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金上訴
臺灣高等法院臺中分院

洗錢防制法等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度金上訴字第1245號                  113年度金上訴字第1253號 上 訴 人 即 被 告 陳冠宏 選任辯護人 王邵威律師 上列上訴人即被告因洗錢防制法等案件,不服臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第1242、1605號中華民國113年6月25日第一審判 決(起訴案號:臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第6592號、113 年度偵續字第27號;追加起訴案號:同署112年度偵字第48784、 26018號),就刑之部分提起上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、本院審判範圍:   按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之,刑 事訴訟法第348條第3項定有明文。本案係上訴人即被告陳冠 宏(下稱被告)提起上訴,檢察官則未於法定期間內上訴。 被告及其辯護人於本院審理中陳明僅對刑度提起上訴,其餘 關於原判決認定之犯罪事實、罪名之宣告均不上訴等情( 見本院卷第144頁),另具狀撤回量刑以外部分之上訴,有 刑事撤回部分上訴狀在卷可憑(見本院卷第129、130頁), 是被告明示僅就原判決之「刑」之部分提起上訴,而未對原 判決所認定之犯罪事實、罪名等部分聲明不服,本院僅須就 原判決所宣告之「刑」有無違法或不當進行審理,合先敘明 。 二、本院以原判決認定被告所犯一般洗錢罪之犯罪事實及罪名為 基礎,說明與其刑之部分有關之法律適用:  ㈠新舊法比較:   被告行為後,洗錢防制法關於洗錢罪等條文內容及條次已於 民國113年7月31日修正公布施行,並於同年8月2日生效。其 中關於洗錢行為之處罰要件及法定刑,由修正前洗錢防制法 第14條移列至修正後第19條,修正前第14條規定:「(第一 項)有第2條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併 科新臺幣500萬元以下罰金。(第三項)前2項情形,不得科 以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」;修正後第19條規定 :「(第一項)有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10 年以下有期徒刑,併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財 物或財產上利益未達新臺幣1億元者,處6月以上5年以下有 期徒刑,併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」本案被告所犯 之「特定犯罪」為刑法第339條第1項之普通詐欺罪,因受修 正前洗錢防制法第14條第3項限制,因此修正前最高度量刑 範圍是5年以下有期徒刑,最低度刑為有期徒刑2月(即刑法 第33條第3款);又被告洗錢之財物未達1億元,依修正後洗 錢防制法第19條第1項後段之最重主刑為有期徒刑5年,最低 度刑為有期徒刑6月。依前述綜合比較之結果,被告所犯洗 錢防制法部分,修正前、後之一般洗錢罪量刑上限均為有期 徒刑5年,但舊法下限可處有期徒刑2月,新法下限則係有期 徒刑6月,應以修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項之規 定,較為有利於被告。至於易科罰金、易服社會勞動服務等 易刑處分,因牽涉個案量刑裁量之行使,必須已決定為得以 易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後,方就各該易刑處 分部分決定其適用標準,故於決定罪刑之適用時,不列入比 較適用之範圍(最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參 照),附此敘明。   ㈡被告所為,係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正前洗 錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。  ㈢被告就附表一編號1至8所示犯行與「楊國靈-財務主管」有犯 意聯絡及行為分擔,為共同正犯。  ㈣被告就附表一編號1 至8 所示各次犯行所犯刑法第339 條第1  項之詐欺取財罪及條正前洗錢防制法第14條第1 項之一般 洗錢罪,雖在自然意義上非完全一致,然二者仍有部分合致 ,而有局部同一性,有想像競合犯關係,爰依刑法第55條前 段規定,均從一重論以修正前洗錢防制法第14條第1項之一 般洗錢罪處斷。  ㈤被告就附表一編號1至8所示各次犯行,分別侵害各該告訴人 、被害人之財產法益,犯罪時間亦不同,犯意各別,行為互 殊,應予分論併罰。  ㈥112年6月14日修正公布前之洗錢防制法第16條第2項規定:「 犯前2條(含同法第14條)之罪,在偵查或審判中自白者, 減輕其刑」;修正後則規定:「犯前4條(含同法第14條) 之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑」;113年7 月31日修正公布之洗錢防制法第23條第3項規定:「犯前4條 之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,如有所得並自動繳交 全部所得財物者,減輕其刑;並因而使司法警察機關或檢察 官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益,或查獲其他正犯 或共犯者,減輕或免除其刑」。112年6月14日歷次修正適用 減輕其刑之要件顯較修正前嚴苛,自以適用112年6月14日修 正公布前之洗錢防制法第16條第2項之規定有利被告。被告 於偵查中、原審及本院審理中均坦承犯行,依上開規定,自 應減輕其刑。 三、對被告上訴之說明:  ㈠被告上訴意旨略以:本案應依修正後洗錢防制法第19條之規 定給予被告易科罰金之機會,而被告已與部分被害人調解, 並已履行完畢,被告知所悔悟並盡力彌補,且本案查獲,亦 未涉其他不法犯行,復因本案遭任職之公司辭退,已知教訓 。近期臺灣臺中地方檢察署曾以被害人人數超過4人為由否 准易服社會勞動之聲請,被告肩負家庭經濟重任,倘因本案 入獄1年,將對被告家庭造成嚴重打擊,被告亦無法工作持 續賠償被害人損失,請求給予緩刑云云。    ㈡按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較,應就與罪刑有關之 法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情 形,依具體個案綜其檢驗結果比較後,整體適用法律。被告 行為後,洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文,除第6 、11條之施行日期由行政院定之外,自113年8月2日施行。 關於修正前洗錢防制法第14條第3項所規定「(洗錢行為) 不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制, 因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財 罪,而修正前之一般洗錢罪法定本刑雖為7年以下有期徒刑 ,但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以 下有期徒刑之拘束,形式上固與典型變動原法定本刑界限之 「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同,然此等對於法院刑 罰裁量權所為之限制,已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架 ,自應納為新舊法比較事項之列。再者,一般洗錢罪於修正 前洗錢防制法第14條第1項之規定為「有第2條各款所列洗錢 行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣500萬元以下罰金 」,修正後洗錢防制法第19條第1項後段則規定為「(有第2 條各款所列洗錢行為者)其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣1億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5,0 00萬元以下罰金」,修正後洗錢防制法並刪除修正前洗錢防 制法第14條第3項之科刑上限規定;至於犯一般洗錢罪之減 刑規定,修正前洗錢防制法第16條第2項及修正後洗錢防制 法第23條第3項之規定,同以被告在偵查及歷次審判中均自 白犯罪為前提,修正後之規定並增列「如有所得並自動繳交 全部所得財物」等限制要件。被告一般洗錢之財物或財產上 利益未達新臺幣1億元,若適用修正前之規定論以一般洗錢 罪,其量刑範圍(類處斷刑)為有期徒刑2月至5年;倘適用 修正後之規定論以一般洗錢罪,其處斷刑框架則為有期徒刑 6月至5年,綜合比較結果,應認修正前之規定較有利於被告 (最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照)。是本 案自應依該修正前洗錢防制法第14條第1項之規定論處,上 訴意旨請求適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定 ,尚無可採。至原審雖未及就於113年7月31日修正公布之洗 錢防制法規定為新舊法之比較說明,然因無礙於原判決適用 被告行為時洗錢防制法之結果,由本院逕予補充。  ㈢再按刑之量定,係法院就繫屬個案犯罪之整體評價,為事實 審法院得依職權自由裁量之事項,故量刑判斷當否之準據, 應就判決之整體觀察為綜合考量,不可摭拾其中片段,遽予 評斷。苟其量刑已以行為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57 條各款所列情狀,在法定刑度內,酌量科刑,無顯然失當或 違反公平、比例原則及罪刑相當原則者,亦無偏執一端,致 明顯失出失入情形,即不得任意指為違法或不當;且在同一 犯罪事實與情節,如別無其他加重或減輕之原因,下級審量 定之刑,亦無過重或失輕之不當情形,則上級審法院對下級 審法院之職權行使,原則上應予尊重。原審以行為人之責任 為基礎,審酌近年來詐欺案件頻傳,行騙手段多樣化,每每 造成民眾受騙,受有財產損失,亦使社會民心失其互信基礎 ,而被告正值青壯,非無謀生之能力,卻不思以合法途徑賺 取所需,僅因一時貪圖小利而提供本案帳戶資料作為人頭帳 戶,並轉匯詐欺贓款,製造金流斷點,隱匿詐欺犯罪所得去 向及所在,危害社會經濟秩序,增加執法機關偵查困難,所 為實值非難;惟考量被告犯後始終坦承犯行,且與部分告訴 人等、被害人達成調解(調解結果如附表二所示),兼衡被 告前無犯罪科刑紀錄之素行、自陳高職畢業、現從事水電工 作、月薪約3 萬餘元、已婚、有1名未成年小孩、家庭經濟 狀況小康之智識程度、經濟與家庭生活狀況等一切情狀,分 別量處如附表一編號1至8主文欄所示之刑,並分別就併科罰 金部分,諭知易服勞役之折算標準。並衡酌被告所犯各罪之 犯罪類型、犯罪態樣、手段及侵害法益相似,責任非難重複 之程度較高、犯罪時間相近等情,予以整體評價後,定其應 執行之刑有期徒刑1年,併科罰金新臺幣4萬元,並就罰金部 分諭知易服勞役之折算標準。經核原判決已依照刑法第57條 之規定而為斟酌說明,且未逾越法定刑度而未違法,復未濫 用自由裁量之權限。  ㈣被告上訴意旨另請求諭知緩刑云云。惟按緩刑為法院刑罰權 之運用,旨在獎勵自新,祇須合於刑法第74條所定之條件, 法院本有自由裁量之職權。關於緩刑之宣告,除應具備一定 條件外,並須有可認為以暫不執行刑罰為適當之情形,始得 為之。法院行使此項裁量職權時,應受比例原則、平等原則 等一般法律原則之支配;但此之所謂比例原則,指法院行使 此項職權判斷時,須符合客觀上之適當性、相當性及必要性 之價值要求,不得逾越,用以維護刑罰之均衡;而所謂平等 原則,非指一律齊頭式之平等待遇,應從實質上加以客觀判 斷,對相同之條件事實,始得為相同之處理,倘若條件事實 有別,則應本乎正義理念,予以分別處置,禁止恣意為之, 俾緩刑宣告之運用,達成客觀上之適當性、相當性與必要性 之要求。是緩刑之宣告,除應具備刑法第74條第1項所定之 形式要件外,並須有可認為以暫不執行刑罰為適當之情形, 始得為之。至於是否適當宣告緩刑,本屬法院之職權,得依 審理之結果斟酌決定,非謂符合緩刑之形式要件者,即不審 查其實質要件,均應予以宣告緩刑,故倘經審查認不宜緩刑 ,而未予宣告者,尚不生不適用法則之違法問題。原判決理 由己說明:被告於5 年內未遭法院判決有期徒刑紀錄等節, 有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐,然被告未能與附 表二編號2 、4 、8 所示之人達成和解以彌補損失,自無從 認定被告已經盡力彌補本案犯行所造成之損害,而無「宣告 之刑以暫不執行為適當」之特別事由,爰不宣告緩刑。至被 告雖已與附表二編號1 、3 、5 、6 、7 所示之告訴人等、 被害人達成調解,惟法院並無因調解成立即有宣告緩刑之義 務等情。且考量被告並非單純提供金額帳戶供詐騙者使用, 更係參與取款之正犯,而本案被害人高達8人,被告雖與其 中被害人陳麗雪、曾炳輝、陳麗雀、林榮和、徐美綢等人調 解成立並依調解內容履行(詳見附表二),然尚未能與告訴 人李福狀、練鳳娥、蘇意勤達成調解或和解而為賠償、徵得 諒解,被告雖於本院審理中表示仍願與尚未和解之被害人調 解,然上開告訴人李福狀、練鳳娥、蘇意勤經本院於準備程 序及審理中傳訊均未到庭,迄本件辯論終結時,被告仍無從 獲得告訴人李福狀、練鳳娥、蘇意勤之諒解。又被告所處之 有期徒刑部分,於案件確定後,得由被告向執行檢察官聲請 易服社會勞動之執行(惟是否准許,仍屬執行檢察官之權限 ),尚非必然入監執行。本院綜為考量上開各該狀況,認為 被告所宣告之刑,並無以暫不執行為適當之情事,爰不併為 緩刑之諭知,被告請求為緩刑之宣告,尚難憑採。  ㈤綜上,被告就原判決刑之部分提起一部上訴,並無理由,應 予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官林芳瑜提起公訴,檢察官吳錦龍追加起訴,檢察官 李奇哲到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日      刑事第十二庭  審判長法 官 張 國 忠                 法 官 李 雅 俐                 法 官 陳   葳 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未 敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                 書記官 蔡 皓 凡                 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日 附錄法條: 刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表一: 編號 犯罪事實 主文 1 起訴書附表編號1 之犯罪事實 陳冠宏共同犯一般洗錢罪,處有期徒刑伍月,併科罰金新臺幣肆仟元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 起訴書附表編號2 之犯罪事實 陳冠宏共同犯一般洗錢罪,處有期徒刑伍月,併科罰金新臺幣肆仟元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 起訴書附表編號3 之犯罪事實 陳冠宏共同犯一般洗錢罪,處有期徒刑伍月,併科罰金新臺幣伍仟元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 起訴書附表編號4 之犯罪事實 陳冠宏共同犯一般洗錢罪,處有期徒刑伍月,併科罰金新臺幣壹萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 起訴書附表編號5 之犯罪事實 陳冠宏共同犯一般洗錢罪,處有期徒刑伍月,併科罰金新臺幣壹萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。 6 起訴書附表編號6 之犯罪事實 陳冠宏共同犯一般洗錢罪,處有期徒刑伍月,併科罰金新臺幣壹萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。 7 追加起訴書附表編號1 之犯罪事實 陳冠宏共同犯一般洗錢罪,處有期徒刑伍月,併科罰金新臺幣壹萬壹仟元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。 8 追加起訴書附表編號2 之犯罪事實 陳冠宏共同犯一般洗錢罪,處有期徒刑伍月,併科罰金新臺幣壹萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。 附表二: 編號 告訴人/被害人 調解情形 履行情形 1 告訴人陳麗雪 調解成立(有原審調解結果報告書及調解筆錄各1 份可佐,見原審金訴1242卷第59、63至64頁)。 於113 年6 月3 日已匯款3 萬元至告訴人陳麗雪指定之帳戶(已依調解內容履行完畢) 2 告訴人李福狀 原審調解時未到場 3 告訴人曾炳輝 調解成立(有原審調解結果報告書及調解筆錄各1 份可佐,見原審金訴1242卷第59、63至64頁)。 於113 年6 月3 日已匯款4 萬元至告訴人曾炳輝指定之帳戶(已依調解內容履行完畢) 4 告訴人練鳳娥 原審調解時未到場 5 告訴人陳麗雀 調解成立(有原審調解結果報告書及調解筆錄可憑,見原審金訴1242卷第101 、103 頁)。 於113 年6 月20日前給付10萬元予告訴人陳麗雀(已於113年6月19日依調解內容履行完畢) 6 被害人林榮和(匯款人為證人沈○○,由沈○○參加調解) 與證人沈○○調解成立(有原審調解結果報告書及調解筆錄各1 份可佐,見原審金訴1242卷第59、63至64頁)。 於113 年6 月3 日已匯款8 萬元至證人沈○○指定之帳戶(已依調解內容履行完畢) 7 告訴人徐美綢 調解成立(有原審調解結果報告書及調解筆錄各1 份可佐,見原審金訴1605卷第45、49頁) 於113 年6 月13日前給付第一期款項7 萬元予告訴人徐美綢;於113年6月18日滙款3萬元(已依調解內容履行完畢) 8 告訴人蘇意勤 原審調解時未到場

