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重訴
臺灣新北地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣新北地方法院民事判決 112年度重訴字第234號 原 告 A女 (真實姓名地址詳對照表) 訴訟代理人 陳鴻琪律師 被 告 黃敏男 訴訟代理人 陳奕仲律師 上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件,原告提起刑事附帶民 事訴訟,經本院刑事庭移送前來(111年度附民字第1373號), 本院於民國113年11月13日言詞辯論終結,判決如下:   主   文 一、被告應給付原告新臺幣1,277萬8,819元,及自民國111年10 月5日起至清償日止,按年息百分之5計算之利息。 二、原告其餘之訴駁回。 三、訴訟費用由被告負擔2分之1,餘由原告負擔。 四、本判決第一項於原告以新臺幣426萬元為被告供擔保後,得 假執行。但被告如以新臺幣1,277萬8,819元為原告預供擔保 ,得免為假執行。 五、原告其餘假執行之聲請駁回。             事實及理由 壹、程序事項:   按訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴,但擴張或 減縮應受判決事項之聲明者,不在此限。民事訴訟法第255 條第1項第3款定有明文。本件原告起訴時原聲明請求被告應 給付原告新臺幣(下同)2,602萬0,026元本息(見本院111 年度附民字第1373號卷第5頁,下稱附民卷),嗣於民國113 年10月7日具狀減縮聲明為被告應給付原告2,577萬8,819元 本息(見本院卷第244頁),合於上開規定,應予准許。 貳、實體方面 一、原告主張:  ㈠被告於110年9月10日8時1分許,在加油站購買184元之2桶汽 油後,於同日8時37分許,攜帶2桶汽油至原告當時位於新北 市新莊區榮華路(地址詳卷)之現供人使用之社區住宅住處 ,因與原告發生口角,竟基於放火燒毀現供人使用住宅及殺 人之犯意,將其所攜帶之2桶汽油潑灑於原告住處之客廳及 臥室後,以打火機點燃汽油,火勢隨即蔓延並發生氣爆,嗣 原告住宅之消防灑水設備啟動將火勢撲滅始未繼續延燒,原 告住處客廳沙發、牆面、天花板均呈燒焦狀、主臥室天花板 則因氣爆而破裂惟未達燒毀、破壞該住處之主要效用而未遂 ,原告並因而受有臉部、頸部、前胸、背部、四肢2到3度燒 傷,佔總體表面積80%等傷害(下稱系爭傷害)。被告上開殺 人未遂行為,經本院111年度訴字第1042號刑事判決判處被 告犯殺人未遂罪,處有期徒刑9年,經臺灣高等法院112年度 上訴字第1436號刑事判決及最高法院112年度台上字第4357 號刑事判決駁回被告上訴而確定,是以被告之侵權行為應可 認定。  ㈡原告爰依民法第184條第1項前段、第2項本文、第193條第1項 、第195條第1項規定,請求被告賠償下列損害共2,577萬8,8 19元:  ⒈醫藥費65萬3,878元:   原告因系爭傷害就診治療,合計支出如附表一所示之醫療費 用,扣除證明書費2,350元後,合計金額為65萬3,878元。     ⒉增加生活上之需求48萬0,533元:   原告因系爭傷害,支出如附表二所示醫療用品等費用,扣除 已由保險支付之陽光社會福利基金會住宿費用1萬4,936元後 ,合計金額為48萬0,533元。  ⒊看護費62萬5,000元:   原告因系爭傷害,支出如附表三所示看護費62萬5,000元, 其中附表三編號1至10合計48日,共12萬元;110年10月23日 轉出加護病房,110年12月30日自燒燙傷普通病房出院,迄1 11年6月30日止(合計250日)均有受全日看護必要,扣除前 述聘用照顧服務員48日,其他202日係由家人看護,此部分 請求50萬5,000元(計算式:2,500元/日×202日=505,000元 ),合計62萬5,000元(計算式:12萬元+50萬5,000元=62萬 5,000元)。    ⒋薪資損失79萬4,745元:   依原告於110年3月至8月間薪資條顯示,每月應領薪資為4萬 3,500元,年度薪資總額為14個月(12個月薪水、年終2個月 ),即60萬9,000元,每月平均約5萬0,750元(計算式:60 萬9,000元÷12月=5萬0,750元)。而原告於110年9月10日事 發至110年12月30日出院,共3個月20日,出院後復健需時1 年,共計1年3月20日薪資減損,故薪資損失為79萬4,745元 (計算式:50,750元×15.66個月=794,745元)。    ⒌勞動能力減損822萬4,663元:   原告全身80%燒傷,依臺大醫院113年9月12日校附醫秘字 第 1130904120號函附鑑定案件回復意見表,評估原告勞動力減 損79%,原告00年00月00日生,每年薪資60萬9,000元,自11 2年1月1日起算至依勞動基準法第54條第1 項第1 款雇主得 強制勞工退休之年齡65歲(130年10月25日)止,有18年10 月又25日,依霍夫曼式計算法扣除中間利息(首期給付不扣 除中間利息)核計其金額為822萬4,663元。    ⒍精神慰撫金1,500萬元:   原告為高職畢業,受傷前於文創產業任職近17年,擔任資深 設計師,109年度薪資收入約65萬7,917元,且事發後陸續經 歷30幾次無法麻醉之清創手術,過程相當痛苦,有原告事發 前後、近況照片為證,爰請求賠償精神慰撫金1,500萬元。  ㈢聲明:  ⒈被告應給付原告2,577萬8,819元,及自刑事附帶民事訴訟起 訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按年息5%計算之利息。  ⒉原告願供擔保請准宣告假執行。    二、被告則抗辯:  ㈠被告就其對原告應負侵權行為損害賠償責任、原告因本件事 故受有勞動能力減損比例為79%、原告請求賠償金額1,077萬 8,819元(包含醫療費用65萬3,878元、增加生活上之需求金 額48萬533元、看護費用62萬5,000元、薪資損失79萬4,745 元、勞動力減損822萬4,663元)部分,均不爭執。然原告主 張精神慰撫金1,500萬元顯屬過高,請予酌減等語。  ㈡聲明:  ⒈原告之訴駁回。  ⒉如受不利判決,被告願供擔保,請准宣告假執行。 三、下列事項為兩造所不爭執,應可信為真實(見本院卷第268至 269頁):   ㈠被告於110年9月10日8時1分許,在加油站購買184元之2桶汽 油後,於同日8時37分許,攜帶2桶汽油至原告當時位於新北 市新莊區榮華路(地址詳卷)之現供人使用之社區住宅住處 ,因與原告發生口角,竟基於放火燒毀現供人使用住宅及殺 人之犯意,將其所攜帶之2桶汽油潑灑於原告住處之客廳及 臥室後,以打火機點燃汽油,火勢隨即蔓延並發生氣爆,嗣 原告住宅之消防灑水設備啟動將火勢撲滅始未繼續延燒,原 告住處客廳沙發、牆面、天花板均呈燒焦狀、主臥室天花板 則因氣爆而破裂惟未達燒毀、破壞該住處之主要效用而未遂 ,原告並因而受有臉部、頸部、前胸、背部、四肢2到3度燒 傷,佔總體表面積80%等傷害。被告上開殺人未遂行為,經 本院111年度訴字第1042號刑事判決判處被告犯殺人未遂罪 ,處有期徒刑9年,經臺灣高等法院112年度上訴字第1436號 刑事判決及最高法院112年度台上字第4357號刑事判決駁回 被告上訴而確定,被告應負侵權行為損害賠償責任(見本院 卷第13至21頁、第83至101頁、第151至153頁本院111年度訴 字第1042號刑事判決、臺灣高等法院112年度上訴字第1436 號刑事判決及最高法院112年度台上字第4357號刑事判決) 。  ㈡被告對原告所提出證書證(原證1至10、12至15)之形式上真 正不爭執;對臺大醫院113年9月12日校附醫秘字第11309041 20號函所附鑑定案件回復意見表,評估原告勞動力減損79% ,均不爭執(本院卷第79至80、147、268至269、228至230 頁)。  ㈢被告對於原告請求醫療費用65萬3,878元、增加生活上之需求 金額48萬533元、看護費用62萬5,000元、薪資損失79萬4,74 5元、勞動力減損822萬4,663元,合計1,077萬8,819元,均 不爭執(見本院卷第269頁)。  ㈣原告高職畢業,於本件事故發生前於文創公司擔任設計師, 月薪約4萬3,500元,名下有汽機車各1輛、無不動產;被告 現無業,事發前為倉儲主管,月入約5萬多元,名下有汽車1 輛、無不動產(見本院卷第48、80頁)。 四、本件爭點:   原告得請求被告賠償之精神慰撫金為若干? 五、本院之判斷:  ㈠被告應負侵權行為損害賠償責任:  ⒈按因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任 。違反保護他人之法律,致生損害於他人者,負賠償責任。 民法第184條第1項前段、第2項定有明文。    ⒉原告主張被告於110年9月10日8時1分許,在加油站購買184元 之2桶汽油後,於同日8時37分許,攜帶2桶汽油至原告當時 位於新北市新莊區榮華路(地址詳卷)之現供人使用之社區 住宅住處,因與原告發生口角,竟基於放火燒毀現供人使用 住宅及殺人之犯意,將其所攜帶之2桶汽油潑灑於原告住處 之客廳及臥室後,以打火機點燃汽油,火勢隨即蔓延並發生 氣爆,嗣原告住宅之消防灑水設備啟動將火勢撲滅始未繼續 延燒,原告住處客廳沙發、牆面、天花板均呈燒焦狀、主臥 室天花板則因氣爆而破裂惟未達燒毀、破壞該住處之主要效 用而未遂,原告並因而受有臉部、頸部、前胸、背部、四肢 2到3度燒傷,佔總體表面積80%等傷害。被告上開殺人未遂 行為,經本院111年度訴字第1042號刑事判決判處被告犯殺 人未遂罪,處有期徒刑9年,經臺灣高等法院112年度上訴字 第1436號刑事判決及最高法院112年度台上字第4357號刑事 判決駁回被告上訴而確定等情,有本院111年度訴字第1042 號刑事判決、臺灣高等法院112年度上訴字第1436號刑事判 決及最高法院112年度台上字第4357號刑事判決在卷可稽( 見本院卷第13至21頁、第83至101頁、第151至153頁),且 被告對於業經刑事判決確定及對於原告應負侵權行為損害償 責任均不爭執,是原告請求被告應負侵權行為損害賠償責任 ,即屬有據。  ㈡原告得請求損害賠償1,277萬8,819元:   ⒈按不法侵害他人之身體或健康者,對於被害人因此喪失或減 少勞動能力或增加生活上之需要時,應負損害賠償責任。民 法第193 條第1 項定有明文。查被告對於原告請求賠償醫療 費用65萬3,878元、增加生活上之需求金額48萬533元、看護 費用62萬5,000元、薪資損失79萬4,745元、勞動力減損822 萬4,663元,合計1,077萬8,819元,均不爭執(見本院卷第2 69頁),並有原告提出之亞東紀念醫院病危通知單及醫療費 用收據、臺大醫院診斷證明書及醫療費用收據、統一發票、 免用統一發票收據、財團法人陽光社會福利基金會收據、病 患家屬自行聘僱照顧服務員費用收據、財團法人陽光社會福 利基金會服務期間出席明細、臺大醫院112年10月5日校附醫 秘字第1120904528號函、112年12月18日校附醫秘字第11209 05737號函、員工薪資條、司法院霍夫曼一次給付試算表、 財團法人陽光社會福利基金會113年5月27日陽社字第113000 0255號函、臺大醫院113年9月12日校附醫秘字第1130904120 號函、財團法人陽光社會福利基金會壓力衣保固書、光澤診 所門診醫療費用收據及免用統一發票收據等件附卷可憑(見 附民卷第19至117頁、本院卷第41至44、115至117、163至16 5、133至137、208-1至226、228至230、352至263頁),是原 告請求被告賠償1,077萬8,819元,即屬有據,應予准許。  ⒉精神慰撫金部分:   按不法侵害他人之身體、健康,被害人雖非財產上之損害, 亦得請求賠償相當之金額。民法第195 條第1項前段定有明 文。又慰撫金之賠償應斟酌雙方身分、資力與加害程度,及 其他各種情形核定相當數額。爰審酌原告為高職畢業,於本 件事故發生前於文創公司擔任設計師,月薪約4萬3,500元, 名下有汽機車各1輛、無不動產,受傷情況嚴重;被告現無 業,事發前為倉儲主管,月入約5萬多元,名下有汽車1輛、 無不動產等情,業據兩造陳明在卷(見本院卷第48、80頁) ,並有原告之傷勢照片(見本院卷第155頁)、本院依職權調 取之兩造財產所得調件明細表在卷可憑(見本院限閱卷)等兩 造學歷、經濟狀況及原告所受傷害程度等一切情狀,認為本 件原告請求慰撫金以200萬元為適當,應予准許;逾此金額 則屬過高,不應准許。  ⒊從而,原告因本件侵權行為所受之損害總額為1,277萬8,819 元(計算式:醫療費用65萬3,878元+增加生活上之需求金額 48萬533元+看護費用62萬5,000元+薪資損失79萬4,745元+勞 動力減損822萬4,663元+ 精神慰撫金200萬元=1,277萬8,819 元),是原告請求被告賠償1,277萬8,819元為有理由,應予 准許;逾此範圍之請求則無理由,應予駁回。   六、綜上所述,原告依侵權行為法律關係,請求被告給付1,277 萬8,819元,及自111年10月5日起至清償日止,按年息百分 之5計算之利息,為有理由,應予准許;逾此範圍之請求, 則無理由,應予駁回。 七、假執行之宣告:   本件原告陳明願供擔保,請准宣告假執行,經核原告勝訴部 分並無不合,應予准許,爰酌定相當擔保金額宣告之,並依 聲請宣告被告得預供擔保免為假執行。至原告敗訴部分,其 假行之聲請已失所附麗,不應准許,併予駁回。 八、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法及未經援用之證 據,經審酌後,核與判決結果不生影響,爰不逐一論述。 九、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第79條。 中  華  民  國  114  年  1   月  17  日         民事第四庭 法 官 張筱琪 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  1   月  17  日               書記官 林怡君                附表:原告請求給付之項目               一、醫療費用65萬3,878元 編號 日期 醫院相關單據 金額 1 110年9月10日 亞東醫院救護車費3,150元、醫療費用200元、 家屬篩檢費1,000元 4,350元 2 110年9月16日 亞東醫院醫療費用 580元 3 110年9月10日至 110年9月19日 臺大醫院住院費用 44萬6,787元 4 110年9月20日至 110年9月30日 臺大醫院住院費用 7萬3,755元 5 110年10月1日至 110年10月10日 臺大醫院住院費用 1萬6,861元 6 110年10月11日至 110年10月20日 臺大醫院住院費用 3萬2,698元 7 110年10月21日至 110年10月31日 臺大醫院住院費用 9,015元 8 110年11月1日至 110年11月10日 臺大醫院住院費用 9,493元 9 110年11月11日至 110年11月20日 臺大醫院住院費用 5,436元 10 110年11月21日至 110年11月30日 臺大醫院住院費用 2,875元 11 110年12月1日至 110年12月10日 臺大醫院住院費用 8,479元 12 110年12月11日至 110年12月20日 臺大醫院住院費用 891元 13 110年12月21日至 110年12月30日 臺大醫院住院費用 5,996元 14 110年12月10日 臺大醫院門診費用 1萬0,535元 15 111年1月14日 臺大醫院門診費用 450元 16 111年2月11日 臺大醫院門診費用 1,332元 17 111年2月11日 臺大醫院門診費用 100元 18 111年2月23日至 111年2月28日 臺大醫院住院費用 736元 19 111年3月1日至 111年3月2日 臺大醫院住院費用 460元 20 111年3月11日 臺大醫院門診費用 100元 21 111年4月1日 臺大醫院門診費用 200元 22 111年7月15日 臺大醫院門診費用 100元 23 111年7月27日至 111年7月31日 臺大醫院住院費用 125元 24 111年8月1日至 111年8月3日 臺大醫院住院費用 180元 25 111年8月12日 臺大醫院門診費用 1萬8,964元 26 111年9月19日 臺大醫院住院費用 200元 27 111年8月12日 臺大醫院門診費用 270元 28 111年9月2日 臺大醫院門診費用 100元 29 111年9月19日 臺大醫院住院費用 766元 30 111年9月19日 臺大醫院住院費用 912元 31 111年9月23日 臺大醫院門診費用 270元 32 111年9月30日 臺大醫院門診費用 100元 33 111年10月28日 臺大醫院門診費用 250元 34 112年4月14日 臺大醫院門診費用 100元 35 112年6月2日 臺大醫院門診費用 100元 36 112年7月12日 臺大醫院門診費用 1,455元 37 112年7月24日 臺大醫院門診費用 100元 38 112年7月28日 臺大醫院門診費用 100元 39 112年9月15日 臺大醫院門診費用 535元 40 113年8月13日 臺大醫院門診費用 472元 小計 65萬6,228元 扣除證明書費2,350元 65萬3,878元 二、增加生活上之需求48萬0533元 編號 日期 項目 金額 1 110年9月10日 尿布等 1,859元 2 110年9月20日 尿布等 1,605元 3 110年9月27日 潤膚油 399元 4 110年10月1日 清潔用品 1,333元 5 110年10月26日 清潔用品 325元 6 110年10月28日 清潔用品 881元 7 110年11月3日 清潔用品 240元 8 111年2月23日 清潔用品 99元 9 110年9月13日 住院洗髮 500元 10 110年11月18日 清潔用品 180元 11 110年10月28日 石膏鞋 225元 12 110年12月14日 醫療器材 230元 13 110年10月8日 凡士林 79元 14 111年1月27日 醫療用品 773元 15 110年12月30日 醫療用品 754元 16 111年1月19日 醫療用品 500元 17 111年2月15日 醫療用品 115元 18 111年1月28日 壓力衣 4萬6,880元 19 111年2月15日 陽光基金會住宿費 5,440元 20 111年3月10日 陽光基金會住宿費 2,114元 21 111年4月11日 陽光基金會住宿費 2,982元 22 111年4月26日 陽光基金會住宿費 2,200元 23 111年6月14日 陽光基金會住宿費 2,200元 24 111年2月25日 嬰幼兒膠帶 72元 25 111年3月30日 艾凡思矽膠片 2,000元 26 111年2月18日 油布等 695元 27 111年3月14日 紙膠等 459元 28 111年10月20日 輔具評估報告書 100元 29 111年12月1日 壓力衣 8,000元 30 111年10月12日 光澤診所雷射 24萬9,900元 31 112年1月18日 光澤診所雷射 4萬2,330元 32 112年3月29日 光澤診所雷射 4萬元 33 112年10月4日 光澤診所雷射 4萬元 34 113年4月3日 光澤診所雷射 4萬元 小計 49萬5,469元 扣除陽光社會福利基金會住宿費用1萬4,936元 48萬0533元 三、看護費用62萬5,000元 編號 日期 項目 金額 1 110年10月23日至 110年10月30日 照服員費用 1萬7,500元 2 110年11月1日至 110年11月6日 照服員費用 1萬2,500元 3 110年11月7日至 110年11月13日 照服員費用 1萬5,000元 4 110年11月15日至 110年11月21日 照服員費用 1萬5,000元 5 110年11月24日至 110年11月26日 照服員費用 5,000元 6 110年11月28日至 110年12月4日 照服員費用 1萬5,000元 7 110年12月7日至 110年12月9日 照服員費用 5,000元 8 110年12月9日至 110年12月12日 照服員費用 7,500元 9 110年12月15日至110年12月23日 照服員費用 2萬元 10 110年12月26日至110年12月29日 照服員費用 7,500元 11 110年10月23日至 111年6月30日止(250日),扣除前揭編號1至10日數(48日),其餘202日,有全日看護必要 親屬看護 50萬5,000元 小計 62萬5,000元 四、薪資損失79萬4,745元 編號 說明 金額 1 依原告於110年3月至8月間薪資條(原證11)顯示,每月應領薪資為4萬3,500元,年度薪資總額為14個月(12個月薪水、年終2個月),即60萬9,000元,每月平均約5萬0,750元(計算式:60萬9,000元÷12月=5萬0,750元)。而原告於110年9月10日事發至110年12月30日出院,共3個月20日,出院後復健需時1年,共計1年3月20日薪資減損,故薪資損失為79萬4,745元(計算式:50,750元×15.66個月=79萬4,745元) 79萬4,745元 五、勞動能力減損822萬4,663元 編號 說明 金額 1 原告全身80%燒傷,依臺大醫院113年9月12日函所附鑑定結果回復意見表,評估原告勞動力減損79%,原告00年00月00日生,每年薪資60萬9,000元,自112年1月1日起算至65歲(130年10月25日)退休止,有18年10月又25日,依霍夫曼式計算法扣除中間利息(首期給付不扣除中間利息)核計其金額為822萬4,663元,有司法院霍夫曼一次給付試算表(見本院卷第263頁)、臺大醫院113年9月12日函為證(見本院卷第228至230頁)。 822萬4,663元 六、精神慰撫金 編號 說明 金額 1 原告為高職畢業,受傷前於文創產業任職近17年,擔任資深設計師,109年度薪資收入約65萬7,917元,且事發後陸續經歷30幾次無法麻醉之清創手術,過程相當痛苦,有原告事發前後、近況照片(見本院卷第155頁)為證,請求精神慰撫金1,500萬元。 1,500萬元 合計 2,577萬8,819元

2025-01-17

PCDV-112-重訴-234-20250117-1

六簡
斗六簡易庭

損害賠償(交通)

