分 別轉至會員編號TW0000000之可瑪13、會員編號TW0000000 之可瑪12,並編輯EDI資料後,再由不知情之陳韻如以所 掌管之EDI配置、隨身碟USB與保管登入及放行之密碼,將 107年1月24日以後原屬林俊雄、王建智經營權之獎金,各 合計21萬9,968元、21萬9,323元,匯至被告名下合作金庫 商業銀行帳號0000000000000號帳戶(下稱本案帳戶)各18 萬2,018元、18萬4,283元;剩餘之3萬7,950元、3萬5,040 元則由不知情之傳銷商楊炘縈兌現。因認被告詐取林俊雄 、王建智經營權之獎金,另涉有刑法第339條第1項之詐欺 取財罪嫌(公訴檢察官於原審審理中當庭補充論告,認被 告此部分行為亦涉犯刑法第342條之背信罪嫌)云云。 (二)公訴意旨認被告涉有此部分犯嫌,無非係以被告之供述、 證人陳韻如、李雅絲、楊炘縈等人之證述、告訴代理人陳 冠維之指訴及刑事陳報狀、106年10月23日天明皇伊經銷 商除權名單公告影本、本案申請書影本、網路乾坤系統匯 出可瑪12、13及可瑪1之獎金明細表、107年1月至6月可瑪 公司獎金以EDI放款至被告本案帳戶之對帳明細、被告本 案帳戶開戶資料及交易明細表、天明生活股份有限公司11 1年11月11日函文暨所附可瑪12、13各期獎金與獎金權利 流動情形、天明皇伊公司報備公平會之事業手冊、組織獎 金圖、獎金明細資料等件為主要論據。 (三)訊據被告堅詞否認有何詐欺取財、背信罪嫌,供稱:在林 俊雄、王建智經營權被終止後,他們的獎金、業績幾乎歸 零,所屬的組織幾乎停滯,我轉移該等2人之會籍,並重 新啟動營運後,所新增之業績及獎金,是可瑪公司後來實 際經營才產生的獎金,跟林俊雄、王建智無關,本來就不 應該歸屬林俊雄、王建智;而在我轉讓經營權以前,林俊 雄、王建智已經將他們的獎金提光,縱有該2人後續的獎 金餘額,亦均留在該2人原於天明皇伊公司的電子錢包內 ,我沒有拿。因為每個經銷商都有一個後台,可瑪12、13 跟林俊雄、王建智的獎金都是獨立的,不會延續。至於楊 炘縈的獎金匯入,那是我拿我個人的獎金去鼓勵經銷商等 語。辯護人則以:經營權轉讓給可瑪公司,實際上不會產 生任何的業績獎金。又林俊雄、王建智被終止經營權時, 他們的下線已無實際經營、產生業績,故卷內可瑪公司於 106年11月1日至12月14日之業績表才會有1個半月之斷點 ,沒有任何業績產生,足見可瑪公司並無接續林俊雄、王 建智之下線業績。而起訴書所載107年1月24日以後之經營 權獎金,是可瑪公司實際經營直銷業務所生,並非屬林俊 雄、王建智之經營權獎金,天明皇伊公司亦係按照可瑪公 司實際經營直銷業務之成果而發放此部分獎金,可瑪公司 及被告並無溢領,天明皇伊公司亦無陷於錯誤而發放獎金 之情事,自不構成詐欺取財罪或詐欺得利罪。再者,被告 本案行為,係使原所空置之經營權,因可瑪公司之實際經 營、拓展業務而得以產生業績,天明皇伊公司從中能獲得 更多利益,亦與背信罪要件相悖等語,為被告辯護。經查 :  1.被告有以前揭方式將林俊雄、王建智之會籍經營權分別轉至 會員編號TW0000000之可瑪13、會員編號TW0000000之可瑪12 ,再由不知情之陳韻如以所掌管之EDI配置、隨身碟USB與保 管登入及放行之密碼,將107年1月24日以後,帳列歸屬會員 編號TW0000000之可瑪13獎金,及帳列歸屬會員編號TW00000 00之可瑪12獎金,各合計21萬9,968元、21萬9,323元(下合 稱本案獎金),匯出至被告本案帳戶,及經被告之指示,部 分獎金由不知情之傳銷商楊炘縈兌現等情,業據被告於偵查 及原審、本院審理時均予以坦認而不爭執,並經證人陳韻如 、李雅絲、楊炘縈各於偵查中證述在卷,復有106年10月23 日天明皇伊經銷商除權名單公告影本、本案申請書影本、網 路乾坤系統匯出可瑪12、13之獎金明細表、107年1月至6月 可瑪公司獎金以EDI放款至被告本案帳戶之對帳明細、被告 本案帳戶開戶資料及交易明細表、天明生活股份有限公司11 1年11月11日函文暨所附可瑪12、13各期獎金與獎金權利流 動情形等件附卷足憑,是此部分事實,先堪認定。  2.公訴意旨雖謂帳列107年1月24日以後之本案獎金係原屬林俊 雄、王建智經營權之獎金,不應由被告領取等語,然林俊雄 、王建智因違反營運規章,其等傳銷商資格已於106年10月2 3日經天明皇伊公司終止,已如前述,復據⑴證人林俊雄於原 審審理中證稱:因為我去經營別家公司,被終止經營權,在 除權之後,我就不會經營天明皇伊公司之直銷商品作業。在 終止經營權前所生的獎金應該可以領,終止後就不行等語( 原審訴卷一第350-355頁)。