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上訴
臺灣高等法院

個人資料保護法等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6049號 上 訴 人 即 被 告 張造麟 選任辯護人 莊惟堯律師 上列上訴人因違反個人資料保護法等案件,不服臺灣新竹地方法 院112年度訴字第704號,中華民國113年9月25日第一審判決(起 訴案號:臺灣新竹地方檢察署112年度偵續字第92號),提起上 訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   事 實 一、張造麟前因與林予翔有另案刑事訴訟案件(即原審111年度 易字第639號案件,下稱前案)糾紛,而經由其不知情之該 案告訴代理人李文傑律師閱卷而取得載有林予翔之姓名、出 生年月日、國民身分證統一編號暨犯罪前科等個人資料之刑 案資料查註紀錄表及被告提示簡表(下稱本案前科資料), 張造麟明知非公務機關,對個人資料之利用,應於蒐集之特 定目的必要範圍內為之,且於符合個人資料保護法第20條所 定之各款情形者,始得為特定目的外之利用,竟意圖損害他 人利益(起訴書原載為自己不法之利益,業據檢察官於原審 審理時,補充更正為意圖為自己不法之利益或損害他人之利 益,見原審112年度訴字第704號卷〈下稱訴字卷〉第240頁) ,基於非法利用個人資料之犯意及行使偽造私文書之犯意, 於民國111年11月21日下午4時19分許前某時,未經林予翔同 意,接續於2個信封之寄件人欄位填寫「林伃翔」,及在各 該信封收件人處之姓名欄填寫「傅錦聲」及「傅梓瑜」,並 填寫傅錦聲及傅梓瑜住處之地址(以上載有前揭文字之2個 信封,下稱本案2信封)後,將本案前科資料各1份裝入本案 2信封後予以密封,表彰本案2封信件均係由「林伃翔」所製 作,及委託中華郵政股份有限公司寄送本案2封信件予傅錦 聲及傅梓瑜,以此方式偽造本案2信封之私文書後,再於111 年11月21日下午4時19分許,持之前往址設新竹市○區○○路00 0巷0號之新竹東園郵局,交予不知情之承辦郵務人員,以普 通掛號郵寄方式寄出而行使之,使不知情之郵務人員依址投 遞予傅錦聲及傅梓瑜,傅錦聲及傅梓瑜因此得以觀覽林予翔 之本案前科資料此等個人資料,足以生損害於林予翔及郵政 機關對郵件管理之正確性。嗣經傅錦聲及傅梓瑜等2人分別 收受本案信件後察覺有異,遂轉知林予翔並報警處理,始循 線查悉上情。 二、案經林予翔訴由新竹市警察局第二分局報告臺灣新竹地方檢 察署檢察官偵查起訴。   理 由 壹、證據能力部分:   本判決以下援為認定犯罪事實之被告以外之人於審判外之陳 述,業經檢察官、上訴人即被告張造麟及辯護人於本院準備 程序及審理時均表示同意有證據能力(見本院113年度上訴 字第6049號卷〈下稱上訴字卷〉第70至73頁、第97至100頁) ,本院審酌該等證據作成時並無違法取證或證明力明顯偏低 之情形,認以之作為證據核無不當,依刑事訴訟法第159條 之5第1項之規定,該等證據均有證據能力;至本判決所依憑 判斷之非供述證據,查無有何違反法定程序取得之情形,且 各該證據均經本院於審判期日依法進行證據之調查、辯論, 被告於訴訟上之防禦權,已受保障,故該等證據資料均有證 據能力。   貳、實體部分: 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由:   訊據被告固坦承因與告訴人之前案訴訟而持有告訴人之本案 前科資料,並於事實欄所載之時間、地點,在本案2信封之 寄件人欄位處接續填寫「林伃翔」,且在收件人處之姓名欄 填寫「傅錦聲」及「傅梓瑜」暨該2人住處地址後,以普通 掛號之方式郵寄予傅錦聲及傅梓瑜等事實,惟矢口否認有何 行使偽造私文書及違反個人資料保護法之犯行,辯稱:㈠被 告寄的是判決,不是前科資料,依新竹市警察局第二分局之 職務報告、鑑定報告所示,信件內並未採到被告的指紋,僅 信封上有被告的指紋,可見信件內容不是被告寄的,被人調 包過,希望根據指紋證據還被告清白;㈡傅梓瑜一家人與被 告有嚴重過節,故渠等證詞之證明力即屬有疑,況本案亦無 信封尚未拆封之錄影畫面,而負責拆封之員警,亦係於極為 匆促的情況在門口拆封,故該員警疑無從證實傅梓瑜所提出 之信件之原貌,原判決僅憑傅梓瑜一家人之證詞即認定被告 寄送告訴人之本案前科資料,實有率斷之虞;㈢依卷存「我 們一家人」LINE群組之對話紀錄可知,傅梓瑜一家人均知悉 係被告寄信給傅錦聲及傅梓瑜,渠等因此意圖報復被告,且 企圖以「一開始不知悉是誰寄的」、「是警察去調監視器才 照到是被告寄的」云云,企圖營造渠等提告本案並非刻意針 對被告之假象,且依渠等群組中之對話,亦可證被告係寄送 判決書,並非前科資料,且觀諸渠等群組對話,亦可推知傅 梓瑜等人均知悉告訴人之前科紀錄表,故被告自未違反個人 資料保護法;㈣本案2信封係由被告製作,故被告係製作權人 ,且被告在信封係書寫「林伃翔」,而非「林予翔」,亦未 侵害告訴人權益,而該等信件均有投遞成功,並未造成郵政 機關損害,故被告此部分所為並未該當偽造私文書罪云云。 經查:  ㈠被告因與告訴人之前案訴訟而持有告訴人之本案前科資料, 並於事實欄所示時間、地點,在本案2信封之寄件人欄位處 接續填寫「林伃翔」,且在收件人處之姓名欄填寫「傅錦聲 」及「傅梓瑜」暨該2人住處地址後,以普通掛號之方式郵 寄予傅錦聲及傅梓瑜等事實,業據被告自承不諱(見訴字卷 第43頁、第46頁、上訴字卷第69頁、第96頁、第102頁), 並有原審111年度易字第639號案件卷宗影本(見訴字卷第10 7至157頁)、張造麟之前案刑事委任書狀(見訴字卷第110至 111頁)、李文傑律師〈即被告於前案之告訴代理人〉之前案閱 卷聲請明細(見訴字卷第112頁)、李文傑律師之前案電子掃 描卷證繳費收據(見訴字卷第139頁)、新竹東園郵局之監視 錄影畫面截取照片(見偵3870卷第22至23頁)及中華郵政股份 有限公司新竹郵局112年9月12日竹營字第1121800263號函暨 所檢附之收寄郵件資料(見112年度偵續字第92號卷〈下稱偵 續卷〉第130至132頁)在卷可稽,此部分事實首堪認定。  ㈡被告確有將告訴人之本案前科資料各1份分別裝入本案2信封 後,寄送予傅錦聲及傅梓瑜收受,說明如下:  ⒈據證人傅錦聲於偵查中證稱:我於111年11月22日早上收到信 ,我一看上面寫告訴人的名字,但予字旁有多加人字旁,我 以為是告訴人寄的,我打開來看,信件內容是告訴人的前科 紀錄表,因為當天收到2封信,另一封寄給傅梓瑜的我沒有 拆,傅梓瑜下班才交給他,我112年1月3日有收到另一封裝 告訴人判決書的信,跟111年11月22日收到本案信封無關, 希望可以送鑑定,證明筆跡及信件內容物不是我們自己加工 的等語(見偵續卷第55至56頁);再於原審審理中證稱:11 1年11月22日早上我在樓上,是我女兒傅珮寧收到拿給我, 我拆開來看,裡面是一些個人資料,就是告訴人的犯罪事實 的那些資料,也就是檢察官當庭提示的告訴人前科資料表照 片,當天我並沒有收到判決書,是後來隔年1月,被告用「 樂色負緊身衣」寄給我太太一封信才有判決書,但那是另一 封信等語。參諸證人傅錦聲前揭所述,可認證人傅錦聲於偵 查、原審中,始終明確證稱渠於111年11月22日當日收到寄 件人欄位處填寫「林伃翔」之信件,且該信件之內容物即為 告訴人之前科資料等情甚明。  ⒉據證人傅梓瑜於偵查中證稱:因為傅錦聲於111年11月22日也 收到一封信,裡面有告訴人的前科資料,因此我當日收到寄 件人欄位處簽有「林伃翔」的信件我就沒拆,而直接把信裝 到透明夾鏈袋並佩戴手套,拿到文華派出所,由當日值班員 警現場拆封,警察是在大門口拆,連三聯單都沒給我,希望 可以送鑑定,證明筆跡及信件內容物不是我們自己加工的等 語(見偵續卷第55頁正反面);復於原審審理中證稱:我們 家有LINE群組「我們是一家人」,我們那區郵差大約是早上 10點多來,111年11月22日當天我姊姊傅珮寧還沒上班,一 收到就拍照給我們看,我才得知,下班後我拿到信,我就戴 無塵手套將信放置在夾鏈袋,我可以肯定完全無拆封,也沒 有經過任何破壞、修改或編輯,送到文華派出所報案,是由 當班的員警在門口拆封,並且拿出來,確認是告訴人的前科 紀錄表,我們也有去求證是不是告訴人寄來的,結果不是, 我們去報案時也沒有指名道姓是誰寄,是警察去調郵局監視 器,才照到是被告寄的,我們才知道等語(見訴字卷第261至 267頁)。徵諸證人傅梓瑜上開所述,可見證人傅梓瑜於偵查 、原審中,亦始終明確證稱渠於111年11月22日當日收到寄 件人欄位處為「林伃翔」之信件,而該信件之內容物即為告 訴人之前科資料,且該信件是員警開拆,確實無調包、變造 信件內容,嗣經警調閱監視器始悉係被告所寄送等情至明。  ⒊據證人即告訴人林予翔於偵查中證稱:本案2封信件都交給文 華派出所,當時傅錦聲收到的有拆,但是傅梓瑜的沒有拆, 拿到文華派出所然後被退件,在警察局有拆,但是被退回來 ,我有拿去二分局報案,當時上面2封信寄件人寫「林伃翔 」,並沒有改信件等語(見偵續卷第56至57頁);嗣於原審 審理中證稱:當天傅珮寧收到信後就打電話給我,問我有沒 有寄信回家,我說沒有,傅珮寧就告訴我,有人用我的名字 寄信到家,信封上予字故意加個人字旁,我當下心裡有個底 ,大概知道是誰寄的,但沒有跟派出所指名道姓,是後面警 察打電話通知我去東園郵局看監視器,我才確定是被告,該 2封信內容就是我的前科資料表,第一封信是傅珮寧打開, 然後拍給我看,是我的前科紀錄表,後面那一封寄給傅梓瑜 我拿到後,就拿到派出所報案,完全沒有拆等語(見訴字卷 第242至249頁)。觀諸告訴人前開證述內容,可徵告訴人亦 始終證稱被告於當日寄送予傅錦聲及傅梓瑜之本案2封信件 之內容物,均為告訴人之前科紀錄表等情,甚為顯然。  ⒋再者,參諸「我們是一家人」群組之LINE對話紀錄截圖,其 中於111年11月22日上午10時25分許,由暱稱penny之人張貼 寄件人欄位處簽有「林伃翔」之信件,並表示「這樣可以告 他了吧」等語,暱稱Peggy之人則回應「這是什麼?」等語 ,暱稱penny之人隨後翻拍本案前科資料之照片,表示「裡 面的內容」等語乙情,有上開對話紀錄截圖附卷可參(見偵 續卷第59至68頁);佐以證人傅珮寧亦於原審審理中證稱: LINE群組「我們是一家人」中,暱稱penny的人是我,當天 我剛好在家,就收到2封掛號信要寄給我弟傅梓瑜及我爸傅 錦聲的,信封之寄件人欄位處寫有「林伃翔」,字寫錯了, 我在群組上拍的照片就是開信時拍下來,信件內容就是告訴 人的前科紀錄表等語(見訴字卷第254至256頁),此情核與 前揭對話內容之語意脈絡一致,亦與證人傅錦聲、傅梓瑜及 告訴人前揭證述內容互核相符;再佐諸「我們是一家人」群 組之LINE對話紀錄,可見證人傅珮寧上傳本案2信封、本案 前案資料之翻拍照片後,告訴人、傅珮寧、傅梓瑜及群組中 其他成員即開始討論如何保存證據、報警等事宜,此情亦與 一般民眾獲悉權益遭他人侵害後,習於第一時間與親友討論 後續因應事宜之情況吻合,是證人傅珮寧、傅錦聲、傅梓瑜 及告訴人於偵查、原審審理中所為前揭證述內容,均堪採信 。  ⒌綜合證人傅珮寧、傅錦聲、傅梓瑜及告訴人上開證述內容、 前揭LINE對話紀錄,足認被告確有將告訴人之本案前科資料 各1份分別裝入本案2信封後,寄送予傅錦聲及傅梓瑜收受, 至為明確。  ㈢被告在本案2信封之寄件人欄位處填寫「林伃翔」,且在收件 人處之姓名欄填寫「傅錦聲」及「傅梓瑜」暨該2人住處地 址後,以普通掛號之方式郵寄予傅錦聲及傅梓瑜之舉,該當 行使偽造私文書罪之構成要件,說明如下:  ⒈按刑法上之文書,固須有一定之製作名義人,然製作名義人 之姓名或名稱不以表明於文書為必要,苟由該具有思想而足 以為意思表示證明之書面所載內容,或由該書面本身附隨之 情況,如專用信箋、特殊標誌等情觀之,可推知係特定之名 義人製作者,亦屬之。是刑法第210條之偽造私文書罪,所 處罰之無製作權人冒用他人名義製作文書之行為,其所謂冒 用他人名義製作者,不專以於文書上盜用他人印章或偽造、 盜用他人之印文、署押之情形為限,舉凡自文書之內容文義 及附隨情況,可認係冒用他人名義而製作者,均足當之(最 高法院96年度台上字第6370號判決意旨參照)。次按偽造私 文書罪,以無製作權人而捏造他人名義製作該文書為構成要 件,所謂他人名義,即非製作人自己名義之意,非謂名義人 必須實有其人,苟其所偽造之文書,足以使人誤信其為真正 ,雖該名義人係出於虛捏,亦無妨於偽造罪之成立(最高法 院102年度台上字第3123號判決意旨參照)。  ⒉經查,被告於事實欄所示時、地,分別寄送之本案信件,均 係以「林伃翔」名義為寄件人,並附具告訴人之本案前科資 料,再將之郵寄予告訴人之親屬傅錦聲及傅梓瑜等2人,已 足使收受並閱覽信件之人推知本案信件係表彰由告訴人所製 作並寄送之意,佐以證人即告訴人林予翔亦於原審審理中證 稱:傅珮寧收到信後,有打電話向伊詢問有無寄信回家等語 ,衡情倘若本案2信封之記載並無誤認係由告訴人寄出之虞 ,傅珮寧何須向告訴人確認渠有無寄信之理?揆諸前揭說明 ,依本案2信封之記載情況,既得以推知係冒用告訴人之名 義製作,應認被告偽簽「林伃翔」等文字以製作本案2信封 之舉,即屬偽造私文書之行為無疑。又被告於本院審理時供 稱:其寄件人用「林伃翔」是要惡作劇等語(見上訴字卷第 102頁),足見其係以「林伃翔」影射告訴人,作為惡作劇 ,被告既於信封寄件人欄位冒用「林伃翔」名義,以表彰本 件2封信件均為「林伃翔」所寄件,即已足生損害於遭以「 林伃翔」影射之告訴人、郵政機關對郵件管理之正確性。  ⒊準此,被告在本案2信封之寄件人欄位處填寫「林伃翔」,且 在收件人處之姓名欄填寫「傅錦聲」及「傅梓瑜」暨該2人 住處地址後,以普通掛號之方式郵寄予傅錦聲及傅梓瑜之舉 ,自已該當行使偽造私文書罪之構成要件,甚為顯然。  ㈣未採信被告辯解之說明:  ⒈被告確有將告訴人之本案前科資料各1份分別裝入本案2信封 後,寄送予傅錦聲及傅梓瑜收受乙情,業據本院認定如上, 是被告答辯要旨㈡所辯,顯係空言卸責之詞,自非可採。至 原審囑警協助採集本案信封暨所附具之本案前科資料上所留 存之指紋以供比對,員警僅在信封上採得指紋,而未在信件 內(即本案前科資料)採得完整可供比對之指紋,有新竹市 警察局第二分局偵查佐林慶豐所出具之職務報告(見訴字卷 第189頁)存卷可憑,然未能採得完整指紋的原因甚多,自 無從僅因警方未於本案前科資料上採得完整可供比對之指紋 ,即據此逕認被告並未寄送本案前科資料,是被告答辯要旨 ㈠所辯,亦非可採。  ⒉觀諸「我們是一家人」群組之LINE對話紀錄,傅珮寧上傳本 案2信封、本案前案資料之翻拍照片至群組後,告訴人、傅 珮寧、傅梓瑜及群組中其他成員即開始討論如何保存證據、 報警等事宜,此情核與一般民眾獲悉權益遭他人侵害後,習 於第一時間與親友討論後續因應事宜之情況相符,業經本院 說明如前,難認有何意圖報復被告,企圖營造渠等提告本案 並非刻意針對被告之假象等情事,況傅珮寧上傳至前揭群組 之照片係本案2信封、本案前案資料之翻拍照片,此觀該群 組之上開對話紀錄自明(見偵續卷第59至68頁),則被告答 辯要旨㈢所執辯詞,顯然無視卷存客觀事證,並刻意曲解傅 珮寧等人於前揭群組之對話語意,毫不足採。  ⒊至被告答辯要旨㈢雖另辯稱被告並未違反個人資料保護法,然 被告於原審審理時自承:當初律師給我本案前科資料時,有 說不能亂寄,會違反個資法等語(見訴字卷第284頁),足 徵被告明知此舉為不當利用個人資料之違法行為甚明,輔以 證人傅錦聲及傅梓瑜於原審審理中亦均證稱渠等原本對於告 訴人之前科資料並不了解等語(見訴字卷第272頁),可認 被告於本案所為已損害告訴人之隱私權益,足見被告主觀上 確係基於意圖損害他人利益而非法利用個人資料之犯意,將 告訴人之本案前科資料各1份分別裝入本案2信封後,寄送予 傅錦聲及傅梓瑜收受甚明,顯已該當個人資料保護法第41條 之非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪 之構成要件,是被告此部分所辯不足採信。  ⒋又被告在本案2信封之寄件人欄位處填寫「林伃翔」,且在收 件人處之姓名欄填寫「傅錦聲」及「傅梓瑜」暨該2人住處 地址後,以普通掛號之方式郵寄予傅錦聲及傅梓瑜之舉,已 該當行使偽造私文書罪之構成要件,亦據本院詳予說明如上 ,是被告執答辯要旨㈣所示辯詞,辯稱其於本案所為並未構 成偽造私文書罪云云,顯不足採。  ㈤綜上所述,本案事證明確,被告犯行堪以認定,應依法論科   。  二、論罪:  ㈠罪名:   核被告所為係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪 及違反個人資料保護法第20條第1項,而犯同法第41條前段 之非公務機關未於蒐集之特定目的必要範圍內利用個人資料 罪。  ㈡間接正犯:   被告利用不知情之郵務人員寄送告訴人之本案前科資料各1 份予傅錦聲及傅梓瑜收受,以遂行其非法利用告訴人之個人 資料之犯行,屬間接正犯。  ㈢罪數關係:  ⒈被告如事實欄所示偽造私文書之低度行為,為行使偽造私文 書之高度行為所吸收,不另論罪。    ⒉被告偽以他人名義,將告訴人之本案前科資料分別寄送予傅 錦聲及傅梓瑜等2人之行為,係基於單一犯罪目的,於密接 之時間、地點實行,且侵害相同被害人之同一法益,各次行 為彼此間之獨立性極為薄弱,依一般社會健全觀念,在時間 差距上,難以強行分開,在刑法評價上,以視為數個舉動之 接續施行,合為包括之一行為予以評價,較為合理,應屬接 續犯,而僅論以一罪。  ⒊被告冒用他人名義而偽造屬私文書之本案2信封後,以該等信 封寄送告訴人本案前科資料予傅錦聲及傅梓瑜之舉,係以一 行為同時觸犯行使偽造私文書罪、非公務機關未於蒐集之特 定目的必要範圍內利用個人資料罪等二罪名,為想像競合犯 ,應依刑法第55條規定,從一重之非公務機關未於蒐集之特 定目的必要範圍內利用個人資料罪處斷。又非公務機關未於 蒐集之特定目的必要範圍內利用個人資料罪之法定刑較行使 偽造私文書罪為重,是公訴意旨認應從一重論行使偽造私文 書,容有誤會,附此敘明。 三、未予宣告沒收之說明:  ㈠被告偽造之本案2信封,雖係被告本案犯罪所用之物,然既已 寄送予收件人傅錦聲及傅梓瑜而行使之,已非被告所有之物 ,亦非違禁物,爰均不予宣告沒收。  ㈡另按所謂署押係指在物體上署名或簽押,用以證明一定之意 思表示,或一定之事實者而言,如僅書寫姓名以資識別,且 亦非表示本人簽名之意思者,則不生署押之問題(最高法院 102年度台上字第3878號、105年度台上字第2547號判決意旨 參照)。經查,本案被告雖分別於信封寄件人欄位偽簽「林 伃翔」等文字,然信封之寄件人欄位均未標示「簽名」或「 簽章」等意謂本人親自簽名之文字,故信封之寄件人欄位, 應僅係旨在供識別該寄件人之人別,並非表彰該等人員本人 簽名之意思,揆諸前揭說明,雖無礙於本案被告偽造私文書 之罪責,然此部分書寫姓名之性質當非署押,自無庸依刑法 第219條之規定沒收,是公訴意旨認被告於本案2信封所偽簽 之「林伃翔」係偽造署押,並請求依法宣告沒收,容有誤會 ,併此敘明。  四、上訴駁回之理由:   原審同前開有罪認定,以被告罪證明確,認定被告所為係犯 刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及違反個人資料 保護法第20條第1項,而犯同法第41條前段之非公務機關未 於蒐集之特定目的必要範圍內利用個人資料罪,且被告係以 一接續行為同時犯行使偽造私文書罪、非公務機關未於蒐集 之特定目的必要範圍內利用個人資料罪,為一行為觸犯數罪 名之想像競合犯,應依刑法第55條之規定,應從一重之非公 務機關未於蒐集之特定目的必要範圍內利用個人資料罪處斷 ;並以行為人之責任為基礎,審酌被告未經告訴人之同意或 授權,而以告訴人之名義偽造郵件之信封後,持以向郵務人 員行使,郵寄含告訴人之本案前科資料予他人,侵害告訴人 之權益及郵政機關對郵件管理之正確性,所為實不足取,兼 衡酌本案被告犯罪之動機、目的、手段、犯後始終否認犯行 ,亦未與告訴人和解以獲取原諒,再佐以被告自陳之教育程 度、職業、家庭經濟狀況等一切情況,量處有期徒刑6月, 且諭知易科罰金之折算標準為以新臺幣1,000元折算一日; 再說明被告偽造之本案2信封,雖係被告本案犯罪所用之物 ,然既已寄送予收件人傅錦聲及傅梓瑜而行使之,已非被告 所有之物,且被告於本案2信封所偽簽「林伃翔」等文字之 性質並非署押,爰均不予宣告沒收。經核原審認事用法均無 違誤,量刑及沒收亦屬妥適,被告不服原判決,猶執前詞否 認犯罪提起上訴,本院業已析論理由並詳列證據認定如前, 亦就其答辯要旨逐一論駁如上,是其上訴為無理由,應予駁 回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經臺灣新竹地方檢察署檢察官謝宜修提起公訴,臺灣高等檢 察署檢察官黃正雄到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  20  日            刑事第六庭審判長法 官 鄭富城                    法 官 張育彰                    法 官 郭峻豪 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 翁子婷 中  華  民  國  114  年  3   月  20  日 附錄:本案論罪科刑法條全文   中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者,依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 個人資料保護法第20條 非公務機關對個人資料之利用,除第6條第1項所規定資料外,應 於蒐集之特定目的必要範圍內為之。但有下列情形之一者,得為 特定目的外之利用: 一、法律明文規定。 二、為增進公共利益所必要。 三、為免除當事人之生命、身體、自由或財產上之危險。 四、為防止他人權益之重大危害。 五、公務機關或學術研究機構基於公共利益為統計或學術研究而 有必要,且資料經過提供者處理後或經蒐集者依其揭露方式 無從識別特定之當事人。 六、經當事人同意。 七、有利於當事人權益。 非公務機關依前項規定利用個人資料行銷者,當事人表示拒絕接 受行銷時,應即停止利用其個人資料行銷。 非公務機關於首次行銷時,應提供當事人表示拒絕接受行銷之方 式,並支付所需費用。 個人資料保護法第41條 意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益,而違反第6 條第1項、第15條、第16條、第19條、第20條第1項規定,或中央 目的事業主管機關依第21條限制國際傳輸之命令或處分,足生損 害於他人者,處5年以下有期徒刑,得併科新臺幣1百萬元以下罰 金。

