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台上
最高法院

違反銀行法

最高法院刑事判決 114年度台上字第485號 上 訴 人 臺灣高等檢察署檢察官鍾曉亞 被 告 曹珈誠 上列上訴人因被告違反銀行法案件,不服臺灣高等法院中華民國 113年11月6日第二審判決(113年度金上訴字第13號,起訴案號 :臺灣臺北地方檢察署110年度偵字第25702號),提起上訴,本 院判決如下: 主 文 上訴駁回。 理 由 一、按刑事訴訟法第377條規定,上訴於第三審法院,非以判決 違背法令為理由,不得為之。是提起第三審上訴,應以原判 決違背法令為理由,係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未 依據卷內訴訟資料,具體指摘原判決不適用何種法則或如何 適用不當,或所指摘原判決違法情事,顯與法律規定得為第 三審上訴理由之違法情形,不相適合時,均應認其上訴為違 背法律上之程式,予以駁回。 二、本件原判決認定被告曹珈誠有原判決事實欄一所載,於民國 107年8月起至110年8月2日止,單獨或與蘇域琪(業經判處 罪刑並諭知緩刑確定)、身分不詳暱稱「使用者」、「大頭 」、「天」或「達哥」等成年人,基於(共同)違法辦理地 下匯兌之犯意聯絡,以原判決附表編號(下僅記載編號序列 )1至7所示之方式經營國內外匯兌業務之犯行,因而撤銷第 一審依想像競合之例,從一重論上訴人共同犯銀行法第125 條第1項前段之非法辦理國內外匯兌業務罪(下稱非法匯兌 罪,競合犯一般洗錢罪、詐欺取財罪)之有罪判決,改判論 處上訴人共同犯非法匯兌罪刑(處有期徒刑1年10月,緩刑3 年,緩刑期間付保護管束,並應向檢察官指定之政府機關、 政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團 體,提供120小時之義務勞務),並為除應發還被害人或得 請求損害賠償之人外之沒收宣告。另以公訴意旨雖指被告於 編號7所示時地,收取蘇域琪交付之新臺幣(以下未記載貨 幣種類者,均同)216萬5000元(為張郭慈欣遭詐贓款550萬 元之一部,下稱系爭款項)後,兌換為人民幣50萬元,匯入 蘇域琪所指定之人民幣帳戶,係同時基於掩飾或隱匿「張天 勝」所屬詐欺集團所得之本質、來源、去向、所在、所有權 、處分權或其他權益,以及使「張天勝」逃避刑事追訴而移 轉或變更特定犯罪所得之犯意而為,另犯修正前洗錢防制法 第14條第1項之一般洗錢罪嫌等旨,然經原審審理後,認定 被告被訴洗錢部分之罪證不足,而不另為無罪之諭知,已詳 敘其調查證據之結果及證據取捨之理由;所為論斷,均有卷 存證據資料可資覆按,從形式上觀察,原判決尚無足以影響 判決結果之違背法令之情事。 三、檢察官之上訴意旨略以: ㈠本案檢察官並未起訴被告詐欺取財,原判決以:「依現有證據 ,無法證明…自難對被告遽以刑法第339條第1項之詐欺取財罪 責相繩」等旨說明不另為無罪諭知之理由,係就未經起訴且無 裁判上一罪關係之詐欺取財部分予以審判,有未受請求之事項 予以判決之違法。 ㈡原判決不另為無罪諭知部分,係以證人蘇域琪(業經原審法院1 12年度金上訴字第3號〈下稱蘇域琪前案〉就其被訴一般洗錢及 幫助詐欺取財俱不另為無罪諭知確定)第一審所為之證述可以 採信、被告在本案系爭款項進行匯兌之前,與蘇域琪已有4次 匯兌往來之經驗,以及蘇域琪收取來自被害人張郭慈欣之受詐 騙贓款後,係分批轉由被告及他人進行匯兌,已不能證明蘇域 琪有詐欺取財及洗錢之主觀犯意,更難期待被告可以預見系爭 款項係詐欺取得之贓款等情為據,認定被告非法匯兌時並無洗 錢之故意,然查:①蘇域琪所供反覆不一,並與卷證資料不符 ,顯然不足採信;②被告至蘇域琪店內拿取216萬5000元時並未 清點數額也不用簽收等情,與詐欺車手上繳款項之方式相同; ③被告供稱伊印象中蘇域琪有告知伊系爭款項來源,但伊已經 忘記蘇域琪說來源是什麼了等語,另在群組對話中,亦未見被 告曾經詢問蘇域琪或蘇域琪主動告知款項來源,且系爭款項高 達216萬5000元,被告竟忘記蘇域琪告知之來源為何,無非是 被告根本沒有問或完全不在意鉅款來源,此即足以顯示被告有 洗錢之不確定故意;④被告向蘇域琪收款並扣除報酬後轉交款 項給真實姓名不詳之人、其確認收款者之方式均為傳送新臺幣 之照片再以手持同樣真鈔比對之方式交付款項等情,足見被告 預見系爭款項之來源不法,其行為將造成查緝金流斷點,況被 告已經於原審坦承洗錢犯行,並與前述客觀事證相符,原審認 依現存證據不足補強被告自白,並以不得拘束本案事實認定之 蘇域琪前案之判決結果為據,認定被告沒有參與詐欺取財、洗 錢,有違經驗法則、論理法則。 四、惟查:   ㈠按裁判乃法院判斷事實,適用法律,對於訴訟案件所為之有拘 束力之意思表示。實體裁判之刑罰權有無及其所生拘束力之範 圍如何,當以裁判中依調查結果所判斷之事實以及適用法律之 結論為準。倘以不另為無罪諭知說明被告某部分行為應為無罪 之判斷,縱其結論未顯見於主文,亦屬刑罰權有無之裁判,一 經宣示即生拘束力;前開裁判生拘束力之範圍如何,既屬法院 之意思表示,自應循裁判之前後文意,判斷該有無刑罰權之結 論所指為何,不得將其作成之「結論」與作成結論之「理由」 混為一談,而誤將作成結論所認定之各種前提事實均列入裁判 生拘束力之範圍內。依本件起訴書之記載,檢察官僅起訴被告 基於一般洗錢以及非法匯兌之犯意,於編號7所示時地非法匯 兌蘇域琪所交付之216萬5000元之詐欺犯罪所得,因而掩飾、 隱匿前開詐欺犯罪所得等犯行。原審就編號1至6之非法匯兌犯 行認與編號7之非法匯兌部分有實質上一罪關係而併予審理( 見原判決第3頁),另就編號7被訴一般洗錢罪嫌不足部分說明 不另為無罪諭知,係分別就起訴效力所及之具有實質上一罪關 係之有罪部分,以及就起訴具裁判上一罪關係之不成立犯罪部 分分別為裁判。就後者不另為無罪諭知部分,固於理由中論及 :「依現有證據,無法證明…自難對被告遽以刑法第339條第1 項之詐欺取財罪責相繩」等旨,然依原判決第3、4、9頁分別 記載:「公訴意旨略以:…因認被告就此部分,尚涉犯修正前 洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪」、「基上所述,被告… 則公訴意旨所指被告之洗錢罪嫌即有不足。就此部分,… 不另 為無罪之諭知」等旨以觀,原判決不另為無罪諭知之範圍,顯 然意指被告被訴之一般洗錢犯行部分,其所載敘之「難對被告 遽以刑法第339條第1項之詐欺取財罪相繩」等旨,無非係因第 一審併論被告就編號7部分競合犯詐欺取財及洗錢罪名,原審 為說明其論斷被告編號7被訴洗錢部分罪證不足所持之判決理 由,非判斷事實、適用法律之結論。從而被告有無詐欺取財犯 行並非原判決生拘束力之裁判範圍,上訴意旨指摘原判決有未 受請求之事項予以審判之情事,核與卷證資料不符,非適法之 上訴第三審之理由。 ㈡按證據之取捨及事實之認定,為事實審法院之職權,如其判斷 無違經驗法則或論理法則,復已敘述其憑以判斷之心證理由, 即不能任意指為違法。又證人之證言縱令先後未盡相符,但事 實審法院本於審理所得之心證,就其證言一部分認為確實可信 ,予以採取,原非法所不許。原審已依調查證據之結果,以: ①證人蘇域琪於第一審為有利於被告之證述,雖該證述與其於 警詢、偵查中所供情節未盡相符,然不能因而認其全部不足採 信;②被告與蘇域琪尚有編號3至6之委託匯兌之經驗,而編號3 至6之匯兌款項未涉及不法,被告承前與蘇域琪交易之經驗, 不能預見編號7之匯兌款係不法所得;③卷附對話紀錄中,蘇域 琪僅問被告「有沒有貨?」尚無悖於經驗法則,至編號7匯兌 完成後,蘇域琪與被告固曾有隱晦之對話,然該對話不能證明 係指涉編號7該次之匯兌行為,且該等對話係在本案匯兌完成 後所為,難為不利於被告之認定等情,說明被告固於原審自白 洗錢,然此部分欠缺補強證據以擔保其真實性,難憑為被告洗 錢有罪之認定等旨(見原判決第6至9頁),核其所為論斷,尚 與經驗法則、論理法則無違,難指為違法。再按被告或共犯之 自白不得作為有罪判決之唯一證據,仍應調查其他必要之證據 ,以察其是否與事實相符,另基於無罪推定之原則,檢察官應 就被告之犯罪事實,負舉證之責任,刑事訴訟法第156條第2項 、第161條第1項分別定有明文。被告向蘇域琪收取編號7之匯 兌款項時,是否未清點現鈔並為簽收行為,以及被告非法匯兌 後以何種方式將扣除報酬後之款項交付他人等節,雖與判斷被 告有無洗錢犯意乙節非無關聯,然依卷附資料,除被告自白外 ,並無此部分相關之證據存卷,且原審審判長於113年10月9日 踐行調查程序後,詢以「尚有何證據請求調查」時,檢察官亦 答稱:「沒有」等語(見原審卷第234頁),自難認本案除被 告自白外,尚存有其他不利於被告之證據足資補強。至檢察官 上訴用以指摘蘇域琪如何所辯不足採信,以及蘇域琪前案所憑 以認定洗錢無罪之判斷,何以悖於經驗法則、論理法則等節, 僅攸關蘇域琪就編號7之非法匯兌行為主觀上是否兼有洗錢犯 意,與被告無涉,縱使蘇域琪於共同非法匯兌時兼有洗錢犯意 ,亦不能證明被告與蘇域琪亦兼有洗錢之犯意聯絡,從而檢察 官上訴意旨所指被告或蘇域琪所為如何異於一般非法匯兌常情 等節,或欠缺事證可佐,或與本案認定被告有無洗錢犯行不相 關,亦難認係適法之上訴第三審之理由。 五、至檢察官之其他上訴意旨亦未依據卷內訴訟資料,具體指摘 原判決有何違背法令之情形,應認本件上訴違背法律上之程 式,予以駁回。 據上論結,應依刑事訴訟法第395條前段,判決如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  13  日 刑事第三庭審判長法 官 林立華 法 官 王敏慧 法 官 莊松泉 法 官 李麗珠 法 官 陳如玲 本件正本證明與原本無異 書記官 游巧筠 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日