2024-12-18

TCHM-113-金上訴-1253-20241218-1

附民
臺灣高等法院臺中分院

損害賠償

臺灣高等法院臺中分院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第338號 原 告 賴楊強 被 告 陳怡君 上列被告因113年度金上訴字第1181號洗錢防制法案件,經原告 提起附帶民事訴訟,請求損害賠償。查其內容繁雜,非經長久之 時日不能終結其審判,應依刑事訴訟法第504條第1項前段,將本 件附帶民事訴訟移送本院民事庭,特此裁定。 中 華 民 國 113 年 12 月 18 日 刑事第十二庭 審判長法 官 張 國 忠 法 官 李 雅 俐 法 官 陳 葳 以上正本證明與原本無異。 不得抗告。 書記官 蔡 皓 凡 中 華 民 國 113 年 12 月 18 日

2024-12-18

TCHM-113-附民-338-20241218-1

臺灣高等法院臺中分院

聲請具保停止羈押

臺灣高等法院臺中分院刑事裁定  113年度抗字第693號                    113年度抗字第694號 抗 告 人 即 被 告 游承翰 選任辯護人 鄭智文律師 陳軒逸律師 上列抗告人即被告因違反毒品危害防制條例等案件,不服臺灣彰 化地方法院中華民國113年11月25日延長羈押及聲請具保停止羈 押之裁定(113年度聲字第1092、1093號),提起抗告,本院裁 定如下:   主 文 抗告駁回。   理 由 一、抗告人即被告游承翰(下稱被告)抗告意旨略以:被告為本 件犯行前,未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,因一 時失慮,誤觸法網,並於偵查機關發覺犯罪前自首,且在偵 查中配合調查,使檢警順利查扣本案第一級毒品海洛因,阻 止毒品流入市面造成實質危害,又於偵查中及審理中均能自 白坦認犯罪,詳述犯罪事實及供出毒品上游賴雨霖,使本案 相關案情得以釐清,被告犯後態度良好且有悔悟之心;就本 案分工情形,被告並非本案運輸海洛因背後主謀籌劃或起意 本案犯行之人,僅依賴雨霖指示從事運輸工作,屬底層工具 角色,惡性尚非重大;被告因人身安全考量躲避賴雨霖,主 觀上並無逃跑之意,且經辯護人告知本案適用相關減刑規定 後,亦願意面對司法,懺悔自己之犯行。被告所涉相關犯行 事證已明,並祈求依毒品危害防制條例第17條第2項之規定 減刑,當無延長羈押之必要。若使被告人身自由持續受限制 ,似有違憲法第8條人身自由之保障、憲法第23條比例原則 及羈押制度保全被告、證據之法目的,如同時諭知具保、責 付、限制住居及限制出境、出海等處分,足以確保日後審判 及執行程序之進行。被告無羈押之原因,請求撤銷羈押,如 認確有羈押原因,應無羈押必要,請求具保或限制住居等方 式確保追訴、審判及執行云云。 二、按被告經法官訊問後,認為犯罪嫌疑重大,而有下列情形之 一,非予羈押,顯難進行追訴、審判或執行者,得羈押之: 一、逃亡或有事實足認為有逃亡之虞者。二、有事實足認為 有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者。三、所 犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪, 有相當理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯 或證人之虞者。刑事訴訟法第101條第1項定有明文。次按羈 押被告,偵查中不得逾2月,審判中不得逾3月。但有繼續羈 押之必要者,得於期間未滿前,經法院依刑事訴訟法第101 條或第101條之1之規定訊問被告後,以裁定延長之;延長羈 押期間,偵查中不得逾2月,以延長1次為限。審判中每次不 得逾2月,如所犯罪最重本刑為10年以下有期徒刑以下之刑 者,第一審、第二審以3次為限,第三審以1次為限,同法第 108條第1項、第5項亦有明定。又司法院釋字第665號解釋, 固要求附加考量被告除犯刑事訴訟法第101條第1項第3款所 列重罪外,是否有相當理由足認其有逃亡、湮滅、偽造、變 造證據或勾串共犯或證人之虞。然該等附加考量與單純考量 同條第1項第1、2款之羈押原因仍有程度之不同。是以伴同 重罪羈押予以考量之逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共 犯或證人之虞,與單純成為羈押原因之逃亡之虞其強度尚有 差異,亦即伴同重罪羈押考量之逃亡、湮滅、偽造、變造證 據或勾串共犯或證人之虞,其理由強度可能未足以單獨成為 羈押原因,然得以與重罪羈押之羈押原因互佐。另重罪常伴 隨有逃亡、滅證之高度可能,係趨吉避凶、脫免刑責、不甘 受罰之基本人性,倘一般正常之人,依其合理判斷,可認為 該犯重罪,嫌疑重大之人具有逃亡或滅證之相當或然率存在 ,即已該當「相當理由」之認定標準,不以達到充分可信或 確定程度為必要。復按羈押被告之目的,其本質在於確保訴 訟程序得以順利進行,或為確保證據之存在與真實,或為確 保嗣後刑罰之執行,而對被告所實施剝奪其人身自由之強制 處分,被告有無羈押之必要,法院僅須審查被告犯罪嫌疑是 否重大、有無羈押原因,以及有無賴羈押以保全偵審或執行 之必要,由法院就具體個案情節予以斟酌決定,如就客觀情 事觀察,法院許可羈押之裁定或延長羈押之裁定,在目的與 手段間之衡量並無明顯違反比例原則情形,即無違法或不當 可言。 三、經查:  ㈠本件被告因違反毒品危害防制條例案件,前經原審訊問後, 認其涉犯毒品危害防制條例第4條第1項運輸第一級毒品罪、 懲治走私條例第2條第1項私運管制物品罪,犯罪嫌疑重大, 所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪,有相當理由認有逃 亡之虞,有刑事訴訟法第101條第1項第3款所定羈押原因, 經衡酌比例原則後認有羈押之必要,於113年8月30日執行羈 押,嗣因羈押期間將屆滿,原審於113年11月18日訊問被告 後,並審酌全卷及相關事證,認被告罪嫌仍屬重大,且被告 所涉犯之毒品危害防制條例第4條第1項運輸第一級毒品罪, 為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪,被告可能面對之刑責甚 重,重罪常伴隨有逃亡之高度可能,係趨吉避凶、脫免刑責 、不甘受罰之基本人性,而被告正值壯年,並無阻礙逃亡之 疾病等消極因素,是有相當理由認被告有逃亡之虞,足認羈 押原因仍然存在,再酌以現今毒品犯濫,被告所參與之運輸 毒品犯行對於社會治安影響甚鉅,且數量非微,一旦在國內 流通擴散,其危害性不容小覷,非可輕忽,慮及國家審判權 及刑罰執行權遂行之公益考量,衡諸比例原則,被告仍有羈 押之必要性,爰裁定自113年11月30日起延長羈押2月,另駁 回被告具保停止羈押之聲請在案。  ㈡被告雖以上開情詞提起抗告。惟本案依被告於原審訊問及準 備程序中時自白犯行,並有起訴書證據清單所載之各項證據 可參,足認被告涉犯毒品危害防制條例第4條第1項運輸第一 級毒品、懲治走私條例第2條第1項私運管制物品進口等罪犯 罪嫌疑重大。又被告所涉犯之毒品危害防制條例第4條第1項 運輸第一級毒品罪為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪,衡情 重罪常伴有逃亡之高度可能,實乃趨吉避凶、脫免刑責、不 甘受罰之基本人性,則被告可預期將來判決之刑度甚重,於 此情形下,其為規避刑罰之執行而妨礙偵審程序進行之可能 性增加,國家刑罰權有難以實現之危險,一般正常之人,依 其合理判斷,被告具有逃亡之相當或然率存在,自有相當理 由足認其有逃亡之虞,本案確有刑事訴訟法第101條第1項第 3款所定之羈押原因。起訴書雖認定被告自首,且有毒品危 害防制條例第17條第2項偵審自白減刑,及其供出同案被告 賴雨霖因而查獲而有同條第1項供出毒品來源因而查獲共犯 或正犯減免其刑之適用,惟刑事訴訟法第101條第1項第3款 明定「最輕『本刑』為5年以上有期徒刑之罪」,被告是否因 涉犯重罪而有逃亡之虞,仍應以法定本刑為斷,與刑之減輕 事由無涉。又本案係被告涉嫌依賴雨霖等人指示親自至泰國 拿取本案毒品,實為完成本件運輸毒品入境之關鍵重要角色 ;且被告與黃智楷約定私吞本案毒品,被告搭機攜帶本案毒 品返回臺灣後避不見面,即遭賴雨霖等人追討本案毒品,嗣 賴雨霖之弟賴家宏帶走被告及黃智楷要求交出毒品,黃智楷 家人報警經警方介入調查而帶回派出所時,猶有不詳姓名年 籍人士多在警局外徘徊等候,被告及黃智楷擔心自身安危而 向警方自首等情節觀之,此等跨境運輸毒品組織縝密,過程 中因被告侵占本案毒品而遭同夥追索甚急,安危堪慮,情迫 勢切下始向警方自首,且經查獲之本案毒品海洛因5包毛重 高達695.11公克,堪認犯罪情節非輕,而認本案毒品雖難認 已在市面流通,然被告所為仍助長毒品氾濫之風險,嚴重戕 害國人健康及危害社會治安,權衡國家刑事司法權之有效行 使、社會秩序及公共利益、被告之涉案情節、人身自由之私 益及防禦權受限制之程度,而本案尚在審理中,又被告涉案 情節重大,及所涉犯罪事實對社會侵犯之危害性及刑罰權遂 行之公益,與其人身自由之私益,兩相利益依「比例原則」 及「必要性原則」權衡後,認命被告具保、責付或限制住居 等侵害較小之手段,仍不足以確保審判程序及將來可能刑罰 之執行程序之順利進行,復查無刑事訴訟法第114條不得羈 押被告之情形,故仍有繼續羈押之必要。 四、綜上所述,本案經原審訊問被告後,審酌卷內相關事證、訴 訟進行程度及其他一切情事,認被告羈押之原因尚未消滅, 且不能因具保而消滅,復權衡「比例原則」及「必要性原則 」後,認被告確有繼續羈押之必要,復查無刑事訴訟法第11 4條不得羈押被告之情形,因而裁定延長羈押,另駁回被告 具保停止羈押之聲請,經核在目的與手段間之衡量並無明顯 違反比例原則情形,自無違法或不當,抗告人猶執前詞提起 抗告,指摘原裁定不當,為無理由,應予駁回。  據上論斷,應依刑事訴訟法第412條,裁定如主文。 中  華  民  國  113  年  12  月  12  日      刑事第十二庭  審判長法 官 張 國 忠                 法 官 李 雅 俐                 法 官 陳   葳 以上正本證明與原本無異。 不得再抗告。                 書記官 蔡 皓 凡 中  華  民  國  113  年  12  月  12  日