2025-03-20

TPHM-113-上訴-6049-20250320-1

臺灣臺北地方法院

個人資料保護法等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度訴字第656號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 許玲華 選任辯護人 鄒宜璇律師 鍾欣紘律師 黃暐程律師 上列被告因違反個人資料保護法等案件,經檢察官提起公訴(11 2年度偵字第41013號),本院判決如下:   主 文 許玲華犯個人資料保護法第四十一條之非公務機關非法利用他人 個人資料罪,處有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折 算壹日。   犯罪事實 一、許玲華於民國111年5月9日至112年9月1日間,任職於販售投 資理財線上課程之紘祥實業有限公司(址設臺北市○○區○○○路 0段00號11樓,下稱紘祥公司),負責協助客戶處理課程問題 ,因而得登入公司電腦系統,查看客戶之姓名、聯絡方式、 學習內容等客戶資料。其明知上開客戶資料均屬個人資料保 護法第2條第1款所定之個人資料,非公務機關除有個人資料 保護法第20條第1項但書各款所定情形外,應於蒐集之特定 目的必要範圍內為利用,仍意圖為自己不法之利益,基於非 公務機關非法利用個人資料之犯意,於112年8月間,以私人L INE帳號傳送訊息予黃碧娥,向其推銷不詳公司之投資顧問 業務,而不法利用黃碧娥之個人資料,足生損害於黃碧娥之 利益。嗣因黃碧娥發覺有異,告知紘祥公司線上課程講師蔡 鎮村,復由蔡鎮村轉告紘祥公司執行長謝稼苓,謝稼苓始報 警處理而循線查獲上情。 二、案經紘祥公司訴由臺北市政府警察局松山分局報告臺灣臺北 地方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 壹、證據能力部分 一、供述證據   按被告以外之人於審判外之陳述,雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定,而經當事人於審判程序同意作 為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認 為適當者,亦得為證據。又當事人、代理人或辯護人於法院 調查證據時,知有159條第1項不得為證據之情形,而未於言 詞辯論終結前聲明異議者,視為有前項之同意,刑事訴訟法 第159條之5定有明文。查本判決下列所引用之被告許玲華以 外之人於審判外之陳述,雖屬傳聞證據,惟被告、辯護人、 檢察官於本院準備程序中均表示沒有意見(見113審訴284卷 第34頁;113訴656卷二第39頁),且迄至言詞辯論終結前亦 未聲明異議(見113訴656卷二第259頁至第271頁),茲審酌 上開證據作成時之情況,並無不宜作為證據之情事,依刑事 訴訟法第159條之5第2項規定,應具有證據能力。 二、非供述證據部分   本判決下列所引用之非供述證據,與本案待證事實間均具有 關聯性,且無證據證明係公務員違背法定程序所取得,是依 刑事訴訟法第158條之4之反面解釋,自有證據能力。 貳、實體部分 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由  ㈠訊據被告固坦承曾以私人LINE帳號向證人即告訴人紘祥公司 客戶黃碧娥推銷投資顧問業務等情,惟否認有何非法利用他 人個人資料犯行,辯稱:我當時係擔任告訴人紘祥公司之業 務助理,需協助安撫客戶之情緒,證人黃碧娥是我負責的客 戶。證人黃碧娥雖購買金融教育課程,卻遇投資失利,心情 不佳,我為了轉移其負面情緒,方向其推銷告訴人紘祥公司 之投資顧問業務。惟因告訴人紘祥公司斯時尚非投資顧問公 司,證人即告訴人紘祥公司線上課程講師蔡鎮村亦無分析師 執照,我方以「私人老師」之隱晦方式詢問客戶之意願等語 ,其辯護人則辯護稱:因告訴人紘祥公司於112年初即向客 戶發布未來將轉型投顧公司之資訊,證人即告訴人紘祥公司 執行長謝稼苓亦要求被告等員工詢問客戶參與投顧之意願, 故被告見證人黃碧娥投資失利時,方主動告知證人黃碧娥, 可提供投資顧問資訊供其參考,並欲向其具體說明蔡鎮村老 師從事投顧業務之細節,惟因被告之表達方式較隱晦,導致 證人黃碧娥有所誤解,致被告不及解釋,而遭誤會為推薦他 公司之投資顧問服務。另證人謝稼苓於本案發生後,竟未曾 主動與客戶聯繫、求證是否受詐,僅委由證人蔡鎮村以社群 方式發布公告,顯然違反常理,顯見證人謝稼苓係為避免公 司違法遭裁罰,而陷被告於罪等語。經查:  ⒈被告於111年5月9日至112年9月1日間,任職於販售投資理財 線上課程之告訴人紘祥公司,負責協助客戶處理課程相關問 題,得登入公司電腦系統,以查看客戶之姓名、聯絡方式、 學習內容等客戶資料。告訴人紘祥公司斯時並未經營證券投 資顧問業務,且被告與告訴人紘祥公司之勞動契約亦載明, 被告不得基於非供業務之目的,自行使用告訴人紘祥公司之 客戶名單。被告於112年8月間,以私人LINE帳號傳送訊息予 證人黃碧娥,向其推銷投資顧問業務,嗣因證人黃碧娥發覺 有異,告知證人蔡鎮村,證人蔡鎮村復轉告證人謝稼苓,證 人謝稼苓始詢問被告此事並報警處理等情,業據被告所不爭 執(見112偵41013卷第6頁至第7頁;113審訴284卷第32頁;1 13訴656卷一第39頁至第43頁),核與證人黃碧娥(見113訴65 6卷二第248頁至第258頁)、證人蔡鎮村(見113訴656卷二第2 10頁至第212頁、第216頁至第219頁)、證人謝稼苓(見113訴 656卷二第36頁至第39頁、第63頁)、證人即告訴人紘祥公司 員工吳秉澤(見113訴656卷二第72頁至第74頁)於本院審理中 證述之情節大致相符,並有被告與證人黃碧娥之LINE對話截 圖(見112偵41013卷第57頁)、紘祥公司商工登記公示資料( 見113審訴284卷第53頁)、告訴人紘祥公司勞動契約(見112 偵41013卷第27頁至第33頁)、勞工名卡(見112偵41013卷第4 3頁)、告訴人紘祥公司離職申請書(見112偵41013卷第41頁) 、告訴人紘祥公司離職切結書(見112偵41013卷第37頁)等件 在卷可佐。此部分事實,首堪認定。  ⒉被告以私人LINE帳號傳送訊息,向證人黃碧娥推銷與告訴人 紘祥公司無關之私人投資顧問老師,違反個人資料保護法第 20條第1項之規定  ⑴按個人資料保護法所稱個人資料,指自然人之姓名、出生年 月日、國民身分證統一編號、護照號碼、特徵、指紋、婚姻 、家庭、教育、職業、病歷、醫療、基因、性生活、健康檢 查、犯罪前科、聯絡方式、財務情況、社會活動及其他得以 直接或間接方式識別該個人之資料;所稱之利用,指將蒐集 之個人資料為處理以外之使用;非公務機關對個人資料之利 用,應於蒐集之特定目的必要範圍內為之,除有法所明定之 特殊情形外,不得為特定目的外之利用,個人資料保護法第 2條第1、5款、第20條第1項本文分別定有明文。查被告並非 公務機關,其因任職於告訴人紘祥公司,負責協助客戶處理 課程相關問題,而得以查看客戶之姓名、聯絡方式等個人資 料,已如前述。準此,被告倘無法定例外情形,仍踰越告訴 人紘祥公司蒐集客戶資料之特定目的必要範圍,而使用該客 戶之聯絡方式,自屬非公務機關非法利用個人資料之行為。  ⑵證人黃碧娥於本院審理時證述:我是紘祥公司的學員,主要 上蔡鎮村老師的期貨交易課程,課程內容主要是教導如何找 股票、投資相關策略等,我於110年6月購買課程,課程到期 日是112年9月底。卷內LINE對話截圖是我和被告的對話,當 時被告以LINE告知我有一位投資顧問老師,收費將近百萬, 但被告講得不是很具體,我也不確定到底是課程還是投顧, 詢問被告是什麼老師,被告也說不出來,只說地點大約在西 門町,她可以帶我去西門町看老師,我有詢問她該老師和告 訴人紘祥公司或蔡鎮村老師有無關係,大概知道不是紘祥的 老師,也不是紘祥公司,所以才要帶我去別的地方見老師。 過幾天我和蔡鎮村老師聯絡請教事情時,直接向他提及上開 情況,詢問是否可靠,也提到感覺有點吃裡扒外,蔡鎮村老 師就提醒我要小心求證,外面詐騙很多等語(見113訴656卷 二第249頁至第258頁)。  ⑶證人蔡鎮村於本院審理時證述:紘祥公司是一個教育訓練公 司,我是裡面的講師,主要教授以大數據進行投資理財的技 術,卷內LINE對話截圖是我的學生黃碧娥用LINE傳送給我的 ,黃碧娥說被告把其他投顧老師介紹給他,是投顧還是老師 ,她不太清楚,但她覺得被告在這個公司上班,怎麼會把資 源送到外面去,吃裡扒外,她無法接受,她也詢問我這是投 顧公司嗎?會不會是詐騙?我告訴她要小心,目前金融詐騙 太多。之後我將此事告知紘祥公司主管謝稼苓,謝稼苓一開 始還不太相信,我便請黃碧娥將卷內LINE對話截圖傳給我, 由我轉傳給謝稼苓,謝稼苓才開始處理,後續我也在Line@ 上發公告,提醒學員要小心詐騙等語(見113訴656卷二第210 頁至第213頁、第216頁至第2225頁)。  ⑷證人謝稼苓於本院審理時證述:9月1日當天早上9點,被告主 要負責的蔡鎮村老師打電話告訴我,說有個學生主動提醒蔡 老師,說我們的助理私下跟她聯繫,因為紘祥公司就是線上 課程的公司,不能對會員進行帶進帶出的服務,但學生跟被 告聊完後,被告認為學生可能有這個需求,所以她就跟學生 說她這邊有自己認識的老師,該老師跟我們公司沒有關係, 要透過她才能跟這個老師聯繫,這個老師很厲害,可以給她 指令等等,一開始我並不相信蔡鎮村老師說的,直到老師將 卷內LINE對話截圖轉貼給我,我才緊急帶被告和吳秉澤去大 宇國際證券投資顧問有限公司(下稱大宇公司),在大家面前 詢問被告有沒有做非法投顧的事情等語(見113訴656卷二第3 8頁至第40頁)。  ⑸由上開證人之證述交互以觀,可知被告確曾以LINE向證人黃 碧娥推銷與告訴人紘祥公司無關之私人投資顧問老師,且因 被告並未具體說明該投顧服務之細節,僅泛稱收費近百萬、 地點位於西門町等節,令證人黃碧娥有所懷疑,方將此事告 知證人蔡鎮村,再由證人蔡鎮村轉告證人謝稼苓。審酌證人 黃碧娥、蔡鎮村、謝稼苓上開證述,就被告向證人黃碧娥傳 送訊息之內容、證人黃碧娥後續之作為、證人蔡鎮村如何告 知證人謝稼苓等等基本情節之證述前後一致,並無明顯扞格 或矛盾之瑕疵存在,參以證人黃碧娥為告訴人紘祥公司之客 戶,證人蔡鎮村則為告訴人紘祥公司之講師,2人與被告不 甚熟稔,亦與被告毫無利害關係,應無甘冒偽證重刑處罰之 風險而故意設詞構陷被告之理,是上開證人之證述均屬可採 。  ⑹再觀諸被告與證人黃碧娥之LINE對話截圖可知,證人黃碧娥 詢問被告:「是哪一家投顧公司呢?」,被告即回應:「這 個是私人的老師,不過她之前待過很多家投顧/這邊有空跟 姐姐電話說明吧/有件事也想問姊姊」等情,有上開LINE對 話截圖在卷可查(見112偵41013卷第57頁),被告既不否認上 開截圖為其與證人黃碧娥間之LINE對話,且截圖所載對話亦 與證人黃碧娥上開證述相符,足證被告確曾以LINE向證人黃 碧娥推銷與告訴人紘祥公司無關之私人投資顧問老師,並與 其相約至西門町一帶與該私人老師見面,復告知課程費用近 百萬無訛。被告所推銷之投資顧問老師既與告訴人紘祥公司 無關,則其利用證人黃碧娥個人資料之行為,自非於告訴人 紘祥公司蒐集證人黃碧娥個人資料之特定目的必要範圍內為 之,亦查無個人資料保護法第20條第1項但書之法定例外狀 況,是被告所為當屬違反個人資料保護法第20條第1項本文 之行為自明。  ⒊按依個人資料保護法修法歷程,該法第41條關於違反同法相 關規定而蒐集、處理或利用他人個人資料之客觀行為,依行 為人主觀意圖之不同,可區分為「意圖為自己或第三人不法 之利益」與「意圖損害他人之利益」兩種型態,前者所稱「 利益」僅指財產上之利益而言;後者所稱「利益」,依目的 性解釋,自不以財產上之利益為限,尚包括人格權等非財產 上之利益;而該條文之所謂「足生損害於他人」,指他人可 受法律保護之利益因此有遭受損害之虞為已足,並不以實際 發生損害為要件(最高法院113年度台上字第2001號判決意旨 參照)。當今金融詐騙案件頻傳,詐欺集團多有假借投資理 財顧問之名義,誆騙被害人加入詐欺群組或社團,復以虛偽 言詞、話術向被害人詐取高額金錢之情。為提高民眾對於詐 欺犯罪之警覺,內政部警政署已於165打詐儀表板公布每日 詐騙案件受理數及財產損失金額,惟每月仍有高達60億之詐 騙財損,且假投資詐欺乃高居詐騙手法第1名,足見假投資 詐欺危害之廣。而告訴人紘祥公司既販售投資理財線上課程 ,旗下多有具備金融財務專業之講師,客戶亦屬對投資理財 有興趣者,則公司內客戶資料倘遭歹人用以從事假投資真詐 欺之行為,自將大幅提高客戶受騙上當之風險。是以告訴人 紘祥公司與被告簽立之勞動契約中即載明:任職期間不得將 客戶名單洩漏、交付、使任何第三人知悉或自行以非供職務 之目的加以使用等語,有該勞動契約(見112偵41013卷第31 頁)存卷可考,以避免客戶資料遭員工恣意使用。審酌被告 為大學畢業,具有相當之智識程度,案發時為年滿23歲之成 年人,已有約2年之工作經驗,並非初入職場之新鮮人,且 於受僱告訴人紘祥公司之際,即已簽立上開勞動契約,知悉 不得基於業務外目的而使用公司之客戶資料,竟仍向證人黃 碧娥推銷與告訴人紘祥公司無關之私人投資顧問老師,甚至 引導其至公司外見面、欲向其收取高達百萬之費用,使證人 黃碧娥涉及或陷入金融詐騙之風險中,顯見被告主觀上有意 圖為自己不法之利益,且有非法利用他人個人資料之行為, 客觀上亦足生損害於證人黃碧娥。 ⒋被告辯解不予採信之理由  ⑴被告及辯護人雖辯稱以前詞置辯。惟查:  ①證人吳秉澤於本院審理時證述:因紘祥公司未來有意轉型投 顧公司,故證人謝稼苓請我們去大宇公司受訓,學習開發投 顧業務,開發名單是來自大宇公司之客戶資料,與紘祥公司 無關,謝稼苓也有特別提醒我們,要等到紘祥公司正式取得 投顧執照,才可以實行。同時,謝稼苓也有請我們用紘祥公 司內部的電話打給學員,類似意見調查的方式,確認紘祥公 司客戶有無接受投顧服務的意願,並回報給謝稼苓。我通常 是跟客戶說,未來蔡鎮村老師可能轉投顧,如果之後課程會 調整,或是轉為投顧服務,是否有興趣?我當時都直接說蔡 老師,謝稼苓並未要求我們不能講出特定老師的名字,但謝 稼苓有特別提醒我們,這只是確認意願,不能講到實際招攬 或投顧等語(見113訴656卷二第67頁至第71頁、第81頁至第8 2頁、第86頁),可知證人謝稼苓僅要求公司員工對客戶進行 意見調查,並未要求員工以「私人老師」等語,隱晦詢問客 戶是否接受投顧服務。且證人謝稼苓於本院審理時亦證述: 因為紘祥公司當時決定申請牌照,成立投顧公司,為了作成 立前的準備,我們讓員工至大宇公司作教育訓練,學習業務 心態上的管理,並了解整個投顧公司的運作,但我都會跟員 工說,在公司沒有合法證券投資顧問執照之前,沒有合法、 合規之前,我們絕對不會作任何投顧商品的販售等語(見113 訴656卷二第46頁至第49頁、第56頁至第57頁、第61頁),足 認證人謝稼苓已多次提醒員工,於告訴人紘祥公司轉型前, 不得販售任何投顧商品。至被告雖提出被告任職於告訴人紘 祥公司時LINE工作群組之對話,惟該對話中僅提及「老闆說 最快3月蔡老師轉投顧單」、「不要像個啞巴都不講整天抱 怨/再過多久要轉投顧了?」等語,無從看出有何指示員工 以隱晦方式推銷投顧服務之情,有該對話紀錄存卷可參(見1 13訴656卷二第145頁至第147頁)。據上以觀,尚難認被告係 基於證人謝稼苓之指示,以「私人老師」之隱諱方式,向證 人黃碧娥推銷告訴人紘祥公司之投顧服務。  ②再者,被告向證人黃碧娥稱該「私人老師」與告訴人紘祥公 司或蔡鎮村老師無關、須與該「私人老師」相約在西門町附 近見面等語,因相關資訊並不具體,使證人黃碧娥有所懷疑 ,亦感覺被告有吃裡扒外之嫌,方將此事轉告證人蔡鎮村等 情,業如前述。被告既特別向證人黃碧娥強調該私人老師與 告訴人紘祥公司無關,且被告與證人黃碧娥相約之地點亦非 告訴人紘祥公司內,又被告所言尚且使證人黃碧娥有被告「 吃裡扒外」之感,再再顯示被告並非僅以隱諱方式包裝告訴 人紘祥公司未來之投顧服務,而係推銷與告訴人紘祥公司無 涉之其他不詳投顧服務。  ③況證人黃碧娥所購買之課程係於112年9月底到期,其於案發 時(即112年8月間)並無退課之意,亦未曾主動向被告尋求投 顧服務等節,此據證人黃碧娥證述甚明(見113訴656卷二第2 57頁),證人黃碧娥既無退課之問題,則被告所辯為避免證 人黃碧娥退課,導致自身薪資遭扣減,方主動告知未來將提 供投顧服務等情,亦難認有據。  ④此外,證人蔡鎮村於本院審理時證述:我之前在證券期貨公 司最高做到董事長,我有期貨分析師執照、高級業務員資格 ,也有期貨證券相關證照,甚至中國的證照我也有,也有大 學講師執照,但我沒有實際從事分析師業務,只有用將財務 分析、證券市場、期貨市場等方法,加入自身經驗操作,進 行教學分享。當時謝稼苓有告訴我公司準備轉投顧,問我要 不要加入,我說我不要,因為投顧受到很多法令限制,投顧 老師不能操作股票,對我來說是很大問題,所以我個人不要 等語(見113訴656卷二第213頁至第215頁、第224頁至第226 頁),可知證人蔡鎮村早已有分析師執照,僅因自身考量而 未從事投顧服務。基此,證人蔡鎮村既已有分析師證照,自 與被告所辯:證人蔡鎮村當時尚未考到分析師執照,故其只 能以「私人老師」之隱晦方式詢問客戶等節有所齟齬,顯見 被告所辯無非係臨訟杜撰卸責之詞,不足採信。  ⑤至LINE社群「阿村伯的退休生活」之訊息,雖提及「一個原 本培養已久的助理/因為年輕對自己的疏忽而觸法」、「助 理在這過程連自己觸法都不知道」等語,有LINE社群「阿村 伯的退休生活」之訊息截圖(見113訴656卷二第149頁至第15 4頁)存卷可參,惟上開訊息係由證人蔡鎮村口述、紘祥公司 其他助理發布等情,亦據證人蔡鎮村證述甚詳(見113訴656 卷二第221頁至第223頁),是上開訊息僅代表證人蔡鎮村對 本案之認知,與本案事實無涉,要難憑此遽為有利於被告之 認定。   ⑵辯護人另辯護稱:證人謝稼苓雖稱其相當擔憂公司個人資料 外洩,惟其於事件發生後,未曾主動與客戶黃碧娥及其他9 名客戶聯繫,僅委由證人蔡鎮村向加入其社群帳號之不特定 人說明,後續亦未曾向證人蔡鎮村詢問客戶狀況,更未直接 向客戶求證是否受詐等情,顯然違反常理,顯見證人謝稼苓 係為避免公司違反證券投資信託及顧問法之規定,刻意陷被 告於罪等語。惟查:  ①證人謝稼苓自證人蔡鎮村處得知本案經過後,先帶同被告及 證人吳秉澤前往大宇公司,復前往警局報案,俟被告坦承其 確有不法利用客戶個人資料後,再偕被告前往伯衡法律事務 所等節,業據被告所自承,亦與證人謝稼苓(見113訴656卷 二第38頁至第43頁)、證人蔡鎮村(見113訴656卷二第212頁 、第216頁至第219頁)、證人吳秉澤(見113訴656卷二第72頁 至第73頁)、證人即伯衡法律事務所律師陳金圍(見113訴656 卷二第240頁至第246頁)之證述相符,並有112年9月1日臺北 市政府警察局中山分局長安東路派出所受(處)理報案證明單 附卷可參(見113訴656卷二第155頁),足見證人謝稼苓得知 上情後,第一時間即前往警局、律師事務所等處尋求法律協 助,顯與常人得知公司內部涉及不法情事之反應相符。倘證 人謝稼苓確有避免公司違反證券投資信託及顧問法之意,自 應私下了結此事,豈有主動前往警局報案,增加公司遭檢警 查緝風險之理?是辯護人上開所辯,顯與常情未合。  ②再者,證人謝稼苓後續除發布聲明稿,對外強調告訴人紘祥 公司並未提供投顧服務外,亦請證人蔡鎮村協助聯繫提醒學 生,並要求被告主動致電10名客戶,提醒客戶勿遭詐騙等情 ,亦據證人謝稼苓(見113訴656卷二第41頁至第44頁、第53 頁至第54頁、第59頁)、證人蔡鎮村(見113訴656卷二第212 頁至第213頁、第219頁至第221頁)證述明確,並有臺灣臺北 地方檢察署勘驗筆錄1份(見113訴656卷二第122頁至第123頁 )、LINE社群「阿村伯的退休生活」之訊息截圖(見113訴656 卷二第149頁至第154頁)等件存卷可參,足證證人謝稼苓業 已透過發布聲明稿、LINE社群公告、要求被告主動致電客戶 提醒等方式,避免客戶遭受詐欺。審酌告訴人紘祥公司客戶 數量高達千人,憑證人謝稼苓一人之力,本難逐一致電告知 提醒,且現今詐騙電話頻繁,多數民眾不願接聽陌生電話, 故以個別致電方式提醒客戶亦有難度,是證人謝稼苓僅以上 述方式提醒客戶,而未逐一致電告知,並未違反常情。從而 ,被告及辯護人上開所辯,均非可採。 ⒍駁回辯護人調查證據之聲請:  ⑴按當事人、代理人、辯護人或輔佐人聲請調查之證據,法院 認為不必要者,得以裁定駁回之;而待證事實已臻明確無再 調查之必要者,應認為不必要,刑事訴訟法第163之2條第1 項、第2項第3款定有明文。  ⑵辯護人固聲請函詢金融監督管理委員會確認證人蔡鎮村是否 具備證券投資分析人員之證照、取得證照之時間等節,惟被 告係向證人黃碧娥推銷與告訴人紘祥公司無關之其他投資顧 問老師乙節,業據本院認定如前,是此部分之請求,依前述 說明,並無調查之必要,爰予駁回。  ㈡綜上所述,本案事證明確,被告上開非法利用他人個人資料 犯行,洵堪認定,應予依法論科。 二、論罪科刑  ㈠核被告所為,係犯個人資料保護法第41條之非法利用他人個 人資料罪。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌被告任職於販售投資理財線 上課程之公司,應知悉投資顧問業務涉及他人財產權,受主 管機關嚴格監管,不得恣意從事或推廣,亦知悉現今假投資 詐欺案件頻傳,倘恣意利用告訴人紘祥公司之客戶資料,向 客戶推銷不詳投資顧問公司,恐使告訴人紘祥公司及其客戶 涉及或陷於投資詐欺之風險中,仍非法利用證人黃碧娥之個 人資料,所為實屬不該;併考量被告否認之犯後態度;兼衡 被告迄未與告訴人達成和解,致犯罪所生損害未獲填補;暨 斟酌被告大學畢業之智識程度,案發時任職於告訴人紘祥公 司,底薪3萬元,現擔任芳療師,收入4至5萬元,未婚,需 撫養父母之家庭經濟狀況(見113訴656卷二第267頁);及被 告並無前案紀錄,素行尚可,有臺灣高等法院被告前案紀錄 表在卷可稽(見113訴656卷二第5頁);及其犯罪動機、目的 、手段、所生損害程度、所獲不法利益等一切情狀,量處如 主文所示之刑,及諭知易科罰金之折算標準。 三、不另為無罪諭知部分:  ㈠公訴意旨另以:被告前係告訴人紘祥公司員工,於任職告訴 人紘祥公司期間,為告訴人紘祥公司處理事務,竟意圖為自 己不法之利益,基於背信之犯意,於112年9月1日前不詳時 間起,將該公司內部客戶資料販售予不詳詐欺集團,致生損 害於告訴人紘祥公司之利益等語。因認被告尚涉有背信罪嫌 。  ㈡按犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定其犯罪事實; 不能證明被告犯罪者,應諭知無罪之判決,刑事訴訟法第15 4條第2項、第301條第1項分別定有明文。次按檢察官就被告 犯罪事實,應負舉證責任,並指出證明之方法,亦為刑事訴 訟法第161條第1項所明定。因此,檢察官對於起訴之犯罪事 實,應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證 據,不足為被告有罪之積極證明,或其指出證明之方法,無 從說服法院以形成被告有罪之心證,基於無罪推定之原則, 自應為被告無罪判決之諭知(最高法院92年度台上字第128號 判決意旨參照)。再按刑法第342條第1項之背信罪,乃侵害 財產法益之犯罪,故該罪所稱為他人處理事務,應屬為他人 處理有關財產上之事務,其他非財產上之事務,自不在其內 。又所謂為他人處理事務,其原因固包括法令所規定、當事 人之契約或無因管理等,惟以關於財產之事務為限,此觀該 法條之立法理由載明:「至於事務之種類,有專關於財產者 ,有關於財產並財產以外一切事宜者,但本罪之成立惟以財 產為限。」要無可疑。另公司之職員,對其公司之任何事務 ,並非皆屬其處理之事務。必在其職務範圍內,受公司之委 任處理具體之事務者,始屬其處理之事務。是故公司職員, 竊取非其事務範圍之公司其他單位保管之秘密文件者,即屬 竊盜行為而與背信行為不相當(最高法院72年度台上字第186 4號、81年度台上字第3534號、81年度台上字第3015號、76 年度台上字第5510號判決意旨參照)。  ㈢公訴意旨認被告涉犯背信罪嫌,無非係以被告於警詢及偵查中之供述、證人謝稼苓於警詢及偵查中之證述、告訴人紘祥公司離職申請書、告訴人紘祥公司離職切結書、告訴人紘祥公司勞動契約、被告簽立之切結書、告訴人庭呈之洩漏個資客戶名單、告訴人庭呈之對話紀錄、臺灣臺北地方檢察署勘驗筆錄1份等件為其論據。  ㈣惟查:   公訴意旨雖認被告除非法利用告訴人紘祥公司之客戶資料外 ,尚有將該公司內部客戶資料販售予不詳詐欺集團,致生損 害於告訴人紘祥公司之利益等情,惟檢察官就此部分,僅提 出被告簽立之切結書為證據,惟上開切結書僅記載「本人於 112年8月間,因為詐騙集團所騙,將公司部分(誤寫為份) 學生之電話提供予一陌生男生」等語(見112偵41013卷第39 頁),其內容尚非明確,無從據此即認被告有販售告訴人公 司內部客戶資料,且未提出其他足以證明被告販售上開客戶 資料之積極證據,尚難僅憑該切結書認定被告確有販售告訴 人紘祥公司客戶資料之犯行。且關於被告有無受公司委託處 理財產上事務乙節,證人謝稼苓於本院審理時證稱:本公司 是招收線上課程,被告是協助課程的助理,若客戶在學習過 程中有問題,被告可以跟客戶聯繫,協助學習上的問題等語 (見113訴656卷二第36頁至第37頁);證人吳秉澤亦於本院審 理時證稱:我的工作內容包含與客戶之間的教學、業務上的 成交、客戶關係管理,被告的工作和我一樣等語(見113訴65 6卷二第66頁至第67頁),上開證述核與被告所稱大致相符, 足認被告任職告訴人紘祥公司期間,係負責處理客戶之客戶 服務、課程問題、業務開發等非財產上事務,且被告未受告 訴人紘祥公司委託從事投顧業務招攬行為,又檢察官復未提 出其他足以證明被告有受告訴人紘祥公司委託從事財產上事 務之證據,核與背信罪之構成要件有間是此部分犯罪嫌疑不 足,基於罪疑利益歸於被告原則,本應為無罪之諭知,惟此 部分若成立犯罪,依起訴意旨,與前揭經論罪科刑之部分, 為想像競合犯之裁判上一罪關係,爰不另為無罪之諭知。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官陳怡君提起公訴,檢察官王巧玲、楊淑芬、林逸群 到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  20  日          刑事第二庭 審判長法 官 王惟琪                   法 官 涂光慧                   法 官 李敏萱 上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。                   書記官 張華瓊 中  華  民  國  114  年  3   月  20  日 附錄本案論罪科刑法條: 個人資料保護法第41條 意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益,而違反第六 條第一項、第十五條、第十六條、第十九條、第二十條第一項規 定,或中央目的事業主管機關依第二十一條限制國際傳輸之命令 或處分,足生損害於他人者,處五年以下有期徒刑,得併科新臺 幣一百萬元以下罰金。

