搜尋結果:加重其刑

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嘉交簡
臺灣嘉義地方法院

公共危險

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 113年度嘉交簡字第966號 聲 請 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 郭峯安 上列被告因公共危險案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113 年度速偵字第1174號),本院判決如下:   主 文 郭峯安吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上而駕駛動力 交通工具,處有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算 壹日。   事實及理由 一、郭峯安於民國113年11月21日晚間9時至11時許止,在嘉義縣○ ○鄉○○村○○000號之6住處飲用高粱酒後,明知已達不能安全 駕駛動力交通工具之程度,竟仍基於酒後駕駛動力交通工具 之犯意,於113年11月22日上午8時35分許,騎乘車牌號碼00 0-0000號普通重型機車上路。嗣於同日上午8時40分許,行經 嘉義市○區○○街000巷00號前時,因面有酒容為警攔查,發現 郭峯安渾身酒氣,於同日上午8時48分對郭峯安施以酒精濃度 測試,測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.75毫克,始悉上情 。案經嘉義市政府警察局第二分局報告臺灣嘉義地方檢察署 檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。 二、證據名稱:  ㈠被告郭峯安於警詢及偵查之自白(見速偵卷第1至4頁、第21 頁至背面)。  ㈡酒精測定紀錄表、嘉義市政府警察局執行交通違規移置保管車 輛收據、嘉義市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單 影本、車輛詳細資料報表、公路監理電子閘門系統查駕駛資 料各1份(見速偵卷第7、10至13、14至15頁)。 三、論罪科刑:  ㈠核被告郭峯安所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之吐氣 所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具罪 。  ㈡被告前因酒後駕車之公共危險案件,經臺灣彰化地方法院以1 09年度交簡字第1152號判決判處有期徒刑3月,併科罰金新 臺幣1萬元,經上訴後,嗣由同法院以109年度交簡上字第66 號判決上訴駁回而確定,於110年2月20日易科罰金執行完畢 等節,有刑事資料查註紀錄表、矯正簡表在卷可按,其受有 期徒刑執行完畢後,於5年以內故意再犯本案有期徒刑以上 之罪,為累犯。再參酌司法院大法官釋字第775號解釋意旨 ,被告本案所為犯行,無論罪名、犯罪行為態樣,均與其前 執行有期徒刑完畢之案件相同,被告於前案有期徒刑執行完 畢5年內仍為與該等案件之罪名、罪質相同之本案犯行,顯 見被告實未因前案遭查獲、判決及執行矯正而知警惕,其刑 罰反應力頗為薄弱。認對其適用刑法第47條第1項累犯加重 之規定,並無罪刑不相當之情事,爰依刑法第47條第1項規 定,加重其刑。  ㈢爰以行為人之責任為基礎,審酌被告飲用酒類後,於體內酒 精未完全代謝而不能安全駕駛之情形下,仍貿然騎乘普通重 型機車上路,造成道路交通之潛在危險,所為不該;被告經 測得吐氣所含酒精濃度為每公升0.75毫克,然被告騎乘普通 重型機車上路期間不長,又念及被告犯後坦承犯行之態度, 應得為較有利於被告之考量,兼衡被告於警詢時自承之教育 程度與職業、家庭經濟狀況等生活狀況(見速偵卷第1頁) 等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算 標準,以示懲儆。 四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項,逕以簡易判決處 刑如主文。 五、本案經檢察官陳亭君聲請以簡易判決處刑。 六、如不服本件判決,得自收受送達之日起20日內,向本院提起 上訴狀(須附繕本),上訴於本院管轄之第二審地方法院合 議庭。     中  華  民  國  113  年  12  月  18  日          嘉義簡易庭   法 官   王榮賓 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日                  書記官   吳明蓉 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處3年以下有期徒刑, 得併科30萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度 達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不 能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物 達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類 之物,致不能安全駕駛。 因而致人於死者,處3年以上10年以下有期徒刑,得併科2百萬元 以下罰金;致重傷者,處1年以上7年以下有期徒刑,得併科1百 萬元以下罰金。 曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪,經有罪判決確定或經緩起 訴處分確定,於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者,處無期 徒刑或5年以上有期徒刑,得併科3百萬元以下罰金;致重傷者, 處3年以上10年以下有期徒刑,得併科2百萬元以下罰金。

2024-12-18

CYDM-113-嘉交簡-966-20241218-1

臺灣嘉義地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度易字第875號 公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 李甄蓁 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官提起公訴(11 3年度毒偵緝字第52號),本院判決如下:   主 文 李甄蓁施用第一級毒品,處有期徒刑捌月。又施用第二級毒品, 處有期徒刑陸月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   事 實 一、李甄蓁前因施用毒品案件,經本院以109年度毒聲字第100號 裁定送觀察、勒戒後,認無繼續施用傾向,於民國110年8月 19日釋放,並經臺灣嘉義地方檢察署(下稱嘉義地檢)檢察 官以110年度毒偵緝字第153號為不起訴處分確定。詎猶不知 悔改,於前受觀察、勒戒執行完畢釋放後3年內,基於施用 第一級毒品之犯意,於113年2月19日於嘉義地檢署採集毛髮 往前回溯3個月內之某時許,在不詳處所,以不詳方式,施 用第一級毒品海洛因1次。另基於施用第二級毒品之犯意, 於113年2月19日於嘉義地檢署採集毛髮往前回溯3個月內之 某時許,在不詳處所,以將第二級毒品甲基安非他命置入玻 璃球燒烤吸食煙霧之方式,施用第二級毒品甲基安非他命1 次。嗣因涉犯刑案經嘉義地檢署發佈通緝,於113年2月19日 自行到案時,經徵得李甄蓁同意由嘉義地檢署法醫室人員採 集其頭髮送驗,檢驗結果呈現6-乙醯嗎啡、嗎啡及甲基安非 他命、安非他命陽性反應,始悉上情。 二、案經嘉義縣警察局民雄分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官 偵查起訴。     理 由 一、本判決所引用被告以外之人於審判外之陳述,檢察官、被告 李甄蓁於本院審理時均表示同意作為證據,本院審酌上開證 據資料製作時之情況,尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕 疵,亦認為以之作為證據應屬適當,依刑事訴訟法第159條 之5規定,均有證據能力。其餘認定本案犯罪事實之非供述 證據,查無違反法定程序取得之情,依刑事訴訟法第158條 之4規定反面解釋,亦具證據能力。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由:  ㈠被告於檢察事務官詢問中、審理中就施用第二級毒品部分均 坦承不諱(見113年度毒偵緝字第52號卷【下稱毒偵緝卷】 第36至37頁,本院113年度易字第875號卷【下稱易卷】第40 頁、第74頁、第79頁),並有法務部調查局濫用藥物實驗室 113年5月17日調科壹字第11303141000號鑑定書、臺灣嘉義 地方檢察署112年度核交字第9334、7729號被告113年2月19 日詢問筆錄等件附卷可佐(見毒偵緝卷第21至22頁,易卷第 57至61頁),是此部分之犯罪事實,應可認定。  ㈡被告否認施用第一級毒品之犯行,辯稱:我沒有碰第一級毒 品,可能因為我先生抽海洛因的煙,我吸到二手菸等語。經 查:被告於113年2月19日於嘉義地檢署經法醫人員採集其毛 髮後送法務部調查局檢驗,經以液相層析串聯質譜法方式分 析檢驗,結果呈6-乙醯嗎啡、嗎啡反應(距髮根0至3公分處 ,數值分別為0.21ng/mg、0.10ng/mg;距髮根3至6公分處, 數值分別為0.19ng/mg、0.09ng/mg),此有上開法務部調查 局濫用藥物實驗室113年5月17日調科壹字第11303141000號 鑑定書、臺灣嘉義地方檢察署112年度核交字第9334、7729 號被告113年2月19日詢問筆錄等件在卷可憑(見毒偵緝卷第 21至22頁,易卷第57至61頁)。而由於海洛因之獨特代謝物 6-乙醯嗎啡會沉積在人體之毛髮中,故如檢測毛髮中含有6- 乙醯嗎啡,可作為判定曾經施用海洛因,亦有行政院衛生署 管制藥品管理局(現制之衛生福利部食品藥物管理署)95年 2月16日管檢字第0950001415號函附卷可參(見毒偵緝卷第5 9至60頁),可知以現代科學驗證方式,確實可由毛髮檢驗 是否施用海洛因,則毛髮檢驗應為可值信賴之驗證方式。再 參以Kintz等人2006年回顧文獻之Table1說明,毛髮檢驗可 驗出施用毒品者曾濫用之毒品種類,而可檢出殘留毒品之時 間,可由一個月至數年之久;依前述文獻說明,毛髮生長速 率約為每個月1公分(範圍介於0.7~1.4公分/月),故單次 施用毒品後,毒品應僅存在於使用時生長的頭髮段落中,如 係施用後3~5星期約可自頭皮每2公分長度的分段檢測加以分 辨;依Pragst等人2006年之回顧文獻,其中第2項之說明內 容指出毒品殘留於毛髮之相關機轉:血液中的毒品成分經由 微血管擴散作用,移轉至毛髮根部的毛囊中,而後隨毛髮成 形而留滯其中;另一主要可能機制,毒品由汗腺、皮脂腺分 泌出來,擴散沈澱至已成形之毛髮內,此有行政院衛生署管 制藥品管理局96年5月18日管檢字第0960004754號函釋附卷 可參(見毒偵緝卷第41頁)。另Baumgartner等人1979年發 表於The Jounal of Nuclear Medicine文獻,說明在其研究 25位海洛因使用者的頭髮與藥物施用時期之間的相關性,研 究結果顯示人體於開始施用海洛因後2週至3個月之內,於靠 近基部頭髮中可檢測到嗎啡成分,而頭髮末梢幾乎無法檢出 嗎啡成分,施用海洛因後3個月至8個月者,於靠近基部頭髮 及大部分的頭髮末梢皆可檢測到嗎啡成分,但持續施用海洛 因時期超過8個月者,則於靠近基部頭髮及頭髮末梢皆可檢 測到嗎啡成分,亦有行政院衛生署管制藥品管理局96年4月1 3日管檢字第0960003644號函在卷可查(見毒偵緝卷第62頁 )。是被告於其所採集之毛髮,既經驗出上開6-乙醯嗎啡及 嗎啡,濃度分別為:距髮根0至3公分處,數值為0.21ng/mg 、0.10ng/mg;距髮根3至6公分處,數值為0.19ng/mg、0.09 ng/mg之反應,應為被告施用海洛因後,殘留於髮絲之代謝 物,堪認被告確有於113年2月19日於嘉義地檢署經法醫人員 採集毛髮時起回溯3個月之某時點,施用海洛因。  ㈢再按吸入煙毒之二手煙,在文獻上雖尚無能否由尿液中檢驗 出煙毒反應之研究報告,然依法務部調查局檢驗煙毒案件經 驗研判,若非長時間與吸毒者直接相向且存心大量吸入吸毒 者所呼出之煙氣,以二手煙中可能存在之低劑量煙毒,應不 致於尿液中檢驗出煙毒反應,有法務部調查局(82)發技( 一)字第4153號函文可供參照,可見因吸食二手煙導致檢出 海洛因反應之可能性極低,僅行為人於吸用者正長時間連續 吸用時,與其長時間共處且存心大量吸入吸毒者所呼出之煙 氣,始有因吸入足夠量之海洛因致毛髮呈陽性反應之可能。 被告辯稱:其因與正在施用海洛因之先生同處一室內,而吸 入被告先生施用海洛因所生之二手煙等語。惟依前開說明, 若非被告於其先生長時間連續施用海洛因時,與其長時間共 處且存心大量吸入被告先生所呼出之煙氣,應不致於其頭髮 檢驗出海洛因陽性反應,可見被告明知其先生在室內施用海 洛因,而未自行離開,亦未以開啟窗戶或其他使室內空氣流 通之方式,避免或減少其吸入海洛因二手煙之分量;且吸入 足以檢驗海洛因陽性反應分量之二手煙,對身體所生作用, 與直接施用海洛因,已幾無差異,被告就自身吸入海洛因煙 霧之情形,應無不知之理。故被告對於自己與其先生同處一 室內,可能同時吸入其先生施用海洛因時所生含有海洛因成 分之煙霧,使自身產生施用海洛因之作用,應有所預見,竟 仍未離開,亦未以開啟窗戶或其他使室內空氣流通之方式, 避免或減少其吸入海洛因二手煙之分量,反而長時間共處且 大量吸入其先生所呼出之煙氣,主觀上顯有容認自己施用海 洛因之意欲,故被告確有藉機順勢施用第一級毒品亦不違背 其本意之不確定故意甚明。是縱使被告所辯屬實,其亦顯有 施用海洛因之認識與故意甚明,從而被告前開所辯,尚不足 據為對其有利之判斷。  ㈣綜上所述,本案事證明確,被告犯行均堪以認定。 三、論罪科刑:  ㈠按毒品危害防制條例第20條第3項規定:「依前項規定為觀察 、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後,三年後再犯第10條之罪 者,適用前2項之規定」,第23條第2項規定:「觀察、勒戒 或強制戒治執行完畢釋放後,3年內再犯第10條之罪者,檢 察官或少年法院(地方法院少年法庭)應依法追訴或裁定交 付審理」,是對於施用毒品之人,於觀察、勒戒或強制戒治 執行完畢釋放後,3年內再犯施用毒品案件者,自應依法追 訴。查被告前因施用毒品案件,經本院以109年度毒聲字第1 00號裁定送觀察、勒戒後,認無繼續施用傾向,於110年8月 19日釋放,並經嘉義地檢署檢察官以110年度毒偵緝字第153 號為不起訴處分確定,此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在 卷可佐,其於觀察、勒戒執行完畢後3年內,再犯本案施用 毒品之罪,揆諸前揭說明,自應依法追訴、處罰。  ㈡按海洛因、甲基安非他命屬毒品危害防制條例第2條第2項第1 、2款所指之第一、二級毒品,是核被告所為,係分別犯毒 品危害防制條例第10條第1項、第2項之施用第一、二級毒品 罪。被告施用前後持有海洛因及甲基安非他命之行為,分別 為施用之高度行為所吸收,均不另論罪。  ㈢被告前因施用毒品案件,經本院以107年度嘉簡字第1448號判 處有期徒刑5月確定,於108年1月19日因縮短刑期假釋出監 (另接他案拘役85日),甫於108年9月17日保護管束期滿未 經撤銷,視為執行完畢,此有臺灣高等法院被告前案紀錄表 在卷可按,其於5年以內,故意再犯本案有期徒刑以上之罪 ,為累犯。本院審酌司法院釋字第775號解釋意旨,並參以 公訴人之意見,認被告前所犯之罪與本案均同與毒品案件有 關,卻仍再犯,足可認被告經前案執行完畢後,未能警惕避 免再犯,顯認被告對於不得施用毒品之禁令刑罰反應力薄弱 ,而有特別惡性之情,則有應依刑法第47條第1項加重其刑 之必要(依據最高法院110年度台上字第5660號判決意旨, 本案主文毋庸再為累犯諭知)。  ㈣爰審酌被告前因施用毒品案件,經移送觀察、勒戒猶不知悔 改,竟再犯本件施用毒品犯行,顯見未能悔改並記取教訓, 惟念及施用毒品犯罪之本質,為戕害自我身心健康之行為, 尚未嚴重破壞社會秩序或侵害他人權益,兼衡被告犯後坦認 施用第二級毒品犯行,並否認持有第一級毒品犯行,推託予 他人以卸責之態度,及其於本院審理時自陳國中畢業之智識 程度、目前從事KTV櫃臺人員,月收入約新臺幣4萬2仟元、 已婚有1名成年子女、1名未成年子女、自己獨居、經濟狀況 持平,有積欠信用貸款及會錢等債務,身體狀況正常之經濟 狀況、家庭生活、健康狀況(見易卷第81頁)等一切情狀, 分別量處如主文所示之刑,併諭知易科罰金之折算標準。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官姜智仁提起公訴,檢察官吳咨泓到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日          刑事第六庭   法 官   王榮賓 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日                  書記官   吳明蓉 附錄本案論罪科刑法條: 毒品危害防制條例第10條 施用第一級毒品者,處6月以上5年以下有期徒刑。 施用第二級毒品者,處3年以下有期徒刑。

