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臺灣臺北地方法院

毀棄損壞

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度易字第836號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 周朝陽 上列被告因毀棄損壞案件,經檢察官聲請簡易判決處刑(113年 度偵字第6778號),本院(113年度簡字第1957號)認為不宜逕 以簡易判決處刑,改依通常程序審理,判決如下:   主 文 周朝陽犯毀損罪,處罰金新臺幣貳仟元,如易服勞役,以新臺幣 壹仟元折算壹日。   事 實 一、緣周朝陽為錦新大樓(址臺北市○○區○○○路0段000號)住戶,平時代理該大樓管理委員會主任委員職務;錦新大樓管理委員會前於民國93年8月1日與旭耀資產管理有限公司(址臺北市○○區○○○路000巷00號,下稱旭耀公司)之前手李婉鈺就一樓面積43.95平方公尺區域(下稱甲區域)簽訂房屋租賃契約書,作為逃生通道使用之約定共用專有部份。嗣旭耀公司以錦新大樓管理委員會積欠租金未付為由,終止租約並於113年1月3日11時許僱請工人在一樓電梯右方通往甲區域之通道建築磚牆,周朝陽經住戶告知到場後,見旭耀公司人員阻塞逃生通道(未據起訴),憤而基於毀損之犯意,於同日14時38分許,徒手推倒水泥尚未硬化之磚牆致其坍塌而不堪使用,足以生損害於旭耀公司。 二、案經旭耀公司訴由臺北市政府警察局中山分局報告臺灣臺北 地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。   理 由 壹、證據能力 一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定 者外,不得作為證據,刑事訴訟法第159條第1項定有明文。 次按被告以外之人於審判外之陳述,雖不符合刑事訴訟法第 159條之1至第159條之4之規定,而經當事人於審判程序同意 作為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況, 認為適當者,亦得為證據;當事人、代理人或辯護人於法院 調查證據時,知有同法第159條第1項不得為證據之情形,而 未於言詞辯論終結前聲明異議者,視為有前項之同意,刑事 訴訟法第159條之5亦有明文。經查,檢察官、被告周朝陽就 本院認定犯罪事實而調查採用之下列供述證據均不爭執證據 能力(見易卷第60頁),復經審酌各該證據作成時之情況, 尚無違法及證明力明顯過低之瑕疵,爰認為以之作為證據, 應屬適當,而均有證據能力,合先敘明。 二、下列所引用卷內之文書證據、證物,均無證據證明係公務員 違背法定程序所取得,且檢察官、被告及其辯護人於本院均 同意其等之證據能力(見易卷第60頁),經審酌前揭文書證 據、證物並無顯不可信情況與不得作為證據情形,依刑事訴 訟法第158條之4反面解釋及第159條之4之規定,均有證據能 力。 貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由 一、訊據被告固坦承於前揭時間、地點確有徒手推倒水泥未硬化 之磚牆致其坍塌之客觀行為,惟堅稱並無毀損犯行,辯稱: 我徒手推倒磚牆,磚塊都還在原地,我認為磚塊沒壞、都還 可以用,不能說是致令不堪用;錦新大樓之前已發生過兩次 火災、死了很多人,素有猛鬼大樓之稱,每單元面積不大, 住戶眾多、有近千人、經濟狀況都不好,主委就是身障人士 才會由我代理,當時我看到旭耀公司建築磚牆阻塞逃生通道 即甲區域之通行,想到如果發生火災,住戶只能利用僅存的 另一扇小門通往一米巷逃生,光是踩踏都會死傷慘重,我是 為了保護住戶的安全,才會徒手推倒剛砌未乾的磚牆等語。 二、經查,甲區域現行使用狀態係門廳,原約定係作為逃生通道 使用,甲區域與電梯間原處於互可通行狀態,旭耀公司人員 於113年1月3日11時許僱工築牆意在改變原通行狀態,被告 據報到場後,憤而於前揭時、地,徒手推倒磚牆使其倒塌, 恢復原通行狀態各節,業據被告於警詢、偵訊及審理中俱是 認無訛(見偵卷第7-9、57-58頁,易卷第59、89、92頁), 核與證人即告訴代理人翁自清、羅家淳之警詢、偵查中證述 大致相符(見偵卷第19-21、73-74頁),並有建築改良物勘 測成果表、建物所有權狀、房屋租賃契約書、協議書及其附 圖、存證信函、回執、監視錄影畫面擷圖、臺北市建築管理 工程處函文及建築執照檔案大圖可稽(見偵卷第27-33、77- 91、易卷第73-74、79頁及本院證物袋),是此部分之客觀 事實,堪予認定。 三、被告固辯稱推倒磚牆並不生毀損效果云云。惟按上訴人告訴 甲等之本意,原係謂其毀損階沿,雖稱階沿石仍舊完好,但 該石既已築成階沿,一經起出,則完好之階沿即被破壞,如 果屬實,即不能不負刑法第354條之罪責(最高法院29年上 字第974號判例意旨參照)。經查,旭耀公司僱工在電梯間 與甲區域間之連通區域砌起磚牆,高度已遠逾被告身高,僅 餘天花板下方一小段距離尚且互通,以監視器高度恰可以自 縫隙窺見磚牆後方之電梯間,嗣經被告徒手推倒後,磚牆原 隔離甲區域與電梯間之功能已遭破壞,有監視錄影畫面擷圖 可佐(見偵卷第33頁);組成磚牆之磚塊因跌落地面有部分 破裂,尚屬完整者四周沾附砌牆時黏連磚塊之乾裂水泥,有 被告提供之證物照片可稽(見易卷第95頁),是被告於徒手 推倒磚牆之後,該磚牆原僅需稍待時間風乾即可隔離電梯間 及甲區域、阻塞逃生通道,此等功能與狀態,已大相逕庭, 揆諸前揭說明,被告本案行為仍該當於刑法第354條之毀損 罪,應堪認定。 四、按刑法第23條之正當防衛須對於現在不法之侵害始得為之,如侵害業已過去或尚未發生,即無正當防衛可言;又同法第24條之緊急避難,則以自己或他人之生命、身體、自由、財產猝遇危難之際,非侵害他人法益,別無救護之道(按即補充性原則),為必要之條件(最高法院84年度台上字第390號判決意旨參照)。查於本案事發時,客觀上雖有被告原有通行權遭現時不法侵害之事實存在,若發生火災亦可能致生自己或他人之生命、身體、自由、財產猝遇危難,然而錦新大樓既確有可供一般通行使用之另一扇小門存在,斯時亦無疑似火災或其他逃難需求之相關警訊,被告自尚有立即通報警方、相關消防單位求援以排除此狀況發生等求助手段,無必須立即將磚牆推倒不可之緊急情事。是被告所辯前詞,仍難認已符合正當防衛、緊急避難之阻卻違法事由。 五、綜上,被告就本案客觀行為、主觀犯意,實際上坦承不諱, 僅執構成要件解釋及阻卻違法事由之法律上理由進行答辯, 是依上開卷附之各項文書、證物等補強證據,足資擔保被告 任意性自白之真實性。本件事證既明,被告犯行堪以認定, 應依法論科。 參、論罪科刑   核被告所為,係犯刑法第354條之毀損罪。爰審酌被告年已七旬,素行非惡(詳臺灣高等法院被告前案紀錄表),其因代理管委會主委職務而高度參與所居住社區之公共事務,故深諳錦新大樓逃生不易,及甲區域作為門廳及逃生通道使用之重要功能,見旭耀公司為索討租金,竟罔顧住戶之安危,砌牆阻絕電梯間與甲區域通行,情緒激憤之下推倒磚牆,欲藉此制止發生阻塞安全通道之結果,磚塊因此散落一地仍有組砌他用價值之犯罪動機、目的、法益侵害程度,被告並未因此獲利分毫、始終坦承犯行、與告訴人無共識而無法和解之犯後態度、被害人所受侵害程度,兼衡及其自述之智識程度、生活及家庭經濟狀況等一切情狀(詳易卷第93頁),量處如主文所示之刑,並諭知易服勞役之折算標準。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官程秀蘭聲請簡易判決處刑,檢察官凃永欽到庭執行 職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  21  日          刑事第九庭 法 官 張谷瑛 上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。                書記官 劉嘉琪 中  華  民  國  113  年  11  月  22  日 附錄論罪科刑法條 中華民國刑法第354條 毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用,足以生損害於 公眾或他人者,處二年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰 金。