2025-03-13

TPSM-114-台上-485-20250313-1

金簡
臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第55號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 王美娟 上列被告因違反洗錢防制法等案件,經檢察官提起公訴(113年 度偵字第14469號),本院訊問後被告自白犯罪,經本院裁定改 依簡易判決處刑,茲判決如下:   主 文 王美娟幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪,處有期 徒刑肆月,併科罰金新臺幣壹萬元,有期徒刑如易科罰金、罰金 如易服勞役,均以新臺幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、按刑事訴訟法第449 條第1 項規定之案件,檢察官依通常程 序起訴,被告自白犯罪,認為宜以簡易判決處刑者,得不經 通常審判程序,逕以簡易判決處刑;又依此簡易判決所科之 刑以宣告緩刑、得易科罰金或得易服社會勞動之有期徒刑及 拘役或罰金為限,刑事訴訟法第449 條第2 項、第3 項分別 定有明文。查本案被告經公訴人依通常程序起訴,本院依通 常程序審理(本院113年度金訴字第1571號),被告於本院 訊問時自白犯罪,本院認本案被告合於以簡易判決處刑之要 件,依前述刑事訴訟法之規定,得不經通常審判程序,對被 告逕以簡易判決處刑,是本件爰裁定由受命法官獨任依簡易 判決處刑,合先敘明。 二、本件犯罪事實及證據,除就檢察官起訴書附表一、附表二之內容,補充並更正為本判決書之附表甲、附表乙,另就證據部分補充(一)被告王美娟於民國113年11月19日,在本院113年度金訴字第1571號訊問之自白;(二)告訴人呂佳容113年11月4日刑事陳報狀;(三)臺灣新北地方檢察署檢察官113年度偵字第10032號等案件(下稱另案)起訴書;(四)被告王美娟於另案112年9月26日在桃園分局埔子派出所之警詢筆錄;(五)被告王美娟所申設之國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶開戶基本資料及交易明細;(六)告訴人呂佳容匯款如附表乙編號3所示款項之匯款紀錄截圖以外,其餘均引用檢察官起訴書之記載(如附件起訴書)。 三、論罪科刑   按「行為後法律有變更者,適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律。」刑法第2條第1項定有明文。被告行為後,洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文31條,除第6條、第11條於113年11月30日施行外,均自公布日施行,於同年0月0日生效。經查: (一)刑法第2條第1項新、舊法比較原則   1、依最高法院見解意旨,兩罪名刑之重輕比較,乃至同一罪 名修正前後刑之輕重比較,均係以「法定刑」之輕重為標 準(最高法院70年度台非字第219號、92年度台非字第23 號、94年度台上字第6181號、111年度台上字第977號刑事 判決意旨參照)。而刑之輕重比較順序,係依刑法第35條 第1項、第2項、第3項規定:「主刑之重輕,依第三十三 條規定之次序定之。」、「同種之刑,以最高度之較長或 較多者為重。最高度相等者,以最低度之較長或較多者為 重。」、「刑之重輕,以最重主刑為準,依前二項標準定 之。最重主刑相同者,參酌下列各款標準定其輕重:一、 有選科主刑者與無選科主刑者,以無選科主刑者為重。二 、有併科主刑者與無併科主刑者,以有併科主刑者為重。 三、次重主刑同為選科刑或併科刑者,以次重主刑為準, 依前二項標準定之。」定之。再者,刑法第35條主刑之輕 重比較標準,依其法之明文,並未計入易刑處分之有無、 種類,合先敘明。   2、然而,適用刑法第2條第1項之規定,為「從舊從輕」之比 較時,應就罪刑有關之事項,如共犯、未遂犯、想像競合 犯、結合犯,以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原 因(如身分加減)與加減例等一切情形,綜合全部罪刑之 結果而為比較,予以整體適用(最高法院95年5月23日,9 5年度第8次刑事庭會議決議參照),此乃因各該規定皆涉 及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減暨加 減之幅度,影響及「法定刑」或「處斷刑」之範圍,各該 罪刑規定須經綜合考量整體適用後,方能據以限定「法定 刑」或「處斷刑」之範圍,於該範圍內為一定刑之宣告。 是宣告刑雖屬單一之結論,實係經綜合考量整體適用各相 關罪刑規定之所得。「宣告刑」所據以決定之各相關罪刑 規定,具有適用上之「依附及相互關聯」之特性,自須同 其新舊法之適用(最高法院96年度台上字第3773號、96年 度台上字第7542號刑事判決意旨參照)。揆諸上述最高法 院見解意旨,刑法第2條第1項規定所稱「從舊從輕」之比 較,係在針對新、舊法兩者之間,足以影響「法定刑」或 「處斷刑」(即「宣告刑」之範圍)之各相關罪刑規定為 綜合比較,以定其對被告有利、不利之判斷,而非單以所 犯罪名「法定刑」為斷(另參見最高法院88年度台上字第 1650號刑事判決意旨)。至於「易刑處分」之有無、種類 ,要非影響「法定刑」及「處斷刑」(即「宣告刑」之範 圍)之前提,依前揭最高法院見解內文,並未包括於「從 舊從輕」比較對象之列(另參見最高法院96年度台上字第 5129號刑事判決意旨)。 (二)洗錢防制法修正前、後,本案幫助洗錢罪之法定刑暨處斷 刑範圍   1、洗錢防制法修正前、後,洗錢犯罪之法定刑 (1)修正前洗錢防制法第14條第1項規定:「有第二條各款所 列洗錢行為者,處七年以下有期徒刑,併科新臺幣五百萬 元以下罰金。」是以,修正前洗錢犯罪之法定刑,為「7 年以下、2月以上有期徒刑(註:刑法第33條第3款規定, 有期徒刑係2月以上),併科新臺幣500萬元以下、1,000 元以上罰金(註:刑法第33條第5款規定,罰金係1,000元 以上)」。 (2)修正後洗錢防制法,將修正前洗錢防制法第14條第1項規 定移列至第19條第1項,並修正為:「有第二條各款所列 洗錢行為者,處三年以上十年以下有期徒刑,併科新臺幣 一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣 一億元者,處六月以上五年以下有期徒刑,併科新臺幣五 千萬元以下罰金。」本案被告洗錢之財物未達新臺幣1億 元,是應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定為 新舊法比較客體,其法定刑為「6月以上、5年以下有期徒 刑,併科新臺幣5千萬元以下、1,000元以上罰金。」  2、幫助犯之減輕其刑    如後所述,本案被告係洗錢犯罪之幫助犯,本院並適用刑 法第30條第2項「幫助犯之處罰,得按正犯之刑減輕之。」 之規定,減輕其刑。是無論適用修正前洗錢防制法第14條 第1項洗錢犯罪,或修正後洗錢防制法第19條第1項後段洗 錢犯罪,被告均依該條規定,減輕其刑。  3、偵、審自白之減輕其刑     修正前洗錢防制法第16條第2項規定:「犯前四條之罪,在 偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑。」修正後洗錢防 制法將該規定之條次移列為第23條第3項,並修正為:「犯 前四條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,如有所得並 自動繳交全部所得財物者,減輕其刑;並因而使司法警察 機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益,或 查獲其他正犯或共犯者,減輕或免除其刑。」本案被告犯 幫助洗錢罪,於偵查及歷次審判中均自白,且依卷內事證 無從認定被告獲有犯罪所得,是無論依修正前洗錢防制法 第16條第2項或修正後洗錢防制法第23條第3項前段之規定 ,被告均符合減輕其刑規定之要件,而應各依上開規定, 減輕其刑。  4、就洗錢防制法修正前、後,本案幫助洗錢罪全部罪刑結果 (即法定刑暨處斷刑)綜合比較 (1)修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢犯罪之法定刑,為「7 年以下、2月以上有期徒刑,併科新臺幣500萬元以下、1,0 00元以上罰金」;修正後洗錢防制法第19條第1項後段洗錢 犯罪之法定刑,為「5年以下、6月以上有期徒刑,併科新 臺幣5千萬元以下、1,000元以上罰金。」依刑法第35條之 規定,刑之重輕,以最重主刑為準,同種之刑,以最高度 之較長者為重,上述新、舊法兩者最重主刑均為有期徒刑 ,而修正後洗錢防制法第19條第1項後段洗錢犯罪法定最重 主刑之最高度刑為5年以下有期徒刑,顯低於修正前洗錢防 制法第14條第1項洗錢犯罪法定最重主刑之最高度刑即7年 以下有期徒刑,是新法法定刑上限低於舊法,而較有利於 被告。   (2)再如前述,刑法第2條第1項規定所稱「從舊從輕」之比較 ,係在針對新、舊法兩者之間,足以影響「法定刑」或「 處斷刑」(即「宣告刑」之範圍)之各相關罪刑規定為綜 合比較,以定其對被告有利、不利之判斷,而非單以「法 定刑」為斷。本案被告犯幫助洗錢犯罪,並適用幫助犯及 偵、審自白之減輕其刑規定,依刑法第66條「有期徒刑、 拘役、罰金減輕者,減輕其刑至二分之一。」、第67條「 有期徒刑或罰金加減者,其最高度及最低度同加減之。」 、第69條「有二種以上之主刑者,加減時併加減之。」、 第70條:「有二種以上刑之加重或減輕者,遞加或遞減之 。」