再經林俊雄於原審當庭審閱其所 屬會員編號為TW0000000之獎金錢包明細(原審審訴卷第63頁 )後,證稱:如果以這張表來看,我差不多有領完除權前之 獎金等語(原審訴卷一第355頁)。⑵證人王建智於原審審理中 證稱:我有去參加別間公司之直銷,而遭到天明皇伊公司除 名,我遭終止會員資格後,便沒有經營權獎金,那時候我沒 有再參與天明皇伊公司直銷體系的銷售事宜;我的下線是否 有繼續經營我不清楚,但我被解除經營權後,就不能再領下 線獎金。我當時未領取的獎金就只有10月25日之前的業績保 留等語(原審訴卷一第361-366頁);併參以證人王伯綸於原 審審理中證稱:公司終止經銷商資格後,經銷商即不可再向 公司主張任何權利。終止後,經銷商與公司的關係即畫一個 句點,所有的獎金都要凍結,林俊雄、王建智被公告終止資 格後,獎金當然歸公司,誰都不可以拿走等語(原審訴卷一 第371-373頁),則林俊雄、王建智於106年10月23日經天明 皇伊公司公告終止經營權以後,應未再實際參與天明皇伊公 司之直銷商品運營,且不得再領取獎金。  3.復觀林俊雄、王建智之(會員編號分別為TW0000000、TW0000 000)獎金錢包明細(原審審訴卷第63頁),林俊雄部分於106 年(下同,以下省略年分)10月19日支出一筆2,138元金額後 ,雖於11月1日至11月29日間,陸續有獎金匯入,但未再支 出任何金額;王建智部分,則呈現11月8日至11月29日間, 陸續有獎金匯入,但未支出任何金額之情形,核與被告所供 稱:在我轉讓經營權以前,林俊雄、王建智已經將他們的獎 金提光,縱有該2人後續的獎金餘額,亦均留在該2人原於天 明皇伊公司的電子錢包內,我都沒有動等語相符(原審訴卷 一第41頁,原審訴卷二第85頁),此情亦與證人王伯綸上開 所述林俊雄、王建智被公告終止資格後,獎金當然歸公司, 誰都不可以拿走等語一致,則林俊雄、王建智之下線雖有繼 續經營而產出獎金匯入該2人之電子錢包內,惟此部分金額 並無因被告轉讓其等會籍經營權至可瑪13、12之行為,而一 併移轉至可瑪13、12之電子錢包內。況觀可瑪13、12(會員 編號分別為TW0000000、TW0000000)之獎金錢包明細,可瑪1 3部分於10月23日至12月13日均無任何獎金歸戶,直至12月1 4日方有業績獎金匯入(原審訴卷一第227-228頁);可瑪12部 分,於11月1日至12月13日均無任何獎金歸戶,亦至12月14 日始有業績獎金匯入(原審訴卷一第275-279頁),足見可瑪1 3、12之電子錢包,各有上述長達至少1個月之期間無任何獎 金轉入,直至12月14日以後方有獎金產生,此時距離林俊雄 、王建智於10月23日經終止會籍經營權,且不再實際參與直 銷經營之時點,已間隔一個多月,益證被告及辯護人所稱: 可瑪公司並無接續林俊雄、王建智之下線業績獎金,而在12 月14日之後,於可瑪13、12所生之獎金均係被告後續以可瑪 公司實際經營,新增業績,所創造出之獎金,此等獎金係與 林俊雄、王建智無關等語,應非無稽,堪以採信。從而,公 訴及上訴意旨認被告前開所獲取之本案獎金,係原屬林俊雄 、王建智經營權之獎金,而遭被告以詐欺方式取得乙節,與 上開卷證不符,難認屬實。又被告於移轉林俊雄、王建智之 會籍經營權後,係以可瑪公司實際經營銷售,產生業績,進 而領取獎金;天明皇伊公司亦係依可瑪公司實際銷售成果分 派獎金至可瑪13、12之電子錢包,亦即被告所獲取之本案獎 金,係其實際經營、付出勞力,所獲得之對價,亦難認天明 皇伊公司有何陷於錯誤始提供獎金,或被告主觀上有不法所 有意圖可言,故就被告以上開方式獲取本案獎金,核與刑法 詐欺取財罪之構成要件有間,自不構成詐欺取財犯行。  4.至公訴意旨謂:被告身為公司總經理,違背善良管理人責任 ,而為違背任務之行為,被告上開犯行(即起訴書犯罪事實 欄一、㈠部分),亦涉有背信罪嫌等語(原審卷二第90頁),然 公訴意旨並未明確提出被告違背之任務態樣、事實,及有何 為自己或第三人不法之利益,或損害本人之利益之意圖。況 背信罪為結果犯,以致生本人財產之損害為要件,且此損害 應從經濟上角度為評價本人財產是否減少或未能增加,而屬 侵害財產權之犯罪。惟本案公訴意旨並未舉證天明皇伊公司 有因被告以上述行使偽造私文書之方式,移轉會籍經營權, 致財產有減少或未能增加之情形,難認被告所為確有檢察官 所指背信犯行。  5.綜上所述,公訴及上訴意旨認被告此部分涉有詐欺取材罪嫌 之舉證尚有不足,檢察官上訴意旨稱「原判決一方面認林俊 雄、王建智之下線有於渠等移轉經營權後繼續經營,一方面 又認繼續經營產生之獎金未一併移轉至可瑪13、12,顯有論 理之謬誤」,揆諸上開證據,容有誤會,本應對被告為無罪 之諭知,惟此部分犯嫌與前開本院認定成立行使偽造私文書 罪等行為,有想像競合犯之裁判上一罪關係,爰不另為無罪 之諭知。 (四)綜上所述,原審因而以不能證明被告犯此部分犯行涉犯行 使詐欺取財、背信罪,而為被告不另為無罪之諭知,核無 違誤;檢察官循告訴人具狀請求上訴意旨,猶執前詞,指 摘原判決此部分不當,為無理由,應予駁回。  貳、無罪部分(即起訴書犯罪事實欄一、㈡): 一、公訴意旨另以:被告明知天明皇伊公司與其擔任負責人之旺 旺電子商務有限公司(下稱旺旺電商公司)於106年7月15日 並未簽訂合作契約書,竟基於行使偽造私文書之犯意,先委 由不詳之刻印行人員偽刻「天明皇伊通路股份有限公司」及 負責人「王伯綸」印章各1枚(下合稱本案印章),蓋用於天 明皇伊公司與旺旺電商公司106年7月15日合作契約書(下稱 A式合作契約書),並由不知情之負責天明皇伊公司向多層 次傳銷事業主管機關行政院公平交易委員會(下稱公平會) 上傳報備資料之多層次傳銷管理系統之聯絡人陳韻如,於10 6年8月10日上傳於上開多層次傳銷管理系統,嗣因遭公平會 變更報備補正,被告乃再次將本案印章,蓋用於另一份天明 皇伊公司與旺旺電商公司106年7月15日合作契約書(下稱B 式合作契約書),復由不知情之陳韻如於106年8月11日上傳 於上開多層次傳銷管理系統,嗣因再遭公平會變更報備補正 。最後不知情之陳韻如再於106年8月31日,將不實之天明皇 伊公司與旺旺電商公司106年7月15日合作契約書(下稱C式 合作契約書,未蓋用上開偽刻印章)上傳於上開多層次傳銷 管理系統。因認被告此部分涉犯刑法第216、210條行使偽造 私文書罪嫌等語(公訴檢察官於原審審理中當庭補充論告, 認被告此部分行為亦涉犯刑法第342條之背信罪嫌)。 二、檢察官就被告犯罪事實,應負舉證責任,並指出證明之方法 ;又犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實; 不能證明被告犯罪者,應諭知無罪之判決,刑事訴訟法第16 1 條第1 項、第154 條第2 項、第301 條第1 項分別定有明 文。而認定不利於被告之證據須依積極證據,苟積極證據不 足為不利於被告事實之認定,即應為有利被告之認定,更不 必有何有利之證據;又犯罪事實之認定,應憑證據,如無相 當之證據,或證據不足以證明,自不得以推測或擬制之方法 ,以為裁判之基礎。另依刑事訴訟法第161 條第1 項規定, 檢察官對於起訴之犯罪事實,仍應負提出證據及說服之實質 舉證責任,倘其所提出之證據,不足為被告有罪之積極證明 ,或其指出證明之方法,無從說服法院以形成被告有罪之心 證,基於無罪推定之原則,自應為被告無罪判決之諭知(最 高法院30年上字第816 號、40年台上字第86號、92年台上字 第128 號判例意旨參照)。 三、公訴意旨認被告涉犯上揭罪嫌,無非係以被告於偵查中之供 述、證人陳韻如之證述、告訴代理人陳冠維之指訴及刑事陳 報狀、多層次傳銷管理系統變更報備歷史紀錄及查詢結果暨 收文日期106年8月10日(總收文號0000000000)、收文日期 106年8月11日(總收文號0000000000)、收文日期106年8月 31日(總收文號0000000000)之查詢結果影本1份、A式合作 契約書、B式合作契約書、C式合作契約書(未蓋用上開偽刻 印章)各1份、天明皇伊公司107年6月2日第一屆第八次董事 會議事錄影本1份、天明製藥集團用印申請書影本、天明皇 伊公司印鑑使用與保管紀錄卡等件為其主要論據。 四、訊據被告堅詞否認有何此部分行使偽造私文書犯行,辯稱: 當時旺旺電商公司與天明皇伊公司確實還沒有簽立合作契約 書,但旺旺電商公司實際上從105年就開始提供旺商城購物 平台、旺Pay行動支付服務給天明皇伊公司。我當時是天明 皇伊公司之總經理,董事長王伯綸在經營會議上有告訴大家 要跟著我去做業績,我基於保護公司,避免遭公平會罰款之 立場,才去刻本案印章,蓋用於天明皇伊公司與旺旺電商公 司合作契約書,並報備公平會。這些事情王伯綸都知情,且 事後在106年12月25日天明皇伊公司董事會有通過天明皇伊 公司代理旺旺電商公司之議案,可以證明我有得到董事長王 伯綸及公司之授權等語;辯護人則以:被告確係經由天明皇 伊公司及王伯綸之授權而刻印印章並用印於報備文件上。又 天明皇伊公司與旺旺電商公司雖未簽訂書面契約,但實際上 已經有進行業務上合作,倘若有此業務而未報備,將遭公平 會罰款,被告是為了不讓公司被罰款,才為本案行為,報備 之函文亦僅是讓公平會存查,並無其他效果。而天明皇伊公 司之董事會事後亦於106年12月25日決議通過該合作業務, 王伯綸完全沒有質疑,並公開表示同意合約案通過,可見王 伯綸確實知情當時雙方已有合作事實,並事先授權被告用印 報備。