臺灣雲林地方法院民事簡易判決 113年度六簡字第250號 原 告 洪慶德 訴訟代理人 張儷馨 被 告 王介志 訴訟代理人 曾志遠 上列當事人間因請求損害賠償事件,原告就本院113年度交簡字 第18號刑事案件提起附帶民事訴訟(113年度交附民字第33號) ,業經本院刑事庭裁定移送前來,本院於民國113年12月23日言 詞辯論終結,本院判決如下:   主   文 一、被告應給付原告新臺幣92,578元,及自民國113年3月1日起 至清償日止,按年息百分之5計算之利息。 二、原告其餘之訴駁回。 三、訴訟費用由被告負擔百分之11,餘由原告負擔。 四、本判決第1項得假執行。 五、原告其餘假執行之聲請駁回。   事實及理由 壹、程序方面   按訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴,但擴張或 減縮應受判決事項之聲明者,不在此限,民事訴訟法第255 條第1項第3款定有明文。原告起訴時原聲明:被告應給付原 告新臺幣880,000元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止 ,按年息5%計算之利息(見附民卷第5頁),嗣經增加請求 金額,訴之聲明為:被告應給付原告880,560元及自起訴狀 繕本送達翌日起至清償日止,按年息5%計算之利息(見六簡 卷第195頁)。原告前揭所為,核與上開規定相符,應予准 許。 貳、實體方面 一、原告起訴主張:  ㈠被告於民國112年6月29日上午,駕駛車牌號碼000-0000號自 用小客車,沿雲林縣斗六市城頂街由西往東方向行駛,於同 日上午11時48分許,行駛至該街道與三民路之無號誌交岔路 口(下稱系爭路口,未劃分幹、支線道且車道數相同)時, 本應注意汽車行經無號誌交岔路口,應減速慢行,作隨時停 車之準備,而依當時天候晴、日間自然光線、柏油路面乾燥 且無缺陷、道路無障礙物、視距良好等狀況,並無不能注意 之情事,竟疏未注意及此,貿然駛入系爭路口,適原告騎乘 訴外人甲○○所有之車牌號碼000-000號普通重型機車(下稱 系爭車輛)沿三民路由北往南方向直行從被告行向之左側駛 入本案路口,雙方車輛因而發生碰撞,致原告人、車倒地( 下稱系爭事故),並受有左髖挫傷、下背挫傷、腰椎第一節 壓迫性骨折等傷害。  ㈡原告因系爭事故,受有下列損害:  ⒈訴外人甲○○所有之系爭車輛因系爭事故受損,支出修理費3,7 00元,訴外人甲○○已將系爭車輛之損害賠償請求權讓與原告 ;  ⒉原告至國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院(下稱臺大雲 林分院)等醫療院所就診,支出醫療費共計11,716元,以及 購買背架支出12,000元,故支出醫療費及醫療用品費用共計 23,716元(計算式:11,716+12,000=23,716);  ⒊看護費用59,600元:原告因系爭事故住院4天,聘請專業看護 ,支出看護費9,600元,出院後,由原告兒子全日看護25日 ,依每日看護費2,000元計算,共計50,000元(計算式:9,6 00+2,000×25=59,600);  ⒋交通費5,000元:原告因系爭事故受傷,須前往臺大雲林分院 等醫療院所就診,且因原告本有糖尿病,須至胡聰仁診所回 診,原告因系爭事故受傷後,無法自行開車前往,須僱用計 程車搭載,故請求上開交通費用。又原告住所至一品堂中醫 診所、陳宏義診所之交通費為單程100元、來回200元,至臺 大雲林分院之交通費為單程120元、來回240元,至胡聰仁診 所之交通費為單程200元、來回400元,原告支出交通費超過 5,000元,僅請求5,000元;  ⒌精神慰撫金788,544元:原告因系爭事故受傷,身心受創,受 有非財產上損害,故請求精神慰撫金。  ㈢被告雖辯稱原告因「泌尿道感染」至臺大雲林分院就診,並 非系爭事故導致,惟原告係因遭遇車禍之外力碰撞,導致腎 臟腫大,僅而引發「泌尿道感染」,故被告仍應支付此部分 醫療費。  ㈣原告爰依民法侵權行為、債權讓與之法律關係,請求被告賠 償損害。並聲明:⒈被告應給付原告880,560元及自起訴狀繕 本送達翌日起至清償日止,按年息5%計算之利息;⒉願供擔 保,請准宣告假執行。      二、被告則以:  ㈠原告有左方車未暫停讓右方車先行之過失行為,故其就系爭 事故之發生與有過失,原告對系爭事故應負三成過失責任, 應依上開比例扣減其請求金額。  ㈡對原告各項請求意見如下:  ⒈對系爭車輛維修支出3,700元無意見;  ⒉原告支出醫療費及醫療用品費用共計23,716元中,僅爭執其 因「泌尿道感染」至臺大雲林分院就醫支出之5,691元,因 「泌尿道感染」並非系爭事故引起;  ⒊看護費部分,認為原告出院後即無須專人看護,故原告請求 過高;  ⒋交通費部分,因原告至胡聰仁診所就診係治療其糖尿病,上 開病症並非系爭事故導致,故此部分交通費無理由,其餘交 通費不爭執;  ⒌原告請求之精神慰撫金過高。  ㈢並聲明:原告之訴駁回。    三、本院之判斷  ㈠原告主張被告於112年6月29日上午,駕駛車牌號碼000-0000 號自用小客車,沿雲林縣斗六市城頂街由西往東方向行駛, 於同日上午11時48分許,行駛至該街道與三民路之無號誌交 岔路口(下稱系爭路口,未劃分幹、支線道且車道數相同) 時,與沿三民路由北往南方向直行至系爭路口、騎乘系爭車 輛之原告發生碰撞,致原告受有左髖挫傷、下背挫傷、腰椎 第一節壓迫性骨折等傷害,業據提出臺大雲林分院診斷證明 書為證(見附民卷第25、27頁)。而被告因上揭過失傷害犯 行,經本院以113年度交簡字第18號(下稱刑事前案)刑事 判決判處拘役40日確定等情,經本院依職權調閱刑事前案全 卷查核無誤,且為被告所不爭執,原告此部分之主張自堪信 為真實。  ㈡按因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任 ;汽車、機車或其他非依軌道行駛之動力車輛,在使用中加 損害於他人者,駕駛人應賠償因此所生之損害,民法第184 條第1項前段、第191條之2前段分別定有明文。再按汽車行 經無號誌之交岔路口,應減速慢行,作隨時停車之準備,道 路交通安全規則第93條第1項第2款定有明文。經查,被告本 應注意行經無號誌之交岔路口前,應減速慢行,作隨時停車 之準備,而依當時天候晴、日間柏油路面乾燥,無缺陷、無 障礙物且視距良好之情形下,並無不能注意之情事,竟疏未 注意及此,逕行通過系爭路口,而與自左方駛至之原告駕駛 之系爭車輛發生碰撞,肇致系爭事故,此有雲林縣警察局斗 六分局道路交通事故談話紀錄表、現場圖及調查報告表、行 車紀錄器錄影畫面截圖、道路監視器錄影畫面截圖、案發現 場照片在卷可憑(偵卷第21至23頁、第27至31頁、第35至46 頁)。是被告行車顯有過失,且其過失不法行為與原告所受 損害間具有相當因果關係,其所為核屬侵權行為,是原告主 張被告應就原告損害負賠償責任,核屬有據。  ㈢按不法侵害他人之身體或健康者,對於被害人因此喪失或減 少勞動能力,或增加生活上之需要時,應負損害賠償責任; 不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞 操,或不法侵害其他人格法益而情節重大者,被害人雖非財 產上之損害,亦得請求賠償相當之金額,民法第193條第1項 、第195條第1項前段分別定有明文。被告就原告之損害應應 負損害賠償責任,已如前述,茲就原告主張之各項請求,分 別審究如下:  ⒈車輛修理費   原告主張訴外人甲○○所有之系爭車輛因系爭事故受有修復費 用3,700元之損失,又甲○○已將系爭車輛之損害賠償債權讓 與原告,業據其提出估價單、債權讓與證明為證(見附民卷 第35頁、六簡卷第65頁),惟查,系爭車輛為85年1月15日 出廠(見六簡卷第43頁車籍資料,未載日,以15日為基準日 ),參以系爭車輛之維修費用包括零件費3,200元、工資500 元,亦為兩造所不爭執(見六簡卷第61頁),故衡以系爭車 輛有關零件部分之修復,既以新零件更換被損害之舊零件, 則在計算損害賠償額時,自應將零件折舊部分予以扣除。至 於計算折舊之方式,依行政院所頒固定資產耐用年數表及固 定資產折舊率之規定,機車、電動機車之耐用年數為3年, 依定率遞減法每年折舊1000分之536,另依營利事業所得稅 查核準則第95條第6項規定「固定資產提列折舊採用定率遞 減法者,以1年為計算單位,其使用期間未滿1年者,按實際 使用之月數相當於全年之比例計算之,不滿1月者,以1月計 」,查系爭車輛自出廠日85年1月15日,迄本件事故發生時 即112年6月29日,實際使用年數為27年6月,故系爭車輛之 修復費用,其中零件部分扣除折舊金額後為320元(計算式 如附表),加計不予折舊之工資費用500元,則系爭車輛之 必要修理費用應為820元(計算式:320+500=820),逾此範 圍之主張,則屬無據,應予駁回。  ⒉醫療費及醫療用品費用  ⑴原告請求醫療費及醫療用品之費用23,716元,除下述5,691元 外,其餘18,025元部分,為被告所不爭執(見六簡卷第194 、195頁),是原告此部分之請求,應予准許。  ⑵原告請求臺大雲林分院泌尿部就診費用共計5,691元(見附民 卷第31頁),惟查。此部分費用為治療「泌尿道感染」,此 有臺大雲林分院113年10月15日臺大雲分資字第113008544號 函在卷可佐(見本院卷第155頁),原告雖主張上開病症為 系爭事故導致,因其遭外力碰撞後腎臟腫大等語,惟臺大雲 林分院以113年12月18日臺大雲分資字第1130011441號函略 以:原告左腎明顯增大與車禍無關等語(見六簡卷第189頁 ),是原告請求此部分醫療費用,應屬無據。  ⑶準此,原告得請求之醫療費用及醫療用品費用共計18,025元 ,逾此範圍之請求,則屬無據。  ⒊看護費  ⑴按親屬代為照顧被害人之起居,固係基於親情,但親屬看護 所付出之勞力並非不能評價為金錢,雖因二者身分關係而免 除被害人之支付義務,惟此種基於身分關係之恩惠,自不能 加惠於加害人。故由親屬看護時雖無現實看護費之支付,仍 應認為被害人受有相當於看護費之損害,得向上訴人請求賠 償,始符合公平原則(最高法院94年度台上字第1543號判決 意旨參照)。  ⑵原告因系爭事故受傷,於112年7月9日至7月13日至臺大雲林 分院住院治療(除上述泌尿部治療外,同時至內科部治療, 見附民卷第29頁醫療費用收據),支出看護費9,600元,此 有原告提出之照顧服務收據在卷可佐(見附民卷第33頁), 衡以原告嗣後出院後仍需專人照顧(詳後述),其於住院期 間之體況當更加虛弱,而有專人照顧之必要,故原告此部分 請求,應屬有據。  ⑶原告於112年7月14日出院,出院後1月內有專人照顧必要,此 有臺大雲林分院113年12月18日臺大雲分資字第1130011441 號函附卷可查(見六簡卷第189頁),又此段期間需專人全 日看護,亦為被告所不爭執(見六簡卷第196頁);再原告 主張由其子看護25日,應屬有據,又其主張依每日2,000元 計算看護費,合於一般市場上全日看護費用行情。故原告請 求出院後看護費50,000元(計算式:25×2,000=50,000), 為有理由。  ⑷準此,原告得請求看護費59,600元(計算式:9,600+50,000= 59,600)。     ⒋交通費  ⑴原告至一品堂中醫診所、陳宏義診所及臺大雲林分院分別就 診8次、1次及6次,與其出具之醫療收據相符(詳如附表二 編號1、2、3-1所示),又此部分之交通費依來回200元計算 ,為兩造所不爭執(見六簡卷第162頁),故原告得請求交 通費3,000元(計算式:【8+1+6】×200=3,000)。至原告主 張於112年7月7日、7月24日、7月25日、8月15日至臺大雲林 分院就診(詳如附表二編號3-2所示),與其上開請求醫療 費之就診日期不符,難認係因系爭事故導致,故此部分之交 通費請求,尚屬無據。  ⑵又原告主張其於112年8月11日、8月12日、8月14日至胡聰仁 診所就診(詳如附表二編號4),然其自陳係因糖尿病就診 ,又上開病症非系爭事故導致等語(見六簡卷第194頁), 原告雖稱其車禍受傷後無法自行開車,須僱用計程車前往, 然其縱能自行開車前往,亦需支出汽油費用、自行駕駛車輛 之人力及持有車輛之成本等,原告又未舉證上開成本必定少 於搭乘計程車之費用,故原告至胡聰仁診所就診之交通費, 尚非因系爭事故所生之必要費用,原告此部分請求,不應准 許。  ⑶準此,原告得請求之交通費為3,000元,逾此範圍之請求,則 屬無據。   ⒌精神慰撫金   按精神慰撫金之多寡,應斟酌雙方之身分、地位、資力與加 害之程度及其他各種情形核定相當之數額。其金額是否相當 ,自應依實際加害情形與被害人所受之痛苦及雙方之身分、 地位、經濟狀況等關係決定之(最高法院85年度台上字第46 0號判決意旨參照)。查原告因系爭事故受有左髖挫傷、下 背挫傷、腰椎第一節壓迫性骨折等傷害,其在精神上受有相 當之痛苦,自無可疑,故其請求精神慰撫金,於法有據。本 院爰審酌兩造財產資力(因屬個人隱私,僅予參酌,不予揭 露),暨兩造之身分、地位、經濟狀況、被告上開加害情形 等一切情狀,認原告請求被告賠償精神慰撫金788,544元, 尚屬過高,應核減為150,000元,始屬公允,逾此範圍之請 求,不應准許。  ⒍綜上,原告因系爭事故所受損害為231,445元(計算式:車輛 修理費820+醫療費及醫療用品費18,025+看護費59,600+交通 費3,000+精神慰撫金150,000=231,445元)。  ㈣又按損害之發生或擴大,被害人與有過失者,法院得減輕賠 償金額或免除之,民法第217條第1項定有明文。此項規定之 目的,在謀求加害人與被害人間之公平,故在裁判上法院得 以職權減輕或免除之(最高法院85年台上字第1756號判決意 旨參照)。再按汽車行駛至無號誌而無交通指揮人員指揮之 交岔路口,未設標誌、標線或號誌劃分幹、支線道者,且同 為直行車者,左方車應暫停讓右方車先行,道路交通安全規 則第101條第1項第1款本文定有明文。系爭事故過失比例部 分,依據現場圖及調查報告表、行車紀錄器錄影畫面截圖、 道路監視器錄影畫面截圖、案發現場照片、道路交通事故初 步分析研判表(偵卷第27至31頁、第35至46頁、六簡卷第12 3頁),系爭事故之發生原因除被告行經無號誌路口,未注 意車前狀況外,原告為左方車,其未暫停讓右方車先行,亦 為肇事原因,本院審酌雙方車輛肇事情節及過失程度,認被 告對系爭事故發生應負40%之過失責任,原告應負60%之過失 責任,故以上開比例核減原告之損害額後,其得請求之金額 為92,578元(計算式:231,445×40%=92,578)。  ㈦本件起訴狀繕本於113年2月29日送達於被告(由其受雇人即 其住處管理員簽收,見附民卷第299頁送達證書)。是經原 告以起訴狀繕本催告後,被告仍未給付,則原告併請求被告 給付自繕本送達後翌日即113年3月1日起至清償日止,按年 息5%計算之遲延利息,依民法第229條第2項、第233條第1項 前段及第203條規定,應予准許。 四、從而,原告依侵權行為、債權讓與之法律關係,請求被告給 付如主文第1項之金額及利息,為有理由,應予准許,逾此 範圍之請求,則應予駁回。 五、原告陳明願供擔保聲請宣告假執行,經核其勝訴部分係適用 簡易訴訟程序所為被告敗訴之判決,爰依民事訴訟法第389 條第1項第3款規定,依職權宣告假執行,至原告敗訴部分之 訴既經駁回,其假執行之聲請即失其附麗,併予駁回。 六、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第79條。   中  華  民  國  114  年  1   月  16  日          斗六簡易庭    法 官 楊謹瑜 以上正本係依照原本作成。 如不服本判決,應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴 理由;如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後20 日內補提上訴理由書(須按他造人數附繕本)。 中  華  民  國  114  年  1   月  16  日                   書記官 蕭亦倫 附表一 ----- 折舊時間      金額 第1年折舊值    3,200×0.536=1,715 第1年折舊後價值  3,200-1,715=1,485 第2年折舊值    1,485×0.536=796 第2年折舊後價值  1,485-796=689 第3年折舊值    689×0.536=369 第3年折舊後價值  689-369=320  附表二(交通費) 編號 就診醫療院所 就診日期 備註 1 一品堂中醫診所 112年7月1日、7月2日、7 月3日、7月4日、7月5日、7月6日、7月7日、7月8日 (共計8次來回) 證據:六簡卷第71、73、75、77頁醫療收據 2 陳宏義診所 112年7月5日(1次來回) 證據:附民卷第27頁 3-1 臺大雲林分院 112年6月29日、7月9日、7月21日、7月28日、8月3日、8月15日(共計6次來回) 證據:附民卷第29、37、43頁 3-2 112年7月7日、7月24日、7月25日、8月15日 此部分非本件請求醫療日期,不應准許 4 胡聰仁診所 112年8月11日、8月12日、8月14日 因糖尿病就醫,非系爭事故導致,不應准許

2025-01-16

TLEV-113-六簡-250-20250116-1

國審抗
臺灣高等法院臺中分院

延長羈押

臺灣高等法院臺中分院刑事裁定 114年度國審抗字第2號 抗 告 人 即 被 告 謝馨儀 指定辯護人 邱智偉律師(義務辯護律師) 詹汶澐律師(義務辯護律師) 上列抗告人即被告因家庭暴力防治法之殺人等案件,不服臺灣臺 中地方法院中華民國113年12月27日所為延長羈押之裁定(113年 度國審強處字第17號),提起抗告,本院裁定如下:   主 文 抗告駁回。   理 由 一、原裁定意旨略以:  ㈠抗告人即被告甲○○(以下稱被告)前因家庭暴力防治法之殺 人等案件,經原審訊問被告後,認其涉犯刑法第271條第1項 之殺人、同法第173條第3項、第1項之放火燒燬現供人使用 之住宅未遂等罪嫌疑重大,且有刑事訴訟法第101條第1項第 2款、第3款之羈押原因及必要性,裁定自民國113年8月8日 羈押,並禁止接見、通信,再經原審於113年10月28日裁定 自113年11月8日起延長羈押2月,並禁止接見通信,但得收 受金錢、飲食在案。  ㈡茲因被告第1次延長羈押期間即將屆滿,經原審於113年12月2 4日訊問被告,並據告訴人即被害人李勁頤之母親張淑賢、 證人陳○○、賴○○之證述,且有被害人、被告、告訴人各經燒 傷之診斷證明書、被害人住家的監視錄影畫面、被告購買汽 油之加油站監視錄影畫面、警方至案發現場之蒐證照片、燒 燬物品的照片、臺中市政府消防局「火災原因調查鑑定書」 、法務部法醫研究所「解剖報告書暨鑑定報告書」、臺中市 政府警察局第六分局「刑案現場勘察報告」、相驗屍體證明 書、臺中榮民總醫院病歷與護理紀錄、臺灣臺中地方檢察署 檢驗報告書等資料附卷可稽,被告復不爭執其曾持汽油潑灑 被害人,並點燃手中的打火機,以及被害人因火燒致死等事 實,堪認被告之犯罪嫌疑重大。又被告所犯殺人罪,為最輕 本刑有期徒刑10年以上之罪,刑責甚重,而重罪常伴有逃亡 之高度可能,係趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰之基本人性 ,堪認任何人立於被告的立場,均會存有逃匿以規避刑責之 強烈動機,而有相當理由認被告有逃亡之虞。且被告就陳○○ 陪同其至案發現場時是否攜帶槍械、被害人如何著火、被害 人著火後,其與其他在場人員採取如何行動等相關事項,所 述情節與卷内其他證人之證述情形,有所不符,而有勾串證 人之虞,是認被告有刑事訴訟法第101條第1項第2款、第3款 之羈押原因仍然存在。權衡本案發現真實之利益與被告基本 權利受限制之不利益,認被告仍有繼續羈押並禁止接見通信 之必要,故被告應自114年1月8日起,延長羈押2月,並禁止 接見、通信。另為免過度限制被告於羈押期間之權利,致被 告難以應付其在看守所内,欠缺生活所需物品之窘境,考量 被告單純收受金錢,用以購買日常生活所需物品,以及收受 飲食以滿足個人食之需求,准許被告於羈押期間得收受金錢 、飲食等語。 二、本件抗告意旨略以:本件目前地檢署關於證人部分均已訊問 完畢,證據開示業已開示給予辯護人,是就地檢署目前所開 示之證據應可以認定被告所涉犯之罪刑,加之證人陳○○並非 本案共犯,其之證詞亦僅供國民法官未來判決時參考,案件 之事實仍須由其他證據構建,並非單一證人指訴,即可認定 犯罪事實,加之當天現場混亂,本就可能導致證人對於證述 內容不全然相同,原裁定以陳○○之證詞與他人不同之理由認 定被告有串證之虞,顯非妥適。另被告有固定之住所,亦有 未成年子女需要扶養,被告根本沒有逃亡之理由,是原裁定 未綜合判斷被告之處境,驟然以被告所犯為重罪、證人陳○○ 之證詞與他人不同等理由,延長被告羈押2個月,裁定顯然 未符合司法院大法官解釋第665號所稱羈押應為「刑事司法 權有效行使之最後必要手段」之意旨,故原裁定應有違背法 令之情事。綜上所述,被告顯無串證、滅證及逃亡之可能, 原裁定延長羈押2個月並禁止接見通信,顯然裁定違背法令 ,請撤銷原裁定,發回原審另為適法之裁定等語。 三、按羈押被告之目的,其本質在於確保訴訟程序得以順利進行 ,或為確保證據之存在與真實、或為確保嗣後刑罰之執行, 而對被告所實施剝奪其人身自由之強制處分。被告有無羈押 之必要,法院僅須審查被告犯罪嫌疑是否重大、有無羈押原 因、以及有無賴羈押以保全偵審或執行之必要,由法院就具 體個案情節予以斟酌決定。而羈押之必要性,係由法院就具 體個案,依職權衡酌是否有非予羈押顯難保全證據或難以遂 行訴訟程序者為準據謂之。苟其此項裁量判斷,並不悖乎通 常一般之人日常生活經驗之定則或論理法則,且已論述何以 作此判斷之依據及理由,如就客觀情事觀察,法院許可羈押 之裁定,在目的與手段間之衡量並無明顯違反比例原則情形 ,即無違法或不當可言,此乃法律所賦予法院之職權。且刑 事訴訟法第101條第1項所規定「犯罪嫌疑重大」,此項實質 要件之關鍵在於「嫌疑」重大,而非「犯罪」重大,蓋嫌疑 重大者,係指有具體事由足以令人相信被告可能涉嫌其被指 控之犯罪,與認定犯罪事實所依憑之證據需達無合理懷疑之 程度,尚屬有別,故法院決定羈押與否,自毋庸確切認定被 告有罪,僅需檢察官出示之證據,足使法院相信被告極有可 能涉及被訴犯罪嫌疑之心證程度即屬已足。因此,被告實際 是否成立犯罪,乃本案審判程序時實體上應予判斷之問題, 並非法院裁定是否羈押之審查要件。亦即應否羈押,法院固 應按訴訟進行之程度、卷證資料及其他一切情事斟酌之,然 此畢竟非依證據認定犯罪事實之終局判決,而係在偵查或審 判程序中為保全訴訟程序進行及判決確定後執行之手段,是 羈押被告係以被告犯罪嫌疑是否重大、有無羈押事由及必要 性為審酌之依據。  四、經查:  ㈠被告因家庭暴力防治法之殺人等案件,經原審訊問後,認被 告涉犯刑法第271條第1項之殺人、同法第173條第3項、第1 項之放火燒燬現供人使用之住宅未遂等罪,犯罪嫌疑重大, 而有刑事訴訟法第101條第1項第2款、第3款所定之羈押原因 ,認非予羈押,顯難進行審判,有羈押之必要,而於113年8 月8日以113年度國審強處字第17號裁定羈押被告,並禁止接 見通信;復於113年10月28日裁定自113年11月8日起延長羈 押2月,並禁止接見通信,但得收受金錢、飲食;再因羈押 期限於114年1月7日將屆,被告仍有前揭羈押原因及必要, 於113年12月24日訊問被告後,裁定自114年1月8日延長羈押 2月,並禁止接見、通信,但得收受金錢、飲食,此有原審1 13年12月24日訊問筆錄、羈押裁定在卷可參(113國審強處1 7卷第117至119、129至131頁)。被告所涉殺人等犯行,有 卷內相關證據在卷可稽,被告所涉殺人等犯行,犯罪嫌疑確 實重大,而被告所犯殺人及放火燒燬現供人使用之住宅未遂 等罪嫌,均係最輕法定本刑有期徒刑5年以上之重罪,客觀 上增加畏罪逃亡之動機,可預期其逃匿以規避審判程序之進 行及刑罰之執行可能性甚高,是有事實及相當理由認有逃亡 之虞。佐以被告一再否認有殺人犯意,歷次供述不一,且被 告對於案發當時之現狀,閃爍其辭,與卷內其他證人之證述 或為互有歧異,或與部分客觀證據不符,尚待審理釐清,兼 衡被告與證人陳○○間有避重就輕、相互推諉之情,亦徵被告 絕非全無與其他證人串證之可能,是有事實及相當理由足認 被告有勾串證人之虞之羈押原因存在,且確有非予羈押顯難 進行審判之必要性,原審若命被告具保、責付或限制住居等 侵害較小之手段,均不足以確保審判或執行程序之順利進行 ,故認被告仍有繼續羈押之必要。  ㈡再參酌被告涉犯殺人等重罪,權衡國家刑事司法權之有效行 使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受 限制之程度,原審認對被告維持羈押處分尚屬適當、必要, 合乎比例原則,並無違司法院釋字第665號解釋意旨。故原 審認被告之上揭羈押原因尚未消滅,為維後續案件之審理, 仍有繼續羈押之必要,裁定自114年1月8日起延長羈押2月, 並禁止接見通信,但得收受金錢、飲食,核其所為論斷及裁 量,並未違反經驗、論理法則,亦無逾越比例原則或有恣意 裁量之違法情形。  ㈢被告固以前揭情詞指摘原裁定不當,然衡以被告歷次供述反 覆不一,顯有避重就輕,且所指其有固定住所、亦有未成年 子女需要扶養,並無逃亡可能乙節,非屬是否准予延長羈押 時所考量之事項,復本案亦查無符合刑事訴訟法第114條所 列各款要件之事由,是被告以此為由提起抗告,尚非可採。 五、綜上所述,被告本案所涉罪嫌乃均係5年以上有期徒刑之重 罪,又有事實及相當理由足認被告有勾串證人之疑慮,業經 本院認定如前,且原審已就延長羈押之相關事項,綜合斟酌 卷內各項事證資料,於裁定內說明如何認定被告犯罪嫌疑重 大、仍有刑事訴訟法第101條第1項第2款、第3款之事由,非 予羈押,顯難進行審判及執行,有繼續羈押之必要,及所依 憑之事證,詳如前述,原裁定對被告維持羈押並禁止接見、 通信,但得收受金錢、飲食之處分尚屬適當、必要,合乎比 例原則,且原裁定就此節亦詳予說明,而認非得以具保、責 付或限制住居等方式代替,自符合比例原則及刑事訴訟法羈 押相當性原則。職是,原審裁定被告自114年1月8日起延長 羈押2月,並禁止接見、通信,但得收受金錢、飲食等情, 均屬適法之職權裁量行使,核無不合,且與司法院釋字第66 5號解釋之意旨無違,被告自不得任意加以指摘。原審所為 延長羈押之裁定,既無違誤,被告抗告意旨猶執前詞提起抗 告指摘原裁定不當,為無理由,應予駁回。 六、據上論斷,應依刑事訴訟法第412條,裁定如主文。  中  華  民  國  114  年  1   月  16  日       刑事第七庭  審判長法 官 郭 瑞 祥                 法 官 陳 宏 卿                 法 官 陳 玉 聰 以上正本證明與原本無異。 不得再抗告。                      書記官 吳 姁 穗                  中  華  民  國  114  年  1   月  16  日