2024-11-21

TPDM-113-易-836-20241121-1

審易
臺灣臺北地方法院

業務侵占等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審易字第934號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 殷宜靖 上列被告因業務侵占等案件,經檢察官提起公訴(112年度偵字 第23761號、112年度偵字第30282號、112年度偵字第39426號) ,被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述,經本院合議庭裁 定由受命法官獨任逕以簡式審判程序審理,判決如下:   主 文 殷宜靖犯如附表編號1至4主文欄所示之肆罪,所處之刑及沒收如 附表編號1至4主文欄所示(附表編號1所示之罪未宣告沒收)。   事 實 一、殷宜靖於民國112年5月4日起在用力拍電影有限公司(位於 臺北市○○區○○街00號1樓,下稱用力拍公司)任職,擔任會 計職務,負責保管該公司之金融帳戶提款卡及密碼,並代該 公司匯付款項與往來廠商及相關雜支。殷宜靖嗣於同年6月1 2日起改在雅德思生醫有限公司(址設臺北市○○區○○○路0段0 00巷00號地下1層,下稱雅德思公司)任職(於此之前另在 路創光傑智能股份有限公司任職,於該公司任職期間所涉偽 造文書、詐欺等案件,另經臺灣士林地方法院113年度審簡 字第468號論罪科刑),擔任出納人員,受該公司財務副理 張嘉珮指揮、監督,負責依指示持該公司之金融帳戶存摺、 提款卡及印章等物存提、匯付款項,以及處理、交付員工薪 資。詎殷宜靖因對外積欠巨額債務,竟分別為下列犯行:  ㈠殷宜靖明知用力拍公司所申辦合作金庫銀行帳號000-0000000 000000號帳戶(下稱用力拍公司帳戶)內之存款係公司財產 ,用力拍公司為便於支付應付帳款,將該帳戶提款卡及密碼 交予殷宜靖使用,等同將其內存款委託殷宜靖保管,殷宜靖 因業務而持有此存款,竟於112年5月7日中午12時43分許, 基於意圖為自己不法所有業務侵占犯意,在位於臺北市○○區 ○○○路0段00號之合作金庫銀行民生分行,持用力拍公司帳戶 提款卡、密碼,操作上開分行設置之自動櫃員機,從用力拍 公司帳戶內提領新臺幣(下同)1萬3,000元款項後,未將上 開款項用以支付用力拍公司相關雜支費用,而將之侵占入己 。嗣經用力拍公司時任會計曾維正登入本案帳戶網路銀行查 看,發覺帳戶內款項因不明原因遭提領,始悉上情。  ㈡殷宜靖改至雅德思公司任職後,基於意圖為自己不法所有之 竊盜犯意,於112年6月14日上午9時10分許,在雅德思公司 位在臺北市○○區○○○路0段000○0號2樓之辦公室內,徒手開啟 張嘉珮所屬辦公桌抽屜,並自該抽屜內拿取雅德思公司事業 發展部總監鄭雅方寄放在此之薪資袋,竊取袋內現金中之3 萬2,000元,隨即藏放在隨身提袋內得手。嗣鄭雅方發覺受 領薪資金額短少,經調閱上址辦公室內監視器錄影畫面,而 查悉上情。  ㈢殷宜靖嗣於112年6月14日上午10時許,經張嘉珮指示前往位 於臺北市○○區○○路0段000號之雅興牙醫診所,負責將薪資18 萬6,623元、5萬6,127元各交付公司醫師盧昱均、王燕翔, 遂將現金共計24萬2,750元交付予殷宜靖。詎殷宜靖基於意 圖為自己不法所有之業務侵占犯意,於同日下午3時24分許 ,僅將其中5萬6,127元交予王燕翔醫師,餘款18萬6,623元 侵占入己。嗣因盧昱均向雅德思公司反應未收受薪資,經調 閱上開診所內監視器錄影畫面,而查悉上情。  ㈣殷宜靖因上開事件離職後,竟又基於意圖為自己不法所有之 竊盜犯意,於112年7月4日上午8時4分,持未歸還之磁扣開 啟上開雅德思公司辦公室大門,徒手開啟該公司出納人員江 婉甄所屬辦公桌抽屜,竊取其內放置雅德思公司本欲給付予 興旺牙科器材有限公司、天誠牙體技術所及冠億牙體技術所 等廠商而以紙袋包裝之現金款項共79萬3,613元得手,旋即 離開現場。嗣江婉甄發現前揭款項失竊,經調閱上址辦公室 內監視器錄影畫面,並由雅德思公司人員於同年月6日下午1 時20分許偕同警方,前往殷宜靖當時任職之天氣風險管理開 發股份有限公司(位於臺北市○○區○○○路0段000號6樓)清點 財物,當場在殷宜靖之個人財物中扣得載有「興旺牙材」字 樣之紙袋1個及前揭款項剩餘現金40萬元,而查悉上情。 二、案經用力拍公司訴由臺北市政府警察局大同分局、張嘉珮及 鄭雅方訴由臺北市政府警察局松山分局報告臺灣臺北地方檢 察署檢察官偵查起訴。     理 由 一、本件被告殷宜靖所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年 以上有期徒刑以外之罪,其於準備程序進行中就被訴事實為 有罪之陳述,經受命法官告知簡式審判程序之旨,並聽取當 事人之意見後,本院合議庭認無不得或不宜改依簡式審判程 序進行之情形,爰依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條 之1規定,裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。又本件 所引屬於審判外陳述之傳聞證據,依同法第273條之2規定, 不受第159條第1項關於傳聞法則規定之限制,依法有證據能 力,合先敘明。 二、首揭犯罪事實,業據被告於警詢、偵訊及本院審理時坦承不 諱(見偵一卷第61頁至第62頁、偵二卷第7頁至第20頁、第1 18頁至第119頁、審訴卷第126頁、第200頁、第204頁),核 與證人即告訴人用力拍公司之行政人員蔡卉羚於警詢(見偵 一卷第11頁至第14頁)、證人曾維正於偵訊(見偵一卷第60 頁至第61頁)、證人即告訴人張嘉珮於警詢及偵訊(見偵二 卷第23頁至第30頁、第114頁至第119頁、偵三卷第7頁至第9 頁)、證人即告訴人鄭雅方於警詢及偵訊(見偵二卷第21頁 至第22頁、第114頁至第119頁)、證人江婉甄於警詢(見偵 二卷第35頁至第37頁)陳述情節一致,並有與相符之被告任 職用力拍公司之人員基本資料表(見偵一卷第31頁至第33頁 )、用力拍公司帳戶之存摺封面暨內頁影本(見偵一卷第25 頁至第27頁)、交易往來明細(見偵一卷第29頁)及被告提 領影像錄影翻拍照片(見偵一卷第7頁)、被告為應徵刊登 個人資料(見偵二卷第73頁)、雅德思公司辦公室內監視器 錄影畫面翻拍照片(見偵二卷第49頁至第61頁)、雅德思公 司所屬醫師盧昱均、王燕翔之薪資報表(見偵三卷第17頁至 第19頁、第71頁)、雅興牙醫診所內監視器錄影畫面截圖( 見偵三卷第21頁至第22頁)、雅德思公司與興旺牙材公司訂 貨合約書與對帳單(見偵二卷第135頁至第141頁)、臺北市 政府警察局松山分局扣押筆錄暨扣押物品目錄表(見偵二卷 第39頁至第43頁)、查獲被告現場照片(見偵二卷第63頁) 及贓物認領保管單(見偵二卷第47頁)在卷可稽,堪認被告 上開任意性自白與事實相符,資可採為認定事實之依據。綜 上,本件事證明確,被告首揭犯行,堪以認定,應予依法論 科。   三、論罪科刑:     ㈠核被告就犯罪事實「一、㈠」、「一、㈢」所為,均係犯刑法 第336條第2項之業務侵占罪;就犯罪事實「一、㈡」、「一 、㈣」所為,均係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。被告於本 案所犯4罪,犯意各別,行為互殊,應予分論併罰。  ㈡爰審酌被告早於108年間在巴結股份有限公司任職時即曾犯業務侵占案件,經本院以109年度審簡字第1919號對被告論罪科刑並宣告緩刑3年(下稱甲案)確定,其不知警惕,又於甲案緩刑期間之109年8月至111年1月28日間,利用在漫步旅居股份有限公司及其關係企業任職機會,對該公司犯多件業務侵占及詐欺取財犯行,經本院於112年5月31日以112年度審訴字第69號判決論罪科刑並定應執行有期徒刑1年2月(下稱乙案)。被告竟仍不思以合法途徑獲取財物,於乙案審理期間先為本案犯罪事實「一、㈠」犯行,其因此從用力拍公司離職,立刻於同年月11日改前往路創光傑智能股份有限公司任職,並於任職翌日起即利用保管公司帳戶資料機會,多次以不正方法盜領該公司帳戶內款項(此次犯行經臺灣士林地方法院113年度審簡字第468號論罪科刑,並定應執行刑6月確定,下稱丙案),並從該公司離職後,又於同年6月12日前往本案雅德思公司任職,於任職甫第三日之同年月14日即犯本案犯罪事實「一、㈡」、「一、㈢」犯行,甚東窗事發離職後,還起歹念再犯犯罪事實「一、㈣」犯行,嗣又於本案偵查期間之112年8月1日改前往森肚創意行銷有限公司任職,於同年8月22日侵占公司款項190萬元(此次犯行經臺灣新北地方法院112年度審訴字第1245號判決論罪科刑,下稱丁案),以上有各該判決在卷可憑。由上可見被告貪念無窮,利用前往公司擔任財務人員機會,盜領或侵占公司款項成性,甚從其於用力拍公司任職翌日、雅德思公司任職後第三日及前述路創光傑智能股份有限公司、森肚創意行銷有限公司均任職不過數日後後即犯本案或丙、丁案,且三案犯行間隔時間甚短以觀,幾可認定被告前往各該公司任職之目的即係為能盜領或侵占公司財物,提供勞力換取薪資報酬並非其重點,且被告於犯案東窗事發後積極表達和解之意,卻又再覓找其他公司繼續盜領或侵占財物,以此不正所得給付前案和解金額,藉此欲爭取法院從輕量刑。職是,被告於本案各次犯行除造成被害人損失,更破壞勞資信任關係,所為實不可取。復考量被告犯後坦承犯行,與用力拍公司於偵查中達成和解,業將侵占金額1萬3000元賠償完畢,有被告於偵查中所提和解書可稽(見偵一卷第79頁),然可充分懷疑此和解金額即係由被告後續犯案不法所得而清償,又被告於本院審理時雖與雅德思公司達成和解,然約定賠償之61萬2,236元屆期全未清償,有本院和解筆錄及公務電話紀錄可憑(見審易卷第143頁),暨卷內資料所示及被告於本院審理時陳稱(見審易卷第138頁)之智識程度及家庭經濟狀況,及其各次犯行之犯罪動機、目的、手段、告訴人損失情形等一切情狀,就被告所犯4罪,分別量處如附表編號1至4所示之刑,並就附表編號2之罪刑諭知易科罰金之折算標準。被告所犯附表編號1、3、4所示3罪之罪刑,固可合併定應執行刑,然被告另犯丁案經第一審法院論罪科刑,如該案確定可與本案此3罪之刑再合併定其應執行刑,從而本院認宜俟被告所犯數罪全部確定後,另由檢察官聲請定應執行刑為適當。從而,本案爰不定其應執行之刑,併此敘明。  四、沒收:   被告於犯罪事實「一、㈡」犯行竊取之3萬2,000元;於犯罪 事實「一、㈢」犯行侵占之18萬6,623元;於犯罪事實「一、 ㈣」犯行竊取79萬3,613元中之39萬3,613元,分別屬於被告 各該犯行之犯罪所得且均未扣案,應依刑法第38條之1第1項 前段、第3項規定宣告沒收,並諭知於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時,追徵其價額。至被告於犯罪事實「一、 ㈠」犯行侵占之1萬3,000元,業經被告於偵查中賠償返還予 用力拍公司如前述;於犯罪事實「一、㈣」犯行竊取金額中 之40萬元,為警查扣後發還雅德思公司,有贓物認領保管單 可憑(見偵二卷第47頁),依刑法第38條之1第5項規定不予 宣告沒收或追徵。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段,判決如主文。 本案經檢察官陳品妤提起公訴,檢察官李進榮到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  21  日          刑事第二十庭  法 官 宋恩同 以上正本證明與原本無異。          如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。                  書記官 林鼎嵐 中  華  民  國  113  年  11  月  26  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第336條 對於公務上或因公益所持有之物,犯前條第 1 項之罪者,處 1 年以上 7 年以下有期徒刑,得併科 15 萬元以下罰金。 對於業務上所持有之物,犯前條第 1 項之罪者,處 6 月以上 5 年以下有期徒刑,得併科 9 萬元以下罰金。 前二項之未遂犯罰之 附表: 編號 犯罪事實 主文 1 犯罪事實「一、㈠」部分 殷宜靖犯業務侵占罪,處有期徒刑柒月。 2 犯罪事實「一、㈡」部分 殷宜靖犯竊盜罪,處有期徒刑伍月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣參萬貳仟元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 3 犯罪事實「一、㈢」部分 殷宜靖犯業務侵占罪,處有期徒刑壹年壹月。未扣案犯罪所得新臺幣拾捌萬陸仟陸佰貳拾參元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 4 犯罪事實「一、㈣」部分 殷宜靖犯竊盜罪,處有期徒刑壹年肆月。未扣案犯罪所得新臺幣參拾玖萬參仟陸佰拾參元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。

