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臺灣高等法院

聲明異議

臺灣高等法院刑事裁定 113年度抗字第2707號 抗 告 人 即 受刑人 邱聖諭 代 理 人 呂承翰律師 朱星翰律師 上列抗告人即受刑人因聲明異議案件,不服臺灣宜蘭地方法院中 華民國113年11月5日裁定(113年度聲字第489號),提起抗告, 本院裁定如下:   主 文 原裁定撤銷,發回臺灣宜蘭地方法院。   理 由 一、原裁定意旨略以:  ㈠受刑人邱聖諭(下稱受刑人)因酒後駕車之公共危險案件, 經原審法院112年度交簡字第859號判決判處有期徒刑5月, 如易科罰金,以新臺幣(下同)1,000元折算1日,復經原審 法院113年度交簡上字第3號判決駁回上訴確定。本案經臺灣 宜蘭地方檢察署(下稱宜蘭地檢署)檢察官通知受刑人到案 執行後,受刑人聲請准予易科罰金或易服社會勞動,宜蘭地 檢署檢察官以113年8月15日宜檢智法113執1503字第1139017 167號函(執行命令)不准受刑人易科罰金及易服社會勞動 。受刑人於本案前已有2次酒後駕車之公共危險犯行紀錄( 即如附表編號1、2),仍漠視法律誡命,未因先前論罪科刑 知所警惕,猶再犯本案,核屬酒駕犯罪經查獲3犯(含3犯) 以上,倘准予易刑處分,顯未能對其產生警惕效果,因認易 刑處分之執行方式對其難生嚇阻、教化等矯正之效,若不使 其入監執行,不僅可能再次造成不特定用路人生命、身體、 財產之巨大風險,亦難以維持法秩序。是檢察官已考量受刑 人違法情節、對公益危害性,審酌受刑人經數次偵、審程序 及執行徒刑,仍於飲畢後即駕車上路,心存僥倖,具高度再 犯可能性,已給予受刑人陳述意見機會後,以受刑人應入監 行以收矯正之效,具體說明理由而否准易科罰金及易服社會 勞動,核無未依法定程序進行裁量,或超越法律授權裁量範 圍等情事,自不得遽認檢察官執行之指揮為不當。  ㈡受刑人聲明異議意旨固以其未合於「5年內3犯」酒駕累犯之 要件,並引用其他個案,以及個人素行良好、家庭扶養負擔 等事由,請求給予易科罰金或易服社會勞動等情。然個案裁 量情節本即不同,無法相互比較,執行檢察官否准受刑人易 科罰金及易服社會勞動,並無逾越法律授權或專斷而違反比 例原則等濫用權力之情事,法院自應予以尊重。又受刑人指 稱個人素行良好及家庭扶養負擔等個案情節,與執行檢察官 審酌有無「易科罰金或易服社會勞動,難收矯正之效或難以 維持法秩序」之事由,據以准否易科罰金或易服社會勞動之 認定無涉,現行刑法第41條第1項有關得易科罰金之規定, 亦已刪除「受刑人因身體、教育、職業、家庭等事由,執行 顯有困難」之規定,尚不得以此認檢察官執行指揮有所不當 。故本件檢察官執行之指揮並無不當,受刑人聲明異議,為 無理由,應予駁回等語。 二、抗告意旨略以:受刑人㈠本案吐氣酒精濃度僅為0.25毫克(m g/L),且未發生交通事故;㈡本案犯罪時間距離前次違反刑 法第185條之3第1項之罪之犯罪時間已逾4年;㈢本案發生後 ,受刑人有持續多次接受酒癮治療之事實,以上皆與是否難 收矯治之效,有重大關聯,然原裁定未對以上重要事實進行 裁量。受刑人接受酒癮治療,迄今未再犯酒駕,業已起預防 再犯之作用,請撤銷原裁定及檢察官之執行命令等語。 三、按受刑人以檢察官執行之指揮為不當者,得向諭知該裁判之 法院聲明異議,刑事訴訟法第484條定有明文。而此所稱「 檢察官執行之指揮不當」,係指就刑之執行或其方法違背法 令,或雖非違法而因處置失當,致受刑人蒙受重大不利益者 而言。次按民國94年2月2日修正公布、00年0月0日生效施行 前之刑法第41條第1項係規定:「犯最重本刑為5年以下有期 徒刑以下之刑之罪,而受6個月以下有期徒刑或拘役之宣告 ,因身體、教育、職業、家庭之關係或其他正當事由,執行 顯有困難者,得以1元以上3元以下折算1日,易科罰金。但 確因不執行所宣告之刑,難收矯正之效,或難以維持法秩序 者,不在此限。」修正後之同條第1項規定:「犯最重本刑 為5年以下有期徒刑以下之刑之罪,而受6個月以下有期徒刑 或拘役之宣告者,得以新臺幣1千元、2千元或3千元折算1日 ,易科罰金。但確因不執行所宣告之刑,難收矯正之效或難 以維持法秩序者,不在此限。」其後同條第1項再為文字修 正,而定為:「犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之 罪,而受6月以下有期徒刑或拘役之宣告者,得以新臺幣1千 元、2千元或3千元折算1日,易科罰金。但易科罰金,難收 矯正之效或難以維持法秩序者,不在此限。」該條項94年間 修正之立法理由載稱:「按易科罰金制度旨在救濟短期自由 刑之流弊,性質屬易刑處分,故在裁判宣告之條件上,不宜 過於嚴苛,現行規定除『犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下 之刑之罪』、『而受6個月以下有期徒刑或拘役之宣告』外,尚 須具有『因身體、教育、職業或家庭之關係或其他正當事由 ,執行顯有困難』之情形,似嫌過苛,爰刪除『因身體、教育 、職業或家庭之關係或其他正當事由,執行顯有困難』之限 制。至於個別受刑人如有不宜易科罰金之情形,在刑事執行 程序中,檢察官得依現行條文第1項但書之規定,審酌受刑 人是否具有『確因不執行所宣告之刑,難收矯正之效,或難 以維持法秩序』等事由,而為准許或駁回受刑人易科罰金之 聲請,更符合易科罰金制度之意旨。」依修正條文之立法本 旨,修正前所定「因身體、教育、職業或家庭之關係或其他 正當事由,執行顯有困難」之此等得易科罰金資格限制要件 之刪除,顯係為受刑人利益所為之修正,自無就修正後條文 較修正前條文,為更不利於受刑人解釋之理。是依現行刑法 第41條第1項及刑事訴訟法第457條等規定,得易科罰金之案 件,法院裁判所諭知者,僅易科罰金折算之標準,至是否不 准易科罰金,係由執行檢察官依刑法第41條第1項但書規定 ,審酌受刑人是否有因易科罰金,「難收矯正之效或難以維 持法秩序」之例外情形,而為決定。又所謂「難收矯正之效 」及「難以維持法秩序」,依前開修正之立法旨趣,應指執 行檢察官依具體個案,經考量犯罪特性、情節及受刑人個人 特殊事由等事項後,綜合評價、權衡之結果。此一評價、權 衡結果,固屬檢察官裁量權之範疇,惟仍須以其裁量權行使 之程序無明顯瑕疵為前提。是就受刑人對於檢察官否准易科 罰金之相關命令聲明異議案件,法院應先審查檢察官所踐行 之否准程序有無明顯瑕疵,而後始有審查檢察官所審酌之事 項有無錯誤,有無與刑法第41條第1項但書所定之裁量要件 欠缺合理關連性之情事,所為之裁量有無超越法律授權範圍 等實體事項之問題。亦即,依現行刑法第41條第1項之規定 ,對於犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪,而受6 月以下有期徒刑或拘役之宣告,經法院裁判諭知如易科罰金 之折算標準者,原則上應准予易科罰金,除非檢察官於指揮 執行時,依具體個案,考量前述犯罪特性、情節及受刑人個 人特殊事由等事項,並綜合評價、權衡後,仍認有該條項但 書所定之如准易科罰金,難收矯正之效及難以維持法秩序之 情形時,始得為不准受刑人易科罰金之執行命令。而此所稱 之受刑人個人特殊事由,包括受刑人身體、教育、職業、家 庭之關係或受刑人素行、犯後態度等事項,不一而足(最高 法院107年度台抗字第858號裁定意旨參照)。又臺灣高等檢 察署於111年2月23日以檢執甲字第11100017350號函報法務 部准予備查後,復以111年4月1日檢執甲字第11100047190號 函轉知所屬各級檢察署:「酒駕案件之受刑人有下列情形之 一者,應予審酌是否屬刑法第41條第1但書規定『難收矯正之 效或難以維持法秩序』之情形,而不准易科罰金:㈠酒駕犯罪 經查獲3犯(含)以上者。㈡酒測值超過法定刑罰標準,並對 公共安全有具體危險者。㈢綜合卷證,依個案情節(例如酒 駕併有重大妨害公務等事實),其他認為易科罰金難收矯正 之效或難以維持法秩序者。」由上開標準可知,受刑人有該 標準所提之3種情形時,並非一概不准易科罰金,仍應具體 審酌個案有無「難收矯正之效或難以維持法秩序」之情形。 四、經查:  ㈠受刑人因酒後駕車之公共危險案件,經原審法院112年度交簡 字第859號判決判處有期徒刑5月,如易科罰金,以1,000元 折算1日,復經原審法院113年度交簡上字第3號判決駁回上 訴確定(如附表編號3),且本案之前,受刑人於105年、10 8年間,已有如附表編號1、2所載因酒後不能安全駕駛動力 交通工具而駕駛之公共危險案件,經判處罪刑並執行完畢之 前案犯罪情形,有本院被告前案紀錄表在卷可稽。  ㈡本案固係受刑人第3次犯酒後不能安全駕駛動力交通工具而駕 駛罪,惟其第1案、第2案分別係於105、108年間所犯,距離 112年10月12日犯本案,時隔逾6年、4年,且受刑人本案所 測得吐氣所含酒精濃度為每公升0.25毫克,有判決書可稽, 僅恰達法定成罪標準(每公升0.25毫克),本案亦未肇生事 故或有其他產生具體實害之駕駛行為。又依本院調閱之宜蘭 地檢署本案執行案卷所示,執行檢察官曾傳喚受刑人於113 年7月30日到案,傳票(函)註明「因本案係台端第3次犯不 能安全駕駛致交通危險罪,故請台端提供證據敘明是否有再 犯之虞,俾本署檢察官審核有無刑法第41條第1項但書『確因 不執行所宣告之刑,難收矯正之效或難以維持法秩序』之事 由。」嗣受刑人向執行檢察官提出五餅二魚身心科診所診斷 證明書等酒癮治療證明,固經檢察官認「台端僅係不定期至 醫院接受戒癮門診,並非長期住院戒治,…無法保證日後絕 對不會再度飲酒繼而駕車外出,自不得據以聲請易科罰金( 含分期繳納)或易服社會勞動。」(見檢察官113年8月15日 執行命令),但受刑人在接獲前揭執行命令後,聲明異議, 主張仍有持續接受戒酒治療之事實,復提出113年8月13日、 8月15日、8月19日、8月22日、8月26日、10月22日在五魚二 餅身心科診所就診之診斷證明書、收據為佐,綜合前情,尤 其受刑人本案測得吐氣所含酒精濃度僅恰達法定成罪標準( 每公升0.25毫克),則其所受戒酒治療是否全無效果、有無 再犯之虞、是否易刑即「難收矯正之效或難以維持法秩序」 ,確有尚值斟酌之處,檢察官否准其易刑處分之聲請,非無 再研求餘地。 ㈢檢察官考量刑法第41條指揮執行易刑處分與否時,須依具體 個案,考量犯罪特性、情節及受刑人個人特殊事由等事項, 綜合評價、權衡,而此所稱之受刑人個人特殊事由,包括受 刑人身體、教育、職業、家庭之關係等事項,有如前述。是 本案執行檢察官認「經查台端陳稱家有…等情狀,核屬個人 因家庭關係所生執行困難,揆諸前揭說明,顯非執行檢察官 審核得否易刑處分時所應考量之法定事項,自不影響本件得 否易刑之判斷。」(見檢察官113年8月15日執行命令)及原 裁定理由中稱「家庭扶養負擔等個案情節,與執行檢察官審 酌有無『易科罰金或易服社會勞動,難收矯正之效或難以維 持法秩序』之事由,據以准否易科罰金或易服社會勞動之認 定無涉。」亦可再斟酌。 五、綜上,本件檢察官所為不准受刑人易科罰金及易服社會勞動 之執行指揮,因裁量理由未臻充足,宜使檢察官再予補正說 明,原裁定認檢察官所為裁量並無不當,而駁回受刑人之聲 明異議,尚欠允當。受刑人對該執行指揮聲明異議,並對原 裁定抗告不服,非無理由,應由本院將原裁定撤銷,並為兼 顧當事人之審級利益,爰將本案發回原審法院詳加審酌,另 為妥適之裁定。 據上論斷,應依刑事訴訟法第413條前段,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日          刑事第三庭 審判長法 官 張惠立                   法 官 廖怡貞                   法 官 戴嘉清 以上正本證明與原本無異。 不得再抗告。                   書記官 高建華 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日 附表: 編號 犯罪時間 判決結果 執行結果  1 105年12月30日 臺灣宜蘭地方法院106年度交簡字第538號判決判處有期徒刑3月,併科罰金新臺幣2萬元。 106年12月20日易科罰金執行完畢。  2 108年9月21日 臺灣宜蘭地方法院108年度交簡字第920號判決判處有期徒刑4月。 109年2月15日易科罰金執行完畢。  3 112年10月12日 臺灣宜蘭地方法院112年度交簡字第859號判決判處有期徒刑5月,嗣經同院113年度交簡上字第3號判決駁回上訴。 執行檢察官否准易科罰金及易服社會勞動,受刑人聲明異議後,臺灣宜蘭地方法院裁定駁回聲明異議,受刑人復提起本件抗告。