計算之結果,本案適用洗錢防制法修正前、後之規定 ,其處斷刑上限分別如下: Ⅰ、適用修正前洗錢防制法之情形    修正前洗錢防制法第14條第3項規定:「前二項情形,不得 科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」經查:   ①該條立法理由第4點說明:「四、洗錢犯罪之前置特定不法 行為所涉罪名之法定刑若較『洗錢犯罪之法定刑』為低者, 為避免洗錢行為被判處比特定不法行為更重之刑度,有輕 重失衡之虞,參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第三條第 六項增訂第三項規定,定明『洗錢犯罪之宣告刑』不得超過 特定犯罪罪名之法定最重本刑。」是以,修正前洗錢防制 法第14條第3項之規定,僅係以洗錢犯罪前置特定不法行為 所涉罪名之法定刑上限(法定最重本刑),作為同法第14 條第1項洗錢犯罪「處斷刑」範圍之限制,藉以劃定洗錢犯 罪「宣告刑」之上限,而並非洗錢犯罪「法定刑」之變更 (亦即,縱某洗錢犯罪之前置特定犯罪為法定最重本刑5年 以下有期徒刑之刑法第339條第1項普通詐欺取財罪,該洗 錢犯罪之處斷刑上限因而限於5年以下有期徒刑,惟該洗錢 犯罪縱受6月以下有期徒刑之宣告,仍因不符刑法第41條第 1項前段「犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪」 之易刑處分前提【洗錢犯罪之「法定刑」仍為7年以下有期 徒刑】,而不得易科罰金)。是以,修正前洗錢防制法第1 4條第1項洗錢犯罪之法定刑,即為「7年以下有期徒刑,併 科新臺幣500萬元以下罰金」,其法定刑上限不因同條第3 項之立法而更易,亦即不隨其前置特定不法行為罪名之法 定最重本刑高低而變動,合先敘明。   ②本案被告犯幫助洗錢犯罪,並適用幫助犯及偵、審自白之規 定減輕其刑,依前述刑法相關刑之減輕及遞減其刑規定計 算後,所犯修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢犯罪之幫助 犯處斷刑上限原為「7年未滿之有期徒刑(註:刑法第33條 第3款,並未規定有期徒刑應以月計)」。然本案被告所犯 洗錢犯罪之前置特定不法行為所涉罪名,係刑法第339條第 1項普通詐欺取財罪,其法定刑為「5年以下有期徒刑、拘 役或科或併科50萬元以下罰金。」是該前置特定犯罪之法 定最重本刑為「5年以下有期徒刑」。基此,被告所犯修正 前洗錢防制法第14條第1項洗錢犯罪之幫助犯處斷刑上限, 經適用同條第3項限制後,即為「5年以下有期徒刑」。是 以,被告本案所犯修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢犯罪 之幫助犯之處斷刑上限,即應再修正為「5年以下有期徒刑 」。 Ⅱ、適用修正後洗錢防制法之情形      本案被告犯幫助洗錢犯罪,並適用幫助犯及偵、審自白之 規定減輕其刑,依前述刑法相關刑之減輕及遞減其刑規定 計算後,所犯修正後洗錢防制法第19條第1項洗錢犯罪之幫 助犯處斷刑上限,則為「5年未滿之有期徒刑」。 (3)依刑法第35條刑之輕重比較規定,新、舊法兩者最重主刑 均為有期徒刑,惟新法之處斷刑上限「未滿5年之有期徒刑 」低於舊法之處斷刑上限「5年以下之有期徒刑」。是以, 經綜合比較本案幫助洗錢罪之全部罪刑(即法定刑暨處斷 刑)結果,以適用被告行為後之法律即修正後洗錢防制法 第19條第1項後段洗錢犯罪之規定,較有利於被告。  四、核被告所為,係犯刑法第30條第1項前段、第339 條第1 項 之幫助詐欺取財罪,及刑法第30條第1項前段、修正後即現 行洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。公訴意旨認 被告所犯幫助洗錢罪,係刑法第30條第1項前段、修正前洗 錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪,容有違誤,應予更正 。被告以一接續提供附表甲所示帳戶資料與他人之行為,幫 助詐欺集團詐騙如附表乙所示告訴人之財物及幫助詐欺集團 於提領後遮斷金流以逃避國家追訴、處罰,係一行為觸犯數 罪名,為想像競合犯,應依刑法第55條規定,從一重以刑法 第30條第1項前段、修正後即現行洗錢防制法第19條第1 項 後段之幫助洗錢罪處斷。又被告係幫助他人犯罪,審酌其提 供之金融帳戶數量、遭詐欺取財之被害人人數及損失金額等 犯罪情節,爰依刑法第30條第2項之規定減輕其刑。被告於 偵查中及本院訊問時,就本案犯行均自白犯罪,且無證據證 明被告於本案獲有犯罪所得,是就被告所犯幫助洗錢罪,應 依修正後即現行洗錢防制法第23條第3項前段之規定減輕其 刑,並遞減輕之。至起訴書固未敘明附表乙編號3所示告訴 人呂佳容匯款至被告之國泰世華銀行帳戶此部分之幫助詐欺 取財及幫助洗錢犯行,惟此與原起訴之犯罪事實具想像競合 之裁判上一罪關係,而為起訴效力所及,本院自應併予審究 ,附此敘明。爰審酌被告我國國內多有詐欺集團犯案,均係 蒐集人頭帳戶以作為收受不法所得款項及隱匿犯罪所得之工 具,此已廣為我國政府機構、報章媒體宣導,被告既為具一 般社會經驗及通常智識程度之成年人,對此已無從推諉不知 ,詎猶為圖小利,提供如附表甲所示數個金融帳戶資料供詐 騙集團使用,使詐欺集團成員因受「人頭戶」包藏掩飾致查 緝困難,助長詐欺等財產犯罪,犯罪所生危害非輕,又本案 告訴人遭詐騙金額共約50萬元,損失甚鉅,而被告迄未與任 何告訴人達成和解以賠償其損害,惟念被告於偵查以迄本院 訊問時均坦承犯行,犯後態度尚可,及其前無犯罪前科,此 有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽之素行情形,暨其 犯罪動機、目的、手段等一切情狀,量處如主文所示之刑, 並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。 五、至公訴意旨另略以:被告除前揭經本院論罪科刑之犯行外, 其於本案犯罪時、地提供與詐欺集團成員而幫助詐欺取財及 幫助洗錢之帳戶,另包括附表丙所示「聯邦商業銀行帳戶」 ,因認被告此部分所為,亦係犯刑法第30條第1項前段、第3 39 條第1 項之幫助詐欺取財罪,及刑法第30條第1項前段、 修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪云云。惟揆諸 本案全卷事證,查無附表丙所示「聯邦商業銀行帳戶」之任 何開戶資料、交易明細等任何資料,亦無任何該帳號不明之 帳戶曾遭用以作為詐欺取財及洗錢工具之任何事證,是此部 分核屬不能證明被告犯罪。惟檢察官認此部分如成立犯罪, 與前揭經本院論罪科刑之幫助詐欺取財及幫助洗錢等罪,具 想像競合犯之裁判上一罪關係,爰不另為無罪之諭知。  六、據上論斷,應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條 第2項,逕以簡易判決處刑如主文。 七、如不服本判決,應於判決送達後20日內,向本院提出上訴狀 (應附繕本),上訴於本院合議庭。 本案經檢察官李佳紜到庭執行職務,檢察官周珮娟提起公訴。 中  華  民  國  114  年   3  月  13  日          刑事第二十庭法 官 林蕙芳 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。                書記官 林子捷 中  華  民  國  114  年  3   月  14  日 附錄本案論罪科刑之法條: 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表甲: 編號 提供帳戶 1 中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶 (下稱郵局帳戶) 2 上海商業儲蓄銀行帳號00000000000000號帳戶 (下稱上海銀行帳戶) 3 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 (下稱中信銀行帳戶) 4 國泰世華商業銀行帳號000-000000000000帳戶 (下稱國泰世華銀行帳戶) 附表乙: 編號 告訴人 詐欺時間及方式 轉帳時間 轉帳金額 轉入帳戶 1 溫均祥 於112年8月25日前某日,佯稱為馬祖海上交通航運公司、星展銀行人員致電溫均祥,向溫均祥詐稱其信用卡遭他人作為訂購船票之用,需提供花旗銀行個資始能辦理止付及操作網銀云云 112年9月22日下午5時31分許 4萬9,989元 上海銀行帳戶 112年9月22日下午5時35分許 4萬9,989元 112年9月22日下午5時49分許 4萬9,990元 中信銀行帳戶 112年9月22日下午5時51分許 4萬9,990元 2 張雅瑄 於112年9月22日晚間7時35分許,以+00000000000電話號碼、佯為台北富邦銀行客服人員致電張雅瑄,向張雅瑄詐稱其55688APP內之個資遭駭客入侵,有被盜刷可能,需匯款解除設定云云 112年9月22日晚間8時52分許 9,996元 郵局帳戶 112年9月22日晚間8時53分許 9,995元 112年9月22日晚間8時54分許 9,986元 112年9月22日晚間8時56分許 9,996元 112年9月22日晚間8時56分許 9,995元 112年9月22日晚間8時57分許 9,986元 112年9月22日晚間9時4分許 2,999元 112年9月22日晚間9時6分許 2,999元 3 呂佳容 於112年9月22日晚間9時9分許致電呂佳容,向呂佳容訛稱因55688APP內之個資遭駭客入侵,誤被設定為包月搭乘,需操作網銀解除設定云云 112年9月22日晚間10時15分許 4萬9,989元 國泰世華銀行帳戶 