2024-11-21

TPDM-113-審易-934-20241121-1

審易
臺灣臺北地方法院

竊盜等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審易字第1523號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 高勝文 上列被告因竊盜等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第393 5號),本院判決如下:   主 文 高勝文犯竊盜罪,處有期徒刑伍月,如易科罰金,以新臺幣壹仟 元折算壹日。   事 實 一、高勝文於民國於112年12月4日凌晨0時41分許,騎乘車牌號 碼000-0000號重型機車,行經臺北市○○區○○區○○街00○0號前 ,見路邊停放陳邱稜所有之車牌號碼000-0000號普通重型機 車(下稱本案機車)無人看管而有機可乘,竟基於意圖為自 己不法所有之竊盜及毀損他人物品犯意,先騎乘其機車至附 近即臺北市信義區松山路515巷2弄33號路邊停放,再步行返 回本案機車停放處,為使本案機車卡鉗座連接卡鉗處弄鬆, 先以不詳方式破壞本案機車之煞車卡鉗及碟盤等位置,使本 案機車前輪之卡鉗與碟盤刮傷而損壞,足生損害於陳邱稜, 再以不詳方式拆卸本案機車之卡鉗座,攜帶該卡鉗座步行離 開現場,嗣騎乘首揭車牌號碼000-0000號重型機車離去。 二、案經陳邱稜訴由臺北市政府警察局信義分局報告臺灣臺北地 方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 一、按被告以外之人於審判外之陳述,雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定,然經當事人於審判程序同意作 為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認 為適當者,亦得為證據,刑事訴訟法第159條之5第1項定有 明文。本件下列作為證據使用而不符刑事訴訟法第159條之1 至第159條之4規定之相關審判外陳述,經檢察官、被告高 勝文於本院審理中同意作為證據(見審交易卷第79頁),本 院審酌該等陳述作成時之情況正常,所取得過程並無瑕疵, 且與本案相關之待證事實具有關連性,亦無證明力明顯過低 等情形,適當作為證據,依前開刑事訴訟法第159條之5第1 項之規定,認上開陳述具有證據能力。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由:   訊據被告固坦承毀損犯行,然否認有何竊盜犯行,於本院審理時辯稱:我工地在案發地點後面,有次我上班時,告訴人陳邱稜騎車出來差點撞到我,所以我才去破壞本案機車,並將卡鉗座拆卸,但我沒有將卡鉗座帶走,而是丟在附近,卡鉗座很便宜,我沒有竊盜的動機云云。經查:  ㈠被告於112年12月4日凌晨0時41分許,騎乘車牌號碼000-0000 號重型機車前往臺北市○○區○○路000巷0弄00號路邊停放,再 下車步行至臺北市○○區○○區○○街00○0號路邊,對停放該處路 邊之本案機車以不詳方式破壞前輪煞車卡鉗及碟盤等處,使 本案機車前輪之卡鉗與碟盤刮傷而損壞,再於同日凌晨1時3 0分許,以不詳方式拆卸本案機車卡鉗座等情,經被告於偵 訊及本院審理時所不否認(見偵卷第106頁),且經告訴人 於警詢時指述甚詳(見偵卷第59頁至第60頁),並有告訴人 所提本案機車前輪之卡鉗與碟盤遭毀損且卡鉗座已不在本案 機車上之照片(見偵卷第69頁)及攝得被告犯案經過之監視 器錄影翻拍照片及臺灣臺北地方檢察署檢察事務官勘驗報告 (見偵卷第121頁至第144頁),堪以認定。  ㈡被告雖否認其竊取首揭卡鉗座離去云云,然:  1.被告係於112年12月4日凌晨1時30分許從本案機車拆卸首揭 卡鉗座,業如前述,而告訴人於同日上午10時15分發現本案 機車卡鉗座不見並去報案,有臺北市政府警察局信義分局刑 事案件呈報單在卷可憑(見偵卷第9頁),並經告訴人於警 詢指述甚詳。據此以論,如被告所辯其將本案卡鉗座拆卸後 即棄置一旁屬實,理應於本案機車旁輕易發現該卡鉗座,然 告訴人及警方於被告拆卸後一無所獲,已難相信被告所辯屬 實。  2.此外,被告辯稱其係因不滿先前險與告訴人騎乘本案機車發 生交通事故,出於報復心態毀損本案機車,沒有竊取財物之 犯意云云。就險其所述險發生交通事故之具體過程,經其於 第三次警詢(首次及第二次警詢均辯稱未接近本案機車)時 明確陳稱:是因告訴人騎乘本案機車出巷口(案發地)差點 A到我,差點滑倒,我就去破壞他機車等語(見偵卷第14頁 ),然稍具正常智識之人之,也不會認為曾行經案發地之機 車將來就一定會停放在該處。況本案機車並非特製之罕見車 輛,其白色車身也非特殊塗裝,同顏色、同廠牌類型之機車 在臺北市都會區到處可見,縱事後在本案現場發現與其所述 險肇事之同型號、同塗裝機車,正常人也不會認定就是同一 機車。更甚者,被告非本件案發地點附近之住戶,也不認識 告訴人,本案機車停放位置係在巷內,也非在被告所稱之「 巷口」,現場更不只本案機車1台停放在該處,被告如何一 眼即特定出本案機車即為其所述之險肇事機車,實在難以理 解。再觀之現場監視器錄影翻拍照片(見偵卷第124頁至第1 28頁),本案機車停放時,其車頭係朝路中央,而其車尾之 車牌號碼係朝向路邊住宅,被告初次靠近本案機車時,係直 接朝車頭下方前輪部位觀察,全未走向車尾確認車牌號碼, 由此足見被告根本不在乎本案機車係何人所有,遑論是否為 其所述之險肇事機車,其鎖定重點就係本案機車前輪位置之 零件而已,其辯稱為報復才破壞本案機車零件云云,絕非事 實,反可徵其對本案機車前輪部位之零件具有不法所有意圖 。  3.被告辯稱:告訴人報案後,警察通知我去作筆錄,我說我沒 有把卡鉗座拿走,警察跟我說那為何在現場找不到,並叫我 找證人,後來我就找里長,里長陪同我去案發現場找,也有 找到,里長有打電話給派出所,警察請我直接把東西送過去 ,我才把卡鉗座送到福德派出所云云。然證人即案發地點大 仁里里長蔡桂清於本院審理時具結證稱:我不認識被告,是 被告去林口街80巷找我,堅持要我去現場看東西,我其實不 太想去,因為如果是糾紛的話,應該由警察處理,後來被告 帶我到林口街52巷,在巷口中藥房那邊,被告要我看個地上 的東西,我看是一個類似後照鏡的東西,看完我就離開了, 後續也沒處理,具體時間我忘了,只記得下午4點、5點左右 ,如果被告有跟我說是要我證明東西在那邊,我也不會去等 語(見審易卷第103頁至第104頁)。此外,員警陳品良於本 院審理時經傳喚未到庭,然其於偵查中出具職務報告明確陳 稱:被告曾拿一卡鉗座來派出所表示該卡鉗座為其破壞之零 件,並稱此零件係其與里長在案發現場找回,職告知其要製 作扣押筆錄及調查筆錄並請其稍等,被告即稱其趕著上班, 不願停留製作筆錄,攜該卡鉗座離去等語(見偵卷第119頁 )。綜上,依證人蔡桂清及員警陳品良所述,僅能證明被告 為警鎖定調查後,才於案發後數日請託里長前往本件案發地 附近查看路邊有一不詳型式之卡鉗座,嗣被告攜至派出所向 員警陳品良表示係在案發地附近找到等情。然前即述及,被 告於凌晨拆卸本案卡鉗座後,如真係將之留在現場,告訴人 於當日早上發現卡鉗座不見並報警,告訴人及警方應可輕易 在本案機車停放處發現該卡鉗座,殊難想像告訴人及警方找 尋無獲,被告竟可於至少數日後在同一地點發現該卡鉗座, 從而被告所辯之真實性顯有可疑,加以無從排除其嗣將本案 機車卡鉗座或其他卡鉗座放回案發地點路邊再委請里長前來 查看並攜至派出所之可能性,從而被告所辯其嗣在案發地點 附近發現本案機車卡鉗座云云,委難採憑。  4.被告雖辯稱卡鉗座價值不高,其於本件案發時甫假釋出獄, 不可能有竊取卡鉗座之動機云云。本來,對這種欠乏邏輯之 抗辯實在懶得回應,就好像說自己信某種宗教就不會說謊一 樣荒誕,但被告於112年12月至113年1月間,在大臺北地區 到處竊取停放路邊機車之零件或車牌而犯竊盜多案,經檢察 官提起公訴,由法院論罪科刑,有本院113年度簡字第1019 號、113年度簡字第1696號、113年度審簡字第1439號、113 年度審簡字第1370號、113年度簡字第3195號、113年度簡字 第3054號、113年度審簡字第2015號判決在卷可稽。這些案 件都與本案時間接近,其中也不乏竊取卡鉗類之零件,被告 還都承認犯罪,因此不是法院在被告否認情形下認定其有罪 的,既然如此,被告又要如何交代只有本案沒有竊取零件之 動機,但在別案就會有,因此這種超越邏輯的說法,是要法 院怎麼採信。  5.職是,被告所辯均不可採,被告與告訴人並不相識,也無仇 怨,告訴人及員警所稱其於案發當日上午發現本案機車卡鉗 座不見,附近也未發現該卡鉗座等情應值採信,參考前述監 視器畫面可見被告從初始接觸本案機車時,其觀注焦點及碰 觸部分即在前輪部分之零件,而被告對其於案發當日凌晨拆 卸本案機車卡鉗座乙節也坦承不諱,再佐以被告於相近時間 在太臺北地區另犯多件竊取機車之竊盜案,被告也坦認犯罪 等情,應認被告將本案機車卡鉗座拆卸後攜離現場,其具有 為自己不法所有之意圖甚明。  ㈢按物之本體與其效用應分別以觀,刑法第354條之毀損罪將「 毀棄」、「損壞」或「致令不堪用」3種行為並列,所欲保 護之法益,乃係個人對物之本體完整性與利用之利益,「毀 棄」、「損壞」或「致令不堪用」係毀損罪所欲規範之3種 獨立行為類型。「毀棄」係將物品予以銷毀或廢棄,使物品 失其存在之意義,其結果亦使物品喪失其效用。「損壞」雖 亦破壞物品之形體,而改變物品之外形,但未達使物品喪失 其存在意義之程度,至於物品是否因而喪失全部或一部之效 用,則非所問。「致令不堪用」則係指以「毀棄」、「損壞 」以外之方法,使物品喪失其全部或一部之效用。又毀損罪 之行為結果須「足以生損害於公眾或他人」,所謂足生損害 ,只要有受損害之虞即足,不以實際發生損害為必要。在「 損壞」物品之情形,行為要件之「損壞」與結果要件之「損 害」乃不同概念,破壞、改變物品之外形,是否足生損害於 他人而實質上值得保護,應綜合行為人破壞、改變物品外形 之程度、物品之交易、利用價值有無減損及刑罰之發動是否 合理而為判斷。被告為竊取本案機車卡鉗座,以不詳方式刮 傷前輪煞車卡鉗及碟盤,顯已使該等零件外形改變,從而被 告所為係上述「損壞」他人物品之行為。復考量煞車卡鉗及 碟盤係前輪煞車之關鍵零件,雖經告訴人於警詢時陳稱尚堪 用於騎乘,然經刮損後應使結構之安全性減損,自應認被告 所為,足生損害於告訴人。  三、論罪科刑:  ㈠核被告所為,係犯刑法第354條之毀損他人物品罪、刑法第32 0條第1項竊盜罪。被告係一行為同時觸犯上開數罪名,為想 像競合犯,應依刑法第55條規定,從一重論以刑法第320條 竊盜罪。  ㈡爰審酌被告前即狂犯竊盜及毒品案件,經法院論罪科刑確定 ,於98年2月8日入監執行,於111年12月16日假釋出監付保 護管束(預計執畢日期為115年3月21日),全不珍惜自由機 會,於假釋期間犯本案竊盜及毀損犯行,嚴重敗壞社會治安 ,使告訴人遭受財物損失,彷彿獄政假釋制度如同笑話,飽 受民眾批評。復考量被告犯後坦承毀損犯行,然否認竊盜犯 行,於偵查中與告訴人達成和解,並賠償新臺幣2萬元予告 訴人,有本院公務電話紀錄可憑,暨參考被告於本院審理時 陳稱(見審易卷第108頁至第109頁)之智識程度及家庭經濟 狀況,及其犯罪之動機、目的、手段、所生危害、所竊取物 品之價值等一切具體情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易 科罰金折算標準。   四、不予宣告沒收之說明:   被告竊得本案機車卡鉗座,固屬於被告之犯罪所得,本應依 刑法第38條之1第1項、第3項宣告沒收、追徵,然被告與告 訴人達成和解,已賠償告訴人完畢,是如本案再對被告宣告 沒收、追徵上開犯罪所得,應認有過苛之虞,爰依刑法第38 條之2第2項規定,不予宣告沒收、追徵。   據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官蔡佳倩提起公訴,檢察官黃惠欣到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  21  日          刑事第二十庭  法 官 宋恩同 以上正本證明與原本無異。          如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。                  書記官 林鼎嵐 中  華  民  國  113  年  11  月  26  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 刑法第354條 毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用,足以生損害於 公眾或他人者,處 2 年以下有期徒刑、拘役或 1 萬 5 千元以 下罰金。