2025-03-17

TPHM-113-抗-2707-20250317-1

毒抗
臺灣高等法院

聲請施以強制戒治

臺灣高等法院刑事裁定 114年度毒抗字第51號 抗 告 人 即 被 告 甲○○ 上列抗告人即被告因聲請施以強制戒治案件,不服臺灣新北地方 法院中華民國114年2月8日裁定(114年度毒聲字第50號),提起 抗告,本院裁定如下:   主 文 抗告駁回。                          理 由 一、原裁定意旨略以:被告甲○○因施用毒品案件,經原審法院以 113年度毒聲字第53號裁定送觀察、勒戒後,認有繼續施用 毒品之傾向,有法務部○○○○○○○○○○民國114年1月24日北女所 衛字第11461100620號函及檢附之有無繼續施用毒品傾向證 明書及評估標準紀錄表附卷可稽。爰依毒品危害防制條例第 20條第2項後段、第3項之規定,裁定被告令入戒治處所施以 強制戒治,其期間為6個月以上,至無繼續強制戒治之必要 為止,但最長不得逾1年等語。 二、抗告意旨略以:抗告人即被告(下稱抗告人)已幡然悔悟, 決心遠離毒品與壞朋友,想盡早出所工作、照顧父親,好好 重新做人,不願繼續於所內浪費時間。因此,請求撤銷原裁 定,使抗告人不受強制戒治之處分云云。 三、按觀察、勒戒後,檢察官或少年法院(地方法院少年法庭) 依據勒戒處所之陳報,認受觀察、勒戒人無繼續施用毒品傾 向者,應即釋放,並為不起訴之處分或不付審理之裁定;認 受觀察、勒戒人有繼續施用毒品傾向者,檢察官應聲請法院 裁定或由少年法院(地方法院少年法庭)裁定令入戒治處所 強制戒治,其期間為6個月以上,至無繼續強制戒治之必要 為止,但最長不得逾1年,毒品危害防制條例第20條第2項定 有明文。次按勒戒處所應注意觀察受觀察、勒戒人在所情形 ,經醫師研判其有或無繼續施用毒品傾向後,至遲應於觀察 、勒戒期滿之15日前,陳報該管檢察官或少年法院(庭), 觀察勒戒處分執行條例第8條第1項亦定有明文。依據上開規 定,受觀察、勒戒人有無繼續施用毒品之傾向,係由醫師研 判。而關於有無繼續施用毒品傾向之評估標準,法務部於11 0年3月26日以法矯字第11006001760號函修正頒布「有無繼 續施用毒品傾向評估標準紀錄表」、「有無繼續施用毒品傾 向評估標準評分說明手冊」,上開評分說明手冊載明判定之 原則:「受觀察勒戒人入所後,經過2週時間的觀察、勒戒 ,由處所及醫療人員依據其各項紀錄、資料及觀察勒戒期間 之行為表現,加以評分。在勒戒人入所4-6週後,可再做一 次評估以做必要之評分修正。每一大項皆有靜態因子與動態 因子。先以靜態因子分數評分,靜態因子分數總分在60分( 含)以上為『有繼續施用毒品傾向』;60分以下,與動態因子 分數相加,如果總分在60分(含)以上,為『有繼續施用毒 品傾向』」。是被告有無「繼續施用毒品傾向」,係依具體 個案之臨床實務及相關事證等情綜合判定,有其相當之專業 依據及標準,且涉及專門醫學,又衡酌強制戒治之目的,係 為協助施用毒品者戒斷毒品之心癮及身癮所為之一種保安處 分類型,而該評估標準係將與判斷有無繼續施用傾向之相關 因素加以列舉及量化,適用於每一位受觀察、勒戒處分之人 ,具一致性、普遍性、客觀性,以利執法者判定受勒戒人有 無繼續施用毒品傾向。 四、經查:  ㈠抗告人前因施用毒品案件,經原審法院裁定令入戒治處所施 以強制戒治,嗣於93年6月24日因停止處分釋放出所等情, 有法院前案紀錄表、本院在監在押全國紀錄表在卷可按。又 抗告人於前次強制戒治執行完畢3年後再犯本件施用第一級 、第二級毒品犯行,經原審法院以113年度毒聲字第53號裁 定送法務部○○○○○○○○○○附設勒戒處所執行觀察、勒戒,經勒 戒處所醫療人員評分結果,其計分狀況如下:   ⒈前科紀錄與行為表現部分合計為32分:    ⑴毒品犯罪相關司法紀錄「有,7筆」,每筆5分,總分上 限為10分,故計為10分;⑵首次毒品犯罪年齡為「20歲以 下」,計10分;⑶其他犯罪相關紀錄「有,1筆」,每筆2 分,計為2分;⑷入所時尿液毒品檢驗為「多種毒品反應」 ,計10分;⑸所內行為表現「無」,計0分。   ⒉臨床評估部分合計為32分:    ⑴多重毒品濫用為「有,種類:海洛因、安非他命」,計    10分;⑵合法物質濫用為「有,種類:菸」,每種2分,計 2分;⑶使用方式為「無注射使用」,計0分;⑷使用年數為 「超過1年」,計10分;⑸精神疾病共病(含反社會人格) 為「疑似」,計5分;⑹臨床綜合評估(含病識感、動機、 態度、就醫意願),評定為「偏重」,計5分。   ⒊社會穩定度部分合計為5分:    ⑴工作:為「全職工作-清潔」,計0分;⑵家庭:家人藥物 濫用為「無」、入所後家人是否訪視為「無」、出所後是 否與家人同住為「否」,上限5分,共計5分。  ㈡加總以上3項之靜態因子共54分、動態因子共15分,合計總分 為69分,綜合判斷為「有繼續施用毒品傾向」,此有法務部 ○○○○○○○○○○附設勒戒處所「有無繼續施用毒品傾向證明書」 及「有無繼續施用毒品傾向評估標準紀錄表」各1份附卷可 稽(參見新北地檢114年度毒偵緝字第20號卷)。而上開綜 合判斷結果,係勒戒處所相關專業知識經驗人士,在抗告人 執行觀察、勒戒期間,依本職學識就抗告人之前科紀錄與行 為表現、臨床評估、社會穩定度等因素所為之綜合判斷,具 有科學驗證所得之結論,自得憑以判斷抗告人有無繼續施用 毒品傾向之證明。是以法務部○○○○○○○○○○附設勒戒處所確實 依據「有無繼續施用毒品傾向評估標準評分說明手冊」而為 判斷,並非僅單憑評估人員之評估即作成抗告人有繼續施用 毒品傾向之認定,自不得因抗告人主觀上不服評估情況,即 認法務部○○○○○○○○○○附設勒戒處所之上開綜合判斷結果違法 或不當。 五、綜上所述,本件檢察官之聲請應屬有據,原審法院依毒品危 害防制條例第20條第2項後段、第3項規定,裁定抗告人令入 戒治處所施以強制戒治,其期間為6個月以上,至無繼續強 制戒治之必要為止,但最長不得逾1年,經核其認事用法, 並無違誤。抗告人執前開事由提起本件抗告,指摘原裁定不 當,為無理由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第412條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日          刑事第二十三庭審判長法 官 許永煌                    法 官 郭豫珍                    法 官 黃美文   以上正本證明與原本無異。 不得再抗告。                    書記官 彭威翔  中  華  民  國  114  年  3   月  18  日