2025-01-16

TCHM-114-國審抗-2-20250116-1

上更一
臺灣高等法院臺南分院

公共危險等

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 113年度上更一字第58號 上 訴 人 即 被 告 黃鴻育 選任辯護人 秦睿昀律師 李佳穎律師 洪珮珊律師 上列上訴人即被告因公共危險等案件,不服臺灣臺南地方法院11 2年度訴字第1076號中華民國113年1月30日第一審判決(起訴案 號:臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第13031號),提起上訴, 判決後經最高法院發回更審,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   事 實 一、黃鴻育於民國112年2月17日12時51分許,在臺南市○○區○○路 00巷00弄00號對面停車場,前因細故與母親發生爭執而心情 不佳,竟基於放火燒燬他人所有物之犯意,進入陳煥典所有 停放在該處之車牌號碼0000-00號自小客車(下稱本案自小 客車)內,明知若放火引燃本案自小客車,有可能發生延燒 或爆炸,致生公共危險,仍持打火機點火引燃香菸,並以車 內之書本、衛生紙、汽車坐墊等物助燃,見火勢燃起後,黃 鴻育於同日13時1分至13時20分許,以社群軟體Instagram傳 送「死一死算了」、「不是我做的憑什麼怪罪到我頭上」、 「說了也沒用」、「走到這步、死了也罷」、「要視訊嗎」 等訊息予同學即員警陳柏均,陳柏均旋以社群軟體Instagra m撥打電話予黃鴻育,黃鴻育在電話中提及心情不好、想自 殺等語,且於同日13時20分許,傳送本案自小客車內副駕駛 座坐墊起火燃燒之影片予陳柏均,陳柏均則於同日14時17分 傳訊息要求黃鴻育「你先出來好嗎」,黃鴻育回覆傳送「我 不知道地址」、「好累想睡了」等訊息後,於同日14時55分 步行離開現場,該引燃之火勢造成本案自小客車副駕駛座椅 、抽屜、置物箱、腳踏墊及中控台等物燒燬而不堪使用,並 致生公共危險。嗣經陳柏均接收上開訊息後即時通報,經警 調閱監視器,始查悉上情。 二、案經陳煥典訴由臺南市政府警察局第三分局報請臺灣臺南地 方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 壹、按被告以外之人於審判外之陳述,雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定,然經當事人於審判程序同意作 為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認 為適當者,亦得為證據。又當事人、代理人或辯護人於法院 調查證據時,知有第159條第1項不得為證據之情形,而未於 言詞辯論終結前聲明異議者,視為有前項之同意,刑事訴訟 法第159條之5定有明文。立法意旨在於傳聞證據未經當事人 之反對詰問予以核實,原則上先予排除,惟若當事人已放棄 反對詰問權,於審判程序中表明同意該等傳聞證據可作為證 據,或於言詞辯論終結前未聲明異議,基於尊重當事人對傳 聞證據之處分權,及證據資料愈豐富,愈有助於真實發見之 理念,且強化言詞辯論主義,使訴訟程序得以順暢進行,上 開傳聞證據亦均具有證據能力。查本案所引用之相關證據資 料(詳後引證據),其中各項言詞或書面傳聞證據部分,縱 無刑事訴訟法第159條之1至第159條之4或其他規定之傳聞證 據例外情形,然業經本院於審理時予以提示並告以要旨,且 各經檢察官、被告黃鴻育及辯護人表示意見,當事人已知上 述證據乃屬傳聞證據,已明示同意作為本案之證據使用(本 院卷第69-70、107頁),而本院審酌上開證據資料製作時之 情況,無不當取供及證明力明顯過低之瑕疵,認以之作為證 據應屬適當,揆諸前開規定,應認均有證據能力。 貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由: 一、訊據被告固坦承前揭客觀事實,亦即於上揭時地,造成本案 自小客車副駕駛座坐墊起火燃燒,又以社群軟體Instagram 與陳柏均為如事實欄所載之對話內容,並傳送本案自小客車 內副駕駛座坐墊起火燃燒之影片予陳柏均等情不諱,惟矢口 否認有何公共危險之犯行,辯稱:我是在本案自小客車內抽 菸,菸蒂不小心掉在衛生紙、書本等雜物上,火就燒起了, 我沒有故意要放火,是不小心燒起來的云云,辯護人亦為被 告辯護稱:依據臺灣進口汽車的標準,汽車車輛必須使用合 法的防火材質,且經過耐燃測試,應該沒有延燒他物之危險 ,且被告點燃火勢到離開,也沒有延燒旁邊的汽車或他人的 所有物,可見當時火勢非大,綜合當時的情況,應沒有致生 公共危險之虞,並不該當刑法第175條之罪云云。 二、經查,前揭客觀事實,亦即被告於上揭時地,造成本案自小 客車副駕駛座坐墊起火燃燒,又以社群軟體Instagram與陳 柏均為如事實欄所載之對話內容,並傳送本案自小客車內副 駕駛座坐墊起火燃燒之影片予陳柏均等情,業據被告坦承不 諱(警卷第4-5頁、偵卷第39-41頁、本院卷第71頁),核與 證人陳柏均於警詢、偵查時(偵卷第29-31、55-56頁)證述 之情節相符,且有被告與陳柏均間之Instagram對話紀錄、 語音訊息1份(警卷第15-17頁)、監視器影像截圖11張(警 卷第19-29頁)、現場照片6張(警卷第29-35頁)、本案自 小客車之車輛詳細資料報表、車號查詢車籍資料1份(警卷 第37頁)、臺南市第三分局安中派出所110報案紀錄單1份( 警卷第39頁)、自殺防治通報單(非衛生單位、通報人:陳 柏均)1份(警卷第43頁)附卷可稽。是此部分事實,堪信 屬真實。 三、被告係故意放火燒燬本案自小客車副駕駛座坐墊?或是在本 案自小客車內抽菸,菸蒂不小心(過失)引燃火勢?  ㈠被告於偵查時辯稱:(112年2月17日中午12時47分在臺南市○ ○區○○路00巷00弄00號對面停車場放火點燃停在該處之車號0 000-00號自小客車副駕駛座?)是不小心燒起來的。(車子 起火燃燒的原因?)我在車上抽菸,菸蒂掉在書本跟衛生紙 上,一開始沒發覺,後來火就燒起來了。(你在火燒起來前 ,有聯繫一位名叫陳柏均的員警?)是燒起來後才聯繫他。 他是我同學。(對於陳柏均筆錄中說你有傳送在車上燒東西 的影片給他看?)對,就是不小心燒起來才傳給他看。(你 當時有自殺的念頭?)有。(當時是不是想用放火的方式來 自殺?)不是。(傳送影片給陳柏均時,車子已起火?)是 ,已有燃燒的跡象,後來滅不掉,我就傳給他看,他以為我 開玩笑,我才說連時間都有,沒辦法開玩笑吧。(為何你傳 送給陳柏均的時間跟監視器拍到起火的時間對不起來?)我 一直在滅火,一開始只有一點點,我用很久都滅不掉。(你 是刻意要放火燒這台車嗎?)不是云云(偵卷第39-43頁) 。  ㈡又證人陳柏均於偵查時證稱:(目前是安中派出所警員?) 是。(112年2月17日中午12時許,有接到110的通報說有糾 紛案件說需要你去處理?)是。(當天是被告跟他母親的糾 紛?)是。(後續你私下聯絡被告?)是,該地址是他家地 址,我問他發生什麼事,我去現場時只剩他媽媽,他媽說被 告打了他後就離開,我們要知道被告的說法,才會聯繫他, 詢問發生什麼事,人在何處,當時我是跟同事前往。(電話 中被告有無提及何事?)他說他心情不好,想自殺。(他有 傳送何影片給你?)傳汽車內座墊起火燃燒的影片。(你看 影片後,有無詢問被告現場的情況?)我以為是他惡作劇, 有問他到底是什麼事,他說他心情不好,我有打給他,但他 沒接,他只說沒人能理解他,什麼事都怪在他身上之類的事 。(補充?)我後來想起,我有跟被告視訊,畫面中只有他 的臉。看到他在燒東西,才想說用視訊問他人在哪裡等語( 偵卷第55-56、59頁)。  ㈢綜據被告之供述、證人陳柏均,及被告與陳柏均間之Instagr am對話紀錄(警卷第15-17頁),分述如下:  ⒈苟如被告所述,係因其在本案自小客車內抽菸,菸蒂不小心 掉在衛生紙、書本等雜物上,因而引燃火勢屬實。惟查,被 告既在本案自小客車內,於菸蒂起初引燃衛生紙、書本等雜 物時,必定會有燃燒產生之煙霧,故被告理應得立即發現, 且此時火勢甚小,被告當可自行輕易滅火。  ⒉又果如被告是不小心(過失)引發該火勢,並無法自力撲滅 火勢,此時被告理應向外請求援助,或撥打119請求消防人 員協助滅火,焉會均捨此不為,反以社群軟體Instagram向 陳柏均述說其心情不好、想自殺,並傳送本案自小客車內副 駕駛座坐墊起火燃燒之影片予陳柏均?顯見被告是故意放火 燒燬本案自小客車副駕駛座坐墊,而非所謂抽菸時不小心( 過失)引燃火勢甚明。  ㈣從而,被告事後翻異前詞(於原審時為認罪表示),辯稱: 我在本案自小客車駕駛座上抽菸,菸頭不小心掉到旁邊的雜 物,火點燃起來了我不知道,車子就燒起來了云云,顯係事 後卸責之詞,不足採信。 四、被告之行為是否致生公共危險,而該當刑法第175條第1項之 放火燒燬他人所有物之構成要件?  ㈠按刑法第175條第1項放火燒燬前2條以外他人所有物罪,係以 行為人基於放火燒燬本條之他人所有物之犯罪故意,並致生 公共危險,作為犯罪構成要件,此屬學理上所稱「具體危險 犯」,祇要放火之行為,有危及不特定人或多數人生命、身 體、財產安全之蓋然性存在為已足,不以實際上已發生此項 實害之事實為必要。至於此項蓋然性之有無,應由事實審法 院基於經驗及論理法則,而為客觀之判斷,屬事實認定的問 題(最高法院110年度台上字第5808號判決意旨參照)。又 按刑法第175條第1項之放火燒燬住宅等以外之他人所有物罪 ,係以放火燒燬同法第173條、第174條以外之他人所有物, 致生公共危險,為其犯罪之構成要件。該罪為具體危險犯, 除行為人具有放火燒燬住宅等以外之他人所有物之犯罪故意 ,著手實行放火行為者外,尚須致生公共危險,始成立該罪 。而所稱致生公共危險,祇要放火之行為,依一般社會通念 ,有延燒至目的物以外之他物,危及不特定人或多數人生命 、身體、財產安全之蓋然性存在為已足,不以實際上已發生 延燒實害之事實為必要(最高法院112年度台上字第4583號 、109年度台上字第2900號判決意旨參照)。依此可知,刑 法第175條第1項之放火燒燬住宅等以外他人所有物罪係具體 危險犯,倘若行為人認識其放火燒燬之客體係同法第173條 、第174條以外之他人所有物,復對其放火行為因放火標的 物之所在地及其情狀致生公共危險的事實有所認識,仍決意 放火,且依客觀觀察,其放火燒燬他人所有物通常會有發生 實害之危險者,即足當之,不以放火結果致該客體所在之他 人所有物全部燒燬或均失其效用為必要。查,本件係起訴被 告放火燒燬告訴人陳煥典所有本案自用小客車之副駕駛座坐 墊,致生公共危險,涉犯刑法第175條第1項之放火燒燬住宅 等以外他人所有物罪,故本件應審酌者,為依客觀觀察,其 放火燒燬他人所有物通常會有發生實害之危險者,即足當之 ,而不以放火結果致該客體所在之他人所有物全部燒燬或均 失其效用為必要,先予敘明。  ㈡經查:  ⒈被告上開放火行為,已實際造成本案自小客車之副駕駛座椅 受燒毀損,且稽之告訴人陳煥典案發後針對本案自小客車受 損情形於警詢時陳稱:本案自小客車之副駕駛座椅、抽屜、 置物箱、腳踏墊及中控台遭燒燬等語(警卷第12頁),有本 案自小客車毀損照片2張附卷可佐(警卷第33頁),幸因火 勢迅速遭發覺撲滅始未再燒及周遭之物品。  ⒉觀之本件起火之現場周圍環境,案發地點為停車場,現場停 放眾多車輛,後方尚有鐵皮屋,且本案自小客車係緊鄰其右 側車輛停放,此有監視器影像截圖、現場照片1份(警卷第2 3-29頁)附卷可按。又被告於警詢、偵查時供稱:我有試圖 要滅火,但滅不了,我知道現場是停車場,停放車輛(承載 汽油)眾多,放火行為極可能造成公共危險(警卷第5頁) 。燒起來才傳送在車上燒東西的影片給陳柏均看,傳送影片 給陳柏均時,車輛已有燃燒跡象,後來滅不掉,就傳給他看 (偵卷第41頁)等語。據上所述,被告在停放車輛眾多之停 車場為本件放火之行為,且於本案自小客車內放火引燃之火 勢使副駕駛座坐墊部位開始燃燒,甚至已無法單憑己力滅火 ,故該火勢有延燒到本案自小客車引擎室、油箱、電路系統 ,甚至引爆或向外延燒,波及停車場內其他車輛或後方鐵皮 屋的可能性,而生公共危險。  ⒊承上說明,足徵倘非及時發現、救災得宜,容有可能因本案 自小客車燃燒之火勢,波及停車場內其他車輛或後方鐵皮屋 ,有發生實害之蓋然性,而具有公共危險。從而,被告上開 放火行為,雖未發生延燒他物之實害,惟已有致生公共危險 結果之具體危險,應可認定。故辯護人辯稱:本件應沒有致 生公共危險之虞,並不該當刑法第175條之罪云云,核屬無 據。 五、綜上所述,本件事證明確,被告上開放火燒燬他人所有物, 致生公共危險之犯行,已堪認定,應依法論科。至辯護人雖 聲請向福特汽車公司函詢本案自小客車之副駕駛座坐墊是否 為防火泡棉?待證事實:客觀上沒有延燒之危險。惟本件確 有致生公共危險結果之具體危險,業經本院論述如前,核無 再行調查之必要。  參、論罪科刑: 一、核被告所為,係犯刑法第175條第1項之放火燒燬他人所有物 ,致生公共危險罪。按放火罪原含有毀損性質在內,放火燒 燬他人所有物,自無兼論毀損罪之餘地,故本件自不另論刑 法第354條之毀損他人物品罪;從而公訴意旨以被告尚涉犯 刑法第354條毀損罪,且與前揭放火燒燬他人所有物品罪論 以想像競合,容有誤會,併此敘明。 二、按刑之量定,為求個案裁判之妥當性,法律固賦予法院裁量 權,但此項裁量權之行使,除應依刑法第57條規定,審酌行 為人及其行為等一切情狀,為整體之評價,並應顧及比例原 則與平等原則,使罪刑均衡,輕重得宜,以契合社會之法律 感情。又刑法第59條之酌量減輕其刑,必於犯罪之情狀,在 客觀上足以引起一般之同情,認為顯可憫恕,且即予宣告法 定最低度之刑,猶嫌過重者,始有其適用。查被告雖於犯後 與告訴人陳煥典成立調解,並給付調解金額完畢,有原審法 院113年度南司刑移調字第87號調解筆錄、告訴人之刑事撤 回告訴狀(毀損部分)各1份(原審卷第99-101頁)可按。 惟被告放火燒燬他人所有物之犯行,其最輕本刑為1年以上 有期徒刑,並非甚重;復被告僅因與母親爭執而心情不佳, 即為本件放火犯行,潛藏極大之危險性;又被告雖於原審時 表示認罪,然於本院時則改口否認犯行,未見有何悔過之心 。據上,本案犯罪並無任何特殊之原因與環境足資同情,可 認被告本案犯罪情節在客觀上難以引起一般人同情,亦無何 顯可憫恕。從而,其與刑法第59條所規定之要件,已有不符 ,自無該條酌減其刑之適用,故辯護人請求依該條規定酌減 刑度,尚難採憑。 肆、原審以被告上開放火燒燬他人所有物之犯行,事證明確,因 而適用相關規定,並審酌被告因與母親發生衝突,心情不佳 ,向陳柏均表達尋短見之意,以引燃置於本案自小客車副駕 駛座之衛生紙等物燃燒,除造成他人之財產損害外,對公共 安全亦有相當之危害,破壞社會安寧秩序,亦見其欠缺尊重 他人財產權之法治觀念,所為殊有不該,應予非難。兼衡被 告之素行(參見臺灣高等法院被告前案紀錄表),已與告訴 人陳煥典成立調解,並給付調解金額完畢,有上開調解筆錄 1份可佐,並被告之犯罪動機、目的、手段及所生危害。暨 被告自陳教育程度為○○肄業、未婚,入監前與母親同住,從 事服務業等一切情狀,量處被告有期徒刑1年。復說明:被 告違犯上開犯行時使用之打火機並未扣案,考量該物品為日 常生活可用之物,尚不具刑法上之非難性,若另外開啟執行 程序探知其所在及價額,顯不符比例原則,而有刑法第38條 之2第2項規定「欠缺刑法上之重要性」之情形,爰不另為沒 收之諭知。本院審核原審認事用法俱無不合,所量處之刑度 ,亦屬允當。被告上訴意旨猶執前詞否認犯罪,指摘原判決 不當,為無理由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官李駿逸、周映彤提起公訴,檢察官劉榮堂到庭執行 職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  16  日          刑事第四庭  審判長法 官 何秀燕                    法 官 鄭彩鳳                    法 官 洪榮家 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未 敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 謝麗首 中  華  民  國  114  年  1   月  16  日 附錄本案論罪科刑法條 中華民國刑法第175條 放火燒燬前二條以外之他人所有物,致生公共危險者,處1年以 上7年以下有期徒刑。 放火燒燬前二條以外之自己所有物,致生公共危險者,處3年以 下有期徒刑。 失火燒燬前二條以外之物,致生公共危險者,處拘役或9千元以 下罰金。