2024-12-12

TCHM-113-抗-694-20241212-1

金上訴
臺灣高等法院臺中分院

洗錢防制法等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度金上訴字第534號 上 訴 人 即 被 告 楊書程 選任辯護人 施坤樹 律師 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件,不服臺灣彰化地方法院11 2年度金訴字第313號中華民國113年2月27日第一審判決(起訴案 號:臺灣彰化地方檢察署112年度偵字第5997、7732、8606、885 9、11299、12962號,移送併辦案號:112年度偵字第13655、154 93、18031、18567、22020號),針對其刑一部提起上訴,本院 判決如下:   主 文 原判決關於其刑之部分,撤銷。 上開撤銷部分,楊書程處有期徒刑陸月,併科罰金新臺幣參萬 元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。   理 由 一、本案上訴範圍之說明:   按刑事訴訟法第348條第3項規定:「上訴得明示僅就判決之 刑、沒收或保安處分一部為之」。查上訴人即被告楊書程( 下稱被告)對原判決不服聲明上訴之範圍,係針對其刑之部 分提起上訴,此據被告及其辯護人於本院準備程序及審理時 均明示陳明,且同時表明被告對於原判決之犯罪事實及罪名 均不爭執,此部分沒有要提起上訴等語(見本院卷第226、3 74頁),並據被告於本院準備程序時填具「部分撤回上訴聲 請書」,撤回其對除刑以外其餘部分之上訴。依照前揭規定 ,本院自應僅就原判決關於其刑之部分(含有無加重、減輕 等事由及其量刑等部分)予以審理,及審查有無違法或未當 之處,先予指明。 二、被告對原判決之刑一部上訴之意旨略以:伊對於原判決之犯 罪事實及罪名均不爭執,並已知錯、深為自責,惟據原判決 犯罪事實欄所載同為提供帳戶而犯有幫助一般洗錢之黃家蓁 ,僅由臺灣臺南地方法院以112年度金訴字第566號判處有期 徒刑3月,併科罰金新臺幣(下同)2萬元(得易服勞役), 但其卻遭判處有期徒刑1年6月,併科罰金8萬元(得易服勞 役),原審之量刑實有過重;又原判決未斟酌其本案並無犯 罪所得,亦未掌控被害人等受詐騙所匯款項,作為量刑之參 考事由,亦有未合;再請審酌伊係為娶妻及家庭生活而交付 網銀帳號、密碼,希望能貸得50萬元,然並未獲得任何利益 ,如今新婚不久,其為家庭經濟支柱,從事貨車司機等工作 ,拼命賺錢養家,且已與多位被害人達成調解,現正履行中 等情,將原判決之刑予以撤銷,改為諭知較輕之刑;另請考 量伊係一時失慮觸犯刑章,屬基層勞工之經濟弱者,   其已與多位被害人調解成立,現正履行中,若其入監,將無 法維持家庭之經濟及賺錢履行調解條件等情,併為緩刑之宣 告等語。 三、本院以原判決認定被告所犯幫助一般洗錢罪之犯罪事實及罪 名(含其想像競合所犯之幫助詐欺取財罪,詳參原判決之犯 罪事實及與罪名有關部分所載,於此不另贅引)為基礎,說 明與刑有關部分之法律是否適用:   (一)被告幫助不詳正犯實行之一般洗錢罪部分,雖經原判決認定 其所幫助之正犯觸犯之法條為於113年7月31日修正公布前( 即105年12月28日修正公布、自106年6月28日起生效施行) 之洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪,惟因被告對原判 決之刑一部上訴,且以下所述關於洗錢防制法之修正,涉及 一般洗錢罪之法定刑變更,本於幫助犯之從屬性,自仍應就 被告行為後洗錢防制法之修正,依刑法第2條第1項之規定, 為新舊法之比較適用,在刑之方面,適用最有利於被告之法 律。查被告行為後,洗錢防制法先於112年6月14日修正公布 ,並自同年月16日起生效施行,有關被告經原判決認定其幫 助正犯所為一般洗錢罪之法定刑並未修正,然此次修正將原 修正前洗錢防制法第16條第2項規定:「犯前2條之罪,在偵 查或審判中自白者,減輕其刑」(即行為時法),修正為:「 犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑」 (即中間時法)。嗣後洗錢防制法又於113年7月31日修正公 布全文31條,除第6、11條之施行日期由行政院定之外,已 自同年8月2日起生效施行。關於修正前洗錢防制法第14條第 3項所規定「(洗錢行為)不得科以超過其特定犯罪所定最 重本刑之刑」之科刑限制,因本案前置特定不法行為係刑法 第339條第1項普通詐欺取財罪,而上開修正前一般洗錢罪之 法定本刑雖為7年以下有期徒刑,但其宣告刑上限受不得逾 普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束,形式上 固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念及其形成過 程未盡相同,然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制,已實 質影響該次修正前一般洗錢罪之量刑框架,自應納為新舊法 比較事項之列(最高法院113年度台上字第2303號判決意旨 參照)。又一般洗錢罪於此次修正前之洗錢防制法第14條第 1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒 刑,併科新臺幣500萬元以下罰金」,修正後洗錢防制法第1 9條第1項後段則規定為「(有第2條各款所列洗錢行為者) 其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者,處6月以上 5年以下有期徒刑,併科新臺幣5000萬元以下罰金」(即裁 判時法),修正後洗錢防制法並刪除修正前洗錢防制法第14 條第3項之科刑上限規定;至於犯一般洗錢罪之減刑規定, 該次之修正前洗錢防制法第16條第2項及修正後洗錢防制法 第23條第3項之規定,同以被告在偵查及歷次審判中均自白 犯罪為前提,修正後之規定並增列「如有所得並自動繳交全 部所得財物」等限制要件。而若先不考慮被告有無修正前、 後洗錢防制法減刑規定之適用,依修正前洗錢防制法之量刑 範圍(類處斷刑)為有期徒刑2月至5年,而倘適用修正後洗 錢防制法,其處斷刑框架則為有期徒刑6月至5年,又參以被 告行為時之修正前洗錢防制法第16條第2項減刑規定要件較 為寛鬆,經綜合比較結果,認應以被告行為時之修正前洗錢 防制法之規定較為有利。是以,被告幫助之正犯所為一般洗 錢行為,經整體綜合比較後,應依刑法第2條第1項前段之規 定,適用較為有利之行為時修正前洗錢防制法規定。從而, 為幫助犯之被告,關於刑之部分,依其從屬性,亦應同依被 告行為時之修正前洗錢防制法規定之幫助犯而為科刑,並就 與刑有關之部分,一體適用被告行為時之修正前洗錢防制法 與刑有關之規定。 (二)關於被告就原判決之刑一部上訴,而與其刑有關之部分,被 告行為後,刑法第339條之4於112年5月31日修正公布,並自 同年6月2日起生效施行,但該次修正僅增訂該條第1項第4款 之規定,至原條項第2款之要件及刑度則均未修正,尚無庸 為新舊法之比較,應依一般法律適用原則,逕予適用現行法 之規定。又於113年7月31日經總統以華總一義字第11300068 891號制定公布之詐欺犯罪危害防制條例,除其中第19條、 第20條、第22條、第24條、第39條第2項至第5項有關流量管 理措施、停止解析與限制接取處置部分及第40條第1項第6款 之施行日期由行政院定之外,已自113年8月2日起生效施行 。而因被告幫助不詳正犯實行之犯罪為普通詐欺取財之罪, 非屬前開詐欺犯罪危害防制條例第2條第1項第1款第1至3目 規定:「本條例用詞,定義如下:一、詐欺犯罪:指下列各 目之罪:(一)犯刑法第339條之4之罪。(二)犯第43條或第44 條之罪。(三)犯與前二目有裁判上一罪關係之其他犯罪」之 「詐欺犯罪」,是前開詐欺犯罪危害防制條例之制定公布, 尚與被告本案之犯行無關,併此陳明。   (三)被告係幫助不詳成年正犯實行一般洗錢犯行,為幫助犯,其 犯罪情節較之正犯為輕,爰依刑法第30條第2項之規定,按 正犯之刑減輕之。   (四)又被告行為時之修正前洗錢防制法第16條第2項規定:「犯 前2條之罪,在偵查或審判中自白者,減輕其刑」。查本案 被告於偵查、原審審理時已自白全部犯行【此部分業據檢察 官起訴書及原判決載明,並有被告之偵訊及原審審判筆錄( 見偵5997卷第139至141頁、原審卷一第303頁)可稽】,並 於本院審理時表明對於原判決認定之犯罪事實均不爭執(見 本院卷第374頁),被告所為幫助一般洗錢罪,應依被告行 為時之修正前洗錢防制法第16條第2項之規定,遞為減輕其 刑。 (五)此外,本院就被告所犯之幫助一般洗錢罪(含其想像競合所 犯之幫助詐欺取財罪),查無其他法定應予適用之加重、減 輕事由,併此敘明。 三、本院將原判決之刑,予以撤銷改判之說明:     (一)原審認被告所為應成立幫助一般洗錢罪,而據此予以科刑, 固非無見。惟查:1、原審之量刑部分,漏未依刑法第57條 第5款之規定,兼予考量被告在本案行為前未曾有犯罪紀錄 (有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可考,見本院卷第53 至57頁)之品性狀況,且對屬於幫助犯、在偵查及原審均自 白犯行,復業於原審與如附表編號1、3、5至7所示被害人趙 台麟、張舒涵、徐惠美、游麗如、林佳雯等5人就民事部分 調解成立之被告,於科刑審酌時未予說明有何特殊之具體事 由,遽予對被告處以有期徒刑1年6月,難謂無裁量上之未當 。2、又原判決之量刑部分,未及斟酌被告上訴本院後,另 業與如附表編號2、4所示之被害人陳昱妃、呂蓓蓓就民事部 分達成調解,且現正履行中等犯罪後態度,作為被告有利之 科刑事由,亦有未洽。被告對原判決之刑一部上訴,其中以 另案被告黃家蓁所處之刑,其自述之犯罪動機、工作、家庭 狀況,犯後未獲有利益、亦未掌控被害人等受詐騙所匯款項 等情,泛為爭執原判決量刑過重部分,因個案之不同,本無 可比附援引,且被告上開希能據以再行從輕處刑之內容,或 已為原判決科刑時所斟酌、或不足以影響於原判決之科刑本 旨(本案依被告為幫助犯之本質,本即不具有得以管控被害 人等受騙款項之情形,被告上訴以此原判決未列為其不利量 刑事項之內容,爭執原判決之科刑過重,尚乏所據,非為可 採),被告此部分上訴,俱未依法指摘或表明第一審判決在 量刑上有何足以影響其本旨之不當或違法,且原判決之刑部 分,既經本院予以撤銷改判,被告此部分上訴,已失所依據 ,並無理由。又被告上訴意旨執前詞請求併為緩刑宣告部分 ,依本判決下列理由欄三、(三)所示之說明,亦為無理由。 惟被告上訴意旨另以本段上揭2所示之內容,請求再予從輕 量刑部分,則非無理由,且原判決之科刑部分,併有本段前 揭1所示之瑕疵存在,即屬無可維持,自應由本院將原判決 之刑予以撤銷改判。 (二)爰審酌被告於本案行為前未曾有犯罪紀錄(有臺灣高等法院 被告前案紀錄表可按),素行尚稱良好,其犯罪之動機、目 的係出於幫助犯之不確定故意,依其案發時之年紀及自述高 中畢業之智識程度,從事貨車司機等職業,新婚不久、為家 庭經濟支柱等工作、家庭狀況,被告所為經原判決犯罪事實 所認定幫助一般洗錢、幫助詐欺取財之犯罪手段、情節,對 被害人等及我國防制洗錢所生之損害(有關被告所幫助正犯 實行詐欺所取得及洗錢之金額,固可作為正犯科刑之重要標 準,然因此部分尚非為幫助犯之被告所得主控,故認尚非可 作為其量刑之單一主要指標),被告於偵查、原審審理時已 自白全部犯行【此部分業據檢察官起訴書及原判決載明,並 有被告之偵訊及原審審判筆錄(見偵5997卷第139至141頁、 原審卷一第303頁)可稽】,被告並於本院審理時表明對於 原判決認定之犯罪事實均不爭執(見本院卷第374頁),且 其未實際獲有犯罪所得【此據原判決於其理由欄三、(七)中 載認明確】,被告於原審業與如附表編號1、3、5至7所示被 害人趙台麟、張舒涵、徐惠美、游麗如、林佳雯等5人就民 事部分調解成立,並於上訴本院後,復與如附表編號2、4所 示之被害人陳昱妃、呂蓓蓓達成調解,迄今仍均履行中(詳 附表所示),又雖被告於本院表示有與被害人關佳津、張雪 卿、陳荻、曾育青進行調解之意願,然因未獲前開被害人同 意,而無從移送調解等被告展現之犯罪後態度等一切情狀, 量處如主文第二項所示之有期徒刑及併科罰金刑,且併為諭 知上開罰金刑如易服勞役之折算標準,以示懲儆。 (三)雖被告上訴意旨以伊係一時失慮觸犯刑章,屬基層勞工之經 濟弱者,其已與多位被害人調解成立,現正履行中,若其入 監執行,將無法維持家庭之經濟、亦無法賺錢履行調解條件 等情,請求併為諭知緩刑等語,且被告前未曾因故意犯罪而 受有期徒刑以上刑之宣告(有臺灣高等法院被告前案紀錄表 可按),並經如附表所示被害人趙台麟、張舒涵、徐惠美、 游麗如、林佳雯、陳昱妃、呂蓓蓓於調解時均表示同意給予 被告緩刑之宣告(詳如附表所示調解筆錄)。然有關於法是 否適宜諭知緩刑,乃屬法院裁量之權責。本院酌以依法無論 被告是否入監執行,並無可影響於其應依調解成立內容履行 之義務,且被告前開據以請求為緩刑宣告之內容,業經本院 作為其科刑之有利參酌事項(本院對被告科處之刑,其中有 期徒刑部分,依法得易服社會勞動〈但是否准許易服社會勞 動,仍屬案件確定後之執行檢察官權限〉),又被告固業與 如附表所示趙台麟、張舒涵、徐惠美、游麗如、林佳雯、陳 昱妃、呂蓓蓓調解成立,現正履行調解條件中,然其尚未與 被害人關佳津、張雪卿、陳荻、曾育青達成調解(和解)或 為賠償,而未能徵得被害人關佳津、張雪卿、陳荻、曾育青 等人之諒解,本院綜為考量前揭各該情狀,因認被告所宣告 之刑,尚無以暫不執行為適當之情事,爰不併為緩刑之諭知 。被告上訴請求為緩刑宣告部分,尚無可採,附此陳明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段(依判決格式簡化原則,僅引用程序法條文),判 決如主文。   本案經檢察官楊聰輝提起公訴及移送併辦,檢察官余建國、高如 應、吳曉婷移送併辦,檢察官李月治到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  12  日          刑事第十二庭 審判長法 官 張國忠                    法 官 劉麗瑛                    法 官 李雅俐 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未 敘述上訴之理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 陳宜廷 中  華  民  國  113  年  12  月  12  日 附錄科刑法條: 被告行為時之修正前洗錢防制法第14條: 有第2條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣 500萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前2項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 刑法第30條: 幫助他人實行犯罪行為者,為幫助犯。雖他人不知幫助之情者, 亦同。 幫助犯之處罰,得按正犯之刑減輕之。 刑法第339條第1項: 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 附表:(附表所示幣別,均為新臺幣) 編號 被害人 調解筆錄案號 應付總額 給付方式 已給付期數 1 趙台麟(原判決附表編號1之被害人) 臺灣彰化地方法院113年度員司刑移調字第64號調解筆錄(見原審卷二第59至60頁) 6萬元 自113年6月起按月於每月25日前各給付780元至清償完畢止。 本院辯論終結前: 5期(113年6至10月),共3900元(見本院卷第243、259、393、405頁) 本院辯論終結後: 1期(113年11月),780元 2 陳昱妃 (原判決附表編號3之被害人) 本院113年度刑上移調字第423號調解筆錄(見本院卷第325至326頁) 1萬6000元 自113年10月28日起按月於每月28日前各給付3200元,至清償完畢止。 本院辯論終結前: 1期(113年10月),共3200元(見本院卷第407頁) 本院辯論終結後: 1期(113年11月),3200元 3 張舒涵 (原判決附表編號5之被害人) 臺灣彰化地方法院113年度員司刑移調字第65號調解筆錄(見原審卷二第55至56頁) 16萬元 自113年6月起按月於每月25日前各給付2100元,至清償完畢止。 本院辯論終結前: 5期(113年6至10月),共10500元(見本院卷第245、261、389、399頁) 本院辯論終結後: 1期(113年11月),2100元 4 呂蓓蓓 (原判決附表編號7之被害人) 本院113年度刑上移調字第423號調解筆錄(見本院卷第271至272頁) 6萬元 自113年9月28日起,按月於每月28日前各給付2000元(共30期),至清償完畢止。 本院辯論終結前: 2期(113年9至10月),共4000元(見本院卷第391、401頁) 本院辯論終結後: 1期(113年11月),2000元 5 徐惠美 (原判決附表編號9之被害人) 臺灣彰化地方法院113年度員司刑移調字第63號調解筆錄(見原審卷二第53至54頁) 37萬5000元 自113年6月起按月於每月25日前各給付4900元,至清償完畢止。 本院辯論終結前: 5期(113年6至10月),共2萬4500元 (見本院卷第241、257、411、423頁) 本院辯論終結後: 1期(113年11月),4900元 6 游麗如 (原判決附表編號10之被害人) 臺灣彰化地方法院113年度員司附民移調字第12號調解筆錄(原審卷二第57至58頁) 9萬元 自113年6月起按月於每月25日前各給付1170元,至清償完畢止。 本院辯論終結前: 5期(113年6至10月),共5850元(見本院卷第249、265、395、409頁) 本院辯論終結後: 1期(113年11月),1170元 7 林佳雯 (原判決附表編號11之被害人) 臺灣彰化地方法院113年度員司附民移調字第11號調解筆錄(見原審卷二第61至62頁) 8萬元 自113年6月起按月於每月25日前給付1050元,至清償完畢止。 本院辯論終結前: 5期(113年6至10月),共5250元(見本院卷第247、263、397、403頁) 本院辯論終結後: 1期(113年11月),1050元