2025-03-17

TPHM-114-毒抗-51-20250317-1

臺灣高等法院

聲請撤銷緩刑

臺灣高等法院刑事裁定 113年度抗字第2711號 抗 告 人 即 受刑人 簡銘樺 上列抗告人即受刑人因聲請撤銷緩刑案件,不服臺灣桃園地方法 院中華民國113年10月24日裁定(113年度撤緩字第232號),提 起抗告,本院裁定如下:   主 文 抗告駁回。                          理 由 一、原裁定意旨略以:  ㈠受刑人簡銘樺前因不能安全駕駛致交通危險罪案件,經原審 法院以112年度桃原交簡字第212號判決(下稱原確定判決) 判處有期徒刑2月,緩刑2年,並應自判決確定之日起1年內 向公庫支付新臺幣(下同)5萬元,於民國112年8月12日確 定,緩刑期間自112年8月12日至114年8月11日止等情,有前 開刑事簡易判決書及本院被告前案紀錄表1份在卷可稽。  ㈡經臺灣桃園地方檢察署(下稱桃園地檢署)檢察官多次通知 受刑人及指派員警至其住所查訪,受刑人迄未向公庫支付5 萬元,有桃園地檢署送達證書、桃園地檢署112年9月27日桃 檢秀干112執緩1212字第1129119266號函、桃園市政府警察 局龜山分局112年10月16日山警分偵字第1120042673號函及 所附桃園市政府警察局龜山分局龜山派出所一般查訪表在卷 可稽,足認受刑人確已違反刑法第74條第2項第4款所定緩刑 負擔之情形甚明。  ㈢原審法院就檢察官聲請撤銷緩刑乙案,傳喚受刑人到庭陳述 意見,該傳票已合法送達受刑人,且受刑人亦無關押於監所 ,卻未遵期到庭陳述意見等情,亦有原審法院送達證書、訊 問筆錄、本院在監在押全國紀錄表等件在卷可憑。而認受刑 人漠視桃園地檢署檢察官執行緩刑之命令,且未珍惜法院給 予之自新機會,主觀上實難認有履行緩刑負擔條件之意願, 堪認受刑人違反刑法第74條第2項第4款所定之負擔情節重大 ,原宣告之緩刑難收其預期效果,而有執行刑罰之必要,受 刑人前揭緩刑之宣告應予撤銷等語。 二、抗告意旨略以:抗告人即受刑人簡銘樺(下稱抗告人)與家 人皆未收到法院及派出所的報到通知、5萬元繳款訊息、傳 票等相關信件,因此無從知悉該何時報到與繳款;且抗告人 於113年3月8日即入伍。因此,懇請撤銷原裁定云云。 三、按緩刑宣告得斟酌情形,命犯罪行為人向公庫支付一定之金 額;受緩刑之宣告而違反第74條第2項第1款至第8款所定負 擔情節重大者,足認原宣告之緩刑難收其預期效果,而有執 行刑罰之必要者,得撤銷其宣告;刑法第74條第2項第4款、 第75條之1第1項第4款分別定有明文。是緩刑宣告得否撤銷 ,除須符合刑法第75條之1第1項各款之要件外,本條並採裁 量撤銷主義,賦予法院撤銷與否之權限,特於同條第1項規 定實質要件為「足認原宣告之緩刑難收其預期效果,而有執 行刑罰之必要」,供作審認之標準。此所謂違反第74條第2 項第1款至第8款所定負擔「情節重大」,當從受判決人自始 是否真心願意接受緩刑所附之條件,或於緩刑期間中是否顯 有履行負擔之可能而隱匿或處分其財產、故意不履行、無正 當事由拒絕履行或顯有逃匿之虞等情事而言,考量受刑人未 履行條件情形與被害人所受損害間,依比例原則綜合衡酌原 宣告之緩刑是否難收其預期之效果,而確有執行刑罰之必要 ,資以決定該緩刑宣告是否應予撤銷,非謂受刑人一不履行 即當然應撤銷緩刑。 四、經查:  ㈠抗告人因犯不能安全駕駛致交通危險罪案件,經原審法院於1 12年6月30日以112年度桃原交簡字第212號判決(即原確定 判決)判處有期徒刑2月,緩刑2年,並應自判決確定之日起 1年內向公庫支付5萬元,於112年8月12日確定,緩刑期間自 112年8月12日至114年8月11日止等情,有前開刑事簡易判決 書及本院被告前案紀錄表1份在卷可稽。  ㈡本院於114年1月22日訊問時,抗告人陳稱:原確定判決於112 年8月12日確定後,有接到警局電話通知要繳交公益金,但 因沒有收到紙本資料,加上沒有時間,便未繳款。其於113 年3月8日入伍後,亦無收到法院或是地檢署寄來的任何資料 。現抗告人休假回台過年期間,願於114年2月7日前繳交此 筆公益金,會提出繳款資料給法院,希望可以撤銷原裁定、 駁回撤銷緩刑之聲請等語(見本院卷第25至27頁)。惟抗告 人迄未提出繳款資料予本院,且桃園地檢署執行科承辦股亦 表示抗告人未有向公庫支付5萬元等情,有本院114年2月10 日、114年3月6日公務電話紀錄表在卷可參(見本院卷第29 至31頁)。可知抗告人確未履行本案判決所諭知之緩刑條件 ,核其行為違反刑法第74條第2項第4款之規定。  ㈢從而,抗告人既未能如期履行原確定判決所諭知之緩刑條件 ,亦未能遵守其於本院訊問程序時之承諾,且本院綜合上情 ,認抗告人並無誠意負擔原確定判決所諭知之緩刑條件,確 有刑法第75條之1第1項第4款所定撤銷緩刑宣告之事由,原 宣告之緩刑難收其預期效果,而有執行刑罰之必要。抗告人 提起本件抗告,難認有理由。 五、綜上所述,原審法院依檢察官之聲請,認抗告人受緩刑之宣 告而有違反刑法第74條第2項第4款所定負擔情節重大,原宣 告之緩刑難收其預期效果,有執行刑罰之必要,依刑法第75 條之1第1項第4款規定,撤銷抗告人前所受緩刑之宣告,於 法核無不合,亦屬允當,抗告人執前詞提起本件抗告為無理 由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第412條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日          刑事第二十三庭審判長法 官 許永煌                    法 官 郭豫珍                    法 官 黃美文   以上正本證明與原本無異。 不得再抗告。                    書記官 彭威翔  中  華  民  國  114  年  3   月  18  日