2025-01-16

TNHM-113-上更一-58-20250116-1

臺灣苗栗地方法院

公共危險

臺灣苗栗地方法院刑事判決 112年度易字第847號 公 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 賴鼎明 上列被告因公共危險案件,經檢察官提起公訴(112年度偵字第7 106號),本院判決如下:   主 文 賴鼎明失火燒燬住宅、建築物等以外之物罪,處拘役參拾日,如 易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   犯罪事實 一、賴鼎明向詹添傳(起訴書誤載為廖添傳)承租苗栗縣○○市○○街 0巷0號房屋(下稱本案租屋處),原應注意使用打火機應避免 太過靠近易燃物以防止火災發生,且無不能注意之情事,竟 疏於注意,於民國111年5月30日5時34分許,在本案租屋處 ,使用打火機不慎引燃四周可燃物,致本案租屋處房屋之外 觀西面外牆近南側窗框受熱燻黑、近北側窗戶上方受熱燻黑 ,木質窗框受熱碳化,金屬鐵窗受熱變色燒白,內部隔間大 部分燒失,牆面水泥塗敷層受燒情形嚴重;與上址相鄰之林 招瓊所有之苗栗縣○○市○○路000號房屋之二樓走道1北側牆面 上方受熱煙燻變黑、東側牆面上方受熱燻黑、南側牆面上受 熱燻黑、天花板近南側處受熱燻黑,二樓走道2西側牆面上 方受熱燻黑、北側牆面輕微受熱煙燻、東側牆面上方受熱燻 黑、南側牆面輕微受熱煙燻、天花板近南側處受燒燒白,近 北側處受燒燒黑,二樓廁所四周牆面上方受熱煙燻、西側牆 面下方塑剛門近北側處上方受熱燒熔、門板西側面上方輕微 受熱燻黑,二樓房間3北側牆面上方受熱燻黑、水泥漆面大 範圍受熱剝落、西側牆面上方受熱燻黑,水泥牆面大範圍受 熱剝落、東側牆面上方受熱燻黑、南側牆面上方受熱燻黑、 南面牆木質窗框近南側處碳化顆粒多且深;相鄰之劉晨志( 出租人為陳鳳蘭)所居住使用之苗栗縣○○市○○路000號房屋 之一樓雜物間鐵皮屋頂近東南處局部受熱燻黑、二樓雜物間 2西側木門上方受熱煙燻變黑,下面仍保有木板原色,呈現〝 /〞燃燒痕,底部指向南側,天花板近西南側處局部受熱煙燻 變黑,其餘仍保有原色,二樓雜物間3鐵皮屋頂近東側處受 熱燒白局部扭曲變形,近西側處受熱燻黑,二樓置物間2西 面牆上方受燒燻黑、東面牆近北側處上方矽酸鈣板受熱破裂 ,其餘牆面受熱燻黑、南面牆近東側受燒燒黑、東面牆近南 側處燒黑,近北側處上方部分燒黑、鐵皮屋頂近東側處受燒 燒白,近西側處受燒燒黑,致生公共危險。 二、案經林招瓊、劉晨志訴由苗栗縣警察局頭份分局報告臺灣苗 栗地方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 一、本判決所引用被告賴鼎明(下稱被告)以外之人於審判外之言 詞或書面陳述,檢察官、被告於本院審理時對於該等證據能 力均不爭執,且迄於言詞辯論終結前亦未聲明異議(本院卷 第193、238、239頁),本院審酌上開證據資料作成時之情 況,尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵,認為以之作為 證據應屬適當,依刑事訴訟法第159條之5規定,均有證據能 力。至本判決下述所引用之非供述證據,與本案均具有關聯 性,且均係依法定程序合法取得,而查無依法應排除其證據 能力之情形,復經本院依法踐行證據調查程序,自均得作為 本院認事用法之依據。 二、訊據被告矢口否認有何失火燒燬他人所有物品之犯行,辯稱 :我沒有放火,房東還有潑汽油放火燒死我等語(本院卷第1 91頁)。經查:  ㈠被告向詹添傳承租本案租屋處,於111年5月30日5時34分許, 本案租屋處房屋發生火災,致本案租屋處房屋之外觀西面外 牆近南側窗框受熱燻黑、近北側窗戶上方受熱燻黑,木質窗 框受熱碳化,金屬鐵窗受熱變色燒白,內部隔間大部分燒失 ,牆面水泥塗敷層受燒情形嚴重;與上址相鄰之林招瓊所有 之苗栗縣○○市○○路000號房屋之二樓走道1北側牆面上方受熱 煙燻變黑、東側牆面上方受熱燻黑、南側牆面上受熱燻黑、 天花板近南側處受熱燻黑,二樓走道2西側牆面上方受熱燻 黑、北側牆面輕微受熱煙燻、東側牆面上方受熱燻黑、南側 牆面輕微受熱煙燻、天花板近南側處受燒燒白,近北側處受 燒燒黑,二樓廁所四周牆面上方受熱煙燻、西側牆面下方塑 剛門近北側處上方受熱燒熔、門板西側面上方輕微受熱燻黑 ,二樓房間3北側牆面上方受熱燻黑、水泥漆面大範圍受熱 剝落、西側牆面上方受熱燻黑,水泥牆面大範圍受熱剝落、 東側牆面上方受熱燻黑、南側牆面上方受熱燻黑、南面牆木 質窗框近南側處碳化顆粒多且深;相鄰之劉晨志(出租人為 陳鳳蘭)所居住使用之苗栗縣○○市○○路000號房屋之一樓雜 物間鐵皮屋頂近東南處局部受熱燻黑、二樓雜物間2西側木 門上方受熱煙燻變黑,下面仍保有木板原色,呈現〝/〞燃燒 痕,底部指向南側,天花板近西南側處局部受熱煙燻變黑, 其餘仍保有原色,二樓雜物間3鐵皮屋頂近東側處受熱燒白 局部扭曲變形,近西側處受熱燻黑,二樓置物間2西面牆上 方受燒燻黑、東面牆近北側處上方矽酸鈣板受熱破裂,其餘 牆面受熱燻黑、南面牆近東側受燒燒黑、東面牆近南側處燒 黑,近北側處上方部分燒黑、鐵皮屋頂近東側處受燒燒白, 近西側處受燒燒黑等情,有苗栗縣政府消防局111年6月24日 火災原因調查鑑定書1份(含火災現場勘察紀錄及原因研判、 火災出動觀察紀錄、談話筆錄、火災現場相關位置圖、平面 圖、火災現場照片、保險資料明細)在卷可稽(偵卷第122至5 16頁),故上開客觀事實,首堪認定。   ㈡依上開苗栗縣政府消防局111年6月24日火災原因調查鑑定書 記載:「…依據火流方向研判,義民街3巷6號為本案起火戶 ,此研判符合本局頭份分隊出動觀察紀錄述、報案人、承租 戶談話筆錄陳述。」(偵卷第188頁),堪認本案起火地點為 本案租屋處。又證人周元順於苗栗縣政府消防局訪談時證稱 :是賴鼎明來我房間,拉我的腳,告知我發生火災,當時我 逃生的路線上沒有燃燒,只有賴鼎明房間有火,我確定火勢 在賴鼎明房間內,當時1樓其他地方都沒有火,火災發生當 晚,賴鼎明在他的房間一直敲東西,我還有聽到賴鼎明一直 玩打火機,發出喀喀喀聲響,應該是按壓式的打火機等語( 偵卷第244至248頁);於警詢中證稱:111年5月30日火災當 天,本案租屋處內有我跟賴鼎明,火災前賴鼎明有在玩打火 機,火災當時我在睡覺,是賴鼎明把我拉走等語(偵卷第82 至84頁);於偵訊中證稱:111年5月30日凌晨至火災發生前 ,我沒有睡著,因為被告整夜都在敲東西,聲音像是在敲房 間隔間的木板,會發現起是是被告到我房間來,拉我的腳, 叫我快逃,我自己走路離開房間,被告沒有揹我走,當時我 的中風還沒那麼嚴重,還能自己走路,被告到我房間叫我快 逃前,我有聽到點火機的聲音,因為我有抽菸,那聲音跟我 平時點打火機的聲音很像,聽到聲音約10多分鐘後,被告就 來我房間叫我快逃等語(偵卷第526、527頁),參以被告於苗 栗縣政府消防局訪談時自陳:火警發生前當晚我應該有點蚊 香,打火機我通常放在床頭,房間內有好多個打火機等語( 偵卷第240頁),可證被告房間內確有打火機,足以佐證䚵人 周元順上開證述之可信性。從而,本案火災係被告使用打火 機不慎所致,應堪認定。  ㈢被告雖以前詞置辯。惟證人周元順於苗栗縣政府消防局訪談 時證稱:屋主住2樓,火災發生前很多多,我已經沒有看到 屋主有回來,火災發生前一日,沒有看到屋主等語(偵卷第2 52頁),故被告所稱火災係屋主詹添傳所致一節,無足採信 。  ㈣綜上所述,本案事證已臻明確,被告上開犯行堪以認定,應 依法論科。 三、論罪科刑:  ㈠核被告所為,係犯刑法第175條第3項之失火燒燬住宅、建築 物等以外之物罪。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌被告知悉使用打火機極易引 起火災,本應注意使用安全,以避免火災發生,卻疏未注意 及此,而失火釀成火災,致生公共危險,造成他人財物損害 ,對於公共安全所生危害非輕,所為應予非難,且犯後否認 犯行,兼衡被告於本院審理中自陳智識程度為高職肄業、入 監所前從事直銷紅豆買賣、房仲地仲、月收入不一定之家庭 生活狀況等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰 金之折算標準。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官彭郁清提起公訴,檢察官蔡明峰到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  16  日          刑事第二庭  法 官 郭世顏 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者,應具備理由 請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之 日期為準。                  書記官 呂 彧 中  華  民  國  114  年  1   月  16  日 附錄本案論罪法條: 中華民國刑法第175條 放火燒燬前二條以外之他人所有物,致生公共危險者,處1年以 上7年以下有期徒刑。 放火燒燬前二條以外之自己所有物,致生公共危險者,處3年以 下有期徒刑。 失火燒燬前二條以外之物,致生公共危險者,處拘役或9千元以 下罰金。

2025-01-16

MLDM-112-易-847-20250116-1

臺灣基隆地方法院

聲請交保

臺灣基隆地方法院刑事裁定 114年度聲字第42號 聲 請 人 即 被 告 林振國 選任辯護人 彭傑義律師 上列聲請人即被告因違反兒童及少年性剝削防制條例等案件,經 檢察官提起公訴(113年度偵字第8608號、第8609號、第8610號 、第8611號、第8612號、第8992號),聲請具保停止羈押(113 年度訴字第249號),本院裁定如下:   主  文 聲請駁回。   理  由 一、聲請意旨略以:聲請人即被告甲○○(下稱被告)雖經拘提到 案,惟並無事實足認有逃亡之虞;且偵查中並未禁止接見通 信,檢察官於被告羈押2個月內即已起訴,顯見檢察官於偵 查時即認本案被告應無勾串共犯或證人之虞;復以同案被告 另有4名,僅被告1人羈押禁見,既被告業已坦承大部分犯行 ,而無勾串共犯或證人之虞,亦無事實足認有逃亡之虞,請 准予具保停止羈押,如認現階段不宜具保,亦請審酌年關將 近,准予解除禁見,爰聲請准予具保停止羈押並解除禁見等 語。 二、按被告及得為其輔佐人之人或辯護人,得隨時具保,向法院 聲請停止羈押,刑事訴訟法第110條第1項定有明文。次按羈 押之目的,在於確保刑事偵查、審判程序之進行及刑事執行 之保全,或預防反覆實施特定犯罪。被告究竟有無刑事訴訟 法第101條、第101條之1所規定之羈押要件、應否羈押,以 及羈押後其羈押原因是否仍然存在、有無繼續羈押之必要, 事實審法院本得斟酌訴訟進行程度及其他一切情形而為認定 ,故受羈押之被告除有刑事訴訟法第114條所列情形之一, 經具保聲請停止羈押不得駁回外,如以其他原因聲請具保停 止羈押,其准許與否,事實審法院本有裁量之職權,其裁量 倘無濫用之情形,自不能任意指為違法。 三、經查:  ㈠被告經訊問後,否認起訴書所載大部分犯行,惟本案業經起 訴,有起訴書所列證據可佐,足認被告涉犯兒童及少年性剝 削防制條例第32條第2項、第1項意圖營利容留少年為有對價 之性交、猥褻行為罪嫌、刑法第346條第1項恐嚇取財罪嫌、 刑法第305條恐嚇罪嫌、刑法第304條第1項強制罪嫌等罪嫌 ,犯罪嫌疑重大。再者,被告係經檢察官核發拘票拘提到案 ,有事實足認有逃亡之虞;且被告否認犯行,其所涉犯不同 犯罪事實,另有不同共犯,其等間供述未臻一致,尚待檢辯 雙方傳喚該等共犯、證人釐清事實,亦足認被告有勾串共犯 或證人之虞。本案確有刑事訴訟法第101條第1項第1款、第2 款之羈押事由;且並無刑事訴訟法第101條之2、第114條所 列各款情形,倘以具保、責付或限制住居等侵害較小之手段 ,均不足以確保本案審理程序之順利進行。因此認有刑事訴 訟法第101條第1項第1款、第2款之情形,非予羈押,顯難進 行審判程序,並自民國113年12月3日起羈押,並禁止接見、 通信。  ㈡本院審酌被告於移審訊問及準備程序時之供述,並參酌全案 卷證,仍認為被告涉犯兒童及少年性剝削防制條例第32條第 2項、第1項意圖營利容留、媒介少年為有對價之性交及猥褻 行為罪、刑法第346條第1項恐嚇取財罪、刑法第305條恐嚇 罪、刑法第304條第1項強制罪等罪嫌,犯罪嫌疑重大。又被 告確係於偵查中經拘提到案,亦有檢察官核發之拘票可稽( 見113年度偵字第8608號卷〔下稱偵一卷〕第9頁)。況且,被 告本案所涉違反兒童及少年性剝削防制條例第32條第2項、 第1項意圖營利容留、媒介少年為有對價之性交及猥褻行為 之罪,為最輕本刑3年以上有期徒刑之重罪,考量趨吉避凶 之基本人性,本易伴隨高度逃亡之風險;又被告在本案處於 核心要角之地位,本案經起訴之犯罪事實罪數不少,倘經法 院認定成立犯罪,被告可預期將來判決之刑度非輕,其為規 避刑罰而妨礙訴訟、執行程序進行之可能性即高度增加,國 家刑罰權將有難以實現之危險,自有事實足認被告有逃亡之 虞。再者,被告否認犯行部分,其供述前後不一,且此部分 業經檢察官聲請傳喚證人甲女(真實姓名年籍詳卷)到庭詰 問,以釐清案情,然被告前於甲女逃離後、報警前,即親往 甲女可能所在之處所或透過友人尋找甲女一節,此有證人廖 俊傑、李昱廷供述可佐(見113年度他字第402號卷一〔下稱 他一卷〕第53-55頁、第67-70頁),因而已有事實足認被告 有阻擾證人證述之虞。再審酌本案犯罪類型,大多係被告以 暴力方式實施犯罪,以犯罪事實欄五觀之,被告僅因懷疑遭 報警調查,即對該被害人李文嘉以打火機灼燒舌部等方式而 暴力相向,甚而該被害人因畏懼而有輕生之舉,此肢體暴力 一情,被告並未否認(見本院卷第43頁),且有被害人李文 嘉之供述可稽(見他一卷第388頁),復有相關譯文可佐( 內容:我處理到李文嘉自殺啊..我拿打火機燒他嘴巴..我剛 剛在講我從警察局出來,我汽油都買好了要去李文嘉家裡潑 一潑等語,見偵一卷第273頁);又觀諸犯罪事實欄四部分 ,被告前往被害人李德富、陳玉華等人住處以恐嚇方式索債 ,雖經該等被害人報警處理,經警驅離後,被告猶無視公權 力介入,仍持續於其後數日協同其他共犯前往該處,復以丟 擲石頭等更加暴力之方式索討債務等情,亦據被害人李德富 、陳玉華等人證述在卷(見偵一卷第222頁、第226頁、第40 1-403頁),且有員警工作紀錄、現場照片及路口監視器錄 影畫面擷取照片可佐(見偵一卷第233-241頁、第243-249頁 、第251-257頁);另參酌通訊監察譯文內容:..講一下李 文嘉偵查的事啊,他們有去調監視器有沒有,不知道他們掌 握的證據有甚麼,一些證據我已經有請人家能洗掉就洗掉了 等語(見偵一卷第273頁)。互參上情,足認被告前已有干 擾證人之事實,更有高度干擾證人之能力,如被告交保在外 ,恐無法確保證人得以順利到庭證述。  ㈢是以,本案既無具體事證足認前揭羈押之實體客觀事由,已 有所改變或消失致均不復存在,審酌被告所犯罪刑輕重及對 社會秩序、公共利益所生危害等一切情事,如認僅命被告具 保,或命其限制出境出海、限制住居、定期報到,甚至科技 設備監控等侵害較小之替代手段,均難認對被告已然產生足 夠約束力,顯然不足以確保後續審判程序之順利進行,權衡 國家刑事司法權之有效行使,被告人身自由及訴訟上防禦之 基本權利受限制之程度,認為本案仍有對被告續行羈押並禁 止接見、通信之必要。另本案被告並未禁止受授物件,縱使 年關將屆,亦不影響其收受日常生活用品,附此敘明。 四、綜上,本院審酌上情,認前開羈押原因及必要性均仍存在, 被告又無刑事訴訟法第114條各款所列之情形,從而被告聲 請具保停止羈押並解除禁見,不能准許,應予駁回。 五、依刑事訴訟法第220 條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  1   月  15  日        刑事第五庭 審判長法 官 曾淑婷                 法 官 李謀榮                 法 官 呂美玲 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於送達後10日內,向本院提出抗告狀。 中  華  民  國  114  年  1   月  15  日                 書記官 林則宇