2025-03-20

TPDM-113-訴-656-20250320-1

臺灣臺北地方法院

毒品危害防制條例

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度訴字第692號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 高浩軒 選任辯護人 蕭棋云律師 彭彥植律師 被 告 黃韋禎 選任辯護人 閻道至律師 尤文粲律師 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官提起公訴(11 3年度偵字第10229號、第10230號、第15247號),本院判決如下 :   主 文 一、高浩軒共同犯販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品罪,處 有期徒刑柒年陸月。扣案之門號○○○○○○○○○○號行動電話壹支 (含SIM卡壹張)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬貳仟 元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其 價額。其餘被訴部分(即起訴書犯罪事實欄一㈠部分)無罪 。 二、黃韋禎共同犯販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品罪,處 有期徒刑柒年貳月。扣案之門號○○○○○○○○○○號行動電話壹支 (含SIM卡壹張)沒收。其餘被訴部分(即起訴書犯罪事實 欄一㈠部分)無罪。   事 實 一、高浩軒、黃韋禎均明知4-甲基甲基卡西酮(4-methylmethca thinone、Mephedrone、4-MMC)、甲基-N,N-二甲基卡西酮 (Methyl-N,N-Dimethylcathinone)皆為毒品危害防制條例 第2條第2項第3款所定之第三級毒品,不得非法販賣,竟共 同基於販賣第三級毒品而混合二種以上毒品以營利之犯意聯 絡,先由高浩軒於民國112年12月23日晚間7時35分至同年月 25日凌晨1時許,透過MESSENGER通訊軟體(暱稱「高」), 與謝詠安約定交易毒品之種類、數量、價格及交易時、地後 ,高浩軒、黃韋禎即各以門號0000000000號、0000000000號 行動電話互相聯繫,由高浩軒指示黃韋禎轉交內含4-甲基甲 基卡西酮、甲基-N,N-二甲基卡西酮成分、以金色包裝袋盛 裝之毒品咖啡包共200包(下稱本案金色咖啡包)予謝詠安 ,謝詠安並於同年月25日凌晨2時56分許,至黃韋禎住處即 臺北市○○區○○路0段000巷00弄0號之1樓樓梯間,向黃韋禎取 得本案金色咖啡包,嗣謝詠安再於同年月26日晚間9時12分 許,將一半之價金即新臺幣(下同)12,000元匯入高浩軒指 定之其設於中國信託商業銀行之帳號000000000000號帳戶( 下稱本案中信帳戶)。嗣因員警於同年月27日凌晨0時許, 在臺北市大安區辛亥路2段與復興南路2段路口處,另案扣得 謝詠安持有之本案金色咖啡包中之46包,暨第三級毒品愷他 命2包、含愷他命成分之捲菸1支(下稱本案愷他命),及內 含第三級毒品4-甲基甲基卡西酮、甲基-N,N-二甲基卡西酮 、3,4-亞甲基雙氧苯基二甲胺戊酮成分、以SWITCH包裝袋盛 裝之毒品咖啡包1包(下稱本案SWITCH咖啡包),內含第二 級毒品甲基安非他命、第三級毒品硝甲西泮、愷他命成分之 紅色圓形藥錠1包,內含第二級毒品甲基安非他命、第三級 毒品硝甲西泮、愷他命成分之綠色圓形藥錠1包、內含第三 級毒品4-甲基甲基卡西酮、第四級毒品硝西泮成分之綠色不 倒翁形藥錠1包,內含第二級毒品甲基安非他命、3,4-亞甲 基雙氧甲基安非他命、N,N-二甲基安非他命、甲氧基甲基安 非他命、3,4-亞甲基雙氧安非他命、第三級毒品愷他命、3, 4-亞甲基雙氧-N,N-二甲基安非他命成分之墨綠色圓形藥錠1 包(上開藥錠,以下合稱本案藥錠;謝詠安所涉持有第三級 毒品純質淨重5公克以上部分,另經臺灣宜蘭地方法院以113 年度易字第348號判決判處有期徒刑3月確定),員警復持本 院核發之搜索票,於113年3月14日下午2時42分許、同年月1 5日上午10時許,在高浩軒址設臺北市○○區○○路0段000巷00 弄0號3樓之住處、臺北市○○區○○路0段0號,扣得上開行動電 話各1支(各含SIM卡1張),而查悉上情。 二、案經臺北市政府警察局大安分局報請臺灣臺北地方檢察署( 下稱臺北地檢署)檢察官偵查起訴。   理 由 甲、有罪部分: 壹、程序方面:   被告高浩軒及其辯護人就證人即被告黃韋禎、證人謝詠安之 警詢及未經具結之偵查證述爭執證據能力(見本院113年度 訴字第692號卷<下稱本院卷>第154頁),被告黃韋禎及其辯 護人則就證人謝詠安之警詢及偵查證述爭執證據能力(見本 院卷第117頁)。經查: 一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定 者外,不得作為證據;被告以外之人於審判外向法官所為之 陳述,得為證據;被告以外之人於偵查中向檢察官所為之陳 述,除顯有不可信之情況者外,得為證據,刑事訴訟法第15 9條第1項、第159條之1第1項、第2項分別定有明文。另按偵 查中檢察官為蒐集被告犯罪證據,訊問證人旨在確認被告嫌 疑之有無及內容,與審判期日透過當事人之攻防,調查人證 以認定事實之性質及目的,尚屬有別。偵查中訊問證人,法 無明文必須傳喚被告使之得以在場,刑事訴訟法第184條第2 項亦僅規定因發見真實之必要,得命證人與被告對質,是檢 察官偵查中雖未命證人與被告對質,尚非違法。此項未經被 告對質之被告以外之人於偵查中向檢察官所為之陳述,依刑 事訴訟法第159條之1第2項之規定,原則上屬於法律規定為 有證據能力之傳聞證據,於例外顯有不可信之情況,始否定 其得為證據。現行刑事訴訟法關於行通常審判程序之案件, 為保障被告之反對詰問權,復對證人採交互詰問制度,其未 經詰問者,僅屬未經合法調查之證據,並非無證據能力,而 禁止證據之使用。此項詰問權之欠缺,非不得於審判中由被 告行使以資補正,而完足為經合法調查之證據(最高法院99 年度台上字第4912號判決意旨參照)。經查:  ㈠證人謝詠安之警詢筆錄,乃屬被告二人以外之人於審判外之 陳述,因被告二人及其等之辯護人爭執證據能力,依刑事訴 訟法第159條第1項之規定,該證據方法就被告二人被訴事實 ,即無證據能力。  ㈡證人即被告黃韋禎之警詢筆錄,乃屬被告高浩軒以外之人於 審判外之陳述,因被告高浩軒及其辯護人爭執證據能力,依 刑事訴訟法第159條第1項之規定,該證據方法就被告高浩軒 被訴事實,亦無證據能力。  ㈢證人謝詠安於偵訊時之證言,均經依法具結,已足以擔保其 證言之真實性。查被告高浩軒及其辯護人僅就證人謝詠安未 經具結之偵查證述爭執證據能力,惟證人謝詠安偵訊時之證 言均經具結,是被告高浩軒及其辯護人就上開部分未予爭執 ;至被告黃韋禎及其辯護人既未釋明檢察官有違法取證之情 形,證人謝詠安上開於偵查中所證復查無顯不可信之情況, 依刑事訴訟法第159條之1第2項之規定,即具證據能力。況 證人謝詠安嗣後業經本院以證人身分傳訊到庭,已賦予被告 二人及其等之辯護人對質、詰問之機會,故亦完足為經合法 調查之證據,得作為本案判斷被告二人被訴事實之依據。 二、本案其餘據以認定被告二人犯罪之供述證據,公訴人、被告 二人及其等之辯護人在本院審理時均未爭執其證據能力,復 經本院審酌認該等證據之作成並無違法、不當或顯不可信之 情況,而非供述證據亦非公務員違背法定程序所取得,依刑 事訴訟法第159條之5第2項、第158條之4規定反面解釋,均 有證據能力。至被告高浩軒及其辯護人雖爭執證人即被告黃 韋禎於偵查時未經具結證述之證據能力,惟上開部分未據本 院引為認定被告高浩軒犯罪部分之積極證據,爰不贅述各該 證據之證據能力。 貳、實體方面: 一、訊據被告高浩軒就曾於112年12月間販賣本案金色咖啡包予 證人謝詠安乙節坦承不諱,被告黃韋禎則矢口否認有何與被 告高浩軒共同販賣毒品予證人謝詠安之事實,辯稱:我僅代 高浩軒轉交一袋物品予謝詠安,但我不知其內為何物,我亦 未向謝詠安收取價金云云,其辯護人亦以:被告高浩軒於本 院審理時、證人謝詠安於偵訊時,均證稱被告黃韋禎轉交之 袋子有綁起來,且證人謝詠安無法提出證據證明被告黃韋禎 有與被告高浩軒共同販賣毒品,況本件交易地點為被告黃韋 禎住處樓下,被告黃韋禎如明知轉交之物為毒品,當應避開 監視器,請證人謝詠安至其2樓住處內完成交易,由此,可 徵被告黃韋禎不知袋內裝有毒品之事云云,為被告黃韋禎辯 護。惟查:  ㈠上揭事實,除下列一、㈡所示之部分外,均據被告高浩軒於本 院審理時坦承不諱(見本院卷第148頁、第505-506頁),被 告黃韋禎則於本院審理時坦承曾依被告高浩軒之指示,於上 揭時、地交付物品予證人謝詠安之事實(見本院卷第110-11 3頁),而證人謝詠安業於本院審理時證述:本案金色咖啡 包是向高浩軒購買,我於112年12月23日晚間7時35分許,用 MESSENGER問高浩軒「兩張回的三天要不」,意思是問有沒 有200包,3天內回帳給他,就是3天內一定會付清款項,我 問「一種還兩種」,高浩軒回「一種」,意思是1種包裝的 咖啡包,我說「11極限」、「115好了真極限」,意思是1包 115元極限,高浩軒於同年月24日晚間9時15分稱「加工分要 多五塊」、「120」,意思是1包售價120元;112年12月25日 交易的數量是200包,1包售價120元,交易的毒品就是本案 金色咖啡包,我是進入1樓的樓梯間跟黃韋禎拿本案金色咖 啡包,我有用無摺存款的方式支付12,000元;我跟高浩軒交 易過約10次,若非高浩軒拿毒品給我,就是黃韋禎拿給我, 我與高浩軒交易毒品時,不會特別隱蔽不讓旁人看見,如果 在住家交易,都會同時看到高浩軒、黃韋禎,所以我覺得他 們是一起販賣咖啡包等語(見本院卷第404-405頁、第409-4 16頁),並於偵訊時證稱:我不算認識黃韋禎,但我會在全 家明興或再興門市的2樓看到黃韋禎、高浩軒、王俊又,他 們之前坐在那,我跟高浩軒比較熟,高浩軒、黃韋禎應該是 合作關係,一起販售咖啡包等語(見臺北地檢署113他2624 卷第285頁),此外,復有本院113年聲搜字第677號、第669 號搜索票、臺北市政府警察局大安分局112年12月27日、113 年3月14日、15日搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物 收據、被告高浩軒與證人謝詠安間之MESSENGER通訊軟體對 話紀錄截圖、112年12月25日之路口監視器畫面截圖、本案 中信帳戶之開戶資料及交易明細、扣案物照片等附卷可憑( 見臺北地檢署113偵10230卷<以下偵查卷宗均以此格式簡稱 之>第43頁、第45-51頁,同署113他2624卷第73頁、第135-1 41頁、第261-267頁,同署113偵10229卷第37頁、第47-53頁 ,同署113偵15247卷第195-204頁、第211-218頁、第235頁 、第237頁),復有上開行動電話各1支(各含SIM卡1張)扣 案可佐。另扣案之本案金色咖啡包中,其中1包採得指紋經 送請內政部警政署刑事警察局鑑定結果,與該局檔存被告高 浩軒指紋卡之左中指指紋相符乙節,有該局113年1月25日刑 紋字第1136010112號鑑定書、員警職務報告各1份附卷可稽 (見臺北地檢署113偵15247卷第229-232頁,本院卷第274頁 )。又扣案之本案金色咖啡包,經送請內政部警政署刑事警 察局鑑驗結果,均含第三級毒品4-甲基甲基卡西酮、甲基-N ,N-二甲基卡西酮成分(驗前淨重52公克,驗餘淨重50.85公 克,4-甲基甲基卡西酮之驗前總純質淨重約4.15公克,甲基 -N,N-二甲基卡西酮之純度未達1%,無法據以估算純質淨重 )乙情,有內政部警政署刑事警察局113年2月22日刑理字第 1136020625號鑑定書1份在卷可稽(臺北地檢署113偵15247 卷第219-222頁)。上開證據已足補強前揭證人指證內容之 真實性,且可佐證被告二人前開出於任意性之供述與事實相 符。  ㈡被告高浩軒其及辯護人固均供稱被告高浩軒係因證人謝詠安 於112年12月19日未備齊全部價金即24,000元,乃改於112年 12月19日、同年月25日,透過被告黃韋禎分2次交付本案金 色咖啡包予證人謝詠安,每次各交付100包云云(見本院卷 第148-149頁、第514-515頁),惟依證人謝詠安上開證述, 足認被告二人於112年12月間,僅於同年月25日有為上揭販 賣本案金色咖啡包之犯行,且被告黃韋禎業依被告高浩軒之 指示,於同日交付全部之本案金色咖啡包200包予證人謝詠 安,再參以附卷被告高浩軒與證人謝詠安間之MESSENGER通 訊軟體對話紀錄截圖,被告高浩軒曾於112年12月26日下午6 時20分許傳送「你想好了嗎」、「你不是要先匯一半給我」 、「000000000000」、「幫我自存」、「存好跟我說一下」 、「那個人現在剛好在我附近你要想快一點」、「好了嗎」 等語,於同日晚間8時39分許傳送「妳他媽的是聽不懂人話 ?」、「我已經跟你說我沒錢了」、「是哪一句不懂?」、 「故意的是不是」等語,證人謝詠安則詢其「帳號」,被告 高浩軒回以「000000000000」、「等等你叫司機到這裡」、 「(傳送googlemaps截圖,地址:116台北市○○區○○路○段00 0巷00弄0號)」、「多久」等語,再於同日晚間10時48分許 傳送「啥時要來」等語,證人謝詠安則回覆「你等我好不」 、「12點左右」、「我要回家拿錢」等語,被告高浩軒再回 以「儘量快點」、「人呢」、「不是要到了」、「靠北人家 也在等你 他等等還要出去忙」等語(見臺北地檢署113偵15 247卷第204頁)。由上開對話脈絡可知,依雙方約定內容, 證人謝詠安於112年12月25日取得本案金色咖啡包後,方需 支付價金,且證人謝詠安至同年月26日晚間9時12分許,始 因被告高浩軒催促,而將一半之價金即12,000元匯入高浩軒 指定之本案中信帳戶,至剩餘價金,被告高浩軒則催討未果 。綜上,足認被告高浩軒供稱證人謝詠安原應於112年12月1 9日備齊全部價金24,000元,因證人謝詠安未能備齊而改為 分2次交付云云,悖於實情,無從採信。至被告二人被訴共 同於112年12月19日販賣本案愷他命、藥錠予證人謝詠安之 部分,因不能證明被告二人犯罪,故經本院為無罪之諭知( 詳下乙、所述),附此敘明。  ㈢被告黃韋禎固以前詞置辯,且證人即被告高浩軒亦於本院審 理時證稱並未告知其請被告黃韋禎轉交予證人謝詠安之物為 何云云(見本院卷第483頁)。然被告黃韋禎業於本院審理 時供稱:我有施用過愷他命等語(見本院卷第112頁),且 其前因持有第二級毒品案件,經本院以107年度簡字第3243 號判決判處拘役10日確定乙節,有其法院前案紀錄表在卷可 佐(見本院卷第453頁),故其並非從未接觸毒品之人,對 一般毒品之交易經過,自屬知之甚詳。衡以證人謝詠安上揭 證述,已明確證稱其先前與被告高浩軒交易毒品之際,亦曾 由被告黃韋禎代為轉交毒品,且被告黃韋禎曾於其與被告高 浩軒交易毒品時在場、其與被告高浩軒交易毒品時未為特別 遮掩等情,被告黃韋禎於本院審理時亦供承:我跟謝詠安有 見過2、3次面,謝詠安是來找高浩軒等語(見本院卷第112 頁),可徵證人謝詠安所證並非虛妄。綜上,被告黃韋禎辯 稱其不知被告高浩軒委其轉交予證人謝詠安之物為毒品云云 ,自難採信。況且,本案金色咖啡包數量高達200包、總價 高達24,000元,參以被告二人間並無特別之親誼關係,此據 證人即被告高浩軒於本院審理時證稱:我跟黃韋禎的弟弟感 情比較好,我平常沒事的時候不會常去找黃韋禎等語即明( 見本院卷第476頁),故被告黃韋禎若事先未與被告高浩軒 謀議,被告高浩軒斷無可能將本案金色咖啡包交由被告黃韋 禎轉交予證人謝詠安,無端增加自身毒品交易遭被告黃韋禎 舉報或本案金色咖啡包遭被告黃韋禎侵吞之風險,益徵被告 黃韋禎所辯及被告高浩軒所證不足採信。   二、末按販賣毒品係違法行為,非可公然為之,且毒品可任意分 裝、增減份量、調整純度,其價格並隨時依交易雙方之關係 、資力、需求量、對行情之認知、來源是否充裕、查緝是否 嚴緊、購買者被查獲時供出來源之風險評估等因素而變動, 既無公定價格,亦無法一概而論;因而販賣之利得,除經坦 承犯行,或帳冊價量均臻明確外,委難察得實情。然衡以毒 品價格昂貴且不易取得,其販賣行為涉及重罪,並為治安機 關所嚴加查緝,若販賣毒品之人無利可圖,應無冒著被查獲 之風險而平白攜帶毒品往返送交他人、自曝於險之理,故販 賣毒品之人有從中賺取價差或量差而牟利之意圖及事實,應 屬合理認定。從而對於有償之毒品交易,除別有事證足認係 按同一價格轉讓、確未牟利者外,如僅以未確切查得販賣毒 品賺取之價差或量差,即認定非法販賣之事證不足,將導致 知過坦承之人面臨重罪,飾詞否認之人,反而僥倖得逞,將 失情理之平。查被告高浩軒業於本院審理時坦承其有因此向 上游取得免費之咖啡包等語(見本院卷第516頁),而被告 黃韋禎與證人謝詠安間並非至親或有何利害關係,則被告黃 韋禎若無藉以牟利之情,自無冒險前往與證人謝詠安進行毒 品交易之必要,故被告黃韋禎亦有從中牟利之營利意圖乙節 ,同堪認定。 