2024-12-12

TCHM-113-金上訴-534-20241212-1

上易
臺灣高等法院臺中分院

妨害自由

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度上易字第564號 上 訴 人 即 被 告 晋煒勛 石育甄 陳冠霖 徐子晉 上四人共同 選任辯護人 洪政國 律師 上列上訴人等因傷害等案件,不服臺灣彰化地方法院112年度易 字第812號中華民國113年5月15日第一審判決(起訴案號:臺灣 彰化地方檢察署112年度偵字第2099號),針對其刑一部提起上 訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。 晋煒勛、石育甄、陳冠霖、徐子晉均緩刑參年,並各應於緩刑期 間接受受理執行之地方檢察署所舉辦之法治教育參場次,緩刑期 間均付保護管束。   理 由 一、上訴範圍之說明:   按刑事訴訟法第348條第3項規定:「上訴得明示僅就判決之 刑、沒收或保安處分一部為之」。查上訴人即被告(下稱被 告)晋煒勛、石育甄、陳冠霖、徐子晉原各係對原判決全部 提起上訴,惟於本院準備程序時已明示僅對原判決之刑一部 上訴(見本院卷第129頁),並各填具部分撤回上訴聲請書, 分別撤回對除原判決之刑以外其餘部分之上訴。依照前揭規 定,本院自應僅就原判決關於被告晋煒勛、石育甄、陳冠霖 、徐子晉之刑部分予以審理,及審查有無違法或未當之處; 至於原判決其他部分(指原判決之犯罪事實及罪名部分), 則均已確定而不在被告上訴及本院審理之範圍,先予指明。 二、被告晋煒勛、石育甄、陳冠霖、徐子晉對原判決之刑一部上 訴之意旨略以:(一)被告晋煒勛部分:晋煒勛與周品言(即 更名前之蔡婉臻,下稱周品言)原為男女朋友,因乙○○之因 素而分手,原判決於量刑時雖謂「被告晋煒勛遇到感情問題 ,不思檢討自身或理性解決。反而糾集被告石育甄、陳冠霖 、徐子晉共同對被害人為上開犯行」等語,惟晋煒勛並非慣 犯,其造成之危害範圍有限,犯罪之情節尚非至惡,僅因一 時失慮致觸犯刑罰,且法律難以期待所有人遇「感情」糾紛 問題皆能自我節制情緒而用「理性」方式解決。又徐子晉於 111年5月29日21時30分至22時許間,在彰化縣花壇鄉中山路 3段某處,有先要求共乘機車之乙○○、周品言靠邊停車,之 後晋煒勛、石育甄、陳冠霖一同駕乘自小客車到場,晋煒勛 要乙○○先載周品言回家,再與其約定在周品言住處外談判, 並未為難周品言,僅想弄清楚乙○○是否為其與周品言分手之 導火線,其動機、目的並非「報復行為」,極為單純,原審 未考量探究何晋煒勛為何會有個人「情感」受挫而有過激行 為之原因,有所未合。再晋煒勛前未曾觸犯法律,素行堪稱 良好,經歷此事件後,已明白自己行為違法、深感悔意,且 已就此次行為承認錯誤、坦承罪行,犯後態度良好,請依刑 法第57條之規定從輕量刑等語。(二)被告石育甄、陳冠霖、 徐子晉部分:石育甄、陳冠霖、徐子晉與晋焯勛為朋友關係 ,因其等見晋煒勛與周品言感情生變,懷疑係乙○○介入導致 2人分手,渠等之目的係要協助朋友紓解因分手帶來之痛苦 ,基於朋友情誼立場參與本案,其等之動機、目的均屬單純 。又石育甄、陳冠霖、徐子晉前未曾觸犯法律、素行良好, 於歷此事件後俱已明白自己的行為違法,並已坦承罪行及錯 誤,請依刑法第57條之規定從輕量刑等語。 三、本院之判斷: (一)本院以原審所認定被告晋煒勛、石育甄、陳冠霖、徐子晉共 同所犯刑法第277條第1項之傷害罪及同法第304條(原判決 於其理由欄參、二中論罪時,漏未針對上開法條載明為「第 1項」部分,依法係屬得裁定更正之事項,且無礙於本院科 刑之判斷,附此說明)之強制罪為基礎,認為原判決對被告 晋煒勛、石育甄、陳冠霖、徐子晉之科刑均無違法或不當, 應予維持;被告晋煒勛、石育甄、陳冠霖、徐子晉對原判決 之刑一部上訴,請求依刑法第57條之規定,再予從輕量刑, 俱為無理由,均應予駁回之說明:   原判決認被告晋煒勛、石育甄、陳冠霖、徐子晉所為俱應成 立共同傷害、強制之罪,乃在科刑方面,以行為人即被告晋 煒勛、石育甄、陳冠霖、徐子晉之責任為基礎,審酌被告晋 煒勛、石育甄、陳冠霖、徐子晉4人均為智識能力正常之成 年人,被告晋煒勛遇到感情問題,不思檢討自身或理性解決 ,反而糾集被告石育甄、陳冠霖、徐子晉共同對告訴人乙○○ 為傷害、強制之犯行,而被告石育甄、陳冠霖、徐子晉身為 被告晋煒勛之友人,不僅沒有勸阻被告晋煒勛,反而共同參 與本件犯行,讓被告晋煒勛之氣焰更為高漲,對告訴人乙○○ 共同為羞辱式的霸凌行為,所為至屬不該,且考量被告晋煒 勛、石育甄、陳冠霖、徐子晉4人在原審未與告訴人乙○○達 成和解或獲得其原諒等犯罪後態度,並斟酌其等侵害告訴人 乙○○之情節及程度,被告晋煒勛、石育甄、陳冠霖、徐子晉 4人間之分工(被告晋煒勛為首謀並為大多數的行為,被告 石育甄、陳冠霖、徐子晉則係本於犯意之聯絡在旁協助、幫 腔),且其等均無前科及在原審分別自述之智識程度、家庭 、經濟狀況等一切情狀,並考量原審到庭檢察官建議之刑度 ,各量處被告晋煒勛、石育甄、陳冠霖、徐子晉4人有期徒 刑5月、3月、3月、3月,且各諭知如易科罰金,均以新臺幣 (下同)1000元折算1日,本院兼予衡酌被告晋煒勛、石育 甄、陳冠霖、徐子晉對原判決之刑一部上訴,其中經本院認 屬可採之科刑事由(詳如後述),認原判決之量刑,並無違 法或裁量恣意之未當,應予維持。而被告晋煒勛上訴意旨所 述法律難以期待所有人遇「感情」糾紛問題皆能自我節制情 緒而用「理性」方式解決等語,此部分之觀念並非正確,又 被告晋煒勛、石育甄、陳冠霖、徐子晉上開自述之素行、犯 罪動機、目的、犯罪情節、手段、惡性、所生損害及犯後態 度等情,其中與原判決認定之犯罪事實相違之部分(如被告 晋煒勛主張其犯罪之動機、目的非出於「報復行為」等), 尚難憑以作為科刑之基礎;至被告晋煒勛、石育甄、陳冠霖 、徐子晉上揭其餘所述請求依刑法第57條之規定,再予從輕 量刑之內容,及被告晋煒勛另向本院提出其曾偕同人員擔任 義工之感謝狀影本(見本院卷第171頁),因或已為原判決 科刑時所斟酌、或不足以影響於原判決之量刑本旨,且被告 晋煒勛所述其係因情感受挫而有過激之行為,及被告石育甄 、陳冠霖、徐子晉表示渠等之犯罪目的係要協助朋友紓解因 分手帶來之痛苦,立意均難認良善,當無可作為其等更為有 利之科刑因子。依上所述,被告晋煒勛、石育甄、陳冠霖、 徐子晉前揭上訴俱未依法指摘或表明第一審判決有何量刑上 之足以影響於其科刑本旨之不當或違法,均為無理由,應予 駁回。 (二)末查,被告晋煒勛、石育甄、陳冠霖、徐子晉4人前均未曾 因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,有臺灣高等法院被告 前案紀錄表4份在卷可按。本院考量被告晋煒勛、石育甄、 陳冠霖、徐子晉之素行尚稱良好、案發時之年紀均尚輕,並 業於本院審理時表明有悔意或已知錯,且於上訴本院後已就 民事部分與告訴人乙○○調解成立(有本院113年度刑上移調 字第424號調解筆錄〈見本院卷第163至164頁〉可稽,調解條 件略以:被告晋煒勛、石育甄、陳冠霖、徐子晉願共同給付 告訴人乙○○10萬元,並當場交付予告訴人乙○○收受〈經告訴 人乙○○點收確認無訛〉,告訴人乙○○願意原諒被告晋煒勛、 石育甄、陳冠霖、徐子晉,不再追究其等之刑事責任,且同 意給予被告晋煒勛、石育甄、陳冠霖、徐子晉緩刑之宣告, 及拋棄對被告晋煒勛、石育甄、陳冠霖、徐子晉之其餘民事 請求等情),並經被告晋煒勛、石育甄、陳冠霖、徐子晉於 本院準備程序時供述上開其等於調解時共同給付予告訴人乙 ○○之10萬元,係由其4人平均分擔而各給付2萬5000元等語( 見本院卷第131頁),堪認被告晋煒勛、石育甄、陳冠霖、 徐子晉經此科刑教訓後,當均知所警惕而無再犯之虞,其等 所宣告之刑俱以暫不執行為適當,爰均依刑法第74條第1項 第1款之規定各併予宣告緩刑3年,以啟自新;又為確保被告 晋煒勛、石育甄、陳冠霖、徐子晉俱能深切記取教訓,謹慎 自持,故均併依刑法第74條第2項第8款之規定,諭知被告晋 煒勛、石育甄、陳冠霖、徐子晉各應於緩刑期間接受受理執 行之地方檢察署所舉辦之法治教育3場次,且應依刑法第93 條第1項第2款之規定,宣告於緩刑期間付保護管束。而倘被 告晋煒勛、石育甄、陳冠霖、徐子晉有刑法第75條第1項所 定應撤銷其緩刑、或同法第75條之1第1項所定足認原宣告之 緩刑難收其預期效果而有執行刑罰之必要等得撤銷其緩刑宣 告(其中刑法第75條之1第1項第4款為違反前述負擔情節重 大)情形,依法仍得撤銷其緩刑之宣告,附此陳明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,刑法第74條第1項第1款、 第2項第8款、第93條第1項第2款,判決如主文。 本案經檢察官邱呂凱提起公訴,檢察官丙○○到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  12  日          刑事第十二庭 審判長法 官 張國忠                    法 官 劉麗瑛                    法 官 李雅俐 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 陳宜廷 中  華  民  國  113  年  12  月  12  日 附錄科刑法條: 刑法第277條第1項: 傷害人之身體或健康者,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以 下罰金。 刑法第304條第1項: 以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者,處3年以 下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