2025-03-17

TPHM-113-抗-2711-20250317-1

臺灣高等法院

聲請撤銷緩刑

臺灣高等法院刑事裁定 114年度抗字第498號 抗 告 人 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 受 刑 人 李閔迪 上列抗告人因聲請撤銷緩刑案件,不服臺灣宜蘭地方法院中華民 國113年12月31日裁定(113年度撤緩字第61號),提起抗告,本 院裁定如下:   主 文 抗告駁回。                          理 由 一、原裁定意旨略以:受刑人李閔迪(下稱受刑人)因違反個人 資料保護法案件,經原審法院以113年度簡字第226號判決判 處有期徒刑2月,緩刑2年,於民國113年5月15日確定(下稱 前案);復於緩刑前之113年4月26日因酒後騎乘機車,故意 犯不能安全駕駛罪,經原審法院以113年度交簡字第341號判 決判處得易科罰金之有期徒刑3月,於113年7月30日確定( 下稱後案),是受刑人於緩刑前因故意犯他罪,而在緩刑期 內受6月以下有期徒刑宣告確定,固有刑法第75條之1第1項 第1款規定得撤銷緩刑之事由。惟受刑人所犯前案為違反個 人資料保護法,後案為酒醉駕車,兩者罪質有別,侵害法益 不同,難認受刑人有何不知悔悟,一再故意犯相同罪質之罪 之特別惡性情形。復查無其他積極證據足認前案原宣告之緩 刑已難收預期效果,而有執行刑罰之必要,故檢察官聲請撤 銷緩刑,難認有理由,應予駁回等語。 二、抗告意旨略以:刑法第75條之1第1項第1、2款,乃以「足認 原宣告之緩刑難收其預期效果,而有執行刑罰之必要」為裁 量撤銷緩刑之實質審查要件,並未限定前後兩案所犯罪名、 罪質、型態及被害法益必須完全相同,或其間具備內在關聯 性、類似性。且受刑人於飲酒後不顧其他人用路人之危險仍 駕車上路,為警測得吐氣所含酒精濃度高達每公升0.73毫克 ,判處之刑期亦與高於前案,難謂此不足以彰顯其敵對法秩 序之惡性及反社會性。受刑人於112年12月14日違反個人資 料保護法(前案)後,又於4個多月後(即113年4月26日) 犯公共危險罪(後案),可見其於前案犯後毫無悔過之意, 仍敢藐視法律再度犯罪,有事實足認原宣告之緩刑難收預期 之遷善效果,有執行原宣告刑之必要,請撤銷原裁定,更為 適法之裁判等語。 三、按受緩刑之宣告,於緩刑前因故意犯他罪,而在緩刑期內受 6月以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告確定,足認原宣告之 緩刑難收其預期效果,而有執行刑罰之必要者,得撤銷其宣 告,刑法第75條之1第1項第1款定有明文。又緩刑制度係為 促使惡性輕微之被告或偶發犯、初犯改過自新而設,刑法第 75條之1立法理由即明示:「現行關於緩刑前或緩刑期間故 意犯他罪,而在緩刑期內受得易科罰金之有期徒刑之宣告者 ,列為應撤銷緩刑之事由,因認過於嚴苛,而排除第75條應 撤銷緩刑之事由,移列至得撤銷緩刑事由,俾使法官依被告 再犯情節,而裁量是否撤銷先前緩刑之宣告;其次,如有前 開事由,但判決宣告拘役、罰金時,可見行為人仍未見悔悟 ,有列為得撤銷緩刑之事由,以資彈性適用。」故緩刑宣告 是否撤銷,除須符合刑法第75條之1第1項各款之要件外,本 條並採裁量撤銷主義,賦予法院撤銷與否之權限,特於第1 項規定實質要件為「足認原宣告之緩刑難收其預期效果,而 有執行刑罰之必要」,亦即於上揭「得」撤銷緩刑之情形, 法官應依職權本於合目的性之裁量,妥適審酌被告所犯前後 數罪間,關於法益侵害之性質、再犯之原因、違反法規範之 情節是否重大、被告主觀犯意所顯現之惡性及其反社會性等 情,是否已使前案原為促使惡性輕微之被告或偶發犯、初犯 改過自新而宣告之緩刑,已難收其預期之效果,而確有執行 刑罰之必要,供作審認裁定之標準。此與刑法第75條第1項 所定2款要件有一具備,即毋庸再行審酌其他情狀,應逕予 撤銷緩刑之情形完全不同。故在緩刑前因故意犯他罪,而在 緩刑期內受6月以下有期徒刑之宣告確定者,並非一律撤銷 其緩刑宣告,應斟酌原宣告之緩刑是否難收預期效果,而有 執行刑罰之必要,再決定是否撤銷緩刑之宣告。 四、經查:  ㈠受刑人前於112年12月14日犯個人資料保護法第41條之非公務 機關非法利用個人資料罪,經原審法院於113年4月9日以113 年度簡字第226號判決判處有期徒刑2月,緩刑2年,並應向 公庫支付新臺幣(下同)1萬元,於113年5月15日確定(即 前案);又於113年4月26日故意犯駕駛動力交通工具而有吐 氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上情形罪,經原審法院 於113年6月28日以113年度交簡字第341號判決判處有期徒刑 3月,於113年7月30日確定(即後案),有上開刑事判決、 法院前案紀錄表各1份在卷可證。是受刑人符合刑法第75條 之1第1項第1款得撤銷緩刑宣告之規定,且檢察官係於後案 判決確定後6月內之113年11月15日聲請撤銷前案緩刑宣告, 有臺灣宜蘭地方檢察署檢送撤銷緩刑聲請書函文上之原審法 院章戳可稽。然是否撤銷受刑人前案緩刑宣告,仍應視其是 否符合「足認原宣告之緩刑難收預期效果,而有執行刑罰之 必要」之實質要件。  ㈡受刑人所犯前案,犯後已坦承犯行,告訴人亦具狀撤回告訴 ,前案判決係衡酌上情後,對受刑人宣告緩刑,並命其向公 庫支付1萬元,有前案刑事判決在卷可按,是受刑人倘能履 行前開緩刑條件,尚無須遽予執行刑罰。本件檢察官聲請撤 銷緩刑,對受刑人如何符合「足認原宣告之緩刑難收預期效 果,而有執行刑罰之必要」之實質要件,僅提出後案刑事判 決,未提出其他證據以釋明受刑人有何情狀足認符合前述實 質要件,要難僅憑受刑人後案酒後騎乘機車行駛於道路為警 查獲測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.73毫克之行為,即推 認其前案之緩刑宣告已難收預期效果,有執行刑罰必要。  ㈢且受刑人前案係因犯個人資料保護法第41條之非公務機關非 法利用個人資料罪而受緩刑宣告,其後案係犯駕駛動力交通 工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上情形罪, 兩者罪質迥異,前案與後案兩罪間亦無關聯性,難認受刑人 係因存有高度之法敵對意識而一再犯案;兼衡受刑人於後案 中對犯罪事實坦承不諱之犯後態度,經法院審酌相關情節後 判處有期徒刑3月,得易科罰金,足見受刑人所犯後案之犯 罪情節、所生危害尚非重大,則可否憑此遽認前案之緩刑宣 告已難收促使受刑人改過自新之效果,而確有執行刑罰之必 要,亦甚有疑。原審本於合目的性之裁量,以尚無積極證據 足認受刑人前案所受緩刑宣告有何難收其預期效果,而有執 行刑罰必要之情形,駁回抗告人之聲請,經核並無不合。 五、綜上,檢察官所舉事證,尚不足使本院認定前案之緩刑宣告 確已有難收其預期效果之具體事證,所執前詞提起抗告,核 無理由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第412條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日          刑事第三庭 審判長法 官 張惠立                   法 官 廖怡貞                   法 官 戴嘉清 以上正本證明與原本無異。 不得再抗告。                   書記官 高建華 中  華  民  國  114  年  3   月  18  日

2025-03-17

TPHM-114-抗-498-20250317-1

金訴
臺灣屏東地方法院

詐欺等

臺灣屏東地方法院刑事裁定 113年度金訴字第683號 公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 陳穎慶 潘裕昇 上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(112年度偵字第112 19號、113年度偵緝字第622號),前經終結辯論,並裁定如下:   主 文 本件再開辯論,本院於民國一一四年三月四日所為進行簡式審判 程序之裁定,應予撤銷。   理 由 一、按辯論終結後,遇有必要情形,法院得命再開辯論;又除被 告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之 罪或高等法院管轄第一審案件者外,於前條第1項程序進行 中,被告先就被訴事實為有罪之陳述時,審判長得告知被告 簡式審判程序之旨,並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐 人之意見後,裁定進行簡式審判程序。法院為前項裁定後, 認有不得或不宜者,應撤銷原裁定,依通常程序審判之。刑 事訴訟法291條、第273條之1第1、2項分別定有明文。 二、查被告陳穎慶、潘裕昇因詐欺等案件經檢察官提起公訴,前 經本院於民國114年3月4日裁定進行簡式審判程序審理,並 於同日辯論終結。茲因本案尚有應行調查之處,爰裁定再開 辯論,且本院認本案不宜進行簡式審判程序,爰一併裁定撤 銷上開裁定,改行通常審判程序。 三、依刑事訴訟法第220條、第291條、第273條之1第2項,裁定 如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日          刑事第二庭  法 官 吳昭億 (不得抗告)