2025-01-15

KLDM-114-聲-42-20250115-1

交訴
臺灣新竹地方法院

公共危險等

臺灣新竹地方法院刑事判決 113年度交訴字第113號 公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 羅竹梅 選任辯護人 劉雅萍律師 上列被告因偽造文書等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字 第8756號),被告於本院準備程序中,就被訴事實為有罪陳述, 經告知簡式審判程序之旨,並聽取公訴人、被告及辯護人之意見 後,本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序,判決如 下:   主 文 羅竹梅犯妨害公眾往來安全罪,處有期徒刑伍月,如易科罰金, 以新臺幣壹仟元折算壹日;又犯行使偽造私文書罪,處有期徒刑 貳月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑 陸月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,除證據部分應補充「被告羅竹梅於本 院準備程序及審理中之自白(見本院卷第43頁、第49頁)」 外,其餘均引用檢察官起訴書之記載(如附件)。 二、論罪科刑: (一)按刑法第185條第1項對於「妨害公眾往來安全罪」,係以 「損壞」、「壅塞」或以「他法」致生往來之危險者為要 件。其中所謂「他法」,乃指除損壞、壅塞公眾往來設備 外,其他足以生公眾往來危險之一切方式,且因本罪屬具 體危險犯,只要以損壞、壅塞或以他法致生人、車、舟、 船陷於不能或難以往來之狀態即已足,實際上是否確無法 往來,則非所問(最高法院110年度台上字第631號、第38 51號、111年度台上字第4616號判決意旨參照)。經查, 被告駕駛自小客車行駛於國道一號高速公路北向湖口路段 ,因油料耗盡致使車輛停駛在中線車道上,其明知案發當 時係夜間,照明不足、視線不佳,且高速公路上之車輛均 係高速行駛中,卻因不滿拖吊業者索費過高及為避免車輛 因拖吊受損,於國道警察到場勸導儘速移除車輛近半小時 仍不聽從,執意等待親友前來送油,前後佔據車道長達1 小時9分鐘之時間,以此非法方法致生公眾往來之危險。 審酌被告遽然停駛佔據高速公路中線車道,且不聽從到場 國道警察移置車輛,所為極易造成嚴重之車輛追撞事故, 導致周遭人車及財物之重大損害,足生其他人車往來之公 共危險,該當刑法第185條第1項妨害公眾往來安全之「他 法」。 (二)次按刑法上所謂偽造署押,係指未經他人之授權或同意, 而擅自簽署他人之姓名或畫押(包括以他人之名義按捺指 印之情形)者而言;而刑法第210條之偽造私文書罪,則 以無製作權人,擅自以他人之名義製作內容不實之文書為 其要件,若在制式之書類上偽造他人簽名,已為一定意思 表示,具有申請書或收據等類性質者,則係犯偽造文書罪 (最高法院93年度台上字第2057號、85年度台非字第146    號判決同此見解)。又在舉發違反道路交通管理事件通知    單「收受通知聯者簽章」欄內偽簽他人姓名,自不待依據    習慣或特約,單從形式上觀察,即足以知悉係表示由他人    名義出具領收通知聯之證明,此與事先在印妥內容之收據    上偽簽他人姓名之情形,無分軒輊,當然屬於刑法第210    條所稱之私文書。被告於附表編號1、2所示文書之「收受    人簽章」欄中偽造「羅秋桃」署名各1枚,已足表示被告 係冒用「羅秋桃」名義收受該通知單之意思表示,復將通 知單交回員警處理而行使,足以生損害於羅秋桃及警察機 關、公路監理機關對於交通事件處罰之正確性,應屬行使 偽造私文書無訛。    (三)是核被告所為,係犯刑法第185條第1項之妨害公眾往來安 全罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。被告 上開偽造署名行為,為其偽造私文書之階段行為;其偽造 私文書之低度行為,復為行使偽造私文書之高度行為所吸 收,均不另論罪。被告為隱匿身分逃避行政處罰,冒用「 羅秋桃」之名義,接續偽造上開2份私文書,復持以行使 ,顯係基於單一犯意所為,侵害相同法益,各行為之獨立 性極為薄弱,難以強行分割,在刑法評價上,應視為數個 舉動之接續施行,包括以一行為加以評價,較為合理,應 屬接續犯。   (四)被告上開所犯妨害公眾往來安全、行使偽造私文書犯行間 ,犯意各別,行為互殊,應予分論併罰。 (五)爰以行為人之責任為基礎,審酌被告於案發當日夜間駕駛 車輛因油料耗盡而停駛在國道高速公路中線車道上,後方 亦未依規放置警告標示,於國道警察到場後,亦不聽從警 察之勸導及指示儘速移置車輛而拒絕配合拖吊,觀其行為 不僅潛藏釀生交通事故之高度風險,更對於道路交通安全 危害甚鉅,致生不特定用路人生命、身體安全之危險;又 被告為隱匿身分逃避行政處罰,冒用其胞妹「羅秋桃」之 名義接受舉發,足生損害於羅秋桃本人、警察機關對於道 路交通管理稽查之正確性及監理機關裁罰交通違規案件駕 駛人之真實性,所為均屬不該。惟考量被告坦承犯行之犯 後態度,兼衡其素行、犯罪之動機、目的、手段、所生危    害及其自陳智識程度、家庭、生活、經濟狀況等一切情狀    (見本卷第51頁),分別量處如主文所示之刑及定應執行    之刑,並均諭知易科罰金之折算標準。 三、沒收部分:   被告於如附表編號1至2所示文書上偽造之「羅秋桃」之署名 ,合計共2枚,不問屬於被告所有與否,均應依刑法第219 條之規定宣告沒收之。至如附表編號1至2所示之文書,業經 被告持以行使予員警收執,已非屬被告所有之物,且上開文 書經核亦均非屬違禁物,爰均不予宣告沒收,附此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項,判決如主文。   本案經檢察官張凱絜提起公訴,檢察官張瑞玲到庭執行職務。  中  華  民  國  114  年  1   月  15  日          刑事第三庭 法 官 黃嘉慧 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。 中  華  民  國  114  年  1   月  15  日                書記官 張懿中 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第185條 損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致 生往來之危險者,處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰 金。 因而致人於死者,處無期徒刑或7年以上有期徒刑;致重傷者, 處3年以上10年以下有期徒刑。 第1項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第216條 行使第 210 條至第 215 條之文書者,依偽造、變造文書或登載 不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處 5 年以下 有期徒刑。 附表: 編號 文書名稱 應沒收之署名 所在欄位 1 內政部警政署國道公路警察局掌電字第ZXZA61500號舉發違反道路交通管理事件通知單(移送聯) 偽造之「羅秋桃」署名1枚 收受人簽章欄 2 內政部警政署國道公路警察局掌電字第ZXZA61501號舉發違反道路交通管理事件通知單(移送聯) 偽造之「羅秋桃」署名1枚 收受人簽章欄 【附件】 臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書                    113年度偵字第8756號   被   告 羅竹梅 女 50歲(民國00年00月00日生)             住○○市○○區○○○路000號             居桃園市○○區○○路000號             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因偽造文書等案件,已經偵查終結,認應提起公訴,茲 將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、羅竹梅於民國113年5月12日晚間9時47分許,駕駛廠牌保時 捷之車牌號碼000-0000號自用小客車沿國道1號由南往北方 向行駛,行經國道1號北向77公里處(位於新竹縣湖口鄉境內 ),因該車油料耗盡致該車停駛在該路段中線車道上,內政 部警政署國道公路警察局第二公路警察大隊員警獲報,於同 日晚間10時28分許抵達現場,告知羅竹梅車輛不得停放在車 道上,應配合拖吊,不即時處理,因國道係高速、封閉型態 道路,且當日天候下雨及該路段無照明,可能發生追撞事故 造成其自身、到場處理人員及其他用路人生命、安全之嚴重 危害,且其自用小客車因停駛占據國道中線車道,已造成後 方車輛嚴重回堵數公里之情形,羅竹梅明知上情,為避免其 車輛因拖吊造成損壞,竟基於妨害公眾往來安全之犯意,堅 持待其親友送汽油至現場加油,而拒絕配合拖吊,於同日晚 間10時46分許,員警以其車輛行駛高速公路缺燃料及其不願 配合排除等交通違規事由,對其開單舉發,詎羅竹梅為免其 遭開單舉發,另基於行使偽造私文書之犯意,冒用其妹羅秋 桃之身分,向員警誆稱係「羅秋桃」,並告知其身分證號為 「Z000000000」、出生年月日為「65年9月5日」,為警依其 所述姓名、年籍及其違規事由填製內政部警政署國道公路警 察局掌電字第ZXZA61500、ZXZA61501號舉發違反道路交通管 理事件通知單(下稱舉發通知單),交由羅竹梅簽名,羅竹 梅即在該舉發通知單移送聯「收受人簽章」欄位偽簽「羅秋 桃」署名,而偽造足徵表示受舉發人「羅秋桃」已經收受舉 發通知單之私文書,再交付員警收執而行使之,足生損害於 羅秋桃及交通管理機關對交通秩序管理之正確性。於同日晚 間10時53分許,羅竹梅親友送汽油至現場為其自小客車加油 ,於同日晚間10時59分許,羅竹梅始駕駛上開自用小客車離 去,自其車輛停駛國道中線車道至駛離現場,耗時1小時12 分,期間造成後方車流嚴重回堵。 二、案經政部警政署國道公路警察局第二公路警察大隊報告偵辦 。     證據並所犯法條 一、證據清單暨待證事實 編號 證據方法 待證事實 1 被告羅竹梅警詢、偵查中供述 訊據被告矢口否認有公共危險、偽造文書等犯行,辯稱:我有跟警察說我有跟交通大隊講了,交通大隊說可以給我一小時的時間,羅秋桃的男友已經送油過來,拖吊業者想就地起價,原本1500元,之後拖吊車又說3000至5000元。我身上剛好有羅秋桃的證件,就報羅秋桃的身分證字號給警員,我當時一時緊張才報羅秋桃的身分等語。 2 證人蔡睿臨偵查中結證 被告明知其車輛停駛占用國道車道,有致他人生命、身體危害之高度風險,並已造成車流回堵之情況,為免其車輛因拖吊受損,拒絕拖吊移車,及其冒用證人羅秋桃身分,於舉發通知單上偽簽「羅秋桃」署押之事實。 3 證人羅秋桃警詢中證述、偵查中結證 車牌號碼000-0000號自用小客車車主為被告,該車平日亦係由被告使用,及證人羅秋桃未同意被告對外使用其姓名。 4 證人張智偉警詢中證述 被告所駕駛自用小客車因油料耗盡停駛在國道上,被告聯絡證人送油至現場加油,及該停駛自用小客車駕駛為被告,非證人羅秋桃。 5 車牌號碼000-0000號自用小客車車輛詳細資料報表 被告為上開自用小客車車主。 6 內政部警政署國道公路警察局掌電字第ZXZA61500、ZXZA61501號舉發違反道路交通管理事件通知單 被告在上開舉發通知單移送聯「收受人簽章」欄位偽簽「羅秋桃」署名。 7 職務報告、員警隨 身密錄器錄影及譯文、高公局CCTV影像擷圖 被告明知其車輛停駛占用國道車道,有致他人生命、身體危害之高度風險,並已造成車流回堵之情況,為免其車輛因拖吊受損,拒絕拖吊移車,及其冒用證人羅秋桃身分之事實。 二、核被告羅竹梅所為,係犯刑法第185條第1項之妨害公眾往來 安全、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌。被告 於舉發通知單上偽造「羅秋桃」署名之行為,屬偽造私文書 之階段行為,而被告偽造舉發通知單私文書之低度行為,又 為行使偽造私文書之高度行為所吸收,均不另論罪。被告所 犯1次妨害公眾往來安全罪、1次行使偽造私文書罪,犯意各 別,行為互殊,請予以分論併罰。被告因自身疏失致其車輛 油料耗盡而停駛在國道中線車道上,不思儘速排除其車輛占 用車道造成之其他用路人高度危害性及車陣堵塞之不便,為 一己之私,其自用小客車停駛在國道中線車道上時間長達1 小時12分,將個人利益置於公眾往來安全之上,又冒用他人 身分簽收交通舉發單,法紀意識薄弱,不易輕縱,請從重量 刑。前開舉發通知單之所示偽造之「羅秋桃」署名,係偽造 之署名,請依刑法第219條宣告沒收。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此  致 臺灣新竹地方法院 中  華  民  國  113  年  8   月  6   日                檢 察 官 張凱絜 本件證明與原本無異             中  華  民  國  113  年  8   月  14  日                書 記 官 詹鈺瑩 參考法條: 中華民國刑法第185條 損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致 生往來之危險者,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 1 萬 5 千元 以下罰金。 因而致人於死者,處無期徒刑或 7 年以上有期徒刑;致重傷者 ,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑。 第 1 項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第216條 (行使偽造變造或登載不實之文書罪) 行使第 210 條至第 215 條之文書者,依偽造、變造文書或登載 不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第210條 (偽造變造私文書罪) 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處 5 年以下 有期徒刑。

2025-01-15

SCDM-113-交訴-113-20250115-1

臺灣臺中地方法院

公共危險等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度訴字第1124號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 劉建佑 選任辯護人 張慶達律師(法扶律師) 上列被告因公共危險等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字 第24065號、第30660號、第33421號)及移送併辦(113年度偵字 第42855號),本院判決如下:   主  文 劉建佑犯附表編號1至4主文欄所示之罪,各處如附表編號1至4主 文欄所示之刑及沒收。附表編號1至3得易科罰金之罪部分,應執 行有期徒刑柒月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   犯罪事實 一、㈠劉建佑於臺中市○○區○○街0號李綜合醫療社團法人大甲李綜 合醫院(下稱大甲李綜合醫院)住院期間,不假外出且飲酒 後,因細故與護理師發生糾紛,明知在場為其處理患部之護 理師均為執行醫療業務之醫事人員,竟基於恐嚇及妨害醫事 人員執行醫療業務之犯意,於民國113年3月24日凌晨4時44 分,在大甲李綜合醫院6樓護理站,對從事醫療行為之護理 師謝濟帆、吳永平、周于萱辱罵「幹你娘」等語(吳永平、 周于萱就公然侮辱部分未據告訴,謝濟帆於本院審理時已經 撤回告訴),並以徒手、持點滴架、拐杖之方式,攻擊謝濟 帆及保全人員陳新發,致謝濟帆受有左臉部左頸部紅腫、左 腕部挫傷等傷害及陳新發受有左側上臂疼痛之傷害(陳新發 就傷害部分未據告訴,謝濟帆於本院審理時已經撤回告訴) ,並造成醫院之點滴架、醫療磅秤及醫療紀錄單等物毀損致 不堪使用,且對在場之謝濟帆、吳永平、周于萱恫稱「要找 你們麻煩」等語,使謝濟帆、吳永平、周于萱均心生畏懼而 足以危害安全,並以此種恐嚇方式妨害謝濟帆、吳永平、周 于萱執行醫療業務。㈡同日5時3分,臺中市政府警察局大甲 分局大甲派出所員警錢浩鋒、李虹諭據報後到場處理,劉建 佑未加收斂,另行起意,基於妨害公務之犯意,持護理站資 料夾丟擲員警錢浩鋒、李虹諭,以此方式對執行公務之員警 施強暴,妨害公務之執行。 二、劉建佑與紀文良、紀柔竹為鄰居,雙方因土地糾紛訴訟中。 劉建佑竟基於恐嚇之犯意,於113年4月20日晚間20時30分, 在臺中市○○區○○路00號旁,持木柄菜刀對紀文良、紀柔竹揮 舞,並向紀文良、紀柔竹恫稱:「一定要砍死你們父女」、 「砍死你們父女我沒有在怕的」等語,使紀文良2人均心生 畏懼而致生危害於安全。員警據報到場後,在一旁工廠圍牆 內,扣得劉建佑丟棄之菜刀1把。 三、劉建佑於113年5月25日晚間22時30分至晚間23時11分間某時 ,在臺中市○○區○○○○街0號潘以利經營之「麗莉的店」內, 因點歌問題與店內員工發生口角,在場滋事,遭潘以利及店 內其他不詳顧客驅離,因而心生不滿,其明知汽油係易燃物 質,將汽油潑灑並點燃,足以迅速燃燒製造公共危險,竟基 於預備放火燒燬現有人所在建築物之犯意,於同日23時5分 前往附近之台灣中油大湳加油站購買新臺幣15元之汽油後, 返回「麗莉的店」,於同日晚間23時11分,朝店內之顧客及 桌椅潑灑汽油,但尚未自隨身攜帶之手提袋內取出打火機著 手點燃前,即遭潘以利及現場員工、顧客聯合壓制。經警到 場後,扣得裝汽油之保特瓶1個及打火機1只。 四、案經㈠謝濟帆、紀文良、紀柔竹訴由臺中市政府警察局大甲 分局及臺中市政府警察局豐原分局報告臺灣臺中地方檢察署 檢察官偵查起訴。㈡臺中市政府警察局大甲分局報告臺灣臺 中地方檢察署檢察官移送併辦。   理  由 壹、有罪部分: 一、證據能力: ㈠、本判決認定事實所引用之被告以外之人於審判外之言詞或書 面證據等供述證據,公訴人、被告及辯護人在本院審理時均 未聲明異議,復經本院審酌認該等證據之作成無違法、不當 或顯不可信之情況,依刑事訴訟法第159條之5規定,均有證 據能力。 ㈡、又本案認定事實引用之卷內其餘非供述證據,並無證據證明 係公務員違背法定程序取得,依同法第158條之4規定反面解 釋,亦均有證據能力。 二、被告就犯罪事實一㈠之恐嚇危害安全罪、違反醫療法等罪、 犯罪事實一㈡之妨害公務罪、犯罪事實二之恐嚇危害安全罪 、犯罪事實三之預備放火燒燬現有人所在建築物罪,於本院 審理時均坦承不諱(見本院卷第206頁),核與證人即告訴 人謝濟帆警詢之證述(見醫偵22卷第49-51頁)、證人即被 害人陳新發警詢之證述(見醫偵22卷第53-55頁)、證人即 被害人吳永平警詢之證述(見醫偵22卷第57-59頁)、證人 即被害人周于萱警詢之證述(見醫偵22卷第61-63頁)、證 人即告訴人紀文良警詢之證述(見偵24065卷第45-48頁)、 證人即告訴人紀柔竹警詢之證述(見偵24065卷第41-44頁) 、證人即被害人潘以利警詢及本院審理時之證述(見偵3066 0卷第43-47頁、本院卷第189-199頁)大致相符。並有113年 3月24日大甲派出所員警職務報告(見醫偵22卷第37頁)、 現場監視器影像畫面翻拍照片(見醫偵22卷第67-73頁)、 現場照片(見醫偵22卷第71-73頁)、告訴人謝濟帆、被害 人陳新發之大甲李綜合醫院診斷證明書(見醫偵22卷第75-7 7頁)、被告劉建佑之臺中市政府警察局道路當事人酒精測 定紀錄表(見醫偵22卷第79頁)、臺灣臺中地方檢察署受理 醫療暴力案件通報單(見併他3009卷第3-5頁)、臺中市政 府警察局大甲分局刑事案件報告書(見併他3009卷第13-15 頁)、113年4月21日泰安派出所員警職務報告(見偵24065 卷第33-34頁)、臺中市泰安派出所110報案紀錄單(見偵24 065卷第49-50頁)、臺中市政府警察局大甲分局扣押筆錄、 扣押物品目錄表(見偵24065卷第55-59頁)、監視器錄影畫 面截圖(見偵24065卷第63-67頁)、扣案菜刀之翻拍照片( 見偵24065卷第69頁)、被告劉建佑之臺中市政府警察局道 路當事人酒精測定紀錄表(見偵24065卷第71頁)、113年5 月26日豐原分局頂街所員警職務報告(見偵30660卷第31頁 )、臺中市政府警察局豐原分局扣押筆錄、扣押物品目錄表 (見偵30660卷第55-65頁)、被告劉建佑之臺中市政府警察 局道路當事人酒精測定紀錄表(見偵30660卷第67頁)、台 灣中油大湳站之電子發票證明聯(見偵30660卷第69頁)、 臺中市○○區○○○○街0號案發現場照片(見偵30660卷第73-79 頁)、扣案之保特瓶1個及打火機1只翻拍照片(見偵30660 卷第79頁)、臺中市○○區○○○○街0號案發現場監視器畫面翻 拍照片(見偵30660卷第81-85頁)、加油站監視器畫面翻拍 照片(見偵30660卷第83頁)、本院勘驗筆錄(見本院卷第1 85-188頁)在卷可稽。另有菜刀1把、保特瓶空罐1個及打火 機1個扣案可憑。被告前開任意性自白核與事實相符而堪採 信,本案事證明確,應予依法論科。 三、論罪科刑: ㈠、核被告劉建佑所為:  ⒈犯罪事實一㈠部分,係犯醫療法第106條第3項之對於醫事人員 以強暴、恐嚇方式妨害其執行醫療業務罪、刑法第305條之 恐嚇危害安全罪。  ⒉犯罪事實一㈡部分,係犯刑法第135條第1項之妨害公務罪。  ⒊犯罪事實二部分,係犯刑法第305條之恐嚇危害安全罪。  ⒋犯罪事實三部分,係犯刑法第173條第4項、第1項之預備放火 燒燬現有人所在之建築物罪。 ㈡、公訴意旨雖認被告就犯罪事實三部分係犯刑法第173條第3項 、第1項之放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪嫌等語。惟刑 法第25條第1項所謂「著手」,係指犯人對於構成犯罪之事 實開始實行而言,其在開始實行前所為之預備行為,不得謂 為「著手」,自無成立未遂犯之餘地。又刑法第173條第1項 之放火燒燬現有人所在之建築物罪,須有放火燒燬之行為, 為其構成要件之一。所謂「放火」,乃指故意使火力傳導於 特定之目的物,使其燃燒之意。如尚未著手於「點燃引火媒 介物」之行為,尚屬預備階段(最高法院103年度台上字第2 610號刑事判決參照)。經查,證人潘以利於本院審理時證 述:被告跟我走進店內,我看到被告手上拿1個袋子,有叼 著菸,沒有說什麼話,被告就走進去走到1桌,汽油拿著就 灑下去,我不知道他有沒有拿袋子裡的東西,我警詢時說「 我不確定被告有沒有拿打火機出來」等語,是屬實的,我沒 有聽到被告說要點火等語(見本院卷第189至199頁)。又依 本院勘驗事發當時「麗莉的店」店內監視器畫面,勘驗結果 為:「①監視器畫面23:42:56時,證人潘以利先開門走入 店內;接著於23:42:57時,被告跟著潘以利後面走入店內 ,畫面中可見被告左手拿著袋裝物品。被告進入店內後先以 右手對著門邊該桌之客人比劃嗆聲。②於23:43:03時,被 告走近該桌客人,欲以右手拿出袋內之物品,該桌身穿淺卡 其色上衣之男客,見狀旋即起身將被告往門口方向推,推擠 時,被告用右手揮打該男客頭部一下,其餘同桌及鄰桌客人 見狀,遂一同上前欲將被告推出店門外,被告側身閃避了一 下,並於23:43:10將手上之寶特瓶打開,將瓶內液體潑向 該桌客人,此時,店內之該桌客人及其旁在場店家人員等人 見狀,一湧上前將被告壓制。③被告行為當時,店內客人眾 多,紛紛有起身走避之情況。④畫面未發現被告有以香煙或 打火機點燃汽油或其他物品之情況。」(見本院卷第187頁 )。是依在場之證人潘以利證述及監視器畫面所見,被告雖 有潑灑汽油之行為,但尚未著手「點燃」汽油,即遭壓制, 是本案被告所為僅能論以放火罪之預備犯。公訴意旨認被告 成立放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪,尚有未恰,然此僅 未遂與預備行為階段認定之不同,尚不生變更起訴法條之問 題。 ㈢、被告就犯罪事實一㈠,係一行為觸犯數罪名,為想像競合犯, 應依刑法第55條,從一重論以醫療法第106條第3項之對於醫 事人員以強暴、恐嚇方式妨害其執行醫療業務罪。 ㈣、移送併辦意旨,與犯罪事實一㈠之對於醫事人員以強暴、恐嚇 方式妨害其執行醫療業務罪、恐嚇危害安全罪部分,犯罪事 實同一,自應由本院一併審理。 ㈤、被告就犯罪事實一㈠、一㈡、二、三,共4罪,犯意各別,行為 互殊,應與分論併罰。 ㈥、爰審酌⒈被告不思理性解決紛爭,分別⑴在醫療院所對護理師 、保全人員及對到場執行公務之員警施暴,嚴重妨害醫療院 所安全,亦對公權力之執行造成影響。⑵以揮舞菜刀等方式 恐嚇告訴人紀文良、紀柔竹,對他人身心造成不良影響。⑶ 僅因口角,即潑灑汽油預備放火燒毀建築物,雖放火行為僅 止於預備階段,但被告明知店內當時包含店員、顧客,人數 眾多,卻罔顧他人生命安危,以潑灑汽油之危險手段預備放 火,惡性非輕。上開行為均應予非難。⒉被告坦承犯行,已 經與告訴人謝濟帆、被害人吳永平、周于萱、陳新發成立調 解,其餘告訴人則尚未成立和解或調解之情形之犯後態度。 ⒊謝濟帆、吳永平、周于萱、陳新發於本院審理時均具狀撤 回告訴(見本院卷第67、175頁,然偵查中僅謝濟帆有提出 告訴),被害人潘以利於本院審理時表示:被告人很好,我 們公司不告他等語(見本院卷第199頁),均無意追究被告 刑事責任之情形。⒋被告前有不能安全駕駛及同質性之妨害 公務前科紀錄之素行(見被告之臺灣高等法院被告前案紀錄 表,本院卷第19至24頁)。⒌被告於本院審理時所供述之教 育程度、職業、家庭經濟狀況等一切情狀(見本院卷第207 頁),分別量處如附表編號1至4主文所示之刑,並就附表編 號1至3得易科罰金之罪,諭知易科罰金之折算標準,以示懲 儆。 ㈦、至於公訴意旨雖另聲請諭知被告禁戒之保安處分,然禁戒處 分依刑法第89條,仍以足以證明被告有酗酒成癮及再犯之虞 為要件,就此被告雖不否認為本案犯行時有飲酒狀況,然關 於是否已達成癮之程度,以及有無再犯之虞,公訴人並未提 出明確之醫療、心理相關證明,亦未有相關之證據調查聲請 ,是本案尚難認符合施以禁戒處分之要件,附此敘明。  四、沒收部分: ㈠、供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物,屬於犯罪行為 人者,得沒收之。刑法第38條第2項前段定有明文。   ㈡、經查:  ⒈扣案之菜刀1把,被告自承係用於犯罪事實二所用之物(見本 院卷第203頁),自應於該次行為項下宣告沒收。  ⒉扣案之保特瓶空罐1個,係被告用於犯罪事實三盛裝汽油所用 之物,扣案之打火機1個,則係被告預備用於放火行為所用 之物,均應於該次行為項下宣告沒收。  貳、不另為公訴不受理諭知部分: 一、公訴意旨及移送併辦意旨另以:被告就犯罪事實一㈠部分, 另犯刑法第277條第1項之傷害、刑法第309條第1項之公然侮 辱、刑法第354條之毀損器物罪嫌等語。 二、告訴乃論之罪,告訴人於第一審辯論終結前,得撤回其告訴 ;告訴乃論之罪,未經告訴或其告訴經撤回者,即屬欠缺訴 訟條件,應依刑事訴訟法第303條第3款諭知不受理判決。 三、經查: ㈠、本件被告經檢察官以刑法第277條第1項之傷害罪、第309條公 然侮辱罪提起公訴,依照刑法第287條前段、第314條規定係 屬告訴乃論之罪,並經告訴人謝濟帆提出告訴。嗣告訴人謝 濟帆於113年12月5日具狀撤回告訴,有聲請撤回告訴狀在卷 可稽(見本院卷第175頁)。又本案公訴意旨另以被告行為 造成醫院之點滴架、醫療磅秤及醫療紀錄單等物毀損致不堪 使用,認被告涉犯毀損罪嫌。惟查,上開物品依卷內事證研 判,應屬大甲李綜合醫院之物品,縱有毀損,應僅大甲李綜 合醫院有權提出告訴,然卷內並無大甲李綜合醫院提出告訴 之事證,且縱認在場之護理人員對上開物品有管領支配權限 ,但本案僅護理師謝濟帆於警詢時有提出告訴,但亦僅提出 傷害及公然侮辱之告訴(見醫偵卷第51頁),是本案毀損罪 部分,應屬未經告訴。 ㈡、上開部分本均應為不受理判決,然與前開有罪部分(犯罪事 實一㈠),有想像競合之裁判上一罪關係,爰均不另為公訴 不受理之諭知。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,醫療法第106條 第3項,刑法第11條、第305條、第135條第1項、第173條第4項、 第1項、第55條、第41條第1項、第51條第5項、第38條第2項,判 決如主文。 本案經檢察官方鈺婷提起公訴及檢察官鄒千芝移送併辦,檢察官 陳怡廷到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  15  日          刑事第二十庭 審判長法 官 王振佑                          法 官 鄭百易                                    法 官 徐煥淵   以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴之理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切 勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決,應備理由具狀向檢察官請求上訴, 上訴期間之計算,以檢察官收受判決正本之日起算。                    書記官 顏伶純 中  華  民  國  114  年  1   月  15  日 附錄本案論罪科刑法條 醫療法第106條第3項                   對於醫事人員或緊急醫療救護人員以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法,妨害其執行醫療或救護業務者,處三年以下有期徒刑,得併科新臺幣三十萬元以下罰金。 中華民國刑法第135條 對於公務員依法執行職務時,施強暴脅迫者,處3年以下有期徒 刑、拘役或30萬元以下罰金。 意圖使公務員執行一定之職務或妨害其依法執行一定之職務或使 公務員辭職,而施強暴脅迫者,亦同。 犯前二項之罪而有下列情形之一者,處6月以上5年以下有期徒刑 : 一、以駕駛動力交通工具犯之。 二、意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品犯之。 犯前三項之罪,因而致公務員於死者,處無期徒刑或7年以上有 期徒刑;致重傷者,處3年以上10年以下有期徒刑。 中華民國刑法第305條 以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人,致生危害 於安全者,處2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 中華民國刑法第173條 放火燒燬現供人使用之住宅或現有人所在之建築物、礦坑、火車 、電車或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機者,處無 期徒刑或7年以上有期徒刑。 失火燒燬前項之物者,處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以 下罰金。 第1項之未遂犯罰之。 預備犯第1項之罪者,處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰 金。 附表:本案主文 編號 犯罪事實 主文 1 一㈠ 劉建佑犯對於醫事人員以強暴、恐嚇方式妨害其執行醫療業務罪,處有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 一㈡ 劉建佑犯妨害公務罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 二 劉建佑犯恐嚇危害安全罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之菜刀壹把沒收。 4 三 劉建佑犯預備放火燒燬現有人所在之建築物罪,處有期徒刑柒月。扣案之保特瓶空罐壹個、打火機壹個,均沒收。