三、綜上所述,本案事證明確,被告二人犯行均堪認定,均應依 法論科。 四、論罪科刑:  ㈠按4-甲基甲基卡西酮、甲基-N,N-二甲基卡西酮均係毒品危害 防制條例第2條第2項第3款所列管之第三級毒品,不得非法 販賣。毒品危害防制條例第9條第3項規定:「犯前5條之罪 (即同條例第4條至第8條之罪)而混合2種以上之毒品者, 適用其中最高級別毒品之法定刑,並加重其刑至2分之1。」 此條項係分則加重,乃有別於同條例第4條至第8條之另一獨 立犯罪。查被告二人販賣內含第三級毒品4-甲基甲基卡西酮 、甲基-N,N-二甲基卡西酮之本案金色咖啡包,係將二種以 上之毒品置於同一包裝摻雜調合,無從區分,屬於混合二種 以上同級別之毒品,自應論以獨立之罪名。故核被告二人所 為,均係犯毒品危害防制條例第9條第3項、第4條第3項之販 賣第三級毒品而混合二種以上之毒品罪,依毒品危害防制條 例第9條第3項之規定,應以最高級別即販賣第三級毒品之法 定刑加重至2分之1,作為其法定刑。  ㈡被告二人就本件犯行,有犯意聯絡及行為分擔,應論以共同 正犯。  ㈢按被告構成累犯之事實及應加重其刑之事項,均應由檢察官 主張並具體指出證明之方法後,經法院踐行調查、辯論程序 ,方得作為論以累犯及是否加重其刑之裁判基礎(最高法院 110年度台上大字第5660號裁定意旨參照)。檢察官並未主 張被告二人於本案有構成累犯之事實,且未具體指出證明方 法,揆諸前開說明,本院無從認定被告二人於本案是否構成 累犯暨是否應依累犯規定加重其刑,爰依刑法第57條第5款 之規定,將被告二人之前科、素行資料列為量刑審酌事項( 詳下述),併予敘明。  ㈣另按毒品危害防制條例第17條第2項規定「犯第4條至第8條之 罪於偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑」,係為鼓勵是 類犯罪行為人自白、悔過,並期訴訟經濟、節約司法資源而 設,故須於偵查及審判中皆行自白,始有適用。此所謂「自 白」,係指對自己之犯罪事實全部或主要部分為肯定供述之 意。由於自白著重在過去犯罪事實之再現,凡就犯罪構成要 件事實之全部或主要部分為肯定供述者,即屬自白,至被告 就犯罪構成要件事實為自白後,對於此等構成要件事實應成 立何罪等為不同之法律上評價,或主張另有阻卻違法、阻卻 責任事由者,既非爭執犯罪構成要件事實之存在,尚不能依 此即認被告並無自白,而謂無上述減刑規定之適用。以販賣 毒品而言,其與轉讓、合資、代購、幫助施用等行為,客觀 上均有將毒品交付予他人之外觀,所不同者,厥為行為人「 營利意圖之有無」,而為販賣毒品之主觀構成要件,被告若 否認其所為販賣毒品犯行之營利意圖,或就營利意圖相關之 重要構成要件事實有所爭執,即難認被告有就所為犯罪自白 ,自無從邀前開減刑寬典,此與被告坦承其營利意圖或自白 相關重要構成要件事實(如坦認有獲得價差、量差或其他利 益),但就應成立何罪有所爭執之情形,顯屬有間(最高法 院113年度台上字第4948號判決意旨參照)。被告高浩軒之 辯護人固為其利益,請求本院就被告高浩軒所犯上揭之罪, 依毒品危害防制條例第17條第2項規定減輕其刑。惟查,被 告高浩軒於偵訊時供稱其係與證人謝詠安合資購買毒品,否 認有何營利意圖(見臺北地檢署113偵10230卷第83-84頁) ,是揆諸上開說明,其並無上開減刑規定之適用,附此敘明 。  ㈤爰以行為人之責任為基礎,審酌毒品造成諸多社會問題,並 危害國民之身心健康,被告二人為圖賺取不法利益,竟販賣 本案金色咖啡包予證人謝詠安,致使毒害蔓延,不宜輕縱, 兼衡其等之素行(見本院卷第451-461頁)、犯罪之動機、 目的、手段、犯後態度,暨其等之智識程度、生活狀況(見 本院卷第512頁),及販賣第三級毒品之次數、數量、金額 等一切情狀,分別量處如主文所示之刑,以示懲儆。 五、沒收:  ㈠按刑法第38條第1項規定,違禁物,不問屬於犯罪行為人與否 ,沒收之,乃絕對義務沒收之規定。故被告經法院為有罪之 科刑判決時,查獲之違禁物,與被告被訴之本案有關,並無 查獲之物滅失之情形,法院即應於主文一併諭知沒收。惟查 ,另案扣得之本案金色咖啡包固屬違禁物,且係被告二人販 賣予證人謝詠安之物,然業經臺灣宜蘭地方法院以113年度 易字第348號(證人謝詠安另案持有第三級毒品純質淨重5公 克以上之案件)諭知沒收確定,且經臺灣宜蘭地方檢察署檢 察官以114年度執沒字第29號予以執行在案,此有該案判決 書及證人謝詠安之法院前案紀錄表各1份附卷可憑(見本院 卷第525-540頁),足認業已滅失而不復存在,爰不於本案 諭知沒收。  ㈡次按刑法上責任共同原則,係指共同實行犯罪行為之人,在 合同意思範圍以內,各自分擔犯罪行為之一部,相互利用他 人之行為,以達其共同犯罪之目的者,即應對於全部所發生 之結果共同負責。亦即責任共同原則僅在處理共同犯罪參與 關係中責任之認定,與犯罪工具物之沒收重在犯罪預防並遏 止犯罪,以及犯罪所得之沒收旨在澈底剝奪犯罪利得以根絕 犯罪誘因,係屬兩事。又沒收固為刑罰與保安處分以外之獨 立法律效果,但沒收人民財產使之歸屬國庫,係對憲法所保 障人民財產基本權之限制,性質上為國家對人民之刑事處分 ,對人民基本權之干預程度,並不亞於刑罰,原則上仍應恪 遵罪責原則,並應權衡審酌比例原則,尤以沒收之結果,與 有關共同正犯所應受之非難相較,自不能過當。從而,共同 正犯間關於犯罪所得、犯罪工具物應如何沒收,仍須本於罪 責原則,並非一律須負連帶責任;況且應沒收物已扣案者, 本無重複沒收之疑慮,更無對各共同正犯諭知連帶沒收或重 複諭知之必要,否則即科以超過其罪責之不利責任。因之, 最高法院往昔採連帶沒收共同正犯犯罪所得,及就共同正犯 間犯罪工具物必須重複諭知之相關見解,自不再援用,應改 為共同正犯間之犯罪所得應就各人實際分受所得部分而為沒 收及追徵;而犯罪工具物須屬被告所有,或被告有事實上之 處分權者,始得在該被告罪刑項下併予諭知沒收。至於非所 有權人,又無共同處分權之共同正犯,自無庸在其罪刑項下 諭知沒收或連帶沒收及追徵(最高法院108年度台上字第100 1號判決意旨參照)。經查,扣案之門號0000000000號、000 0000000號行動電話各1支(均各含SIM卡1張),分係被告高 浩軒、黃韋禎所有,用以聯繫本案販賣第三級毒品事宜之物 ,此據被告二人於本院審理時供認不諱(見本院卷第113頁 、第501頁),爰依毒品危害防制條例第19條第1項規定,分 別於被告高浩軒、黃韋禎所犯之罪項下宣告沒收。  ㈢按共同正犯犯罪所得之沒收、追徵,應就各人所分得之數為 之。所謂各人「所分得」之數,係指各人「對犯罪所得有事 實上之處分權限」而言。因此,若共同正犯各成員內部間, 對於犯罪所得分配明確時,應依各人實際所得宣告沒收;若 共同正犯對犯罪所得無處分權限,與其他成員亦無事實上之 共同處分權限者,自不予諭知沒收。經查,被告高浩軒本案 販賣毒品犯行,犯罪所得12,000元未據扣案,爰依刑法第38 條之1第1項前段及第3項規定宣告沒收,併諭知於全部或一 部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。至被告黃韋禎 部分,尚乏證據足認其確有分得上揭價金,或其就上揭價金 有何事實上之處分權限,爰不予諭知沒收。  ㈣至本案其餘扣案物,經核均與本案無涉,爰不予宣告沒收, 附此敘明。 乙、無罪部分: 壹、公訴意旨另以:被告二人共同基於販賣第三級毒品、販賣第 二、三級毒品而混合二種以上毒品以營利之犯意聯絡,先由 被告高浩軒透過MESSENGER通訊軟體與證人謝詠安聯繫後, 約定證人謝詠安以25,400元之價格,購買本案愷他命、藥錠 ,再由被告高浩軒指示被告黃韋禎轉交本案愷他命、藥錠予 證人謝詠安,證人謝詠安並於112年12月19日上午7時9分許 ,搭乘其不知情之友人駕駛之車牌號碼000-0000號自用小客 車,至址設臺北市○○區○○路0段000巷00弄0號之全家便利商 店明興店外,由被告黃韋禎攜帶本案愷他命、藥錠上車後將 之交付予證人謝詠安,並向證人謝詠安收取12,700元之價金 。因認被告二人此部分所為,亦涉犯毒品危害防制條例第4 條第3項之販賣第三級毒品、同條例第9條第3項、第4條第2 、3項之販賣第二、三級毒品而混合二種以上之毒品罪嫌云 云。 貳、犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實;又不 能證明被告犯罪者,應諭知無罪之判決,刑事訴訟法第154 條第2項、第301條第1項分別定有明文。次按犯罪事實之認 定,應憑真實之證據,倘證據是否真實尚欠明顯,自難以擬 制推測之方法,為其判斷之基礎;而所謂認定犯罪事實之證 據,係指足以認定被告確有犯罪行為之積極證據而言,該項 證據自須適合於被告犯罪事實之認定,始得採為斷罪資料; 且認定犯罪事實所憑之證據,雖不以直接證據為限,間接證 據亦包括在內,然而無論直接或間接證據,其為訴訟上之證 明,須於通常一般之人均不致有所懷疑,而得確信其為真實 之程度者,始得據為有罪之認定(最高法院53年台上字第65 6號、29年上字第3105號、76年台上字第4986號判例意旨參 照)。再按刑事訴訟法第161條第1項規定:檢察官就被告犯 罪事實,應負舉證責任,並指出證明之方法。因此,檢察官 對於起訴之犯罪事實,應負提出證據及說服之實質舉證責任 。倘其所提出之證據,不足為被告有罪之積極證明,或其闡 明之證明方法,無從說服法官以形成被告有罪之心證,基於 無罪推定之原則,自應為被告無罪判決之諭知(最高法院92 年台上字第128號判例意旨參照)。 參、犯罪事實之認定,係據以確定具體的刑罰權之基礎,自須經 嚴格之證明,故其所憑之證據不僅應具有證據能力,且須經 合法之調查程序,否則即不得作為有罪認定之依據。倘法院 審理之結果,認為不能證明被告犯罪,而為無罪之諭知,即 無刑事訴訟法第154條第2項所謂「應依證據認定」之犯罪事 實之存在。因此,同法第308條前段規定,無罪之判決書只 須記載主文及理由。而其理由之論敘,僅須與卷存證據資料 相符,且與經驗法則、論理法則無違即可,所使用之證據亦 不以具有證據能力者為限,即使不具證據能力之傳聞證據, 亦非不得資為彈劾證據使用。故無罪之判決書,就傳聞證據 是否例外具有證據能力,本無須於理由內論敘說明(最高法 院100年度台上字第2980號判決意旨參照)。準此,被告二 人既經本院認定無罪(詳後述),即無庸再論述所援引相關 證據之證據能力,合先敘明。 肆、公訴意旨認被告二人涉犯上開罪嫌,無非係以被告二人於警 詢及偵訊時之供述、證人謝詠安於警詢及偵訊時之證述、被 告高浩軒與證人謝詠安間之MESSENGER通訊軟體對話紀錄截 圖、案發當日之監視器畫面截圖、臺北市政府警察局大安分 局112年12月27日搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、內政部 警政署刑事警察局113年2月22日刑理字第1136020625號鑑定 書、交通部民用航空局航空醫務中心113年1月23日航藥鑑字 第0000000號毒品鑑定書為其主要論據。 伍、訊據被告二人堅決否認涉有上開犯行,各辯稱如下: 一、被告高浩軒辯稱:我未曾販賣本案愷他命、藥錠予謝詠安, 我雖有請黃韋禎於上開時、地交付物品予謝詠安,然該物係 本案金色咖啡包中之100包等語。 二、被告黃韋禎辯稱:我雖有於上開時、地代高浩軒交付物品予 謝詠安,然不知其內為何物等語。 陸、經查: 一、被告高浩軒指示被告黃韋禎於上開時、地轉交物品予證人謝 詠安,證人謝詠安則於上開時間,搭乘其不知情之友人駕駛 之車牌號碼000-0000號自用小客車至上址全家便利商店明興 店外,由被告黃韋禎攜帶物品上車交付予證人謝詠安等情, 業據被告二人所不爭執(見本院卷第110-111頁、第148頁) ,且據證人謝詠安於偵訊及本院審理時證述甚詳(見臺北地 檢署113他2624卷第273-275頁、第286頁,同署113偵10229 卷第112頁,本院卷第384-387頁、第389-393頁、第397-398 頁、第400頁),另有案發當日之監視器畫面截圖附卷可證 (見臺北地檢署113偵15247卷第206-209頁),堪以認定。 二、員警於同年月27日凌晨0時許,在臺北市大安區辛亥路2段與 復興南路2段路口處,另案扣得證人謝詠安持有之本案金色 咖啡包中之46包、本案愷他命、SWITCH咖啡包、藥錠,且本 案愷他命、藥錠經送驗結果,驗出如前所述之毒品成分等節 ,有臺北市政府警察局大安分局112年12月27日搜索扣押筆 錄、扣押物品目錄表、扣押物收據、內政部警政署刑事警察 局113年2月22日刑理字第1136020625號鑑定書、交通部民用 航空局航空醫務中心113年1月23日航藥鑑字第0000000號、 第0000000Q號毒品鑑定書附卷可證(見臺北地檢署113他262 4卷第135-141頁,同署113偵15247卷第219-224頁),同堪 認定。 三、證人謝詠安固於偵訊時證稱:高浩軒叫我帶12,700元,這只 是價格的一半,黃韋禎上車後,我給他12,700元,我買梅片 、K,詳細數字我忘了,但我警詢有說大概的量,就是我被 警查扣到的這些等語(見臺北地檢署113他2624卷第274頁) ,惟其嗣於本院審理時改稱:我有另一個藥頭「吉米」,有 時跟高浩軒拿不到貨就會去找「吉米」,我應該只有跟「吉 米」拿過咖啡包,本案愷他命、藥錠究竟是跟何人購買,我 已經忘記了,那都是很久之前拿的,不是在112年12月19日 或同年月25日拿的,所以我不記得,先前我說是在112年12 月19日向高浩軒購買,但我現在無法確定當時所述是否實在 ,我現在也不能確定那天跟高浩軒交易的是什麼毒品,因為 他是拿1個袋子給我,現在我不記得了,我只記得本案金色 咖啡包是向高浩軒買,本案SWITCH咖啡包是跟「吉米」買的 等語(見本院卷第402-404頁)。故本案愷他命、藥錠是否 確係被告二人販賣予證人謝詠安,即非無疑。縱使被告二人 曾於上開時、地販賣物品予證人謝詠安,然該物是否含法定 毒品成分?毒品種類、分級為何?俱屬未明。 四、再參以卷附之被告高浩軒與證人謝詠安間之MESSENGER通訊 軟體對話紀錄截圖,二人於112年12月19日凌晨5時20分許, 固曾有如下對話(見臺北地檢署113偵15247卷第202頁;「 高」為被告高浩軒,「謝」為證人謝詠安):   高:約明天   謝:明天幾點 我現在剛好又空   高:聯絡中等等   謝:兄弟這個是你要配合你常常沒有我要咋辦我也只能調   高:你先確定有要配合 我可以留你的份 不然我朋友他都有     其他人要發 過來聊一下吧   高:帶12700過來 怎麼又不接= =   謝:路上了   高:嗯嗯   謝:5內   高:好   而由上開對話內容,僅足認定雙方確有相約於112年12月19 日見面,並約定以12,700元交易某物,然無從推認被告高浩 軒曾與證人謝詠安達成交易本案愷他命、藥錠之合意。綜上 ,依前揭事證,即無從遽認被告二人曾於上開時、地販賣本 案愷他命、藥錠予證人謝詠安。 柒、綜上所述,本院審酌檢察官此部分所舉事證,並未達於通常 一般之人均不致有所懷疑,而得確信此部分犯行為真實之程 度,尚有合理之懷疑存在。揆諸前揭說明,依「罪證有疑, 利於被告」原則,應為有利於被告二人之認定。其等上揭犯 罪因屬不能證明,自應為無罪之諭知,以昭審慎。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項, 判決如主文。 本案經檢察官廖維中提起公訴,檢察官林淑玲到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  20  日          刑事第四庭審判長法 官 李佳靜                  法 官 陳盈呈                  法 官 謝昀芳 上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。                  書記官 劉穗筠 中  華  民  國  114  年  3   月  24  日 附錄本案論罪科刑法條: 毒品危害防制條例第4條 製造、運輸、販賣第一級毒品者,處死刑或無期徒刑;處無期徒 刑者,得併科新臺幣3千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第二級毒品者,處無期徒刑或10年以上有期徒 刑,得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第三級毒品者,處7年以上有期徒刑,得併科 新臺幣1千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第四級毒品者,處5年以上12年以下有期徒刑 ,得併科新臺幣5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者,處1年以上7年 以下有期徒刑,得併科新臺幣1百50萬元以下罰金。 前五項之未遂犯罰之。 毒品危害防制條例第9條 成年人對未成年人販賣毒品或犯前三條之罪者,依各該條項規定 加重其刑至二分之一。 明知為懷胎婦女而對之販賣毒品或犯前三條之罪者,亦同。 犯前五條之罪而混合二種以上之毒品者,適用其中最高級別毒品 之法定刑,並加重其刑至二分之一。