2025-03-17

PTDM-113-金訴-683-20250317-1

臺灣高等法院臺中分院

延長羈押

臺灣高等法院臺中分院刑事裁定  114年度抗字第147號 抗 告 人 即 被 告 曾隆源 上列抗告人因加重詐欺等案件,不服臺灣彰化地方法院中華民國 114年2月17日延長羈押裁定(113年度訴字第1069號),提起抗告 ,本院裁定如下:   主 文 抗告駁回。   理 由 一、抗告人即被告曾隆源(下稱被告)抗告意旨略以: (一)原審認被告除本案外另涉其他依詐欺集團指示向被害人面交 取款之工作云云,係法官以自由心證認定被告有反覆實施之 虞。實際上被告於本案遭查獲後,就完全和不法詐欺集團斷 絕聯絡,且也無法再從事向被害人收取款項之詐欺車手工作 ,被告於偵查中至判決確定這段期間,也熟知面交詐欺車手 乃是詐欺集團的代罪羔羊,所以不可能再從事此項工作。因 為其罪刑罰責如此之重,根本不符合法律上比例原則以及金 錢效益。 (二)被告於民國93年、105年、109年、113年間,雖因他案經發 布通緝,但被告所犯這4案都是自行通知警方到案自首,懇 請調查被告所說是否屬實。又被告所犯這4罪都沒有被法院 裁定具保,僅在96年6月之案件曾經臺灣高雄地方檢察署檢 察官具保,應足認被告應無繼續羈押之必要。請撤銷原裁定 ,更為具保、責付、限制住居以代替羈押之裁定,以維護被 告之權益等語。 二、按羈押被告有繼續羈押之必要者,得於期間未滿前,經法院 依刑事訴訟法第101條或第101條之1之規定訊問被告後,以 裁定延長之,刑事訴訟法第108條第1項但書前段定有明文。 羈押被告之目的,在於確保訴訟程序之進行或證據之存在、 發現真實及刑罰之執行,而被告有無羈押之必要,及羈押後 其原因是否仍然存在,有無繼續羈押之必要,應否延長羈押 等情形,均屬事實認定之問題,法院有依法認定裁量之職權 ,自得就具體個案情節予以斟酌決定,如就客觀情事觀察, 法院許可羈押之裁定在目的與手段間之衡量,並無明顯違反 比例原則情形,即無違法或不當可言。又執行羈押後有無繼 續之必要,仍許由法院斟酌訴訟進行程度及其他一切情事而 為認定。聲請停止羈押,除有刑事訴訟法第114條各款所列 情形之一不得駁回者外,其准許與否,該管法院有自由裁量 之權。   三、經查: (一)本件被告因加重詐欺等案件,經原審於113年11月26日訊問 後,以被告承認犯行,並有卷內事證可稽,犯罪嫌疑重大, 且被告除本案外,另涉犯多次依詐欺集團指示向被害人面交 取款的車手工作,足認被告有反覆實施之虞,而無法以其他 替代手段代替羈押,有羈押必要,依刑事訴訟法第101條之1 第1項第7款之規定,裁定自113年11月26日起執行羈押在案 。嗣因羈押期間即將屆滿,原審於114年2月17日訊問被告後 ,認被告上開羈押之原因仍然存在,且有保全被告繼續接受 審判之必要。再斟酌被告先後於93、105、109、113年間因 他案經發布通緝,有法院通緝紀錄表存卷可參,而被告固辯 稱其一知通緝即前去報到云云,但觀諸被告前案之通緝、撤 緝日期,除臺灣臺北地方檢察署檢察官於113年6月12日以11 3年北檢偵露緝字第2227號通緝後,隨即於同年月19日撤緝 之外,被告前經①臺灣高雄地方檢察署檢察官於99年3月31日 以99年雄檢惠執嵐緝字第1445號通緝後,於同年4月21日撤 緝;②臺灣新北地方檢察署檢察官於105年8月31日以105年新 北檢兆偵景緝字第5190號通緝後,於106年3月15日撤緝;③ 臺灣彰化地方檢察署檢察官於109年11月10日以109年彰檢錫 執丙緝字第1149號通緝後,於110年3月17日撤緝等情,有上 開法院通緝紀錄表為證。足見被告前案經通緝20日、6個多 月、4個多月後才被撤緝,是為確保之後審判及刑罰執行程 序順利進行必要,並衡量司法追訴之國家與社會公益,以及 被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度後,認本案羈押 原因並未消滅,且不能以具保、責付、限制住居等侵害較小 之手段替代,而有繼續羈押被告之必要。於114年2月17日裁 定自114年2月26日起延長羈押2月。核原審審酌全案情節及 相關事證,斟酌訴訟進行程度及其他一切情事,認被告前揭 羈押原因依然存在,有繼續羈押之必要,而予以裁定延長羈 押,就客觀情事觀之,原裁定目的與手段之間衡量,自有羈 押之正當性及必要性,核無不當、違法或悖乎比例原則之違 誤。 (二)被告雖以前詞提出抗告,然:    1.被告所涉加重詐欺等罪,經原審審判結果,依被告所為之自 白、告訴人吳俊雄之證述,及卷內其他書證、物證等證據資 料,認被告確有參與犯罪組織、3人以上共同犯詐欺取財未 遂罪、偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、洗錢未遂等   犯行,而於114年1月13日判處有期徒刑11月在案,足認被告 犯罪嫌疑重大。  2.被告除本案外,另有因涉犯參與犯罪組織、加重詐欺、洗錢 防制法、詐欺犯罪防制條例、偽造文書等罪嫌,經臺灣新竹 地方檢察署檢察官以114年度偵字第2396號提起公訴,有法 院前案紀錄表可稽,堪認被告有反覆實施詐欺取財罪之虞。  3.酌以被告所為之加重詐欺等犯行,對人民財產安全具有相當 程度危害,基於防範被告再犯之預防性目的,權衡國家刑事 司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之 私益及防禦權受限制之程度,認若命其具保、責付或限制住 居等侵害較小之手段,均不足以使羈押原因消滅或得以確保 程序之順利進行。此與被告自稱已經與不法詐欺集團斷絕聯 絡、不可能再從事此項工作、被告其他遭通緝之4案都是其 自行到案自首等情無涉。況本案嗣經原審判決後,尚可上訴 本院及最高法院,則國家審判及刑罰權有難以實現之危險, 為確保日後審理程序進行順利,並爾後之確實執行,自有繼 續羈押被告之必要。 四、綜上,本件被告既存有上開之羈押原因,且確有非予羈押顯 難進行審判之必要性。至其是否有繼續羈押必要,係原審就 被告本身有無羈押以保全偵審或執行,依其具體個案情節予 以斟酌決定。本院考量被告羈押原因尚未消滅,且經權衡「 比例原則」及「必要性原則」後,認為確保日後審判程序之 進行及判決確定後之執行,仍認有繼續羈押之必要,是本件 原審權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益 、被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度,對被告所為 延長羈押之裁定尚屬適當、必要,亦合乎比例原則,於法並 無不合。被告執前詞提起抗告,指摘原審延長羈押裁定不當 ,難認有理由,應予駁回。   據上論結,應依刑事訴訟法第412條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日       刑事第一庭   審判長法 官  蔡 名 曜                  法 官  鄭 永 玉                  法 官  林 宜 民 以上正本證明與原本無異。 不得再抗告。                  書記官  陳 琬 婷                  中  華  民  國  114  年  3   月  17  日