2024-12-18

CYDM-113-易-875-20241218-1

交訴
臺灣嘉義地方法院

公共危險

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度交訴字第11號 公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 陳榮煉 上列被告因公共危險案件,經檢察官提起公訴(113年度調偵字 第86號),本院判決如下:   主 文 陳榮煉犯駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害逃逸罪,處有 期徒刑捌月。   事 實 一、陳榮煉於民國112年5月18日晚間7時46分,駕駛車牌號碼000 0-00號自用小客車,沿嘉義市東區興業東路快車道由西向東 方向行駛,行經該路與彌陀路之T字形交岔路口欲右轉時, 本應注意右轉彎應於距交岔路口30公尺前顯示方向燈並換入 慢車道,駛至路口後再行右轉,且駕駛人應注意兩車併行之 間隔,隨時採取必要之安全措施以避免危險發生,而依當時 之客觀情況,並無不能注意之情事,竟疏未先換入慢車道、 於交岔路口30公尺前顯示方向燈及注意兩車併行距離,於行 駛超越停止線後方顯示右轉方向燈並旋自快車道右轉,適甲 ○○騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車,沿同向慢車道行 駛至該處欲左轉,亦疏未注意先換入內側車道即於慢車道持 續前行,因見陳榮煉駕駛之車輛驟然右轉,遂緊急煞車,然 仍因煞車之動力而人車倒地,並因此受有右膝及肘擦傷、左 膝及右臀挫傷之傷害(陳榮煉所犯過失傷害罪部分,業經甲 ○○撤回告訴而由檢察官為不起訴處分)。詎陳榮煉明知其因 肇事致甲○○人車倒地,甲○○將會因而受傷,竟基於肇事致人 傷害而逃逸之犯意,未停車察看,亦未報警處理或為其他必 要之救護措施,即逕自繼續右轉至彌陀路後駕駛車輛離去。 嗣甲○○報警處理,始循線查悉上情。 二、案經甲○○訴由嘉義市政府警察局第二分局報告臺灣嘉義地方 檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 一、本案所引用之供述證據,檢察官及被告陳榮煉均同意有證據 能力(見本院交訴字卷第54至55頁),本院審酌該等供述證 據作成時情況,並無違法取證之瑕疵,與待證事實均具有關 聯,以之作為證據應屬適當。又本案所引用之非供述證據, 均與本件事實具有自然關聯性,且無證據證明係公務員違背 法定程序所取得,是後述所引用之供述及非供述證據均有證 據能力,先予敘明。 二、訊據被告固承認有於上開時間,駕駛前揭車輛行經興業東路 與彌陀路之T字形交岔路口並右轉沿彌陀路離去,惟矢口否 認有何肇事逃逸之犯行,辯稱:其沒有注意到甲○○騎乘之機 車,也沒有與甲○○騎乘之機車碰撞,其不知道有與甲○○騎乘 之機車發生車禍等語。經查:  ㈠被告於112年5月18日晚間7時46分,駕駛車牌號碼0000-00號 自用小客車,沿嘉義市東區興業東路快車道由西向東方向行 駛,行經該路與彌陀路之T字形交岔路口時,於行駛超越停 止線後方顯示右轉方向燈並旋自快車道右轉,適甲○○騎乘車 牌號碼000-000號普通重型機車,沿同向慢車道行駛至該處 欲左轉,見被告駕駛之車輛驟然右轉而緊急煞車,然因煞車 不及而自摔倒地,並因此受有右膝及肘擦傷、左膝及右臀挫 傷之傷害等情,業經被告坦認(見嘉市警二偵字第11200042 39號卷【下稱警卷】第2至3頁,112年度偵字第7275號卷【 下稱偵字卷】第27頁,本院交訴字卷第50至51、166頁), 核與證人甲○○於警詢、偵訊及本院審理時之證述(見警卷第 7至8頁,偵字卷第29頁,本院交訴字卷第130至131頁)相符 ,並經本院當庭勘驗路口監視錄影器畫面明確,有記載該勘 驗結果之本院準備程序筆錄暨附件在卷可稽(見本院交訴字 卷第51、59至68頁),復有天主教中華聖母修女會醫療財團 法人天主教聖馬爾定醫院乙種診斷證明書、道路交通事故現 場圖、道路交通事故調查報告表(一)、(二)、交通事故 現場照片等件在卷可稽(見警卷第13、22至24、27至42頁) 。又被告於上開車禍事故發生後,並未停留或下車,繼續右 轉至彌陀路上並駕駛車輛離去等情,亦為被告供承在卷(見 警卷第2至3頁,偵字卷第27頁,本院交訴字卷第50、166頁 ),並經證人甲○○於警詢、偵訊及本院審理時(見警卷第7 至8頁,偵字卷第29至30頁,本院交訴字卷第131至132頁) 、證人乙○○於偵訊及本院審理時(見偵字卷第43至45頁,本 院交訴字卷第156至157、159至160頁)證述明確,是被告駕 駛之車輛與甲○○騎乘之機車有如事實欄一所示之車禍事故發 生,被告於事故發生後即駕駛車輛離去而有客觀上逃逸行為 之事實,首堪認定。  ㈡被告雖辯稱其不知悉有發生本案車禍事故等語,然查:   ⒈證人乙○○於偵訊及本院審理時證稱:其於112年5月18日晚 間7時46分,駕駛車輛在彌陀路停等,等左轉燈號亮起後 要轉到興業東路上,當時其音樂放蠻大聲的,有聽到一個 聲音,但不確定是車輛撞擊的聲音還是機車倒地時碰撞地 面的聲音,也不知道聲音的方位在何處,然後就看到一台 車輛右轉往彌陀路的方向開走,接著看到一位阿姨即甲○○ 倒在地上,其才確定聲音是本案車禍事故發出的,其左轉 過去停在路邊,然後過去協助,甲○○倒在地上,在罵怎麼 這樣開車之類的,其看到甲○○有流血、擦傷,便幫忙報警 、叫救護車,其沒有看到車禍事故如何發生等語(見偵字 卷第43至45頁,本院交訴字卷第155至158頁)明確,而乙 ○○上開證稱協助甲○○報警、叫救護車之經過,核已與證人 甲○○於偵訊及本院審理時證述之內容相符(見偵字卷第29 頁,本院交訴字卷第130至131頁),且證人乙○○僅係於本 案車禍事故發生時行經事故發生地點並加以協助之善良路 人,與被告及甲○○均素不相識,亦無怨隙,並經具結而為 證述,衡情應無甘冒偽證罪刑罰之風險,刻意配合任何一 方而虛編不實證詞之可能與必要,是乙○○上開證述內容, 應堪採信。又甲○○之機車倒地之地點,係在興業東路上之 機車待轉車格,於本案車禍事故發生時,乙○○之車輛則是 在彌陀路之左轉車道停等,此經證人甲○○(見本院交訴字 卷第135至136頁)、乙○○(見本院交訴字卷第155至156頁 )於本院審理時證述明確,並有道路交通事故現場圖在卷 可稽(見警卷第22頁),而本案車禍事故發生之地點即甲 ○○之機車倒地之地點與乙○○車輛在左轉車道停等之地點之 間,尚有彌陀路慢車道、快慢車道分隔島、彌陀路快車道 以及中央分隔島相隔,二者相距至少約有14公尺,而以乙 ○○在左轉車道停等且車上有播放音樂之情形下,仍能聽見 甲○○之機車倒地之聲響,殊難想像被告會未聽見該聲響並 察覺本案車禍事故發生之可能,被告辯稱其不知悉本案車 禍事故發生等語,尚難逕予採信。   ⒉又證人甲○○於警詢、偵訊及本院審理時證稱:其騎乘機車 沿興業東路由西向東慢車道行駛,騎乘到興業東路與彌陀 路交岔路口,其打左轉方向燈要左轉彌陀路向北,被告駕 駛之車輛原本在其後方,但被告沒有打方向燈,其以為被 告與其方向相同,被告駕駛到靠近其車身時突然打右轉方 向燈,同時加速右轉,被告打方向燈時,其車頭在靠近被 告車輛之副駕駛座位置,其見被告打方向燈,緊急煞車, 因此失控自摔等語(見警卷第7頁,偵字卷第29頁,本院 交訴字卷第130至131、133至135頁)明確,又經本院當庭 勘驗路口監視錄影器畫面之結果,甲○○騎乘機車行駛於機 慢車道上,先自畫面下方出現,並沿興業東路由西往東方 向朝T字路口直行前進,此時被告駕駛之車輛沿同向緊隨 在甲○○騎乘之機車左後方而行駛於汽車道上。甲○○騎乘之 機車行駛至興業東路之停止線前,一開始被告駕駛之車輛 係在甲○○騎乘之機車左後方,車頭尚未超越甲○○騎乘之機 車,然隨後被告駕駛之車輛之車頭於同一秒內,即自甲○○ 騎乘之機車左後方追趕上甲○○騎乘之機車,接著超越甲○○ 騎乘之機車,於此段過程中,被告駕駛之車輛煞車燈持續 亮起。被告駕駛之車輛與甲○○騎乘之機車均通過興業東路 之停止線,並駛向前方之枕木紋行人穿越道,此時可見被 告駕駛之車輛車頭超越甲○○騎乘之機車車頭,且被告駕駛 之車輛右側與甲○○騎乘之機車非常靠近,兩車相距未達1 公尺,隨後被告駕駛之車輛開始向右偏轉,煞車燈持續亮 起,甲○○騎乘之機車見狀後隨即煞車,但因煞車致車身不 穩,機車車身向右呈傾斜貌。從興業東路潮濕的路面上可 見被告駕駛之車輛右轉方向燈閃爍時投射在路面上的黃色 燈光,接著甲○○騎乘之機車向右倒地等情無訛,有記載該 勘驗結果之本院準備程序筆錄暨附件在卷可稽(見本院交 訴字卷第51、59至68頁),核與甲○○前揭證稱本案車禍事 故發生之經過相符,足認被告駕駛之車輛原行駛於甲○○騎 乘之機車之左後方,嗣於自左側超越甲○○騎乘之機車並右 轉之際,發生本案車禍事故,則被告對於原騎乘機車在其 右前方之甲○○,在其右轉之際倒地乙事,自可於駕駛過程 中輕易察覺,要難諉為不知。被告空言辯稱不知悉本案車 禍事故發生等語,難以憑採。  ㈢汽車行駛至交岔路口,其行進、轉彎,應依下列規定:四、 右轉彎時,應距交岔路口30公尺前顯示方向燈或手勢,換入 外側車道、右轉車道或慢車道,駛至路口後再行右轉。但由 慢車道右轉彎時應於距交岔路口30至60公尺處,換入慢車道 。五、左轉彎時,應距交岔路口30公尺前顯示方向燈或手勢 ,換入內側車道或左轉車道,行至交岔路口中心處左轉,並 不得占用來車道搶先左轉;汽車行駛時,駕駛人應注意車前 狀況及兩車並行之間隔,並隨時採取必要之安全措施,道路 交通安全規則第102條第1項第4款、第5款、第94條第3項分 別定有明文。本案車禍事故發生時,被告駕駛車輛欲右轉, 甲○○騎乘機車欲左轉,此經本院認定如前,則被告、甲○○即 均應於交岔路口前30公尺顯示方向燈,被告應換入慢車道, 甲○○應換入內側車道。由前揭本院勘驗路口監視錄影器畫面 之結果(見本院交訴字卷第51、59至68頁),可知被告駕駛 之車輛係於超越停止線後,方顯示右轉方向燈,且未先換入 慢車道,亦未與其右側之甲○○騎乘之機車保持安全並行間距 ,便於快車道直接右轉,甲○○亦未先換入內側車道,造成二 車行向衝突而發生本案車禍事故,堪認被告及甲○○就本案車 禍事故之發生均有過失。參以被告於本院審理時供稱:其在 右轉之前,都沒有看到甲○○騎乘之機車等語(見本院交訴字 卷第166頁),可徵被告於右轉之際,未遵照上開交通規則 注意並行間距,並於確認安全後方右轉,被告具有過失甚明 。交通部公路局行車事故鑑定覆議會對於本案之分析意見, 與本院前揭認定相同,此有交通部公路局113年5月20日路覆 字第1130038690號函在卷可稽(見本院交訴字卷第77至80頁 ),亦得佐證被告就本案車禍事故之發生具有過失。至由前 揭本院勘驗路口監視錄影器畫面之結果,雖未能清楚拍攝到 甲○○是否有顯示左轉方向燈(見本院交訴字卷第51、59至68 頁),然證人甲○○於警詢、偵訊及本院審理時均證稱:其要 左轉,在距離路口蠻遠的地方就有打左轉方向燈等語(見警 卷第7頁,偵字卷第29頁,本院交訴字卷第133頁)明確,而 衡情一般用路人於駕駛交通工具左轉時均會先打左轉方向燈 ,應得合理推論甲○○有依前揭交通安全規則先顯示左轉方向 燈,附此敘明。  ㈣從而,被告應知悉本案車禍事故之發生,其仍於本案車禍事 故發生後,直接駕駛車輛離開現場,未為任何停留,自具有 逃逸之客觀行為及主觀犯意甚明。綜上所述,被告所辯並不 足採。本案事證明確,被告之犯行堪可認定,應依法論科。 三、論罪科刑:  ㈠核被告所為,係犯刑法第185條之4第1項前段之駕駛動力交通 工具發生交通事故致人傷害逃逸罪。  ㈡被告前①因公共危險案件,經本院以106年度嘉交簡字第1429 號判決判處有期徒刑3月,上訴後,經本院以106年度交簡上 字第133號判決駁回上訴而確定,於107年11月28日易科罰金 執行完畢;②因公共危險案件,經本院以107年度嘉交簡字第 1170號判決判處有期徒刑4月,上訴後,經本院以107年度交 簡上字第95號判決駁回上訴而確定,於108年8月17日執行完 畢;③因偽造文書案件,經本院以107年度訴字第769號判決 判處有期徒刑4月,上訴後,經臺灣高等法院臺南分院以108 年度上訴字第266號判決撤銷原判決,改判處有期徒刑6月, 再經最高法院以109年度台上字第1596號判決駁回上訴而確 定,上開①、③所示罪刑,嗣經臺灣高等法院臺南分院以109 年度聲字第564號裁定定應執行刑為有期徒刑8月,於110年9 月16日易科罰金執行完畢等情,有臺灣高等法院被告前案紀 錄表在卷可憑(見本院交訴字卷第11至19頁),其受徒刑之 執行完畢後,5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪,為 累犯,檢察官於起訴書固已指出被告有上開構成累犯之前科 紀錄(起訴書就前科紀錄之記載有其未盡部分,應予補充) ,然起訴書僅記載「請審酌刑法第47條第1項規定及司法院 大法官釋字第775號解釋意旨是否有加重其刑之必要」,並 未就被告應加重其刑之事項為任何主張,檢察官於本院審理 時,亦未能較為具體說明被告有何應加重其刑之處,依據刑 法第47條第1項之規定及參酌司法院釋字第775號解釋意旨、 最高法院110年度台上字第5660號判決意旨,本案爰不加重 最低本刑。又本案既未依前揭累犯之規定加重最低本刑,參 酌最高法院110年度台上字第5660號判決意旨及基於精簡裁 判之要求,不於主文為累犯之諭知。  ㈢被告對於本案車禍事故之發生具有過失,業如前述,是無依 刑法第185條之4第2項之規定減輕或免除其刑之餘地。  ㈣爰以行為人之責任為基礎,審酌被告因過失肇事造成甲○○受 傷,竟未為任何處置即逕自駕駛車輛離去,對甲○○之身體安 全造成潛在威脅,損害公共交通安全秩序之保障,增加被害 人追究責任之困難,所為實屬不該;考量被告於本案車禍發 生後未為任何停留即離去,逃逸方式之潛在危險性並非甚為 輕微,然甲○○因本案車禍事故所受之傷勢均為擦挫傷,並非 嚴重危及生命或身體之傷害,且本案車禍事故發生後,旋有 乙○○停留協助報警、叫救護車,是綜合考量後可認被告之行 為對身體所造成潛在風險及對法益侵害之程度尚屬輕微,由 上開犯罪情狀,應得給予被告偏向輕度之刑度非難;又被告 已與甲○○達成調解並賠償甲○○之損失,此有調解筆錄、臺灣 嘉義地方檢察署公務電話紀錄單等件在卷可稽(見調偵字卷 第9、21頁),應得為對被告有利之量刑考量;被告犯後否 認犯行,無從為更有利於被告之考量,兼衡被告於本院審理 時自承之智識程度與生活狀況(見本院交訴字卷第167至168 頁)及其前科素行等節,於量刑上並不為特別之斟酌等一切 情狀,量處如主文所示之刑,以示懲儆。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,刑法第185條之4 第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官黃天儀提起公訴,檢察官廖俊豪、陳志川到庭執行 職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日          刑事第三庭 審判長法 官 官怡臻                   法 官 方宣恩                   法 官 陳昱廷 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。                   中  華  民  國  113  年  12  月  18  日                   書記官 劉佳欣 附錄本案論罪科刑法條 中華民國刑法第185條之4第1項前段 駕駛動力交通工具發生交通事故,致人傷害而逃逸者,處6月以 上5年以下有期徒刑。