2025-03-20

TPDM-113-訴-692-20250320-1

臺灣新北地方法院

個人資料保護法

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第173號 聲 請 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳子捷 上列被告因違反個人資料保護法案件,經檢察官聲請以簡易判決 處刑(113年度偵字第58754號),本院判決如下:   主 文 陳子捷犯個人資料保護法第四十一條之非法利用個人資料罪,處 有期徒刑貳月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   事 實 一、陳子捷因不滿陳秀榛將自用小客車(下稱本案車輛)停放在 新北市樹林區東榮街(詳細地址詳卷)之道路白線區,其明 知對個人資料之利用,應於特定目的之必要範圍內為之,亦 明知陳秀榛之姓名、住址之門牌號碼及樓層等資訊,均屬受 保護之個人資料,竟意圖損害陳秀榛之利益,基於非公務機 關非法利用個人資料之犯意,於民國113年9月25日20時5分 許,在上開停放本案車輛處,將印刷載有「○號○樓(即陳秀 榛住址之門牌號碼及樓層)○○○(即陳秀榛之姓名)拿出你 的教養跟水準 把車移走 擋住別人的出入口了。」等語之A4 紙數張(下合稱本案公告),張貼在本案車輛之前、後擋風 玻璃及左側前、後門玻璃,揭露陳秀榛上開個人資料,使不 特定人均可共見共聞,而以此方式非法利用陳秀榛前揭個人 資料,足生損害於陳秀榛。 二、案經陳秀榛訴由新北市政府警察局樹林分局(下稱樹林分局 )報請臺灣新北地方檢察署檢察官偵查聲請簡易判決處刑。   理 由 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由:  ㈠上揭犯罪事實,業據被告陳子捷於偵訊時坦承不諱(見偵卷 第55頁),核與證人即告訴人陳秀榛於警詢及偵訊時之證述 (見偵卷第15至18、53至54頁)情節相符,並有樹林分局山 佳派出所113年9月29日警員職務報告(見偵卷第25頁)、車 輛詳細資料報表(見偵卷第29頁)、現場監視器錄影畫面擷 取照片6張(見偵卷第31至33頁)、本案車輛照片7張(見偵 卷第34至37頁)及現場監視器錄影檔案(見偵卷附之光碟) 在卷可稽,足認被告之任意性自白與事實相符,應堪採信。  ㈡綜上所述,本案事證明確,被告前開犯行,洵堪認定,應予 依法論科。 二、論罪科刑:  ㈠按本法用詞,定義如下:一、個人資料:指自然人之姓名、 出生年月日、國民身分證統一編號、護照號碼、特徵、指紋 、婚姻、家庭、教育、職業、病歷、醫療、基因、性生活、 健康檢查、犯罪前科、聯絡方式、財務情況、社會活動及其 他得以直接或間接方式識別該個人之資料;五、利用:指將 蒐集之個人資料為處理以外之使用;個人資料之蒐集、處理 或利用,應尊重當事人之權益,依誠實及信用方法為之,不 得逾越特定目的之必要範圍,並應與蒐集之目的具有正當合 理之關聯。個人資料保護法第2條第1款、第5款及第5條分別 定有明文。次按非公務機關對個人資料之利用,除第六條第 一項所規定資料外,應於蒐集之特定目的必要範圍內為之。 但有下列情形之一者,得為特定目的外之利用:一、法律明 文規定。二、為增進公共利益所必要。三、為免除當事人之 生命、身體、自由或財產上之危險。四、為防止他人權益之 重大危害。五、公務機關或學術研究機構基於公共利益為統 計或學術研究而有必要,且資料經過提供者處理後或經蒐集 者依其揭露方式無從識別特定之當事人。六、經當事人同意 。七、有利於當事人權益。個人資料保護法第20條第1項亦 定有明文。查告訴人之姓名、地址,均屬個人資料保護法第 2條第1款所例示之姓名、聯絡方式等個人資料,均為個人資 料保護法第20條第1項、第41條所保障。又告訴人停放本案 車輛之場所係道路之白線區等情,有上開本案車輛照片在卷 可憑,顯見告訴人停放本案車輛核屬適法,是被告將本案公 告張貼在本案車輛,實欠缺正當之理由。此外,被告將本案 公告張貼在本案車輛之手段,不僅與被告希望告訴人移置本 案車輛之目的間,欠缺合理之關聯,依一般社會觀念,亦顯 非理性之處理方式。準此,被告將本案公告張貼在本案車輛 ,尚無個人資料保護法第20條第1項但書各款所列之例外情 形。是核被告所為,係犯個人資料保護法第41條之非法利用 個人資料罪。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌被告不思理性之方式處理其 與告訴人間之糾紛,率爾以將本案公告張貼在本案車輛之方 式,揭露告訴人之上開個人資料,所為應予非難;兼衡告訴 人上揭個人資料類型,尚非觸及告訴人人格利益核心之機敏 資訊,而被告以上開方式非法揭露告訴人之前揭個人資料, 具地域上之侷限性,且揭露之期間不足1日,反覆傳播可能 性亦甚微,是犯罪所生之損害尚非嚴重;併考量被告於偵訊 時坦承犯行,惟表示無和解意願(見偵卷第55頁)之犯後態 度;復斟酌被告前科紀錄所徵之素行(見本院卷第11至12頁 ),暨其為高職肄業之智識程度,未婚,自敘從事工業,家 庭經濟狀況小康之生活狀況(見偵卷第11頁,本院卷第13頁 )等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知如易科罰金之 折算標準。 三、不予宣告沒收之說明:   按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物,屬於犯罪行 為人者,得沒收之。刑法第38條第2項前段定有明文。經查 ,未扣案之本案公告,固屬供被告為本案犯行所用之物,惟 查,本案公告附著於本案車輛,均已非被告所有,依上開說 明,爰均不予宣告沒收。 四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項,逕以簡易判決處 刑如主文。 五、如不服本判決,得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官王宗雄聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  3   月  20  日          刑事第二十七庭 法 官 吳丁偉 上列正本證明與原本無異。                  書記官 張槿慧 中  華  民  國  114  年  3   月  20  日 附錄論罪科刑法條: 個人資料保護法第20條 非公務機關對個人資料之利用,除第 6 條第 1 項所規定資料外 ,應於蒐集之特定目的必要範圍內為之。但有下列情形之一者, 得為特定目的外之利用: 一、法律明文規定。 二、為增進公共利益所必要。 三、為免除當事人之生命、身體、自由或財產上之危險。 四、為防止他人權益之重大危害。 五、公務機關或學術研究機構基於公共利益為統計或學術研究而 有必要,且資料經過提供者處理後或經蒐集者依其揭露方式 無從識別特定之當事人。 六、經當事人同意。 七、有利於當事人權益。 非公務機關依前項規定利用個人資料行銷者,當事人表示拒絕接 受行銷時,應即停止利用其個人資料行銷。 非公務機關於首次行銷時,應提供當事人表示拒絕接受行銷之方 式,並支付所需費用。 個人資料保護法第41條 意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益,而違反第 6 條第 1 項、第 15 條、第 16 條、第 19 條、第 20 條第 1 項規定,或中央目的事業主管機關依第 21 條限制國際傳輸之命 令或處分,足生損害於他人者,處 5 年以下有期徒刑,得併科 新臺幣 100 萬元以下罰金。

2025-03-20

PCDM-114-簡-173-20250320-1

審金訴
臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第2661號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 韓孟庭 上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第374 79號),被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述,經告以簡 式審判程序之旨,並聽取當事人之意見後,本院合議庭裁定由受 命法官獨任進行簡式審判程序,並判決如下:   主 文 韓孟庭犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月。 未扣案之偽造京城證券工作證壹張、京城證券股份有限公司收據 貳張、投資合作契約書壹份均沒收。   事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,除犯罪事實欄一第3行及第10行「點 金聖手A50」均更正為「林佳欣耶」;第8至9行「行使偽造 私文書」後補充「、行使偽造特種文書」;第17行「收據」 補充為「收據(其上有偽造之『京城證券股份有限公司』、『 李榮記』印文各1枚)」;第18行「投資合作契約書」補充為 「投資合作契約書(其上有偽造之『京城證券股份有限公司』 、『李榮記』印文各1枚)、工作證」;另證據部分補充「被 告韓孟庭於本院準備程序及審理中之自白」、「告訴人施俊 良提出之通訊軟體LINE對話紀錄、通話內容、京城證券APP 畫面截圖及京城證券工作證照片1份」外,其餘均引用如附 件檢察官起訴書之記載。 二、新舊法比較:   按行為後法律有變更者,適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後:  ㈠詐欺犯罪危害防制條例業於民國113年7月31日制定公布,除 部分條文之施行日期由行政院另定外,其餘條文均於同年0 月0日生效施行:  ⒈詐欺犯罪危害防制條例第43條規定:「犯刑法第339條之4之 罪,詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元者,處3 年以上10年以下有期徒刑,得併科新臺幣3,000萬元以下罰 金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者,處5 年以上12年以下有期徒刑,得併科新臺幣3億以下罰金。」 ,本案被告所犯加重詐欺取財犯行所獲取之財物未達新臺幣 (下同)500萬元,亦未有其他加重詐欺手段,自無新舊法 比較之問題,逕行適用刑法第339條之4第1項第2款之規定。  ⒉詐欺犯罪危害防制條例第47條規定:「犯詐欺犯罪,在偵查 及歷次審判中均自白,如有犯罪所得,自動繳交其犯罪所得 者,減輕其刑;並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全 部犯罪所得,或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織 之人者,減輕或免除其刑。」,並就該條所稱詐欺犯罪,於 第2條第1款明定「詐欺犯罪:指下列各目之罪:㈠犯刑法第3 39條之4之罪。㈡犯第43條或第44條之罪。㈢犯與前二目有裁 判上一罪關係之其他犯罪」,為修正前之詐欺取財罪章所無 ,此項修正有利於被告,依刑法第2條第1項但書規定,應適 用被告裁判時即現行詐欺犯罪危害防制條例第47條之規定。     ㈡洗錢防制法業於113年7月31日修正公布全文31條,除部分條 文之施行日期由行政院另定外,其餘條文均於同年0月0日生 效施行。修正前洗錢防制法第14條規定:「(第1項)有第2 條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣5 00萬元以下罰金。(第2項)前項之未遂犯罰之。(第3項) 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」 ,修正後洗錢防制法第19條第1項則規定:「有第2條各款所 列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億 元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5,000萬元 以下罰金。」,並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之規 定。又修正前洗錢防制法第16條第2項規定:「犯前4條之罪 ,在偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑」,修正後洗錢 防制法第23條第3項規定:「犯前4條之罪,在偵查及歷次審 判中均自白者,如有所得並自動繳交全部所得財物者,減輕 其刑;並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之 財物或財產上利益,或查獲其他正犯或共犯者,減輕或免除 其刑」。本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元,並 於偵查及本院審理中均自白洗錢犯行,且查無證據證明其有 犯罪所得,經整體比較結果,應認修正後洗錢防制法規定較 有利於被告。 三、論罪部分:  ㈠核被告所為,係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪 、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪,及洗錢防 制法第19條第1項後段之洗錢罪。  ㈡公訴意旨漏未論及被告尚涉犯刑法第216條、第212條之行使 偽造特種文書罪,然查被告曾出示偽造之京城證券工作證取 信告訴人,業據告訴人於警詢及偵查中之證述明確(見偵卷 第15、69頁),並有上開偽造之工作證照片在卷可稽(見偵 卷第54、75頁),此部分與已起訴部分,具有想像競合犯之 裁判上一罪關係,應為起訴效力所及,且經本院審理時諭知 此部分罪名,無礙於被告防禦權之行使,本院自得併予審究 ,附此敘明。  ㈢被告及本案詐欺集團成員偽造印文、署押之行為,係偽造私 文書之部分行為,偽造私文書、特種文書後復持以行使,其 偽造之低度行為應為行使之高度行為所吸收,均不另論罪。  ㈣被告以一行為同時觸犯上開4罪名,為想像競合犯,應依刑法 第55條規定,從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。  ㈤被告與「普茲曼」及本案詐欺集團其他成員間,就上開犯行 ,有犯意聯絡及行為分擔,應論以共同正犯。  ㈥查被告於偵查及本院審理中均自白加重詐欺取財犯行,且查 無證據證明其有犯罪所得,應依詐欺犯罪危害防制條例第47 條前段規定減輕其刑。  ㈦被告於偵查及本院審理中就上開洗錢之犯行自白不諱,且查 無證據證明其有犯罪所得,原應依洗錢防制法第23條第3項 規定減輕其刑,惟被告所犯洗錢罪屬想像競合犯其中之輕罪 ,僅由本院於量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。 四、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告不思以正當途徑賺取財 物,竟貪圖不法利益,加入本案詐欺集團,依指示持偽造之 私文書及特種文書向告訴人收取詐欺款項,不僅助長社會詐 欺財產犯罪之風氣,致使無辜民眾受騙而受有財產上損害, 亦擾亂金融交易往來秩序,危害社會正常交易安全,並使詐 欺集團成員得以隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源,增加檢警 機關追查之困難,所為應予非難,惟念其犯後坦承犯行,符 合洗錢防制法所定減刑事由,然迄未與告訴人達成和解或賠 償損害,兼衡其素行、犯罪之動機、目的、手段、所生損害 、於本案之分工及參與程度,暨其智識程度及自陳之家庭經 濟狀況等一切情狀,量處如主文所示之刑。 五、沒收部分:   按沒收適用裁判時之法律,刑法第2條第2項定有明文。查被 告行為後,原洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物 或財產上利益之規定,業於113年7月31日修正公布為同法第 25條第1項,並於同年0月0日生效,另詐欺犯罪危害防制條 例於113年7月31日制定公布,並於同年0月0日生效,其中第 48條為與沒收相關之規定,本案於沒收部分,均應適用前揭 裁判時之規定。次按縱屬義務沒收之物,仍不排除刑法第38 條之2第2項「宣告前2條(按即刑法第38條、第38條之1)之 沒收或追徵,有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得 價值低微,或為維持受宣告人生活條件之必要者,得不宣告 或酌減之」規定之適用,而可不宣告沒收或予以酌減(最高 法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決 意旨參照)。  ㈠按犯詐欺犯罪,其供犯罪所用之物,不問屬於犯罪行為人與 否,均沒收之,詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明 文。查未扣案之京城證券工作證1張、京城證券股份有限公 司收據2張、投資合作契約書1份,均係供本案犯罪所用之物 ,業據被告供述明確(見偵卷第12、13、112頁),不問屬 於犯罪行為人與否,均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第 1項規定宣告沒收。至上開收據及投資合作契約書上偽造之 印文及署押,屬於該收據及投資合作契約書之一部分,已因 該收據及投資合作契約書之沒收而包括在內,自無須再重複 為沒收之諭知,附此敘明。  ㈡按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之。但有特別規定者 ,依其規定;前二項之沒收,於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時,追徵其價額,刑法第38條之1第1項、第3項分 別定有明文。查被告於偵查中供稱:「普茲曼」跟我說日薪 為2,000元,以月結方式計算總報酬後會匯款給我,但我沒 有領到報酬就被抓了等語(見偵卷第112頁),卷內亦無證 據證明被告因本案犯行獲有犯罪所得,自無從宣告沒收或追 徵犯罪所得。  ㈢按犯第19條、第20條之罪,洗錢之財物或財產上利益,不問 屬於犯罪行為人與否,沒收之,洗錢防制法第25條第1項定 有明文。查被告向告訴人收取之20萬元,固為洗錢之財物, 然考量被告並非居於主導詐欺、洗錢犯罪之地位,且所經手 本案洗錢之財物,業已依指示放置在指定地點而上繳詐欺集 團上游成員,復無證據證明被告就上開洗錢之財物有事實上 管領處分權限,倘仍對其宣告沒收本案洗錢之財物,有過苛 之虞,爰不依上開規定對其諭知沒收或追徵本案洗錢之財物 。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項,判決如主文。 本案經檢察官李芷琪提起公訴,檢察官朱柏璋到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  20  日          刑事第二十四庭 法 官 朱學瑛 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內敘明上訴理由,向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ,上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。                  書記官 許維倫 中  華  民  國  114  年  3   月  24  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書,足以生損害於公眾或他人者,處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者,依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元以 下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附件: 臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書                   113年度偵字第37479號   被   告 韓孟庭  上列被告因詐欺等案件,業經偵查終結,認應提起公訴,茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、韓孟庭於民國112年10月間某日加入真實姓名年籍不詳之飛 機通訊軟體暱稱「普茲曼」之成年人、通訊軟體LINE(下稱 Line)暱稱為「點金聖手A50」、「京城證券-楊鈺婷」所組 成之3人以上、以實施詐欺取財犯行為目的所組成、具有持 續性及牟利性之詐欺集團(下稱本案詐欺集團),由韓孟庭 擔任收取詐欺款項之車手,負責與被害人面交詐欺款項之工 作。謀議既定,韓孟庭旋即與該詐欺集團其他成員共同意圖 為自己不法之所有,並基於3人以上共同詐欺取財、行使偽 造私文書及洗錢之犯意聯絡,由詐欺集團成員以Line暱稱「 點金聖手A50」、「京城證券-楊鈺婷」於112年10月間某日 時許向施俊良佯稱可投資股票獲利等語,致施俊良陷於錯誤 ,而同意交付新臺幣(下同)20萬元,並與詐欺集團成員相 約於112年10月25日上午10時許,在新北市○○區○○街000號1 樓前面交給付20萬元,韓孟庭即依詐騙集團成員「普茲曼」 指示前往該地點;112年10月25日上午10時許,在上開地點 ,韓孟庭在偽造之「京城證券股份有限公司」(下稱京城證 券公司)收據之經手人欄位上偽造「蕭俊齊」之簽名,再向 施俊良出示該收據及京城證券公司投資合作契約書,韓孟庭 清點施俊良所交付之20萬元現金後,韓孟庭並交付上開偽造 之收據、投資合作契約書予施俊良收執而行使之,韓孟庭隨 即將該等款項帶離現場轉交予詐欺集團成員指定之某公廁內 。嗣施俊良驚覺受騙而報警處理,經警在上開偽造之收據、 投資合作契約書上採集指紋,經鑑定與韓孟庭指紋相符,始 悉上情。 二、案經施俊良訴由新北市政府警察局土城分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實: 編號 證據名稱 待證事實 1 被告韓孟庭於警詢、偵訊之自白 全部犯罪事實。 2 證人即告訴人施俊良於警詢時之證述 詐欺集團成員向告訴人施俊良佯稱可投資股票獲利云云,致其陷於錯誤,而同意交付20萬元,並與詐欺集團成員於上開時、地面交給付20萬元之事實。 3 「京城證券股份有限公司」收據、投資合作契約書翻拍照片、新北市政府警察局土城分局刑案現場勘察報告、內政部警政署刑事警察局113年1月8日刑紋字第1136000552號鑑定書各1份 1、全部犯罪事實。 2、經警在上開偽造之收據、投資合作契約書上採集指紋,經鑑定與被告指紋相符之事實。 二、按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。經查,本案被告行為後,洗錢防制法業 於113年7月31日經總統公布修正,並自同年8月2日起生效。 修正前之洗錢防制法第14條1項規定「有第二條各款所列洗 錢行為者,處七年以下有期徒刑,併科新臺幣五百萬元以下 罰金。」修正後之洗錢防制法第19條第1項則規定為:「有 第二條各款所列洗錢行為者,處三年以上十年以下有期徒刑 ,併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣一億元者,處六月以上五年以下有期徒刑,併科 新臺幣五千萬元以下罰金。」本案被告洗錢之財物或財產上 利益未達新臺幣一億元,是經比較新舊法,修正後之規定較 有利於被告,故依刑法第2條第1項但書之規定,應適用修正 後洗錢防制法第19條第1項後段規定予以論處。 三、核被告韓孟庭所為,係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財、同法第216條、第210條之行使偽造私文 書、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。被告與上 開詐欺集團成員間,有犯意聯絡及行為分擔,請依刑法第28 條規定,論以共同正犯。被告以一行為觸犯上開3罪名,請 依想像競合從一重之加重詐欺罪處斷。 四、被告之犯罪所得,請依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣 告沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價 額。另按偽造之印章、印文或署押,不問屬於犯人與否,沒 收之,刑法第219條定有明文;未扣案之「京城證券股份有 限公司」收據、投資合作契約書係屬偽造,請予以宣告沒收 。   此 致 臺灣新北地方法院 中  華  民  國  113  年  8   月  21  日                檢 察 官 李 芷 琪