2025-03-17

TCHM-114-抗-147-20250317-1

臺灣雲林地方法院

竊盜等

臺灣雲林地方法院刑事判決 114年度易字第151號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 倪翰元 上列被告因竊盜等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第996 9號),於本院準備程序進行中,被告就被訴事實為有罪之陳述 ,經裁定進行簡式審判程序,判決如下:   主   文 倪翰元共同犯刑法第三百二十一條第一項第三款之竊盜罪,累犯 ,處有期徒刑捌月。未扣案之犯罪所得電纜線19條沒收之,於全 部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額二分之一。 被訴行使偽造特種文書部分免訴。   事實及理由 一、犯罪事實:    ㈠倪翰元、劉國瑋(另經檢察官通緝中)共同基於意圖為自己 不法所有之竊盜犯意聯絡,劉國瑋於民國113年8月5日凌晨3 時10分許,騎乘向不知情郭崇賢借用之車牌號碼000-000號 普通重型機車,至雲林縣斗六市斗工十路全家便利超商與倪 翰元會合,倪翰元再於同日凌晨3時28分許,駕駛懸掛變造 車牌號碼000-0000號牌2面之自用小客車(原車牌號碼為000 -0000號)搭載劉國瑋至斗六市○○○路0號良冠國際股份有限 公司(下稱良冠公司)空調機房,並以現場客觀上可供兇器 使用之油壓剪,竊取良冠公司廠務課長黃惠如管理之電纜線 共19條(價值新臺幣【下同】5萬元)得手,再以倪翰元所 駕駛之上開車輛載至雲林縣○○鎮○○路000號「晶棧汽車旅館 」,將電纜線外皮割除後變賣得款朋分。  ㈡案經黃惠如訴由雲林縣警察局斗六分局報告臺灣雲林地方檢 察署檢察官偵查起訴。 二、證據名稱:    ㈠被告倪翰元於警詢筆錄、檢察官訊問筆錄及本院審判中之供 述(偵卷第19至26、269至275頁;本院卷第85至100頁)。  ㈡共同被告劉國瑋於警詢筆錄中供述(偵卷第9至18頁)、證人 即告訴人黃惠如於警詢筆錄中證述(偵卷第27至29頁)。  ㈢監視器截取、比對、現場照片共99張(偵卷第39至141頁)、晶 棧汽車旅館休息統計表1張(偵卷第143頁)、雲林縣警察局斗 六分局榴中派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄 表各1份(偵卷第35、181頁)。 三、論罪科刑之理由:    ㈠核被告倪翰元所為,係犯刑法第321條第1項第3款之加重竊盜 罪,其與劉國瑋就上揭所犯之罪,有犯意聯絡及行為分擔, 為共同正犯。公訴人主張被告前因施用第二級毒品案件,經 本院以112年度六簡字第142號判決判處有期徒刑5月確定, 於112年10月23日易科罰金執行完畢,有刑案資料查註紀錄 表在卷可參,因認被告於受徒刑執行完畢後,5年以內故意 再犯本件有期徒刑以上之罪,依刑法第47條第1項之規定, 為累犯,並衡酌被告所犯前案之犯罪類型、罪質、手段及法 益侵害結果,雖與本案犯行不同,但被告於前案執行完畢再 犯本案,其對法律遵循意識不足,且對刑罰之感應力薄弱, 加重其法定最低度刑並無司法院釋字第775號解釋意旨所指 可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之虞,請依刑法第47 第1項規定加重其刑等語。是公訴人就被告構成累犯之前階 段事實及應加重其刑之後階段事項,業已主張並具體指出證 明方法,且經被告於本院審判中不爭執,本院依司法院釋字 第775號解釋意旨,並參照最高法院刑事大法庭110年度台上 大字第5660號裁定、最高法院110年度台上字第5660號判決 意旨,為免發生罪刑不相當之情形,審酌被告倪翰元為累犯 ,其前案雖與本案罪質不同,但其於前案執行完畢後未及1 年即再犯,顯然輕忽法律,漠視刑之執行,足見其具有特別 惡性及對刑罰反應力薄弱之情形,本院裁量自應加重最低本 刑,以符罪刑相當原則。  ㈡爰審酌被告倪翰元之前科紀錄及素行情狀(累犯部分不重複 評價),有法院前案紀錄表在卷可參,其不思以正當方式獲 取財物,意圖不勞而獲而竊取他人財物,顯見其欠缺尊重他 人財產權之法治觀念。另酌被告之犯罪手段及所生之損害, 其犯後坦承犯行,態度尚可,復酌其於本院審理程序中供述 之家庭、學經歷、職業、經濟狀況(本院卷第97至99頁)等 一切情狀,量處如主文所示之刑,以示警惕,期勿再犯。 四、沒收部分:  ㈠按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之;於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額;犯罪所得包括違法 行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息,刑法第38條 之1第1項前段、第3項、第4項定有明文。復按有關共同正犯 犯罪所得之沒收、追繳或追徵,最高法院向採之共犯連帶說 ,業於104年8月11日之同院104年度第13次刑事庭會議決議 不再援用及供參考,並改採沒收或追徵應就各人所分得者為 之之見解。又所謂各人「所分得」,係指各人「對犯罪所得 有事實上之處分權限」,法院應視具體個案之實際情形而為 認定:倘若共同正犯各成員內部間,對於不法利得分配明確 時,固應依各人實際分配所得沒收;然若共同正犯成員對不 法所得並無處分權限,其他成員亦無事實上之共同處分權限 者,自不予諭知沒收;至共同正犯各成員對於不法利得享有 共同處分權限時,則應負共同沒收之責。至於上揭共同正犯 各成員有無犯罪所得、所得數額,係關於沒收、追繳或追徵 標的犯罪所得範圍之認定,因非屬犯罪事實有無之認定,並 不適用「嚴格證明法則」,無須證明至毫無合理懷疑之確信 程度,應由事實審法院綜合卷證資料,依自由證明程序釋明 其合理之依據以認定之(參見最高法院104年度台上字第393 7號判決要旨)。又共同正犯對於犯罪所得享有共同處分權 限時,如彼此間分配狀況未臻具體或明確,自應負共同沒收 之責,所稱負共同沒收之責,參照民法第271條「數人負同 一債務,而其給付可分者,除法律另有規定或契約另有訂定 外,應各平均分擔之」,民事訴訟第85條第1項前段「共同 訴訟人,按其人數,平均分擔訴訟費用」等規定之法理,即 係平均分擔之意(參見最高法院106年度台上字第3111號判 決意旨)。是以,共同正犯就犯罪所得享有共同處分權限, 且難以區別各人分得之數時,應負「共同沒收」之責,即應 對共同正犯均宣告原物沒收,以剝奪其等對原物之共同處分 權限,並平均分擔追徵之責,但如共同沒收之財物,性質上 為「可分之物」(如金錢等)時,則參上揭民法、民事訴訟 法規定之法理,自應由共同被告平均分擔沒收及追徵之責。  ㈡再按刑法第38條之1第4項固規定:「第1項及第2項之犯罪所 得,包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息 。」但此不過是規定犯罪所得之範圍,包含固有範圍及延伸 範圍,均屬應沒收之犯罪所得,非謂犯罪所得如有變得之物 ,只能沒收其變得之物,倘若沒收變得之物尚無法達成沒收 犯罪所得之目的,自應就不足之處,宣告追徵價額(參見臺 灣高等法院暨所屬法院110年法律座談會刑事類提案第3號研 討結果)。  ㈢查被告就犯罪所得之物,依其與共同被告劉國瑋之供述,係 將之變賣得款分贓,惟就變賣所得究如何分配,其等供述不 一(偵卷第18、272頁),又其所稱之變賣價額,遠低於所 竊財物之實際價值。顯見被告與共同被告劉國瑋就犯罪所得 財物,互有共同處分權限,而屬利得分配狀況不明之情形, 且該財物既經割除外皮而混合為一,其性質上尚非可分之物 ,另如僅沒收變得之物,尚無法達成沒收犯罪所得之目的, 爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定及上揭說明,諭 知就原物部分宣告沒收,並平均分擔追徵之責。   五、免訴部分:  ㈠公訴意旨另以:被告於113年8月5日凌晨3時10分許,在斗六 市斗工十路全家便利超商與劉國瑋會合後,竟基於行使偽造 特種文書之犯意聯絡,在斗六市斗工一路路旁,將變造車牌 號碼000-0000號牌2面(原車牌號碼000-0000號,係以電火 布黏貼變造)懸掛在其所駕駛之自用小客車上,而行駛於道 路,因認被告涉犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文 書罪嫌等情。  ㈡按案件應為免訴或不受理諭知判決時(含一部事實不另為免 訴或不受理諭知之情形),因屬訴訟條件欠缺之程序判決, 與被告已為之有罪陳述,並無衝突,且與犯罪事實之認定無 關,而與簡式審判僅在放寬證據法則並簡化證據調查程序, 並非免除法院認事用法職責,亦無扞格,更符合簡式審判程 序為求訴訟經濟、減少被告訟累之立法意旨,此時法院既係 於尊重當事人之程序參與權後,改行簡式審判程序,如檢察 官於訴訟程序之進行中,未曾異議,而無公訴權受侵害之疑 慮時,縱使法院並未撤銷原裁定,改行通常審判程序,以避 免訴訟勞費,仍屬事實審法院程序轉換職權之適法行使,不 能指為違法(參見最高法院111年度台上字第1289號判決意 旨)。   ㈢次按案件曾經判決確定者,應諭知免訴之判決,刑事訴訟法 第302條第1款定有明文;又訴訟上所謂一事不再理之原則, 關於實質上一罪或裁判上一罪,均有其適用(參見最高法院 60年度台非字第77號判決意旨)。查被告前因基於行使偽造 特種文書之犯意,於113年8月7日17時5分前某時許,以膠帶 遮擋之方式,將車牌號碼000-0000號牌2面變造為DMC-0230 後,將之懸掛於自用小客車上使用,足生損害於監理機關對 於汽車號牌管理之正確性,嗣於113年8月7日17時5分許,在 臺中市西屯區凱旋路與經貿五路交岔路口,為警攔查而查獲 之,並扣得該經變造之號牌2面及變造工具1組之犯行,而犯 刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪,業經臺灣臺 中地方法院於114年1月16日以114年度簡字第51號(下稱前 案)判處拘役55日,並於同年2月25日確定等情,有上揭判 決、法院前案紀錄在卷可參。而被告於本案之行使偽造特種 文書犯行,其行使之變造號牌與前案同一,且係於前案犯行 前2日為之,各次行為時間緊密連接,徵之其供述係於本案 犯行前數日即變造並持續使用同一變造號牌之情節(本院卷 第96頁),顯見其係基於單一犯意,於數日內之密接時間, 持續使用同一變造號牌之接續行為,即係以一接續行為而犯 同一行使偽造特種文書罪,為實質上一罪之同一案件。惟本 件係檢察官於114年1月13日以113年度偵字第9969號提起公 訴,並於同年2月6日繫屬本院,已在前案繫屬後,嗣經前案 判決確定,從而,公訴人就此部分向本院起訴,即有未合, 揆諸前揭說明,本院於徵詢檢察官、被告之意見後,就此部 分,自應為諭知免訴之判決。 六、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第302 條第1款、第310 條之2、第454條,判決如主文。   本案經檢察官潘鈺柔提起公訴,檢察官黃薇潔到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日          刑事第四庭 法 官 吳基華 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)。「切 勿逕送上級法院」。                         書記官 許哲維      中  華  民  國  114  年  3   月  18  日 附記論罪法條全文:         中華民國刑法第321條 犯前條第1項、第2項之罪而有下列情形之一者,處6月以上5年以 下有期徒刑,得併科50萬元以下罰金: 一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。 二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。 三、攜帶兇器而犯之。 四、結夥三人以上而犯之。 五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。 六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、 車、航空機內而犯之。 前項之未遂犯罰之。