2024-12-18

CYDM-113-交訴-11-20241218-1

嘉交簡
臺灣嘉義地方法院

公共危險

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 113年度嘉交簡字第831號 聲 請 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 吳信緯 上列被告因公共危險案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113 年度速偵字第1023號),本院判決如下:   主  文 吳信緯駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五 毫克以上,累犯,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟 元折算壹日。   犯罪事實及理由 一、吳信緯於民國113年10月3日凌晨4時40分至5時間,在嘉義市 ○○路000號「歌神KTV」飲用2罐啤酒後,吐氣酒精濃度已達 每公升0.25毫克以上,其知悉飲酒後,人體之注意力、操控 力可能因體內殘留酒精作用影響而降低,若仍駕駛動力交通 工具上路,對於其他用路人或交通參與者具有危險性,而不 得駕駛動力交通工具,竟基於酒後駕駛動力交通工具之公共 危險故意,於其飲酒後旋駕駛車牌號碼000-0000號自用小客 車上路。嗣於同日凌晨5時10分許,吳信緯駕駛上開車輛行 經嘉義市西區中興路、高鐵大道交岔路口時,因其所駕駛車 輛排氣管音量過大經警攔查,繼而經警發現其散發酒味,遂 於同日凌晨5時26分許接受吐氣酒精濃度檢測,測得其吐氣 所含酒精濃度為每公升0.26毫克,而查悉上情。案經嘉義市 政府警察局第一分局移送臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查後 聲請簡易判決處刑。 二、本案證據:   ㈠被告吳信緯於警詢、偵訊之自白。  ㈡酒精濃度測定紀錄表、嘉義市政府警察局113年10月3日嘉市 警交字第L00000000號舉發違反道路交通管理事件通知單。 三、核被告所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之駕駛動力交 通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪。 四、被告前因傷害案件,經本院以112年度嘉簡字第549號判決處 有期徒刑2月確定,並於112年9月20日易科罰金執行完畢, 有刑案資料查註紀錄表、矯正簡表、執行案件資料表可參, 被告於上開有期徒刑執行完畢後5年內,故意再犯本案法定 刑為有期徒刑以上之罪,為累犯。再參酌司法院大法官釋字 第775號解釋意旨,被告本案所為犯行,雖然罪名、犯罪行 為態樣與其前執行有期徒刑完畢之案件不同,但其於前案執 行完畢後相隔約1年即再為本案犯行,則其於前案經判刑確 定及執行後顯未能自我警惕,刑罰反應力尚屬薄弱。且以被 告本案犯罪之一切主、客觀情狀,認其本案犯行依刑法第47 條第1項規定加重其法定最低本刑,並無上開解釋所稱超過 被告本案所應負擔之罪責或是對於被告人身自由造成過度之 侵害,因此違反罪刑相當原則或比例原則之情形。故本院認 為被告本案之犯行,有依刑法第47條第1項規定加重其刑( 包含法定最低本刑與最高本刑)之必要。聲請人就被告本案 構成累犯與應加重其刑部分,已盡其主張及說明責任。 五、爰以行為人之責任為基礎,並審酌近年來,酒醉駕車肇事時 有所聞,並多次引發重大社會危害,社會大眾更因而群起撻 伐,政府相關單位亦三令五申進行勸導,立法者更因應此現 象,先後多次透過修法提高刑度,藉以展現遏止酒後駕車公 共危險行為之意志,且上開法律修正嚴懲酒後駕車之事,政 府機關或學校及媒體等單位亦持續經由教育、傳播之方式宣 導酒後駕車之危害性及其將可能面臨之法律責任,被告自承 知悉酒後不能駕車上路(見警詢筆錄第2頁),仍為本案犯 行,並非可取。兼衡以被告於警詢、偵訊中坦承犯行與本案 犯罪情節(包含被告本案於飲酒結束後未幾旋駕車上路,而 其危險駕駛態樣是駕駛自用小客車上路,幸於危險駕駛途中 並未肇事、波及其他用路人或交通參與之生命、身體法益, 遭警查獲吐氣酒精濃度為每公升0.26毫克等),暨被告自陳 智識程度、家庭經濟狀況、職業(見警詢筆錄第1頁)等一 切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準 。 六、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第1項( 僅引用程序法條),逕以簡易判決處刑如主文。 七、如不服本判決,得於判決書送達之日起20日內,以書狀敘述 理由,向本院提起上訴(須附繕本)。 本案經檢察官陳昱奉聲請簡易判決處刑。 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日          嘉義簡易庭 法 官 郭振杰 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日                書記官 黃士祐 附錄論罪科刑法條:中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處3年以下有期徒刑, 得併科30萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度 達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不 能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物 達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類 之物,致不能安全駕駛。 因而致人於死者,處3年以上10年以下有期徒刑,得併科200萬元 以下罰金;致重傷者,處1年以上7年以下有期徒刑,得併科100 萬元以下罰金。 曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪,經有罪判決確定或經緩起 訴處分確定,於10年內再犯第一項之罪因而致人於死者,處無期 徒刑或5年以上有期徒刑,得併科300萬元以下罰金;致重傷者, 處3年以上10年以下有期徒刑,得併科200萬元以下罰金。

2024-12-18

CYDM-113-嘉交簡-831-20241218-1

嘉簡
臺灣嘉義地方法院

妨害兵役治罪條例

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 113年度嘉簡字第1510號 聲 請 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 陳志龍 上列被告因違反妨害兵役治罪條例案件,經檢察官聲請簡易判決 處刑(113年度偵緝字第208號),本院判決如下:   主 文 陳志龍犯妨害兵役治罪條例第六條第一項第四款之妨害教育召集 罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   犯 罪 事 實 及 理 由 一、本件除犯罪事實欄第6至7行「而為嘉義後備指揮部博愛甲字 第251609編號84之應召員」更正為「而為嘉義後備旅通信連 博愛甲字第251609號召集令號0084號之應召員」外,其餘犯 罪事實及證據均引用聲請簡易判決處刑書(如附件)之記載 。 二、核被告陳志龍所為,係犯妨害兵役治罪條例第6條第1項第4 款之妨害教育召集罪。 三、檢察官雖指明被告前案執行完畢,就被告於本件構成累犯一 節已負舉證責任。然就是否應依累犯加重其刑乙情,僅謂「 請參酌司法院大法官釋字第775號解釋意旨,依刑法第47條 第1項規定加重其刑」等語,並未依最高法院110年度台上字 第5660號判決意旨說明本件是否應依累犯加重,爰不予加重 其刑。惟就此部分前科,於量刑時審酌。 四、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告前有詐欺之前科記錄, 素行非佳,明知身為後備軍人,應遵期接受教育召集,竟無 故逾應召期限2日未參加教育召集,妨害國家對於兵役事務 之有效管理,並影響國軍對於軍人之教育、訓練,損及潛在 之國防動員兵力,並衡酌其否認犯行,犯罪之情節,所造成 之損害,暨其自稱智識程度,職業,經濟狀況,及其犯罪動 機、目的、手段等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知 易科罰金之折算標準。 五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項,逕以簡易 判決如主文所示之刑。   六、如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀   (應附繕本)。   本案經檢察官謝雯璣聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日          嘉義簡易庭 法 官 林家賢 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。        中  華  民  國  113  年  12  月  19  日                書記官 葉芳如 附錄法條: 妨害兵役治罪條例第6條 意圖避免教育召集或勤務召集,而有下列行為之一者,處3年以 下有期徒刑: 一、捏造免役、除役、轉役或免除召集原因。 二、毀傷身體。 三、拒絕接受召集令。 四、應受召集,無故逾應召期限二日。 五、使人頂替本人應召。 無故不參加點閱召集,或意圖避免點閱召集,而有前項第1款至 第3款及第5款行為之一者,處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺 幣9萬元以下罰金。 附件: 臺灣嘉義地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                   113年度偵緝字第208號   被   告 陳志龍  上列被告因違反妨害兵役治罪條例案件,業經偵查終結,認為宜 以簡易判決處刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、陳志龍前因14次詐欺案件,經各法院分別判決確定後,復經 臺灣臺南地方法院以111年度聲字第2039號裁定應執行有期 徒刑3年8月,於民國109年3月16日入監執行,於110年9月29 日縮短刑期假釋出監交付保護管束,於112年7月28日保護管 束期滿,假釋未經撤銷,未執行之刑以已執行論,詎仍不知 悔改,明知其依法有接受國防部教育召集之義務,而為嘉義 後備指揮部博愛甲字第251609編號84之應召員,應於112年8 月14日,至嘉義市○區○○○路000號(輔仁中學)報到,接受嘉 義後備旅通信連5天之教育召集訓練,上揭召集令由陳志龍 之父陳○吉於112年6月29日代為簽收,使陳志龍知悉上揭教 育召集令之內容。詎陳志龍竟意圖避免教育召集,無故不參 加上揭教育召集,而未於前揭時間至上揭指定地點報到,已 逾應召期限2日。 二、案經嘉義後備指揮部函送偵辦。     證據並所犯法條 一、被告陳志龍於本署檢察事務官詢問時,雖為認罪之表示,惟 否認有妨害兵役之犯意,辯稱:伊並沒有收到通知,伊並不 知道要去參加教召云云。然查,被告之父親陳○吉於本署偵 查時證稱:伊收到教召兵役通知後沒多久,就在住處有拿給 被告,伊之前有在金門及屏東當過兵,伊也有參加過教召好 幾次等語,而證人陳○吉既曾當過兵,亦曾參加過教育召集 ,理應當知無故未參加教育召集之嚴重性,衡諸常情,應無 可能將教育召集之通知置之不理,未通知聯繫被告;又證人 陳○吉係於112年6月29日於被告之戶籍地,代被告簽收教召 通知,此有中華郵政掛號郵件收件回執在卷可參,距離被告 應於112年8月14日至報到地點報到,尚有一個半月之久;再 者被告於本署偵查時亦供稱:伊係於112年8月3日去大陸學 做直播代購,去大陸前,家裡的人可以打臺灣的電話號碼就 可以聯絡到伊,到大陸後,因為換大陸的電話卡,家裡的人 才沒辦法聯絡等語,是以被告之家屬,於被告於112年8月3 日出境前往大陸前,亦可輕易經由電話即與被告取得聯絡, 告知應參加教育召集。再者被告之戶籍地址係設於嘉義縣○○ 鄉○○村○○街000號,且而被告於本件通緝到案時,告知警方 之住、居所地,亦為上開地址,而教育召集之通知送達之地 址,亦為上開地址,顯然被告於教召之日前,應即已知悉應 參加教育召集訓練,確仍出境前往大陸做所謂之「學習直播 代購」,無故未參加教育召集,可見被告主觀上避免召集處 理之意圖甚明,此外並有嘉義縣後備指揮部112年10月12日 後嘉義動字第1120011120號函所附嘉義後備旅通信連報到狀 況(成果)分析統計表、教育召集未報到人員名冊、嘉義後 備指揮部112年訪查紀錄表、嘉義後備指揮部「召集未到人 員」訪查紀錄表、訪查照片、嘉義後備指揮部查詢作業資料 等在卷可佐,足認被告上開辯解之詞,不足採信,被告犯嫌 應堪認定。 二、核被告所為,係犯妨害兵役治罪條例第6條第1項第4款之應 受教育召集無故逾應召期限2日罪嫌。又被告曾受有期徒刑 之執行完畢,此有刑案資料查註紀錄表可參,其於5年內故 意再犯本件有期徒刑以上之罪,為累犯,請參酌司法院大法 官釋字第775號解釋意旨,依刑法第47條第1項規定加重其刑 。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣嘉義地方法院 中  華  民  國  113  年  11  月  29  日                檢察官 謝雯璣 上正本證明與原本無異。 中  華  民  國  113  年  12  月  5   日                書記官 張吉芳