2025-03-20

PCDM-113-審金訴-2661-20250320-1

臺灣彰化地方法院

妨害秩序

臺灣彰化地方法院刑事判決 112年度訴字第300號 公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 曾建男 0000000000000000 吳國斌 游育橙 居彰化縣○○市○○路0段000巷00號3樓 (指定送達地址) 杜有朋 楊柏彥 上列被告因妨害秩序案件,經檢察官提起公訴(112年度偵字第2 260號),本院判決如下:   主  文 一、曾建男犯意圖供行使之用而攜帶兇器在公眾得出入之場所聚 集三人以上首謀及下手實施強暴罪,累犯,處有期徒刑陸月 ,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之鐵棍柒支 均沒收。 二、吳國斌犯意圖供行使之用而攜帶兇器在公眾得出入之場所聚 集三人以上下手實施強暴罪,處有期徒刑伍月,如易科罰金 ,以新臺幣壹仟元折算壹日。 三、游育橙犯意圖供行使之用而攜帶兇器在公眾得出入之場所聚 集三人以上下手實施強暴罪,處有期徒刑伍月,如易科罰金 ,以新臺幣壹仟元折算壹日。 四、杜有朋犯意圖供行使之用而攜帶兇器在公眾得出入之場所聚 集三人以上下手實施強暴罪,處有期徒刑伍月,如易科罰金 ,以新臺幣壹仟元折算壹日。 五、楊柏彥犯意圖供行使之用而攜帶兇器在公眾得出入之場所聚 集三人以上下手實施強暴罪,處有期徒刑伍月,如易科罰金 ,以新臺幣壹仟元折算壹日。   犯罪事實 一、曾建男因曾在彰化縣○○鄉○○路00號舞舞KTV(下稱舞舞KTV) 前,與自舞舞KTV停車場駛出之車輛發生行車糾紛,而對舞 舞KTV心生不滿,因而於民國111年2月20日21時50分許,糾 集陳柏瑋、鄭弘田、吳育碩、楊柏彥,復由楊柏彥邀約吳國 斌、游育橙、杜有朋,分乘車牌號碼000-0000號、000號自 用小客車,前往舞舞KTV,渠等均知悉在公眾得出入之場所 ,聚集三人以上發生衝突,將使公眾恐懼不安而影響公共秩 序,曾建男、陳柏瑋(由本院另行審結)、鄭弘田(由本院 另行審結)、吳育碩(由本院另行審結)、吳國斌、游育橙 、杜有朋、楊柏彥竟共同基於意圖供行使之用而攜帶兇器在 公眾得出入之場所聚集三人以上下手實施強暴之犯意聯絡,曾 建男先以客觀上足以為兇器之鐵棍砸毀店內監視器主機,復 將攜帶之鐵棍7支分配予陳柏瑋、鄭弘田、吳育碩、吳國斌 、游育橙、杜有朋、楊柏彥等7人,而共同以鐵棍砸毀舞舞K TV內之電燈、桌椅、冷氣機、包廂內放映機、電視螢幕、鏡 子、冰箱等物(毀損部分業經撤回告訴),渠等已造成公眾 或他人之危害、恐懼不安,破壞公共安寧秩序之維持。嗣經 警據報後,循線查獲上情,並扣得鐵棍7支。 二、案經尤俊鴻訴由彰化縣警察局鹿港分局報告臺灣彰化地方檢 察署檢察官偵查起訴。   理  由 一、證據能力:  ㈠本判決以下所引用被告以外之人於審判外之陳述,被告均同 意有證據能力(本院卷一第196、197頁、本院卷二第68頁) ,於本院言詞辯論終結前亦未聲明異議,本院審酌其作成之 情況並無違法或不當之瑕疵,且與待證事實具有關聯性,認 為以之作為證據應屬適當,依刑事訴訟法第159條之5規定, 均具有證據能力。  ㈡本院以下所引用非供述證據,並無證據證明有出於違法取得 情形,且與待證事實具關聯性,亦認均有證據能力。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由:  ㈠上開犯罪事實,業據被告曾建男於警詢、偵訊、本院準備程 序及審理時、吳國斌、游育橙、杜有朋、楊柏彥於警詢、偵 訊及本院第一次準備程序時坦承不諱(警卷第1至4、33至36 、41至44、49至52、57至60頁、偵卷第83至87頁、本院卷一 第155至162、192頁、本院卷二第113頁),並經共同被告陳 柏瑋、鄭弘田、吳育碩於警詢、偵訊及本院準備程序時證述 在卷(警卷第9至12、17至20、25至28頁、偵卷第83至87頁 、本院卷一第155至162頁),核與證人尤俊鴻於警詢及偵訊 之證述、證人許漢章、劉美玲、劉芷瑄、阮愉瑄、李秋嫦、 李于溱、劉采臻於警詢之證述大致相符(警卷第65至92頁、 偵卷第83至87頁),並有彰化縣警察局鹿港分局扣押筆錄、 扣押物品目錄表及收據(警卷第94至98頁)、贓物領據(警 卷第99頁)、案發現場照片(警卷第100至111頁)、彰化縣 警察局鹿港分局112年6月7日鹿警分偵字第1120017265號函 及所附職務報告、報案電話譯文及照片(本院卷一第175至1 81頁)、車號000-0000自小客車查詢車籍資料(本院卷一第 281頁)、彰化縣警察局鹿港分局113年2月5日鹿警分偵字第 1130002538號函及所附員警職務報告、車輛詳細資料報表( 本院卷一第299至301頁)在卷足憑,足認被告5人上開所為 任意性自白與卷證資料相符,堪以採認為真實。  ㈡被告吳國斌、游育橙、杜有朋、楊柏彥於本院第二次準備程序及審理時否認犯罪,所辯均不可採:  ⒈被告吳國斌辯稱:我當天沒有去舞舞KTV砸店,是友人陳奕濡 半夜打給我,請我幫忙,叫我先去機車行,再請車行老闆陳 長志載我們去倉庫聊天,到倉庫之後,我才知道這件事,陳 奕濡請我幫忙扛這條罪,我不知道要幫誰扛,只知道要扛砸 店這條,後面是曾建男開車載我們去派出所做筆錄,車上有 誰,過有點久我忘了。在倉庫一開始有人講幫忙扛罪,後面 的易科罰金會幫忙處理,有講扛砸店的事,沒有說到砸店的 時間、地點或哪間KTV,也沒有說是KTV,只是說砸店,也沒 有說一起去砸店的人是誰、有幾人,一直到做筆錄時,我都 不知道砸店的時間、地點及店名,我忘記陳奕濡有沒有叫我 們要扛罪,他們只有說幫忙出易科罰金的錢,沒有留下聯絡 方式,不知道若被判刑要去找誰來繳罰金等語(本院卷一第 188、292頁、本院卷二第114、117頁)。  ⒉被告游育橙辯稱:我當天沒有去舞舞KTV砸店,當天半夜接到 電話,友人陳奕濡請我幫忙,只有說請我幫忙,我乘坐陳長 志的車到倉庫後,才知道事情經過,曾建男他們倉庫裡的人 載我們去派出所做筆錄,我只知道曾建男這個人,但是是他 們那邊的人載我去做筆錄,所以我才提出曾建男這個名字。 只有在倉庫講,車上及派出所都沒有講到有關扛罪的事情及 砸店內容,在倉庫裡有一群不認識的人,不是曾建男叫我扛 的,在那裡有人提到要叫我們扛罪,沒有說到砸店的時間、 地點、店名及地址,陳奕濡當時在車上睡覺,陳奕濡沒有叫 我們要扛罪,他當時在睡覺不知道扛罪的事,叫我們扛罪的 人說等一下會去派出所,警察問什麼就答什麼,把事情推給 叫阿男的人就好,當時曾建男在旁邊,阿男就是在庭的曾建 男(後改稱當時曾建男沒有在那裡,他是在派出所),一直 到做筆錄時,我都不知道砸店的時間、地點及店名,也沒有 說是用鐵棍或棍棒砸的,他們只有說幫忙出易科罰金的錢, 沒有留下聯絡方式,不知道若被判刑要去找誰來繳罰金等語 (本院卷一第190、292頁、本院卷二第114、115、118頁) 。  ⒊被告杜有朋辯稱:我當天沒有去舞舞KTV砸店,當天晚上接到 陳奕濡的電話,他說出門,陳長志載我們去倉庫,在倉庫那 邊聊天,然後就到鹿港分局秀水分駐所,因為陳奕濡找我幫 忙扛這條妨害秩序,坐曾建男駕駛的車去鹿港分局秀水分駐 所;當天是曾建男那邊的人從倉庫那邊載我們過去。只有在 倉庫講,車上及派出所都沒有講到有關扛罪的事情及砸店內 容,一群人在倉庫,不是曾建男、陳奕濡或陳長志叫我們扛 的,陳奕濡、陳長志不知道叫我們扛罪的事情,叫我們扛罪 的人叫我們去警察局,警察說什麼就是什麼,就是警察問什 麼我們就回答什麼,沒有提到要扛的罪是什麼時間、地點、 做什麼事情,我到警察局製作筆錄時都還不知道是什麼罪, 也不知道犯罪時間、地點、內容,也不知道是扛砸店的事情 ,他們全程也沒有說到有用鐵棍或棍棒,他們只有說幫忙出 易科罰金的錢,沒有留下聯絡方式,不知道若被判刑要去找 誰來繳罰金等語(本院卷一第190、191、292頁、本院卷二 第115、116、118頁)。  ⒋被告楊柏彥辯稱:我當天沒有去舞舞KTV砸店,晚上接到陳奕 濡的電話找我出門,他說要出門沒有說要做什麼,陳長志來 載我去倉庫聊天,當天是陳奕濡要請我去幫忙扛這條妨害秩 序,是曾建男他們那邊的人從倉庫那邊載我們去做筆錄。叫 我們扛罪的人只有在倉庫講,車上及派出所都沒有講到有關 扛罪的事情及砸店內容。在倉庫裡有一群不認識的人,我沒 有印象在倉庫是否有看到曾建男,不是陳奕濡或陳長志、曾 建男叫我們扛的,印象中我在倉庫沒有看到曾建男,我是到 警察局才看到曾建男。叫我們扛罪的人沒有說到扛什麼事情 ,也沒有講到是砸店,也沒有說到犯罪的時間、地點及內容 、犯罪行為人數,沒有印象有提到KTV,我到製作筆錄當下 ,才知道是砸店的事,因為警察問我有沒有去砸店,我才知 道是砸店的事,我就回答有。他們全程也沒有說到有用鐵棍 或棍棒,他們只有說幫忙出易科罰金的錢,沒有留下聯絡方 式,不知道若被判刑要去找誰來繳罰金,但我猜要找曾建男 來繳錢等語(本院卷一第191、192、292頁、本院卷二第116 、118頁)。  ㈢經查:  ⒈證人曾建男於本院審理時證述:本案我砸完店出來在車上直 接打電話給警察說要自首,就直接去秀水分駐所,10分鐘車 程,從我自首到做完筆錄離開期間,我都一直在派出所;我 載鄭弘田、吳育碩去舞舞KTV砸店,陳柏瑋自己開一台車去 ,砸完店後,我找陳柏瑋去自首,我叫鄭弘田他們先走,後 來警察說監視器錄到7、8人,我聯絡鄭弘田、吳育碩說剛剛 砸店的人叫他們來做筆錄,他們就來了,我只有跟鄭弘田、 吳育碩說只要警察問為何要去砸店就說我找的,因為是我找 他們去的,他們當然都要說我,我沒有跟吳國斌4人說要如 何跟警察說等語(本院卷二第86至96頁)。參以曾建男案發 後隨即於111年2月20日21時50分許,親自打電話至彰化縣警 察局鹿港分局秀水分駐所供稱要自首,並於同日22時3分許 ,與被告陳柏瑋手持鐵棍至秀水分駐所供稱甫前往舞舞KTV 砸店,經巡邏員警前往現場查看,始知悉舞舞KTV有遭人砸 店情事,經店員告知約有7、8人持棍砸店,才由被告曾建男 聯繫另涉案之鄭弘田、吳育碩、吳國斌、游育橙、杜有朋、 楊柏彥到案,此期間曾建男均無離開該所等情,有彰化縣警 察局鹿港分局112年6月7日函暨職務報告、彰化縣警察局鹿 港分局113年2月5日函暨職務報告在卷可稽(本院卷一第175 、177、299至301頁),可知曾建男於案發後隨即自首,對 自身犯行亦坦認不諱,則對於其砸完店之去向實無必要刻意 隱瞞或扭曲事實,故其證述在舞舞KTV砸完店後,直接前往 秀水分駐所乙節,足堪採信,從而,曾建男前往舞舞KTV砸 完店後,隨即聯繫警察自首砸店一事,並自舞舞KTV直接前 往秀水分駐所,且直到製作筆錄結束之前,未曾離開秀水分 駐所乙節,至為明確。  ⒉證人陳長志於本院審理時證述:吳國斌、游育橙、杜有朋、 楊柏彥4人(下合稱吳國斌4人)都曾經到我店裡消費,是由 客人介紹的,我認識陳奕濡,也是來我店裡消費的客人,之 前透過朋友認識曾建男,跟曾建男沒有很熟,我完全不知道 吳國斌4人有涉嫌舞舞KTV毀損案,他們去秀水分駐所做筆錄 當天,曾建男有請他們的人打電話給我,時間是晚上,不是 凌晨,跟我說曾建男找我有事情,要找4個人幫忙,但是沒 有明說幫忙什麼事情,我感覺是去幫忙搬東西或打掃之類的 ,我當天跟陳奕濡待在一起,我問陳奕濡說怎麼辦,他幫我 打電話找人,找了吳國斌4人,我開車載他們到秀水倉庫, 大約晚上8、9點,曾建男跟其他的同夥在倉庫,我確定有在 倉庫看到曾建男本人,我及吳國斌4人下車後有進去倉庫裡 面坐一下,後來曾建男有找吳國斌4人出去倉庫外面,我在 倉庫裡面等他們,我也不知道他們在做什麼,曾建男就把吳 國斌4人載走,他們5人同台車,車上有無其他人我不知道, 在倉庫裡面也沒有提到做什麼事,沒有提到本案相關砸店或 去警局的事,也沒有聽到扛罪的事,我就在倉庫等,後來跑 到我車上休息,沒有等到他們我就先離開,因為太晚了;曾 建男請他們的人打電話給我時,說有找到人再載過去就好, 沒有提到幾點之前要這些人,感覺不論幾點,什麼時候找到 人就什麼時候載過去倉庫就好等語(本院卷二第13至33頁) 。  ⒊證人陳奕濡於本院審理時證述:111年2月20日當天及隔天, 我完全沒有得知舞舞KTV被人砸店,我與吳國斌、游育橙、 楊柏彥是很要好的朋友,與杜有朋是一般朋友,111年2月20 日晚間我有打電話給吳國斌4人,那時陳長志說要請人幫忙 ,沒有說要找幾個人,印象中他自己也不知道要幫什麼忙, 我就打給吳國斌4人,我沒有叫他們扛罪,陳長志開車一一 去他們各自的家接,中間有去便利商店上廁所,去完便利商 店就直接去警局,我跟陳長志在車上沒有進去派出所,那天 都沒有談論到KTV砸店的事等語(本院卷二第70至84頁)。  ⒋證人陳長志證述當天先載吳國斌4人前往倉庫後,曾建男帶吳 國斌4人離開乙情,與證人陳奕濡證述由陳長志載吳國斌4人 先去便利商店後,直接前往派出所之重要情節大相徑庭、相 互齟齬,其等證述是否屬實,甚有疑義。況案發後被告曾建 男與陳柏瑋隨即駕車前往鹿港分局秀水分駐所自首,且至製 作完筆錄前均無離開秀水分駐所,則證人陳長志證述有在倉 庫看到曾建男本人,後來曾建男有找吳國斌4人出去倉庫外 面,之後就把吳國斌4人載走,及被告吳國斌4人於本院審理 時亦供承:證人陳長志所述屬實,我們到倉庫有看到曾建男 等語(本院卷二第34頁),不僅與證人陳奕濡證述不符,且 若證人陳長志及被告吳國斌4人所述屬實,其等見到曾建男 之時間顯非於舞舞KTV遭人砸店後,因當時曾建男已直接前 往秀水分駐所自首,要無可能自倉庫帶走吳國斌4人。再者 ,被告吳國斌4人供陳製作筆錄前不知道要扛罪的內容、犯 罪時間及地點,甚至不知是扛砸店的事,若其等確係為他人 頂罪,焉有可能不知頂罪內容即率爾製作警詢筆錄,且其等 所述出面頂罪之過程亦與卷證資料不符,況被告吳國斌、游 育橙、楊柏彥與曾建男、陳柏瑋於警詢時均能明確供述是陳 柏瑋開另一台車搭載吳國斌4人前往舞舞KTV砸店乙節一致, 若非其等確實有前往舞舞KTV砸店,何以其等供述內容如此 一致,故吳國斌4人於本院審理時辯稱係為他人頂罪云云, 應為卸責之詞,不足採信。  ⒌被告杜有朋、楊柏彥雖聲請鑑定扣案鐵棍上有無被告杜有朋 、楊柏彥之指紋(本院卷二第112頁),惟本案鐵棍為警查 扣迄今已逾3年,在查獲、移送及起訴過程經多人接觸檢視 ,尚難期待能留存完整指紋,且縱扣案之鐵棍上已無被告杜 有朋、楊柏彥之指紋,亦屬正常,而無法為有利被告杜有朋 、楊柏彥之認定,自無調查之必要,附此敘明。  ㈣綜上各節,被告吳國斌、游育橙、杜有朋、楊柏彥辯解要非 可採。從而,本案事證明確,被告曾建男、吳國斌、游育橙 、杜有朋、楊柏彥犯行均堪認定,應依法論科。 三、論罪科刑:  ㈠按刑法第150條第2項之規定,係參考我國實務常見之群聚鬥 毆危險行為態樣,慮及行為人意圖供行使之用而攜帶兇器或 者易燃性、腐蝕性液體,抑或於車輛往來之道路上追逐,對 往來公眾所造成之生命、身體、健康等危險大增,破壞公共 秩序之危險程度升高,認有加重處罰之必要而予增訂。是該 條項規定,係就刑法第150條第1項之基本犯罪類型,對於符 合該條項第1、2款規定之特殊行為要件得予加重處罰,已就 上述刑法第150條第1項犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加 重,而成另一獨立之罪名,自屬刑法分則加重之性質。且刑 法第150條第1項雖已就首謀、下手實施、在場助勢等行為態 樣、參與犯罪程度之不同,而異其刑罰之規定,惟如聚集三 人以上在公共場所或公眾得出入之場所施暴時,無論首謀、 下手實施或在場助勢者中何人攜帶兇器或其他危險物品,均 可能因相互利用兇器或其他危險物品,造成破壞公共秩序之 危險程度升高,均應認該當於加重條件。查被告曾建男為先 前之行車糾紛,糾集被告陳柏瑋、鄭弘田、吳育碩、楊柏彥 ,復由楊柏彥邀約被告吳國斌、游育橙、杜有朋前往案發地 點聚集砸店,該當於「首謀」。被告等人在舞舞KTV聚集砸 店,該處為不特定之公眾得隨時出入之場所,核屬公眾得出 入之場所。又被告等人所持之鐵棍,客觀上顯對於人之生命 、身體、安全構成威脅而具有危險性,而屬兇器無疑,其等 持以砸毀前揭舞舞KTV內財物,不僅對告訴人造成危害,實 亦已對公眾或他人造成恐懼不安,影響人民安寧及對公共秩 序有顯著危害。 ㈡核被告曾建男所為,係犯刑法第150條第2項第1款、同條第1 項後段之意圖供行使之用而攜帶兇器在公眾得出入之場所聚 集三人以上首謀及下手實施強暴罪。被告吳國斌、游育橙、 杜有朋、楊柏彥所為,均係犯刑法第150條第2項第1款、同 條第1項後段之意圖供行使之用而攜帶兇器在公眾得出入之 場所聚集三人以上下手實施強暴罪。  ㈢被告5人及同案被告陳柏瑋、鄭弘田、吳育碩就上開在公眾得 出入之場所聚集三人以上「下手實施」上開強暴行為部分, 仍有犯意聯絡及行為分擔,應論以共同正犯(最高法院111 年度台上字第1756號判決意旨參照),然本罪條文以「聚集 三人以上」為構成要件,是主文之記載應無加列「共同」之 必要(最高法院79年度台上字第4231號判決意旨參照),併 予敘明。  ㈣刑之加重、減輕事由:  ⒈刑法第150條第2項第1款規定,犯刑法第150條第1項之罪,而 意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品犯之者,得加重 其刑至2分之1,該規定係就犯罪類型變更之個別犯罪行為得 裁量予以加重,成為另一獨立之罪名(尚非概括性之規定, 即非所有罪名均一體適用),屬於刑法分則加重之性質,惟 依上述規定,係稱「得加重」,而非「加重」或「應加重」 ,亦即屬於相對加重條件,並非絕對應加重條件,是以事實 審法院得依個案具體情狀,考量當時客觀環境、犯罪情節及 危險影響程度、被告涉案程度等事項,綜合權衡考量是否有 加重其刑之必要性,倘未依該規定加重,其法定最重本刑仍 為有期徒刑5年,如宣告6月以下有期徒刑,自仍符合刑法第 41條第1項前段所規定得易科罰金之要件(最高法院106年度 台上字第3603號、107年度台上字第3623號判決意旨參照) 。查被告5人為雖均合於刑法第150條第2項第1款所定「意圖 供行使之用而攜帶兇器」之加重情形,然渠等犯行只針對舞 舞KTV之財物攻擊,未波及其他民眾或造成他人生命、身體 損害,對於公共秩序及人民安寧之危害尚非嚴重,並無持續 擴大而難以控制之情形,犯罪情節未至重大,參以渠等犯後 均與被害人達成和解,有和解書1份存卷可參(警卷第112、 113頁),本院綜核上情,認未加重前之法定刑應足以評價 其等所為犯行,尚無依刑法第150條第2項規定加重其刑之必 要。  ⒉被告曾建男前因①傷害案件,經臺灣高等法院臺南分院以108 年度上訴字第1263號判決判處有期徒刑6月,嗣經最高法院 以109年度台上字第5658號判決上訴駁回確定,②違反毒品危 害防制條例案件,經臺灣雲林地方法院以107年度簡字第263 號判決判處有期徒刑5月確定,上開①、②案件,經臺灣高等 法院臺南分院以110年度聲字第188號裁定應執行有期徒刑9 月確定,於110年11月23日易科罰金執行完畢等情,有法院 前案紀錄表在卷可考,其受有期徒刑之執行完畢後5年內故 意再犯本件有期徒刑以上之罪,符合累犯之要件,且被告曾 建男所犯前案與本案均為暴力犯罪,罪質類似,足認其本身 具有特別惡性,且其於前案執行完畢後再犯本案犯行,亦堪 認其對刑罰反應力薄弱,無司法院釋字第775號解釋所指罪 刑不相當情形,應依上開規定加重其刑。  ⒊刑法自首,乃為使犯罪事實易於發覺並節省訴訟資源,如犯 罪之人在犯罪未發覺前,向該管公務員表明其犯罪事實,而 接受裁判時,即構成得減輕其刑之條件,並不以言明自首並 願受裁判為必要。即或自首後,嗣後又為與其初供不一致之 陳述,甚至否認其有過失或犯罪,仍不能動搖其自首之效力 (最高法院73年度台上字第629號判決意旨參照)。至於所 表明之內容祇須足使該管公務員憑以查明該犯罪之真相為已 足,並不以完全與事實相符為必要,縱犯罪之人對阻卻責任 或阻卻違法之事由,有所主張或辯解,乃辯護權之行使,並 不影響其自首之效力。另自首之動機為何,並無限制,犯罪 之人是否真心悔悟,與自首減刑條件之構成無關,何況犯罪 之人往往自忖法網難逃,自首以邀減刑者,亦比比皆是(參 照最高法院99年度台上字第7333號判決意旨)。查被告曾建 男案發後隨即於111年2月20日21時50分許,親自打電話至彰 化縣警察局鹿港分局秀水分駐所供稱要自首,並於同日22時 3分許,與被告陳柏瑋手持鐵棍至秀水分駐所供稱甫前往舞 舞KTV砸店,經巡邏員警前往現場查看,始知悉舞舞KTV有遭 人砸店情事,經店員告知約有7、8人持棍砸店,才由被告曾 建男聯繫另涉案之鄭弘田、吳育碩、吳國斌、游育橙、杜有 朋、楊柏彥到案,並在車牌號碼000-0000號車輛後車廂取出 鐵棍交給員警,於被告等人到案期間,員警均不清楚吳國斌 、游育橙、杜有朋、楊柏彥真實身分等情,有彰化縣警察局 鹿港分局112年6月7日鹿警分偵字第1120017265號函暨職務 報告在卷為憑(本院卷一第175、177頁),且被告曾建男、 吳國斌、游育橙、杜有朋、楊柏彥並未逃避本案偵查、審理 程序,被告吳國斌、游育橙、杜有朋、楊柏彥雖於本院審理 時辯稱未前往舞舞KTV砸店,然此屬被告於刑事訴訟上辯護 權行使之範疇,揆諸前揭說明,仍符合自首要件,考量被告 等人此舉減少司法資源之耗費,均依刑法第62條前段規定, 減輕其刑。  ⒋被告曾建男兼有上述刑之加重、減輕事由,應依刑法第71條 第1項規定,先加後減之。      ㈤爰以行為人之責任為基礎,審酌被告5人正值青壯年,本案起 因係被告曾建男之行車糾紛而起,被告曾建男竟輕率邀集同 案被告陳柏瑋、鄭弘田、吳育碩、楊柏彥,復由被告楊柏彥 邀約被告吳國斌、游育橙、杜有朋前往公眾得出入之場所砸 店,並因此下手實施強暴,砸毀被害人之財物,造成被害人 受有財產損害外,亦對社會秩序、公共安全造成相當程度之 危害,且被告5人欲以非法之手段達到解決前開糾紛之目的 ,犯罪動機並非良善、犯罪手段亦非平和,嚴重影響社會治 安,增長社會暴戾氣氛,應予非難;考量被告5人本案參與 程度,被告曾建男坦承犯行、被告吳國斌、游育橙、杜有朋 、楊柏彥雖於偵查中坦承犯行,惟於本院審理時否認犯行之 犯後態度,然均於偵查中與被害人達成和解,業如前述,兼 衡被告5人之素行、自陳之教育程度、工作及家庭生活狀況 (本院卷二第121、122頁)等一切情狀,分別量處如主文所 示之刑,並均諭知易科罰金之折算標準。 四、沒收:   扣案之鐵棍7支,為被告曾建男所有,且為供本案犯行所用 之物,業據被告曾建男供承在卷(本院卷一第111頁),爰 依刑法第38條第2項前段規定,於被告曾建男所犯罪刑之主 文項下宣告沒收。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官黃淑媛提起公訴,檢察官張嘉宏、鍾孟杰、黃智炫 到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  20  日          刑事第九庭 審判長法 官 吳芙如                   法 官 高郁茹                   法 官 簡鈺昕 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。 告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者, 其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中  華  民  國  114  年  3   月  20  日                   書記官 彭品嘉 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第150條 在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上,施強暴脅迫者, 在場助勢之人,處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金; 首謀及下手實施者,處6月以上5年以下有期徒刑。 犯前項之罪,而有下列情形之一者,得加重其刑至二分之一: 一、意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品犯之。 二、因而致生公眾或交通往來之危險。