2024-11-21

TPDM-113-審易-1523-20241121-1

審訴
臺灣臺北地方法院

詐欺等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審訴字第1657號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 楊莉莉 上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第166 38號)及移送併辦(臺灣基隆地方檢察署檢察官113年度偵字第7 193號),因被告於本院準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述 ,經告以簡式審判程序意旨,並聽取公訴人及被告之意見後,經 本院改依簡式審判程序審理,判決如下:   主   文 楊莉莉犯如附表編號1至5所示之罪,各處如附表編號1至5「宣告 刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年陸月。緩刑貳年。   事實及理由 壹、本案依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454條第2項規定, 除犯罪事實、證據應予更正、補充如下外,其餘證據均引用 檢察官起訴書之記載(如附件): 一、本案犯罪事實,應予更正如下:   楊莉莉於民國112年12月間,與真實姓名年籍不詳、自稱「王國榮」之人及其他真實姓名年籍不詳者所組之詐欺集團(下稱本案詐欺集團)成員,共同意圖為自己或第三人不法之所有,基於三人以上共同詐欺取財及共同洗錢之犯意聯絡,透過LINE通訊軟體與「王國榮」聯繫,依指示將其申設之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶(下稱郵局帳戶)之資訊提供與「王國榮」使用。嗣本案詐欺集團成員獲悉楊莉莉上開帳戶資訊後,即向附表編號1至5所示之人施以詐術,除附表編號2所示之人因發覺有異,僅為避免其他人受害而刻意匯款新臺幣(下同)1元,而非因本案詐欺集團成員施用詐術所致,致未能詐欺取財、製造金流斷點得逞外,其餘之人均陷於錯誤,而依指示將受騙款項匯入指定之上開帳戶(詐欺時日、詐欺手法、匯款時日、匯款金額,詳如附表編號1至5所示);再由楊莉莉依「王國榮」指示擔任提款車手,前往提領附表編號1至5所示受騙款項(提領時地、提領金額,均詳如附表編號1至5所示);復依「王國榮」指示前往指定之新北市○○區○○路00號前,將其提領之上開受騙款項連同帳戶提款卡一併交與本案詐欺集團成員,藉此製造金流斷點,以掩飾及隱匿詐欺所得財物之去向及所在。 二、起訴書證據並所犯法條欄證據部分另應補充增列「被告楊莉 莉於本院準備程序中及審理時之自白(見本院卷第95頁、第 100至102頁)」。 貳、論罪科刑之依據: 一、新舊法比較:按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2條第1項定有明文。又比較刑度之輕重,以主刑之比較為先,其輕重則依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑,以最高度之較長或較多者為重,最高度相等者,以最低度之較長或較多者為重,同法第35條第2項亦有明定。惟法律變更之比較,應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形,綜其全部罪刑之結果而為比較;未遂犯之處罰,以有特別規定者為限,並得按既遂犯之刑減輕之,刑法第25條第2項定有明文。刑法上之「必減」,以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量(刑之幅度),「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量,而比較之。故除法定刑上下限範圍外,因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍,亦為有利與否之比較範圍,且應以具體個案分別依照新舊法檢驗,以新舊法運用於該個案之具體結果,定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分,因牽涉個案量刑裁量之行使,必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後,方就各該易刑處分部分決定其適用標準,故於決定罪刑之適用時,不列入比較適用之範圍(最高法院113年度台上字第2720號判決意旨可供參照)。  ㈠被告楊莉莉行為後,洗錢防制法於113年7月31日修正公布全 文31條,除第6、11條外,其餘修正條文均於同年0月0日生 效施行。被告行為時,修正前洗錢防制法第14條第1項規定 :「有第2條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併 科新臺幣500萬元以下罰金。」、第2項規定:「前項之未遂 犯罰之。」;被告行為後則移列為同法第19條第1項規定: 「有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒 刑,併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利 益未達新臺幣1億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科 新臺幣5000萬元以下罰金。」、第2項規定:「前項之未遂 犯罰之。」。  ㈡又關於自白減刑之規定,被告行為時即修正前洗錢防制法第1 6條第2項規定:「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自 白者,減輕其刑。」;被告行為後則移列為同法第23條第3 項前段規定:「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白 者,如有所得並自動繳交全部所得財物者,減輕其刑。」。 而所謂歷次審判中均自白,參照上開條文修正理由說明,係 指歷次事實審審級(包括更審、再審或非常上訴後之更為審 判程序),且於各該審級中,於法官宣示最後言詞辯論終結 時,被告為自白之陳述而言。  ㈢經查,被告洗錢之財物未達1億元,其於偵查中否認洗錢犯行 (見偵字卷第83頁),迄至本院準備程序中及審理時方自白 在卷(見本院卷第95頁、第100至102頁),是均無修正前後 關於自白減刑規定之適用。又刑法第25條第2項係屬得減而 非必減之規定,按上說明,應以原刑最高度至減輕最低度為 刑量。綜其全部罪刑之結果而為比較,就附表編號1、3至5 部分,被告行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑2月以上7年以 下,裁判時法之處斷刑範圍則為有期徒刑6月以上5年以下; 另就附表編號2未遂部分(見下述),行為時法之處斷刑範 圍為有期徒刑1月以上7年以下,裁判時法之處斷刑範圍則為 有期徒刑3月以上5年以下,是依刑法第2條第1項但書之規定 ,均應以裁判時法有利於被告。 二、經查,本案詐欺集團成員固向附表編號2所示告訴人張子晏施以詐術、指示其匯款如附表編號2所示,被告並依指示提領上開告訴人匯入帳戶之1元交與本案詐欺集團。惟依證人即告訴人張子晏於本院準備程序中之陳述:我當時就知道這是詐騙,所以刻意匯1元是為了避免有其他被害人受害等語(見本院卷第61頁),可知本案詐欺集團成員固已著手實施加重詐欺、洗錢之行為,惟因告訴人張子晏已識破渠等詐欺技倆而就匯款1元部分並未陷於錯誤,此部分應僅成立未遂犯。 三、核被告就附表編號1、3至5所為,均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1 項後段之洗錢罪;就附表編號2所為,係犯刑法第339條之4 第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪及洗錢 防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。公訴意旨認 被告就附表編號2部分所為屬既遂,容有誤會,惟既、未遂 僅犯罪狀態之不同,自毋庸變更起訴法條,併此敘明。 四、被告與「王國榮」及其他真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團 其他成員間,有犯意聯絡及行為分擔,應論以共同正犯。  五、被告上開所為,均係以一行為而觸犯數罪名,為想像競合犯 ,應依刑法第55條規定,就附表編號1、3至5所為,均應從 一重論以三人以上共同詐欺取財罪;就附表編號2所為,應 從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。 六、被告所犯上開三人以上共同詐欺取財罪(共4罪)、三人以 上共同詐欺取財未遂罪(1罪),犯意各別,行為互殊,應 予分論併罰。 七、被告行為後,詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制定 公布,其中於同年0月0日生效施行之同條例第2條第1款第1 目規定之詐欺犯罪,包括刑法第339條之4之加重詐欺罪;又 同日生效施行之同條例第47條前段規定:「犯詐欺犯罪,在 偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪所得,自動繳交其犯罪 所得者,減輕其刑」。經查,被告本案所犯各罪固均屬上開 條例第2條第1款第1目規定之詐欺犯罪,惟其於偵查中否認 詐欺犯行(見偵字卷第83頁),迄至本院準備程序中及審理 時方自白在卷(見本院卷第95頁、第100至102頁),是無上 開條例第47條前段規定之適用,併此敘明。 八、就附表編號2部分,被告與本案詐欺集團成員已著手於三人 以上共同詐欺取財行為,惟告訴人張子晏已識破渠等之詐欺 技倆而未陷於錯誤,為未遂犯,爰就此部分依刑法第25條第 2項規定減輕其刑。 九、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告並無前科,此有臺灣高等法院被告前科紀錄表附卷可憑,素行良好。惟其任意將自己申設之帳戶資訊提供他人使用,並依指示於本案擔任提款車手,漠視他人財產權,對社會治安造成相當之影響,應予非難;併參以其犯後坦承犯行,除部分被害人未到庭致未能洽談和解外(見本院卷第57頁、第91頁),已積極與其餘被害人達成調解,且均已如數給付款項(詳如附表編號1至5「和解/履行情形」欄所示)等犯後態度;兼衡被告本案擔任角色之涉案程度,犯罪所生損害;再審酌其自述高職肄業之智識程度,目前無業,離婚,需扶養母親之家庭生活經濟狀況(見本院卷第103頁)暨其犯罪之動機、目的及手段等一切情狀,爰分別量處如主文(即附表編號1至5「宣告刑」欄)所示之刑,暨定其應執行之刑,以示懲儆。 十、緩刑:被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,此有 臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽。本院審酌其因一時 失慮,致罹刑典,犯後坦承犯行,除部分被害人未到庭致未 能洽談和解外,已積極與其餘被害人達成調解,且均已如數 給付款項等節,業經認定如前;與被告達成調解之被害人亦 均同意以調解筆錄所載內容作為被告緩刑之附條件,此有本 院調解筆錄、準備程序及審理筆錄在卷可查(見本院卷第69 頁、第129頁、第62頁、第104頁)。承上,本院認被告經此 偵、審及科刑之教訓,應能知所警惕而無再犯之虞,是認所 宣告之刑以暫不執行為適當,併依刑法第74條第1項第1款之 規定,宣告緩刑2年,以啟自新。     參、沒收部分:按沒收適用裁判時之法律;本法總則於其他法律 有沒收之規定者,亦適用之。但其他法律有特別規定者,不 在此限,刑法第2條第2項、第11條分別定有明文。是關於沒 收應逕行適用裁判時之法律,無庸為新舊法之比較適用。又 洗錢防制法第25條第1項規定:「犯第19條、第20條之罪, 洗錢之財物或財產上利益,不問屬於犯罪行為人與否,沒收 之。」;詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定:「犯詐 欺犯罪,其供犯罪所用之物,不問屬於犯罪行為人與否,均 沒收之。」固為刑法沒收之特別規定,惟縱屬義務沒收,仍 不排除刑法第38條之2第2項規定之適用,而可不宣告沒收或 予以酌減之(最高法院109年度台上字第191號判決意旨可資 參照)。茲分述如下: 一、被告並未因本案各犯行而獲報酬一節,業據被告於本院準備程序中供承在卷(見本院卷第95至96頁),卷內復無證據證明被告確獲有犯罪所得,爰不予宣告沒收。 二、被告提領之本案被害人受騙款項,固為被告洗錢之財物,惟 其已依「王國榮」指示交與指定之本案詐欺集團成員一節, 業據被告於警詢及偵查中供承在卷(見偵字卷第9頁、第82 頁),卷內復無證據證明被告就上開款項有何事實上管領處 分權限,如對其宣告沒收,容有過苛之虞,爰依刑法第38條 之2第2項規定不予宣告沒收。 三、如附表所示郵局帳戶及提款卡固係被告所有、供其與本案詐欺集團成員為本案詐欺犯罪所用之物,惟被告已將帳戶提款卡交與本案詐欺集團成員一節,業據被告於警詢中供承在卷(見偵字卷第9頁);且該帳戶於112年12月29日已列為警示帳戶一節,有該帳戶資料(見備註欄)附卷可憑(見偵字卷第69頁),已無刑法上之重要性,爰不予宣告沒收,併此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第310條之2、第4 54條第2項、第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官王文成提起公訴及檢察官何治蕙移送併辦,檢察官 王巧玲到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  21  日          刑事第二十二庭法 官 葉詩佳 上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。                 書記官  巫佳蒨 中  華  民  國  113  年  11  月  21  日 附表: 編號 被害人 詐欺時日/詐欺手法 匯款時日/匯款金額(新臺幣)/匯入帳戶 提領時日/提領金額(新臺幣) (/地點) 和解/履行情形(新臺幣) 宣告刑 1 任國毅 (提告) 本案詐欺集團成員於112年12月28日19時許,透過網際網路向任國毅佯稱:欲購買其網路販售商品,希望用蝦皮拍賣下單,然無法下單,恐因未簽署協定所致,須聯繫客服人員及金融機構處理云云,復佯以蝦皮拍賣及郵局客服人員致電其並佯稱:須依其指示設定云云,致任國毅陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 112年12月29日 14時20分21秒 /3萬0,010元 /郵局帳戶 112年12月29日 ①14時22分46秒 /2萬0,005元 ②14時23分49秒  /1萬0,005元 (/新北市○○區○○○路0號全家便利商店新店慶民店內自動櫃員機)  被告已給付被害人任國毅2萬元,此有本院調解筆錄影本、本院準備程序筆錄及公務電話紀錄附卷可憑(見本院卷第129至130頁、第94頁、第133頁) 楊莉莉犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月。 2 張子晏 (提告) 本案詐欺集團成員於112年12月29日14時20分許,佯以張子晏友人「邱雅庭」聯繫張子晏佯稱:需款孔急云云,惟張子晏已發覺有異,為避免有其他人受害,而刻意匯款如右所示。 112年12月29日 14時30分01秒 /1元 /郵局帳戶 112年12月29日 ①14時37分18秒  /2萬0,005元 ②14時38分21秒  /1萬0,005元 (/新北市○○區○○○路0號全家便利商店新店慶民店內自動櫃員機)  被告已給付被害人張子晏1,000元,此有本院調解筆錄及本院準備程序筆錄附卷可憑(見本院卷第69至70頁、第60頁) 楊莉莉犯三人以上共同詐欺取財未遂罪,處有期徒刑壹拾月。 3 林侑親 (提告) 本案詐欺集團成員於112年12月29日14時30分許,佯以友人致電林侑親佯稱:需款孔急云云,致林侑親陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 112年12月29日 14時32分24秒 /3萬元 /郵局帳戶 同編號2 未和解 楊莉莉犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 4 李駿杰 (提告) 本案詐欺集團成員於112年12月29日8時16分許,透過網路向李駿杰佯稱:欲購買其網路販售商品,希望用賣貨便下單,然無法下單,恐因未簽署協定所致,須聯繫客服人員處理云云,復佯以賣貨便客服人員聯繫並佯稱:須依指示設定云云,致李駿杰陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 112年12月29日 14時46分30秒 /3萬0,066元 /郵局帳戶 112年12月29日 ①14時51分12秒  /2萬0,005元 ②14時51分59秒  /1萬0,005元 ③14時57分14秒  /2萬0,005元 ④14時58分36秒  /1萬0,005元 ⑤15時01分25秒  /2萬0,005元 ⑥15時05分49秒  /1萬0,005元 (/新北市○○區○○○路0號統一便利商店二十張店內自動櫃員機) 未和解 楊莉莉犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 5 黃正彥 (提告) 本案詐欺集團成員於112年12月29日13時27分許,佯以黃正彥姪兒致電黃正彥佯稱:需款孔急云云,致黃正彥陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 112年12月29日 14時49分01秒 /3萬元 /郵局帳戶 同編號4 被告已給付被害人黃正彥2萬元,此有本院調解筆錄及本院公務電話紀錄附卷可憑(見本院卷第69至71頁) 楊莉莉犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月。 附錄本案論罪科刑法條: 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 附件:臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書                   113年度偵字第16638號   被   告 楊莉莉 女 53歲(民國00年0月00日生)             住○○市○○區○○路00巷00號             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因詐欺等案件,已經偵查終結,認應提起公訴,茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、楊莉莉明知真實姓名年籍不詳,綽號「王國榮」之人,及同 集團真實姓名年籍不詳之車手(下稱A某)均為詐欺集團成 員,竟與「王國榮」、A某及所屬詐欺集團其他真實姓名年 籍不詳之成員均意圖為自己不法所有,共同基於詐欺及洗錢 之犯意聯絡,自民國112年12月間起,加入「王國榮」、A某 所屬詐欺集團,而擔任提款車手之工作。其分工方式係先由 楊莉莉將其所申辦中華郵政股份有限公司帳號000-00000000 000000號帳戶(下稱郵局帳戶)之資訊,提供予真實姓名年 籍不詳之詐欺集團成員使用。復由詐欺集團成員意圖為自己 不法之所有,基於詐欺之犯意,於附表一所示時間,以附表 一所示之方式詐欺如附表一所示之人,致其陷於錯誤,匯款 如附表一所示之款項至如附表一所示之帳戶中,楊莉莉復依 詐欺集團成員指示,於如附表二所示之時間,前往如附表二 所示之地點,提領上開匯入之款項,並交付A某。嗣因如附 表一所示之被害人察覺有異,報警處理而循線查悉上情。 二、案經任國毅、張子晏、林侑親、李駿杰、黃正彥訴由新北市 政府警察局新店分局報告偵辦。      證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實: 編號 證據名稱 待證事實 1 被告楊莉莉於警詢及偵查中之供述。 固坦承曾於上開時間、地點提款乙情,惟矢口否認有何詐欺犯行,並辯稱:伊僅係應徵收取博弈款項之工作,不知該款項係遭他人詐欺而來,伊並無詐欺云云。 2 告訴人任國毅、張子晏、林侑親、李駿杰、黃正彥於警詢中之指訴。 證明告訴人任國毅、張子晏、林侑親、李駿杰、黃正彥因遭詐欺集團詐欺,而匯款至詐欺集團成員指定如附表一所示帳戶之事實。 3 告訴人任國毅、張子晏、林侑親、李駿杰、黃正彥之報案資料及相關金融帳戶交易明細資料各1份。 證明告訴人任國毅、張子晏、林侑親、李駿杰、黃正彥遭詐欺而匯款至詐欺集團成員指定如附表一所示帳戶之事實。 4 自動櫃員機提領紀錄1份、現場監視錄影畫面翻攝照片1組。 證明被告於附表二所示時間、地點,領取附表二所示帳戶內款項之事實。 二、核被告所為,係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同 犯詐欺取財罪嫌,及違反洗錢防制法第2條第2款及洗錢防制 法第3條第1款之行為而犯洗錢防制法第14條第1項一般洗錢 罪嫌。被告與「王國榮」、A某及所屬詐欺集團其他成員間 ,有犯意聯絡及行為分擔,請論以共同正犯。被告係以一行為 同時觸犯上開加重詐欺取財及洗錢等罪名,係屬想像競合犯 ,請依刑法第55條之規定,從一重之加重詐欺取財罪處斷。 被告上開就相同被害人所為多次取款行為,係在時空密接之 情形下收取,在刑法評價上,應均視為數個舉動之接續施行 ,合為包括之一行為予以評價,較為合理,請論以接續犯。 未扣案被告之犯罪所得,倘於裁判前未能實際合法發還被害 人,請依刑法第38條之1第1項前段及第3項之規定諭知沒收 ,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣臺北地方法院 中  華  民  國  113  年  7   月  1   日              檢 察 官  王文成 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  7   月  16  日              書 記 官  陳瑞和 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第339條 (普通詐欺罪) 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第15條之2 任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通 貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號交付、 提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣,或基於親友 間信賴關係或其他正當理由者,不在此限。 違反前項規定者,由直轄市、縣(市)政府警察機關裁處告誡。 經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者,亦同。 違反第 1 項規定而有下列情形之一者,處 3 年以下有期徒刑、 拘役或科或併科新臺幣 1 百萬元以下罰金: 一、期約或收受對價而犯之。 二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。 三、經直轄市、縣(市)政府警察機關依前項或第 4 項規定裁   處後,五年以內再犯。 前項第 1 款或第 2 款情形,應依第 2 項規定,由該管機關併 予裁處之。 違反第 1 項規定者,金融機構、虛擬通貨平台及交易業務之事 業及第三方支付服務業者,得對其已開立之帳戶、帳號,或欲開 立之新帳戶、帳號,於一定期間內,暫停或限制該帳戶、帳號之 全部或部分功能,或逕予關閉。 前項帳戶、帳號之認定基準,暫停、限制功能或逕予關閉之期間 、範圍、程序、方式、作業程序之辦法,由法務部會同中央目的 事業主管機關定之。 警政主管機關應會同社會福利主管機關,建立個案通報機制,於 依第 2 項規定為告誡處分時,倘知悉有社會救助需要之個人或 家庭,應通報直轄市、縣(市)社會福利主管機關,協助其獲得 社會救助法所定社會救助。 附表一:詐欺集團詐欺被害人 (金額單位:新臺幣元) 編號 被害人 詐欺方式 匯款時間 匯入帳戶 詐欺金額 1 任國毅 (提告) 詐欺集團成員於112年12月28日19時許,透過網際網路聯繫其並佯稱:欲購買其刊登網路販售之商品,希望用蝦皮拍賣下單,然無法下單,恐因未簽署協定所致,須聯繫客服人員及金融機構處理云云,復佯以蝦皮拍賣及郵局客服人員致電其並佯稱:須依其指示設定云云,致其因而陷於錯誤,爰依指示匯款。 112年12月29日 14時20分許 郵局帳戶 3萬10元 2 張子晏 (提告) 詐欺集團成員於112年12月29日14時20分許,佯以其友人致電並佯稱需款孔急云云,致其因而陷於錯誤,爰依指示匯款。 112年12月29日 14時30分許 1元 3 林侑親 (提告) 詐欺集團成員於112年12月29日14時30分許,佯以其友人致電並佯稱需款孔急云云,致其因而陷於錯誤,爰依指示匯款。 112年12月29日 14時32分許 3萬元 4 李駿杰 (提告) 詐欺集團成員於112年12月29日8時16分許,透過網際網路聯繫其並佯稱:欲購買其刊登網路販售之商品,希望用賣貨便下單,然無法下單,恐因未簽署協定所致,須聯繫客服人員處理云云,復佯以賣貨便客服人員聯繫其並佯稱:須依其指示設定云云,致其因而陷於錯誤,爰依指示匯款。 112年12月29日 14時46分許 3萬66元 5 黃正彥 (提告) 詐欺集團成員於112年12月29日13時27分許,佯以其姪兒致電並佯稱需款孔急云云,致其因而陷於錯誤,爰依指示匯款。 112年12月29日 14時49分許 3萬元 附表二:被告提款 (金額單位:新臺幣元) 編號 提款時間 提款地點 提款金額 1 112年12月29日 14時22分許 新北市○○區○○○路0號便利商店內自動櫃員機前 2萬5元 2 112年12月29日 14時23分許 1萬5元 3 112年12月29日 14時37分許 2萬5元 4 112年12月29日 14時38分許 1萬5元 5 112年12月29日 14時51分許 新北市○○區○○○路0號便利商店內自動櫃員機前 2萬5元 6 112年12月29日 14時51分許 1萬5元 7 112年12月29日 14時57分許 2萬5元 8 112年12月29日 14時58分許 1萬5元 9 112年12月29日 15時1分許 2萬5元 10 112年12月29日 15時5分許 1萬5元