2024-12-12

TCHM-113-上易-564-20241212-1

上易
臺灣高等法院臺中分院

妨害祕密

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度上易字第669號 上 訴 人 即 被 告 蔡博宇 選任辯護人 盧永和 律師 上列上訴人因家庭暴力防治法之妨害祕密案件,不服臺灣臺中地 方法院113年度易字第1401號中華民國113年6月12日第一審判決 (起訴案號:臺灣臺中地方檢察署113年度偵續字第37號),提 起上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   犯罪事實 一、蔡博宇與甲○○於下列案發時為夫妻關係(嗣經判決離婚確定 ),而具有家庭暴力防治法第3條第1款所定之家庭成員關係 ,且同住在臺中市○○區○○街000○00號。其2人於民國111年12 月27日因故發生口角後即分房居住,由甲○○獨自住居在上址 住所之2樓房間內。詎蔡博宇竟基於利用設備窺視他人非公 開活動之犯意,未經甲○○之同意,於112年1月20日至112年1 月27日凌晨4時許之期間內某時,以在甲○○就寢之上址住所2 樓房間內放置「影武者五百萬畫素智能攝影機」(下稱影武 者智能攝影機),並插上電源,透過不詳行動電話下載Apon Smart APP,註冊綁定帳號、密碼,而以網路與上開影武者 智能攝影機連結之方式,無故窺視甲○○在前開房間內之非公 開活動。俟甲○○於112年1月27日凌晨4時許,在上址住所2樓 房間內透過通訊軟體LINE和友人語音通話時,因上揭影武者 智能攝影機發出聲響,始發現其房間內遭置以前開插電中之 影武者智能攝影機,並經甲○○前至臺灣臺中地方檢察署對蔡 博宇提出妨害秘密之告訴而查獲。 二、案經甲○○訴由臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 一、證據能力方面: (一)上訴人即被告蔡博宇(下稱被告)及其辯護人於本院準備程 序時原本爭執證人即告訴人甲○○之警詢筆錄,認屬審判外之 陳述而無證據能力(見本院卷第51頁)。惟查,卷附證人即 告訴人甲○○於警詢、由檢察事務官詢問(下稱偵詢)及檢察 官訊問(下稱偵訊)而未經具結之陳述部分,均已據證人即 告訴人甲○○於本院審理時到庭具結證稱前開各次筆錄均經其 看過筆錄正確才簽名,且可逕予作為其在本院審理時作證內 容之一部分等語(見本院卷第95至96頁),而業據本院基於 直接審理而為調查,是證人即告訴人甲○○於本案之歷次警詢 、偵詢及偵訊筆錄內容,既經本院於審理時予以確認調查, 俱已非屬審判外之陳述,自均具有證據能力,且據被告及其 辯護人於本院審理時均表明對於證人即告訴人甲○○上開歷次 陳述之證據能力,沒有意見(見本院卷第85頁)。 (二)按刑事訴訟法第159條之5規定:「(第1項)被告以外之人 於審判外之陳述,雖不符前4條之規定,而經當事人於審判 程序同意作為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時 之情況,認為適當者,亦得為證據。(第2項)當事人、代 理人或辯護人於法院調查證據時,知有第159條第1項不得為 證據之情形,而未於言詞辯論終結前聲明異議者,視為有前 項之同意」,其立法意旨在於傳聞證據未經當事人之反對詰 問予以核實,原則上先予排除,惟若當事人已放棄詰問或未 聲明異議,基於證據資料愈豐富,愈有助於真實發現之理念 ,且強化言詞辯論原則,法院自可承認該傳聞證據例外擁有 證據能力。經查,有關下述所引用其餘未符合刑事訴訟法第 159條之1至第159條之4所示之證據,業經本院於審理時當庭 直接提示而為合法之調查,檢察官、被告及其辯護人均未於 言詞辯論終結前聲明異議(見本院卷第81至112頁),本院 審酌前開證據作成或取得之狀況,並無非法或不當取證之情 事,故認為適當而均得以作為證據,是前開證據依刑事訴訟 法第159條之5之規定,均具有證據能力。 二、訊據被告固坦認伊有將上開影武者智能攝影機放在告訴人甲 ○○就寢之上址房屋2樓房間內乙節,然矢口否認有何利用設 備窺視他人非公開活動之犯行,被告之辯解、上訴理由及其 辯護人之辯護意旨略以:案發之房屋係登記在蔡博宇的名下 ,該屋的所有權屬於蔡博宇,於111年12月27日發生家暴衝 突之前,蔡博宇與甲○○皆一同居住在2樓房間,只是發生衝 突分居後,甲○○才睡在2樓房間,蔡博宇未與甲○○同睡而居 住在其他樓層之房間,但甲○○就寢的2樓房間也有放置蔡博 宇的物品,案發時前開2樓房間並不是甲○○的私人空間,蔡 博宇仍有權利進入房內拿取物品。又蔡博宇與甲○○僅短暫結 婚1年,未生育小孩,且因財產關係產生多起訴訟糾紛,不 能僅憑甲○○之指控,即認定蔡博宇有罪。甲○○在蔡博宇放置 錄影機的前幾天,曾將電視機聲音開很大而遭到整個社區砲 轟製造噪音等而生事端,蔡博宇因此才將影武者智能攝影機 設置警報功能,以防甲○○日後有脫序行為時可以制止她;又 甲○○事後依警方要求模擬而將影武者智能攝影機插頭插電後 拍攝之照片,影武者智能攝影機插電後會出現亮光,甲○○不 可能未發現。蔡博宇設置前開影武者智能攝影機時,是放在 房間櫃子裡面、面朝牆壁,並非將鏡頭朝外,本案並無證據 證明蔡博宇有窺視他人非公開活動之行為。而甲○○雖有提出 SD記憶卡扣案,但蔡博宇將影武者智能攝影機拿到前開房間 前,已經將記憶卡取出,裡面既然沒有記憶卡,即使開啟錄 影功能也無法達到錄影的效果。原判決固認上開影武者智能 攝影機僅能透過手機進行監控,且查看影像時須使用APP連 接攝影機,並提出依照Apone官方網站攝影機問答集之資料 作為佐證。然蔡博宇於警詢時曾出示手機供以檢查,卻未查 到任何使用手機聯結等資料,原判決僅依網路問答集所形成 之心證,應與事實不符。另甲○○既發現影武者智能攝影機在 房間內,定會將置放在其內之SD卡(記憶卡)交予承辦檢警 調查,但檢察官起訴之證據,並未有甲○○遭偷拍之資料,有 悖於常情。檢察官起訴蔡博宇窺視甲○○之非公開活動,但並 無證據足認其究係窺視何種活動。況甲○○稱其係因影武者智 能攝影機發出聲響才發現被放置攝影機,然若蔡博宇有意窺 視,應無可能讓影武者智能攝影機發出巨大聲響,而有關影 武者智能攝影機,是否現場環境有較大聲音出現時即會發出 聲響,原審未函詢查明,即為不利於蔡博宇抗辯之判斷,有 所未合等語。惟查: (一)被告與告訴人甲○○於案發時為夫妻關係(嗣經判決離婚確定 ),而具有家庭暴力防治法第3條第1款所定之家庭成員關係 ,且同住在臺中市○○區○○街000○00號,其2人於111年12月27 日因故發生口角後即分房居住,由告訴人甲○○獨自住居在上 址住所之2樓房間內,被告則住在該址其他樓層之房間。被 告於112年1月20日至112年1月27日凌晨4時許之期間內某時 ,在告訴人甲○○就寢之上址住所2樓房間內放置影武者智能 攝影機,並插上電源等情,業據被告供認在卷(見他卷第17 至20頁、偵37350卷第19至23頁、原審卷第47至62頁),且 有證人即告訴人甲○○於本院審理時具結確認屬實之其警詢、 偵查所述(見本院卷第95至96頁、他卷第9至10、19至20頁 、偵37350卷第27至30頁)及在本院審理時之證詞(見本院 卷第95至112頁)在卷可憑,並有告訴人甲○○交由警方之影 武者智能攝影機1組扣案可佐,此部分事實可為認定。 (二)按基於人性尊嚴與個人主體性之維護及人格發展之完整,並 為保障個人生活私密領域免於他人侵擾及個人資料之自主控 制,隱私權乃為不可或缺之基本權利,而受憲法第22條所保 障(司法院釋字第603號解釋文參照);且按刑法第315條之 1所稱「非公開之活動」,係指活動者主觀上具有隱密進行 其活動而不欲公開之期待或意願(即主觀之隱密性期待), 且在客觀上已利用相當環境或採取適當設備,足資確保其活 動之隱密性者(即客觀之隱密性環境)而言(例如在私人住 宅、公共廁所、租用之「KTV」包廂、旅館房間或露營之帳 篷內,進行不欲公開之更衣、如廁、歌唱、談判或睡眠等活 動均屬之)。亦即活動者主觀上具有隱密性之期待,且在客 觀上已利用相當環境或採取適當設備,足資確保其活動之隱 密性,使一般人均能藉以確認活動者主觀上具有隱密性期待 ,而無誤認之虞者(最高法院108年度台上字第1750號判決 意旨參照)。本案被告於112年5月15日偵訊時供稱:我和甲 ○○是分樓層居住,我們是通報那一天(註:指111年12月27 日)開始分樓層住,甲○○所指的2樓房間,原本是我們同住 的房間等語(見他卷第18頁),且被告只於必要時方偶爾進 入該房間內拿取物品一節,亦據被告於112年7月22日警詢時 供述:目前我和甲○○都居住在臺中市南屯區三厝街,但甲○○ 固定只住在2樓,我們分房睡後,就只剩甲○○睡那間房間, 我則是偶爾進去拿個東西等語(見偵37350卷第20、21頁) ,核與證人即告訴人甲○○於本院審理時確認其在警詢、偵詢 時曾稱:我和蔡博宇在111年12月27日在上開居所爭吵,我 們分房睡;只有我會進出我睡的房間,該房間只有我一個人 在用蔡博宇除了要拿他的東西以外,不會進到房間等語(見 本院卷第95至96頁、偵37350卷第25、29頁)相符,可知上 址房屋之2樓房間本雖係被告與告訴人甲○○共同居住、使用 ,但被告與告訴人甲○○因口角而分房住居後,上址房屋之2 樓房間即歸由告訴人甲○○居住、使用,被告僅在需要拿取原 先放在房內之物品時才會進入房間,則告訴人甲○○就其在該 房屋2樓房間內之生活起居、活動行止,主觀上具有隱密性 之期待,且在客觀上已利用相當環境或採取適當設備,足資 確保其活動之隱密性等情,殆無疑義,且被告於案發時對於 上址房屋2樓房間已由告訴人甲○○管領使用,亦知之甚稔。 準此,告訴人甲○○在上址房屋2樓房間內之活動、生活作息 ,自受憲法隱私權之保障,合於刑法第315條之1所稱「非公 開之活動」。被告及其辯護人徒以被告有上址房屋之所有權 、該房屋2樓房間非屬告訴人甲○○之私人空間為由,意指被 告有權將影武者智能攝影機放在上開房屋2樓房間內等語而 為置辯,顯無視於前開房屋2樓房間,在被告與告訴人甲○○ 分房居住後,已屬告訴人甲○○單獨管領、居住之事實,難認 可採。 (三)證人即告訴人甲○○於本院審理作證時確認其在警詢時曾稱: 影武者智能攝影機是我和蔡博宇於111年年底爭吵後,他離 開家裡約14天的期間去買回家後安裝的,本來是放在1樓客 廳電視底下,我於112年1月20日左右發現後就把插頭拔起來 ,機器一樣放在原處,是後來於112年1月27日影武者智能攝 影機在我睡的房間發出警報聲音,我才知道機器被放在裝潢 層板裡面,我沒有同意蔡博宇裝設影武者智能攝影機等語, 及於本院審理時證稱伊在偵訊時曾稱:蔡博宇將影武者智能 攝影機放在其房間時是有插電的等語(見本院卷第95至96頁 、偵37350卷第29頁、他卷第19頁),且於本院審理時證述 :案發時我與蔡博宇仍為夫妻關係,後來已判決離婚確定, 我們在111年底分房居住,我住在2樓房間,他住在其他樓層 的房間,原則上蔡博宇不會進入我住的2樓房間,我也不會 進去蔡博宇住的房間,我是因為在112年1月27日在房間聽到 影武者智能攝影機發出聲響,才注意到我睡的房間內在床的 附近有攝影機放在裝潢儲物櫃下面的那一格(開放式,沒有 櫃門),當時影武者智能攝影機插著電,蔡博宇連結影武者 智能攝影機的手機沒有在我這裡,我也不知道蔡博宇連結該 攝影機的帳號、密碼等語(見本院卷第95至109頁)。而就 被告未徵得告訴人甲○○之同意,即擅將影武者智能攝影機置 放在告訴人甲○○獨自休憩之上址住所2樓房間內一節,業據 被告於警詢時供認在卷(見偵37350卷第21頁),被告復於1 12年5月15日偵訊時供述:伊有將影武者智能攝影機,自1樓 移至2樓房間之床舖右邊下方之收納小格空間處等語(見他 卷第18、19頁),於112年7月22日警詢時供稱:我的確有買 影武者智能攝影機,原本是放在客廳,我跟甲○○起衝突後, 我才把這個設備移到房間內,這個錄影設備具有偵測到較大 聲響就會發出警報的功能等語(見偵37350卷第20至21頁。 有關影武者智能攝影機於現場有較大聲響時,會發生警報聲 一節,已據被告供明在卷;被告及其辯護人於上訴意旨指陳 原審未以函詢方式查明而有未當部分,並無可採),於原審 審理時陳稱:伊將影武者智能攝影機放在甲○○房間時,有設 置警報功能,是為了甲○○如有脫序行為,可以制止她等語( 見原審卷第57頁),及於本院準備程序時自承伊將影武者智 能攝影機放在告訴人甲○○前開房間內有插電,且在此狀態下 具有監控之功能等語(見本院卷第53頁)。