2025-03-20

CHDM-112-訴-300-20250320-1

臺灣桃園地方法院

違反槍砲彈藥刀械管制條例

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度訴字第543號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 鄒維倫 選任辯護人 李承陶律師(法扶律師) 上列被告因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件,經檢察官提起公訴 (113年度偵字第5941號、113年度偵字第13363號),本院判決 如下:   主 文 鄒維倫犯非法寄藏非制式手槍罪,處有期徒刑2年8月,併科罰金 新臺幣3萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣1千元折算1日。 扣案如附表所示之物均沒收。   事 實 鄒維倫明知可發射子彈具有殺傷力之非制式手槍、具殺傷力之子 彈,均為槍砲彈藥刀械管制條例(下稱槍砲條例)所列管之管制物 品,不得非法寄藏、持有,竟基於寄藏之犯意,於民國112年10 、11月間,在桃園市○○區○○路000巷0號,受真實姓名年籍資料均 不詳之人所託,代為保管如附表所示之具殺傷力之槍彈,其並將 上開槍彈藏放於其位於桃園市○○區○○路000號之住處內,而自斯 時起非法寄藏上開槍彈於其上開住處,迄至112年12月13日上午7 時20分許,經員警持搜索票在其上開住處3樓扣得上開槍彈為止 。   理 由 一、認定事實之證據及理由:   就上開事實,訊據被告鄒維倫於偵查中、本院審理中均坦承 不諱,並有下列事證附卷可佐,足認被告具任意性之自白應 與事實相符,可以採信:   ⒈本院112年聲搜字2489號搜索票、桃園市政府警察局刑事警 察大隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、查緝現場照片、 桃園市政府警察局槍枝性能檢測報告表、內政部警政署刑 事警察局鑑定書(關於上開槍彈鑑定之鑑定書,見偵字594 1號卷第217頁至第221頁反面;關於指紋之鑑定書,見本 院卷第81至87頁)。   ⒉扣案如附表所示之物。附表編號1所示之物經鑑定,認係可 發射適用子彈之非制式手槍,具殺傷力;附表編號2所示 之物,係扣案之子彈中,採樣試射(認具殺傷力)後所餘, 亦均具殺傷力,被告就此於本院審理中亦不爭執。 三、論罪科刑:   ㈠核被告所為,係犯槍砲條例第7條第4項之非法寄藏非制式 手槍罪、槍砲條例第12條第4項之非法寄藏子彈罪。   ㈡被告同時非法寄藏如附表編號1所示之非制式手槍、附表編 號2所示之複數子彈之行為,僅各論以非法寄藏非制式手 槍罪、非法寄藏子彈罪,均屬單純一罪。被告以一行為觸 犯上開2罪名,為想像競合犯,應依刑法第55條前段規定 ,從一重論以非法寄藏非制式手槍罪。又法院決定處斷刑 時,雖以其中最重罪名之法定刑,做為裁量之準據,惟於 裁量其輕重時,仍應將輕罪合併評價在內,是就被告所犯 而不另論之輕罪(非法寄藏子彈罪),應由本院於量刑階段 審酌如後。   ㈢犯罪之情狀顯可憫恕,認科以最低度刑仍嫌過重者,得酌 量減輕其刑,刑法第59條定有明文。又刑法第59條規定犯 罪之情狀可憫恕者,得酌量減輕其刑,其所謂「犯罪之情 狀」,與同法第57條規定科刑時應審酌之一切情狀,並非 有截然不同之領域,於裁判上酌減其刑時,應就犯罪一切 情狀(包括第57條所列舉之10款事項),予以全盤考量, 審酌其犯罪有無可憫恕之事由(即有無特殊之原因與環境 ,在客觀上足以引起一般同情,以及宣告法定低度刑,是 否猶嫌過重等等),以為判斷。又非法寄藏非制式手槍罪 之法定刑相對較重,然被告實際為此非法寄藏之時間非長 ,且於員警持搜索票到場時(案由已載明違反槍砲條例), 主動帶員警至被告之上開住處3樓起出上開槍彈,自警詢 時起均坦認本案並供出上手,雖不構成自首,且最終追查 上手之結果係未因而查獲(下詳),仍足顯示被告配合調查 之情,可認被告所犯若論處上開罪名之最低度法定刑,仍 有情輕法重之憾,爰依刑法第59條規定酌減其刑。   ㈣被告雖於偵查中供出上開槍彈之來源為陳沅楷並指認,但 陳沅楷並未因而查獲,有臺灣桃園地方檢察署114年1月9 日桃檢秀往113偵24248字第11490037990號函、114年1月2 1日桃檢亮往113偵5941字第11490087100號函暨所附不起 訴起分書(本院卷第67至73頁、第93頁)附卷可考,自無從 適用槍砲條例第18條第4項前段規定減輕或免除其刑。   ㈤審酌被告向他人取得上開槍彈而非法寄藏於被告上開住處 ,本具有顯在之危險性,且威脅社會治安,實不足取。惟 被告犯後尚能坦承犯行一貫,又無證據證明被告曾使用上 開槍彈而造成具體危害,尚可認被告之態度良好。兼衡被 告之犯罪動機、目的、持有上開槍彈之時間及數量,暨被 告之品行、智識程度、生活狀況等一切情狀,量處如主文 所示之刑,並諭知罰金易服勞役之折算標準。 四、沒收部分:   ㈠扣案如附表編號1、2所示之物均為違禁物,應依刑法第38 條第1項規定,皆宣告沒收。附表編號3所示之包包1個, 係供被告非法寄藏上開槍彈所用之物,為被告於偵查中、 本院審理中所供承一致,應依刑法第38條第2項規定,宣 告沒收。   ㈡扣案之子彈中,已因試射完畢而失卻子彈之性質與作用者 ,均不再屬違禁物,詳如附表編號2之說明,毋庸宣告沒 收。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官黃榮加提起公訴,檢察官袁維琪到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日       刑事第十庭審判長法 官 林大鈞               法 官 李信龍               法 官 徐漢堂 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。               書記官 陳政燁 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日 附表: 編號 物品名稱、內容、出處 備註 1 具有殺傷力之仿JP915金牛座之非制式手槍(槍枝管制編號:0000000000號,含彈匣1個)1枝,認係非制式手槍,擊發功能正常,可供擊發適用子彈使用,認具殺傷力。 扣押物品目錄表如偵字5941號卷第91頁。 內政部警政署刑事警察局鑑定書(偵字5941號卷第217至221頁) 2 ①口徑9*19mm制式子彈3顆(扣案時為4顆,鑑驗時試射1顆,認有殺傷力,目前餘此3顆扣案),認係非制式子彈,可擊發,具殺傷力。 ②由口徑9mm制式空包彈組合直徑8.8mm金屬彈頭之非制式子彈3顆(扣案時為4顆,鑑驗時試射1顆,認有殺傷力,目前餘此3顆扣案),認係非制式子彈,可擊發,具殺傷力。 ③由金屬彈殼組合直徑約8.9mm之非制式子彈1顆(扣案時為2顆,鑑驗時試射1顆,認有殺傷力,目前餘此顆扣案),認係非制式子彈,可擊發,具殺傷力。 扣押物品目錄表如偵字5941號卷第91頁。 同上 3 包包1個。 扣押物品目錄表如偵字5941號卷第91頁,照片如同卷第99頁反面。 論罪法條: 槍砲彈藥刀械管制條例第7條 未經許可,製造、販賣或運輸制式或非制式火砲、肩射武器、機 關槍、衝鋒槍、卡柄槍、自動步槍、普通步槍、馬槍、手槍或各 類砲彈、炸彈、爆裂物者,處無期徒刑或7年以上有期徒刑,併 科新臺幣3千萬元以下罰金。 未經許可,轉讓、出租或出借前項所列槍砲、彈藥者,處無期徒 刑或5年以上有期徒刑,併科新臺幣1千萬元以下罰金。 意圖供自己或他人犯罪之用,而犯前二項之罪者,處死刑或無期 徒刑;處徒刑者,併科新臺幣5千萬元以下罰金。 未經許可,持有、寄藏或意圖販賣而陳列第1項所列槍砲、彈藥 者,處5年以上有期徒刑,併科新臺幣1千萬元以下罰金。 意圖供自己或他人犯罪之用,以強盜、搶奪、竊盜或其他非法方 法,持有依法執行公務之人所持有之第1項所列槍砲、彈藥者, 得加重其刑至二分之一。 第1項至第3項之未遂犯罰之。 槍砲彈藥刀械管制條例第12條 未經許可,製造、販賣或運輸子彈者,處1年以上7年以下有期徒 刑,併科新臺幣5百萬元以下罰金。 未經許可,轉讓、出租或出借子彈者,處6月以上5年以下有期徒 刑,併科新臺幣3百萬元以下罰金。 意圖供自己或他人犯罪之用,而犯前二項之罪者,處3年以上10 年以下有期徒刑,併科新臺幣7百萬元以下罰金。 未經許可,持有、寄藏或意圖販賣而陳列子彈者,處5年以下有 期徒刑,併科新臺幣3百萬元以下罰金。 第1項至第3項之未遂犯罰之。

2025-03-19

TYDM-113-訴-543-20250319-1

臺灣橋頭地方法院

偽造文書

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決  113年度簡字第3284號 聲 請 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 張偉杰 上列被告因偽造文書案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113 年度偵字第20845號),本院判決如下:   主 文 張偉杰犯行使偽造私文書罪,處有期徒刑肆月,如易科罰金,以 新臺幣壹仟元折算壹日。 附件之附表所示偽造「張文凱」之署名共肆枚均沒收。   事實及理由 一、本案犯罪事實與證據,除證據部分「被告張偉杰於警詢及偵 查中之供述」更正為「被告張偉杰於警詢及偵查中之自白」 外,其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載(如附件 )。 二、論罪科刑  ㈠按刑法第217條所稱之「偽造署押」,係指行為人冒用本人名 義在文件上簽名,或為民法第3條第3項所稱指印之類似簽名 之行為者而言,因此,倘行為人係以簽名或蓋印之意,於文 件上簽名或蓋印,且該簽名或蓋印僅在於表示簽名或蓋印者 個人身分,以作為人格同一性之證明,除此之外,再無任何 其他用意者,即係刑法上所稱之「署押」;若在作為人格同 一性之證明之外,尚有其他法律上之用意(例如表示收受某 物之用意而成為收據之性質、表示對於某事項為同意之用意 證明)者,始該當刑法上之「私文書」。查被告張偉杰在如 附件之附表編號1、2、4所示文件、欄位偽簽「張文凱」之 署名,表示「張文凱」知悉遭交通違規裁罰並簽收,再將該 等文件持交予承辦員警,顯然被告係偽以「張文凱」名義有 所主張而行使該等文件,揆諸前揭說明,該等文件具備私文 書之性質甚明;至同表編號3之酒精濃度測定單,製作權人 為承辦員警,在該單據上之「被測人」欄上簽名,係表明受 測者為何人,非表示收領該單據之意。是核被告所為,係犯 刑法第216、210條之行使偽造私文書罪(附件之附表編號1 、2、4部分),及同法第217條第1項之偽造署押罪(附件之 附表編號3部分);前者之罪中,被告偽造署名之行為,為 偽造私文書之階段行為,而其偽造私文書之低度行為,復為 行使之高度行為所吸收,均不另論罪。 ㈡被告先後偽造署押、行使偽造私文書之行為,是於密切接近 之時間實施,侵害同一法益,主觀上亦係出於冒用被害人張 文凱名義應訊以掩飾真實身分之同一目的,依一般社會健全 觀念,應視為數個舉動之接續施行,合為包括之一行為予以 評價為當。又其以一接續行為同時觸犯偽造署押、行使偽造 私文書罪等二罪名,為想像競合犯,依同法第55條前段規定 ,應從一重論以行使偽造私文書罪處斷。 ㈢爰審酌被告基於避免自己酒駕行為、通緝身分為警查悉之目 的,擅自偽造署名及私文書,並持以行使,有害於相關單位 對於犯罪查緝、交通裁罰之正確性,並使他人蒙受行政處罰 之危險,所為實屬不該,復考量被害人因本案所受之損害程 度,再斟酌被告之前科素行(臺灣高等法院被告前案紀錄表 參照),兼衡其之犯後態度、智識程度及經濟狀況等一切情 狀(被告警詢筆錄之「受詢問人」欄參照),量處如主文所 示之刑,並諭知易科罰金之折算標準。 四、末查,被告於附件之附表文件上偽造「張文凱」之署名共4 枚,不問屬於犯人與否,應依刑法第219條之規定宣告沒收 ;至該等文件本身,業經被告交付承辦員警,非被告所有, 自不予諭知沒收,附此敘明。 五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、 第454條第2項,逕以簡易判決處刑如主文。 六、如不服本判決,得自判決書送達之日起20日內,向本院提出 上訴書狀(須附繕本),上訴於本院管轄之第二審合議庭。 本案經檢察官林世勛聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日          橋頭簡易庭  法 官 黃右萱 以上正本,係照原本作成,證明與原本無異。 中  華  民  國  114  年  3   月  20  日                 書記官 賴佳慧                 附錄本案論罪科刑法條 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者,依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第217條 偽造印章、印文或署押,足以生損害於公眾或他人者,處三年以 下有期徒刑。 盜用印章、印文或署押,足以生損害於公眾或他人者,亦同。                  附件 臺灣橋頭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                   113年度偵字第20845號   被   告 張偉杰 (年籍詳卷) 上列被告因偽造文書案件,業經偵查終結,認為宜以簡易判決處 刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、張偉杰於民國113年9月20日18時許,騎乘車牌號碼000-0000 號普通重型機車行經高雄市湖內區中山路2段與中華街口時 ,因紅燈右轉經高雄市政府警察局湖內分局湖內派出所員警 予以攔查,因擔心酒後駕車遭警開單裁罰且因另案遭通緝恐 被查獲歸案,竟基於偽造署押、行使偽造私文書之接續犯意 ,冒用其胞弟「張文凱」之名義,於同日18時11分許至26分 許止,接續在如附表編號1至4所示文件上,偽造「張文凱」 之署名,用以表示其為「張文凱」本人並行使之,足以使真 正名義人張文凱受刑事追訴及執行之危險,且妨害檢察、警 察機關偵辦刑事案件之正確性。 二、案經高雄市政府警察局湖內分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據: (一)被告張偉杰於警詢及偵查中之供述。 (二)證人即被害人張文凱警詢時之證述。 (三)如附表編號1至4號所示遭被告偽造「張文凱」署押、私    文書及現場照片。 二、所犯法條: (一)按所謂署押,指於紙張或物體上簽署之姓名,或其他符號 ,其作用在表示其承認簽署文書之效力,與印文具有同一 之作用與效力,一般人有於姓名之下再按捺指紋,或以按 捺指紋代替簽名者,如偽造指紋亦屬偽造署押之一種(最 高法院著有92年度臺上字第4815判決意旨參照)。又刑法 第217條所稱之「偽造署押」,係指行為人冒用本人名義 在文件上簽名或為民法第3條第3項所稱指印之類似簽名之 行為者而言(最高法院著有80年臺非字第277號判決意旨 可資參照)。故倘行為人係以簽名之意,於文件上簽名, 且該簽名僅在於表示簽名者個人身分,以作為人格同一性 之證明,除此之外,再無任何其他用意者,固即係刑法上 所稱之「署押」,然若於作為人格同一性之證明之外,尚 有其他法律上之用意(例如表示收受某物之用意而成為收 據之性質、表示對於某事項為同意之用意證明)者,即應 該當刑法上之「私文書」。  (二)核被告就如附表編號3所示之文件上偽造「張文凱」之署 名之行為,係犯刑法第217條第1項之偽造署押罪嫌。而被 告於如附表編號1、2、4所示之文件上偽造「張文凱」之 署名後復持以行使之行為,均係犯刑法第216條、第210條 之行使偽造私文書罪嫌,其先偽造署押之低度行為,已為 嗣後行使偽造私文書之高度行為所吸收,均不另論罪。被 告先後偽造署押及行使偽造私文書之行為,係於密切接近 之時間實施,侵害同一法益,主觀上亦係出於冒用被害人 名義應訊以掩飾身分之同一目的,依一般社會觀念,應視 為數個舉動之接續施行,合為包括之一行為予以評價為當 。又其以一接續行為同時觸犯偽造署押罪及行使偽造私文 書罪2罪名,為想像競合犯,請依同法第55條前段規定, 從一重以行使偽造私文書罪論處。 三、沒收部分:   本件被告於如附表編號1至4所示文件偽造之署名,均屬偽造 之署押,請依第219條宣告沒收。 四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此  致 臺灣橋頭地方法院 中  華  民  國  113  年  11  月  28  日                檢 察 官 林 世 勛 附表: 編號 偽造文件名稱 偽造欄位 偽造署押之數量 犯罪性質 1 高雄市政府警察局掌電字第BGWB10853號舉發違反道路交通管理事件通知單 收受通知聯者簽章欄 偽造「張文凱」署名1枚 偽造私文書、行使偽造私文書 2 高雄市政府警察局掌電字第BGWB10854號舉發違反道路交通管理事件通知單 同上 同上 同上 3 高雄市政府警察局湖內分局湖內派出所酒精濃度測定單 受測者欄 同上 偽造署押 4 高雄市政府警察局掌電字第BGWB10855號舉發違反道路交通管理事件通知單 收受通知聯者簽章欄 同上 偽造私文書、行使偽造私文書 偽造之「張文凱」署名共4枚。