112年9月22日晚間10時18分許 4萬9,990元 112年9月22日晚間10時30分許 2萬112元 112年9月22日晚間10時38分許 4萬9,991元 112年9月22日晚間10時57分許 4,000元 112年9月22日晚間11時許 5,013元 112年9月22日晚間10時41分許 4萬9,992元 郵局帳戶 4 張惠雯 於112年9月22日晚間10時19分前某時許,佯為蝦皮客服人員、蝦皮購物主管及中國信託銀行客服人員致電張惠雯,向張惠雯訛稱因系統遭駭,需依指示操作解除云云 112年9月22日晚間10時19分許 7,036元 郵局帳戶 5 陳其蔚 於112年9月22日下午5時11分許致電陳其蔚,向陳其蔚訛稱因55688 APP內之會員個資外洩,若欲取消盜刷金額,則依指示操作網銀云云 112年9月22日晚間6時22分許 6,039元 中信銀行帳戶 附表丙: 編號 提供帳戶 1 聯邦商業銀行帳戶(被告王美娟於另案警詢中自稱帳號係000-000000000000號,見本院卷第235頁反面) 附件: 臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書                   113年度偵字第14469號   被   告 王美娟 女 37歲(民國00年0月0日生)             住○○市○○區○○路000巷00○0號             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件,業經偵查終結,認應提起公 訴,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、王美娟明知金融機構帳戶之提款卡及密碼為個人信用之重要 表徵,任何人皆可自行前往金融機構申請,並無特別之窒礙, 且可預見將自己之提款卡及密碼交予他人使用,常與詐欺等 財產犯罪密切相關,可能幫助掩飾他人詐欺犯罪所得財物, 經犯罪集團利用以作為人頭帳戶,遂行詐欺犯罪,藉此躲避警 方追查,竟仍基於縱幫助掩飾他人詐欺犯罪所得去向,他人 持其金融帳戶以為詐欺犯罪工具,均無違反其本意之幫助掩 飾他人詐欺犯罪所得去向及幫助詐欺取財之不確定故意,於 民國112年9月22日下午5時31分前之某時許,在桃園市桃園 區慈德街之統一超商,以店到店寄送方式,將其申辦之如附 表一所示帳戶之提款卡及密碼,寄出予不詳詐欺集團成員使 用。嗣該詐欺集團成員取得如附表一所示帳戶後,即共同意 圖為自己不法之所有,基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡,於 附表二所示時間,以附表二所示詐欺方式為幌,訛詐如附表 二所示之人,致附表二所示之人陷於錯誤,依指示於附表二 所示轉帳時間,將如附表二所示轉帳金額,轉入如附表二所 示帳戶,旋遭提領一空而掩飾、隱匿該筆款項之去向。嗣附表 二所示之人發覺有異,報警後循線查獲上情。 二、案經溫均祥、張雅瑄、呂佳容、張惠雯及陳其蔚訴由桃園市 政府警察局桃園分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實: 編號 證據名稱 待證事實 1 被告王美娟於警詢時及偵查中之供述 供述其於112年間,將如附表一所示帳戶之提款卡、密碼,寄送予暱稱「芊若」之人之事實。 2 告訴人溫均祥、張雅瑄、呂佳容、張惠雯及陳其蔚於警詢時之指訴 證明如附表二所示之告訴人,遭如附表二所示之詐欺方式施詐,而轉帳如附表二所示款 項至如附表二所示帳戶之事實。 3 告訴人等提供之匯款紀錄 、通聯記錄、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單 證明如附表二所示之告訴人,遭如附表二所示之詐欺方式施詐,而轉帳如附表二所示款 項至如附表二所示帳戶之事實。 4 中華郵政帳戶、上海銀行帳戶及中信帳戶開戶基本資料交易明細表各1份 證明本案犯罪所得款項於附表二所示之轉帳時間,匯入中華郵政帳戶、上海銀行帳戶及中信帳戶之事實。 二、核被告所為,係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財、以及刑法第30條第1項前段、為洗錢防制法 第2條第2款之洗錢行為,而涉犯同法第14條第1項之幫助洗錢 罪嫌。被告係以一提供附表一所示帳戶之幫助掩飾他人詐欺 犯罪所得去向及幫助詐欺取財之行為,詐騙告訴人及幫助掩 飾該等詐欺取財犯罪之犯罪所得去向之行為,係一行為觸犯數 罪名,為想像競合犯,請依刑法第55條規定,從一重之幫助 洗錢罪嫌論處。被告係以幫助他人犯罪之意思而實施犯罪構 成要件以外之詐欺取財及洗錢行為,均為幫助犯,請審酌均 依刑法第30條第2項之規定減輕其刑。另被告已於偵查中自 白犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌,若其復於審判中再 自白,請依洗錢防制法第16條第2項規定,減輕其刑。至綜 觀卷內事證並無足證明被告確有藉此取得任何不法利得,尚無 從認定被告因前揭行為而有實際犯罪所得,自無犯罪所得應 予宣告沒收之問題,附此敘明。 三、至報告意旨認被告亦涉犯洗錢防制法第15條之2之提供人頭 帳戶罪嫌部分,然增訂洗錢防制法第15條之2關於行政處罰 及刑事處罰規定,係在未能證明行為人犯幫助詐欺取財、幫 助洗錢等罪時,始予適用。倘能逕以相關罪名論處時,依上 述修法意旨,因欠缺無法證明犯罪而須以該條項刑事處罰規 定截堵之必要,自不再適用該條項規定,最高法院113年度 台上字第308號判決意旨可資參照。是上開部分容有誤會, 併此敘明。 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣桃園地方法院 中  華  民  國  113  年  6   月  5   日                檢 察 官 周珮娟 本件證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  6   月  18  日                書 記 官 楊梓涵 附錄本案所犯法條: 中華民國刑法第30條 (幫助犯及其處罰) 幫助他人實行犯罪行為者,為幫助犯。雖他人不知幫助之情者, 亦同。 幫助犯之處罰,得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 (普通詐欺罪) 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢,指下列行為: 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴   ,而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有   權、處分權或其他權益者。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處 7 年以下有期徒刑,併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表一: 編號 提供帳戶 1 中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶 (下稱郵局帳戶) 2 上海商業儲蓄銀行帳號00000000000000號帳戶 (下稱上海銀行帳戶) 3 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 (下稱中信銀行帳戶) 4 國泰世華商業銀行帳戶 5 聯邦商業銀行帳戶 附表二: 編號 告訴人 詐欺時間及方式 轉帳時間 轉帳金額 轉入帳戶 1 溫均祥 於112年8月25日前某日 ,佯稱為馬祖海上交通航運公司、星展銀行人員致電溫均祥,向溫均祥詐稱其信用卡遭他人作為訂購船票之用,需提供花旗銀行個資始能辦理止付及操作網銀云云 112年9月22日 下午5時31分許 4萬9,989元 上海銀行帳戶 112年9月22日 下午5時35分許 4萬9,989元 112年9月22日 下午5時49分許 4萬9,990元 中信銀行帳戶 112年9月22日 下午5時51分許 4萬9,990元 2 張雅瑄 於112年9月22日晚間 7時35分許,以+00000000000電話號碼、佯為台北富邦銀行客服人員致電張雅瑄,向張雅瑄詐稱其55688APP內之個資遭駭客入侵,有被盜刷可能,需匯款解除設定云云 112年9月22日 晚間8時52分許 9,996元 郵局帳戶 112年9月22日晚間8時53分許 9,995元 112年9月22日晚間8時54分許 9,986元 112年9月22日晚間8時56分許 9,996元 112年9月22日晚間8時56分許 9,995元 112年9月22日晚間8時57分許 9,986元 112年9月22日晚間9時4分許 2,999元 112年9月22日晚間9時6分許 2,999元 3 呂佳容 於112年9月22日晚間 9時9分許致電呂佳容,向呂佳容訛稱因55688APP內之個資遭駭客入侵,誤被設定為包月搭乘,需操作網銀解除設定云云 112年9月22日晚間10時41分許 4萬9,992元 郵局帳戶 4 張惠雯 於112年9月22日晚間10時19分前某時許,佯為蝦皮客服人員、蝦皮購物主管及中國信託銀行客服人員致電張惠雯,向張惠雯訛稱因系統遭駭,需依指示操作解除云云 112年9月22日晚間10時19分許 7,036元 郵局帳戶 5 陳其蔚 於112年9月22日下午 5時11分許致電陳其蔚,向陳其蔚訛稱因55688 APP內之會員個資外洩,若欲取消盜刷金額,則依指示操作網銀云云 112年9月22日晚間6時22分許 6,039元 中信銀行帳戶