2024-12-18

CYDM-113-嘉簡-1510-20241218-1

竹北交簡
竹北簡易庭(含竹東)

公共危險

臺灣新竹地方法院刑事簡易判決 113年度竹北交簡字第324號 聲 請 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 朱世明 上列被告因公共危險案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113 年度速偵字第624號),本院判決如下:   主 文 朱世明駕駛動力交通工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升零點二 五毫克以上情形,累犯,處有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺 幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本案犯罪事實、證據及應適用法條,除證據部分刪除「職務 報告」,補充「公路監理電子閘門系統查詢資料」外,餘均 引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。 二、被告有聲請簡易判決處刑書犯罪事實欄所載前科暨執行完畢 紀錄,有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽,於徒刑執 行完畢後五年內又故意再犯有期徒刑以上之本罪,為累犯, 參酌被告前案亦係犯公共危險案件經論罪科刑,前、後二案 所犯罪質均相同,足認被告忽視法律禁令,對刑罰反應力薄 弱,本案應依法加重其刑。爰審酌被告前有3次公共危險前 科紀錄,仍未知警惕,本次又於飲酒後不顧公眾安危,貿然 駕車行駛於公眾往來之道路,危害其餘用路人之安全,致生 交通事故,誠屬不該;另考量被告國中畢業之智識程度、以 工為業之經濟狀況,暨其酒醉程度,犯後坦承犯行之態度等 一切情狀,爰量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算 標準,以資警惕。 三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項, 逕以簡易判決處刑如主文。 四、如不服本判決,應於判決送達後20日內,向本庭提出上訴狀 ,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官林佳穎聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日          竹北簡易庭 法 官 卓怡君 以上正本證明與原本無異。 中  華  民  國  113  年  12  月  19  日                書記官 李佳穎 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處三年以下有期徒刑, 得併科三十萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度 達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不   能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物   達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類   之物,致不能安全駕駛。 因而致人於死者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科二百萬 元以下罰金;致重傷者,處一年以上七年以下有期徒刑,得併科 一百萬元以下罰金。 曾犯本條或陸海空軍刑法第五十四條之罪,經有罪判決確定或經 緩起訴處分確定,於十年內再犯第一項之罪因而致人於死者,處 無期徒刑或五年以上有期徒刑,得併科三百萬元以下罰金;致重 傷者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科二百萬元以下罰金 。 【附件】 臺灣新竹地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                    113年度速偵字第624號   被   告 朱世明 男 44歲(民國00年0月0日生)             住○○市○○街000巷00弄0號             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因公共危險案件,業經偵查終結,認為宜聲請以簡易判 決處刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:      犯罪事實 一、朱世明曾犯3次酒後駕車之公共危險案件,最近一次經臺灣 新竹地方法院以109年度竹交簡字第186號判決判處有期徒刑 3月確定,於民國109年11月16日易科罰金執行完畢。詎猶不 知悔改,於113年11月21日凌晨3時至6時許,在新竹縣○○鄉○ ○路0段000號萊爾富新豐叮噹店飲用調酒後,其吐氣酒精濃 度已逾每公升0.25毫克,仍於同日7時許,駕駛車號0000-00 號自用小客車離開,欲返回新竹市○○街000巷00弄0號住處。 嗣於同日7時39分許,駕車行經新竹縣○○市○○路000○0號前時, 不慎與蕭慧汝駕駛之車號000-0000號自用小客車發生碰撞肇 事,經警獲報到場處理,並於同日8時8分許,測得其吐氣所 含酒精濃度達每公升0.80毫克而查獲。  二、案經新竹縣政府警察局竹北分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據: (一)被告朱世明於警詢及偵訊中之供述。 (二)證人蕭慧汝於警詢時之證述。 (三)新竹縣政府警察局竹北分局竹北派出所警員黃仕安製作之 職務報告1份、財團法人台灣商品檢測驗證中心呼氣酒精測 試器檢定合格證書1張、酒精濃度測定0.80MG/L數據紙1張 、道路交通事故現場圖2張、新竹縣政府警察局舉發違反道 路交通管理事件通知單3張、現場照片28張。 (四)被告之刑案資料查註紀錄表1份。 二、核被告所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款公共危險罪嫌 。被告曾受有期徒刑之執行完畢後,5年以內故意再犯本件 有期徒刑以上且罪名相同之罪,為累犯,有本署刑案資料查 註紀錄表在卷可參,請依刑法第47條第1項規定,加重其最 低本刑。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣新竹地方法院 中  華  民  國  113  年  11  月  27  日                檢 察 官 林佳穎 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  12  月   2  日                書 記 官 劉憶玟 所犯法條: 刑法第185條之3第1項第1款 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處 3 年以下有期徒刑 ,得併科 30 萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度   達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不   能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物   達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類   之物,致不能安全駕駛。 因而致人於死者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑,得併科 2 百萬元以下罰金;致重傷者,處 1 年以上 7 年以下有期徒刑, 得併科 1 百萬元以下罰金。 曾犯本條或陸海空軍刑法第 54 條之罪,經有罪判決確定或經緩 起訴處分確定,於十年內再犯第 1 項之罪因而致人於死者,處 無期徒刑或 5 年以上有期徒刑,得併科 3 百萬元以下罰金;致 重傷者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑,得併科 2 百萬元以 下罰金。 本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理,法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐 人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑;被告、被害人、 告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非 告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時,請即另以書狀向 簡易法庭陳述或請求傳訊。

2024-12-18

CPEM-113-竹北交簡-324-20241218-1

交上訴
臺灣高等法院臺南分院

過失致死

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 113年度交上訴字第1338號 上 訴 人 即 被 告 李宗哲 選任辯護人 王正明律師 上列上訴人即被告因過失致死案件,不服臺灣嘉義地方法院113 年度交訴字第24號中華民國113年6月26日第一審判決(起訴案號 :臺灣嘉義地方檢察署112年度偵字第9373號),提起上訴,本 院判決如下:   主 文 原判決關於刑之部分撤銷。 上開撤銷部分,李宗哲處有期徒刑陸月。緩刑貳年。   理 由 一、本案審理範圍:   按上訴得對於判決之一部為之。對於判決之一部上訴者,其 有關係之部分,視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免 訴或不受理者,不在此限。上訴得明示僅就判決之刑、沒收 或保安處分一部為之,刑事訴訟法第348條定有明文。查本 件上訴人即被告李宗哲(下稱被告)不服原判決提起上訴, 嗣被告於本院審判期日表明僅就原判決刑之部分提上訴,對 於原判決認定之犯罪事實,及所引用之證據及理由、適用法 條及罪名均無不服也不要上訴,檢察官、被告及其辯護人並 均同意本院依照原審所認定之犯罪事實、證據理由、適用法 條、罪名為基礎,僅就科刑部分調查證據及辯論(見本院卷 第124至125頁),業已明示僅就原審判決之科刑部分提起上 訴,依據前述規定,本院僅就原判決科刑部分進行審理,至 於原判決其他部分(含原判決認定之犯罪事實及罪名),則 非本院審理範圍。 二、上訴之論斷:  ㈠被告上訴意旨略以:被告認罪,僅針對量刑上訴。本案已經 與被害人家屬和解了,原審量刑太重,請求輕判,並給予緩 刑之宣告等語。  ㈡本院針對量刑之判斷暨撤銷改判及量刑之理由:  ⒈刑之加重事由:   被告行為後,道路交通管理處罰條例第86條第1項規定業於1 12年5月3日修正公布,112年6月30日施行,修正前該條項規 定為應加重其刑,修正後該條項第1款則規定得依具體情節 審酌是否加重其刑,故應適用較有利於被告之修正後規定。 被告自陳長期無照駕駛,審酌被告本件之違規態樣、情節, 造成被害人死亡之結果,情節並非輕微,爰依道路交通管理 處罰條例第86條第1項第1款規定加重其刑。  ⒉撤銷改判及量刑之理由:   ⑴原審認被告所犯過失致死罪之事證明確,予以科刑,並依前 揭道路交通管理處罰條例第86條第1項第1款規定加重其刑, 固非無見。惟按刑罰之量定,固屬法院自由裁量之職權行使 ,而刑事審判之量刑,既旨在實現刑罰權分配之正義,法院 對科刑判決之被告量刑,自應符合罪刑相當原則,使罰當其 罪,以契合人民之法律感情,則行為人犯後悔悟之程度,是 否與被害人達成和解,及其後能否確實善後履行和解條件, 以彌補被害人之損害,均攸關於法院判決量刑之審酌,且基 於「修復式司法」理念,國家亦有責權衡被告接受國家刑罰 權執行之法益與確保被害人損害彌補之法益,務必使二者間 在法理上力求衡平。  ⑵查被告於原審審理時,並未坦承犯行,亦未與被害人家屬達 成和解,但於本院審理中已坦承犯行,並於本院審理中之11 3年10月29日,在臺灣嘉義地方法院與含告訴人在內之被害 人家屬調解成立(案號:113年度義簡調字第664號),被告 與瑋晟工程行即陳浚成連帶給付告訴人新臺幣(下同)450 萬元(含強制險理賠金額)且瑋晟工程行即陳浚成願於113 年11月3日捐款12,000元予兒福聯盟,被害人家屬亦表明被 告與瑋晟工程行即陳浚成履行前項給付完畢時,願原諒被告 而不追究其刑事責任,有臺灣嘉義地方法院113年度嘉簡移 調字第83號調解筆錄1份在卷可證(見本院卷第101至102頁 )。堪認被告犯後態度與原審相較已有不同,然原審就此部 分未及審酌,而為刑罰量定理由,尚有未洽。被告提起本件 上訴請求從輕量刑,為有理由,自應由本院將原判決予以撤 銷改判。  ⑶爰審酌被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,有 臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可稽,素行良好;其 過失行為造成被害人死亡之無可回復結果,犯罪所生損害甚 鉅,惟念及其為本件車禍之肇事主因之過失情節,又被告犯 後於原審審理時,並未坦承犯行,亦未與被害人家屬達成和 解,但於本院審理中已坦承犯行,並於本院審理中之113年1 0月29日,在臺灣嘉義地方法院與含告訴人在內之被害人家 屬調解成立並賠償完畢,業如前述,堪認態度良好,參以被 害人家屬亦表明願原諒被告而不追究其刑事責任,業如前述 ;兼衡被告之智識程度及家庭狀況等一切情狀,量處如主文 第2項所示之刑,以示懲儆。又因道路交通管理處罰條例第8 6條第1項規定係屬刑法分則加重之性質,刑法第276條之罪 經加重後之法定刑最重本刑為有期徒刑7年6月,非刑法第41 條第1項前段規定得易科罰金之罪,是被告所犯之罪不得易 科罰金,併此敘明。  ⑷又被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,其因駕駛 過失行為觸犯法律,然犯後終能坦承犯行,並與被害人家屬 調解成立,顯有悔悟彌補之意,因認其經此次起訴、審判後 ,當能知所警惕,而無再犯之虞,參以被害人家屬亦表明願 原諒被告而不追究其刑事責任,業如前述,本院因認被告所 宣告之刑,以暫不執行為適當,爰依刑法第74條第1項第1款 之規定,宣告被告緩刑2年,以啟自新。 據上論斷,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段,判決如主文。 本案經臺灣嘉義地方檢察署檢察官侯德人提起公訴,臺灣高等檢 察署臺南檢察分署檢察官葉耿旭到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日          刑事第六庭  審判長法 官 郭玫利                    法 官 林臻嫺                    法 官 曾子珍 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未 敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 蔡双財 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日 附錄本案論罪科刑法條: 道路交通管理處罰條例第86條 汽車駕駛人有下列情形之一,因而致人受傷或死亡,依法應負刑 事責任者,得加重其刑至二分之一: 一、未領有駕駛執照駕車。 二、駕駛執照經吊銷、註銷或吊扣期間駕車。 三、酒醉駕車。 四、吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似之管制藥品駕車。 五、行駛人行道、行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交 岔路口不依規定讓行人優先通行。 六、行車速度,超過規定之最高時速四十公里以上。 七、任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式,迫使他車讓道 。 八、非遇突發狀況,在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中 暫停。 九、二輛以上之汽車在道路上競駛、競技。 十、連續闖紅燈併有超速行為。 汽車駕駛人,在快車道依規定駕車行駛,因行人或慢車不依規定 ,擅自進入快車道,而致人受傷或死亡,依法應負刑事責任者, 減輕其刑。 中華民國刑法第276條 因過失致人於死者,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰 金。