2025-03-19

CTDM-113-簡-3284-20250319-1

金訴
臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第189號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 葉庭凱 上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(114年度偵字第804 號),被告於準備程序進行中,就被訴事實為有罪之陳述,本院 改行簡式審判程序審理,判決如下:   主 文 葉庭凱犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年參月。 附表所示之物,均沒收。   事 實 一、葉庭凱於民國113年6月間加入由真實姓名、年籍不詳、通訊 軟體TELEGRAM暱稱「范閒」所屬之詐欺集團,擔任向被害人 面交收取詐欺款項之車手工作,與「范閒」及其他詐欺集團 不詳成員,共同意圖為自己不法之所有,基於三人以上共同 詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢之犯 意聯絡,先由詐欺集團不詳成員於113年4月初起,以LINE通 訊軟體暱稱「沈春華」、「許夢凡」及「裕東國際官方營業 員」名義,向劉佩英佯稱可以下載裕東國際投資APP,轉帳 操作投資股票獲利云云,致其陷於錯誤,並約定於113年6月 19日面交投資款項新臺幣(下同)20萬元。葉庭凱遂於113 年6月19日經「范閒」指示先至高鐵站拿取工作手機1支,並 至不詳超商列印偽造「葉佑豪」工作證及收款收據(收款單 位:「裕東資本」印文,經辦人:「葉佑豪」簽名),並在 收據經辦人欄位按捺指紋,再於113年6月19日10時14分許, 前往臺南市○市區○○里○○000號統一超商潭頂門市,配掛上開 偽造之工作證,佯以裕東投資公司外派專員「葉佑豪」名義 取信於劉佩英,並向其收取20萬元,復交付偽造之收款收據 1紙予劉佩英簽名而行使之,足以生損害於裕東投資公司、 葉佑豪。又葉庭凱取得上開詐欺款項後,隨即將該筆款項依 指示攜至不詳公園處放置,再由詐欺集團不詳成員前往收取 ,以此方式掩飾上述犯罪所得之去向。嗣經劉佩英察覺有異 報警處理,始悉上情。 二、案經劉佩英訴由臺南市政府警察局善化分局移送臺灣臺南地 方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 一、本件被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期 徒刑以外之罪,亦非屬高等法院管轄之第一審案件,其於準 備程序進行中,先就被訴事實為有罪之陳述,經法官告知簡 式審判程序之旨,並聽取公訴檢察官之意見後,依刑事訴訟 法第273條之1第1項、第273條之2等規定,裁定進行簡式審 判程序,且不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條 之3、第163條之1及第164條至第170條所規定證據能力認定 及調查方式之限制,合先敘明。 二、上開犯罪事實,業經被告於本院審理時坦承不諱,並有告訴 人劉佩英於警詢時之指訴(警卷第19至23頁)、告訴人與詐 欺集團成員間之LINE對話紀錄截圖(警卷第45至51頁)、監 視器影像截圖6張(警卷第55至59頁)、臺南市政府警察局 善化分局刑案現場勘察報告暨勘察採證照片(警卷第67至75 頁)、收款收據1張(警卷第53頁)、內政部警政署刑事警 察局113年9月3日刑紋字第1136107680號鑑定書1份(警卷第 61至64頁)在卷可稽,足認被告之自白與事實相符,應堪採 信。是本案事證明確,被告上開犯行堪以認定,應依法論科 。 三、論罪科刑:  ㈠新舊法比較:   按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較,應就與罪刑有關之 法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情 形,依具體個案綜其檢驗結果比較後,整體適用法律(最高 法院113年度台上字第2303號判決意旨參照)。被告行為後 ,洗錢防制法於113年7月31日公佈施行,於同年0月0日生效 :   1.修正前洗錢防制法第2條規定:「本法所稱洗錢,指下列行 為:一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避 刑事追訴,而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特 定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或 其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 」;修正後洗錢防制法第2條規定:「本法所稱洗錢,指下 列行為:一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或 危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追 徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用 自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」  2.修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定:「有第二條各 款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣5百萬 元以下罰金。」、「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑 之刑」;修正後洗錢防制法將原條文第14條第1項一般洗錢 罪之規定,修正為洗錢防制法第19條第1項規定「有第二條 各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併科 新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣1億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千 萬元以下罰金。」,並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項 規定之科刑上限規定。而修正前洗錢防制法第14條第3項所 規定「(洗錢行為)不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑 之刑」之科刑限制,形式上固與典型變動原法定本刑界限之 「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同,然此等對於法院刑 罰裁量權所為之限制,已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架 ,自應納為新舊法比較事項之列。  3.關於犯一般洗錢罪之減刑規定,修正前洗錢防制法第16條第 2項規定:「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者, 減輕其刑。」;修正後第23條第3項前段規定:「犯前4條之 罪,在偵查及歷次審判中均自白者,如有所得並自動繳交全 部所得財物者,減輕其刑。」,修正後之規定增列「如有所 得並自動繳交全部所得財物」之限制要件。  4.就本案被告擔任詐欺集團之面交車手,將其向告訴人所收取 之詐欺款項,依指示放置於特定處所轉交集團上游,製造金 流斷點,而隱匿詐欺不法犯罪所得之行為,不論依新、舊法 第2條之規定,均構成洗錢行為。又本案被告洗錢之財物並 未達1億元,並於警詢及審理中均自白犯罪,尚未獲有犯罪 所得,不論依行為時第16條第2項之規定或修正後第23條第3 項之規定,均應減輕其刑。是比較新舊法之結果,113年7月 31日修正後洗錢防制法最高刑度輕於修正前之最高刑度,修 正後之規定有利於被告,依刑法第2條第1項前段規定,被告 所犯一般洗錢罪應適用裁判時法之規定。  ㈡按偽造關於服務或其他相類之證書,足以生損害於公眾或他 人者,應論以刑法第212條之偽造特種文書罪;刑法第212條 所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹 書」罪,係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單 、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言(最高法院91年 度台上字第7108號、71年度台上字第2761號判決意旨參照) 。又刑法第217條第1項之偽造印章、印文、署押罪,係指無 製造權而不法摹造而言,若該偽造之印文、署押,本身亦足 以表示某種特定用意或證明,乃刑法第210條偽造私文書罪 ,其偽造印文、署押之行為,則屬偽造私文書行為之一部, 不另論罪(最高法院93年度台上字第1451號判決可資參照) 。查被告並非「葉佑豪」,亦非裕東投資公司之職員,其擔 任詐欺集團面交車手,依「范閒」之指示向告訴人面交收取 詐欺款項,其取款過程中出示偽造之工作證(性質上屬特種 文書),並將具有作為取款憑證用意之偽造「收款收據」( 性質上屬私文書)交予告訴人而行使之,足以生損害於真實 名義人,該當行使偽造特種文書及行使偽造私文書甚明。是 核被告所為,係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪 、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及洗錢防制 法第2條第1款、第19條第1項後段之一般洗錢罪。  ㈢按共同正犯之成立,祇須具有犯意之聯絡、行為之分擔,既 不問犯罪動機起於何人,亦不必每一階段犯行均經參與。共 同實行犯罪行為之人,在合同意思範圍內,各自分擔犯罪行 為之一部,相互利用他人之行為,以達其犯罪之目的者,即 應對於全部所發生之結果共同負責;且共同正犯不限於事前 有協定,即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者亦屬之,且表 示之方法,不以明示通謀為必要,即相互間有默示之合致亦 無不可(最高法院103年度台上字第2335號判決意旨參照) 。本件被告雖未親自以上開詐騙手法訛詐告訴人,然其應知 悉所面交收取之款項,係該詐欺集團成員遂行詐欺取財犯罪 所得,仍擔任車手收取詐欺贓款,並於面交時出示偽造之工 作證及交付偽造之收據取信告訴人,復依指示以上開方式將 所取得之詐欺款項轉交其他集團成員,最終目的即促使詐欺 集團能夠順利完成詐欺取財犯行,且依被告所述,其亦能獲 取相當報酬,顯係相互利用他人之行為,遂行犯罪目的,自 仍應負共同正犯之責。是被告就上開犯行與暱稱「范閒」、 「沈春華」、「許夢凡」及「裕東國際官方營業員」及所屬 詐欺集團其他成員間,具有犯意聯絡及行為分擔,應論以共 同正犯。  ㈣被告依指示列印詐欺集團成員傳送收款收據(其上有偽造「 裕東資本」印文1枚、「葉佑豪」簽名1枚)及工作證,分別 係偽造私文書及特種文書之階段行為,其偽造私文書及特種 文書之低度行為,分別為行使之高度行為所吸收,均不另論 罪。  ㈤被告就本案所犯行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、 三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪,既在同一犯罪決意 及計畫下所為行為,雖然時、地,在自然意義上並非完全一 致,然仍有部分合致,係在同一犯罪決意及預定計畫下所為 之犯罪行為,依一般社會通念,認應評價為一行為方符合刑 罰公平原則,即屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯,應依刑 法第55條前段之規定,從一重之三人以上共同詐欺取財罪處 斷。  ㈥刑之減輕事由  1.被告行為後,立法院於113年7月31日新增訂詐欺犯罪危害防 制條例,並於同年8月2日起施行。依該條例第47條前段規定 為:「犯詐欺犯罪,在偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪 所得,自動繳交其犯罪所得者,減輕其刑。」查本件被告既 於警詢及本院審理時均坦承犯行,且並無證據證明被告有犯 罪所得,其亦無庸繳交犯罪所得,確符合詐欺犯罪危害防制 條例第47條前段規定,故依刑法第2條第1項後段規定,自仍 應依上開規定予以減輕其刑。  2.被告於警詢及本院審理時均坦承本案犯行,就其所犯洗錢罪 部分,亦符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規 定,然經前述論罪後,就其犯行係從一重論以三人以上共同 詐欺取財罪,是就被告此部分想像競合輕罪得減刑部分,則 於依刑法第57條量刑時併予審酌。  ㈦爰審酌現今詐欺集團之詐騙事件層出不窮、手法日益翻新, 政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵,被告正值青壯, 本應依循正軌獲取所得,竟因貪圖利益,即加入本案詐欺集 團擔任面交車手,並以上開所示方式分擔犯罪行為之一部, 雖非詐欺集團之首腦或核心人物,然所為使該詐欺集團得以 實際獲取詐欺犯罪所得,並掩飾犯罪所得、規避查緝,助長 詐騙歪風盛行,除使告訴人受有實際財產上之損失,亦足生 損害於交易安全及被冒名者之利益,對社會治安造成危害, 同時加深一般人對社會之不信任感,益見被告法治觀念淡薄 ,所為並無可取,應予非難。惟念被告犯後坦承犯行,態度 尚可,應有悔悟之情;兼衡其自陳教育程度為高中畢業、未 婚,現與父母同住、為工地臨時工、領日薪,需要扶養父親 ,暨其素行、犯罪動機、目的、手段、參與程度、所生損害 及迄今未能與告訴人達成調解、和解或予賠償等一切情狀, 量處如主文所示之刑。  ㈧沒收:  1.按犯詐欺犯罪,其供犯罪所用之物,不問屬於犯罪行為人與 否,均沒收之,詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明 文。查附表編號1所示之物,業經本院113年度金訴字第1571 號案件扣案(本院113年度保管字第1682號),係詐欺集團 上游交付被告供本案犯罪時使用;另附表編號2、3所示之物 ,係被告依詐欺集團成員指示偽造後持以行使,均為供被告 犯罪所用之物等情,業據被告供陳在卷(本院卷第45至46頁 ),均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒 收。另附表編號2所示之收款收據既已諭知沒收,自無庸就 其上偽造之印文及簽名重複宣告沒收,又附表編號2、3所示 之物,雖均未扣案,然製作容易,且無特殊經濟價值,爰不 諭知不能沒收時追徵價額,均併此敘明。  2.被告於本院審理時供稱:其尚未因本案犯行收到任何報酬( 本院卷第45頁),又卷內亦無證據證明被告確有因本案獲得 報酬,爰不予宣告沒收。  3.另修正後洗錢防制法第25條第1項規定:「犯第19條、第20 條之罪,洗錢之財物或財產上利益,不問屬於犯罪行為人與 否,沒收之。」係採義務沒收主義,且為關於沒收之特別規 定,應優先適用。然依卷內資料,堪認被告所取得之詐欺款 項,業已依指示放置特定地點由集團其他成員收受,復無證 據證明被告就上開詐得之款項有事實上管領處分權限,故如 對其宣告沒收前揭洗錢之財物,容有過苛之虞,爰依刑法第 38條之2第2項規定,不予宣告沒收或追徵,附此敘明。 四、據上論斷,依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第 1項,判決如主文。 本案經檢察官陳昆廷提起公訴,檢察官張雅婷到庭執行職務 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日       刑事第十五庭 法 官 蕭雅毓 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)。「切 勿逕送上級法院」。              書記官 蘇秋純 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日 附錄本案論罪科刑法條全文 洗錢防制法第2條(修正後) 本法所稱洗錢,指下列行為: 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。    洗錢防制法第19條(修正後) 有第二條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑, 併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣1億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第216條 (行使偽造變造或登載不實之文書罪) 行使第210條至第215條之文書者,依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第210條 (偽造變造私文書罪) 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書,足以生損害於公眾或他人者,處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 【附表】 編號 物品名稱 說明 1 iPhone SE行動電話1支(IMEI:000000000000000,含SIM卡1張) 詐欺集團所交付之工作機 2 偽造「收款收據」1份 列印後其上即有偽造收款單位蓋章欄「裕東資本」印文1枚、經辦人欄「葉佑豪」之簽名1枚 3 偽造裕東投資公司工作證1份 姓名:葉佑豪

2025-03-19

TNDM-114-金訴-189-20250319-1

台上
最高法院

加重強盜等罪

最高法院刑事判決 114年度台上字第930號 上 訴 人 蕭宏洋 林義德 上 一 人 原 審 指定辯護人 黃彥儒律師 上列上訴人等因加重強盜等罪案件,不服臺灣高等法院中華民國 113年9月24日第二審判決(113年度上訴字第3500號,起訴案號 :臺灣新北地方檢察署110年度偵字第16951號),提起上訴(林 義德由其原審指定辯護人代為提起上訴),本院判決如下: 主 文 上訴駁回。 理 由 一、按刑事訴訟法第377條規定,上訴於第三審法院,非以判決 違背法令為理由,不得為之。是提起第三審上訴,應以原判 決違背法令為理由,係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未 依據卷內訴訟資料,具體指摘原判決不適用何種法則或如何 適用不當,或所指摘原判決違法情事,顯與法律規定得為第 三審上訴理由之違法情形,不相適合時,均應認其上訴為違 背法律上之程式,予以駁回。至原判決究有無違法,與上訴 是否以違法為理由,係屬二事。 二、本件原審審理結果,認上訴人蕭宏洋有原判決事實欄(下稱 事實欄)一所載非法持有槍枝之犯行,蕭宏洋與上訴人林義 德(下稱上訴人2人)有事實欄二所載之傷害、剝奪行動自由 、攜帶兇器強盜取財、攜帶兇器強盜得利、以不正方法由自 動付款設備取得他人之物等犯行,因而撤銷第一審部分科刑 之判決,改判仍論處蕭宏洋犯非法持有非制式手槍罪刑;部 分變更檢察官起訴法條,依想像競合犯,從一重論處上訴人 2人共同犯攜帶兇器強盜得利罪刑;並各為相關沒收等之宣 告,已詳敘其調查、取捨證據之結果及憑以認定各該犯罪事 實之心證理由;對於蕭宏洋否認非法持有非制式手槍、加重 強盜、以不正方法由自動付款設備取得他人之物等部分犯行 之供詞及所辯各語認非可採,亦詳加指駁與說明,有卷存資 料可資覆按。 三、上訴意旨略稱: (一)蕭宏洋部分 其所持有手槍(下稱本案手槍)係以玩具槍購買,槍管內本有 異物而無法擊發子彈,新北市政府警察局板橋分局刑案現場 勘察報告亦記明該槍枝內有異物,是警方送內政部警政署刑 事警察局(下稱刑事警察局)鑑定後才變成槍管貫通,不能 認其持有之本案手槍係有殺傷力槍枝。證人黃相翰、張良帆 就槍管內異物如何排除之證述均不明確,不得採為論據。又 其僅是要教訓告訴人劉世詮性騷擾其前妻吳姿蓉,才會傷害 、凌虐告訴人,是告訴人自己交付財物給伊,非其利用告訴 人不能抗拒而強搶財物,不能論其以強盜罪等語。 (二)林義德部分 其犯罪情狀有顯可憫恕,有科以最低度刑仍嫌過重之事由, 原判決未依刑法第59條酌減其刑,自有違法等語。 四、 (一)證據之取捨與事實之認定,為事實審法院之職權,如其判斷 無違經驗法則或論理法則,即不能任意指為違法;又證據之 證明力如何,由事實審法院本於確信自由判斷之,此項自由 判斷之職權行使,苟係基於吾人日常生活之經驗,而未違背 客觀上應認為確實之定則,又已敘述其何以為此判斷之理由 者,亦不容漫指為違法,而據為適法之第三審上訴理由。又 強盜罪所施用之強暴、脅迫手段,祇須足以壓抑被害人之抗 拒,使其喪失意志自由為已足,縱令被害人實際無抗拒行為 ,仍於強盜罪之成立,不生影響。至是否達於「不能抗拒」 之程度,應以通常人之心理狀態為準。如行為人所實行之不 法手段足以抑制通常人之抗拒,使之喪失自由意志,即與之 意義相當。 (二)原判決依憑蕭宏洋之部分供述(曾告知林義德本案手槍是真 槍)、證人黃相翰(員警)之陳述及刑事警察局鑑定書而判斷 本案手槍於蕭宏洋持有中即具殺傷力;並敘明蕭宏洋對本案 手槍槍管內卡有彈頭,無礙該槍枝殺傷力一節,知之甚詳, 具有非法持有非制式手槍之主觀犯意,所辯以為槍管內彈頭 是阻鐵之語不足採。又敘明告訴人劉世詮、證人林義德、蔣 聖所為就蕭宏洋持槍強押告訴人上車、以槍托毆打凌虐告訴 人,且持槍塞入告訴人口中,嗣並起意要求告訴人付錢、刷 卡換現金,再推由林義德拿取告訴人手機、拉取告訴人手指 開啟螢幕指紋鎖,由蕭宏洋命告訴人向友人借款,再由林義 德持告訴人玉山商業銀行帳戶之提款卡提領款項等情之證述 ,大致相符;衡以林義德、蔣聖均無設詞誣陷蕭宏洋之可能 ,告訴人客觀上無主動賠償之可能,更無刷卡、借貸而徒留 債務於己之必要,實因於上訴人2人之強暴、脅迫,始被動 配合以刷卡、借貸方式給付款項;告訴人於夜半時分,孤身 一人遭上訴人2人與蔣聖以本案手槍強押至偏僻山區,且遭 受毆打、非人道凌虐,又受有傷害,已淪為任人支配、處置 之客體,其內心自處於極度恐懼狀態,毫無反抗能力,顯已 達不能抗拒之程度,蕭宏洋客觀上自有持本案手槍強盜、以 不正方法由自動付款設備取得他人之物之行為自明;蕭宏洋 所為告訴人於未遭受任何不當對待之情況,自由斟酌交付財 物之辯語委無可採等旨。俱憑卷證資料審酌認定、論述指駁 甚詳,其推理論斷衡諸經驗及論理等證據法則皆無違背。蕭 宏洋上訴意旨係就原審採證、認事職權之行使或已調查、說 明論斷之事項,徒以自己之說詞,而為指摘,自非上訴第三 審之適法理由。 五、刑法第59條之酌量減輕其刑,必於犯罪之情狀顯可憫恕,認 科以最低度刑仍嫌過重者,始有其適用。又是否依刑法第59 條酌量減輕其刑,乃法院依審判職權,得為自由裁量之事項 。原判決敘明審酌林義德共同持球棒、手槍等毆打告訴人, 更以極盡欺辱、非人道之方式凌虐告訴人進而強盜告訴人之 財物,造成告訴人難以抹滅之心理創傷,惡性實屬重大,難 認其犯罪之情狀,客觀上要無情堪憫恕之可言,核無刑法第 59條酌減其刑之適用餘地,乃原審之職權適法行使,並無違 法可言。 六、上訴人2人上訴意旨置原判決之論敘於不顧,對於原審採證 認事或量刑裁量職權之適法行使或原判決已說明之事項,徒 以自己說詞,任意指為違法,難謂已符合首揭法定上訴要件 ,應認其等之上訴為不合法律上之程式,予以駁回。至上訴 人2人上開想像競合所犯傷害部分,原判決係相同第一審所 為論處犯刑法第277條第1項之傷害罪,依民國112年6月21日 修正公布,於同年月23日施行之刑事訴訟法第376條第1項第 2款之規定,經第二審判決者,不得上訴於第三審法院。惟 上開修正刑事訴訟法施行前,原得上訴於第三審之案件,已 繫屬於各級法院者,依刑事訴訟法施行法第7條之16第2項規 定,仍依施行前之法定程序終結之;上訴人2人所犯本件傷 害罪,於111年9月8日繫屬於第一審法院,依上揭規定,應 依施行前之法定程序終結之,該部分自得上訴於第三審法院 ,附此敘明。  據上論結,應依刑事訴訟法第395條前段,判決如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日 刑事第六庭審判長法 官 段景榕 法 官 汪梅芬 法 官 何俏美 法 官 林婷立 法 官 洪兆隆 本件正本證明與原本無異 書記官 陳珈潔 中  華  民  國  114  年  3   月  20  日

2025-03-19

TPSM-114-台上-930-20250319-1

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