2025-03-13

TYDM-114-金簡-55-20250313-1

金訴
臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第1488號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 岳少聰 上列被告因違反洗錢防制等案件,經檢察官提起公訴(113年度 偵緝字第326號),被告於本院準備程序進行中,就被訴事實為 有罪之陳述,經告知簡式審判程序意旨,並聽取當事人之意見後 ,經本院合議庭裁定,由受命法官獨任依簡式審判程序審理,判 決如下:   主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年肆月。未扣案 之犯罪所得新臺幣參仟元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時,追徵其價額。   犯罪事實 一、乙○○明知依一般社會生活之通常經驗,金融帳戶係個人理財 及交易之重要工具,為個人信用之表徵,且在金融機構申請 開立金融帳戶,並以臨櫃或至自動付款設備之方式提領款項 均無特殊限制,一般人無故收集取得他人金融帳戶使用,且 指示他人代為提領款項之行徑,常與財產犯罪之需要密切相 關,亦可預見代他人提領現金或轉匯其他金融帳戶之行為, 係詐欺集團藉此逃避執法人員循線追查之手法,且可經由款 項轉交之過程,隱藏犯罪所得之去向,製造金流斷點,竟仍 與通訊軟體暱稱「BLAGK.G」之人(下稱「BLAGK.G」)、及 其所屬之詐欺集團其他年籍不詳之成員共同意圖為自己不法 之所有,基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡,先 由詐欺集團成員於附表所示之時間、方式,詐騙如附表所示 之人,致其陷於錯誤,而匯款附表所示金額至不知情之黃雅 雯(所涉違反洗錢防制法等罪嫌,經臺灣桃園地方檢察署檢 察官以112年度偵字第56385號案件為不起訴處分)申請之華 南商業銀行帳戶(帳號000-000000000000號,下稱B帳戶) ,該詐欺集團成員再於附表所示之時間,匯入李承彥(所涉 違反洗錢防制法等罪嫌,經臺灣士林地方檢察署以112年度 偵字第24842號、28254號案件提起公訴)申辦之台北富邦商 業銀行帳戶(帳號000-00000000000000號,下稱C帳戶), 嗣於附表所示之時間,匯至乙○○申辦之中國信託商業銀行帳 戶(帳號000-000000000000號,下稱A帳戶),乙○○又於112 年3月6日14時10分,提領帳戶內之贓款後,依詐欺集團成員 指示,購買虛擬貨幣存入詐欺集團所指定之電子錢包內,藉 以掩飾、隱匿詐欺取財所得贓款之來源及去向。 二、案經丙○○訴由桃園市政府警察局龍潭分局報告臺灣桃園地方 檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 壹、程序部分   按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期 徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外,於第一次審判期 日前之準備程序進行中,被告先就被訴事實為有罪之陳述時 ,審判長得告知被告簡式審判程序之旨,並聽取當事人、代 理人、辯護人及輔佐人之意見後,裁定進行簡式審判程序, 刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本案被告乙○○ 所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外 之罪,其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述,經告知簡 式審判程序之旨,並聽取公訴人及被告之意見,經本院合議 庭評議後,認合於刑事訴訟法第273條之1第1項之規定,爰 依首揭規定,裁定進行簡式審判程序。是本案之證據調查, 依同法第273條之2規定,不受同法第159條第1項、第161條 之2、第161條之3、第163條之1,及第164條至170條所規定 證據能力認定及調查方式之限制,合先敘明。 貳、實體部分 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由  ㈠上開犯罪事實,業據被告於本院準備程序及審理程序坦承不 諱【本院113年度金訴字第1488號卷(下稱金訴卷)第73頁 至77頁、79頁至84頁】,且為證人即告訴人丙○○於警詢時證 述明確【臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第59592號卷(下 稱偵卷)第37頁至43頁】,並有內政部警政署反詐騙諮詢專 線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯 防機制通報單(偵卷第47頁至49頁、51頁至53頁、55頁、57 頁、59頁)、A帳戶 、B帳戶、C帳戶之開戶資料及存款交易 明細(偵卷第73頁至13頁、107頁至126頁)、被告與詐欺集 團成員之對話紀錄【臺灣桃園地方檢察署113年度偵緝字第3 26號卷(下稱偵緝卷)卷一第95頁至238頁;偵緝卷卷二第3 頁至292頁;偵緝卷卷三第3頁至210頁】在卷可稽,足認被 告之任意性自白確與事實相符,堪以採信。  ㈡綜上,本案事證明確,被告犯行洵堪認定,應依法論科。 二、論罪科刑  ㈠新舊法比較  ⒈按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較,應就與罪刑有關之 法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情 形,依具體個案綜其檢驗結果比較後,整體適用法律(最高 法院113年度台上字第2303號刑事判決參照)。  ⒉被告行為後,洗錢防制法先於民國於112年6月14日修正公布 並自同年月16日起生效施行,嗣又於113年7月31日修正公布 並自同年8月2日起生效施行:  ⑴查,113年7月31日修正前之洗錢防制法第2條第1項第1款規定 「本法所稱洗錢指意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使 他人逃避刑事追訴,而移轉或變更特定犯罪所得」;修正後 之洗錢防制法第2條第1項第1款則規定「本法所稱洗錢指隱 匿特定犯罪所得或掩飾其來源」,固擴大洗錢行為之定義, 然被告本案所為均該當修正前後之洗錢行為,尚無新舊法比 較之必要。  ⑵次查,被告行為時法即113年7月31日修正前洗錢防制法第14 條第1項原規定「有第二條各款所列洗錢行為者,處7年以下 有期徒刑,併科新臺幣5百萬元以下罰金。」,裁判時法即 修正後洗錢防制法第19條第1項則規定「有第二條各款所列 洗錢行為者,處三年以上十年以下有期徒刑,併科新臺幣一 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億 元者,處六月以上五年以下有期徒刑,併科新臺幣五千萬元 以下罰金。」是經比較新舊法,修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」 之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑,似較有利於被告 。惟關於113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項所規 定「(洗錢行為)不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之 刑」之科刑限制,因本案前置特定不法行為係刑法第339條 第1項普通詐欺取財罪,而113年7月31日修正前一般洗錢罪 (下稱舊一般洗錢罪)之法定本刑雖為7年以下有期徒刑, 但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下 有期徒刑之拘束,形式上固與典型變動原法定本刑界限之「 處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同,然此等對於法院刑罰 裁量權所為之限制,已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架, 自應納為新舊法比較事項之列(最高法院113年度台上字第2 303號刑事判決參照)。是揆諸前揭加減原因與加減例之說 明,若適用113年7月31日修正前洗錢防制法即被告行為時法 論以一般洗錢罪,其量刑範圍(類處斷刑)為有期徒刑2月 至5年;倘適用修正後洗錢防制法即現行法論以一般洗錢罪 ,其處斷刑框架則為有期徒刑6月至5年,綜合比較結果,應 認113年7月31日修正前洗錢防制法即被告行為時法之規定較 有利於被告。  ⑶再查,被告行為時法即112年6月14日修正前之洗錢防制法第1 6條第2項規定:「犯前2條之罪,在偵查或審判中自白者, 減輕其刑」。中間時法即112年6月14日修正後第16條第2項 規定:「犯前4條之罪,在偵查『及歷次』審判中均自白者, 減輕其刑」。裁判時法即113年7月31日修正後第23條3項則 規定:「犯前4條之罪,在偵查『及歷次』審判中均自白者,『 如有所得並自動繳交全部所得財物者』,減輕其刑;『並因而 使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上 利益,或查獲其他正犯或共犯者,減輕或免除其刑』」。因 依行為時法之規定,行為人僅需在偵查「或」審判中自白者 ,即得減輕其刑;惟依中間時法及裁判時法之規定,行為人 均須於偵查「及歷次」審判中均自白,裁判時法復增訂如有 所得並自動繳交全部所得財物者,始符減刑規定。經比較之 結果,應認行為時法即112年6月14日修正前洗錢防制法第16 條第2項規定對被告較為有利。  ⑷綜上,經本院比較新舊法適用之結果,不論是就被告所犯一 般洗錢罪部份以及洗錢罪之減刑事由,均是以行為時之洗錢 防制法對於被告較為有利,是依首開說明所揭示,法律變更 之比較應整體適用法律之原理原則,就被告所犯一般洗錢罪 及相關減刑事由,均應整體適用被告行為時即112年6月14日 修正前洗錢防制法第2條、第14條、第16條第2項規定。  ⒊被告行為後,詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公 布,並自113年8月2日起生效施行:   按犯詐欺犯罪,在偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪所得 ,自動繳交其犯罪所得者,減輕其刑;並因而使司法警察機 關或檢察官得以扣押全部犯罪所得,或查獲發起、主持、操 縱或指揮詐欺犯罪組織之人者,減輕或免除其刑,詐欺犯罪 危害防制條例第47條定有明文。雖詐欺犯罪危害防制條例係 被告行為後始生效施行,然因前揭詐欺犯罪危害防制條例第 47條之規定係有利於被告,仍應依刑法第2條第1項但書規定 ,予以適用詐欺犯罪危害防制條例第47條之規定。  ㈡又起訴書就被告所為,固認係涉犯刑法第339條第1項之詐欺 取財罪嫌,惟被告於本院準備程序時已自承:伊係利用飛機 軟體聯繫,有私訊「BLAGK.G」,是他指示伊收錢跟購買虛 擬貨幣。另有使用群組聯繫,這個群組是用於買幣的群組, 群組裡面至少有3人以上,裡面有詐欺集團第二層的人,他 們會在群組裡面說錢已入帳,伊亦會依「BLAGK.G」指示在 群組內購買虛擬貨幣等語(金訴卷第74頁至76頁),復依被 告手機之對話紀錄(偵緝卷卷一第95頁至238頁;偵緝卷卷 二第3頁至292頁;偵緝卷卷三第3頁至210頁),亦見被告尚 有利用通訊軟體與暱稱「LG」、「兔年行大運」、「真可愛 你笑起來」等人聯繫收購虛擬貨幣、報酬結算、帳戶申辦 進度等情事,足認被告確有與「BLAGK.G」及至少3人以上之 本案詐欺集團其他成員,共同實行本案詐欺取財犯行,且被 告亦明知此情,是被告主觀上對於「三人以上共同犯之」之 加重詐欺事由應所認識而仍為之,故被告所為應係構成刑法 第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪,起訴書 就此部分之認定,容有誤會。惟因起訴書所指被告涉犯之普 通詐欺取財罪嫌,與本院前揭認定被告所犯之三人以上共同 詐欺取財罪,兩者基本社會事實同一,且亦經本院於準備程 序及審理時告知罪名(金訴卷第74頁、80頁),俾利當事人 得以行使訴訟上之攻擊、防禦權,對被告訴訟上之防禦權尚 無妨礙,是本院爰依法變更起訴法條。  ㈢核被告所為,係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪、112年6月14日修正前洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢罪。又被告係以一行為同時觸犯詐欺取財罪、 一般洗錢罪,屬想像競合犯,應依刑法第55條規定,從一重 論以一般洗錢罪。另被告係依「BLAGK.G」之指示,提供自 身A帳戶並將匯入之詐欺款項用以購買虛擬貨幣,再匯入指 定之電子錢包,實與「BLAGK.G」及本案詐欺集團成員間, 就本案犯行,有犯意聯絡及行為分擔,應論以共同正犯。  ㈣刑之減輕事由  ⒈修正前之洗錢防制法第16條第2項   按想像競合犯之處斷刑,本質上係「刑之合併」。其所謂從 一重處斷,乃將想像競合犯組成之評價上數罪,合併為科刑 一罪,其所對應之刑罰,亦合併其評價上數罪之數法定刑, 而為一個處斷刑。易言之,想像競合犯侵害數法益者皆成立 犯罪,論罪時必須輕、重罪併舉論述,同時宣告所犯各罪名 ,包括各罪有無加重、減免其刑之情形,亦應說明論列,量 刑時併衡酌輕罪部分量刑事由,評價始為充足,然後依刑法 第55條前段規定「從一重處斷」,非謂對於其餘各罪可置而 不論。因此,法院決定處斷刑時,雖以其中最重罪名之法定 刑,做為裁量之準據,惟於裁量其輕重時,仍應將輕罪合併 評價在內,此有最高法院108年度台上字第4405、4408號判 決意旨足資參酌。查被告於審理時,就本案所犯一般洗錢罪 之犯行已坦承不諱(金訴卷第73頁至77頁、79頁至84頁), 足認被告於本案之審判中自白其犯行,合於112年6月14日修 正前洗錢防制法第16條第2項減刑之規定,然經合併評價後 ,既依想像競合犯從一重依刑法之加重詐欺取財罪處斷,依 前揭意旨,自無從再適用上開規定減刑,惟本院於後述量刑 時仍當一併衡酌該部分減輕其刑事由。  ⒉詐欺犯罪危害防制條例第47條   詐欺犯罪危害防制條例係被告行為後,始生效施行,為因該 規定有利於被告,應依刑法第2條第1項但書規定予以適用等 節,已如前述。查被告於偵查中均否認本案三人以上詐欺取 財罪之犯行(偵緝卷第75頁、76頁),遲至本院準備程序及 審理時始坦承其犯行(金訴卷第73頁至77頁、79頁至84頁) ,核與詐欺犯罪危害防制條例第47條所規定之「偵查及歷次 審判中均自白」之減刑要件不符,即無從依該條規定減輕其 刑。  ㈤爰以行為人之責任為基礎,審酌被告正值青壯,竟不思正道 獲取財物,無視我國政府一再宣誓掃蕩詐騙犯罪之決心及法 規禁令,仍參與本案詐欺犯罪之分工,擔任車手負責匯入其 帳戶之詐欺贓款用以購買虛擬貨幣,並匯入詐欺集團所指定 之虛擬帳戶,而與本案詐欺集團成員共同為牟取不法利益, 利用一般民眾想賺取高額報酬之人性弱點,謊稱有投資機會 ,著手實行詐騙及掩飾、隱匿不法所得去向、所在之洗錢等 犯行,所為罔顧法令及他人權益,助長詐騙歪風,紊亂社會 經濟秩序,且損及民眾對於整體社會往來活動之信任,實值 非難。並考量被告雖於犯後終能坦承全部犯行,核與112年6 月14日修正前之洗錢防制法第16條第2項規定相符,然其係 於本院準備程序及審理時方坦承犯行,實與偵查之初即坦承 犯行有別,是其犯後態度仍難謂良好。佐以被告於本案前已 有因強制猥褻、恐嚇、詐欺等案件遭法院判刑之犯罪前科紀 錄,有臺灣高等法院被告前案紀錄表(金訴卷第11頁至20頁 )在卷可稽,堪認被告素行非佳。再參酌被告之犯罪動機、 目的、手段、程度及被害人所受之財產損害等節,暨兼衡被 告於本院審理時自陳其教育程度為高中肄業、入監前從事汽 車美容工作,經濟狀況普通(金訴卷第82頁)等一切情狀, 量處如主文所示之刑。另檢察官起訴書關於具體求刑之意旨 略以:被告否認犯行,而匯入A帳戶之金額多達91萬15元, 顯有多名潛在被害人等情,請求量處被告有期徒刑5年,併 科罰金100萬元等語。然被告已於本院準備程序及審理程序 時坦承全部犯行乙節,業如前述,且詐欺罪本係侵害個人財 產法益之犯罪,應依被害人數、被害次數決定其罪數,而本 案中被害人僅有告訴人丙○○一人,其於本案中被害金額亦僅 有5萬元,縱有其他潛在被害人,然渠等受詐之部分,應成 立他罪而由檢察官另為適法之處理,並不在本案檢察官所起 訴之範圍內,倘於本案中就其他潛在被害人受詐部分一併審 酌,實有違反罪刑相當原則之疑慮,本院當無從於本案中就 該部分審理,是檢察官於起訴書所為之具體求刑,即難認為 妥適,附此敘明。 三、沒收  ㈠按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之;於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額,刑法第38條之1第1 項前段、第3項分別定有明文。經查,本案被告於本院審理 時均供稱:伊本次領錢獲得之報酬為新臺幣(下同)3,000 元等語(金訴卷第82頁),且卷內復查無其他證據證明被告 有獲得其他利益或報酬,自應堪認被告已實際獲得3,000元 之報酬,而屬其犯罪所得,又該3,000元既未扣案,亦未發 還被害人,爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告 沒收,並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其 價額。  ㈡次按沒收適用裁判時之法律,刑法第2條第2項定有明文。查 被告行為後,洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物 或財產上利益之規定,業經修正為同法第25條第1項規定: 「犯第十九條、第二十條之罪,洗錢之財物或財產上利益, 不問屬於犯罪行為人與否,沒收之」,並於113年7月31日公 布,而於同年0月0日生效施行,自應適用裁判時即上開修正 後之現行規定,合先敘明。經查,被告就本案詐得之財物即 洗錢標的,已全部遭被告提領並交付給本案詐騙集團其他成 員並無存留,且被告未扣案之犯罪所得,亦已宣告沒收及追 徵如前,則被告並無經檢警現實查扣或保留其個人仍得支配 處分之洗錢標的,參酌洗錢防制法第25條第1項修正說明意 旨,尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心 理之實益,且為避免對被告執行沒收、追徵造成過苛之結果 ,故爰不就此部分款項予以宣告沒收,併此敘明。 據上論斷,依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段 、第300條,判決如主文。 本案經檢察官甲○○提起公訴,檢察官黃于庭到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  13  日          刑事第十五庭  法 官 朱家翔 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。                  書記官 劉璟萱 中  華  民  國  114  年  3   月  13  日 附錄本案所犯法條: 刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者,處一年以上七年 以下有期徒刑,得併科一百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 民國112年6月16日之洗錢防制法第14條(同113年8月2日修正前 規定) 有第2條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣 五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表 編號 被害人 詐欺時間 詐欺手法 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 受款帳戶 (第一層) 轉帳時間 轉帳金額 (新臺幣) 受款帳戶 (第二層) 轉帳時間 轉帳金額 (新臺幣) 受款帳戶 (第三層) ⒈ 丙○○ (已提告) 112年2月1日 20時36分 投資詐欺 112年3月6日 12時38分 5萬元 B帳戶 112年3月6日 12時43分 9萬16元 C帳戶 112年3月6日 14時10分 91萬15元 A帳戶