退步言之,縱認被告未得授權,然被告時任天明皇伊 公司之總經理,天明皇伊公司與旺旺電商公司有業務往來及 合作代理關係,被告本案係基於維護公司利益為之,乃合理 信賴天明皇伊公司及王伯綸對其本案行為不會有意見,即誤 認已得公司及王伯綸之默許,主觀上亦欠缺偽造私文書之故 意,故本案請給予無罪判決等語,為被告辯護。 五、經查:   (一)被告知悉天明皇伊公司與其擔任負責人之旺旺電商公司於 106年7月15日並未簽訂合作契約書,其於不詳時間,委由 不詳之刻印行人員刻本案印章,蓋用於天明皇伊公司與旺 旺電商公司A式合作契約書,並由不知情、負責天明皇伊 公司向公平會上傳報備資料之多層次傳銷管理系統之聯絡 人陳韻如,於106年8月10日上傳於上開多層次傳銷管理系 統,嗣因遭公平會變更報備補正,被告再持本案印章,蓋 用於天明皇伊公司與旺旺電商公司B式合作契約書,復由 不知情之陳韻如於106年8月11日上傳於上開多層次傳銷管 理系統,嗣因再遭公平會變更報備補正,繼而不知情之陳 韻如再於106年8月31日,將天明皇伊公司與旺旺電商公司 C式合作契約書(未蓋用上開偽刻印章)上傳於上開多層次 傳銷管理系統,而通過報備(上開A式、B式、C式合作契約 書之簽約日期均為106年7月15日)等情,業據被告於偵查 及原審、本院審理時予以坦認而未加爭執,復據證人即告 訴代理人陳冠維於偵查、原審審理中證述明確,核與證人 陳韻如於偵查中所證述之內容大致相符,並經證人即天明 皇伊公司董事長王伯綸於原審審理中具結證述在卷。上情 並有多層次傳銷管理系統變更報備補正歷史紀錄查詢結果 (他一卷第16頁-第16頁反面)、陳韻如107年6月4日移交之 交接清單(他一卷第19頁)、天明皇伊公司及旺旺電商公司 經濟部商工登記公示資料查詢結果(他一卷第12-15、20-2 8頁)、A式、B式、C式合作契約書(他一卷第30、31、32頁 )、天明製藥集團用印申請書、天明皇伊公司印鑑使用與 保管紀錄卡-登記大小章、銀行專用章、大小章、勞健保 專用章(他二卷第55-59頁)、A式、B式、C式合作契約書報 備及變更報備補正之電子檔及資料(偵二卷第81-83、87-8 9、93-95頁)等件附卷足憑,此部分之事實,固堪認定。 (二)惟關於被告為本案刻印、蓋用於天明皇伊公司與旺旺電商 公司合作契約書,並報備公平會行為乙事,究竟有無得到 天明皇伊公司董事長王伯綸之授權,抑或係在未經同意、 授權之下而逕自為之乙節,觀諸證人王伯綸雖於原審審理 中證稱:我不知道天明皇伊公司與旺旺電商公司有於106 年7月15日簽合作契約,我沒有授權任何人去刻印公司章 及我的印章,公司有印鑑管理辦法,内控管理機制等語( 原審訴卷一第374-375頁),及告訴代理人指稱:天明皇伊 公司之印章都由台北總公司保管,需填寫用印申請書方可 用印,此經證人陳韻如在偵查中敘明,足證被告係在未經 同意與授權之下為本案行為,故其確實有偽造及行使偽造 私文書之情形等語(原審訴卷二第86頁)。然被告始終供稱 :我是天明皇伊公司總經理,負責行政跟業務。因董事長 王伯綸經常出國,大小章都是王伯綸在保管,他委任我們 去處理,我做的事情都是為了公司而做,倘若不報備,會 遭到公平會罰款,我不是為了私益;我本案行為確實已得 到董事長王伯綸及公司之授權,且旺旺電商公司實際上從 105年就開始提供旺商城購物平台、旺Pay行動支付服務給 天明皇伊公司,而有合作關係,王伯綸都知情等語(原審 訴卷二第80-83頁)。併參以被告做成之上開A式、B式、C 式合作契約書之簽約日期均為106年7月15日,上傳於上開 多層次傳銷管理系統予以報備之日期分別為106年8月10日 、同年月11日、同年月31日,而天明皇伊公司與旺旺電商 公司於106年7月15日之前,即有業務往來之合作關係存在 ,此據被告詳為陳述2公司之發展脈絡在卷(他二卷第101- 106頁),並提出簡報資料影本、發票影本、天明皇伊公司 營運規章影本、大電商訂購單影本(他二卷第111、113-12 3、123-147、149頁)等件可參,足徵被告所稱旺旺電商公 司實際上從105年就開始提供旺商城購物平台、旺Pay行動 支付服務予天明皇伊公司等語,並非毫無所據。