2024-11-21

TPDM-113-審訴-1657-20241121-1

審易
臺灣臺北地方法院

妨害自由

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審易字第2321號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 劉家旭 上列被告因妨害自由案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第2 6046號),本院判決如下:   主 文 劉家旭犯恐嚇危害安全罪,處拘役伍拾日,如易科罰金,以新臺 幣壹仟元折算壹日。   事 實 一、劉家旭與劉秀卿為姊弟關係,為家庭暴力防治法第3條第4款 所定之家庭成員。2人因母親遺產問題發生糾紛而相處不睦 ,劉家旭基於恐嚇犯意,於民國113年6月10日16時許,至劉 秀卿位在新北市○○區○○路0巷0號1樓住處找劉秀卿理論發生 爭執,接續以Line通訊軟體傳訊息方式,向劉秀卿恐嚇稱: 「我是竹聯幫信蔣的人、你也認識、我不會對你怎樣,不過 你兒子出入要小心、我會先送你去坐牢獄、我的個性怎樣你 從小看到大,我是有仇必報的、改天去新店找你算帳、媽媽 是你害死的,媽是你害死的」等語,使劉秀卿心生畏懼遂報 警,為警循線查悉上情。 二、案經劉秀卿訴由新北市政府警察局新店分局報請臺灣臺北地   方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 壹、證據能力部分 一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定   者外,不得作為證據,刑事訴訟法第159條第1項定有明文。   被告以外之人於審判外之陳述,雖不符前4條之規定,而經 當事人於審判程序同意做為證據,法院審酌該言詞陳述或書 面陳述作成時之情況,認為適當者,亦得為證據。當事人、 代理人或辯護人於法院調查證據時,知有刑事訴訟法第159 條第1項不得為證據之情形,而未於言詞辯論終結前聲明異 議者,視為有前項之同意,同法第159條之5亦規定甚明。   經查,本院認定事實所憑被告以外之人於審判外之陳述,檢 察官、被告劉家旭對該等證據之證據能力並未表示意見,且 未於本院言詞辯論終結前聲明異議,本院審酌該等陳述作成 之情況並無違法情事,堪認為適當,依刑事訴訟法第159條 之5第2項規定,均得作為證據。 二、本件認定事實所引用之非供述證據,並無證據證明係公務員 違背法定程序所取得,且與本案均有關連性,依刑事訴訟法   第158條之4反面解釋,亦均得為證據。 貳、得心證理由 一、被告固坦承其有傳送如事實欄所示之訊息予告訴人劉秀卿之 情,惟矢口否認有何恐嚇危害安全之犯行,辯稱:其沒有恐 嚇,只是叫姪子送外送的時候小心一點,其的用意是關心姪 子;其只是有認識竹聯幫的人,其不是竹聯幫的;一般姊弟 講話都是這樣云云。經查: (一)上開被告坦認之事實,核與證人即告訴人劉秀卿於警詢時證 述明確,復有LINE對話紀錄、新北市政府警察局新店分局江 陵派出所截圖照片4張在卷可憑,已勘認定。 (二)被告固以前揭情詞置辯,惟按刑法上所稱「恐嚇」,祇須行 為人以足以使人心生畏怖之情事告知他人即為已足,其通知 危害之方法並無限制,凡一切以直接之言語、舉動,或其他 足使被害人理解其意義之方法或暗示其如不從將加危害,而 使被害人心生畏怖者,均應包括在內。而該言語或舉動是否 足以使他人生畏怖心,應依社會一般觀念衡量之,如行為人 之言語、舉動,依社會一般觀念,均認係惡害之通知,而足 以使人生畏怖心時,即可認屬恐嚇(最高法院22年度上字第 1310號判例、73年度台上字第1933號、84年度台上字第813 號判決意旨參照)。觀之被告傳送之上開文字訊息內容,客 觀上已明確表達欲加害告訴人之意,從而以一般社會經驗法 則客觀判斷,已足使一般受此通知者心生畏佈。 (三)綜上所述,被告所辯乃屬卸責之詞,自不足採,本件事證明 確,被告恐嚇犯行洵堪認定,應依法論科。     二、按家庭暴力防治法所稱「家庭暴力」,指家庭成員間實施身 體或精神上不法侵害之行為;所稱「家庭暴力罪」,指家庭 成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪 ,家庭暴力防治法第2條第1款、第2款,分別定有明文。查 被告與告訴人劉秀卿為姊弟關係,係屬家庭暴力防治法第3 條第4款所定之家庭成員關係。是核被告所為,係犯刑法第3 05條之恐嚇危害安全罪。又被告上開恐嚇犯行亦屬家庭暴力 防治法第2條第2款之家庭暴力罪,惟因家庭暴力防治法   之上開條文並無罰則規定,是以被告上開恐嚇犯行應逕依  刑法恐嚇罪之規定予以論罪科刑。 三、爰審酌被告遇事本應理性解決糾紛,然率爾以上開方式恫嚇 告訴人,所為實屬不該,兼衡被告之犯罪動機、目的、手段 、所生危害、犯後態度等一切情狀,量處如主文所示之刑, 並諭知易科罰金之折算標準,以示懲儆。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官錢明婉提起公訴,檢察官林秀濤到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  21  日          刑事第二十二庭 法 官 翁毓潔 上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。                  書記官 陽雅涵 中  華  民  國  113  年  11  月  22  日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第305條 以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事,恐嚇他人,致生危 害於安全者,處2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