2024-12-18

TNHM-113-交上訴-1338-20241218-1

侵上訴
臺灣高等法院臺南分院

妨害性自主

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 113年度侵上訴字第1779號 上 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 蕭于勝 指定辯護人 呂承育律師 上列上訴人因被告妨害性自主案件,不服臺灣臺南地方法院113 年度侵訴字第34號中華民國113年9月30日第一審判決(起訴案號 :臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第4010號),提起上訴,本 院判決如下:   主 文 上訴駁回。   事實及理由 一、按刑事訴訟法第348條規定:「上訴得對於判決之一部為之 。對於判決之一部上訴者,其有關係之部分,視為亦已上訴 。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者,不在此限。上 訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。」經查 :原審判決後,被告並未提起上訴,檢察官則僅對原判決各 罪之量刑及定應執行刑部分提起上訴(本院卷第79、101頁 ),是本件審判範圍僅及於原判決科刑部分,本案犯罪事實 、所犯法條及論罪部分之認定,均引用第一審判決書所記載 之事實、證據及論罪。 二、檢察官上訴意旨略以:㈠被告為告訴人乙○、甲○(真實姓名 均詳卷)住家社區大樓之○○○,與告訴人2人並無私交或恩怨 ,被告卻利用職務之便,對社區住戶即乙○施以本案犯行, 手段實屬惡劣。㈡被告雖於原審審理時坦承犯行,但其於警 詢及偵查中均狡辯否認,直至鑑定結果認乙○生殖器上有被 告之DNA後,被告為求輕判,才於原審坦承犯行,其犯後態 度實難認良好。㈢乙○未來尚需長期輔導和諮商,身心復原之 路遙遙無期;且甲○身為告訴人乙○之母,思及本案不僅心痛 且憤恨難平,更苛責自己未能保護乙○而同受痛苦,未來亦 需持續諮商輔導,被告之犯行造成告訴人2人之家庭陷入巨 大痛苦。㈣被告迄今未與告訴人2人達成和解,亦未獲得渠等 諒解,原審之量刑及定應執行刑均有過輕等語。 三、維持原判決之理由:  ㈠按量刑之輕重,係事實審法院得依職權自由裁量之事項,茍 已斟酌刑法第57條各款所列情狀而未逾越法定刑度,亦無明 顯違背罪刑相當原則,不得遽指為違法;上級法院對於下級 法院之職權行使,原則上應予尊重。經查,原審判決審酌被 告原擔任乙○所居住大樓之○○,不思尊重乙○身體自主權,違 反乙○意願對乙○為前揭強制猥褻、強制性交犯行,影響乙○ 身心發展,乙○因此罹患創傷後壓力症(注意力渙散、情緒 焦躁、睡眠障礙、情緒失調、學業下滑、社交互動退縮、自 我形象認知失調等壓力相關症狀,有國立成功大學醫學院附 設醫院診斷證明書可參)、焦慮狀態、適應障礙(有奇美醫 療財團法人奇美醫院診斷證明書可參),造成乙○莫大精神 上痛苦,且因告訴人表示無意願調解,被告尚未與告訴人成 立民事上和解,實屬可議。惟念及被告除104年間贓物案遭 判處拘役25日外,無其他前科,於原審審理時已坦承犯行, 節省司法資源,暨考量被告犯罪手段、犯罪情節、被告之智 識、家庭(被告母親罹患右眼視網膜剝術後、左眼玻璃體出 血,有秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院診斷證明書,原審卷 第203頁)、經濟生活等一切情狀,就被告所犯成年人故意 對少年犯強制猥褻罪共11罪之部分,各處有期徒刑9月,就 被告所犯成年人故意對少年犯強制性交罪部分,處有期徒刑 4年,並定其應執行刑為有期徒刑5年。是原審已詳就與刑法 第57條各款量刑相關因子,基於行為責任原則,而為整體之 評價及綜合之考量,始為量刑,經整體觀察,原審判決之量 刑尚屬妥適,並無逾越法定範圍或有偏執一端或失之過重、 過輕等不當情形,定刑亦屬允當,且與公平原則、罪責原則 、比例原則等均無違背,自應予維持。   ㈡檢察官雖以前揭理由提起上訴,惟查,上訴意旨所指被告利 用擔任告訴人2人住家社區大樓○○○之便,對乙○為本案犯行 ,手段惡劣,且被告於原審審理時始坦承犯行,又被告所為 對乙○造成之痛苦甚鉅,復未能與告訴人2人達成和解或獲得 渠等原諒等節,均經原審於量刑時俱予審酌,檢察官提起上 訴,並未提出與原判決不同之量刑事項,僅執前詞指摘原判 決量刑及定執行刑過輕,為無理由,應予駁回。 據上論結,應依刑事訴訟法第368條、第373條,判決如主文。 本案經檢察官楊尉汶提起公訴,檢察官蘇榮照提起上訴,檢察官 曾昭愷到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日          刑事第五庭  審判長法 官 吳錦佳                    法 官 蕭于哲                    法 官 吳書嫺 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未 敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 高曉涵 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日 附錄本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第221條 (強制性交罪) 對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法 而為性交者,處3年以上10年以下有期徒刑。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第224條 (強制猥褻罪) 對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法 ,而為猥褻之行為者,處6月以上5年以下有期徒刑。 兒童及少年福利與權益保障法第112條 成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或 故意對其犯罪者,加重其刑至二分之一。但各該罪就被害人係兒 童及少年已定有特別處罰規定者,從其規定。 對於兒童及少年犯罪者,主管機關得獨立告訴。