再觀卷內 天明皇伊經管會成員Line群組對話截圖(原審訴卷一第403 頁),可見於106年11月2日,被告傳送訊息:「我們大電 商(直接推薦加碼獎金及全國分紅)今天公交會通過報備, 各位領袖拼了」等語,王伯綸則回稱:「感恩,後續請姜 總決定實施日期及配套方式,帶領團隊跨步成長」等語在 卷;復經被告供稱:其中所謂「大電商」一語,即指旺旺 電商公司之旺商城服務、旺Pay行動支付等語(他二卷第10 3頁,原審訴卷二第82-83頁),就上開對話紀錄使用字眼 為「電商」一詞,及王伯綸上述之正面回應以觀,被告所 稱:王伯綸對於公司增加旺Pay行動支付,完完全全都知 情,我是為了避免公司被裁罰,才幫公司蓋印章、備查, 並非全然無稽;此外,天明皇伊公司於106年12月25日所 召開之第一屆第六次董事會議事錄內容,其中第二案之案 由為「天明皇伊公司與旺旺電子商務代理合約案」、說明 欄為「為因應市場趨勢導入電商商機,代理旺旺電商公司 之相關業務,相關合約事宜提請討論,合約內容詳見附件 二」、決議欄為「經主席徵詢全體出席董事一致同意照修 改後通過,未來若因申請送上市或上櫃時,經輔導券商或 會計師要求,將再另行研議」等語,且議事錄末頁有王伯 綸之章蓋印其上,此有資誠聯合會計師事務所112年6月19 日函檢附天明皇伊公司第一屆第六次董事會議事錄影本可 參(原審訴卷一第437-440頁);再依卷內之該會議錄音暨 譯文(原審訴卷一第415-424頁),除可見擔任會議主席之 王伯綸當場稱:「詳細雙方就這樣議定,好不好,其他應 該沒問題嘛,OK,就這樣子吧,通過吧」等語,而對上開 第二案之內容確係表達支持之立場,復經司儀即監察人張 文昌表示:「本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通 過」等語(原審訴卷一第416頁),而通過上開議案。甚且 ,王伯綸於該次會議更稱:「我想以董事會開的頻率我也 蠻失職的,5月開到現在不太符合公司治理,所以我們改 進……,我自己要檢討一下,其實看到他的壓力我也是蠻捨 不得的,我捨不得姜世軒(即被告)跟陳韻如」、「我想大 家都很信任啦,都總經理在做,我們本來就是總經理制, 從我接董事長後還是總經理制,所以我也不會來幹嘛」等 語(原審訴卷一第418、422頁),及證人王伯綸於審理中亦 不否認自己經常出國(原審訴卷一第374頁)等種種事證以 觀,足見被告時任天明皇伊公司之總經理,深得王伯綸之 倚重,王伯綸在董事會中更曾口出公司是「總經理制」、 「都總經理在做」、自己有所失職等語,是被告確實在天 明皇伊公司係舉足輕重之人,並因王伯綸未積極參與經營 ,而獲有相當之授權;再參以2公司在先前即有業務往來 之合作關係、上開對話紀錄、董事會議事錄內容與會議錄 音暨譯文、事後天明皇伊公司亦議決通過「天明皇伊公司 與旺旺電子商務代理合約案」,決策方向均與被告本案上 傳合約報備之舉措未違,以及天明皇伊公司之公司大小章 均置於臺北總公司保管,被告斯時係身處高雄等情綜合觀 之,則被告辯稱:因董事長王伯綸時常不在國內,方刻印 本案印章,蓋用於合作契約書,並報備公平會,我本案所 為係基於王伯綸之授權,以避免公司遭罰等語,並非全然 不可信,則被告究否未曾得到董事長王伯綸之授權乙事, 尚屬有疑,自難遽以行使偽造私文書罪嫌相繩。 (三)況且,被告時任天明皇伊公司之總經理,且天明皇伊公司 與旺旺電商公司先前即存有業務往來及合作代理關係,且 依卷內事證可見,天明皇伊公司、旺旺電商公司彼此之合 作,亦深獲董事長王伯綸之支持,而王伯綸更曾在董事會 上表示公司之「總經理制」,而有給予被告相當權限之意 ,均如前述,則被告基於維護天明皇伊公司之利益,縱然 未具體獲得王伯綸之授權,其確可能誤認王伯綸已概括授 權其先行上傳合約報備,以免遭行政機關處罰,進而為本 案行為,則被告主觀上是否確有行使偽造私文書之故意乙 節,亦屬有疑,自無從率爾為被告不利之認定。 (四)另公訴意旨謂:請斟酌被告身為公司總經理,違背善良管 理人責任,而為違背任務之行為,亦涉有背信罪嫌等語( 原審訴卷二第91頁)。然被告始終供稱其本案所為僅係為 避免天明皇伊公司遭行政機關裁罰,乃基於公司之利益而 為之。又依卷內事證,難認被告本案具有為自己或第三人 不法利益,或損害天明皇伊公司利益之背信意圖,故公訴 意旨所指被告構成背信犯行乙節,尚屬不能認定。又被告 雖委由不知情之陳韻如將上開合作契約書上傳公平會之多 層次傳銷管理系統,然此僅屬報備性質,目的係供公平會 作為監督與管理資料所用,此有公平會109年11月9日函文 在卷可稽(他二卷第230頁),尚無使公務員登載不實之問 題,且此部分罪嫌亦經檢察官不另為不起訴在案,附此敘 明。 六、綜合上述,本件公訴及上訴意旨雖認被告此部分犯行涉犯行 使偽造私文書、背信等罪嫌,惟經核公訴及上訴意旨所提出 之證據及證明方法,均尚有合理懷疑存在,未達於通常一般 之人均不致有所懷疑,而得確信其為真實之程度者,自應對 被告為無罪之諭知。 