2024-11-21

TPDM-113-審易-2321-20241121-1

交易
臺灣臺北地方法院

過失傷害

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度交易字第136號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 范永生 (現另案在法務部○○○○○○○○羈押中) 上列被告因過失傷害案件,經檢察官提起公訴 (112年度偵字第 4022號),本院判決如下:   主  文 范永生無罪。   理  由 一、公訴意旨略以:被告范永生於民國000年00月00日凌晨2時41 分許,駕駛車牌號碼000-0000號營業小客車(下稱本案計程 車),沿臺北市大安區忠孝東路4段由東往西方向行駛,行 近忠孝東路4段與大安路1段交岔路口(下稱案發路口)時, 本應注意汽車行駛至交岔路口右轉彎時,應距交岔路口30公 尺前,換入外側車道,駛至路口後再行右轉,而依當時天候 陰,夜間有照明,路況係乾燥、無缺陷之柏油路面,又無障 礙物且視距良好,並無不能注意之情事,竟疏未於案發路口3 0公尺前換入外側車道即第4車道(該處共有4線車道,最左側車 道為第1車道,依序向右計算,其中第4車道為直行及右轉車道, 其餘車道均為直行車道),即貿然從第1車道逕行右轉駛往大安路 1段,適有證人即告訴人鍾佳汶(下逕稱其名)騎乘車牌號 碼000-000號普通重型機車(下稱本案機車),沿同路段第4 車道同向駛至該處,見狀煞閃不及,兩車遂發生碰撞,鍾佳 汶因而人車倒地,並受有雙側顱內出血、左側硬腦膜下出血 、雙側蜘蛛膜下腔出血、枕葉顱骨骨折之傷害(下稱本案傷 害)。因認被告涉有刑法第284條前段之過失傷害罪嫌。 二、按「犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實。 」、「不能證明被告犯罪者……應諭知無罪之判決。」刑事訴 訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。次按認定 不利於被告之事實,須依積極證據,苟積極證據不足為不利 於被告事實之認定時,即應為有利於被告之認定,更不必有 何有利之證據。再按,認定犯罪事實應依證據,為刑事訴訟 法所明定,故被告否認犯罪事實所持之辯解,縱屬不能成立 ,仍非有積極證據足以證明其犯罪行為,不能遽為有罪之認 定。 三、公訴人認被告涉有前揭犯嫌,主要係以:㈠根據案發路口附 近之監視錄影紀錄,本案機車確實遭一部由案發路口第1車道 逕行右轉駛往大安路1段的車輛撞倒(下稱本案車禍)。㈡鍾 佳汶因本案車禍受到本案傷害,有鍾佳汶之基督復臨安息日 會醫療財團法人臺安醫院(下稱臺安醫院)診斷證明書、病 危通知書在卷可稽(臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第402 2號卷第17、19頁參照)。㈢證人即到場處理之警員吳思緯( 下逕稱其名)證述綦詳等資為論據。經查:  ㈠鍾佳汶雖於警詢時證稱:「我於111年11月28日02時43分在台 北市大安區忠孝東路四段與大安路一段口與范永生所駕駛的 營小客車000-0000車號發生車禍。當時我駕駛普重機000-00 0號由東往西方向行駛於忠孝東路四段上,而范永生所駕駛 的營小客車000-0000車號也是由東往西方向行駛於忠孝東路 四段上。但於忠孝東路四段與大安路一段口時,營小客車00 0-0000車號欲右轉進去大安路一段,就直接從忠孝東路四段 最内側車道切入最外側車道,之後我就遭到營小客車000-00 00車號撞擊過來與我發生車禍導致我受傷。」(前揭偵查卷 第13、14頁參照)。但嗣於偵查中澄清稱:「……突然我左側 有一輛黃色的汽車開到我前方,似乎是要右轉,隨後我機車 立刻與對方車輛發生碰撞,我完全無法反應,碰撞後我就飛 出去,接著就昏迷,等我醒來時已經在醫院了,先前道路交 通事故談話紀錄表記載我被撞飛出去後,醒來時救護車及警 方都到現場等語,這段話應該是警察誤會我的意思,我在車 禍現場昏迷後,並沒有看到救護車也不清楚是何人將我送醫 ,在醫院時我有看到被告,但我們並沒有講到任何話,我一 開始也不知道是被告開車撞到我,是警察跟我說的。」等語 (前揭偵查卷第108頁參照)。可證,鍾佳汶實際上只知道 是一部「黃色的汽車」與其發生碰撞,並不確定是否被告所 駕駛之本案計程車肇事。警詢中關於被告肇事之陳述,並非 鍾佳汶親身所見所聞,不能作為不利被告之證據。  ㈡吳思緯固證稱:當時到(案發)現場雙方都已經移動到路邊 ,被害人就送醫院,剩被告在,當時被告(承認他駕駛本案 計程車由)……忠孝東路東往西方向直行,(我)回去調監視 器畫面,沒有任何一台計程車是東往西直行,只有一台計程 車是忠孝東路東往西方向右轉大安路,當時現場計程車(本 院按,本案計程車)橫停在大安路上,若照被告所述是直行 (忠孝東路),不可能停在(與忠孝東路垂直的)大安路上 。且畫面上沒有任何計程車在忠孝東路東往西方向直行,只 有一台計程車右轉大安路,就是從第一車道直接切過去,況 本案計程車上也有各種擦撞痕跡。車損照片(及本案計程車 擦撞痕跡照片)都是在現場還沒有移動車輛就拍的云云(本 院卷第250至252頁參照)。我製作的職務報告(即前揭偵查 卷129頁所附職務報告,下稱本案職務報告)記載警用監視 器編號LCDA046-01已明確拍攝本案計程車於案發日凌晨2時4 1分由忠孝東路第一車道東往西直接右轉大安路,可以當庭 勘驗指出我的判斷依據等語。但:⒈經本院當庭勘驗警用監 視器編號LCDA046-01錄影紀錄,雖可見畫面左上角,有一車 本在忠孝東路4段往西行駛之最靠左車道直行(畫面中為最 右側之車道),閃右轉方向燈後隨即往右橫跨三個車道直接 右轉進入大安路1段,而於案發路口與一部機車碰撞,機車 倒地。機車倒地後至該監視錄影檔案結束時,未有任何一台 由忠孝東路4段東往西行駛車輛往右轉進入大安路1段(本院 卷第253頁參照)。然,依該錄影紀錄,完全無法看清楚該 肇事車輛之車牌號碼或車輛外型,且固然在該錄影紀錄結束 前,畫面中並無看到有其他計程車右轉大安路的內容,然因 該錄影紀錄拍攝到車輛碰撞未幾分鐘即結束,也不能確定檔 案畫面結束後,是否有其他計程車由案發路口右轉進入大安 路。吳思緯證稱由警用監視器編號LCDA046-01錄影紀錄可明 確看出是本案計程車於案發路口第1車道逕行右轉第4車道( 下以俗稱之鬼切稱之)而撞倒本案機車云云,容非可採(只 能看出有車輛右轉撞倒本案機車)。⒉對此,吳思緯固然又 稱要搭配忠孝東路4段107號前行人號誌桿的NBDE519-01監視 錄影影像來判斷云云。惟,經本院另當庭勘驗此檔案,也僅 能看到WISH車型(與本案計程車同款)之計程車行駛於忠孝 東路東往西第1車道(筆錄誤載為最「外」車道),而依舊 無法看清楚該WISH車型計程車車牌號碼。⒊是以,綜合本院 當庭勘驗吳思緯所據以判斷之兩段監視錄影紀錄結果,固可 認定有一部WISH車型計程車於案發時間行經案發路口前之忠 孝東路第1車道而鬼切大安路並撞倒本案機車。但皆無法確 認肇事車輛必定是本案計程車。至於起訴書證據清單編號3 其中截圖2張(前揭偵字第第23頁參照),更是完全無法看 出任何汽車車型與牌照號碼,本院為求慎重,當庭勘驗該截 圖之監視器影像,結果仍然是只能辨認出有一臺車轉入,機 車倒地(本院卷第97頁參照)。是以,根據吳思緯證詞與卷 內監視器紀錄,均無法證明被告犯有本案。  ㈢次查,證人即報案人范振華(下逕稱其名)證稱:我於111年 11月28日凌晨2時11分許,開車行經臺北市大安區忠孝東路4 段跟大安路口1段交岔路口等紅燈時,看到有人路倒在忠孝 東路與大安路路口靠路邊的車道上而報案。我沒有看到車禍 經過,是事後報案,我報完案,燈號轉綠燈我就離開了,並 未等到警察或救護車到場,前後過程我沒有看到計程車停在 事故現場附近(本院卷第259至262頁參照)。足證,於范振 華發現鍾佳汶路倒而報案時,撞擊本案機車之肇事車輛並未 停在肇事地點附近。顯與吳思緯所述本案車禍肇事過程不符 。蓋依吳思緯之推論:案發時只有一部計程車由忠孝東路行 經該處並鬼切右轉大安路撞倒本案機車,之後即無其他計程 車再駛入大安路。所以會出現在本案路口大安路上的計程車 ,必定就是撞到本案機車後,停在該處的肇事車輛。而其到 場處理時,看到被告所駕駛的本案計程車停在本案路口的大 安路上,因此可以認定肇事計程車就是被告所駕駛之本案計 程車。然,若是如此,范振華於報案時應可看到因肇事而停 在大安路上的計程車,但范振華卻證稱報案時沒有看到任何 車輛停放在鍾佳汶倒地位置附近。此一歧異,有可能是范振 華證述有誤,也有可能是吳思緯推論有誤。惟,吳思緯自承 ,其到場處理時,有看到一名表明其為被告搭載乘客之女子 ,該女乘客於吳思緯進行現場拍照、處理到一半時自行離開 ,有講一些醉話,沒有向吳思緯陳述事發經過(本院卷第25 8、276頁參照)。衡情,若被告確實駕駛本案計程車鬼切撞 倒本案機車而肇事,其搭載之乘客目睹全程,縱使處於酒醉 中,基本上多少會受到驚嚇,或有所不安,於警方到場時, 理應向警陳述所見所聞。但該女乘客並未敘述到車禍經過。 綜合本段相關情狀證據。容以范振華所述較為可信:亦即, 在范振華報案時,現場並無計程車停在大安路上,吳思緯本 段上開推論,恐有錯誤。  ㈣雖吳思緯又證稱,本案計程車右側車頭有擦撞痕跡,位置與 本案機車車損位置接近。亦可證明本案計程車是肇事車輛云 云。惟,本案計程車並非全新車輛,其上除吳思緯所指位置 外,也有許多傷痕,此觀本院卷第201至225頁本案計程車照 片自明。而就吳思緯所指位置之痕跡(本院卷第205、207頁 參照),無法判斷是新擦撞痕或舊擦撞痕。故也不能充作不 利被告之證據。  ㈤至於臺北市車輛行車事故鑑定委員會鑑定意見書(前揭偵查 卷第139至142頁參照,下稱本案鑑定報告),雖認為「范永 生駕駛000-0000號 營小客車(A車):在多車道右轉彎不先 駛入外側車道。 (肇事原因)」云云。但,其參酌之證據 與判斷之前提,乃:「當事人:一、范永生……營小客車(00 0-0000)……。(A車)」、「肆、肇事經過:范永生駕駛A車 沿忠孝東路4段東向西第1車道行駛,鍾佳汶騎乘B車沿同路 同向第4車道行駛;至肇事路口,A車右轉時,其不明部位與 B車不明部位發生碰撞而肇事。」、「1.依據警方道路交通 事故現場圖、路口監視器影像、照片、當事人陳述等跡證, 事故前,A車沿忠孝東路4段東向西第1車道行駛,B車沿同路 同向第4車道行駛;至肇事路口,A車右轉時,其不明部位與 B車不明部位發生碰撞而肇事。2.由前揭影像等跡證顯示,A 車欲右轉,應先駛入外側車道,惟其由第1車道逕行右轉、 而未先於路口30公尺前換入外側車道,影響沿第4車道直行 之B車行駛動線,致與B車撞及而肇事,顯示A車右轉時未先 距路口30公尺前換入外側之第4車道,致生本事故。3.依規 定,右轉彎時,應距交岔路口三十公尺前顯示方向燈或手勢 ,換入外側車道、右轉車道或慢車道,駛至路口後再行右轉 。4.綜上研析,A車范永生駕駛營小客車「在多車道右轉彎 不先駛入外側車道」為肇事原因;B車鍾佳汶騎乘普通重型 機車,其沿第4車道直行,對沿第1車道欲右轉未先駛入外側 右轉車道,而沿第1車道逕行右轉之A車無法預期,故無肇事 因素。」等。而,如前所述,經當庭監視器影像、照片並參 酌證人證詞後,無法確定鬼切撞倒本案機車的計程車就是被 告所駕駛之本案計程車。則本案鑑定報告所依憑之前提事實 與證據即非真切,其所為鑑定意見自無可採信。  ㈥末查,鍾佳汶因本案車禍,一度因傷勢不輕,入加護病房, 發病危通知。其身心煎熬痛苦,本院感同身受,亦確應詳予 追究就本案應負責任者,以得事理之平。但,本案最令人遺 憾之處,即到場處理之警員,未能即時仔細蒐證(例如現場 第一時間懇切請教前述女乘客事發經過,並留下姓名等聯繫 資料。將本案計程車與本案機車疑似撞擊點之車身烤漆存證 送驗。調取更多事發現場周遭之清晰監視錄影紀錄。訪查附 近居民是否有目擊者等等)。致無法找出真正肇事者、清楚 認定或排除被告責任,以還鍾佳汶公道。而被告於偵審程序 中,雖態度欠佳,言語多所失當,供陳也有所閃爍、疑義( 例如:「所以我忘記我接近上開交岔路口時,我到底是右轉 進入大安路一段,還是繼續沿忠孝東路四段直行,我也忘記 我當時在忠孝東路四段上有無變換車道。」、「我擔心我現 在回答的内容與我先前警詢所述不同會對我不利,所以我現 在不願意回答這個問題。」、「但該名女客等到警察到場時 有跟警察說一堆胡言亂語的話,導致警察懷疑是我撞到告訴 人的,後來該女客被交通警察趕走」、「而這些影響的源頭 都是來自於女醉鬼,更何況女醉鬼已經被交通警察當場斥離 ,交通警察還說女醉鬼的話根本不能相信。這個初判表是這 個女醉鬼產生的漣漪旋波效應。」、「臺安醫院是非常有名 的黑店,大家都知道,他的院長還有高級幹部都被關起來, 因為他們會造假很多事情,也會買通私人救護車駕駛,把生 病受傷的人送去臺安之後,然後就對他們就是胡亂說他病危 等,亂七八糟,所以,臺安醫院的診斷證明書及病危通知書 全部都是假的。」等)。但問一詞訟,不可因其應對無狀, 起個怒心,須精細省察克治,惟恐此心有一毫偏倚。既然以 目前檢察官所舉之直接或間接證據,其為訴訟上之證明,尚 未能達到使通常一般之人均不會有所懷疑,而得確信其為真 實之程度,致有合理之懷疑存在,根據「罪證有疑,利於被 告」之證據法則,即不得遽為不利被告之認定。 四、綜上所述,公訴人所舉之證據與所指出之證明方法尚未足使 本院確信被告犯罪。此外,按最高法院101年1月17日101年 度第二次刑事庭會議㈠決議,法院亦無主動蒐集不利被告證 據之義務,揆諸前開說明,依「罪證有疑,利於被告」之法 則,應不待有何有利被告之證據,逕為有利被告之認定。是 以,不能證明被告犯罪,應為被告無罪之諭知。至於鍾佳汶 之損害,若未能依強制汽車責任保險法規定向保險人請求保 險給付時,或可依法於強制汽車責任保險法規定之保險金額 範圍內,向財團法人汽車交通事故特別補償基金嘗試請求補 償。 據上論斷,應依刑事訴訟法第301條第1項,判決如主文。 本案經檢察官丁煥哲提起公訴,檢察官劉承武到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  21  日             刑事第三庭法 官 姚念慈 上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。                  書記官 張瑜君 中  華  民  國  113  年  11  月  22  日