2025-03-17

ULDM-114-易-151-20250317-1

原訴
臺灣新北地方法院

妨害秩序等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度原訴字第64號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳文章 上列被告因妨害秩序等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字 第18171、18172、33699號),被告於本院準備程序中就被訴事 實為有罪之陳述,經合議庭裁定由受命法官依簡式審判程序獨任 審理,判決如下:   主   文 陳文章犯意圖供行使之用而攜帶兇器在公眾得出入之場所聚集三 人以上而首謀及下手實施強暴罪,處有期徒刑捌月。 扣案如附表編號1所示之物均沒收。   事實及理由 一、犯罪事實及證據:   本案犯罪事實及證據,除證據部分補充「被告陳文章於本院 審理中之自白(本院卷二第217、232頁)」外,其餘均引用 如附件起訴書之記載。 二、論罪科刑: ㈠、核被告所為,係犯刑法第150條第2項第1款、第1項後段之意 圖供行使之用而攜帶兇器在公眾得出入之場所聚集三人以上 而首謀及下手實施強暴罪。 ㈡、被告與同案被告杜子修、楊鎮豪、洪健銘、陳懿嘉、丁勁豪 間就下手實施強暴犯行,有犯意聯絡及行為分擔,應論以共 同正犯。 ㈢、刑法第150條第2項第1款之規定係慮及行為人意圖供行使之用 而攜帶兇器,對往來公眾所造成之生命身體健康等危險大增 ,破壞公共秩序之危險程度升高,而有加重處罰之必要,屬 分則加重之性質,惟此部分規定,屬於相對加重條件,並非 絕對應加重條件,故法院對於行為人所犯刑法第150條第2項 第1款、第1項後段之行為,應參酌當時客觀環境、犯罪情節 及危險影響程度等情,綜合權衡、裁量是否有加重其刑之必 要。查被告僅因酒後與他人發生糾紛,竟糾眾在公共場所聚 集,持狼牙棒或棍棒與對方互相攻擊,被告並丟擲信號彈, 其行為情狀較一般單純在公共場所聚集3人以上施強暴者更 為嚴重,認有依刑法第150條第2項規定加重其刑之必要,爰 依法加重其刑。 ㈣、爰審酌被告僅因酒後與同案被告鄭佳偉發生糾紛,即糾眾返 回現場尋釁,並攜帶兇器以上開方式在公眾場所對同案被告 蔡博淵、翁啓堯、陳金昌、范傑晨、王宥閎、何明昌、黃榮 喜、鄭佳偉等人暴力相向,非但使告訴人蔡博淵、翁啓堯受 傷,且嚴重影響社會秩序、破壞社會安寧,所為殊值非難; 兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、分工情形、素行(參卷 附法院前案紀錄表)、犯後坦承犯行之態度、告訴人蔡博淵 、翁啓堯於本院審理中撤回告訴(詳後述不另為不受理部分 ),及被告於本院審理時自述之教育程度、家庭經濟生活狀 況(本院卷二第233頁)等一切情狀,量處如主文所示之刑 。 三、沒收:   ㈠、查扣案如附表編號1所示之物為被告及同案被告所有,供其等 犯本案犯行所用之物,業據被告(偵卷一第31頁)、同案被 告杜子修(偵卷一第83頁)、楊鎮豪(偵卷一第44頁)、洪 健銘(偵卷一第58頁)、陳懿嘉(偵卷一第16頁)、丁勁豪 (偵卷一第71至72頁)、陳金昌(偵卷一第95頁)、范傑晨 (偵卷一第107頁)、蔡博淵(偵卷一第155頁)於警詢時陳 述在卷,爰依刑法第38條第2項前段之規定,均宣告沒收。 ㈡、至扣案如附表編號2之行動電話,無證據證明與本案相關,亦 非違禁物,即不予宣告沒收,附此敘明。     四、不另為不受理部分:   ㈠、公訴意旨略以:前開有罪部分之犯罪事實,被告與同案被告 楊鎮豪、洪健銘、陳懿嘉、丁勁豪、杜子修共同傷害告訴人 蔡博淵、翁啓堯部分,另涉犯刑法第277條第1項傷害罪嫌等 語。 ㈡、按告訴乃論之罪,告訴人於第一審辯論終結前,得撤回其告 訴;告訴乃論之罪,其告訴經撤回者,應諭知不受理之判決 ,刑事訴訟法第238條第1項、第303條第3款定有明文。又案 件應為免訴或不受理諭知判決(含一部事實不另為免訴或不 受理諭知之情形)時,因屬訴訟條件欠缺之程序判決,與被 告已為之有罪陳述,並無衝突,且與犯罪事實之認定無關, 而與簡式審判僅在放寬證據法則並簡化證據調查程序,並非 免除法院認事用法職責,亦無扞格,更符合簡式審判程序為 求訴訟經濟、減少被告訟累之立法意旨,此時法院既係於尊 重當事人之程序參與權後,改行簡式審判程序,如檢察官於 訴訟程序之進行中,未曾異議,而無公訴權受侵害之疑慮時 ,縱使法院並未撤銷原裁定,改行通常審判程序,以避免訴 訟勞費,仍屬事實審法院程序轉換職權之適法行使,不能指 為違法(最高法院111年度台上字第1289號判決意旨參照) 。 ㈢、經查,本件告訴人蔡博淵、翁啓堯告訴被告與同案被告楊鎮 豪、洪健銘、陳懿嘉、丁勁豪、杜子修傷害部分,公訴意旨 認被告係犯刑法第277條第1項之傷害罪嫌,依同法第287條 前段規定屬告訴乃論之罪。嗣告訴人蔡博淵、翁啓堯於本院 審理中撤回傷害告訴,有撤回告訴狀在卷可參(本院卷一第 397至399頁),依上開規定,應諭知不受理之判決,然此部 分與前開有罪部分,具想像競合之裁判上一罪關係,爰不另 為不受理之諭知。 據上論結,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1、第2 99條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官王雪鴻提起公訴,檢察官賴怡伶到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日          刑事第十五庭 法 官 鄭琬薇 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內敘明上訴理由,向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ,上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。                 書記官 陳鴻慈 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日 附表: 編號 扣案物 備註 1 金屬棒5支、球棒1支 被告及同案被告所有,供本案犯行所用之物。 2 iPhone12行動電話1具 被告所有,無證據證明與本案相關。 附錄本案論罪科刑之法條 中華民國刑法第150條 在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上,施強暴脅迫者, 在場助勢之人,處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金; 首謀及下手實施者,處6月以上5年以下有期徒刑。 犯前項之罪,而有下列情形之一者,得加重其刑至二分之一:一 、意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品犯之。 二、因而致生公眾或交通往來之危險。 -------------------------------------------------------- 附件:  臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書                   113年度偵字第33699號                   113年度偵字第18171號                   113年度偵字第18172號   被   告 陳文章          杜子修          蔡博淵          翁啓堯         楊鎮豪          洪健銘          陳懿嘉          丁勁豪          陳金昌          范傑晨          王宥閎          何明昌          黃榮喜          鄭佳偉  上列被告等因妨害秩序等案件,已經偵查終結,認應提起公訴, 茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、陳文章與鄭佳偉於民國113年3月18日21時許,在新北市○○區 ○○路0○00號附近檳榔攤聚餐,因酒後發生糾紛,陳文章遂基 於意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集三人以上首謀 施強暴之犯意,邀集楊鎮豪、洪健銘、陳懿嘉、丁勁豪、杜 子修共計6人,基於意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所 聚集三人以上下手實施強暴及傷害之犯意聯絡,於同日22時 5分許,返回上址尋釁,鄭佳偉及在場之陳金昌、范傑晨、 王宥閎、何明昌、黃榮喜、蔡博淵、翁啓堯共計8人,見狀 亦基於意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集三人以上 下手實施強暴之犯意聯絡,由陳文章丟擲信號彈並手持狼牙 棒1支,鄭佳偉則單獨基於於夜間在公共場所攜帶刀械之犯 意,於夜間及公共場所攜帶於不詳時、地持有之手指虎1支 到場,其餘人則分持棍棒等器物或徒手,雙方進而互相鬥毆 ,使公眾或不特定之他人產生危害、恐懼不安之感受,並造 成蔡博淵受有頭部外傷併頭皮紅腫、腹壁二度燒燙傷、雙手 部挫傷之傷害;翁啓堯受有頭部外傷合併頭皮三處撕裂傷、 左側肩膀1公分撕裂傷、右耳1公分撕裂傷、右側膝部擦傷、 胸壁擦傷、背部擦傷之傷害。嗣經警據報到場,扣得陳文章 所有之狼牙棒1支、鄭佳偉所有之手指虎1支、現場遺留之斷 棒1支、金屬棒5支、球棒1支、被告陳文章、楊鎮豪、洪健 銘、丁勁豪之手機各1支,始悉上情。 二、案經陳文章、杜子修、蔡博淵、翁啓堯、鄭佳偉訴由新北市 政府警察局樹林分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實: 編號 證據名稱 待證事實 1 被告兼告訴人陳文章於警詢及偵查中之供述 被告陳文章邀集被告楊鎮豪、洪健銘、陳懿嘉、丁勁豪、杜子修共計6人,於上開時、地與被告鄭佳偉等8人發生鬥毆之事實。 2 被告楊鎮豪於警詢及偵查中之供述 佐證上開犯罪事實。 3 被告洪健銘於警詢及偵查中之供述 佐證上開犯罪事實。 4 被告陳懿嘉於警詢及偵查中之供述 佐證上開犯罪事實。 5 被告丁勁豪於警詢及偵查中之供述 佐證上開犯罪事實。 6 被告兼告訴人杜子修於警詢及偵查中之供述 佐證上開犯罪事實。 7 被告陳金昌於警詢及偵查中之供述 佐證上開犯罪事實。 8 被告范傑晨於警詢及偵查中之供述 佐證上開犯罪事實。 9 被告王宥閎於警詢及偵查中之供述 佐證上開犯罪事實。 10 被告何明昌於警詢及偵查中之供述 佐證上開犯罪事實。 11 被告黃榮喜於警詢及偵查中之供述 佐證上開犯罪事實。 12 被告兼告訴人蔡博淵於警詢及偵查中之供述 佐證上開犯罪事實。 13 被告兼告訴人翁啓堯於警詢及偵查中之供述 佐證上開犯罪事實。 14 被告兼告訴人鄭佳偉於警詢及偵查中之供述 佐證上開犯罪事實。 15 路口監視器錄影畫面及擷圖數張 佐證上開犯罪事實。 16 被告陳文章、楊鎮豪、洪健銘、丁勁豪手機對話紀錄翻拍照片 佐證被告陳文章邀集被告楊鎮豪、洪健銘、陳懿嘉、丁勁豪、杜子修為本案犯行之事實。 17 新北市政府警察局113年4月30日新北警保字第1130770836號函文所附新北市政府警察局刀械鑑驗登記表 佐證上開手指虎係槍砲彈藥刀械管制條例所稱之刀械。 18 新北市政府警察局樹林分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、車輛詳細資料報表數份、新北市政府警察局113年5月3日新北警鑑字第1130852616號鑑驗書 佐證本案查獲經過及上開犯罪事實。 19 告訴人蔡博淵所提出之仁愛醫院診斷證明書、告訴人翁啓堯所提出之新泰綜合醫院診斷證明書 佐證上開犯罪事實。 二、核被告陳文章所為,係犯刑法第150條第2項第1款、第1項後 段之意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集3人以上首 謀及下手實施強暴罪嫌、刑法第277條第1項傷害罪嫌(傷害 告訴人蔡博淵、翁啓堯部分);被告楊鎮豪、洪健銘、陳懿 嘉、丁勁豪、杜子修所為,均係犯刑法第150條第2項第1款 、第1項後段之意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集3 人以上下手實施強暴罪嫌、刑法第277條第1項傷害罪嫌(傷 害告訴人蔡博淵、翁啓堯部分)。被告陳文章等6人就上開 下手實施犯行,具有犯意聯絡及行為分擔,請論以共同正犯 。被告陳文章等6人各係以一行為觸犯上開罪名,就被告陳 文章部分,請請從一重以攜帶凶器首謀妨害秩序罪處斷,被 告楊鎮豪、洪健銘、陳懿嘉、丁勁豪、杜子修部分,請從一 重攜帶凶器下手實施妨害秩序罪處段。被告鄭佳偉所為,係 犯槍砲彈藥刀械管制條例第15條第1款、第2款於夜間在公共 場所攜帶刀械罪嫌、刑法第150條第2項第1款、第1項後段之 意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集3人以上下手實 施強暴罪嫌;被告陳金昌、范傑晨、王宥閎、何明昌、黃榮 喜、蔡博淵、翁啓堯所為,均係犯刑法第150條第2項第1款 、第1項後段之意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集3 人以上下手實施強暴罪嫌。被告鄭佳偉等8人就上開下手實 施妨害秩序犯行,具有犯意聯絡及行為分擔,請論以共同正 犯。被告鄭佳偉持有刀械並以該刀械為本案犯行,行為具有 局部同一性,應評價為一行為,是被告以一行為觸犯數罪名 ,為想像競合犯,請從一重加重妨害秩序罪處斷。至告訴人 陳文章、杜子修對鄭佳偉等8人,鄭佳偉對陳文章等6人雖有 提出傷害告訴,惟迄今均未提出診斷證明書等證據以佐其說 ,無從認定其等受有傷害,應認此部分鄭佳偉等8人及陳文 章等6人之犯罪嫌疑尚有不足,惟若此部分成立犯罪,與上 揭起訴部分具有想像競合犯之裁判上一罪關係,為起訴效力 所及,爰不另為不起訴處分,併此敘明。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣新北地方法院 中  華  民  國  113  年  8   月  6   日                檢 察 官 王雪鴻 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  8   月  23  日                書 記 官 沈奕帆 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第150條 在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上,施強暴脅迫者, 在場助勢之人,處 1 年以下有期徒刑、拘役或 10 萬元以下罰 金;首謀及下手實施者,處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。 犯前項之罪,而有下列情形之一者,得加重其刑至二分之一: 一、意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品犯之。 二、因而致生公眾或交通往來之危險。 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬 元以下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或 7 年以上有期徒 刑;致重傷者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑。 槍砲彈藥刀械管制條例第15條 未經許可攜帶刀械而有下列情形之一者,處 2 年以下有期徒刑 : 一、於夜間犯之者。 二、於車站、埠頭、航空站、公共場所或公眾得出入之場所犯之   者。 三、結夥犯之者。