是以,告訴人甲 ○○上開所陳其未同意、亦不知被告將影武者智能攝影機放在 伊所就寢之房間內、且插電中,是後來影武者智能攝影機發 出聲響,其才發現此事等證詞,確屬有據,足可採信。而被 告既已自承其有在告訴人甲○○分居後獨自居住之2樓房間內 放置影武者智能攝影機並插電,且未事先取得告訴人甲○○之 同意,參以證人即告訴人甲○○於本院審理時證稱:伊發現影 武者智能攝影機時,該攝影機係在其房間床旁之裝潢櫃子最 下方一格之儲物空間處等語(見本院卷第99、100頁),足 可彰顯被告存有不欲使告訴人甲○○發現影武者智能攝影機之 心態,是上開影武者智能攝影機於112年1月27日凌晨4時許 突發聲音,難認為被告事先所預期,被告以其若有意窺視, 應無可能讓該攝影機發出聲響而為辯解,尚無可採。又縱使 前開影武者智能攝影機如被告之辯護人所述,於插電後會有 亮光,惟因被告擺放之位置、角度較為隱密(依卷附影武者 智能攝影機之線上販售通路商品介紹頁面內容,並不會因其 上開擺放之位置而有礙於其窺視之功能,詳如後述),故亦 難認此一微光可使告訴人甲○○輕易發現,被告及其辯護人以 影武者智能攝影機插電後會出現亮光,主張告訴人甲○○不可 能未發現,並據以作為被告未有以上開影武者智能攝影機窺 視告訴人甲○○在寢室內之非公開活動云云,尚無可採。 (四)扣案之影武者智能攝影機1組及SD卡1張,經臺灣臺中地方檢 察署偵查檢察官指揮同署檢察事務官進行數位採證之結果: 上開SD卡內含33771個影像檔,惟無法播放;又該影武者智 能攝影機僅能透過手機APP連結,經採證人連接WIFI,以手 機下載Apon Smart APP,並與該攝影機連接,然Apon Smart APP需要註冊帳戶,採證人自行註冊帳戶欲連接影武者智能 攝影機時,卻顯示該攝影機業已綁定,因此必須取得原註冊 者之帳號、密碼,始得觀看影像等情,有該署之數位採證報 告(見數採卷第11至13頁)在卷可明。是偵查檢察官調查後 ,因本案扣案之SD卡無法播放,固因無證據足認被告有以影 武者智能攝影機「竊錄」告訴人甲○○在上址房屋2樓房間之 非公開活動,而未就此部分予以起訴(被告誤會告訴人甲○○ 未將扣案之SD卡交由檢警查證,有所誤會。又因檢察官並未 起訴被告有「竊錄」告訴人甲○○非公開活動之罪嫌,是以雖 被告及告訴人甲○○對於扣案之SD卡究係何人所有,各執一詞 ,惟上開SD卡既難認與被告經檢察官起訴之利用設備「窺視 」他人非公開活動犯行有關,被告於本院審理時聲請調查其 上是否有被告之指紋〈見本院卷第89〉,並無其必要。又被告 及其辯護人原聲請本院勘驗前開影武者智能攝影機及SD卡部 分,已據其等於本院審理時表明捨棄此部分之聲請〈見本院 卷第85、89頁〉,均附此陳明),然依據前揭數位採證內容 ,參以被告於本院並不否認伊曾以不詳行動電話就上開影武 者智能攝影機設定帳號、密碼一情,僅推稱伊嗣後已忘記帳 號、密碼等語(見本院卷第56頁),堪認被告於案發時確可 經由其當時使用之不詳行動電話,輸入自己設定之帳號、密 碼,而連結前開其放置在告訴人甲○○住居之前開2樓房內、 且插電中之影武者智能攝影機,並藉此方式窺視告訴人甲○○ 。雖被告於警詢時辯稱:當時是因為甲○○三不五時就會吵鬧 或是製造我跟她起衝突的假象,而影武者智能攝影機具有偵 測到較大聲響就會發出警報的功能,我就想說如果我跟甲○○ 再有衝突或情緒較激烈的時候,可以由這個警報聲來打斷我 們的衝突,避免事情擴大云云(見偵37350卷第21頁),且 於原審審理時亦以:放置錄影機前幾天,甲○○才製造事端, 將電視機聲音開很大而遭受整個社區砲轟,說我們家製造噪 音等等,因此我有將攝影機設置警報功能,如果甲○○以後再 有脫序行為,希望可以制止她等語而為置辯(見原審卷第57 頁),然姑不論被告所述告訴人甲○○故意製造事端此情是否 屬實,惟由被告前揭供詞,已可知被告與告訴人甲○○於案發 前即感情不睦,倘若被告為防止其與告訴人甲○○發生衝突、 避免事態擴大,或制止告訴人甲○○之脫序行為,理應採取報 警處理、委請他人居中協調、離開衝突現場或尋求其他解決 紛爭之方式,被告將影武者智能攝影機放在告訴人甲○○就寢 之上址住所2樓房間內,非但無法有效達到如其所辯阻止告 訴人甲○○無端生事之目的,亦無助於藉由影武者智能攝影機 所發出警報聲響打斷彼此間之爭吵,反而會激化對立、衍生 更多紛爭。被告前開所辯其在告訴人甲○○住居之2樓房間放 置影武者智能攝影機並插電之動機,係為阻止告訴人甲○○無 端生事,而欲藉由該影武者智能攝影機發出警報以制止云云 ,顯無可信。被告在告訴人甲○○前揭住居之2樓房間放置影 武者智能攝影機,並插上電源之目的,參以上開影武者智能 攝影機之主要功能,顯然係意在用於窺視告訴人甲○○之非公 開活動,如此方屬合理之認定。被告空言辯稱:伊係將影武 者智能攝影機放在甲○○分居後所住2樓房間之櫃內、且鏡頭 朝向櫃子內側,無法窺視甲○○在房間內的活動云云,尚難憑 信。 (五)又由影武者智能攝影機之線上販售通路商品介紹頁面內容敘 明「180度超廣角鏡頭」、「可自動放大追蹤全景畫面中移 動者,並顯示全景及移動目標的子母畫面」、「偵測到移動 物體時,自動發送推播通知,居家安全隨時掌握,內建10顆 紅外線LED燈,清楚成像,日夜都清晰」、「麥克風/揚聲器 :內建」等語(偵續卷第30、34頁),及「影武者五百萬畫 素智能攝影機」(商品型號:API-CB5M01W)官方網站亦有 類似之介紹內容(見偵續卷第37至43頁),可知影武者智能 攝影機會自動捕捉移動物體之影像且拍攝範圍廣泛。準此, 被告既有註冊帳號、密碼用以綁定影武者智能攝影機,且影 武者智能攝影機偵測到移動物體時具有自動發送推播通知之 功能,則被告當可透過手機連線至鏡頭而窺探告訴人甲○○在 上址住所2樓房間內之非公開活動。又被告既確曾以不詳行 動電話連結影武者智能攝影機並註冊綁定,則縱被告在警詢 時曾出示手機供以檢查,且未能為警查到此等聯結之資料, 然因本案之影武者智能攝影機僅能透過手機進行監控,且查 看影像時須使用APP連接攝影機,此有Apone官方網站FAQ問 答集(見數採卷第19、21頁)在卷可考,輔以前開檢察事務 官之數位採證報告,其採證結果載明:該攝影機僅能透過手 機APP連結,經採證人連接WIFI,以手機下載Apon Smart AP P並試行與該攝影機連結,惟Apon Smart APP需要註冊帳戶 ,採證人自行註冊帳戶欲連接該攝影機時,卻顯示該攝影機 業已綁定,因此必須取得該攝影機主人之帳號、密碼,始得 觀看影像等語(見數採卷第12、13頁),故被告辯稱其於警 詢時曾出示手機供以檢查,卻未查到任何使用手機聯結等資 料等語,此至多僅足以證明被告並非以前開提出供警方檢視 之行動電話連結影武者智能攝影機而已,並無法反推認定被 告於案發時並未以不詳之行動電話連結放置在告訴人甲○○前 開房間內之影武者智能攝影機之事實。而被告上開在告訴人 甲○○住居之2樓房間放置影武者智能攝影機,並將其插上電 源使用之動機,既係為窺視告訴人甲○○之非公開活動,業經 本院認定如前【詳如本判決前開理由欄二、(四)所載】,則 若謂被告在屬於告訴人甲○○住居之2樓房間私密空間,業已 置放影武者智能攝影機並插上電源而設置妥當之情況下,其 卻未曾以不詳行動電話連結影武者智能攝影機進行窺視,實 顯與一般經驗及論理法則有違,被告否認伊有利用設備窺視 他人非公開活動之犯行,非可憑採。 (六)按刑事法律所謂「無故」,係指欠缺法律上之正當理由,至 於理由正當與否,則須綜合考量行為的目的、行為當時的人 、事、時、地、物等情況、他方受干擾、侵害的程度等因素 ,合理判斷其行為所構成的妨害,是否逾越社會通念所能容 忍的範圍,並非其行為目的或動機單純,即得謂有正當理由 (最高法院107 年度台上字第1096號判決意旨參照);換言 之,理由正當與否,應以客觀之觀察定之,凡法律、道義或 習慣等所應許可,而無悖於公序良俗者,始可認為正當理由 。而被告在告訴人甲○○住居之上址房屋2樓房間放置影武者 智能攝影機,此舉並無任何法律依據,更非道義、習慣所認 可,自難認有正當之理由,被告所為核與刑法第315條之1第 1款利用設備窺視他人非公開活動罪之構成要件相符,應成 立利用設備窺視他人非公開活動之罪。 (七)基上所述,證人即告訴人甲○○所為上開證述,並有前揭有關 事證足資補強,可為採信;被告前開所辯,均屬事後卸責之 詞,俱無可採。本件事證明確,被告前開利用設備窺視他人 非公開活動犯行,足可認定。 三、法律適用方面:   核被告所為,係犯刑法第315條之1第1款之利用設備窺視他 人非公開活動罪。又按家庭暴力者,指家庭成員間實施身體 、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為 ;家庭暴力罪,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立 其他法律所規定之犯罪,家庭暴力防治法第2條第1款、第2 款定有明文。查被告與告訴人甲○○具有家庭暴力防治法第3 條第1款所定之家庭成員關係,已如前述。被告利用設備窺 視告訴人甲○○之非公開活動,乃屬家庭成員間實施精神上不 法侵害之行為,而構成家庭暴力防治法第2條第2款之家庭暴 力罪,惟此罪並無罰則規定,故應依被告前揭所犯利用設備 窺視他人非公開活動罪予以論罪科刑。 四、本院駁回被告上訴之說明:   原審認被告所為利用設備窺視他人非公開活動犯行之事證明 確,乃以行為人即被告之責任為基礎,審酌被告已屬智識成 熟之成年人,卻未能妥善處理與告訴人甲○○間之溝通問題, 而以前揭方式窺視告訴人甲○○之非公開活動,對告訴人甲○○ 之隱私權、居住安寧造成莫大侵害,實屬不該,並考量被告 未與告訴人甲○○達成和(調)解或取得其諒解等犯罪後態度 ;復參以被告前無不法犯行經法院論罪科刑之素行,有臺灣 高等法院被告前案紀錄表附卷可稽,兼衡被告自述大學畢業 之智識程度、從事建築業、收入小康、已婚、無未成年子女 需扶養之生活狀況(參見原審卷第58頁),及其犯罪之動機 、目的、手段、告訴人甲○○所受損害與其在原審所述之意見 等一切情狀,適用刑事訴訟法第299條第1項前段,家庭暴力 防治法第2條第2款,刑法第11條前段、第315條之1第1款、 第41條第1項前段、第38條第2項前段,刑法施行法第1條之1 第1項等規定,判處被告「犯利用設備窺視他人非公開活動 罪,處拘役肆拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日 」,且就沒收部分說明:扣案之「影武者五百萬畫素智能攝 影機(含SD卡)」係被告所有,並供其為本案犯行使用,爰 依刑法第38條第2項前段之規定諭知沒收等情,核原判決之 認事、用法並無不合,所為量刑亦未有違法或裁量恣意之情 事。被告上訴執詞否認有上開利用設備窺視他人非公開活動 之犯行,依本判決前揭理由欄二、(二)至(六)所示有關之事 證及論述、說明,為無理由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官鄒千芝提起公訴,檢察官乙○○到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  12  日          刑事第十二庭 審判長法 官 張國忠                    法 官 劉麗瑛                    法 官 李雅俐 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 陳宜廷 中  華  民  國  113  年  12  月  12  日 附錄論罪科刑法條: 刑法第315條之1: 有下列行為之一者,處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰 金: 一、無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、 談話或身體隱私部位者。 二、無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動 、言論、談話或身體隱私部位者。