2024-11-21

TPDM-113-交易-136-20241121-2

臺灣臺北地方法院

妨害風化等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度訴字第149號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 胡逸焰 選任辯護人 廖庭尉律師 上列被告因妨害風化等案件,經檢察官提起公訴(111年度偵字 第34951號),本院判決如下:   主 文 胡逸焰共同犯圖利媒介性交罪,處有期徒刑陸月,如易科罰金, 以新臺幣壹仟元折算壹日;又犯傷害罪,處有期徒刑叄月,如易 科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑捌月,如易 科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 扣案如附表編號1至4所示之物均沒收。未扣案犯罪所得新臺幣壹 拾玖萬貳仟元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時, 追徵其價額。   事 實 一、胡逸焰與姓名、年籍不詳,通訊軟體微信暱稱為「!!!」 之成年人,共同基於意圖使男女與他人為性交之行為,而媒 介以營利之犯意聯絡,由胡逸焰於民國110年11月前之不詳 日、時起,透過網路交友軟體刊登高薪酬勞之工作廣告,招 攬不特定女子從事全套或半套性交易,「!!!」則以通訊 軟體微信告知胡逸焰交易之時間及地點,再由胡逸焰或胡逸 焰指派之人,搭載其所招攬之應召女子與不特定人進行全套 或半套性交行為。代號為A1之成年女子(姓名、年籍均詳卷 ,下稱A1)於110年11月間,在交友軟體上見聞上開招募內 容後,即與胡逸焰聯繫,進而簽署經紀合約書與本票,約定 由A1從事胡逸焰所配合平臺之護膚按摩或性交易服務。於11 1年5月至同年10月間,A1則居住在胡逸焰所承租臺北市○○區 ○○路00號11樓之1房屋內,由胡逸焰或胡逸焰所指派之人, 載送A1前往不特定地點,以每次新臺幣(下同)4000元至6 萬元不等之價格,與男客從事全套性交易服務,胡逸焰則從 中獲取每次200元之報酬。 二、胡逸焰於111年10月17日23時許,在臺北市○○區○○○路000號 薇閣精品旅館林森館房間內,基於傷害之犯意,以扔擲垃圾 桶、徒手拳打及腳踢之方式,攻擊A1,致A1受有前臂多處擦 傷、大腿擦傷瘀腫、右下背部和骨盆挫傷瘀腫、後胸壁及背 部挫傷腫痛、前胸部擦傷、膝部大腿挫傷、大腿挫傷瘀紫等 傷害。   理 由 一、證人即告訴人A1於偵查中經具結所為之陳述(見偵卷不公開 卷第287至293頁),已經其具結擔保其真實性(見偵卷不公 開卷第295頁),辯護人亦無指明證人該部分證述有何顯有 不可信之情況,依刑事訴訟法第159條之1第2項規定,自有 證據能力。辯護人辯稱A1此部分證述無證據能力,即不可採 。至於辯護人爭執證人甲○○、A1於警詢中陳述無證據能力部 分,因本判決未引用為本案認定被告胡逸焰犯罪事實之證據 ,爰不另贅述該部分證據之證據能力。 二、被告之辯解 (一)被告坦承事實欄圖利媒介A1與他人性交之犯行,否認事 實欄之傷害犯行,辯解略為其並未於上揭時、地毆打、 攻擊A1等語。 (二)辯護人則為被告辯稱A1所提出111年10月19日之診斷證明 書,並非案發後第一時間所做成,難認與被告及A1前往薇 閣精品旅館有關,況A1所述有諸多前後矛盾及不符常理之 處,其證詞難認可信等語。 三、本院之判斷 (一)事實欄部分,已據被告於本院審理時所坦承(見本院卷 第63頁、第236頁),復有證人及A1於偵查、本院審理中 之證述、證人曾勝雯、謝美佑、許睿翊於警詢中證述、扣 案之經紀合約書與本票、被告扣案手機內對話紀錄翻拍照 片等證在卷為憑,此部分事實,即足堪認定。又被告於11 1年10月17日許,駕車與A1共同前往臺北市○○區○○○路000 號薇閣精品旅館林森館等情,亦為被告所不否認(見本院 卷第65頁),復有薇閣精品旅館監視器錄影畫面截圖照片 在卷可證,此部分事實亦可認定。 (二)A1先於偵查中證稱被告於111年10月17日在薇閣旅館因發 現其與性交易客人有約出去,所以被告就打其,叫其把衣 服脫掉做伏地挺身,若沒有做好則用垃圾桶敲其背或用腳 踹其;被打之後隔兩天因為林森北路上髮妝店(地址詳卷 )設計師有鼓勵我去報警,所以有去驗傷與報警等語(見 偵卷不公開卷第288至289頁)。再於本院審理時證稱被告 111年10月17日因為查到其與客人約出去,就把其帶到薇 閣旅館毆打其、踹其,被告以垃圾桶還有鐵棒打其,還有 用腳踹其,也有要其脫掉衣服做伏地挺身;隔天被告叫其 去髮妝店,設計師看到其全身都是傷,還有幫忙其報警等 語(見本院卷第88至93頁、第114頁)。由上可知,A1就 案發當日其與被告前往薇閣精品旅館林森館後,遭被告要 求脫衣服做伏地挺身,被告復以垃圾桶、徒手、用腳揣等 方式傷害A1身體等過程,除A1於本院審理時提及被告亦有 用鐵棒毆打其外,說法前後均為一致,並無矛盾或瑕疵之 處,倘非其親身經歷而印象深刻,實難於案發後之偵查及 本院審理時猶為如此一致之具體證述,足認A1所為證述應 非憑空杜撰而係真實可信。 (三)再者,A1於111年10月19日前往醫院就診,經診斷為右側 前臂多處擦傷、右側大腿擦傷瘀腫、右下背部和骨盆挫傷 瘀腫、右側後胸壁及背部挫傷腫痛、右側前胸部擦傷、右 側膝部大腿挫傷、右側大腿挫傷瘀紫等傷害等情,有馬偕 紀念醫院乙種診斷證明在卷可證(見偵卷不公開卷第73頁 ),並有卷內A1於臺北市中山分局中山二派出所經警方所 拍攝受傷部位之照片、A1前往醫院就診時所拍攝之傷勢照 片為憑(見偵卷不公開卷第77至81頁、本院卷第175至187 頁)。而細觀A1傷勢之照片,可認A1身上所生瘀傷、挫傷 ,與A1所證稱遭到被告徒手、以腳踹、垃圾桶攻擊之情形 應屬相符。此部分證據,自足以補強A1證述之可信。由上 ,應可認定被告於111年10月17日23時許,在薇閣精品旅 館林森館房間內,以垃圾桶、徒手及腳踢之方式,攻擊A1 ,並造成A1受有上揭傷害等情。被告所辯其未有攻擊、毆 打A1之辯解,自不足採信。至於A1於本院審理時雖證稱其 案發當日有遭被告以鐵棒毆打,然A1先前並未有如此之證 述,卷內亦無證據可以認定其此部分所述確實為真,依有 利於被告之原則,難以認定被告確實有此部分犯行。 (四)辯護人雖主張A1之證詞有諸多前後矛盾之情形,惟A1就前 揭被告所涉犯傷害之構成要件事實,除於本院審理時所證 稱被告以鐵棒毆打之部分外,前後均屬一致,並有客觀證 據足資補強A1女證詞之可信性,已如前述。而辯護人主張 A1證詞矛盾之處,係與後述A1是否有遭被告以強暴等方式 被迫與他人為性交行為有關(詳後述)等與本案被告所犯 傷害無直接相關之事實,自不能以此即遽認A1全部之證述 為不可採。另外,A1於偵查及本院審理時均有證稱其係於 案發後前往林森北路妝髮店時,在設計師鼓勵下方決定前 往驗傷與報案,佐以A1居住在被告所承租之房屋內,並由 被告媒介從事性交易等情,已如前述,則A1或因忌憚影響 生活、欲息事寧人選擇隱忍,事後方決定追究被告之責任 ,亦難謂與常情相違。 (五)綜上所述,被告與辯護人之辯解均不可採。本案事證明確 ,被告之犯行均已堪認定,應依法論科。 四、論罪科刑 (一)核被告於事實欄所為,係犯刑法第231條第1項之圖利媒 介性交罪。被告此部分犯行,與微信暱稱為「!!!」之 成年人有犯意聯絡及行為分擔,應論以共同正犯。被告於 上揭時間媒介A1與他人進行性交易時,對A1即有使之接續 與他人為性交易之主觀犯意,持續以數個媒介舉動使之與 他人為性交易,侵害同一法益,在時間、空間上足認有持 續之密切關係,依一般社會觀念,難以就此單一女子接續 接受媒介與他人為性交易之行為強行分開,如予以割裂為 數罪評價,恐有刑罰過度評價之虞,是被告於上開時間內 ,接續媒介A1與他人為性交易之行為,應以接續犯之一行 為評價,而論以一罪。起訴書之犯罪事實欄已載明被告載 送A1至不同地點與男客從事全套性交易行為,則公訴意旨 再於被告所犯法條欄載明被告構成圖利媒介猥褻罪,應屬 贅載,應予更正。被告於事實欄所為,則係犯刑法第277 條第1項之傷害罪。被告上開2罪,犯意各別,行為互殊, 應分論併罰。 (二)爰審酌被告不思依循正途營生,竟招攬並載送A1與他人為 全套性交易,並從中牟取不法利益,破壞社會善良風俗; 又被告以事實欄所示方式傷害A1,致A1受有前揭傷害,所 為自應予非難。考量被告犯後僅坦承圖利媒介性交之犯行 、否認傷害犯行,且未與A1達成和解之犯後態度,兼衡被 告犯罪之動機、目的、手段、於本院自述之家庭經濟狀況 及智識程度、公訴人、被告及辯護人就量所表示之意見( 見本院卷第242至243頁)等一切情狀,分別量處如主文所 示之刑,並審酌被告所為犯行之侵害法益、犯罪日期之間 隔、責任非難之重複程度、犯罪行為之不法與罪責程度等 情,定其應執行之刑,以及就所宣告之刑及應執行之刑均 諭知易科罰金之折算標準。 五、沒收 (一)扣案如附表編號3至4所示之物,為被告所有,且為供其犯 本案犯行所用之物,業經其供陳明確(見本院第239頁) ;至於扣案如附表編號1至2所示之物,查A1於警詢時證稱 其與被告面試時被告曾向其介紹工作內容為酒店、護膚或 是由車伕載送至旅館與男客從事性交易之工作(見偵卷第 30頁),再於本院審理時證稱本票與合約係到職時所簽( 見本院卷第103頁),可認附表編號1之2所示之經紀合約 書與本票,確實與被告從事本案圖利媒介性交之犯行有關 ,其中A1簽立部分為犯罪所用之物,其餘部分則為犯罪預 備之物,爰均依刑法第38條第2項前段規定,宣告沒收。 (二)按犯罪所得及追徵之範圍與價額,認定顯有困難時,得以 估算認定之,刑法第38條之2第1項定有明文。被告於警詢 及偵查中均供承A1與他人為性交易其會從中抽取200元經 紀費等語(見偵卷不公開卷第20頁、第246頁),而A1於 警詢中則證稱其每日接客6至8位不等,爰依有利被告之原 則認定被告每日之經紀費用為1200元(計算式為:6位×20 0元=1200元)。又依據起訴書之記載,A1於111年5月起至 同年10月間從事全套性交易服務,而A1復證稱其最後一次 性交易時間為111年10月10日(見偵卷第42頁),爰依此 計算被告之犯罪所得為19萬2000元(計算式為:1200元×3 0日×5月+1200元×10日=19萬2000元),雖未扣案,仍應依 刑法第38條之1第1項宣告沒收,於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時,依刑法第38條之1第3項,追徵其價額。 六、不另為無罪之諭知 (一)起訴書犯罪事實欄記載A1於111年10月中旬,向被告表達 不願意再從事性交易工作,被告方於111年10月17日23時 許,在薇閣精品旅館林森館房間內傷害A1等情,公訴人復 補充被告此部分亦涉犯刑法第231條之1第4項、第1項以強 暴方法使女子與他人為性交或猥褻行為未遂等語(見本院 卷第240頁)。 (二)A1於警詢、偵查及本院審理時均陳稱被告毆打其是因為被 告知道其與客人有私下聯絡等語(見偵卷第32頁、第37頁 ,偵卷不公開卷第288頁,本院卷第89頁),是以被告是 否係起訴書所主張因A1不願意再從事性交易工作,方於薇 閣精品旅館林森館房間內毆打A1,自有可疑。再者,A1固 於警詢、偵查及本院審理時均證稱被告苛扣其薪資、限制 其行動自由、沒收手機等方法威脅、逼迫其從事性交易等 語,然經辯護人詢問有無與被告商談薪資時,A1證稱沒有 等語(見本院卷第97頁),再經辯護人進一步詢問沒有談 薪資、沒有拿到薪資,為何願意在被告旗下繼續工作時, A1則沉默不語(見本院卷第99頁至第100頁),倘果真如A 1所述被告從未給付工資與A1,實難以想像A1會在如此長 時間下持續進行性交易之工作;且A1亦稱平時均可自由出 入住處、期間曾於111年10月回桃園家等語(見偵卷不公 開卷第291頁、本院卷第105至106頁),甚至A1尚可於111 年10月19日前往妝髮店並前往醫院驗傷、前往派出所製作 筆錄,於此,亦難認被告有何限制A1行動自由之情。另外 ,自A1所證稱被告於薇閣精品旅館內毆打其原因,係因發 現其與客人有加聯絡方式(見偵卷第32頁)等情以觀,亦 無法認定被告有不讓A1使用手機之情況。綜合以上,A1上 揭所證述之情節,前後有諸多矛盾,並與常情相違,卷內 亦無其他證據可資認定被告有此部分犯行,自應為有利於 被告之認定。惟此部分與本院前揭所認定被告構成傷害之 部分,為吸收犯之實質上一罪關係,爰不另為無罪之諭知 。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。  本案由檢察官錢明婉提起公訴,經檢察官林黛利到庭執行職務。 中  華  民  國  113   年  11  月  21  日          刑事第二十三庭 審判長法 官 馮昌偉                               法 官 劉俊源                                        法 官 陳乃翊 上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。 書記官 鄭如意 中  華  民  國  113  年  11  月  21  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第231條 意圖使男女與他人為性交或猥褻之行為,而引誘、容留或媒介以 營利者,處5年以下有期徒刑,得併科10萬元以下罰金。以詐術 犯之者,亦同。 公務員包庇他人犯前項之罪者,依前項之規定加重其刑至二分之 一。 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以 下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或7年以上有期徒刑 ;致重傷者,處3年以上10年以下有期徒刑。        附表: 編號 扣押物名稱 單位 數量 持有人/所有人 備註 1 經紀合約書 批 1 胡逸焰 2 商業本票 本 1 胡逸焰 3 智慧型手機 支 1 胡逸焰 廠牌:iPhone 型號:13pro max IMEI:000000000000000 4 智慧型手機 支 1 胡逸焰 廠牌:Vivo 型號:x80 IMEI:000000000000000