七、原審因而以不能證明被告犯此部分犯行涉犯行使偽造私文書 、背信等罪,而為被告無罪之諭知,核無違誤;檢察官循告 訴人具狀請求上訴意旨,猶執前詞,指摘原判決不當,為無 理由,應予駁回。   據上論結,應依刑事訴訟法第368條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官毛麗雅提起公訴,檢察官陳麒提起上訴,檢察官李 靜文、黃莉琄到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  10  月  17  日 刑事第七庭 審判長法 官 李璧君 法 官 鍾佩真 法 官 石家禎 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決有罪部分應於收受本判決後20日內向本院提出上訴 書狀,其未敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補 提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級 法院」。 檢察官如不服本判決無罪部分,如認有刑事妥速審判法第9 條之 理由,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀,其未敘述理由 者並應於提出上訴狀後20日內向本院補提理由書(均須按他造當 事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 附錄刑事妥速審判法第9條規定: 除前條情形外,第二審法院維持第一審所為無罪判決,提起上訴 之理由,以下列事項為限: 一、判決所適用之法令牴觸憲法。 二、判決違背司法院解釋。 三、判決違背判例。 刑事訴訟法第377條至第379條、第393條第1款規定,於前項案件之審理,不適用之。                   不另為無罪諭知部分,不得上訴。 中  華  民  國  113  年  10  月  17  日 書記官 林家煜 附錄本案論罪科刑法條: 《刑法第210條》 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處5年以下有 期徒刑。 《刑法第216條》 行使第210條至第215條之文書者,依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339 條(普通詐欺罪) 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下 罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 附表: 編號 偽造之私文書 偽造之署押 證據出處 1 經銷商轉讓會籍經營權申請書 左列文書中,「申請人簽名」欄位偽簽「林俊雄」之署名1枚 他三卷第87-89頁 2 經銷商轉讓會籍經營權申請書 左列文書中,「申請人簽名」欄位偽簽「王建智」之署名1枚 他三卷第93-95頁

2024-10-17

KSHM-113-上訴-326-20241017-2

上訴
臺灣高等法院高雄分院

妨害秩序等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度上訴字第502號 上 訴 人 即 被 告 黃品壹 選任辯護人 林宏耀律師(法扶律師) 上列上訴人因妨害秩序等案件,不服臺灣高雄地方法院111年度 訴字第751號,中華民國113年3月5日第一審判決(起訴案號:臺 灣高雄地方檢察署110年度少連偵字第126號、110年度少連偵字 第127號、110年度少連偵字第209號),提起上訴,本院判決如 下: 主 文 原判決關於丙○○傷害罪部分,撤銷。 丙○○被訴傷害罪部分,無罪。 其他上訴(即犯意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集三人 以上下手實施強暴罪部分)駁回。 事實及理由 甲、意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集三人以上下手實 施強暴罪部分 壹、本案審理範圍:   按上訴得對於判決之一部為之。上訴得明示僅就判決之刑、 沒收或保安處分一部為之。刑事訴訟法第348條第1、3項定 有明文。上訴人即被告丙○○(下稱被告)對原判決意圖供行 使之用而攜帶兇器在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪 部分量刑過重提起上訴(見本院卷第151頁),依據前開說 明,被告係明示就本案刑之部分提起上訴,而為本院審判範 圍。