2025-03-13

TYDM-113-金訴-1488-20250313-1

金訴
臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第1640號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 郭明錕 上列被告因違反洗錢防制法等案件,經檢察官提起公訴(113年 度偵字第38454號),本院判決如下:   主 文 郭明錕幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項洗錢罪,處有期 徒刑六月,併科罰金新臺幣十萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣 一仟元折算壹日。   事 實 郭明錕明知金融帳戶是個人信用的重要表徵,可預見若將名下金 融帳戶提供非近親好友等具有特別信任關係之他人使用,極可能 幫助他人利用該帳戶作為與財產犯罪有關之工具,並可能幫助他 人達成隱匿、掩飾犯罪所得之洗錢目的,惟仍容任其發生,基於 幫助犯詐欺取財罪與幫助犯一般洗錢罪之不確定故意,於民國11 3年4月某時,先依真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員指示就其申 辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶(下 稱本案帳戶)開啟網路銀行服務,再將本案帳戶之網路銀行帳號 、密碼提供與該詐欺集團成員。該詐欺集團成員取得本案帳戶後 ,即意圖為自己不法之所有,基於詐欺取財、洗錢之犯意,以投 資詐欺手法(為免被作為詐欺手段參考,不詳載具體手段),致 陳得雄陷於錯誤並於113年4月18日下午2時20分許臨櫃匯款新臺 幣(下同)53萬8,000元至本案帳戶,旋遭詐欺集團成員網路轉 帳至其他控制帳戶,以此製造金流斷點,隱匿上開詐欺特定犯罪之不 法所得去向。   理 由 壹、程序方面   本判決引用證據,檢察官、被告郭明錕於言詞辯論終結前均 未爭執證據能力,亦查無事證足認有違背法令程序取證等證 據排除事由,認均有證據能力。 貳、實體方面 一、訊據被告固坦承本案帳戶為其申辦,並有將本案帳戶提供與 LINE上自稱「莊雅敏」之人,惟矢口否認有幫助詐欺、幫助 一般洗錢犯行。答辯以:伊沒有幫助詐欺及幫助洗錢之犯意 ,是「莊雅敏」跟伊說要用虛擬貨幣,所以才把本案帳戶交 出等語(審金訴卷第34頁、金訴卷第84-86頁)。 二、本院認為被告成立本案犯罪之理由:  ㈠被告客觀上確有將本案帳戶提供與詐欺集團成員利用:   被告就本案帳戶申辦網路銀行服務,將本案帳戶提供與詐欺 集團;詐欺集團取得本案帳戶後如犯罪事實所示詐欺、洗錢 犯行各節,除有被告前揭陳述可佐外,並有本案帳戶基本資 料、歷史交易明細(113偵38454第37-41頁)、內政部警政 署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局楠梓分局受理 詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單( 113偵38454第47-51頁)、中華郵政股份有限公司113年11月 27日儲字第1130072835號函暨所附網路郵局記相關服務申請 書、存簿及提款密碼及存簿變更紀錄(113金訴1640第17-29 頁)在卷可稽,當可認定。  ㈡被告本案具備幫助詐欺、幫助一般洗錢之未必故意:   被告學歷為高職畢業,案發當時工作為豆腐工廠員工,經被 告於本院審理中陳述甚明(金訴卷第87頁)。依被告前揭學 經歷,被告係具一般知識及社會經驗之常人,對於詐騙集團 利用人頭犯罪之型態,及一般人應如何使用及保管帳戶資料 之常識,以及應避免自身帳戶被不法利用為犯罪工具,自難 諉為不知。被告本於前揭認識,仍於前揭時間將本案帳戶提 供與詐欺集團成員,足認其對於可能發生詐欺或製造金流斷 點,以掩飾、隱匿上開犯罪所得去向之不法犯罪一事抱持「 縱令該帳戶被供作詐欺、洗錢犯罪使用亦不違反其本意」之 容任心理甚明,當已具備幫助詐欺、幫助一般洗錢之未必故 意。  ㈢被告固辯稱:伊沒有幫助詐欺及幫助洗錢之犯意,是「莊雅 敏」跟伊說要用虛擬貨幣,所以才把本案帳戶交出等語,並 提出LINE對話紀錄。惟查:  1.被告固於審判中當庭提出LINE對話記錄(金訴卷第85頁), 惟觀諸該記錄內容,其與對話對象(按:對話記錄之對方名 稱為「若如初見」,惟被告稱這即是「莊雅敏」)所談論者 多為有關店舖經營、生活瑣事、晚餐午餐吃了什麼等事,顯 見被告與交談對象並無特別親近、足以信賴之關係存在,被 告於審理中亦稱:伊不太確定「莊雅敏」這是不是他的本名 等語(金訴卷第86頁),顯見被告與對方至多為泛泛之交。 被告於此情況下,竟仍依對方指示開啟本案帳戶之網路銀行 功能,甚至進一步提供本案帳戶,足認被告對於可能發生詐 欺或製造金流斷點,以掩飾、隱匿上開犯罪所得去向之不法 犯罪一事抱持「縱令該帳戶被供作詐欺、洗錢犯罪使用亦不 違反其本意」之容任心理甚明。  2.何況,金融帳戶為個人理財工具,申設金融帳戶並無任何特 殊限制,一般民眾多能在不同金融機構自由申請開戶,且因 金融帳戶與個人財產之保存、處分密切相關,具強烈屬人特 性,相關帳戶資料即通常為避免他人任意取得、使用之物; 因此若有不以自己名義申請開戶者,反以其他方式向他人取 得金融帳戶使用,考量金融帳戶申辦難度非高及個人專有特 性,稍具社會歷練與經驗常識之一般人,應能合理懷疑該收 購或取得帳戶者係欲利用人頭帳戶來收取不法財物或遂行詐 騙。被告既然為具有一般智識之人,就此當然無從推諉不知 ,惟被告仍將本案帳戶交付他人,自有幫助詐欺、幫助洗錢 之未必故意明確。從而,被告所辯不足憑採。  ㈣綜上所述,本案事證明確,可以認定被告本案犯行,應予論 罪科刑。 三、論罪科刑:  ㈠新舊法比較  1.被告行為後,洗錢防制法於113年7月31日修正公布、同年0 月0日生效施行。一般洗錢罪於修正前洗錢防制法第14條第1 項之規定為「有第2條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期 徒刑,併科新臺幣500萬元以下罰金」,修正後洗錢防制法 第19條第1項後段則規定為「(有第2條各款所列洗錢行為者 )其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者,處6月以 上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5,000萬元以下罰金」,修 正後規定刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之科刑上限規 定。揆諸前揭說明,若適用修正前洗錢防制法論以一般洗錢 罪,其量刑範圍為有期徒刑2月至5年;倘適用修正後洗錢防 制法論以一般洗錢罪,其量刑範圍則為有期徒刑6月至5年。 綜合比較結果,應認修正前洗錢防制法之一般洗錢罪規定較 有利於被告。 2.洗錢防制法就自白減輕規定,於112年6月14日、113年7月31 日均有修正。112年6月14日修正後第16條第2項規定:「犯 前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑」;1 13年7月31日修正後第23條3項規定:「犯前4條之罪,在偵 查及歷次審判中均自白者,如有所得並自動繳交全部所得財 物者,減輕其刑」。本案被告在偵查及本院審理中均否認犯 行,都不符合前揭減刑規定,無庸比較新舊法。  ㈡核被告所為,係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫助 詐欺取財罪,及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法 第14條第1項幫助一般洗錢罪。起訴意旨固認為要適用修正 後的洗錢防制法第19條,惟本院見解容有不同,附此說明。  ㈢被告以一次交付帳戶行為,同時幫助詐欺集團為詐欺取財及 實施洗錢等犯行,屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯,應依 刑法第55條規定,從一重以幫助洗錢罪之一罪處斷。  ㈣被告基於幫助洗錢之不確定故意,為構成要件以外之行為,   為幫助犯,是依刑法第30條第2項減輕其刑。  ㈤爰以行為人責任為基礎,審酌被告任意提供本案帳戶予他人 ,終為詐騙集團所利用,進而紊亂社會正常交易秩序及交易 安全,並使詐騙集團藉此輕易於詐騙後取得財物,偵查機關 亦因此難以追查犯罪人真實身分,且被害人受騙金額非屬輕 微,應予非難;兼衡被告未與被害人達成和解之客觀情況與 犯後態度,以及考量被告自陳之智識程度、家庭經濟狀況, 暨其犯罪動機、目的、手段及素行等一切情狀,量處如主文 所示之刑,並就罰金諭知易服勞役折算標準。 四、沒收   被告始終否認犯行,卷內亦無證據證明被告因提供本案帳戶 取得報酬,依罪證有疑利於被告原則,應認被告無犯罪所得 ,自無從對被告為沒收之諭知。另流經本案帳戶之本案不法 所得,業經詐欺集團移轉殆盡,並無證據足認被告就此獲有 利益,若就此對被告宣告沒收當有過苛之虞,爰不予宣告沒 收。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官黃榮加提起公訴,檢察官陳美華、許振榕到庭執行 職務。 中  華  民  國  114  年   3  月  13  日          刑事第二十庭 法 官 張羿正 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。                 書記官 王宣蓉 中  華  民  國  114  年  3   月  13  日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第30條第1項 幫助他人實行犯罪行為者,為幫助犯。雖他人不知幫助之情者, 亦同。 中華民國刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 修正前洗錢防制法第14條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺 幣5百萬元以下罰金。