2024-11-21

TPDM-113-訴-149-20241121-1

臺灣臺北地方法院

詐欺

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第3515號 聲 請 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 陳志明 上列被告因詐欺案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113年度 偵字第26219號),本院判決如下:   主 文 陳志明幫助犯詐欺取財罪,處有期徒刑陸月,如易科罰金,以新 臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣叁佰元沒收,於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。   事實及理由 一、本案犯罪事實及證據部分,除證據補充通聯調閱查詢單(見 偵卷第11頁)為證據外,其餘均引用檢察官聲請簡易判決處 刑書(如附件)之記載。 二、被告陳志明固坦承曾於民國112年8月22日向遠傳電信股份有 限公司申請0000000000之行動電話門號(下稱本案門號), 將本案門號交給他人,並獲取報酬新臺幣(下同)300元等 情,惟否認有何幫助詐欺犯行,辯稱:我不知道將本案門號 賣給別人,可能會讓別人作非法使用等語。然被告前於111 年間將其所申辦之行動電話門號交付予詐欺集團,詐欺集團 成員即以該行動電話門號作為詐欺取財犯罪之工具,經本院 以112年度審簡字第1990號認被告幫助犯詐欺取財罪,判處 有期徒刑4月確定等情,有該案判決、臺灣高等法院被告前 案紀錄表在卷可稽(見偵卷第69至74頁、簡卷第24至27頁) ,可知被告於本案犯行前,即已明知將自己名下之行動電話 門號出售或交付予他人,將遭詐欺集團利用並作為詐欺取財 之犯罪工具,足見被告並非不知將本案門號賣予或交付他人 將作為非法使用,則被告有幫助取得本案門號之詐欺集團詐 欺取財之犯意甚明。是被告前開辯解,並非可採,被告之幫 助詐欺取財犯行,洵堪認定,應予依法論科。 三、論罪科刑:   核被告所為,係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財罪。被告為幫助犯,依刑法第30條第2項規定 ,按正犯之刑減輕之。爰以行為人責任為基礎,審酌被告既 明知將行動電話門號交付他人使用,可能因此幫助詐欺集團 遂行詐欺取財之犯行,竟仍將本案門號供予他人使用,致被 害人受有財產上之損害,並使犯罪追查趨於複雜,影響社會 正常經濟交易安全,增加被害人尋求救濟之困難,助長詐欺 犯罪風氣之猖獗,所為非是,再衡以被告先前已有因交付行 動電話門號予詐欺集團使用而幫助詐欺取財犯行之前科紀錄 ,兼衡其犯罪之動機、目的、手段、情節、所生損害暨其智 識程度、生活情況等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭 知易科罰金之折算標準。 四、沒收之說明:    按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之;前二項之沒收, 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額;第 一項及第二項之犯罪所得,包括違法行為所得、其變得之物 或財產上利益及其孳息,刑法第38條之1第1項前段、第3項 、第4項分別定有明文。經查,被告於偵查中供稱:朋友1支 電話給我300元,我只有辦1支電話而已等語(見偵卷第80頁 ),可見被告實行本案犯行,已實際獲得300元之犯罪所得 ,且未扣案,應依刑法第38條之1第1項前段及同條第3項規 定,宣告沒收之,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時 ,追徵其價額。 五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、 第454條第2項,逕以簡易判決處刑如主文。 六、如不服本判決,應於判決送達之翌日起20日內,向本院提出 上訴書狀敘明上訴理由(附繕本),上訴於本院第二審合議 庭。 本案經檢察官許智評聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  113  年   11  月   21  日          刑事第十一庭 法 官 林承歆 上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。                 書記官 林雅婷 中  華  民  國  113  年  11  月  24  日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者,為幫助犯。雖他人不知幫助之情者, 亦同。 幫助犯之處罰,得按正犯之刑減輕之。 附件: 臺灣臺北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                    113年度偵字第26219號   被   告 陳志明 男 70歲(民國00年0月0日生)             國民身分證統一編號:Z000000000號             住○○市○○區○○街00巷00號2樓 上列被告因詐欺案件,業經偵查終結,認宜聲請以簡易判決處刑 ,茲將犯罪事實及證據並所犯法條敘述如下: 一、犯罪事實   陳志明前曾因出售行動電話門號,供詐欺集團作為申請電子 支付帳號等之認證電話,再用以詐騙他人之幫助詐欺犯行, 經臺灣臺北地方法院以112 年度審簡字第1990號判決判處有 期徒刑4 月確定;是其明知申請電信門號供不熟識之人使用 ,可能遭利用作為對於不特定人詐欺取財犯罪之工具,竟仍 基於幫助他人詐欺取財之不確定故意,於民國112 年8 月22 日向遠傳電信股份有限公司申請0000000000號行動電話門號 後,隨即將門號SIM 卡交付年籍姓名不詳之友人,並因此獲 得新臺幣(下同)300 元報酬。而取得上開門號之詐欺集團 即意圖為自己不法之所有,於112 年9 月6 日下午,以該門 號傳送簡訊予賈心憲,佯稱其所有之臺灣大哥大手機積分即 將逾期,可支付自負額後兌換商品,使賈心憲陷於錯誤而點 選所提供之網路連結,並依指示輸入第一銀行信用卡及簡訊 認證碼,詐欺集團成員即以該信用卡資料在雅虎奇摩購物中 心簽帳購物消費5 萬元。案經賈心憲訴由基隆市警察局第二 分局報告偵辦。 二、證據 (一)被告陳志明於偵查中之供述。 (二)證人即告訴人賈心憲於警詢中之證言。 (三)卷附之簡訊截圖、銀行信用卡驗證碼簡訊及消費通知截圖 、網頁截圖、告訴人賈心憲之信用卡帳單、信用卡消費明 細。 (四)卷附臺灣臺北地方法院112 年度審簡字第1990號判決 。 三、所犯法條    核被告陳志明所為係犯刑法第30條第1 項前段、第339 條 第1 項之幫助詐欺取財罪嫌。 四、依刑事訴訟法第451 條第1 項聲請逕以簡易判決處刑。   此  致 臺灣臺北地方法院 中  華  民  國  113  年  8   月  21  日             檢 察 官  許 智 評 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  9   月  4  日             書 記 官  楊 庭 霓 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者,為幫助犯。雖他人不知幫助之情者, 亦同。 幫助犯之處罰,得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理,法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑;被告、被害 人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或 對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時,請即另以 書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2024-11-21

TPDM-113-簡-3515-20241121-1

審簡
臺灣臺北地方法院

傷害

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第2314號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 羅萍棋 上列被告因傷害案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第19220 號),因被告於本院準備程序中自白犯罪,本院認為宜以簡易判 決處刑,爰不經通常程序(113年度審易字第2153號),逕以簡 易判決處刑如下:   主   文 羅萍棋犯傷害罪,處罰金新臺幣捌仟元,如易服勞役,以新臺幣 壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本件犯罪事實、證據,除證據部分補充被告羅萍棋於本院準 備程序中之自白外,均引用如附件檢察官起訴書之記載。 二、核被告所為,係犯刑法第277條第1項之傷害罪。 三、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告徒手傷害之行為情節, 及造成告訴人傷害之程度,被告犯後坦承犯行之犯後態度, 有意和解賠償惟告訴人並未到庭故尚未和解,兼衡其自述國 中之智識程度,賣口香糖為生,月收入約新臺幣壹萬多元, 無需扶養之人,因幼時車禍導致一手一腳肢體障礙及腦傷之 生活狀況等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易服勞 役之折算標準,以示懲儆。 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項,刑法 第277條第1項、第42條第3項前段,刑法施行法第1條之1第1 項,逕以簡易判決處刑如主文。 五、如不服本件判決,得自收受送達之日起20日內向本院提出上 訴狀(須附繕本)。 本案經檢察官李堯樺提起公訴,檢察官謝祐昀到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  21  日          刑事第二十庭 法 官 謝欣宓 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須附繕本)「切勿逕送上級法院」。告 訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備理由請求檢察官上訴 ,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。                 書記官 黃傳穎 中  華  民  國  113  年  11  月  21  日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以 下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或7年以上有期徒刑 ;致重傷者,處3年以上10年以下有期徒刑。 附件: 臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書                   113年度偵字第19220號   被   告 羅萍棋 男 53歲(民國00年00月00日生)             住苗栗縣○○鎮○○00○00號             居新北市新莊區中正路514巷52弄32              號2樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因傷害案件,已經偵查終結,認應提起公訴,茲將犯罪 事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、羅萍棋與李孟青素不相識,於民國113年2月28日下午3時30 分許,在臺北市○○區○○街000號前騎樓,2人因細故起口角爭 執,羅萍棋竟心生怨懟,基於傷害他人身體之犯意,徒手朝 李孟青左側頭部毆打,造成李孟青受有左側臉部挫傷之傷害 。 二、案經李孟青訴由臺北市政府警察局萬華分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實: 編號 證據名稱 待證事實 1 被告羅萍棋於警詢及偵訊時之自白 被告羅萍棋坦承有於上開時間、地點,與告訴人李孟青發生推擠、拉扯之事實。 2 證人即告訴人李孟青於警詢、偵訊時之證述 證明全部犯罪事實。 3 臺北市立聯合醫院和平婦幼院區驗傷證明書1份 證明告訴人受有上開傷害之事實。 二、核被告所為,係犯刑法第277條第1項之傷害罪嫌。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣臺北地方法院 中  華  民  國  113  年  7   月  15  日                檢 察 官 李堯樺 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  7   月  31  日                書 記 官 鄭羽涵 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬 元以下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或 7 年以上有期徒 刑;致重傷者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑。

2024-11-21

TPDM-113-審簡-2314-20241121-1

審簡
臺灣臺北地方法院

違反廢棄物清理法

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第2341號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 張宗寶 上列被告因違反廢棄物清理法案件,經檢察官提起公訴(113年 度偵字第25251號),被告於本院訊問程序中自白犯罪(113年度 審訴字第1848號),經本院認宜以簡易判決處刑,爰不經通常程 序,逕以簡易判決處刑如下:   主 文 張宗寶未依廢棄物清理法第四十一條第一項規定領有廢棄物清除 、處理許可文件,從事廢棄物清除、處理罪,處有期徒刑壹年肆 月。緩刑肆年,緩刑期間付保護管束,應於本判決確定之日起壹 年陸月內,向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其 他符合公益目的之機構或團體提供壹佰小時之義務勞務。 未扣案之犯罪所得新臺幣拾貳萬元沒收,於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時,追徵其價額。   事實及理由 一、本案事實及證據,除證據部分增列「被告張宗寶於本院訊問 程序之自白(見審訴字卷第52頁)」之外,餘均引用檢察官 起訴書之記載(如附件)。 二、論罪科刑:  ㈠法律適用:   核被告所為,係犯刑法廢棄物清理法第46條第4款前段之未 依廢棄物清理法第41條第1項規定領有廢棄物清除、處理許 可文件,從事廢棄物清除、處理罪。  ㈡罪數關係:   被告基於單一違反廢棄物清理法犯意,於民國113年2月至6 月間,陸續將收來之廢棄物任意堆置在本案土地上,時間密 接、手法及地點相同,各行為之獨立性極為薄弱,在刑法評 價上,以視為數個舉動之接續施行,合為包括之一行為予以 評價,屬接續犯,論以一罪即足。  ㈢量刑審酌:   爰以行為人之責任為基礎,審酌被告未依規定取得廢棄物清 除、處理許可文件,即從事廢棄物清除、處理,影響環境衛 生,並妨害環境保護主管機關對於廢棄物之監督管理,實有 不該,惟念其犯後坦承犯行,態度尚可,兼衡被告於本院訊 問程序時自述高中肄業之智識程度、已婚、無子女、現從事 臨時工工作、月薪約新臺幣(下同)3萬元、無須扶養親人 等生活狀況,暨其自述之犯罪動機、目的、手段及素行等一 切情狀,量處如主文第1項所示之刑。  ㈣緩刑之說明:   被告前曾因違反毒品危害防制條例案件經法院判處罪刑,於97年12月9日易科罰金執行完畢後,5年內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,有臺灣高等法院被告前案紀錄表可參(見審簡字卷第11頁),且於本院坦承犯行,並自述其是短期受僱他人始為本案行為。再者,相較於具有毒性、危險性且濃度或數量足以影響人體健康或污染環境之有害事業廢棄物,對環境污染之危害性較輕微,本院斟酌上情,認被告經此偵、審程序及刑之宣告,自當知所警惕,信無再犯之虞,是本院認所宣告之刑,以暫不執行為適當,爰依法宣告緩刑4年,以啟自新。復為使被告日後戒慎其行,深自惕勵,從中記取教訓,乃依刑法第74條第2項第5款之規定,命被告應於本判決確定之日起1年6月內,向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供100小時之義務勞務,以勵自新。被告既經宣告緩刑,且受緩刑宣告尚需執行上開事項,爰依同法第93條第1項第2款之規定,諭知於緩刑期間付保護管束,以觀後效。至被告倘違反前揭應行負擔之事項且情節重大,依同法第75條之1第1項第4款規定,其緩刑之宣告仍得由檢察官向本院聲請撤銷而執行本案科刑,併予指明。   三、沒收之說明:   被告於訊問程序自承本案每月薪水3萬元,一共做了4個月等 語(見審訴字卷第52頁),核被告本案犯罪所得為12萬元( 計算式:3萬×4個月,至於被告每月油資、保養車輛之花費 屬犯罪成本,不應扣除),雖未扣案,然既未實際賠償,自 應依同法第38條之1第1項前段及同條第3項之規定,宣告沒 收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項(依法院辦理刑事訴訟案件應行注意事項第159點, 判決書據上論結部分,得僅引用應適用之程序法條),逕以 簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決,得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官陳建宏提起公訴,檢察官王鑫健到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  21  日          刑事第二十庭 法 官 賴鵬年 上正本證明與原本無異。                 書記官 林意禎 中  華  民  國  113  年  11  月  21  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 廢棄物清理法第46條 有下列情形之一者,處1年以上5年以下有期徒刑,得併科新臺幣 1千5百萬元以下罰金: 一、任意棄置有害事業廢棄物。 二、事業負責人或相關人員未依本法規定之方式貯存、清除、處 理或再利用廢棄物,致污染環境。 三、未經主管機關許可,提供土地回填、堆置廢棄物。 四、未依第41條第1項規定領有廢棄物清除、處理許可文件,從 事廢棄物貯存、清除、處理,或未依廢棄物清除、處理許可 文件內容貯存、清除、處理廢棄物。 五、執行機關之人員委託未取得許可文件之業者,清除、處理一 般廢棄物者;或明知受託人非法清除、處理而仍委託。 六、公民營廢棄物處理機構負責人或相關人員、或執行機關之人 員未處理廢棄物,開具虛偽證明。 附件: 臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書                   113年度偵字第25251號   被   告 張宗寶 男 58歲(民國00年00月00日生)             住○○市○○區○○路0段000號             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因違反廢棄物清理法案件,業經偵查終結,認應提起公 訴,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:    犯罪事實 一、張宗寶明知從事廢棄物清除、處理業務,應向直轄市、縣( 市)主管機關或中央主管機關委託之機關申請核發公民營廢 棄物清除處理機構許可文件後,始得受託清除廢棄物業務, 竟基於違反廢棄物清理法之犯意,未依上開規定領有廢棄物 清除許可文件,即擅自於民國113年2月間至同年6月間,在 新北市新店區中華路及中正路一帶,以每戶每月新臺幣400 元之代價,從事受託清除及處理廢棄物業務,並將上開廢棄 物,堆置在坐落在新北市○○區○○段○○○○段000○0○000○0○地號 土地。 二、案經新北市政府警察局新店分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實: 編號 證據名稱 待證事實 (一) 被告張宗寶於警詢之供述 坦承全部犯行。 (二) 證人即告發人陳奕翰於警詢之陳述 證明全部犯罪事實。 (三) 新北市政府環境保護局稽查紀錄暨現場蒐證照片 證明全部犯罪事實。 二、核被告張宗寶所為,係犯廢棄物清理法第46條第4款未領有 廢棄物清除及處理許可文件而從事廢棄物清除及處理罪嫌。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣臺北地方法院 中  華  民  國  113  年  8   月  5   日              檢 察 官   陳 建 宏 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  8   月  12  日              書 記 官   張 華 玲

2024-11-21

TPDM-113-審簡-2341-20241121-1

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