2024-12-18

TNHM-113-侵上訴-1779-20241218-1

上訴
臺灣高等法院臺南分院

毒品危害防制條例

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 113年度上訴字第1791號 上 訴 人 即 被 告 彭勝揚 選任辯護人 賴一帆律師 上列上訴人因毒品危害防制條例案件,不服臺灣嘉義地方法院11 3年度訴字第68號中華民國113年7月31日第一審判決(起訴案號 :臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第12046號、112年度偵字第4 004號、第7319號),提起上訴,本院判決如下:   主 文 原判決關於附表編號10所處之刑及定應執行刑部分均撤銷。 上開撤銷附表編號10所處之刑部分,彭勝揚處有期徒刑拾年貳月 。 其他上訴駁回。   事實及理由 一、審判範圍:   按刑事訴訟法第348條於民國110年6月18日修正施行:「上 訴得對於判決之一部為之。對於判決之一部上訴者,其有關 係之部分,視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或 不受理者,不在此限。上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保 安處分一部為之。」經查,原審判決後,被告彭勝揚於本院 準備程序時及審理時均陳稱僅對原判決量刑部分提起上訴, 對原判決認定之犯罪事實、論罪法條、罪數、沒收部分不提 起上訴(見本院卷第92頁、第153頁),是本件有關被告之審 判範圍僅及於原判決量刑部分,原判決關於被告之犯罪事實 、論罪法條、罪數、沒收部分之認定,均不在本件審理範圍 內,此部分以第一審判決書所記載之事實、證據、論罪、沒 收為審判基礎引用之不再贅載。 二、刑之加重減輕事由: ㈠、起訴書記載被告前因違反毒品危害防制條例案件,經臺灣臺 南地方法院判處有期徒刑3月、3月,並以108年度聲字第231 8號裁定應執行有期徒刑5月確定,於109年3月24日執行完畢 ,並提出刑案資料查註記錄表為憑,主張應依刑法第47條第 1項規定加重被告本案犯行之最低本刑,公訴檢察官於本院 審理時除為上開主張外,並援引臺灣高等法院被告前案紀錄 表為證,請求依刑法第47條第1項規定加重其刑。原判決認 檢察官除前案紀錄表外未提出其他證據,且被告上開執行完 畢之前案(施用毒品)之犯罪型態、罪質、侵害法益之種類、 情節、程度均與本案之差異,尚難僅因其曾有受上開徒刑執 行完畢之事實即逕認其有特別惡性及對刑罰之反應力薄弱, 裁量不依刑法第47條第1項規定,加重其刑,但敘明被告上 開前科紀錄,仍得依刑法第57條之規定,於量刑時予以負面 評價。檢察官於原審判決後,並未表示不服提起上訴,僅被 告對原判決提起上訴,而由被告上訴或為被告利益上訴者, 第二審法院不得諭知較重於原審判決之刑,刑事訴訟法第37 0條第1項前段定有明文,是刑事訴訟法係採取相對不利益變 更禁止原則,除有但書規定變更原審判決所引用之刑罰法條 以外,明揭就上訴審量刑之裁量予以限制,不得諭知較原審 判決為重之刑,以保護被告利益,使其得充分、自由行使其 上訴權,故檢察官若未主張或具體指出證明方法,法院因而 未論以累犯或依累犯規定加重其刑,基於累犯資料本來即可 以在刑法第57條第5款「犯罪行為人之品行」中予以負面評 價,自仍得就被告可能構成累犯之前科、素行資料,列為刑 法第57條第5款所定「犯罪行為人之品行」之審酌事項。於 此情形,該可能構成累犯之前科、素行資料既已列為量刑審 酌事由,對被告所應負擔之罪責予以充分評價,依重複評價 禁止之精神,自無許檢察官事後循上訴程序,以該業經列為 量刑審酌之事由應改論以累犯並加重其刑為由,指摘原判決 未依累犯規定加重其刑為違法或不當。亦即檢察官於第一審 審理時如未就被告構成累犯,或應依累犯規定加重其刑之事 實為主張或舉證,經第一審將被告之累犯事由列為量刑審酌 事由時,法院即已就被告累犯事由為充分評價,依禁止重複 評價精神,縱檢察官於第二審審理時,再就被告構成累犯及 應依累犯規定加重其刑之事實為主張、舉證,第二審亦無從 再依累犯規定加重其刑(最高法院113年度台上字第3527號判 決意旨參照),本件僅起訴書為上開主張及引用刑案資料查 註記錄表,但原審審理時提示臺灣臺南地方檢察署109年執 更子字第317號執行指揮書電子檔記錄、臺灣高等法院被告 前案紀錄表予檢察官及被告辯護人表示意見時,檢察官回答 「沒有意見」,且檢察官就事實與法律進行辯論程序時,亦 僅論告「本件事證明確,請依法判決」,對於被告構成累犯 及是否加重其刑等情恝而未論,又未對原判決提起上訴,且 原判決已敘明將被告上開構成累犯前科,於量刑時採為負面 評價,則依前揭最高法院判決意旨,檢察官自不得再於本院 審理時再就被告構成累犯即應依累犯規定加重其刑事實主張 、舉證,本院亦無從再依累犯規定加重其刑,此部分應尊重 原判決之裁量權行使,附此敘明。   ㈡、毒品危害防制條例第17條第1項所謂「供出毒品來源,因而查 獲其他正犯或共犯者」,係指具體提供毒品來源之資訊,使 調查或偵查犯罪之公務員知悉,而對之發動調查或偵查,並 據以查獲其他正犯或共犯而言。且二者間須有因果關係,始 能適用上述減免其刑之寬典。所謂因而查獲其他正犯與共犯 ,雖不以被告所指毒品來源之正犯或共犯經起訴及判決有罪 確定為必要,惟仍以有偵查犯罪職權之公務員依被告所提供 之毒品來源的具體資料,在客觀上足以證明被告供出之人為 毒品來源為必要,並非不須因而查獲,即可獲減免其刑之寬 典(最高法院113年度台上字第4350號判決意旨參照)。被告 及其辯護人固主張本案被告於附表編號1至10所販賣之甲基 安非他命毒來源係取自訴外人謝奇峰,被告所犯附表編號1 至10所示犯行,皆應依毒品危害防制條例第17條第1項規定 減輕其刑云云。惟被告向警察機關指證曾於111年5月25日、 111年6月11日、111年6月13日各向訴外人謝奇峰購買1至3,0 00元不等甲基安非他命,經嘉義縣警察局水上分局報告檢察 官偵辦,檢察官偵查後認罪證不足,對訴外人謝奇峰為不起 訴處分,有臺灣嘉義地方檢察署檢察官113年度偵字第1989 號不起訴處分書存卷可參(見原審卷第67至68頁)。另訴外人 謝奇峰於偵訊時已否認交付毒品給被告,亦否認曾指示被告 於附表所示時間販賣附表所示甲基安非他命給附表所示下游 購毒者,僅坦承於111年4至6月間曾販賣2次甲基安非他命給 被告。原審審理時再依辯護人聲請,傳喚訴外人謝奇峰到庭 詰問,調查訴外人謝奇峰是否為被告本件販賣甲基安非他命 之毒品來源,訴外人謝奇峰否認於111年5月至8月11日間分 別販賣500元、1000元、3000元及3萬元不等價格甲基安非他 命給被告,僅坦承偵訊時所述於不詳時間販賣1或2次約2萬 元甲基安非他命給被告實在,但否認指示或與被告一同為附 表所示販賣第二級毒品犯行等語(見原審卷第125至130頁)。 由上情可知,被告雖供出其本案所販賣之毒品來源為訴外人 謝奇峰,檢警並因之發動調查,但並未查獲訴外人謝奇峰有 被告所指販賣毒品給被告之犯行,依上述最高法院判決意旨 ,顯見不符「供出毒品來源,因而查獲其他正犯或共犯者」 之減輕其刑要件,當不得就被告所為附表所示販賣第二級毒 品犯行,依毒品危害防制條例第17條第1項規定減輕或免除 其刑。 ㈢、毒品危害防制條例第17條第2項規定:「犯第4條至第8條之罪 於偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑。」旨在鼓勵是類 案件被告自白犯行,認罪悔過,並期訴訟經濟及節省司法資 源,被告須於偵查及審判中皆行自白,始有適用。此所謂自 白,係指對自己之犯罪事實全部或主要部分為肯定之供述。 而販賣毒品與無償或原價轉讓、合資購買、幫助他人施用毒 品或與他人共同持有毒品,係屬不同之犯罪事實,行為人有 無「營利之意圖」,乃毒品之販賣、轉讓、為他人購買毒品 而幫助施用毒品等犯罪類型之主要區別,亦為各該犯罪異其 刑罰輕重之評價原因,屬販賣毒品而持有罪之重要構成要件 事實,行為人如就販賣毒品犯罪之營利意圖未作供認,或稱 係欲合資購買,或僅承認欲原價轉讓,均難認已就意圖販賣 毒品之事實為自白,而無前揭減輕其刑規定之適用(最高法 院113年度台上字第3468號、第3480號、第3501號、第4023 號、第4035號、第4383號、第4758號判決意旨參照)。另毒 品危害防制條例第17條第2項規定所謂「自白」,係指對自 己之犯罪事實全部或主要部分為肯定供述之意,所稱犯罪事 實,則指符合犯罪構成要件之具體社會事實而言。又有無營 利之主觀意圖,乃販賣毒品、轉讓毒品及為他人購買毒品以 幫助施用等犯罪之主要分野,亦為各該犯罪異其刑罰輕重之 原因,自屬販賣毒品犯罪之重要構成要件事實,倘僅承認交 付毒品、收取價款等客觀行為,但否認有販賣毒品營利之意 圖,則依其所陳述之事實顯然與販賣毒品罪之主要前揭構成 要件不合(最高法院112年度台上字第246號、第731號、第43 83號、110年度台上字第3525號判決意旨參照)。又毒品危害 防制條例第17條第2項規定所謂歷次審判中均自白,依其立 法理由,係指歷次事實審審級(包括更審、再審或非常上訴 後之更為審判程序),且於各該審級中,於法官宣示最後言 詞辯論終結時,被告為自白之陳述而言(最高法院113年台上 字第3547號判決要旨參照),因此偵查中被告是否對其所犯 毒品危害防制條例第4至8條之罪自白犯行,需以被告於檢察 官偵查終結起訴前,是否自白陳述為斷。被告及其辯護人主 張,被告於偵查中已就附表編號1至10所示販賣毒品犯行均 自白不諱,有毒品危害防制條例第17條第2項規定,皆應減 輕其刑云云。然查,被告於111年10月31日、112年2月18日 警詢時,全盤否認有何販賣毒品犯行,直至112年3月23日警 詢方表示附表編號1所示時間有販賣甲基安非他命予林建志 ,但辯稱沒有獲利,該次是接獲林建志要購買甲基安非他命 及數量等訊息後,轉向訴外人謝奇峰詢問毒品價格,經三方 談妥後,前往訴外人謝奇峰住處取貨,再轉交林建志交付之 3萬元價金,將3萬元原封不動轉交訴外人謝奇峰,未獲得對 價或從中得利等語(見0000000000號警卷-以下稱警卷三-第3 至5頁)。其後於112年1月3日偵訊時供稱:「(你第1次是111 年6月16日上午1時許,在嘉義縣○○市○○○路○段00號○○○○旁, 販賣1,000元的安非他命給陳冠勲?)有,我是從樓上下來 ,陳冠勲騎機車來,他下車走過來,他拿1,000元現金給我 ,我再將1,000元現金拿給謝奇峰,我沒有分到錢。(你第2 次是111年6月22日上午6時許,在嘉義市○區○○路00號,販賣 500元安非他命給陳冠勲?)有,我騎朋友的機車去的,陳 冠勲也騎機車前往,陳冠勲當下沒有給我錢,這次是我請他 的,因為他說他沒有工作沒有錢。(111年8月11日上午1時許 ,你有在嘉義市○區○○路000號旁即○○路消防局,販賣8,000 元的安非他命給許景棠?)我沒有賣毒品給許景棠。(你究 竟有無賣毒品給許景棠?)有,只賣過1次,我賣了1,500元 的安非他命給許景棠,時間我忘記了,地點是在○○○○,我幾 乎都是在○○○○賣毒品,因為我的安非他命是跟謝奇峰拿的。 (涉嫌販賣第二級毒品,是否認罪?)我認罪。(有無補充? )我是幫謝奇峰賣的,我沒有拿報酬,客人要買多少,我就 拿多少。(你有無從中拿一點起來或是混一點其他成分?) 都沒有。」等語(見12046號偵卷第42至47頁),被告於本次 偵訊時,雖對於附表編號4所示111年6月16日販賣甲基安非 他命給陳冠勳犯行坦承有此事,但仍辯稱所收受價金全數轉 交訴外人謝奇峰,並未分到任何報酬;又被告明確否認有附 表編號10所示犯行,且其坦承販賣1次1,500元甲基安非他命 給許景棠,但表示忘記時間,地點是在○○○○,難認有針對附 表編號10所示犯行自白之意,而被告於此次偵訊最後雖表示 對販賣第二級毒品認罪,惟又辯稱僅是幫訴外人謝奇峰販賣 ,未收取報酬或從中取得毒品量差等營利意圖,綜觀被告承 認犯行與抗辯說詞,顯見被告並未坦承有營利意圖,而為販 賣第二級毒品犯行,難認被告於此次偵訊時已就附表所示犯 行均有自白之情事。又於112年7月12日偵訊時,被告僅坦承 附表編號1所示犯行(見12046號偵卷第82頁背面至83頁),否 認有附表編號2所示犯行,辯稱該次並非被告出面交易等語( 見12046號臻卷第83頁);至於附表編號3所示犯行,被告雖 坦承有出面交易並收取價金,但辯稱是幫忙謝奇峰,沒有拿 報酬等語(見12046號偵卷第82頁背面),及坦承有於附表編 號6至10所示時間出面與陳冠勳、許景堂交易,但有抗辯並 未前往附表編號6所示地點、或否認並未駕駛監視器所攝錄 之車輛前往交易地點為附表編號7所示犯行,最後則辯稱: 「(你總共販賣安非他命給許景棠3次,賣給陳冠勲4次,涉 嫌販第二級毒品,是否認罪?)我是幫謝奇峰賣的,我沒有 從中賺取任何好處,我承認幫助販賣毒品。」等語,並否認 有附表編號2所示犯行(見12046號偵卷82至83頁背面)。依上 開最高法院判決意旨,被告於偵查終結檢察官起訴前,僅足 認定被告坦承有附表編號1所示犯行,否認有附表編號2所示 犯行,且對於附表編號3、4、6至10所示犯行,被告均以並 未獲得任何價金或好處抗辯;對於附表編號5犯行被告則供 稱係無償轉讓給陳冠勲(見12046號偵卷第44頁),可見被告 並未就附表編號2至10此9次販賣第二級毒品犯行自白有營利 意圖而認罪,實難遽認被告針對附表編號2至10此9次犯行已 於偵查及歷次審判均自白犯行甚明。辯護人雖又辯稱被告於 偵查中曾供稱謝奇峰會免費給被告施用安非他命等語,堪認 被告已就其本案犯行自白有營利意圖云云,然揆諸被告為上 開供述之前言後語為:「(你第2次是111年6月22日上午6時 許....,販賣500元安非他命給陳冠勲?)有...陳冠勲當下 沒有給我錢,這次是我請他的...(你500元安非他命從何而 來?)我向謝奇峰拿得,謝其峰免費給我的,我是幫謝其峰 賣。(你幫謝奇峰賣有無酬勞?)沒有,謝奇峰會給我免費施 用安非他命。」等語(見12046號偵卷第44頁),由上開語意 脈絡可知,被告並非在自白其有營利意圖,基於販賣毒品之 主觀犯意,為附表所示10次販賣甲基安非他命犯行,僅在強 調其無償轉讓甲基安非他命給陳冠勲,而其毒品來源係因幫 助謝奇峰販賣而獲謝奇峰無償轉讓所得,難以因此遽認被告 已就附表所示犯行,對於販賣之主觀犯意亦有自白情事,否 則其後被告無須於112年7月12日偵查時,最後仍強調其僅承 認幫助販賣毒品,並未從中賺取任何好處,辯護人上開主張 ,委難憑採。從而,被告除附表編號1所示犯行,已於偵查 及歷次審判均自白犯行,而得依毒品危害防制條例第17條第 2項規定減輕其刑外,其就附表編號2至10所示犯行,並未於 偵查中自白販賣第二級毒品犯行,無從適用毒品危害防制條 例第17條第2項規定減輕其刑。 ㈣、被告及辯護人主張被告父親在被告年幼時即罹患食道癌,家 中未投入精力教導被告,致被告誤交損友,是非觀念偏差, 被告祖父目前年事已高,身體狀況不佳,若服刑過長恐難與 祖父共享天倫之樂,且附表編號5、7販賣金額僅500元、附 表編號4僅販賣1,000元、附表編號10僅販賣1,500元,金額 均不高,有情堪憫恕之處,應再依刑法第59條規定酌減其刑 云云。