原審認定被告之犯罪事實、罪名部分,則產生程序內部 之一部拘束力,不在本院審判範圍,是不在本院審判範圍部 分,本院亦不予以調查。 貳、被告上訴意旨略以:原判決關於被告犯意圖供行使之用而攜 帶兇器在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪部分量刑過 重,被告願與告訴人戊○○和解,請求從輕量刑云云。 參、本案經原審認定被告就原判決事實欄一㈠所為,係犯刑法第1 50條第2項第1款、第1項後段之意圖供行使之用而攜帶兇器 在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪之犯罪事實、罪名 部分,詳見第一審判決書記載之事實、證據及理由,另就本 院審理範圍部分之理由詳述如下。 肆、本院審判範圍:    一、原審就被告所為上述犯行量刑部分,審酌被告不思以理性方 式處理糾紛,竟攜帶兇器在市區交通要道公然砸毀他人物品 ,對公共秩序造成相當程度之危害,所為有不該。考量被告 坦承犯行,而被告雖有調解意願,然未與告訴人戊○○達成調 解,未賠償告訴人戊○○所受損失,難認有彌補犯罪所生損害 ,及其犯罪動機、手段、情節;兼衡其自述之教育程度、家 庭經濟生活狀況,暨如其臺灣高等法院被告前案紀錄表所示 之素行等一切情狀,量處有期徒刑8月,量刑合於法律規定 。 二、被告上訴意旨稱原審量刑過重,請求從輕量刑云云。惟按量 刑輕重,屬法院得依職權自由裁量之事項,苟其量刑已以行 為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條各款所列情狀,在法 定刑度內,酌量科刑,無偏執一端,致明顯失出失入情形, 自不得指為不當或違法(最高法院103年度台上字第291號、 第331號判決意旨參照),且在同一犯罪事實與情節,如別 無其他加重或減輕之原因,下級審量定之刑,亦無過重或失 輕之不當情形,則上級審法院對下級審法院之職權行使,原 則上應予尊重(最高法院85年度台上字第2446號判決意旨參 照)。查本件原審量刑時,已審酌刑法第57條各款所列情狀 而為刑之量定,其所為量刑並未逾越法定刑度,亦無違背公 平正義之精神,客觀上不生量刑過重之裁量權濫用,且原審 既已詳細記載量刑審酌上揭各項被告犯行之嚴重程度、其犯 後態度、工作及經濟生活狀況、犯罪之動機、目的、手段、 犯罪所生危害等一切情狀,予以綜合考量後,在法定刑內予 以量刑,尚無違比例原則及罪刑相當原則,難認有何不當。 被告及其辯護人主張此部分量刑過重云云,即無理由,其此 部分上訴,應予駁回。   乙、被訴傷害罪部分 一、公訴意旨略以:緣庚○○前因在社群網站Instagram(下稱IG )見其女友與己○○同在高雄市○○區○○○路000號「大八卦釣蝦 場休閒美食館」(下稱大八卦KTV)唱歌並拍下狀似親密之 合照,而心生不滿,欲找己○○理論,遂先基於恐嚇之犯意, 於民國109年4月11日3時許,透過手機或電腦設備連線網際 網路,登入IG帳號「cheng_0624」,在其留言板刊登己○○所 使用之IG帳號擷圖並發表:「把你的學業顧好,不然把你的 腿打斷」之文字內容,致己○○上網瀏覽前揭文字內容後心生 畏懼,致生危害於安全。嗣又邀集被告、癸○○、辛○○、乙○○ 、孫○○、楊○○及真實姓名年籍不詳之人數人前往大八卦KTV 附近之停車場等候,待乙○○等人陸續於同日5時許抵達現場 後,即共同基於傷害之犯意聯絡,由孫○○等3人進入大八卦K TV叫喚己○○、壬○○,己○○、壬○○自大八卦KTV走出後,即由 庚○○將渠等帶往停車場,再由庚○○、被告等7人徒手或分持 鋁棒、木棒毆打己○○之頭部及手、腳多處,並以身體阻擋壬 ○○,阻止其離去,乙○○復以腳踹己○○之大腿,致己○○受有臉 部及四肢多處鈍挫傷及擦傷、左膝撕裂傷1.5公分等傷害。 因認被告涉犯刑法第277條第1項之傷害罪嫌。 二、按犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實;不 能證明被告犯罪者,應諭知無罪之判決,刑事訴訟法第154 條第2 項、第301 條第1 項分別定有明文。又認定不利於被 告之事實,須依積極證據,苟積極證據不足為不利於被告事 實之認定時,即應為有利於被告之認定,更不必有何有利之 證據;且被告否認犯罪所持之辯解縱屬不能成立,仍非有積 極證據足以證明其犯罪行為,不能遽為有罪之認定;而認定 犯罪事實所憑之證據,雖不以直接證據為限,間接證據亦包 括在內,然而無論直接或間接證據,其為訴訟上之證明,須 於通常一般之人均不致有所懷疑,而得確信其為真實程度者 ,始得據為有罪之認定,倘其證明尚未達此一程度,而有合 理懷疑存在時,事實審法院復就其心證上理由予以闡述,敘 明其如何無從為有罪之確信,因而為無罪之判決,尚不得任 意指為違法,此分別有最高法院30年上字第816 號判例、30 年上字第1831號判例、76年台上字第4986號判例可資參照。 