2024-12-12

TCHM-113-上易-669-20241212-1

上易
臺灣高等法院臺中分院

損害債權

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度上易字第644號 上 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 吳碧霞 選任辯護人 賴錦源 律師 上列上訴人因被告損害債權案件,不服臺灣南投地方法院112年 度易字第353號中華民國113年6月4日第一審判決(起訴案號:臺 灣南投地方檢察署112年度偵字第2122號),提起上訴,本院判 決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、公訴意旨略以:被告吳碧霞與葉○旻共同簽發如附表所示之 本票,經告訴人張曜川向被告、葉○旻提示後,2人均拒絕給 付本票債務,告訴人張曜川因而向臺灣南投地方法院聲請本 票裁定,而於民國111年7月28日取得同法院南投簡易庭111 年度司票字第237號裁定(下稱本案執行名義)。詎被告明 知其所有之南投縣○○鎮○○段0000號土地、同段000建號建物 (下稱本案房地)為告訴人張曜川前述執行債權之責任財產 ,且於111年8月9日前某時,已知悉本案執行名義處於得隨 時實施強制執行程序之狀態,竟意圖損害告訴人張曜川未受 清償之債權,基於毀損債權之犯意,於111年8月9日,與不 知情之林○德形成本案房地之買賣合意,並於111年8月19日 將本案房地之所有權,移轉登記予林○德,而將其責任財產 予以處分,致告訴人張曜川前開債權無財產可供執行,因而 損害告訴人張曜川之債權可得強制執行之範圍。嗣告訴人張 曜川調閱本案房地之第二類登記謄本後,始悉上述移轉情形 ,因認被告涉有刑法第356條之毀損債權罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實;不 能證明被告犯罪或其行為不罰者,應諭知無罪之判決,刑事 訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。次按,   刑法第356條所定「債務人於將受強制執行之際,意圖損害 債權人之債權,而毀壞、處分或隱匿其財產」,須債務人在 將受強制執行之際,主觀上知悉將受強制執行,並基於損害 債權人債權之意圖,客觀上有毀壞、處分或隱匿其財產之行 為始足當之。又倘行為人果確有就其財產為移轉所有權、設 定抵押權等處分行為,且係基於清償債務、提供擔保等正當 目的,主觀上並無損害債權人債權之意圖,即與損害債權罪 之構成要件不符。而所謂「毀壞」係指使執行標的滅失(需 影響拍賣利益)、「隱匿」為事實上使強制執行標的在空間 上不能或難以被發現之行為,至「處分」則係指將任何屬於 對債權人負有義務之財產部分,從債務人之財產脫離,且未 獲得充足對價之法律行為。 三、檢察官起訴意旨認被告涉犯前揭毀損債權之罪嫌,無非係以 被告於偵查中之供述、告訴人張曜川於偵查中之指訴、本案 執行名義裁定影本、確定證明書、送達證書、南投縣草屯地 政事務所112年2月24日草第一字第1120000738號函及所附土 地登記申請書、建物登記公務用謄本、土地登記公務用謄本 、南投縣地籍異動索引、證人林○德於偵查中之證述等為其 論據;檢察官依告訴人張曜川之請求,對原判決提起上訴之 意旨則另略以:本案據告訴人張曜川具狀陳稱被告於與告訴 人張曜川協商還款後2日變更本案房地之售價,降低價格, 減少告訴人張曜川債權完整受償機率,且被告於出售房地後 避不見面,未清償對告訴人張曜川之債務,顯見其自始即無 還款意願等情,則被告主觀上是否確無損害債權之犯意,並 非無疑等語。惟訊據被告對於伊有與葉○旻共同簽發如附表 所示之本票,且其有將本案房地出賣予林○德,而於111年8 月19日將本案房地之所有權移轉登記予林○德等事實,固未 爭執,然堅決否認有何毀損債權之犯行,被告堅持所為之辯 解及其辯護人之辯護意旨略以:吳碧霞於張曜川取得本案執 行名義之前,因就本案房地設定抵押之債務,每月需擔負高 額之本息而無力繳納,已有意委由仲介出售,且吳碧霞並沒 有收到本票強制執行之裁定,不知有本案執行名義之存在。 又被告原委託出賣本案房地之價格為新臺幣(下同)1580萬 元,後來聽人講到這個價格悖離市場行情、沒有人會買,才 會改為以1500萬元求售,最後經惠双房屋仲介人員找到林○ 德,而達成以1485萬元出售之合意。在不動產實務上,實際 成交價格低於原先之開價,並未有違於常情,且吳碧霞上開 出售本案房地之價格,與本案房地所設定第一至第四順位最 高限額抵押權所擔保之債務金額差距不大,並據林○德於偵 查中清楚證述其係如何給付1485萬元價金之金流情形,吳碧 霞並沒有賤賣本案房地或通謀虛偽買賣之情事。再吳碧霞所 取得之價金亦為其財產,總體財產並未減少,無法僅以吳碧 霞出售房地即可認其具有損害張曜川債權之意圖等語。經查 : (一)被告與葉○旻共同簽發如附表所示之本票,嗣告訴人張曜川 向臺灣南投地方法院聲請本票強制執行之裁定,於111年7月 28日取得本案執行名義即同法院南投簡易庭111年度司票字 第237號裁定。被告於111年8月19日將本案房地所有權,移 轉登記予林○德等情,為被告所不否認,核與證人葉○旻、林 ○德於偵訊時之證述(見他卷第43至46頁、偵卷第27至28頁 ),互核相符,並有本案執行名義(見他卷第11至12頁)、 裁定確定證明書(見他卷第13頁)、南投縣草屯鎮地政事務 所112年2月24日草地一字第1120000738號函附之本案房地登 記申請書、契稅繳款書、土地建築改良物所有權買賣移轉契 約書(見他卷第55至71頁、偵卷第69頁)及土地、建物登記 謄本(見他卷第87至93頁、偵卷第51至67頁)等在卷可稽, 此部分之事實,首堪認定。   (二)本案執行名義之民事裁定正本,固由臺灣南投地方法院向被 告當時設籍所在之南投縣○○鎮○○街○段00號郵寄送達,因未 獲會晤本人、同居人等人,而於111年8月4寄存送達(寄存 單位為南投縣政府警察局草屯分局草屯派出所,此有臺灣南 投地方法院送達證書及被告之個人戶籍資料查詢結果在卷可 參,見司票卷第27、29頁),於法固生其法定送達之效力; 然因前開送達係採取寄存之方式,故尚不足以當然認為被告 在主觀上已明知有本案執行名義之存在。而經本院函詢被告 究有無前往前開寄存文書之派出所領取本案執行名義之訴訟 文書後,依南投縣政府警察局草屯分局113年9月23日投草警 偵字第1130021901號函及所附掛號函件簽收薄影本(見本院 卷第65至67頁)所示,被告確未曾前往前開寄存之派出所領 取本案執行名義之裁定正本。從而,被告堅稱伊在出賣本案 房地前,不知有本案執行名義等語,可為採信。至檢察官上 訴書後附告訴人張曜川之刑事聲請檢察官上訴狀,主張因葉 ○旻已收受本案執行名義,理應會告知被告云云,因依現有 事證,僅足認係告訴人張曜川個人臆測之詞,自不足以為被 告不利之認定。 (三)參以證人林○宏於原審審理中證稱:我於111年7月5日及7月1 3日跟張曜川去跟吳碧霞、葉○旻協商債務,同年7月5日那天 吳碧霞有承諾說葉○旻欠我們的錢,吳碧霞要負責還我們, 吳碧霞有提到草屯明賢街一戶透天厝即南投縣○○鎮○○段000○ 號建物,吳碧霞於111年7月5日那天有說那間房子已經請房 仲準備賣掉,吳碧霞應該說她是在111年6月中左右找仲介公 司,因為在外欠太多錢,無法償還,所以要出賣。我們這2 次碰面沒有跟吳碧霞說會聲請裁定,因為一開始他們還沒有 避不見面時,我們也不打算把事情搞得那麼複雜,後來這2 次去找他們之後,他們開始避不見面了,我們逼不得已才把 當初他們的支票、本票拿去做裁定。我也有去吳碧霞草屯的 住處,那間透天厝有出租給人當會計師事務所,我向他打聽 這間房子是否要賣掉,當時我去沒有遇到吳碧霞等語(見原 審卷第217至222頁)。由上可知,被告確係早在告訴人張曜 川聲請本案執行名義之前,即有意出賣本案房地,且確不知 告訴人張曜川聲請本案執行名義一事;退步而言,縱認被告 於出售本案房地之前,曾獲悉告訴人張曜川聲請本案執行名 義,然於林○宏陪同告訴人張曜川與被告協商時,雙方已談 及被告將出賣本案房地之事,且被告將本案房地以1485萬元 之價格出售予林○德,所得價款係用以清償本案房地設定抵 押權之債務(詳如後述),並非基於損害告訴人張曜川債權 之目的,自難認被告具有毀損債權之故意。告訴人張曜川於 其所提刑事聲請檢察官上訴狀中,片面段章擷取證人林○宏 之部分說詞,而以被告出售房地後即避不見面為由,主張被 告自始即無還款之意願,並據以認為被告有毀損債權之犯意 ,尚無可採。 (四)再本案房地在被告移轉登記予林○德之前,已於107年9月20 日設定第一順位最高限額抵押權與權利人臺灣中小企業銀行 股份有限公司(下稱臺企銀行),擔保債權總金額900萬元 ;於111年6月27日設定第二順位最高限額抵押權與權利人洪 韶婧,擔保債權總金額600萬元、擔保債權額比例二分之一 ;於同日設定第三順位最高限額抵押權與權利人林麗芬,擔 保債權總金額600萬元、擔保債權額比例二分之一;於111年 7月7日設定第四順位最高限額抵押權與權利人陳佳欣,擔保 債權總金額120萬元,此有本案房地第一類謄本(見偵卷第5 1至67頁)在卷可憑,足見本案房地於被告移轉所有權予林○ 德之前,其上設定之最高限額抵押權所擔保債權總金額合計 高達上千萬元,被告稱其係因無力負擔本息之支付,乃萌生 出賣以償債之念頭,並非無稽而為可信。又證人林○德於偵 查中具結證稱:我是跟草屯鎮惠双房屋仲介廖大維接洽,我 發現房屋上面設定多筆抵押權,因為我擔心給付價金後會有 債權人實行抵押權,所以就約定免簽約金,直接辦理過戶, 而以簽立本票1485萬元給吳碧霞,及約定在過戶後代賣方即 吳碧霞清償債務的方式給付價金,上開本票在辦理完稅前之 111年8月15日已交給吳碧霞,過戶完後,我於111年8月24日 跟代書林素如、廖大維及一位助理,於吳碧霞及其先生亦在 場時,交付總額650萬元的銀行本票及現金給設定抵押的債 權人及代書,我當天並交付現金64萬4988元給吳碧霞,我另 外再向第一商業銀行貸款900萬元,償還第一順位的抵押債 務770萬5012元,但由於償還的期限是111年8月31日,我提 前還款,所以實際僅清償臺企銀行770萬1776元,償還的差 額3236元,我交給林素如轉交給吳碧霞,現在改為由我積欠 第一商業銀行的貸款債務等語(見偵卷第28頁),核與證人 林○德提出之買賣總價金手寫資料、不動產成交案件實際資 訊申報書、不動產買賣契約書、林○德開立之本票及支票影 本(見偵卷第31至49頁)等資料,互為相合。細觀上開買賣 價金支付之過程,林○德於111年8月24日交付票面金額250萬 元、250萬元、150萬元支票共3紙(影本見偵卷第45頁)與 被告,並塗銷第二、三、四順位抵押權;同日交付現金64萬 4988元與被告,復由林○德向第一商業銀行貸款,代償被告 於臺企銀行之貸款770萬1776元,嗣於同年月31日由臺企銀 行發給抵押權塗銷同意書,餘額3236元並交與被告,足見被 告係以1485萬元將本案房地出售予林○德,且林○德亦實際支 付買賣價金1485萬元,並清償、塗銷本案房地上之最高限額 抵押權。而在不動產買賣實務上,出賣人委託出售房地之價 格,與實際成交之價額,有所落差,實屬常態,檢察官上訴 意旨以被告係本於毀損債權之意,降低本案房地之售價,而 減少告訴人張曜川債權完整受償機率,有所誤會,尚非可採 。 (五)基上所述,被告堅稱其未有被訴之毀損債權犯行,可為採信 。本案依檢察官起訴及上訴意旨所舉之事證,均尚難達於通 常一般之人均無合理懷疑,而可得形成被告有檢察官起訴及 上訴意旨所指毀損債權犯行之確切心證。此外,本院亦查無 其他積極具體之事證,足認被告有前開被訴之毀損債權罪嫌 。從而,原審依刑事訴訟法第301條第1項之規定,而為被告 無罪之諭知,並無不合。檢察官上訴猶執詞主張應為被告有 罪之認定,並據以指摘原判決有所未當,依本判決前揭理由 欄三、(一)至(四)所示各該有關之事證及論述、說明,為無 理由,應予駁回。   據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官高詣峰提起公訴,檢察官黃淑美提起上訴,檢察官 李月治到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  12  日          刑事第十二庭 審判長法 官 張國忠                    法 官 劉麗瑛                    法 官 李雅俐 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 陳宜廷 中  華  民  國  113  年  12  月  12  日 附表: 編號 發票日 票面 金額 到期日 利息起算日 票據號碼 1 111年5月3日 50萬元 111年6月4日 111年6月4日 WG0000000 2 111年5月4日 30萬元 111年6月5日 111年6月5日 WG0000000 3 111年5月5日 50萬元 111年6月7日 111年6月7日 WG0000000 4 111年5月6日 20萬元 111年6月6日 111年6月6日 WG0000000 5 111年5月9日 45萬元 111年5月24日 111年5月24日 WG0000000 6 111年5月16日 30萬元 111年6月16日 111年6月16日 WG0000000 7 111年5月24日 45萬元 111年6月1日 111年6月1日 WG0000000 8 111年6月13日 30萬元 111年7月15日 111年7月15日 WG0000000 9 111年6月14日 50萬元 111年7月14日 111年7月14日 WG0000000

2024-12-12

TCHM-113-上易-644-20241212-1

臺灣高等法院臺中分院

延長羈押

臺灣高等法院臺中分院刑事裁定  113年度抗字第693號                    113年度抗字第694號 抗 告 人 即 被 告 游承翰 選任辯護人 鄭智文律師 陳軒逸律師 上列抗告人即被告因違反毒品危害防制條例等案件,不服臺灣彰 化地方法院中華民國113年11月25日延長羈押及聲請具保停止羈 押之裁定(113年度聲字第1092、1093號),提起抗告,本院裁 定如下:   主 文 抗告駁回。   理 由 一、抗告人即被告游承翰(下稱被告)抗告意旨略以:被告為本 件犯行前,未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,因一 時失慮,誤觸法網,並於偵查機關發覺犯罪前自首,且在偵 查中配合調查,使檢警順利查扣本案第一級毒品海洛因,阻 止毒品流入市面造成實質危害,又於偵查中及審理中均能自 白坦認犯罪,詳述犯罪事實及供出毒品上游賴雨霖,使本案 相關案情得以釐清,被告犯後態度良好且有悔悟之心;就本 案分工情形,被告並非本案運輸海洛因背後主謀籌劃或起意 本案犯行之人,僅依賴雨霖指示從事運輸工作,屬底層工具 角色,惡性尚非重大;被告因人身安全考量躲避賴雨霖,主 觀上並無逃跑之意,且經辯護人告知本案適用相關減刑規定 後,亦願意面對司法,懺悔自己之犯行。被告所涉相關犯行 事證已明,並祈求依毒品危害防制條例第17條第2項之規定 減刑,當無延長羈押之必要。若使被告人身自由持續受限制 ,似有違憲法第8條人身自由之保障、憲法第23條比例原則 及羈押制度保全被告、證據之法目的,如同時諭知具保、責 付、限制住居及限制出境、出海等處分,足以確保日後審判 及執行程序之進行。被告無羈押之原因,請求撤銷羈押,如 認確有羈押原因,應無羈押必要,請求具保或限制住居等方 式確保追訴、審判及執行云云。 二、按被告經法官訊問後,認為犯罪嫌疑重大,而有下列情形之 一,非予羈押,顯難進行追訴、審判或執行者,得羈押之: 一、逃亡或有事實足認為有逃亡之虞者。二、有事實足認為 有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者。三、所 犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪, 有相當理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯 或證人之虞者。刑事訴訟法第101條第1項定有明文。次按羈 押被告,偵查中不得逾2月,審判中不得逾3月。但有繼續羈 押之必要者,得於期間未滿前,經法院依刑事訴訟法第101 條或第101條之1之規定訊問被告後,以裁定延長之;延長羈 押期間,偵查中不得逾2月,以延長1次為限。審判中每次不 得逾2月,如所犯罪最重本刑為10年以下有期徒刑以下之刑 者,第一審、第二審以3次為限,第三審以1次為限,同法第 108條第1項、第5項亦有明定。又司法院釋字第665號解釋, 固要求附加考量被告除犯刑事訴訟法第101條第1項第3款所 列重罪外,是否有相當理由足認其有逃亡、湮滅、偽造、變 造證據或勾串共犯或證人之虞。然該等附加考量與單純考量 同條第1項第1、2款之羈押原因仍有程度之不同。是以伴同 重罪羈押予以考量之逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共 犯或證人之虞,與單純成為羈押原因之逃亡之虞其強度尚有 差異,亦即伴同重罪羈押考量之逃亡、湮滅、偽造、變造證 據或勾串共犯或證人之虞,其理由強度可能未足以單獨成為 羈押原因,然得以與重罪羈押之羈押原因互佐。另重罪常伴 隨有逃亡、滅證之高度可能,係趨吉避凶、脫免刑責、不甘 受罰之基本人性,倘一般正常之人,依其合理判斷,可認為 該犯重罪,嫌疑重大之人具有逃亡或滅證之相當或然率存在 ,即已該當「相當理由」之認定標準,不以達到充分可信或 確定程度為必要。復按羈押被告之目的,其本質在於確保訴 訟程序得以順利進行,或為確保證據之存在與真實,或為確 保嗣後刑罰之執行,而對被告所實施剝奪其人身自由之強制 處分,被告有無羈押之必要,法院僅須審查被告犯罪嫌疑是 否重大、有無羈押原因,以及有無賴羈押以保全偵審或執行 之必要,由法院就具體個案情節予以斟酌決定,如就客觀情 事觀察,法院許可羈押之裁定或延長羈押之裁定,在目的與 手段間之衡量並無明顯違反比例原則情形,即無違法或不當 可言。 三、經查:  ㈠本件被告因違反毒品危害防制條例案件,前經原審訊問後, 認其涉犯毒品危害防制條例第4條第1項運輸第一級毒品罪、 懲治走私條例第2條第1項私運管制物品罪,犯罪嫌疑重大, 所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪,有相當理由認有逃 亡之虞,有刑事訴訟法第101條第1項第3款所定羈押原因, 經衡酌比例原則後認有羈押之必要,於113年8月30日執行羈 押,嗣因羈押期間將屆滿,原審於113年11月18日訊問被告 後,並審酌全卷及相關事證,認被告罪嫌仍屬重大,且被告 所涉犯之毒品危害防制條例第4條第1項運輸第一級毒品罪, 為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪,被告可能面對之刑責甚 重,重罪常伴隨有逃亡之高度可能,係趨吉避凶、脫免刑責 、不甘受罰之基本人性,而被告正值壯年,並無阻礙逃亡之 疾病等消極因素,是有相當理由認被告有逃亡之虞,足認羈 押原因仍然存在,再酌以現今毒品犯濫,被告所參與之運輸 毒品犯行對於社會治安影響甚鉅,且數量非微,一旦在國內 流通擴散,其危害性不容小覷,非可輕忽,慮及國家審判權 及刑罰執行權遂行之公益考量,衡諸比例原則,被告仍有羈 押之必要性,爰裁定自113年11月30日起延長羈押2月,另駁 回被告具保停止羈押之聲請在案。  ㈡被告雖以上開情詞提起抗告。惟本案依被告於原審訊問及準 備程序中時自白犯行,並有起訴書證據清單所載之各項證據 可參,足認被告涉犯毒品危害防制條例第4條第1項運輸第一 級毒品、懲治走私條例第2條第1項私運管制物品進口等罪犯 罪嫌疑重大。又被告所涉犯之毒品危害防制條例第4條第1項 運輸第一級毒品罪為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪,衡情 重罪常伴有逃亡之高度可能,實乃趨吉避凶、脫免刑責、不 甘受罰之基本人性,則被告可預期將來判決之刑度甚重,於 此情形下,其為規避刑罰之執行而妨礙偵審程序進行之可能 性增加,國家刑罰權有難以實現之危險,一般正常之人,依 其合理判斷,被告具有逃亡之相當或然率存在,自有相當理 由足認其有逃亡之虞,本案確有刑事訴訟法第101條第1項第 3款所定之羈押原因。起訴書雖認定被告自首,且有毒品危 害防制條例第17條第2項偵審自白減刑,及其供出同案被告 賴雨霖因而查獲而有同條第1項供出毒品來源因而查獲共犯 或正犯減免其刑之適用,惟刑事訴訟法第101條第1項第3款 明定「最輕『本刑』為5年以上有期徒刑之罪」,被告是否因 涉犯重罪而有逃亡之虞,仍應以法定本刑為斷,與刑之減輕 事由無涉。又本案係被告涉嫌依賴雨霖等人指示親自至泰國 拿取本案毒品,實為完成本件運輸毒品入境之關鍵重要角色 ;且被告與黃智楷約定私吞本案毒品,被告搭機攜帶本案毒 品返回臺灣後避不見面,即遭賴雨霖等人追討本案毒品,嗣 賴雨霖之弟賴家宏帶走被告及黃智楷要求交出毒品,黃智楷 家人報警經警方介入調查而帶回派出所時,猶有不詳姓名年 籍人士多在警局外徘徊等候,被告及黃智楷擔心自身安危而 向警方自首等情節觀之,此等跨境運輸毒品組織縝密,過程 中因被告侵占本案毒品而遭同夥追索甚急,安危堪慮,情迫 勢切下始向警方自首,且經查獲之本案毒品海洛因5包毛重 高達695.11公克,堪認犯罪情節非輕,而認本案毒品雖難認 已在市面流通,然被告所為仍助長毒品氾濫之風險,嚴重戕 害國人健康及危害社會治安,權衡國家刑事司法權之有效行 使、社會秩序及公共利益、被告之涉案情節、人身自由之私 益及防禦權受限制之程度,而本案尚在審理中,又被告涉案 情節重大,及所涉犯罪事實對社會侵犯之危害性及刑罰權遂 行之公益,與其人身自由之私益,兩相利益依「比例原則」 及「必要性原則」權衡後,認命被告具保、責付或限制住居 等侵害較小之手段,仍不足以確保審判程序及將來可能刑罰 之執行程序之順利進行,復查無刑事訴訟法第114條不得羈 押被告之情形,故仍有繼續羈押之必要。 四、綜上所述,本案經原審訊問被告後,審酌卷內相關事證、訴 訟進行程度及其他一切情事,認被告羈押之原因尚未消滅, 且不能因具保而消滅,復權衡「比例原則」及「必要性原則 」後,認被告確有繼續羈押之必要,復查無刑事訴訟法第11 4條不得羈押被告之情形,因而裁定延長羈押,另駁回被告 具保停止羈押之聲請,經核在目的與手段間之衡量並無明顯 違反比例原則情形,自無違法或不當,抗告人猶執前詞提起 抗告,指摘原裁定不當,為無理由,應予駁回。  據上論斷,應依刑事訴訟法第412條,裁定如主文。 中  華  民  國  113  年  12  月  12  日      刑事第十二庭  審判長法 官 張 國 忠                 法 官 李 雅 俐                 法 官 陳   葳 以上正本證明與原本無異。 不得再抗告。                 書記官 蔡 皓 凡 中  華  民  國  113  年  12  月  12  日