惟按,刑法第59條於94年2月2日修正公布,95年7月1 日施行,將原條文:「犯罪之情狀可憫恕者,得酌量減輕其 刑」,修正為:「犯罪之情狀顯可憫恕,認科以最低度刑仍 嫌過重,得酌量減輕其刑」。立法說明指出:該條所謂「犯 罪之情狀可憫恕」,本係指審酌刑法第57條各款所列事項以 及其他一切與犯罪有關之情狀之結果,認其犯罪足堪憫恕者 而言。依實務上見解,必在客觀上顯然足以引起一般同情, 認為縱予宣告法定最低度刑猶嫌過重者,始有其適用。為防 止酌減其刑之濫用,自應嚴定其適用之要件,以免法定刑形 同虛設,破壞罪刑法定原則,乃增列文字,將此適用條件予 以明文化。有該條之立法說明可參(最高法院99年度台上字 第6388號判決意旨參照)。又刑法第59條規定犯罪之情狀可 憫恕者,得酌量減輕其刑,其所謂「犯罪之情狀」,與同法 第57條規定科刑時應審酌之一切情狀,並非有截然不同之領 域,於裁判上酌減其刑時,應就犯罪一切情狀(包括第57條 所列舉之10款事項),予以全盤考量,審酌其犯罪有無可憫 恕之事由(即有無特殊之原因與環境,在客觀上足以引起一 般同情,以及宣告法定低度刑,是否猶嫌過重等等),以為 判斷(最高法院95年度台上字第6157號判決意旨參照)。尤 以此項酌減之規定,係推翻立法者之立法形成,就法定最低 度刑再予減輕,為司法之特權,適用上自應謹慎,未可為常 態,其所具特殊事由,應使一般人一望即知有可憫恕之處, 非可恣意為之。被告及其辯護人雖以前揭理由主張適用刑法 第59條規定就本案被告10次犯行均酌減其刑,然被告於本案 所販賣之第二級毒品次數多達10次,其中附表編號1、2所示 犯行所販賣價金高達3萬元以上,附表編號3、4、6、8至10 所示犯行,販賣金額自1,000元至5,000元,被告犯罪所得甚 鉅,對於社會治安及國民健康危害程度甚高,犯罪惡性及情 節均不輕,且被告先前已有販賣毒品犯行經判決確定,目前 正在監執行,有臺灣臺南地方法院110年度訴字第956號、本 院111年度上訴字第758號判決存卷可參,被告於前案販賣毒 品經起訴及第一審判決徒刑,竟不知悛悔,再犯本案販賣毒 品犯行,參以被告自承係因缺錢花用而圖販賣毒品獲取利潤 (見本院卷第91頁),益徵被告明知販賣毒品處罰嚴重,仍執 意為之,並非有何不得已原因,而必須犯本案10次販賣毒品 犯行。再者,被告縱使家中經濟狀況不佳,卻不思從事正當 工作,賺取合法收入以扶養家人,以被告有多次施用毒品前 科受罰之紀錄,可徵被告長期花費鉅資購賣毒品施用,甚至 更進一步為本案販賣毒品犯行,何來情堪憫恕之處,且被告 若有心扶養家人且對家庭責任感強,焉會不斷從事犯罪行為 ,遭法院判刑確定,更於本案前多次入監服刑,本次再犯販 賣毒品重罪,如此一來,被告因犯罪遭查獲,須入獄服刑, 豈非更無法扶養家人,更難認被告有其與辯護人所主張情堪 憫恕之情事。參以卷內又無任何證據顯示,被告有何不得已 原因必須販賣第二級毒品給他人,難認被告有值得憫恕之特 殊原因或環境致為犯罪,衡以被告上開犯罪情節難謂輕微, 故其犯罪動機及犯罪情狀在客觀上並無足以引起一般同情之 處,酌以被告附表編號1犯行,已依毒品危害防制條例第17 條第2項規定減輕其刑後,所處最低刑度已可自5年起開始量 處,刑罰嚴峻已有緩和,要無任何情輕法重之情形,至於附 表編號2至10所示犯行,雖因被告於警詢、偵訊一再飾詞辯 解,而無從依毒品危害防制條例第17條第2項規定減輕其刑 ,然此為被告明知有此項法定寬典(見本院卷第113頁、第12 2頁被告販賣第二級毒品前案判決),仍執意曲詞辯解,自應 承擔相應之法定刑責,且被告縱使無從減輕其刑,亦僅處以 原本法定本刑以上之刑,並未因被告未坦承犯行,而予以不 符比例之加重刑責,以被告漠視法紀,本案高達10次販賣第 二級毒品犯行,助長毒品在我國境內流通,殘害他人身體健 康,造成我國社會秩序破壞之高度風險,衡情並無何等足以 引起一般同情之客觀情狀而應予以憫恕之處,所為附表編號 2至10所示犯行,亦無適用刑法第59條酌減其刑之餘地。故 被告及辯護人主張被告所為附表所示犯行,皆應依刑法第59 條規定酌減其刑,委不可採。 三、撤銷原判決關於附表編號10所處之刑及定應執行刑之理由: ㈠、原判決以被告如附表編號10所示販賣第二級毒品犯行罪證明 確,因予科處如附表編號10所示犯行有期徒刑5年2月,固非 無見。惟被告於偵查中,並未就附表編號10所示販賣第二級 毒品犯行自白認罪,仍以其僅係幫謝奇峰販賣,沒有從中賺 取任何好處,承認幫助販賣毒品等語置辯,而未坦承有營利 意圖及販賣第二級毒品之主觀犯意,無從適用毒品危害防制 條例第17條第2項規定減輕其刑,業如前述,原判決認被告 就此次犯行於偵查中有自白犯行之情形,而依毒品危害防制 條例第17條第2項規定減輕其刑,容有未洽。被告以其附表 編號10所示犯行另有毒品危害防制條例第17條第1項、刑法 第59條規定之適用,原判決未依上開規定減輕或酌減其刑, 致量刑過重為由,提起上訴,指摘原判決不當,雖無理由, 已如前述,惟原判決依毒品危害防制條例第17條第2項規定 減輕被告如附表編號10所示犯行之刑既有前揭可議之處,自 應由本院予以撤銷改判,期臻適法。又原判決關於附表編號 10所處之刑之宣告,既經本院撤銷改判,則原判決關於被告 所定應執行刑,即失所附麗,應併予撤銷。 ㈡、本院審酌被告前有毒品危害防制條例、藥事法等前科,有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可參,素行不佳,所為附表編號10所示販賣第二級毒品之行為,非但戕害他人身心,有害國民健康,更可能引發各種犯罪,對國家社會治安之危害非淺,且被告此次販賣金額為1,500元,金額非低,犯罪惡性不輕,其與許景棠間販賣甲基安非他命之通訊聯絡及許景棠匯款支付購買毒品價金之匯款紀錄已為警掌握事證,且許景棠亦就其於附表編號10所示時、地與被告交易甲基安非他命一情證述明確,被告猶於偵查程序否認犯行,辯稱係幫謝奇峰販賣,未獲得任何好處,將所為推諉卸責於謝奇峰,犯後態度難謂自始至終均良好,惟被告最終於原審及本院審理時坦承附表編號10所示犯行,尚能及時知錯悔悟,暨其自承為高中肄業,智識程度不高,未婚,亦無子女,入監前與祖父母同住,在家幫忙務農,仰賴祖父給予零用錢維生,有正當工作及合法收入等家庭、經濟狀況及其他一切情狀,量處有期徒刑10年2月。另按刑事訴訟法第370條但書所謂原審判決適用法條不當,凡變更第一審所引用之刑罰法條者,皆包括在內,原審以第一審適用酌減法條為不當,改判以較重之刑,自屬適法(最高法院29年上字第5380號、110年度台上字第5260號判決要旨參照),被告所為附表編號10所示犯行,原審依毒品危害防制條例第17條第2項規定減輕被告之刑不當,則本院認其適用法條不當而撤銷改判,依上開說明,本件自無禁止不利益變更原則之適用,併此敘明。   四、其他(附表編號1至9)上訴駁回之理由: ㈠、原判決以被告犯附表編號1至9所示犯行,均罪證明確,因予 適用毒品危害防制條例第4條第2項、毒品危害防制條例第17 條第2項,刑法第11條、第38條之1第1項、第3項等規定,並 以行為人之責任為基礎,審酌被告無視於國家杜絕毒品危害 之禁令,不思以正當途徑獲取財物,竟以販賣毒品,圖不法 所得,足以使購買施用者導致生理及心理毒害,形成生理成 癮性及心理依賴性,戕害國民身心健康,危害社會治安,附 表編號1至9所示各次販賣毒品之金額,犯後終能坦承犯行, 態度尚可,及被告之前科素行、自述之教育智識程度、家庭 經濟狀況(見原審卷第140頁),暨其犯後態度等一切情狀, 分別量處如附表編號1至9「原判決宣告刑及沒收」欄所示之 刑。經核原判決所為刑之宣告,係以被告之責任為基礎,審 酌刑法第57條各款所列事項及其他一切情狀後而為,所量定 之刑亦未逾越法定刑範圍或有何違反比例原則、公平原則及 罪刑相當原則之情形,尚稱允當。 ㈡、被告以其所為附表編號1至9所示犯行,因其供述毒品來源為 謝奇峰,且謝奇峰坦承有販賣毒品給被告,此9次犯行應依 毒品危害防制條例第17條第1項減輕其刑;另被告於偵查中 ,均坦承有附表編號2至9所示犯行之客觀事實,僅被告對於 各次犯行評價與法院不同,被告既對此9次犯行之主要事實 均已坦承,應有毒品危害防制條例第17條第2項規定減輕其 刑之適用;此外,被告有如上所述情堪憫恕之情事,附表編 號1至9所示犯行,均應依刑法第59條規定酌減其刑,原判決 未適用上開規定減輕被告之刑,而有量刑過重之情形為由, 提起上訴,指摘原判決不當。惟被告所為附表編號1至9所示 犯行,並無毒品危害防制條例第17條第1項、第59條規定之 適用,業如前述,所為附表編號2至9所示犯行,於偵查中以 其並無營利意圖,未獲得任何好處,僅承認係犯幫助販賣毒 品罪辯解,並無對於所為販賣毒品行為自白犯行之情事,無 法適用毒品危害防制條例第17條第2項規定減輕其刑,亦已 敘明如前,被告此部分上訴顯無理由。又關於刑之量定,係 實體法上賦予法院得為自由裁量之事項,倘其量刑已以行為 人之行為罪責為基礎,並斟酌刑法第57條各款所列情狀,在 法定刑度內,酌量科刑,如無偏執一端,致明顯失出失入情 形,上級審法院即不得單就量刑部分遽指為不當或違法。原 判決就被告所為附表編號1至9所示犯行,已依刑法第57條各 款所列情狀,逐一剖析審酌,做為其量刑基礎,於適法範圍 內行使其量刑之裁量權,原判決所科刑度合於罪責相當原則 ,要屬妥適,並無被告所稱量刑過重而不當之情事,被告以 原判決量刑過重為由提起上訴,指摘原判決關於被告附表編 號1至9所示犯行量刑不當,經核為無理由,應予駁回。      五、依刑事訴訟法第368條、第369條第1項前段、第364條、第29 9條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官吳心嵐提起公訴,檢察官趙中岳到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日          刑事第一庭  審判長法 官 張瑛宗                    法 官 黃裕堯                    法 官 李秋瑩 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未 敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 劉紀君 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日 附錄本案論罪科刑法條全文 毒品危害防制條例第4條 製造、運輸、販賣第一級毒品者,處死刑或無期徒刑;處無期徒 刑者,得併科新臺幣3千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第二級毒品者,處無期徒刑或10年以上有期徒 刑,得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第三級毒品者,處7年以上有期徒刑,得併科 新臺幣1千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第四級毒品者,處5年以上12年以下有期徒刑 ,得併科新臺幣5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者,處1年以上7年 以下有期徒刑,得併科新臺幣1百50萬元以下罰金。 前五項之未遂犯罰之。 附表: 編號 購毒者 交易時間/地點 交易數量、金額(新臺幣) 原審諭知宣告刑及沒收 本院諭知主文 1 林建志 111年5月28日19時許,在嘉義市○區○○街00號前 甲基安非他命18.5公克,3萬元 彭勝揚犯販賣第二級毒品罪,處有期徒刑伍年捌月。 未扣案之犯罪所得新臺幣參萬元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 上訴駁回。 2 林建志 111年6月11日19時30分許,在嘉義市○區○○街00號前 甲基安非他命18.5公克,3萬2,000元 彭勝揚犯販賣第二級毒品罪,處有期徒刑拾壹年。 未扣案之犯罪所得新臺幣參萬貳仟元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 上訴駁回。 3 楊宗霖 111年6月13日9時50分許,在嘉義縣○○市○○○路○段00號路邊 甲基安非他命1公克,3,200元 彭勝揚犯販賣第二級毒品罪,處有期徒刑拾年肆月。 未扣案之犯罪所得新臺幣參仟貳佰元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 上訴駁回。 4 陳冠勲 111年6月16日1時許,在嘉義縣○○市○○○路○段00號旁 甲基安非他命0.3至0.4公克,1,000元 彭勝揚犯販賣第二級毒品罪,處有期徒刑拾年貳月。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 上訴駁回。 5 陳冠勲 111年6月22日6時許,在嘉義市○區○○路00號前 甲基安非他命0.2公克,500元 彭勝揚犯販賣第二級毒品罪,處有期徒刑拾年貳月。 未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 上訴駁回。 6 陳冠勲 111年7月5日1時許,在嘉義縣○○市○○○路0000000號陳冠勲住處附近 甲基安非他命1公克,3,500元 彭勝揚犯販賣第二級毒品罪,處有期徒刑拾年肆月。 未扣案之犯罪所得新臺幣參仟伍佰元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 上訴駁回。 7 陳冠勲 111年7月20日15時許,在嘉義市○區○○路00號前 甲基安非他命0.2公克,500元 彭勝揚犯販賣第二級毒品罪,處有期徒刑拾年貳月。 未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 上訴駁回。 8 許景棠 111年7月30日21時許,在嘉義縣○○市○○○路○段00號旁 甲基安非他命1公克,2,000元 彭勝揚犯販賣第二級毒品罪,處有期徒刑拾年貳月。 未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 上訴駁回。 9 許景棠 111年8月5日22時許,在嘉義縣○○市○○○路○段00號旁 甲基安非他命半錢,5,000元 彭勝揚犯販賣第二級毒品罪,處有期徒刑拾年肆月。 未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 上訴駁回。 10 許景棠 111年8月11日1時許,在嘉義市○區○○路000號旁 甲基安非他命0.8公克,1,500元 彭勝揚犯販賣第二級毒品罪,處有期徒刑伍年貳月。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟伍佰元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 原判決關於所處之刑部分撤銷。 上開撤銷部分,彭勝揚處有期徒刑拾年貳月。