2025-01-15

TCDM-113-訴-1124-20250115-1

簡上
臺北高等行政法院

進口貨物核定稅則號別

臺北高等行政法院判決 高等行政訴訟庭第六庭 113年度簡上字第82號 上 訴 人 太隆興企業股份有限公司 代 表 人 穆繼誠 被 上訴 人 財政部關務署基隆關 代 表 人 張世棟(關務長) 上列當事人間進口貨物核定稅則號別事件,上訴人對於中華民國 113年6月20日本院地方行政訴訟庭112年度稅簡字第52號行政訴 訟判決,提起上訴,本院判決如下: 主 文 上訴駁回。 上訴審訴訟費用由上訴人負擔。 理 由 一、事實概要:上訴人委託銓豐國際物流有限公司於民國111年5 月17日及同年6月22日向被上訴人申報進口馬來西亞產製TLS 2083合成酯類2批(下稱系爭貨物,進口報單號碼:第AW/BC/ 11/K69/S1172及AW/BA/11/K69/S1506號),上訴人申報貨物 稅則號別為3811.29.00.00-0「其他潤滑油添加劑」,關稅 稅率為FREE即0%。系爭貨物經被上訴人實施電腦審核,核列 以文件審核(C2)方式通關,因貨物稅則號別未決,依關稅法 第18條第2項規定,准上訴人分別繳納保證金新臺幣(下同)1 6萬7,772元、15萬8,418元後,先予放行,事後再加審查。 嗣經被上訴人審查結果,認系爭貨物屬性,為多用途合成酯 ,非純屬添加劑,遂將系爭貨物改歸列稅則號別第3824.99. 99號「其他化學或相關工業之未列名化學品及化學製品(包 括天然產品混合物)」,並以稅率5%重行核定應納關稅、推 廣貿易服務費、營業稅額為16萬7,772元、15萬8,418元後( 稅單號碼:AWZ00000000094號、AWZ00000000072號「海關進 口貨物稅費繳納證兼匯款申請書」,下稱原處分),並以前 開保證金抵充之。上訴人不服,提起復查及訴願亦均遭駁回 ,提起行政訴訟,經本院地方行政訴訟庭(下稱原審)112年 度稅簡字第52號判決駁回其訴(下稱原判決),上訴人猶不服 ,於是提起本件上訴。 二、上訴人起訴主張及被上訴人在原審之答辯,均引用原判決之 記載。 三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果,判決駁回上訴人之 訴,其理由略以: ㈠、依海關進口稅則第3811節之節名、參據HS註解對稅則第3811 節之詮釋及註解,欲歸列在HS註解對稅則第3811節詮釋(B)( b)(1)「其他相同用途液體之添加劑」內者,係指添加在(b) (1)「以有機酸酯為基料之合成潤滑劑」(其他相同用途液體 )之「添加劑」,且該「添加劑」須符合(A)就各類礦物油 品添加劑(即原油添加劑、汽油添加劑、潤滑油添加劑、其 他礦物油添加劑)之詮釋;欲歸列在HS註解對稅則第3811節 之詮釋(A)第3點潤滑油之「添加劑」(礦物油添加劑)或(B )(b)合成潤滑劑之「添加劑」(其他與礦物油相同用途液體 )者,係指黏度改良劑、傾點下降劑、氧化抑制劑、耐壓( EP)添加劑、去垢劑和分散劑、防銹劑、泡沫抑制劑等7種 製劑而言,並排除僅少量添加於潤滑劑以減低磨擦所致損耗 (例如引擎汽缸損耗)之潤滑製劑。 ㈡、依系爭貨物原廠型錄及所附化學品安全技術說明書(Safety D ata Sheet)記載,可知系爭貨物得單獨作為潤滑劑基礎油( sole base stock),亦得為添加而配製成潤滑劑等混合油 液(blended stocks),應屬製作潤滑劑或其他相同用途合 成液體之「原料油酯」,非專為抑制或強化礦物油或其他相 同用途液體中之特定屬性所製成而添加至該等礦物油或其他 相同用途液體中之「添加劑」,與稅則第3811節之節名、HS 註解對該節之詮釋不符,實不得歸列在稅則號別第3811節內 ;縱認系爭貨物得為添加而配製成HS註解對稅則第3811節詮 釋(B)(b)(1)所稱合成潤滑劑,亦與詮釋(A)第3點就潤滑 油添加劑所臚列的7種製劑不符,亦非稅則號別第3811節所 稱「添加劑」,仍不得歸列在稅則號別第3811節內。被上訴 人將系爭貨物歸列為稅則號別第3824.99.99號「其他化學或 相關工業之未列名化學品及化學製品(包括天然產品混合物 )」(稅率5%),並駁回上訴人之復查,洵無違誤,訴願決 定予以維持,亦無不合,上訴人訴請撤銷並改核定稅則號別 為3811.90「其他添加劑,供與礦物油相同用途之其他液體 用」(稅率2.5%),或稅則號別3811.29.00.00-0「其他潤 滑油添加劑」(稅率0%)〕,為無理由,應予駁回等語,茲 為論據。  四、本院經核原判決駁回上訴人在原審之訴,於法並無違誤。茲 就上訴意旨補充論斷如下: ㈠、關稅法第3條第1項規定:「關稅之徵收及進出口貨物稅則之 分類,除本法另有規定者外,依海關進口稅則之規定。海關 進口稅則,另經立法程序制定公布之。」海關進口稅則總則 一規定:「本稅則各號別品目之劃分,除依據本稅則類、章 及其註,各號別之貨名及解釋準則之規定外,並得參據關稅 合作理事會編纂之『國際商品統一分類制度(HS)註解』及其 他有關文件辦理。」海關進口稅則解釋準則一及六規定:「 海關進口稅則貨品之分類應依下列原則辦理: 一、類、章 及分章之標題,僅為便於查考而設;其分類之核定,應依照 稅則號別所列之名稱及有關類或章註為之,此等稅則號別或 註內未另行規定者,依照後列各準則規定辦理。……六、基於 合法之目的,某一稅則號別之目下物品之分類應依照該目及 相關目註之規定,惟該等規定之適用僅止於相同層次目之比 較。為本準則之適用,除非另有規定,相關類及章之註釋亦 可引用。」準此,進口貨物稅則號別之核定,係屬貨品特徵 與稅則規定之涵攝問題,關於稅則號別之適用,原則上應依 稅則號別所列之貨名為之,而是否屬該貨名規範範圍,則應 依有關之類或章註判斷之,若無適當之節或註解可適用,再 參考海關進口稅則解釋準則及HS註解之適用,決定貨物稅則 號別之歸屬。 ㈡、事實認定乃事實審法院之職權,而證據之證明力如何或如何 調查事實,事實審法院有衡情斟酌之權。苟其事實之認定已 斟酌全辯論意旨及調查證據之結果,而未違背論理法則、經 驗法則或證據法則,縱其證據之取捨與當事人所希冀者不同 ,致其事實之認定亦異於該當事人之主張者,亦不得謂為原 判決有違背法令之情形。所謂判決不備理由,乃判決有未載 理由,或所載理由不完備或不明瞭等情形;而所謂判決理由 矛盾則指其理由前後牴觸,或判決主文與理由不符,足以影 響裁判結果之情形而言。如判決已將其判斷事實所調查證據 之結果及斟酌辯論意旨等項,記明於判決,可勾稽認定事實 之證據基礎,並足以明瞭其調查證據及取捨原因,證據與應 證事實間之關聯性,事實真偽之判斷,合於經驗法則與論理 法則者,即難謂有違背法令之情形。 ㈢、經查,原審依調查證據之辯論結果,論明: 1、按海關進口稅則第3811節之節名為「礦物油(包括汽油)或 與礦物油相同用途之其他液體用之抗震劑、氧化抑制劑、膠 性抑制劑、黏度改良劑、抗腐蝕劑及其他製成添加劑。」, 其下稅則號別第3811.29.00號為「其他潤滑油添加劑」,第 1欄稅率「免稅Free」;稅則號別第3811.90.00號為「其他 添加劑,供礦物油或與礦物油相同用途之其他液體用者」, 第1欄稅率「2.5%」(原處分卷一第120頁)。又按HS註解對 稅則第3811節之詮釋:「本節之產品為添加於礦物油或其他 液體用於相同之目的,以消除或減少不必要之性能或去獲致 增強所希望之性能。」「(A)礦物油添加劑。⒈原油添加劑 ……。⒉汽油(石油)添加劑……。⒊潤滑油添加劑,本屬包含: (a)黏度改良劑,……。(b)傾點下降劑,……。(c)氧化 抑制劑,……。(d)耐壓(EP)添加劑,……。(e)去垢劑和 分散劑:……。(f)防銹劑,……。(g)泡沫抑制劑,……。這 些潤滑製品添加少量於汽車燃料或潤滑劑中之目的,可減低 引擎汽缸之損耗,是不包含在內(第27.10或34.03節)。⒋ 其他礦物油添加劑……。(B)類似礦物油用為同一目的之其 他液狀添加劑。此類與礦物油相同目的用途之液體者有:( a)燃料……;和(b)合成潤滑劑。⑴有機酸酯(己二酸酯, 壬二酸酯,新戊基多元醇酯)或無機酸酯(磷酸三芳基)為 基料。……這些添加劑用途與那些礦物油的添加劑相同。……」 (原處分卷一第128-130頁)。可知「其他相同目的用途之 液體」(即「燃料」及「合成潤滑劑」兩類)之添加劑,其 所屬與使用於相似「礦物油」之添加劑等同,而應參照(A )項下分類即原油、汽油、潤滑油及其他礦物油之相關詮釋 ,歸列於本節潤滑油(為礦物油)或合成潤滑劑(為與潤滑 油相似之其他液體)添加劑之貨品範圍,係指黏度改良劑、 傾點下降劑、氧化抑制劑、耐壓(EP)添加劑、去垢劑和分 散劑、防銹劑及泡沫抑制劑,並且將少量添加於潤滑劑以減 低磨擦所致之損耗(例如引擎汽缸之損耗)之潤滑製劑,予 以排除。又海關進口稅則第3824節為「鑄模或鑄心用之配成 粘合劑;化學或相關工業之未列名化學品及化學製品(包括 天然產品之混合物)」,稅則號別第3824.99.99號之名稱為 「其他化學或相關工業之未列名化學品及化學製品(包括天 然產品混合物)」,第1欄稅率為「5%」(原處分卷一第121 至122頁)。另按HS註解對稅則第3824節之詮釋:「……(B) 化學產物和化學品或其他製品……化學或其他配製品為混合物 (其乳狀液或分散體為特殊形式)或有時為溶液者。……」( 原處分卷一第132頁)。 2、依系爭貨物原廠型錄記載(原處分卷一第16至17頁),其名稱 為「Biolubricant Base Oils-API Gruop V Synthetic Flu id」,中文文意為「生質潤滑劑基礎油-美國石油學會(Ame rican Petroleum Institute,API)第5類合成液」;商品 描述為「……are polyol esters specially designed for l ubricant applications. These esters are suitable to serve as synthetic base oil and additive to formulat e general industrial oils, metal working fluid, biod egradable lubricants, automotive lubricants & grease s……are ideal choice as sole base stock or blended st ocks to optimise the oil's properties.」中文文意即為 多元醇酯(聚酯油)適合作為合成基礎油或添加物,以配製成 工業用油、金屬加工液、各式潤滑劑或油脂等,其適於作為 單一基礎油使用(sole base stock),或是製成混合油液使 用(blended stocks)。原審再依系爭貨物之安全技術說明書 (Safety Data Sheet)之記載(原處分卷一第22至23頁、英文 原本見原處分卷一第61至62頁),其商品名稱(Trade name) 為「合成酯2083」,商品描述(Discription)為「潤滑油基 礎油」,原材料應用(Application of the substance/the mixture)為「合成化學物、潤滑劑、中間產品、金屬加工 液、液壓油」,成分(Composition/information on ingred ients)有「CAS No. Discription 68002-79-9 Fatty acids , C14-18 and C16-18 unsatd., triesters with trimethy lolpropane」及「CAS No. Discription 57675-44-2 2-eth yl-2-[[(1-oxooleyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diole ate」等二項,可知系爭貨物除得單獨作為潤滑劑基礎油(so le base stock),亦得為添加而配製成潤滑劑等混合油液(b lended stocks),應屬製作潤滑劑或其他相同用途合成液體 之「原料油酯」,非專為抑制或強化礦物油或其他相同用途 液體中之特定屬性所製成而添加至該等礦物油或其他相同用 途液體中之「添加劑」,系爭貨物為多用途之合成脂產品, 非僅屬潤滑油添加劑,與稅則第3811節之節名、HS註解對該 節之詮釋不符,無從歸列於稅則號別第3811節之內;縱認系 爭貨物得為添加而配製成HS註解對稅則第3811節詮釋(B)(b) (1)所稱合成潤滑劑,亦與詮釋(A)第3點就潤滑油添加劑 所列7種製劑不符,亦非稅則號別第3811節所稱「添加劑」 ,仍不得歸列在稅則號別第3811節內。又系爭貨物乃以14-1 8碳及16-18碳之脂肪酸與三羥甲基丙烷酯化而得的酯類(CA S No.68002-79-9)與三羥甲基丙烷三油酸酯(CAS No.5767 5-44-2)等二項成分混合製成,可作為合成酯類潤滑油基礎 油,或添加於潤滑劑、金屬加工業或液壓油使用,為化學品 混合物,而稅則號別第3824.99.99號之貨品範圍,即為無專 設稅則號別之其他化學品(含化學混合物),則被上訴人認 系爭貨物應歸列為稅則號別第3824.99.99號「其他化學或相 關工業之未列名化學品及化學製品(包括天然產品混合物) 」(稅率5%),核與前開稅則號別貨名及HS註解詮釋相符。 3、上訴人雖主張:依照原廠目錄本產品為潤滑油添加劑並無其 他功能云云。惟原判決已敘明歸屬稅則第3811節之貨品,係 專為抑制或強化礦物油或其他相同用途液體中之特定屬性為 目的所製成,而添加至該等礦物油或其他相同用途液體中之 「添加劑」,且欲歸列在HS註解對稅則第3811節詮釋(B)(b) (1)「其他相同用途液體之添加劑」內者,須符合(A)就各類 礦物油品添加劑(即原油添加劑、汽油添加劑、潤滑油添加 劑、其他礦物油添加劑)之詮釋,而「潤滑油添加劑」更須 符合(A)第3點潤滑油添加劑,即指黏度改良劑、傾點下降劑 、氧化抑制劑、耐壓(EP)添加劑、去垢劑和分散劑、防銹 劑、泡沫抑制劑等7種製劑而言,並排除僅少量添加於潤滑 劑以減低磨擦所致損耗(例如引擎汽缸損耗)之潤滑製劑, 符合前開條件始有歸列稅則第3811節之可能。上訴人所進口 系爭貨物除可作為潤滑油之基礎油(sole base stock)、亦 可作為配製一般工業用油、金屬加工液或潤滑劑之添加劑(b lended stocks),屬多用途之合成脂,非單純屬添加劑,其 與稅則第3811節之節名、HS註解對該節之詮釋不符,不得歸 列在稅則號別第3811節內,縱認系爭貨物得為添加而配製成 HS註解對稅則第3811節詮釋(B)(b)(1)所稱合成潤滑劑,亦 與詮釋(A)第3點就潤滑油添加劑所臚列的7種製劑不符, 亦即系爭貨物非屬HS註解對於稅則第3811節所詮釋之潤滑油 添加劑,仍不得歸列在稅則號別第3811節內,此均已於原判 決理由中詳為說明。因此雖然上訴人主張系爭貨物品名為有 機酸酯,用途為潤滑油添加劑,僅使用於潤滑功能而無其他 功能云云,實係因其選擇只用於潤滑功能,仍無損系爭貨物 客觀上屬多用途之合成脂,非單純添加劑之事實,則上訴意 旨仍執前開主張,認應適用3811.29(B)(b)(1)云云,並不足 採。 4、上訴人雖又主張:原判決所參考美國海關編號N238088分類案 例(下稱美國海關案例)所進口產品與本件係屬完全不同產 品,原判決錯誤引用云云。查美國海關案例要旨略以:「『… …The instant product is called TMP3-T. It is also kn own as Trimethylolpropan Troleate. The TMP3-T is ind icated to consist of mixtures of several fatty acid esters of animal origin with Trimethylolpropan. The applicable subheading for the TMP3-T will be 3824.90 .4140, Harmonized Tariff Schedule of the United Stat es (HTSUS), which provides for: “……chemical mixtures of fatty acid esters products and preparations of t he chemical or allied industries (including those co nsisting of mixtures of natural products), not elsew here specified or included (con.): Other (con.): Fat ty substances of animal or vegetable origin and mixt ures thereof; Mixtures of fatty acid esters”.……」(原 處分卷一第137頁)。其中文文意略以:「……系爭產品名稱為 TMP3-T。它也被稱為三羥甲基丙烷油酸酯。TMP3-T是由幾種 動物源脂肪酸酯與三羥甲基丙烷的混合物組成。TMP3-T適用 稅則號別為美國統一關稅表3824.90.4140,其規定為『……化 學或相關工業之未列名的脂肪酸酯產品和製品的化學混合物 (包含天然產品混合物)(反對):其他(反對):動物或 植物源脂肪物質及其混合物;脂肪酸酯混合物』……)」。又 查美國海關案例所提及之進口產品TMP3-T,與上訴人所進口 系爭貨物之組成成分是以14-18碳及16-18碳之脂肪酸與三羥 甲基丙烷酯化而得的酯類(CAS No.68002-79-9)與三羥甲 基丙烷三油酸酯(CAS No.57675-44-2)等二項成分混合製 成,為化學品混合物,兩者有其相似性。再查,美國統一關 稅表3824.90.4140號與我國稅則號別第3824.99.99號範圍亦 有相似之處。因此,原判決引用美國海關案例的目的,在於 加強論證原判決所持見解並無違誤。是原判決已詳述其得心 證之依據及理由,並就上訴人在原審之論據,何以不足採取 ,分別予以指駁,並無違反證據法則、經驗法則及論理法則 等情事,因而駁回上訴人在原審之訴,認事用法並無違誤, 核無判決違背法令之情形。 5、本院為法律審,依行政訴訟法第254條第1項規定,除別有規 定外,本院應以高等行政法院判決確定之事實為判決基礎, 當事人在本院原則上不得提出新攻擊防禦方法,亦不得提出 新事實、新證據,資為上訴之理由。上訴人於上訴後始提出 報單號碼:AA/10/411/E5474號進口報單(本院卷第47頁), 主張本案前向馬來西亞類似供應商購買相同成分產品,適用 稅則號別第3811.29.00.00-0號;以及提出國光牌潤滑油脂 產品說明書(本院卷第69-81頁),主張與原廠舉例相同, 證明系爭貨品唯一用途為潤滑油添加劑,係屬上訴後提出之 新攻擊防禦方法,依上揭說明,核非適法之上訴理由。況且 ,依上訴人所提供進口報單,進口日期為110年5月30日,供 應商為「EMERY OLEOCHEMICALS (M) SDN.BHD.」,進口貨品 為「DEHYLUB 4030 MY」(本院卷第47頁),並無任何貨品 之成分記載,無從證實上訴人所稱與111年5月14日進口之系 爭貨品有相同成分,本院無從對上訴人為有利之認定。再者 ,縱使是完全相同貨物,由於納稅義務人進口貨物須逐批向 海關辦理報關,海關對於個案報單稅則及稅費之核定,於關 稅法第18條第1項授權之核課期間內,僅就該個案有拘束力 ,並不及於其他個案,個案報單稅則及稅費之核定尚不得作 為信賴基礎。則縱上訴人於不同期間進口相同貨品,海關之 稅則分類是否與本件相同,並不在審究之列。上訴人援引被 上訴人就之前進口與系爭貨物相同成分之進口貨物(上訴人 並未證明是否為完全相同貨物,本院無從判斷)其稅則號別 歸列第3811.29.00.00-0號,本件應適用相同稅則號別云云 ,亦非有據。是上訴人於上訴時所提出之證據縱使經過實質 審查亦無從獲致有利結論。 五、綜上所述,上訴人之主張均無可採,原判決將訴願決定、復查決定及原處分予以維持,駁回上訴人在原審之訴,核無違誤。上訴論旨,仍執前詞,指摘原判決違背法令,求予廢棄,為無理由,應予駁回。 六、結論,本件上訴為無理由。 中  華  民  國  114  年  1   月  14  日 審判長法 官 洪慕芳 法 官 周泰德 法 官 郭銘禮 上為正本係照原本作成。 不得上訴。 中  華  民  國  114  年  1   月  14  日            書記官 林淑盈