2024-12-12

TCHM-113-抗-693-20241212-1

上訴
臺灣高等法院臺中分院

違反兒童及少年性剝削防制條例

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度上訴字第1145號 上 訴 人 即 被 告 黃婉綺 指定辯護人 本院公設辯護人 林欣誼 上列上訴人即被告因違反兒童及少年性剝削防制條例案件,不服 臺灣臺中地方法院112年度訴字第1784號中華民國113年6月25日 第一審判決(起訴案號:臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第241 81號、112年度偵字第34899號),就刑之部分提起上訴,本院判 決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、本院審理範圍:   依刑事訴訟法第348條第3項之規定,上訴得明示僅就判決之 刑、沒收或保安處分一部為之。上訴人即被告黃婉綺(下稱 被告)提出之「刑事聲明上訴狀」記載之上訴理由為:被告 已知錯,且與被害人達成和解,犯罪所得也已交給同案被告 陳彥忠,其沒有拿到,並未獲利,希望可早日返家陪伴年邁 祖母,法院讓其完成高中學業,取得學歷,被告定會記取教 訓,不敢再犯等語(見本院卷第15頁),復於本院審理中陳 稱:其認罪,就量刑提起上訴,請求從輕量刑及緩刑,另就 沒收部分不上訴等語(見本院卷第96頁),且就量刑以外之 部分撤回上訴,有撤回部分上訴聲明書在卷可參(見本院卷 第103頁)。是本院審理範圍僅限於刑之部分,並以原判決 認定之犯罪事實、所犯法條為審酌依據。 二、原判決就刑之部分說明:  ㈠被告所為係犯兒童及少年性剝削防制條例第32條第2項、第1 項前段之意圖營利而媒介少年為有對價之性交行為罪。   ㈡被告與同案被告陳彥忠、陳淑慧就本件犯行間,有犯意聯絡 及行為分擔,為共同正犯。  ㈢被告媒介甲女分別與A男、張宏胤性交易未遂、既遂,其等多 次媒介同一少年為性交易之數個舉動,係本於單一決意,於 密切接近之時間、地點,以相同手法實施,各行為之獨立性 極為薄弱,依一般社會健全觀念,難以強行分開,在刑法評 價上,以視為數個舉動之接續施行,合為包括之一行為予以 評價,較為合理。  ㈣按刑法第59條之規定,犯罪之情狀顯可憫恕,認科以最低度 刑仍嫌過重者,得酌量減輕其刑,同法第57條規定,科刑時 應審酌一切情狀,為科刑輕重之標準,於裁判上酌減其刑時 ,應就犯罪一切情狀(包括刑法第57條所列舉之10款事項) ,予以全盤考量,審酌其犯罪有無可憫恕之事由,以為判斷 。故適用第59條酌量減輕其刑時,並不排除第57條所列舉10 款事由之審酌,惟其程度應達於確可憫恕,始可予以酌減。 經查,被告所為戕害未成年人之身心發展之上述犯行,實無 可取,固應嚴予非難。惟被告就本案媒介甲女為有對價之性 交行為之對象僅有A男、張宏胤,且其中A男之部分為未遂, 媒介期間僅有1日,其犯行所造成危害社會之程度,與具規 模性、組織性之大中小型應召站等實際從事媒介兒童或少年 為有對價之性交行為以賺取巨額利潤之犯行顯然有別,對於 社會秩序與兒童及少年身心健全發展之危害程度,尚非重大 惡極。再者,被告於偵查中、原審準備程序及審理中時,始 終自白犯行,積極面對自身之過錯,且已與甲女成立調解, 此有原審調解筆錄在卷可佐。另被告行為時尚未滿20歲,年 紀尚輕且涉世未深,是其犯罪情節與法定之刑度對照以觀, 認確屬情輕法重,縱科以最低度刑仍嫌過重,爰依刑法第59 條規定減輕其刑。 三、上訴理由之論斷:  ㈠被告上訴意旨:被告已知錯,且與被害人達成和解,犯罪所 得也已交給同案被告陳彥忠,其沒有拿到,並未獲利,希望 可早日返家陪伴年邁祖母,法院讓其完成高中學業,取得學 歷,被告定會記取教訓,不敢再犯;其在感化教育後已有努 力改變自己,取得3張證照,目前在準備學測,請求給其機 會改變自己等語。  ㈡按刑之量定,係法院就繫屬個案犯罪之整體評價,為事實審 法院得依職權自由裁量之事項,故量刑判斷當否之準據,應 就判決之整體觀察為綜合考量,不可摭拾其中片段,遽予評 斷。苟其量刑已以行為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條 各款所列情狀,在法定刑度內,酌量科刑,無顯然失當或違 反公平、比例原則及罪刑相當原則者,亦無偏執一端,致明 顯失出失入情形,即不得任意指為違法或不當(最高法院11 0年度台上字第4370號判決意旨參照)。是就同一犯罪事實 與情節,如別無其他加重或減輕之原因,下級審量定之刑, 亦無過重或失輕之不當情形,則上級審法院對下級審法院之 職權行使,原則上應予尊重。原判決已依刑法第59條之規定 酌減其刑,並以被告之行為人責任為基礎,審酌被告為圖己 利,明知甲女為少年,身心、性格皆未發育成熟,對性觀念 尚屬矇懂無知、欠缺完整之判斷能力,仍罔顧其身心發展健 全而為本案犯行,所為實屬可議。惟念及被告自始坦承犯行 ,態度良好、又被告已與甲女成立調解,此有原審調解程序 筆錄在卷可查,是其存有悔意;兼衡被告自陳國中畢業之教 育程度,未婚,無子女,家中尚有祖母需扶養、入所前從事 性交易工作,收入不固定等情;另考量被告素行,以及酌以 檢察官、被告、辯護人、甲女及其母乙女於原審對刑度之意 見、被告之涉案程度、本案分擔之行為、犯罪所得等一切情 狀,量處有期徒刑1年8月,併科罰金新臺幣1萬元,及罰金 如易服勞役之折算標準,業已針對被告犯罪動機、目的、手 段、所生危害、犯後態度及生活狀況等刑法第57條之一切情 狀具體審酌,並在罪責原則下適正行使其量刑裁量權,客觀 上並未逾越法定刑度,亦與罪刑相當原則、比例原則無悖, 難認有逾越法律所規定之範圍,或濫用其裁量權限之違法情 形。且兒童及少年性剝削防制條例第32條第2項法定刑為3年 以上10年以下有期徒刑,併科新臺幣5百萬元以下罰金,原 審考量被告犯罪情狀認其可憫恕而酌減其刑,僅判處有期徒 刑1年8月,併科罰金新臺幣1萬元,已係自最低處斷刑起量 略加,難認有何量刑失諸過重之不當情事。被告上訴請求再 予從輕量刑,並無可採。  ㈢又被告上訴另請求宣告緩刑云云。惟按緩刑為法院刑罰權之 運用,旨在獎勵自新,祇須合於刑法第74條所定之條件,法 院本有自由裁量之職權。關於緩刑之宣告,除應具備一定條 件外,並須有可認為以暫不執行刑罰為適當之情形,始得為 之。法院行使此項裁量職權時,應受比例原則、平等原則等 一般法律原則之支配;但此之所謂比例原則,指法院行使此 項職權判斷時,須符合客觀上之適當性、相當性及必要性之 價值要求,不得逾越,用以維護刑罰之均衡;而所謂平等原 則,非指一律齊頭式之平等待遇,應從實質上加以客觀判斷 ,對相同之條件事實,始得為相同之處理,倘若條件事實有 別,則應本乎正義理念,予以分別處置,禁止恣意為之,俾 緩刑宣告之運用,達成客觀上之適當性、相當性與必要性之 要求。是緩刑之宣告,除應具備刑法第74條第1項所定之形 式要件外,並須有可認為以暫不執行刑罰為適當之情形,始 得為之。至於是否適當宣告緩刑,本屬法院之職權,得依審 理之結果斟酌決定,非謂符合緩刑之形式要件者,即不審查 其實質要件,均應予以宣告緩刑。查被告雖年紀甚輕,亦有 悔意,並與甲女成立調解,惟被告除本件犯行外,另涉犯意 圖營利媒介少年為有對價之性交行為既、未遂及意圖使女子 與他人為性交行為而媒介以營利等罪嫌,經臺灣臺中地方檢 察署檢察官提起公訴,現由臺灣臺中地方法院以112年度訴 字第2216號審理中一節,有其臺灣高等法院被告前案紀錄表 在卷可憑,且被告自承其另有偽造文書等案件(見本院卷第 96頁),本院綜為考量上開各該狀況,認為被告所宣告之刑 ,並無以暫不執行為適當之情事,爰不併為緩刑之諭知,被 告上訴請求為緩刑之宣告,尚難憑採  ㈣綜上,被告明示僅就原判決之刑提起一部上訴,並以上開情 詞主張原判決所為量刑不當,並無理由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官周佩瑩提起公訴,檢察官李奇哲到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  11  日      刑事第十二庭  審判長法 官 張 國 忠                 法 官 李 雅 俐                 法 官 陳   葳 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未 敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                 書記官 蔡 皓 凡 中  華  民  國  113  年  12  月  11  日 附錄法條: 兒童及少年性剝削防制條例第32條 引誘、容留、招募、媒介、協助或以他法,使兒童或少年為有對 價之性交或猥褻行為者,處 1 年以上 7 年以下有期徒刑,得併 科新臺幣 3 百萬元以下罰金。以詐術犯之者,亦同。 意圖營利而犯前項之罪者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑, 併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。 媒介、交付、收受、運送、藏匿前二項被害人或使之隱避者,處 1 年以上 7 年以下有期徒刑,得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金 。 前項交付、收受、運送、藏匿行為之媒介者,亦同。 前四項之未遂犯罰之。

2024-12-11

TCHM-113-上訴-1145-20241211-1

金上訴
臺灣高等法院臺中分院

違反洗錢防制法等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度金上訴字第1367號 上 訴 人 即 被 告 蔡欣杰 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件,不服臺灣彰化地方 法院112年度金訴緝字第5號中華民國113年6月25日第一審判決( 起訴案號:臺灣彰化地方檢察署111年度偵緝字第851、852、887 號),提起上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、按「不服地方法院之第一審判決而上訴者,應向管轄第二審 之高等法院為之。上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘 述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書於原 審法院。逾期未補提者,原審法院應定期間先命補正。」「   原審法院認為上訴不合法律上之程式或法律上不應准許或其 上訴權已經喪失者,應以裁定駁回之。但其不合法律上之程 式可補正者,應定期間先命補正。」「第二審法院認為上訴 書狀未敘述理由或上訴有第362條前段之情形者,應以判決 駁回之。但其情形可以補正而未經原審法院命其補正者,審 判長應定期間先命補正。」刑事訴訟法第361條、第362條、 第367條分別定有明文。又刑事訴訟法第367條之判決,得不 經言詞辯論為之,同法第372條亦有明定。 二、經查:上訴人即被告蔡欣杰(下稱被告)不服原審判決,於 民國113 年8月13日之法定上訴期間內,具狀提起第二審上 訴,惟所提「刑事申請上訴狀」僅記載略以:聲請人被告蔡 欣杰,不服112年度金訴緝字第5號 ,理由後補」等語(見 本院卷第7、8頁),未具體敘述不服原審判決之上訴理由。   經原審於113年10月15日彰毓刑丑112金訴緝5字第113002702 3號函通知被告於上訴期間屆滿後20日內補提上訴理由而未 補正,復經本院於113年11月7日裁定命被告應於裁定送達後 5日內補正上訴理由,該裁定經郵務機關於113年11月12日送 至被告住處,因未獲會晤本人,已將文書交與同居人即其父 簽收,另於113年11月14日寄存送達於被告居所地等情, 有 本院送達證書在卷可稽(見本院卷第63、65頁)。惟被告迄 今仍未補正敘述具體上訴理由,有本院收狀、收文資料查詢 清單、電話紀錄表在卷為憑。是被告已逾期仍未補正,依前 揭規定,其上訴自屬不合法律上之程式,爰不經言詞辯論, 逕予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第367條前段、第372條,判決如主文 。   中  華  民  國  113  年  12  月  11  日      刑事第十二庭  審判長法 官 張 國 忠                 法 官 李 雅 俐                 法 官 陳   葳 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未 敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                 書記官 蔡 皓 凡 中  華  民  國  113  年  12  月  11  日

2024-12-11

TCHM-113-金上訴-1367-20241211-2

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