三、本件公訴人認被告涉有傷害罪嫌,係以共犯兼證人庚○○、癸 ○○於警詢、偵查中之證供,為其主要論據。惟訊據被告堅詞 否認有何傷害犯行,辯稱:當時係在距離現場200公尺外之 自小客車內,沒有參與傷害犯行等語。 四、按具有共犯關係之共同被告,在同一訴訟程序中,兼具被告 與證人雙重身分,其就犯罪事實之供述,對己不利之部分, 如資為證明其本人案件之證據時,即屬被告之自白;對他共 同被告不利部分,倘用為證明該被告案件之證據時,則屬共 犯之自白,本質上亦屬共犯證人之證述。而不論是被告之自 白或共犯之自白,均受刑事訴訟法第156條第2項之規範拘束 ,其供述或證詞須有補強證據為必要,藉以排斥推諉卸責、 栽贓嫁禍之虛偽陳述,從而擔保其真實性。所謂補強證據, 係指除該自白本身之外,其他足以證明該自白之犯罪事實確 具有相當程度真實性之證據而言,雖所補強者,非以事實之 全部為必要,但亦須因補強證據之質量,與自白之相互利用 ,足使犯罪事實獲得確信者,始足當之。即令複數共犯之自 白,所述內容互為一致,其證據價值仍與自白無殊,究非屬 自白以外之另一證據,殊不能以複數共犯所為供述一致,相 互間即得作為彼此所陳述犯罪事實之補強證據。至於共犯供 述或證詞前後次數多寡、內容是否一致、有無重大矛盾、指 述堅決與否及態度是否肯定,僅足為判斷其供述或證詞有否 瑕疵之參考,仍屬自白之範疇,而其與他被告間之關係如何 、彼此交往背景、有無重大恩怨糾葛等情,既與所述他被告 參與該共同犯罪之真實性判斷無涉,均不足藉以補強及擔保 其自白為真實之證明力(最高法院109年度台上字第3574號 判決意旨參照)。經查: (一)共犯兼證人庚○○於警詢、偵查及原審固均指認被告參與傷 害犯行(見警一卷第18-19頁、偵一卷第29頁、原審卷二 第211頁)、癸○○於原審一度指認被告參與傷害犯行,但 於以證人身分具結、接受交互詰問後,即改稱:被告待在 車上,沒至傷害案現場等語(見原審卷一第240頁、原審 卷二第229-230頁),除上述二證人外,其餘共犯辛○○、 乙○○、甲○○、丁○○均未指認被告有參與本案傷害犯行,而 告訴人己○○、告訴人己○○之友人壬○○因共犯人數眾多,而 無法指認被告參與傷害犯行,各有其等證述在卷可證。 (二)另本案路口監視器影像模糊,不足辨識人臉,有監視器截圖畫面可證(見警一卷第607-615頁),再社群軟體INSTAGRAM限時動態擷取畫面3張、告訴人己○○之高雄榮民總醫院診斷證明書影本(警一卷第605、617頁),均不足證明被告確有參與傷害犯行。是以,本案除共犯之證述外,並無其他補強證據可資佐證,堪以認定。 (三)從而,公訴人所持之前開論據,均無法採為認定被告犯傷害罪之證據;此外,本院依卷內現存全部證據資料,復查無其他證據足資認定被告確有檢察官所起訴之傷害犯行,即屬不能證明被告犯罪,揆諸前開說明,自應為被告犯傷害罪無罪之諭知。 五、原審未詳為推求,就被告被訴傷害部分遽為論罪科刑之判決 ,即有未恰;被告執此聲明上訴,指摘原判決此部分不當, 為有理由,應由本院將原判決關於被告傷害罪部分撤銷改判 ,並為被告無罪之判決。 六、原審同案被告庚○○、癸○○未據上訴,非本院審理範圍,附此 敘明。 據上論結,應依刑事訴訟法第368條、第369 條第1 項前段、第3 64 條、第301 條第1 項,判決如主文。 本案經檢察官楊景婷提起公訴,檢察官李靜文、黃莉琄到庭執行 職務。 中  華  民  國  113  年  10  月  17  日 刑事第七庭 審判長法 官 李璧君 法 官 鍾佩真 法 官 石家禎 以上正本證明與原本無異。 無罪部分不得上訴。 有罪部分如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴 書狀,其未敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補 提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級 法院」。 中  華  民  國  113  年  10  月  17  日                    書記官 林家煜

2024-10-17

KSHM-113-上訴-502-20241017-1

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