2024-12-18

TNHM-113-上訴-1791-20241218-1

臺灣高雄地方法院

兒童及少年性剝削防制條例

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度訴字第416號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 王俊淇 選任辯護人 蘇聰榮律師 王睿律師 上列被告因違反兒童及少年性剝削防制條例案件,經檢察官提起 公訴(113年度偵字第6473號),本院判決如下:   主 文 甲○○犯修正前兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項之製造兒 童性影像罪,處有期徒刑1年8月。又犯修正前兒童及少年性剝削 防制條例第38條第1項之散布兒童為猥褻行為之性影像罪,處有 期徒刑1年。應執行有期徒刑2年2月。 另案扣押之iPhone手機1支(IMEI:000000000000000號,內含本 案兒童性影像),沒收。   事 實 一、甲○○於民國112年1月間,透過通訊軟體Instagram(下稱IG )在網路上結識年僅9歲之兒童AV000-Z000000000(生於102 年9月,姓名年籍詳卷,下稱A女),其明知A女為未滿12歲 之兒童,竟分別為下列行為:  ㈠基於製造兒童性影像之犯意,於112年1月22日傍晚使用IG與A 女聊天時,以「妳洗澡的時候可不可以拍影片給我」等語, 請求A女自拍全裸影片供其觀賞,經A女應允後自拍裸露全身 及性器官之影片,並於同日19時15分許以IG傳送予甲○○,甲 ○○即以此方式製造A女自拍裸露全身及性器官等身體隱私部 位之性影像。  ㈡又基於散布兒童為猥褻行為性影像之犯意,於112年1月22日 後約一週之某日中午,甲○○從A女之IG好友結識其同學AV000 -Z000000000Y(姓名年籍詳卷,下稱B女)而使用IG與B女聊 天時,傳送上開A女自拍裸露全身及性器官等猥褻行為之性 影像予B女而散布之。嗣經B女告知A女,始循線查悉上情。   二、案經A女、A女母親AV000-Z000000000A訴由高雄市政府警察 局婦幼警察隊報告臺灣臺南地方檢察署檢察官呈請臺灣高等 檢察署檢察長令轉臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 一、認定事實所憑之證據及理由  ㈠上開事實,業據被告甲○○於偵查中及本院審理時均坦承不諱 ,核與證人A女、B女之警詢證述相符,並有被告之IG網頁截 圖及申設資料、IP資料、通聯調閱查詢單、臺灣高雄地方檢 察署112年11月27日雄檢信梗112蒞12171字第1129095558號 函暨所附被告另案(即本院112年度侵訴字第58號)扣押手 機還原檔案(含A女上開性影像檔案,但無被告IG對話紀錄 )等件在卷可稽,足認被告自白與事實相符,可資採信,則 被告請求A女並獲其同意自拍以製造A女性影像,嗣又散布該 性影像等事實,均堪認定。  ㈡檢察官起訴書就上開事實㈠部分,雖認被告係以「引誘」方式 製造性影像(兒童及少年性剝削防制條例第36條第2項規定 行為),惟查:  1.按為防杜拍攝、製造兒童、少年為性交或猥褻行為之畫面, 而侵害其身心健全發展之基本人權,兒童及少年性剝削防制 條例第36條乃基於行為人對被害人施加手段之強弱,以及被 害人自主意願之法益侵害高低程度之不同,區分「直接拍製 型」、「促成合意拍製型」、「促成非合意拍製型」、「營 利拍製型」、「未遂型」等五種不同類型,而予以罪責相稱 之分層化規範,俾周全規範密度,達到保障兒童及少年權益 之立法目的,並符合罪刑相當原則、比例原則之憲法誡命。 所謂「直接拍製型」係指行為人得同意而直接拍攝、製造兒 童或少年為性交或猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光 碟、電子訊號或其他物品(同條第1項,圖畫等以下統稱畫 面);「促成合意拍製型」係指行為人採取積極之手段,招 募、引誘、容留、媒介、協助或以他法,促成兒童或少年合 意被拍攝、製造性交或猥褻行為之畫面(同條第2項);「 促成非合意拍製型」係指行為人以強暴、脅迫、藥劑、詐術 、催眠術或其他違反本人意願之方法,促使兒童或少年被拍 攝、製造性交或猥褻行為之畫面(同條第3項);「營利拍 製型」則指行為人意圖營利而犯前述三種類型之行為(同條 第4項);「未遂型」則指上開各行為之未遂犯(同條第5項 )。就促成拍攝、製造之行為而言,無論是兒童、少年之合 意或非合意拍攝、製造行為,均予處罰,只是法定刑輕重不 同而已,係以立法明文方式揭櫫不容許兒童、少年放棄或處 分其身心健全發展之基本人權,俾免因任何非法之性活動而 遭致性剝削之旨。上開條例第36條第2項之「促成合意拍製 型」所稱之「他法」,係指行為人所採取之積極手段,與招 募、引誘、容留、媒介或協助等行為相類似或介入、加工程 度相當,而足以促成兒童或少年合意被拍攝、製造性交或猥 褻行為之畫面者而言。此與同條第1項之「直接拍製型」係 行為人單純得同意而拍攝、製造,未為其他積極介入、加工 手段之情形,並不相同。倘行為人僅單純告知兒童或少年並 獲其同意(下稱「告知後同意」)而拍攝、製造兒童或少年 性交或猥褻行為之畫面,並未進一步額外施加上開介入、加 工手段,應屬同條第1項「直接拍製型」之規範範疇,難謂 係合致於「促成合意拍製型」之規範目的。至於單純「告知 後同意」之告知方式,無論係單純以詢問、請求、要求等方 式為之,均無不可。惟倘行為人係另行施加前揭積極之介入 、加工手段,而詢問、請求或要求被害人同意,則已逸脫同 條第1項「直接拍製型」之規範目的,自該當於同條第2項之 「促成合意拍製型」要件(最高法院111年度台上字第994號 判決要旨)。申言之,兒童及少年性剝削防制條例第36條第 2項所謂「引誘」,係指引導、誘惑而言,其方法手段固然 不限,惟非謂任何對於原無製造性影像意思之兒童或少年, 促其產生決意之行為,均一律構成引誘,仍須行為人有客觀 上足以不當干擾或影響被害人意思決定過程之積極行為,始 能該當,否則顯不足以與同條第1項之單純詢問、請求、要 求而得被害人同意之行為方式相區別。  2.查檢察官起訴事實為:「甲○○…基於引誘使兒童製作為猥褻 行為電子訊號之犯意,於112年1月間某日,以IG與A女聯絡 ,引誘A女拍攝裸露全身及性器官…而製造上開電子訊號」( 起訴書犯罪事實欄第2至6行),就其中所稱之「引誘」行為 ,並未具體記載或說明該行為之內容與方式,合先敘明。  3.被告於偵查中雖坦承聊天過程中請A女拍攝上開影片等語( 偵一卷第21頁),然並未供承有何煽惑或不當引誘A女拍攝 影片之行為。復觀諸A女於警詢時證稱:被告透過IG傳訊給 我,問我「妳洗澡的時候可不可以拍影片給我」,當時我答 應他了,所以我就拿手機自拍(警卷第33頁)、(警問:對 方…有無事先言明將以多少金錢或物品作為報酬?或是有無 以言詞恐嚇或暴力行為要求妳就範?)以上都沒有(警卷第 35頁)、(警問:他有無說要給妳禮物、金錢?)沒有。( 警問:妳為何要傳給他看?)他叫我傳我就傳等語(警卷第 38頁);嗣經偵查檢察官詢問為何傳送影片時,則表現哭泣 、沉默不語等情(偵一卷第15頁),可知A女從未指訴有何 遭被告反覆煽動、誘之以利或其他不當干擾或影響其意思決 定之引誘行為,而A女事後所表現哭泣、沉默等行為,可能 係來因本案而起之各種身心壓力,惟仍無從逕以證明係遭不 當引誘而自拍性影像之事實,檢察官起訴書卻認被告已構成 「引誘」行為,除未具體說明行為內容為何,所憑證據亦殊 嫌不足。  4.至被告於本院審理期間經公訴檢察官詢問時所稱:(問:有 無對A女說假如她傳送全裸影片給你,你也會傳送全裸影片 給她?)我記得是A女要求的,她也希望我可以傳給她。( 問:先後順序是你先對A女說你會傳送全裸影片給她,然後 再請A女傳送給妳?還是A女主動跟你講?)應該是我問她可 不可以,她說好,她就說她也想要看,我就說好。(問:你 後來有無傳給A女?)我沒有印象,時間有點久,我忘記有 沒有傳等語(本院卷第112至113頁),可知其雖供承與A女 互相約定傳送彼此影片,然亦稱係徵得A女同意傳送影片之 後,A女才主動要求被告也要傳送影片,則被告既已否認有 將傳送自身影片作為誘惑A女傳送影片之交換條件,即無從 遽認其有不當影響A女意思決定之引誘行為。    5.檢察官就被告有無「引誘」行為一節,雖聲請傳喚證人A女 到庭作證(本院卷第83至84頁),惟本院審酌A女前於警、 偵程序從未指訴被告有何不當干擾或影響其意思決定之引誘 行為;被告亦否認有將傳送自身影片作為要求A女傳送影片 之交換條件,均如前述,是關於上開待證事實,依卷內證據 資料而言,除無人之證供可憑,更乏客觀物證可佐,縱傳喚 A女到庭,亦欠缺補強證據可證其實,且本院審理時距案發 當時已將近2年,對年紀尚幼之A女而言事隔已久,記憶更難 免混淆不清,縱A女到庭證稱遭受不當引誘始為自拍行為等 語,亦屬所謂之「孤證」,本院仍無從逕予採認,檢察官聲 請調查證據之方式,難認對於待證事實有所助益。又A女於 偵查中經檢察官詢問時已呈現哭泣、沉默等拒絕陳述之身心 狀態,並表示希望下次開庭時由父母代為表達意見即可(偵 一卷第15頁),其雙親亦稱「希望本案趕快結束,不要再傳 我女兒出庭」等語(偵一卷第20頁),是於案情無所助益之 情形下逕要求A女到庭作證,徒添二次傷害,本院認無傳喚A 女之必要,檢察官上開聲請,應予駁回。綜此,起訴書所指 被告以「引誘」方式製造A女性影像一節,尚屬不能認定, 依本案事證,僅能認定被告係單純請求A女後得同意而製造A 女之性影像。  ㈢綜上所述,本案事證明確,被告製造、散布兒童性影像之犯 行均堪認定,俱應依法論科。 二、論罪科刑  ㈠新舊法比較  1.被告行為後刑法第10條新增第8項,於112年2月10日施行, 明定「稱性影像者,謂內容有下列各款之一之影像或電磁紀 錄:一、第五項第一款或第二款之行為。二、性器或客觀上 足以引起性慾或羞恥之身體隱私部位。三、以身體或器物接 觸前款部位,而客觀上足以引起性慾或羞恥之行為。四、其 他與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之行為」,此為定 義性說明,對被告並無有利或不利之情形,自應逕行適用裁 判時法。  2.被告行為後,兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項先後 於112年2月15日修正公布,於同年月00日生效;又於113年8 月7日修正公布,於同年月0日生效。112年2月15日修正前規 定:「拍攝、製造兒童或少年為性交或猥褻行為之圖畫、照 片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品,處1年以上7 年以下有期徒刑,得併科新臺幣100萬元以下罰金」;112年 2月15日修正後規定:「拍攝、製造兒童或少年之性影像、 與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他 物品,處1年以上7年以下有期徒刑,得併科新臺幣100萬元 以下罰金」;113年8月7日修正後規定:「拍攝、製造、無 故重製兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性 慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科新臺幣10萬元以上100萬元以下罰金」。核112 年2月15日之修正係參考112年2月8日修正公布之刑法第10條 增定第8項「性影像」之定義,故於兒童及少年性剝削防制 條例亦同為修正,而不涉及刑罰之輕重、構成要件之變更, 或其他有利、不利於行為人之情形,不生新舊法比較之問題 ;而113年8月7日之修正,係將最低罰金刑提高,並未較有 利於被告。經比較新舊法之規定,應適用113年8月7日修正 前即112年2月15日修正之兒童及少年性剝削防制條例第36條 第1項規定。  3.被告行為後,兒童及少年性剝削防制條例第38條第1項於112 年2月15日修正公布,於同年月00日生效,修正前規定:「 散布、播送或販賣兒童或少年為性交、猥褻行為之圖畫、照 片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品,或公然陳列 ,或以他法供人觀覽、聽聞者,處三年以下有期徒刑,得併 科新臺幣五百萬元以下罰金」;修正後則規定:「散布、播 送、交付、公然陳列或以他法供人觀覽、聽聞兒童或少年之 性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語 音或其他物品者,處一年以上七年以下有期徒刑,得併科新 臺幣五百萬元以下罰金」,可知修正後之刑度較重,行為態 樣較廣,並未較有利被告,應依刑法第2條第1項規定,適用 行為時法即修正前之兒童及少年性剝削防制條例第38條第1 項規定。   ㈡核被告上開事實㈠所為,係犯修正前兒童及少年性剝削防制條 例第36條第1項之製造兒童性影像罪;上開事實㈡所為,則係 犯修正前同條例第38條第1項之散布兒童為猥褻行為性影像 罪。被告所犯上開2罪,犯意各別,行為互殊,應予分論併 罰。至於檢察官起訴書就被告所犯製造性影像部分,認係構 成修正前同條例第36條第2項之引誘使兒童製造猥褻行為之 電子訊號罪,且就被告所犯上開2罪,認屬想像競合犯,請 求僅從重論以1罪等節,均有未恰,惟因基本社會事實同一 ,經本院補充告知被告涉嫌罪名及罪數後,爰依刑事訴訟法 第300條規定變更起訴法條並予審理。  ㈢被告犯行無從依刑法第59條酌減其刑   辯護人雖以:被告要求A女自拍行為僅有1次,嗣與A女及其 法定代理人已達成和解等情,請求就被告製造兒童性影像犯 行部分,依刑法第59條規定酌減其刑。惟按犯罪之情狀顯可 憫恕,認科以最低度刑仍嫌過重者,得酌量減輕其刑,刑法 第59條定有明文。所謂犯罪情狀顯可憫恕,應就犯罪一切情 狀,予以全盤考量,審酌其犯罪有無可憫恕之事由,即有無 特殊之原因與環境,在客觀上足以引起一般同情,以及宣告 法定最低度刑,是否猶嫌過重等等,以為判斷。本院審酌被 告為智識成熟之人,為滿足自身性慾,竟利用A女為兒童、 判斷能力不足之身心狀態,在網路上要求A女自拍性影像後 傳送予己,已嚴重影響A女身心之健全發展,事後縱有達成 和解,然對於A女之身心影響仍難以抹滅,且被告並非係基 於何種特殊環境或原因致為本案犯行,其所為在客觀上顯然 不足以引起一般同情,並無情堪憫恕,科以最低度刑仍嫌過 重之情形,尚難認有刑法第59條規定適用之餘地。  ㈣爰審酌被告明知A女為未滿12歲之兒童,正處於身心與人格發 展之重要階段,就兩性關係仍處於懵懂之狀態,對於性與身 體之自主能力及判斷能力均未成熟,思慮亦未周詳,竟為滿 足個人慾望,在網路上要求A女自拍上開裸露身體隱私部位 之性影像傳送予己,且嗣後更傳送予A女之同學B女而加以散 布,嚴重危害A女身心發展,所為應予嚴厲譴責。惟念被告 坦承犯行,尚有對自身行為反省、悔悟之心,犯後態度尚可 ,復與A女及其法定代理人達成和解並履行賠償完畢,有臺 灣臺南地方檢察署112年12月25日公務電話紀錄表可查,稍 彌補其犯罪所生之損害。兼衡被告犯罪之動機、手段、情節 、如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示之前科素行,及其於 本院審理時自述之智識程度、家庭、經濟暨生活狀況等一切 情狀,分別量處如主文所示之刑。併綜衡被告前後2次犯行 之行為間隔非長、罪質類型暨其法益侵害性等整體犯罪情狀 ,定其應執行之刑如主文所示,以資儆懲。 三、沒收  ㈠按兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項至第4項之附著物 、圖畫及物品,不問屬於犯罪行為人與否,沒收之;拍攝、 製造兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾 或羞恥之圖畫、語音或其他物品之工具或設備,不問屬於犯 罪行為人與否,沒收之。但屬於被害人者,不在此限,兒童 及少年性剝削防制條例第36條第6項、第7項分別定有明文。 查被告用以要求A女自拍並接收其性影像之手機1支已於其所 涉另案(即本院112年度侵訴字第58號)遭扣押,該手機為i Phone廠牌之手機(IMEI:000000000000000號),且含有本 案A女之性影像等情,有上開臺灣高雄地方檢察署112年11月 27日函文暨所附被告另案扣押手機還原檔案、本院112年度 侵訴字第58號刑事判決書等件可查,核屬被告用以製造兒童 性影像之工具及該性影像之附著物,應依前揭規定,宣告沒 收。 ㈡至被告本案遭扣押之iPhone手機1支,係其於112年8月事後另 行購買使用之手機,據被告供述在卷(警卷第5頁),核與 本案犯行無關,爰不予宣告沒收。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條,判決 如主文。 本案經檢察官乙○○提起公訴,檢察官郭武義到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日          刑事第七庭  審判長法 官 林裕凱                    法 官 葉芮羽                    法 官 陳力揚 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;如未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日                     書記官 吳采蓉 附錄本案論罪科刑法條: 《113年8月7日修正前之兒童及少年性剝削防制條例第36條(112 年2月15日修正公布)》 拍攝、製造、無故重製兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上 足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品,處1年以上7年以 下有期徒刑,得併科新臺幣10萬元以上1百萬元以下罰金。 招募、引誘、容留、媒介、協助或以他法,使兒童或少年被拍攝 、自行拍攝、製造、無故重製性影像、與性相關而客觀上足以引 起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品,處3年以上10年以下有 期徒刑,得併科新臺幣3百萬元以下罰金。 以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法 ,使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造、無故重製性影像、與 性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者 ,處7年以上有期徒刑,得併科新臺幣5百萬元以下罰金。 意圖營利犯前三項之罪者,依各該條項之規定,加重其刑至二分 之一。 前四項之未遂犯罰之。 第1項至第4項之附著物、圖畫及物品,不問屬於犯罪行為人與否 ,沒收之。 拍攝、製造、無故重製兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上 足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品之工具或設備,不 問屬於犯罪行為人與否,沒收之。但屬於被害人者,不在此限。 《112年2月15日修正前之兒童及少年性剝削防制條例第38條》 散布、播送或販賣兒童或少年為性交、猥褻行為之圖畫、照片、 影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品,或公然陳列,或以他 法供人觀覽、聽聞者,處三年以下有期徒刑,得併科新臺幣五百 萬元以下罰金。 意圖散布、播送、販賣或公然陳列而持有前項物品者,處二年以 下有期徒刑,得併科新臺幣二百萬元以下罰金。 查獲之前二項物品,不問屬於犯罪行為人與否,沒收之。

2024-12-18

KSDM-113-訴-416-20241218-1

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