2025-01-14

TPBA-113-簡上-82-20250114-1

臺灣臺中地方法院

傷害等

臺灣臺中地方法院刑事判決 111年度訴字第1264號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 潘小慧 選任辯護人 宋範翔律師(法扶律師) 上列被告因傷害等案件,經檢察官提起公訴(111年度偵字第131 45號),本院判決如下:   主  文 潘小慧犯如附表一所示之罪,各處如附表一所示之刑及沒收。應 執行有期徒刑捌月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 其餘被訴部分無罪。   犯罪事實 一、潘小慧與張簡美智均居住在臺中市○區○○路0段000號之華廈 ,為鄰居關係,因潘小慧將其所有之鑽石遺失在張簡美智住 處(位在臺中市○區○○路0段000號12樓之19,下稱本案住處) ,2次前往本案住處尋找未果,認該鑽石係遭張簡美智竊取 ,因而心生不滿,竟分別為下列行為:  ㈠潘小慧明知本案住處係張簡美智所居住、使用,為現供人使 用之住宅,亦明知汽油係易燃物品,倘在本案住處內傾倒汽 油,如點火引燃,足以迅速燃燒,會波及屋外周遭易燃物, 更可能因而引發整棟華廈之火災,將肇致公共危險,竟基於 預備放火燒燬現供人使用之住宅及恐嚇危害安全之犯意,於 民國110年11月21日14時27分許,騎乘其所有之車牌號碼000 -000號普通重型機車,至臺中市○區○○○路0段0號之加得利加 油站(下稱加得利加油站),以扣案如附表二編號1所示之寶 特瓶作為容器,購買92無鉛汽油2.87公升後,於同日14時51 分許,攜帶該裝有汽油之寶特瓶1瓶及未扣案之不詳之刀械1 把,前往本案住處內,趁張簡美智與之聊天,未加防範之際 ,持上開刀械抵住張簡美智之胸口,並向其恫稱「將鑽石還 給我,否則同歸於盡」等語,經張簡美智回應:「我住處監 視器畫面都給你看2次了,如果鑽石在我這邊,早就找到了 」等語,使潘小慧怒氣更甚,竟打開前開盛裝汽油寶特瓶之 瓶蓋預備放火,並再次威脅張簡美智交出鑽石,以上開加害 生命、身體、財產之言語及動作恐嚇張簡美智,使其心生畏 懼,致生危害於安全。 ㈡其後,張簡美智趁潘小慧疏於注意之際,徒手奪取其手中裝 有汽油之寶特瓶,並快速前往本案住處廁所內,將該寶特瓶 內之汽油全數倒入住處廁所之馬桶。潘小慧見狀另行基於傷 害之犯意,於同日14時51分至16時50分許,尾隨張簡美智進 入上開廁所內,以其前開攜帶之刀械攻擊張簡美智,2人因 而發生拉扯,致張簡美智因而受有胸壁挫傷與切割傷、臉部 切割傷及背部挫傷等傷害。經張簡美智當晚報警處理,並於 本案住處扣得附表二編號1所示之物,而循線查獲上情。 三、案經張簡美智訴由臺中市政府警察局第一分局報告臺灣臺中 地方檢察署檢察官偵查起訴。   理  由 壹、有罪部分: 一、程序部分:  ㈠辯護人辯稱:案發當天告訴人張簡美智已向被告潘小慧表達 不願追究,可見其並無提起告訴之意,請就傷害部分給予不 受理判決等語,然按刑事訴訟上之告訴權,性質上屬於人民 在公法上之權利,刑事訴訟法既未規定得予捨棄,告訴權人 自不得予以捨棄,其縱有捨棄之意思表示,自屬無效(最高 法院90年度台非字第16號刑事判決意旨參照)。經查,告訴 人於案發後之110年11月22日警詢時,提出本件傷害告訴之 事實,有其詢問筆錄在卷可稽(見偵卷第63頁),堪認告訴 人已合法提出告訴,卷內復無告訴人以言詞或書狀撤回告訴 之卷證,故不論告訴人是否曾向被告表示不予追究或捨棄告 訴權之情,本院應為實體審理,合此敘明。  ㈡本判決下述所引用被告以外之人於審判外之供述證據,檢察 官、被告及辯護人迄本院言詞辯論終結前,就該等證據之證 據能力均未聲明異議,本院審酌上開供述證據資料製作時之 情況,並無不當取供或證明力明顯過低之瑕疵,認以之作為 證據應屬適當,依刑事訴訟法第159條之5規定,認均具有證 據能力。又本案認定事實引用之非供述證據,並無證據證明 係公務員違背法定程序取得,參酌同法第158條之4規定意旨 ,亦有證據能力。 二、認定事實所憑之證據及理由:  ㈠訊據被告固坦承其因鑽石遺失乙事對告訴人心存不滿,基於 恐嚇危害安全之犯意,於110年11月21日14時51分許,持上 開裝有汽油之寶特瓶,前往本案住處欲恐嚇告訴人,並要求 告訴人歸還鑽石,因此在本案住處與告訴人發生爭執,後於 同日16時50分許,偕同告訴人前往中國醫藥大學附設醫院( 下稱中國附醫)就醫等情,惟矢口否認有何預備放火、傷害 等犯行,辯稱:我之前帶蜜袋鼯過去本案住處找告訴人時, 盒子裡面有一顆鑽石,我回去時發現鑽石不見,我有報警, 也有過去本案住處尋找,但都找不到,我認為是告訴人竊取 我的鑽石,所以我帶上開裝滿汽油之寶特瓶前往本案住處, 只是要嚇嚇告訴人而已,讓他交出我的鑽石,我沒有要預備 要放火燒燬本案住處的打算,也沒有攜帶打火機或是刀械等 物,更沒有做出任何傷害告訴人的行為,是我將上開寶特瓶 交給告訴人,告訴人持之將裡面的汽油倒入本案住處廁所的 馬桶內,因此汽油濺出潑灑至告訴人衣物,與我無關,且告 訴人從廁所出來,就拿出刀子要砍我,我跟告訴人稱「要殺 我就殺我」,我也拿出我的手機拍攝告訴人持刀的行為;我 一進入本案住處就看到告訴人有傷,該等傷勢都與我無關云 云。辯護人辯護意旨略以:從法院勘驗筆錄可知,畫面中被 告並無攜帶打火機或任何刀械前往本案住處,被告攜帶裝有 汽油之寶特瓶本意只是要嚇唬告訴人,並無預備放火之犯意 。被告既無攜帶刀械前往本案住處,可見告訴人所受刀傷均 與被告無關;又從告訴人所提診斷證明書及病歷資料可知, 告訴人於第一次前往就醫時,醫師當時即判定告訴人僅受有 鈍傷,然而卻於第二次就醫時,診斷證明書卻述明有受有切 割傷,兩者記載顯有矛盾,自有疑問;再者,若有告訴人所 指稱被告攜帶上開打火機或是刀械前往該處,告訴人自是急 於保全此部分證據交付警方,然本案扣案物並無打火機或是 刀械,更添告訴人指述可疑,請法院依照罪疑惟輕原則,判 決被告所涉預備放火、傷害等罪嫌無罪。至於被告所涉恐嚇 部分,被告業已認罪,請法院考量被告長期患有憂鬱症,因 本案導致身心每況愈下,目前又因腳部問題,需輪椅始能行 走,請依刑法第59條酌減其刑並予緩刑等語。  ㈡經查:  1.被告基於恐嚇危害安全之犯意,於110年11月21日14時27分 許,前往加得利加油站購買92無鉛汽油2.87公升裝入扣案如 附表二編號1所示之寶特瓶作為容器後,於同日14時51分許 ,攜帶前開裝有汽油之寶特瓶,前往本案住處內,並與被告 發生爭執,後於同日16時50分許,被告偕同告訴人前往中國 附醫就醫乙情,業據被告坦承在卷,核與告訴人於偵查、本 院審理時證述相符(見偵卷第165至169頁,本院卷第436至4 54頁),並有監視器錄影翻拍照片(見偵卷第73至97、111頁 )、加得利加油站之油槍交易明細、電子發票證明(見偵卷 第113、115頁)、本院112年8月8日勘驗筆錄、截圖(見本 院卷第343至348、351頁)在卷可佐,此部分事實,應堪認 定。  2.告訴人於110年11月21日晚間,與證人即其弟張簡志名傳送 訊息後,證人張簡志名前往本案住處探視告訴人,告訴人與 證人張簡志名討論後,再度前往中國附醫就醫,經醫師診斷 受有胸壁挫傷與切割傷、臉部切割傷及背部挫傷等傷害等情 ,業據告訴人、證人張簡志名於偵查或本院審理時證述在卷 (見偵卷第165至169、185至187頁,本院卷第436至454頁) ,並有告訴人之中國附醫110年11月21日診斷證明書(見偵 卷第107頁)、證人張簡志名提供其與告訴人之LINE對話截 圖照片12張(見偵卷第191至202頁)在卷可佐,此部分事實 ,亦堪認定。  3.就犯罪事實欄一㈠部分,被告應有預備放火之不確定故意及 客觀行為:  ⑴按刑法第13條第1項明定:行為人對於構成犯罪之事實,明知 並有意使其發生者,為故意。同條第2項明定:行為人對於 犯罪之事實,預見其發生,而其發生並不違背其本意者,以 故意論。前者學理上謂為意欲主義,後者謂為容認主義,但 不論其為「明知」或「預見」,皆為故意犯主觀上之認識, 只是程度強弱有別,行為人有此認識進而有「使其發生」或 「任其發生」之意,則形成犯意,前者為確定故意、直接故 意,後者為不確定故意、間接故意,但不論其為確定故意或 不確定故意,其「明知」或「預見」乃在犯意決定之前,至 於犯罪行為後結果之發生,受有物理作用之支配,非必可由 行為人「使其發生」或「任其發生」,是以,犯意之認識與 犯罪之結果為截然不同之概念,不容混淆。故不論行為人為 「明知」或「預見」,皆為故意犯主觀上之認識,所異者僅 係前者須對構成要件結果實現可能性有「相當把握」之預測 ;而後者則對構成要件結果出現之估算,祇要有一般普遍之 「可能性」為已足,其涵攝範圍較前者為廣,認識之程度則 較前者薄弱,然究不得謂不確定故意之「預見」非故意犯主 觀上之認識(最高法院90年度台上字第3618號、100年度台 上第1110號刑事判決意旨參照)。 ⑵告訴人於偵查及本院審理時均始終證稱:被告於本案前即多 次前往本案住處找我聊天,所以被告過來找我時,我不疑有 他就開門請被告進來,被告便攜帶裝著黃色液體的寶特瓶進 門,我就問被告這個寶特瓶裡面裝什麼,被告就突然拿刀抵 著我,大喊:「快把鑽石還給我」,我就說如果我有拿,我 當初就不會同意你來調監視器畫面,並請被告冷靜,被告這 時候換成左手拿寶特瓶,右手拿著刀,並打開瓶蓋,裡面液 體噴到我的衣服,我便聞到汽油味,發覺該黃色液體原來是 汽油,我怕汽油造成華廈的危險,所以我趁被告不注意時, 搶下該寶特瓶,並把寶特瓶內的汽油倒入廁所馬桶內等語( 見偵卷第166頁,本院卷第437至439頁)。則告訴人就本案之 案發原因、發生爭執經過等主要事實及基本情節之證述內容 ,前後均屬具體一致,並無明顯扞格之處,苟非其親身經歷 且記憶深刻之事,應難憑空杜撰並為如此詳盡之指述,且其 自偵訊至本院審理中先後所為之證述,以前後整體觀察,均 證述一致而無矛盾,並無反覆不一、態度游移之處,並有扣 案如附表二編號1所示之空寶特瓶可佐,堪認告訴人上開證 述,有相當之憑信性。 ⑶又汽油之揮發性高、易燃,倘傾倒汽油並以之引火,極易迅 速擴散延燒汽油所溢流之處,倘旁有可燃物質或其他易燃油 類,亦甚易隨著可燃物質或油類使火勢迅速加劇,進而延燒 所在處所、建築物等,而造成公共危險,此為社會上一般稍 具常識者均得知悉之經驗法則。倘若告訴人知悉被告所攜帶 之寶特瓶裝有多達2.87公升之汽油,難以想像告訴人會同意 讓被告進入其住處,將自身住處置於火災危險之下。因此, 告訴人前開證稱直至被告打開該寶特瓶瓶蓋,始知內容液體 為汽油等語,應屬可信。又依本案住處現場照片所示(見偵 卷第99至105頁),本案住處空間甚為狹窄,擺放有木質床 鋪、棉被、紙箱等易燃之家具及雜物,且身旁尚有心情不甚 穩定之被告,告訴人在將寶特瓶內汽油倒入馬桶時,當應謹 慎小心,避免汽油潑灑於自宅物品及自身,避免自己生命、 財產遭受任何危險之可能,是被告否認有何打開該寶特瓶瓶 蓋之舉動,抗辯係告訴人將汽油濺出云云,難認可採。從而 ,被告前往加油站購買汽油,並攜帶上開裝有汽油之寶特瓶 前往本案住處,與告訴人發生爭執之際,打開上開寶特瓶之 瓶蓋之舉動,當屬預備放火之客觀行為。 ⑷本案住處狹窄且擺放相關易燃物,已如前述,於此情形下, 被告貿然攜帶裝有大量汽油之寶特瓶前往本案住處,並打開 該寶特瓶瓶蓋之行為,若不幸引燃,將有使本案住處發生嚴 重火災,進而使整棟建築物有因此燒燬之可能。被告為成年 人,亦非毫無社會閱歷,對此當有所認識,猶為上開行為, 顯然存有因而發生火災致燒燬現供人使用之住宅,亦不違背 其本意之不確定故意至明。況被告所攜帶之汽油多達2.87公 升,倘若僅係單純恐嚇而無放火之意思,被告豈需要攜帶如 此大量、且易燃之汽油前往本案住處?再參照被告於案發前 因認被告竊取其鑽石而對告訴人產生相當之積怨,曾先後報 警及多次前往本案住處逼迫告訴人返還鑽石,惟均無法如被 告所願尋回鑽石,使被告對告訴人更加心生不滿,是本案被 告當具有以放火為報復手段之動機與意欲,至為灼然。從而 ,被告前開所辯暨其辯護人為其辯以被告無預備放火燒燬現 供人使用之住宅之主觀犯意云云,洵無可採。 ⑸至告訴人雖於偵查及本院審理時均證稱:被告進來本案住處 時,亦有持打火機等語,惟為被告所否認,且此部分除告訴 人之單一證述外,卷內並無其他證據或扣案物可資佐證,自 無從遽為被告不利之認定,附此敘明。  4.就犯罪事實欄一㈡部分,被告應有另行起意持刀傷害告訴人 之行為:  ⑴被害人就被害經過所為之指述,固不得作為認定犯罪之唯一 證據,仍應調查其他補強證據以擔保其指證、陳述確有相當 之真實性,而為通常一般人均不致有所懷疑者,始得採為論 罪科刑之依據。惟茲所謂之補強證據,並非以證明犯罪構成 要件之全部事實為必要,倘其得以佐證被害人指述之犯罪非 屬虛構,能予保障所指述事實之真實性,即已充分。又得據 以佐證者,雖非直接可以推斷該被告之實行犯罪,但以此項 證據與被害人之指述為綜合判斷,若足以認定犯罪事實者, 仍不得謂其非屬補強證據。是所謂補強證據,不問其為直接 證據、間接證據,或係間接事實之本身即情況證據,均得為 補強證據之資料(最高法院105年度台上字第2797號、109年 度台上字第404號判決意旨參照)。  ⑵經查,告訴人於偵查、本院審理時均始終證稱:在我將汽油 倒入馬桶時,被告持刀就從我背後,追過來攻擊我,我就用 力抓住被告的手腕,與被告爭執、拉扯時,我臉部、胸部、 頸部等等已經中刀,但當時我並不知道,在爭執時,被告的 手鍊因而斷裂掉在地上,後來被告稍微冷靜,而我們一起出 去時,我的血也滴落在地板上,我才發現我受傷,被告看到 我受傷也有點後悔,拿起毛巾擦拭我臉上的血,後來被告帶 我去看醫生,而就醫時因為被告就在我旁邊,我就只能跟醫 生說是因為自己跌倒而導致受傷,就醫完後來我們就各自回 家。後來,我弟弟張簡志名當天晚上見到我的貼文,用LINE 跟我聯絡,並且來本案住處關心我,勸我報警不要忍受,並 帶我再度前往中國附醫就醫,我才對醫生說實話,表明我的 傷勢,並不是因為跌倒,而是遭人攻擊所致,我也有拍攝沾 有血跡之衣服及我受傷照片交給警方等語(見偵卷第167至16 8頁,本院卷第439至440頁)。核諸告訴人前揭證詞得知,其 對於案發當時,曾遭被告持刀攻擊,且本無報警意願,但因 其弟張簡志名勸其報警處理,因而重回中醫附醫再次就醫等 經歷,對於細節、過程之描述亦均指證歷歷,若非親身經歷 ,實難自行憑空杜撰。又佐以證人張簡志名於偵查中證稱: 我看到告訴人張貼在社群網站的受傷照片,我就撥電話關心 告訴人,通話中,告訴人跟我說被告拿汽油跟水果刀進入本 案住處,並攻擊告訴人,我就趕緊前往本案住處,進入本案 住處後,我看到地板上有1、2條沾有血跡的毛巾,及殘有汽 油之寶特空瓶,告訴人就跟我說本案發生經過,並稱過程中 有與被告發生扭打,亦有數處遭被告持刀劃傷,我後來建議 告訴人報警,但告訴人很擔心報警後,會有後續不良的影響 ,但在我堅持之下,告訴人便報警處理,我並帶著告訴人重 回中國附醫就醫,請醫師開立診斷證明書,並提供含有血跡 之毛巾、客廳及廁所地板血跡、空寶特瓶等照片給警方等語 (見偵卷第185至187頁),並有證人張簡志名提供LINE對話截 圖照片(見偵卷第191至202頁)在卷可佐。是依證人張簡志 名前開證述,其固無目睹告訴人遭被告傷害之瞬間,但對於 其案發當晚前往本案住處,發現該房間、廁所之地板及毛巾 均存有血跡,且見告訴人臉部受有刀傷,並聽聞告訴人述說 遭被告所傷之經過,均詳實陳述,且與告訴人前開證詞兩相 比對後,亦無任何矛盾之處。復觀諸告訴人、證人張簡志名 所提出現場照片(見偵卷第99至105、205至220頁),本案住 處廁所、地板、毛巾及告訴人當時身著衣物,均確有遺留深 色血跡,亦可佐證告訴人、證人張簡志名上開所述,應均非 虛構攀誣,上開證述之可信度甚高。 ⑶再被告於案發後隨於同日17時3分許,立即前往中國附醫急診 治療,經醫師診斷受有「胸壁挫傷與切割傷、臉部切割傷及 背部挫傷」等傷害之事實,有告訴人之中國附醫之診斷證明 書、病歷摘要、急診護理紀錄、告訴人傷勢照片在卷可參( 見偵卷第107頁、偵卷證物袋內,本院卷第165至167、171頁 ),審酌告訴人受傷後隨即急診就醫之時間密接,且該診斷 證明書、傷勢照片所呈現告訴人之傷勢,核與告訴人前開證 述遭被告傷害之部位大致相符,足認告訴人證稱該等傷勢係 於上揭時地遭被告傷害所致等語,應堪採信。又參以被告對 未能尋回鑽石乙事,與告訴人發生爭執,已如前述,則被告 因其持以恐嚇、預備放火所用之裝有汽油之寶特瓶,遭告訴 人奪走後,因此更加氣憤,進而另行起意持刀攻擊告訴人, 致告訴人成傷,尚與常情無違。本院依上開補強證據與證人 即告訴人之證述內容相互利用、綜合判斷,認已能保障告訴 人證述內容之真實性,並非屬虛構,是被告上揭傷害之犯罪 事實,已臻明確。 ⑷至被告雖稱我進去本案住處就看到告訴人受傷,該傷勢與我 無關等語。惟查,告訴人傷勢遍於背部、臉部、胸部,且其 前往急診就醫時表示疼痛指數為5分(見本院卷第171頁急診 護理紀錄),可見該等傷勢造成告訴人疼痛難耐,倘若被告 進入本案住處時,告訴人已有如此疼痛之傷勢,自僅想盡速 就醫,不可能有接待被告進入本案住處之心情,亦不可能毫 無包紮或擦拭,而任由其傷勢血跡滴落其住處地板,增添自 身住處髒亂之可能,故被告上開所辯,顯不符常情,自不可 採。 ⑸至辯護人雖質疑告訴人病歷資料原本僅寫「臉部鈍傷」(見本 院卷第163頁),卻在當天深夜第二次就醫時,醫師所出具之 證明書卻記載「臉部切割傷」(見偵卷第107頁),兩者顯 有不符之情。然查,觀諸告訴人前往急診就醫之病歷摘要於 「Discharge Diagnosis」欄第2點前段明確記載:「SUPERF ICIAL INJURY OF FACE, NECK AND SCALP EXCEPT EYE【 ( 臉部、頸部和頭皮的表面淺損傷(眼睛除外)】」(見本院 卷第167頁),足見告訴人經醫師診斷結果,告訴人臉部確實 受有上揭傷勢,參以此部分記載與上開告訴人所提出受傷部 位照片相符,則縱使診斷證明書、病歷資料所使用之中文用 語有所不同,亦不影響告訴人受有上揭傷勢之事實認定。況 「鈍傷」本即係指非穿透性創傷,與之相對者為穿透性創傷 ,而非泛指鈍器所造成之傷害,辯護人上開所指,顯有所誤 會。 ⑹至辯護人固辯護稱倘若被告有持刀進入本案住處,自會扣得 相關刀具,本案卻未扣得任何刀械,告訴人所稱被告有持刀 進入本案住處,進而傷害告訴人之舉,自屬疑問等語。然查 ,本案雖未扣得被告用以犯案之刀械,惟本院何以依告訴人 之證述及前引客觀證據認定被告有持刀攻擊告訴人之行為, 業經本院詳述如前,且考量刀具之價值、體積均非甚鉅,若 非第一時間依法扣押在案,本極易隱匿或丟棄加以湮滅,更 難期待被告主動提出為證,況本件事證既臻明確,尚不因未 扣得刀械即遽為被告有利之認定。  ㈢綜上,本案事證明確,被告上開預備放火燒燬現供人使用之 住宅、恐嚇危害安全及傷害等犯行均洵堪認定,皆應予依法 論科。  三、論罪科刑:  ㈠按刑法第25條第1項所謂「著手」,係指犯人對於構成犯罪之 事實開始實行而言,其在開始實行前所為之預備行為,不得 謂為「著手」,自無成立未遂犯之餘地;又刑法第173條第1 項之放火燒燬現有人所在之建築物罪,須有放火燒燬之行為 ,為其構成要件之一。所謂「放火」,乃指故意使火力傳導 於特定之目的物,使其燃燒之意。如尚未著手於「點燃引火 媒介物」之行為,則屬預備階段。準此,放火行為實施前, 所為之準備犯罪行為,如預備引火之材料,或將放火之材料 運置欲燒燬之房屋等,均屬預備(最高法院86年度台上字第 4311號、92年度台上字第4578號、97年度台上字第5151號、 103年度台上字第2610號判決意旨參照)。經查,本案被告 雖已攜帶裝有汽油之寶特瓶前往本案住處,並打開該寶特瓶 之瓶蓋,但並未有點火引燃使汽油燃燒之行為,是被告尚未 著手於放火行為,僅止於預備放火階段,應論以預備犯。  ㈡核被告就犯罪事實欄一㈠所為,係犯刑法第305條恐嚇危害安 全、同法第173條第4 項、第1項之預備放火燒燬現供人使用 住宅罪。就犯罪事實欄一㈡所為,係犯同法第277條第1項傷 害罪。  ㈢被告於犯罪事實欄一㈠所示時、地,以犯罪事實欄一㈠所示方 式恐嚇告訴人,係於密切接近之時地實施,且係侵害同一之 法益,行為之獨立性極為薄弱,依一般社會健全觀念,在時 間差距上,難以強行分開,在主觀上顯係基於單一之犯意, 接續數次恐嚇危害安全之行為,應認係屬接續犯,而為包括 之一罪。  ㈣被告就犯罪事實欄一㈠所為,係一行為同時觸犯恐嚇危害安全 罪、預備放火燒燬現供人使用之住宅罪,為想像競合犯,應 依刑法第55條規定,從一重及情節較重論以刑法第305條之 恐嚇危害安全罪處斷。  ㈤按行為始於著手,著手之際,有如何之犯意,即應負如何之 故意責任。犯意變更與另行起意本質不同;犯意變更,係犯 意之轉化(昇高或降低),指行為人在著手實行犯罪行為之 前或行為繼續中,就同一被害客體,改變原來之犯意,在另 一犯意支配下實行犯罪行為,導致此罪與彼罪之轉化,因此 仍然被評價為一罪。犯意如何,既以著手之際為準,則著手 實行階段之犯意若有變更,當視究屬犯意昇高或降低定其故 意責任;犯意昇高者,從新犯意;犯意降低者,從舊犯意, 並有中止未遂之適用。另行起意,則指原有犯意之構成要件 行為已經完成,或因某種原因出現,停止原來之犯罪行為, 而增加一個新的犯意產生,實行另一犯罪行為之謂,至於被 害客體是否同一則不問;惟因其係在前一犯罪行為停止後( 即前一犯罪行為既遂、未遂或中止等),又另起犯意實行其 他犯罪行為,故為數罪(最高法院101 年度台上字第282號 判決意旨參照)。查被告本因誤會其所有之鑽石遭告訴人竊 取,而攜帶汽油及刀械前往本案住處尋釁,欲使告訴人交出 被告所有之鑽石,本無傷害告訴人之意,堪認其原始犯意僅 止於恐嚇危安之犯意,而被告在遭告訴人奪下裝有汽油之寶 特瓶,並將汽油倒入馬桶後,始另生不滿,進而持刀攻擊告 訴人,並與告訴人發生拉扯,足認被告係另行起意而為傷害 犯行,揆諸前揭判決意旨,就被告上開所犯恐嚇危害安全罪 及傷害罪,自屬犯意各別,行為互殊,應予分論併罰。  ㈥另辯護人雖以:被告患有精神疾病,長期受有身心狀態折磨 ,且惡性並非重大,請求依刑法第59條酌減其刑等語(見本 院卷第74頁)。按犯罪之情狀顯可憫恕,認科以最低度刑仍 嫌過重者,得酌量減輕其刑,刑法第59條固定有明文。然該 條所稱之酌量減輕其刑,必須犯罪另有特殊之原因與環境等 ,在客觀上足以引起一般同情,認為即予宣告法定最低度刑 尤嫌過重者,始有其適用。如別有法定減輕之事由,應先依 法定減輕事由減輕其刑後,猶嫌過重時,始得依刑法第59條 之規定酌減其刑。本案被告因誤會告訴人竊取鑽石,對之心 存不滿,以預備放火行為致生公共危險,若稍有不慎,將釀 致大災,可能嚴重侵害他人生命、身體、財產等安全,並持 刀傷害告訴人,亦造成告訴人身體法益之侵害,參酌被告犯 罪之動機、目的、手段、所生之危險及損害等情,於客觀上 尚難引起一般人同情,並無情輕法重而認被告犯罪情狀顯可 憫恕之處,而被告所患有之精神疾病,經本院囑託衛生福利 部草屯療養院鑑定,該院以113年9月9日草療精字第1130010 876號函檢送鑑定書意見表示:被告所為犯行並未受到失眠 症、混合焦慮、憂鬱情緒的適應障礙症影響等語(見本院卷 第409頁),是本院認被告所為上開犯行,均無刑法第59條 酌減其刑規定之適用。  ㈦爰審酌被告明知汽油乃具有高度可燃性之危險物,竟因懷疑 告訴人竊取其鑽石,未循正當管道處理,而於上開時間攜帶 刀械及大量汽油前往本案住處恐嚇告訴人,並另行起意持刀 攻擊告訴人,雖尚未著手於點燃之放火行為即遭制止,幸未 釀成災害之犯罪危害程度,然對於社會公共安全已產生相當 危害,且持刀攻擊告訴人部分,對告訴人之生命、身體法益 亦造成嚴重侵害,且被告於犯後僅坦承恐嚇之部分犯行,飾 詞否認傷害犯行,又迄未能與告訴人達成和解、賠償損害, 兼衡被告之素行及其自述之智識程度、工作、家庭生活與經 濟情況(見本院卷第510頁)等一切情狀,分別量處如主文所 示之刑,並均諭知易科罰金之折算標準。另行為人所犯數罪 非惟犯罪類型相同,且其行為態樣、手段、動機均相似者, 於併合處罰時其責任非難重複之程度更高,更應酌定較低之 應執行刑;反之,行為人所犯數罪各屬不同之犯罪類型者, 於併合處罰時其責任非難重複之程度最低,當可酌定較高之 應執行刑。本院參酌被告所犯2罪之犯罪類型、犯罪手段、 模式、可歸責等要素,衡以其整體犯罪過程之非難評價後, 定其應執行之刑如主文所示,及諭知易科罰金之折算標準。  ㈧受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告,而有刑法第74條第 1項所列2款情形之一,認以暫不執行為適當者,得宣告2年 以上5年以下之緩刑,刑法第74條第1項固定有明文。惟宣告 緩刑,除應具備刑法第74條所定條件外,法院應就被告有無 再犯之虞,能否由於刑罰之宣告而策其自新,及有無可認為 暫不執行刑罰為適當之情形等因素而為判斷,屬實體法上賦 予法院得依職權裁量之事項(最高法院107年度台上字第492 3號判決意旨參照)。經查,被告之辯護人以被告判決時5年 內未曾因故意犯罪受有期徒刑宣告,素行良好,被告經此偵 、審程序已深感悔悟,不會再做出如此衝動魯莽之行為,絕 無再犯之虞,如仍認為被告有罪且符合緩刑條件,請求給予 緩刑諭知等語。然查,被告前雖5年內未曾因故意犯罪受有 期徒刑以上刑之宣告,有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷 可憑,惟被告因其鑽石失竊,本應以合法之管道尋求權利之 救濟,卻選擇以最不適當之手段,發洩內心之不滿,輕易將 本案住處及附近居民之生命、身體及財產置於危地,其惡性 非輕,並另行起意持刀傷害告訴人,造成告訴人至今仍心有 餘悸,亦未與告訴人和解、調解或賠償其所受損害,及被告 仍否認預備放火、傷害之犯行,顯見被告猶未能正視己非, 難認有真摯悔悟之態度,自難認其刑罰以暫不執行為適當。 職是之故,若未對被告執行適當刑罰,實無法裨益其之再社 會化及策其自新,難期預防及矯正之成效,辯護人請求宣告 緩刑,無從准許,附此敘明。 四、沒收部分:  ㈠按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物,屬於犯罪行 為人者,得沒收之,刑法第38條第2項前段定有明文。查扣 案如附表二編號1所示寶特瓶,係被告所有,供犯犯罪事實 欄一㈠犯行所用之物,爰依前開規定,於該罪項下宣告沒收 。至於扣案如附表二編號2、3所示之物,非被告所有;附表 二編號4所示之物,雖為被告所有,然非被告供本案犯行所 用之物,爰均不予宣告沒收。 ㈡至被告供如犯罪事實欄一㈠、㈡所示犯行所用之不明刀械1把, 未據扣案,本院審酌為日常生活可取得之物且價值有限,若 宣告沒收或追徵,不但徒增執行之勞費,亦未必有助於預防 犯罪,實欠缺刑法上之重要性,爰不予宣告沒收或追徵,附 予敘明。 貳、無罪及不另為無罪諭知部分: 一、公訴意旨另以:  ㈠被告於110年11月21日14時51分至同日16時50分許,另基於強 制及毀損等犯意,要脅告訴人將住處監視器內之記憶卡(下 稱本案記憶卡)取出,迫使無毀損犯意之告訴人將本案記憶 卡剪成4片碎片,並由被告取走其中1片,以此方式使告訴人 行無義務之事,並致該記憶卡毀損而不堪使用,足生損害於 該記憶卡之所有人即告訴人。因認被告涉犯刑法第304條第1 項強制及同法第354條毀損等罪嫌等語。 ㈡其後,告訴人要求被告冷靜,並表示其身體不適,需前往醫 院就醫,被告遂於同日16時50分許,要求告訴人騎乘車號00 0-000號普通重型機車搭載被告,前往中國附醫就診,被告 承前揭有罪部分恐嚇危害安全之犯意,於就醫路程中,用刀 抵住告訴人之後背部,並恫嚇告訴人不能亂說,致告訴人心 生畏懼,並生危害於安全。因認被告此部分行為同涉犯刑法 第305條恐嚇危害安全罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實;不 能證明被告犯罪或其行為不罰者,應諭知無罪之判決,刑事 訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。所謂認 定犯罪事實之證據,係指足以認定被告確有犯罪行為之積極 證據而言,該項證據自須適合於被告犯罪事實之認定,始得 採為斷罪之資料;且如未能發現相當確實證據,或證據不足 以證明,自不能以推測或擬制之方法,以為裁判之基礎;而 認定犯罪事實所憑之證據,雖不以直接證據為限,間接證據 亦包括在內,然而無論直接證據或間接證據,其為訴訟上之 證明,須於通常一般人均不致有所懷疑,而得確信其為真實 之程度者,始得據為有罪之認定,倘其證明尚未達到此一程 度,而有合理之懷疑存在時,即難遽採為不利被告之認定; 又告訴人之告訴,係以使被告受刑事訴追為目的,是其陳述 是否與事實相符,仍應調查其他證據以資審認(最高法院76 年台上字第4986號判例、52年台上字第1300號判例意旨參照 )。另刑事訴訟法第161條第1項規定:檢察官就被告犯罪事 實,應負舉證責任,並指出證明之方法。因此,檢察官對於 起訴之犯罪事實,應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘 其所提出之證據,不足為被告有罪之積極證明,或其指出證 明之方法,無從說服法院以形成被告有罪之心證,基於無罪 推定之原則,自不能為被告有罪之判決(最高法院92年台上 字第128號判例意旨參照)。 三、公訴意旨認被告上開犯行分別涉犯強制、毀損及恐嚇危害安 全罪嫌,無非係以被告於偵查中之供述、告訴人、證人張簡 志名於警詢或偵查中證述、監視器翻拍照片、扣案如附表二 所示之物之翻拍照片、告訴人之中國附醫110年11月21日診 斷證明書、加得利加油站之油槍交易明細、電子發票證明聯 、車牌號碼000-000號普通重型機車之車輛詳細資料報表、 臺中市政府警察局第一分局扣押筆錄、搜索、扣押物品目錄 表、臺中市政府警察局第一分局大誠分駐所受(處)理案件證 明單、贓物領據、證人張簡志名提供其與告訴人之LINE對話 截圖照片、現場照片、告訴人受傷照片、中國附醫112年1月 10日院醫事字第1110019605號函檢送告訴人之病歷資料、本 院112年8月8日勘驗筆錄、截圖等,為其主要論據。  四、訊據被告固坦承有要求告訴人於前揭公訴意旨一㈠所載時、 地將本案記憶卡用剪刀剪成4片;及於前揭公訴意旨一㈡所載 時間,偕同告訴人前往中國附醫就醫,並在告訴人就醫後, 一同從中國附醫離開等事實,惟堅詞否認有何毀損、強制或 恐嚇危安罪嫌,辯稱:公訴意旨一㈠部分,因為監視器有拍 到告訴人賣我FM2,所以我叫告訴人將本案記憶卡剪掉,我 沒有強迫告訴人毀損本案記憶卡,是告訴人自願的;公訴意 旨一㈡部分,是因為告訴人跟我說心臟痛,我就陪同告訴人 前往中國附醫就醫,我不可能在人潮眾多的醫院,拿刀威脅 或是恐嚇告訴人,且如果我真的在醫院有威脅或恐嚇告訴人 之情事,照理說,告訴人當可直接跟醫護人員說明或報案, 也不可能當作沒事,再與我一同回去本案住處等語。辯護人 辯護稱:公訴意旨一㈠部分,被告案發前曾打電話給告訴人 欲購買FM2,因為本案住處監視器畫面有該藥品之交易畫面 ,所以要求告訴人將本案記憶卡剪成4個碎片,而毀損本案 記憶卡之行為,均是告訴人自願為之。公訴意旨一㈡部分, 從法院勘驗的就醫畫面來看,一路上告訴人表情自然、行動 自由,被告均只有陪伴在告訴人身旁協助就醫,並無有任何 用刀抵住告訴人之情事,被告沒有任何恐嚇危害安全之行為 等語。 五、經查:  ㈠被告有於前揭時間,在本案住處要求告訴人將本案記憶卡剪 成4片碎片,及陪同告訴人前往中國附醫就醫等節,業據被 告所坦承在卷,核與告訴人於偵查、本院審理時證述相符( 見偵卷第165至169頁、本院卷第440至441頁),並有遭毀損 之本案記憶卡照片(見偵卷第105頁)、中國附醫監視器錄影 翻拍照片(見偵卷第93至97、111頁)在卷可佐,此部分事 實固均堪認定。惟本案應審究者為:⑴告訴人毀損本案記憶 卡之事,是自願或是遭被告脅迫為之。⑵被告偕同告訴人至 中國附醫就醫時,有無恐嚇告訴人之行為。  ㈡告訴人毀損本案記憶卡之事,應是自願為之:  ⑴告訴人就毀損重要證據即本案記憶卡之原因,於偵查時證稱 :我遭被告在本案住處廁所持刀劃傷後,被告看到我流血, 情緒比較冷靜且有點後悔,我跟被告說我心臟有點不舒服要 去看醫生,被告說那我們先協調好,叫我先把監視器裡面的 本案記憶卡剪掉,我就在被告面前將本案記憶卡剪成4片等 語(見偵卷第167頁) ;於審理時證稱:因為被告叫我把本案 住處監視器的本案記憶卡剪掉,才要帶我去看醫生,我就把 本案記憶卡剪掉,其實我原本沒有要對被告提告,因為我看 被告也不好過,當天我跟被告達成共識,就跟被告說我沒有 要追究這件事情,表示不會向警方提告本案。後來是因為案 發當晚,證人張簡志名堅持要我提告,並直接報警處理,警 察來本案住處,要我把全部事情交代,所以才有後續的事情 等語(見本院卷第437至438、446至447頁)。亦與被告於本院 準備程序時陳稱:在我們雙方彼此同意下,告訴人將本案記 憶卡銷毀等語(見本院卷第59頁)相符。而審酌被告與告訴人 被告遺失鑽石前本有密切來往,感情和睦,為朋友關係,則 告訴人念及與被告之情誼,表示不追究被告當日之行為,並 向其表示不會向檢警機關提告本案,而自願將重要證據即錄 得本案前因後果之本案記憶卡剪毀,尚合於情理之中,則被 告於斯時並無妨害或壓制告訴人的意思決定自由或意思活動 自由,或利用自己的優勢地位操縱告訴人,使告訴人代為毀 損本案記憶卡,自不構成強制罪或毀損罪。  ⑵按事實審法院對於證據之取捨,依法雖有自由判斷之權,然 積極證據不足證明犯罪事實時,被告之抗辯或反證縱屬虛偽 ,仍不能以此資為積極證據應予採信之理由;被告之辯解雖 認不可採,然不能以此反證其被訴事實即屬存在;仍應依足 以證明被告確有被訴犯罪事實之積極證據,憑為認定,方屬 適法(最高法院30年上字第482號、106年度台上字第3329號 判決意旨參照之)。經查,被告於警詢時雖供稱:是因為本 案住處監視器攝有告訴人賣我FM2之證據,告訴人才會自己 毀損本案記憶卡等語(見偵卷第57頁);於本院準備程序中改 稱:是因為本案住處攝影器攝有告訴人持刀攻擊我的影像, 所以告訴人毀損本案記憶卡等語(見本院卷第59頁),有供詞 反覆之情形,然此或係基於趨吉避凶之人性,而有避重就輕 之陳述,惟既無積極事證可證明被告有前揭犯行,自不能以 被告供詞前後不一,逕予不利之認定。  ㈢被告偕同告訴人至中國附醫就醫時,卷內證據並不足以證明 被告有恐嚇告訴人之行為:  ⑴告訴人於警詢時指稱:我騎機車載被告前往中國附醫,在中 國附醫時,被告並推輪椅帶我去看醫生,而上開期間,被告 全程用刀抵著我背部,我無法反抗求救等語(見偵卷第61頁) ,然於本院審理時改證稱:是於本案住處出門前,被告用刀 抵住我,後來在中國附醫的時候,因為我坐輪椅,我不知道 被告有沒有用刀抵著我等語(見本院卷第451至452頁),則告 訴人對於被告究竟有無於就醫時,全程持刀抵住其背部之重 要事實,所述前後不一,則告訴人上開證詞是否可信,已非 全然無疑。  ⑵又告訴人與被告前往中國附醫就醫時,被告與告訴人係一前 一後,雙方並無任何言語或肢體衝突,被告於就醫期間協助 告訴人推輪椅前進,但並無持刀抵住告訴人背部之舉,而被 告並非全程在告訴人身旁,被告有多次單獨與醫護人員交談 之機會,且告訴人就醫時中國附醫人潮眾多等情,有本院11 2年8月8日勘驗筆錄在卷可憑(見本院卷第345至346頁)。從 上述勘驗結果可見,告訴人騎車搭載被告一同前往就醫,2 人相處多時並未見被告有何公訴意旨所指持刀抵住告訴人之 情外,且中國附醫屬於公共場所,人潮眾多,倘告訴人當時 有遭被告持刀恐嚇,告訴人當可透過大聲呼救,吸引人群圍 觀,進而取得協助,縱告訴人不敢大聲求援驚擾情緒不穩之 被告,亦有多次脫離被告,與中國附醫之醫護人員單獨相處 之機會,而可向該等人員請求協助,然告訴人卻捨此不為, 反一路與被告同行數小時,更一同從中國附醫離去,益徵告 訴人前開證述內容顯非實在,並足以推認當時告訴人與被告 已達成不予提出告訴之合意,其等友誼有所修復,因此告訴 人始有要求被告陪同就醫之舉。  ⑶基此,公訴意旨提出用以證明被告此部分恐嚇危害安全犯行 之積極證據,明顯尚有不足,自不能遽為不利於被告之認定 。  ㈣綜上所述,公訴意旨認定被告涉犯上開犯行,均尚有合理之 懷疑,所提出之證據,亦未達於通常一般之人均不致有所懷 疑而得確信其為真實之程度,無從說服本院形成被告就此部 分有罪之心證,即屬不能證明犯罪,就前揭公訴意旨一㈠之 被訴犯行,應為無罪之諭知;就前揭公訴意旨一㈡被訴之犯 行,本應為無罪之諭知,惟因公訴意旨認被告此部分犯行與 前開認定被告所犯恐嚇危害安全罪之犯行間,具有接續犯之 一罪關係,爰不另為無罪之諭知。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段、301條第1項前段 。 本案經檢察官陳旻源起訴,檢察官陳永豐、蕭如娟、王富哲到庭 執行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  14  日          刑事第十九庭 審判長法 官 何紹輔                    法 官 蔡有亮                      法 官 林忠澤 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴之理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切 勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決,應備理由具狀向檢察官請求上訴, 上訴期間之計算,以檢察官收受判決正本之日起算。                    書記官 王嘉仁 中  華  民  國  114  年  1   月  14  日 附錄論罪科刑法條 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬 元以下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或 7 年以上有期徒 刑;致重傷者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑。 中華民國刑法第305條 以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人,致生危害 於安全者,處 2 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。 中華民國刑法第173條 放火燒燬現供人使用之住宅或現有人所在之建築物、礦坑、火車 、電車或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機者,處無 期徒刑或 7 年以上有期徒刑。 失火燒燬前項之物者,處 1 年以下有期徒刑、拘役或 1 萬 5 千元以下罰金。 第 1 項之未遂犯罰之。 預備犯第 1 項之罪者,處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元 以下罰金。 附表一: 編號 犯罪事實 主文 1. 犯罪事實欄一㈠ 潘小慧犯恐嚇危害安全罪,處有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表二編號1所示之物沒收。 2. 犯罪事實欄一㈡ 潘小慧犯傷害罪,處有期徒刑伍月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 附表二: 編號 物品名稱 數量 備註 1. 多喝水寶特瓶空罐 1個 供本案恐嚇、預備放火犯行所用 2. 深色碎花樣式之連裙 1件 非被告所有,為本案證據使用 3. 破損之本案記憶卡 3片 非被告所有,為本案證據使用 4. 已斷裂之手鍊 1條 供本案證據使用

2025-01-14

TCDM-111-訴-1264-20250114-1

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