2025-03-17

PCDM-113-原訴-64-20250317-2

臺灣臺南地方法院

家暴傷害等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度易字第2293號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 謝忠志 上列被告因家暴傷害等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字 第26918號),被告於本院行準備程序時就被訴事實為有罪之陳 述後,經本院裁定以簡式審判程序審理,判決如下:   主 文 謝忠志吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上而駕駛動力 交通工具,處有期徒刑陸月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算 壹日。 被訴傷害部分公訴不受理。   事 實 一、緣謝忠志與謝○宇(民國000年0月生,真實姓名詳卷)為父 子關係,民國113年8月27日9時許,謝忠志在位於臺南市○○ 區○○○路000巷00弄00號住處飲用酒類飲料後,竟未待體內酒 精成分完全退卻,仍基於酒後駕駛動力交通工具之犯意,於 同日19時許,駕駛車牌號碼000-0000號自小客車前往謝○宇 位於臺南市住處(詳細地址詳卷)。因不滿謝○宇態度,在 謝○宇住處,徒手搧打謝○宇臉部,致謝○宇受有左臉挫傷之 傷害。嗣員警獲報前往現場處理,發現謝○志全身散發酒味, 遂於同日20時54分許對其實施吐氣酒精濃度檢測,測得其吐氣 所含酒精濃度達每公升1.52毫克(MG/L),而查悉上情。 二、案經謝○宇之母陳○怡訴由臺南市政府警察局第三分局報告臺 灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 壹、有罪部分: 一、訊據被告就上開酒後駕車之事實,於本院審理中坦承不諱,   復有臺南市政府警察局當事人酒精測定紀錄表、財團法人工業 技術研究院呼氣酒精測試器檢定合格證書、車輛詳細資料報表 各1份、臺南市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單 影本2紙等在卷可稽,足認被告之任意性自白與事實相符, 應可採信。是本案事證明確,被告犯行應堪認定。  二、核被告所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之吐氣所含酒 精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具罪。另被 告前雖因公共危險案件,經本院以108年度交簡字第1943號 判決有期徒刑3月確定,並於民國109年2月25日易科罰金執 行完畢,而事涉累犯,惟檢察官並未就被告構成累犯應加重 其刑之事項指出具體證明方法,依最高法院刑事大法庭110 年度台上大字第5660號裁定意旨,本院無從調查、審究被告 是否成立累犯,僅將被告之前科紀錄列入刑法第57條第5款 「犯罪行為人之品行」之量刑審酌事由,爰不依累犯規定加 重其刑,併此敘明。 三、本院審酌被告係第3次犯酒後駕駛罪及下列事項為量刑之依 據,量處如主文所示之刑,並諭知有期徒刑易科罰金之折算 標準,以資懲儆。 ㈠、被告吐氣之酒精濃度數值達每公升1.52毫克。 ㈡、被告係酒後駕駛自用小客車。    ㈢、被告酒後行駛之道路為市區一般道路。 ㈣、被告於警詢及偵查中均坦承犯行,犯後態度尚可。 ㈤、被告專科畢業之智識程度、離婚及家庭經濟小康之生活狀況 。 貳、公訴不受理部分: 一、本件公訴意旨另略以:謝忠志於113年8月27日9時許在位於 臺南市○○區○○○路000巷00弄00號住處飲用酒類飲料後,於同 日19時許,駕駛車牌號碼000-0000號自小客車前往謝○宇位 於臺南市住處(詳細地址詳卷)。因不滿謝○宇態度,在謝○ 宇住處,徒手搧打謝○宇臉部,致謝○宇受有左臉挫傷之傷害 ,係涉犯刑法第277條第1項之傷害罪嫌。 二、按告訴乃論之罪,告訴人於第一審辯論終結前,得撤回其告 訴;又告訴經撤回者,法院應諭知不受理之判決,刑事訴訟 法第238條第1項、第303條第3款分別定有明文。 三、被告上開所為,經檢察官提起公訴後認係涉犯刑法第277條 第1項之傷害罪嫌,依同法第287條之規定,須告訴乃論。茲 據告訴人即謝○宇之母陳○怡,具狀聲請撤回告訴,此有本院 調解筆錄及撤回告訴狀各1紙在卷可憑(本院卷第37-39頁), 揆諸前開說明,爰不經言詞辯論,逕為諭知不受理之判決。 四、按案件應為免訴或不受理諭知判決(含一部事實不另為免訴 或不受理諭知之情形)時,因屬訴訟條件欠缺之程序判決, 與被告已為之有罪陳述,並無衝突,且與犯罪事實認定無關 ,而與簡式審判僅在放寬證據法則並簡化證據調查程序,並 非免除法院認事用法職責,亦無扞格,更符合簡式審判程序 為求訴訟經濟、減少被告訟累之立法意旨,此時法院既係於 尊重當事人之程序參與權後,改行簡式審判程序,如檢察官 於訴訟程序之進行中,未曾異議,而無公訴權受侵害之疑慮 時,縱使法院並未撤銷原裁定,改行通常審判程序,以避免 訴訟勞費,仍屬事實審法院程序轉換職權之適法行使,不能 指為違法(最高法院111年度台上字第1289號判決意旨參照 )。基此,本案不受理部分,仍得行簡式判決,附此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條第1項、第299條第1項前段、 第303條第3款,判決如主文。 本案經檢察官林冠瑢提起公訴,檢察官饒倬亞到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3  月  17   日          刑事第九庭  法 官 鄧希賢 以上正本證明與原本無異 如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)「切 勿逕送上級法院」。                 書記官 林岑品 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日 中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處3年以下有期徒刑, 得併科30萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度 達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不 能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物 達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類 之物,致不能安全駕駛。 因而致人於死者,處3年以上10年以下有期徒刑,得併科2百萬元 以下罰金;致重傷者,處1年以上7年以下有期徒刑,得併科1百 萬元以下罰金。 曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪,經有罪判決確定或經緩起 訴處分確定,於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者,處無期 徒刑或5年以上有期徒刑,得併科3百萬元以下罰金;致重傷者, 處3年以上10年以下有期徒刑,得併科2百萬元以下罰金。

2025-03-17

TNDM-113-易-2293-20250317-1

審金訴
臺灣桃園地方法院

詐欺等

臺灣桃園地方法院刑事裁定 113年度審金訴字第3363號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 鄭又銘 上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第494 32號、第45535號、第50270號),本院裁定如下:   主 文 本院於民國一一四年一月二十二日所為進行簡式審判程序之裁定 應予撤銷,依通常程序審判之。   理 由 一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期 徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件以外之罪,被告於準備 程序中就被訴事實為有罪之陳述,審判長得告知簡式審判程 序之旨,並聽取當事人、辯護人、代理人及輔佐人之意見後 ,裁定進行簡式審判程序;又法院為前項裁定後,認為有不 得或不宜者,應撤銷原裁定,依通常程序審判,刑事訴訟法 第273條之1第1項、第2項分別定有明文。 二、被告鄭又銘因詐欺等案件,經檢察官依通常程序起訴,前經 本院於114年1月22日裁定進行簡式審判程序審理。茲因發現 案件有不宜行簡式審判程序之情事,揆諸上開規定,自應撤 銷簡式審判程序之裁定,依通常程序審判之。 三、依刑事訴訟法第273條之1第2項,裁定如主文。 中  華  民  國  114   年  3  月  17  日          刑事審查庭  法 官 林慈雁 以上正本證明與原本無異。 本裁定不得抗告。                 書記官 劉慈萱 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日

2025-03-17

TYDM-113-審金訴-3363-20250317-1

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