2025-03-13

TYDM-113-金訴-1640-20250313-1

臺灣宜蘭地方法院

竊盜

臺灣宜蘭地方法院宣示判決筆錄 114年度易字第76號 公 訴 人 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 吳育存 上列被告因竊盜等案件,於中華民國114年3月13日下午2時30分 許,在本院第1法庭宣示判決,出席職員如下: 法 官 黃永勝 書記官 林怡君 通 譯 沈依陵 法官起立朗讀判決主文、犯罪事實要旨、處罰條文、附記事項, 及告以上訴限制、期間並提出上訴狀之法院,且諭知記載其內容 : 一、主 文: 吳育存犯刑法第321條第1項第1款之侵入住宅竊盜罪,處有期徒 刑陸月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。又犯刑法第32 0條第1項之竊盜罪,處有期徒刑貳月,如易科罰金,以新臺幣壹 仟元折算壹日。應執行有期徒刑柒月,如易科罰金,以新臺幣壹 仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收,於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時,追徵其價額。 二、犯罪事實要旨:   吳育存與張素真為鄰居關係,詎吳育存竟意圖為自己不法所 有,基於侵入住宅竊盜之犯意,於民國113年11月26日13時4 1分許,步行前往張素真位於宜蘭縣○○鄉○○村○○巷00號住處 ,見屋內無人且房屋旁之倉庫門未上鎖,遂徒手開啟倉庫門 鎖侵入倉庫內,徒手竊取張素真放在倉庫內的鐵工器材數件 得手後,步行離去,復吳育存接續上開侵入住宅竊盜之犯意 ,於同日14時14分許,步行返回前址倉庫,徒手開啟倉庫門 鎖侵入倉庫內,徒手竊取張素真放在倉庫內的電鑽工具箱1 盒、白色噴漆罐1罐(價值新臺幣【下同】共3,075元)得手 後,步行離去,吳育存再於不詳時間至礁溪鄉吳沙村某工地 以一仟元之價格變賣前開鐵工器材予真實姓名年籍均不詳之 人後,將變賣後之不法所得花用殆盡;另白色噴漆罐1罐則 自行使用後丟棄。嗣張素真發現遭竊後報警處理,經警調閱 監視器影像,因而循線查知上情,並扣得前開電鑽工具箱1 盒(已發還張素真)。 二、吳育存意圖為自己不法所有,基於竊盜之犯意,於113年12 月24日17時25分許,徒步至址設宜蘭縣○○鄉○○路0段000號「 鑫生活生鮮超市」,趁林旻濤疏未注意看管財物之際,徒手 竊取該店內陳列架上由林旻濤所管領之135(夾鏈包)美國 經典原味299.5g1包、Bar啤酒330ML6入1組、N雲絲頓紅-包1 包、品客洋芋片102g-香辣2罐、品客洋芋片102g-辣炒蒜香 龍蝦1罐、品客洋芋片102g-洋蔥1罐、品客洋芋片102g-濃厚 絕品咖哩1罐、品客洋芋片102g-起司1罐(價值共742元)得 手後,藏匿於隨身口袋、手提袋內,未結帳即要離去,當場 被林旻濤攔下並報警,經警到場逮捕吳育存,並扣得前開物 品(已發還林旻濤)。 三、處罰條文:   刑法第320條第1項、第321條第1項第1款、第41條第1項前段 、第8項、第51條第5款、第38條之1第1項前段、第3項、第4 項,刑法施行法第1條之1第1項。 四、協商判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本訊問程 序終結前,被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者;第 2款被告協商之意思非出於自由意志者;第4款被告所犯之罪 非第455條之2第1項所定得以協商判決者;第6款被告有其他 較重之裁判上一罪之犯罪事實者;第7款法院認應諭知免刑 或免訴、不受理者情形之一,及違反同條第2項「法院應於 協商合意範圍內為判決;法院為協商判決所科之刑,以宣告 緩刑或2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者外, 不得上訴。 五、如不服本件判決,得自收受判決送達之日起20日內,向本院 提出上訴書狀,上訴於第二審法院。 中  華  民  國  114  年  3   月  13  日              臺灣宜蘭地方法院刑事第二庭                  法   官 黃永勝                  書 記 官 林怡君 以上正本證明與原本無異。                                 書 記 官 林怡君  中  華  民  國  114  年  3   月  13  日 本案論罪科刑主要法條: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第321條 犯前條第1項、第2項之罪而有下列情形之一者,處6月以上5年以 下有期徒刑,得併科50萬元以下罰金: 一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。 二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。 三、攜帶兇器而犯之。 四、結夥三人以上而犯之。 五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。 六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、 車、航空機內而犯之。 前項之未遂犯罰之。

2025-03-13

ILDM-114-易-76-20250313-1

台抗
最高法院

違反商業會計法聲請再審及停止刑罰執行

最高法院刑事裁定 114年度台抗字第341號 抗 告 人 傅宗道 上列抗告人因違反商業會計法案件,不服臺灣高等法院臺中分院 中華民國114年1月2日駁回聲請再審及停止刑罰執行之裁定(113 年度聲再字第159號),提起抗告,本院裁定如下: 主 文 抗告駁回。 理 由 一、按刑事訴訟法第420條第1項第6款明定:「有罪之判決確定 後,因發現新事實或新證據,單獨或與先前之證據綜合判斷 ,足認受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決 所認罪名之判決者」,為受判決人之利益,得聲請再審;同 條第3項並規定:「第1項第6款之新事實或新證據,指判決 確定前已存在或成立而未及調查斟酌,及判決確定後始存在 或成立之事實、證據」。是得據為受判決人之利益聲請再審 之「新事實」、「新證據」,固不以有罪判決確定前已存在 或成立而未及調查斟酌者為限,其在判決確定後始存在或成 立之事實、證據,亦屬之;然該事實、證據,仍須於單獨觀 察,或與先前之證據綜合判斷後,得以合理相信其足以動搖 原確定之有罪判決,使受有罪判決之人應受無罪、免訴、免 刑或輕於原判決所認罪名之判決者,始足當之。而同法第42 1條關於不得上訴於第三審法院之案件,就足以影響判決之 重要證據漏未審酌,得聲請再審之規定,其中「重要證據」 與上開第420條第1項第6款「新事實或新證據」法規範用語 雖有不同,然二者之涵義應為相同之解釋,以達調和法秩序 安定與發現真實之目的。又若徒就卷內業已存在之資料,對 於法院取捨證據之職權行使即已說明之理由再為爭執、任加 指摘,無從在客觀上令人形成得合理相信足以推翻原確定判 決所確認之事實,或鬆動其事實認定之重要基礎,亦不能開 啟再審,而破壞判決之安定性,均應認其再審之聲請於法無 據,予以駁回。 二、原裁定略以: ㈠本件抗告人即受判決人傅宗道因違反商業會計法案件,對於 原審法院111年度上訴字第30號確定判決附表(下稱附表) 甲編號2-3依想像競合犯從一重論以共同犯商業會計法第71 條第1款之填製記入不實罪(相競合犯背信罪),判處有期 徒刑4年10月部分提起再審,係主張:  1.抗告人於原確定判決審理時所提出之上訴理由狀中之上證一 即民國97年3月26日孫文郁建築師事務所施工預算書、圖, 此第一次之完整預算書記載臺中市黎明自辦市地重劃區(下 稱黎明重劃區)整個工程相關各項施工費,攸關證人即孫文 郁建築師事務所員工許凱茗所為有虛增工程預算費用之證述 ,是否因案發時間距離證述時間過久而有記憶錯誤情形,惟 原確定判決就此重要證據未予審酌論述,顯已符合新證據之 未判斷資料性要件;況依97年3月3日單元二期末報告會議紀 錄、97年3月27日單元二圖面檢討會議紀錄,當時尚有圖面 未完全定稿,整個預算編列既尚未確定,何來得以認定有虛 增工程預算?且重劃工程預算之編列應參照臺中市政府營繕 工程造價標準,及「行政院公共工程委員會」公告之「公共 工程價格資料庫作業辦法」之規定辦理,非可任由建築師助 理依照業主之要求任意編列,自無許凱茗所稱有虛增工程預 算費用之事實。  2.抗告人於原確定判決審理期間所提書狀中之附表一與附表二 說明及證人孫文郁之證述,足徵許凱茗所為證述並非事實, 顯係記憶錯誤,然原確定判決僅依據許凱茗所為部分不利於 抗告人之證述,而認定本件重劃工程預算之編列有虛增,不 僅認定事實有違誤之處,亦對於上開重要證據即孫文郁之證 述未予審酌之情。 3.許凱茗與證人即工程設計規劃人員尤俊晴所為證述,其2人 相互間存有矛盾之處,原確定判決無視卷證資料所呈現之客 觀事實及其等矛盾之證述於不論,就此部分證據之採證,顯 有違背經驗法則及論理法則。 4.抗告人聲請「向臺中市政府函詢獎勵土地所有權人辦理市地 重劃辦法第32條第2項規定:『各該工程主管機關為前項核定 時,應依各該地區所定公共設施工程費用規定予以審查。』 其所指之『應依各該地區所定公共設施工程費用規定予以審 查』其審查之依據為何?臺中市政府營繕工程造價標準及行 政院公共工程委員會公告之『公共工程價格資料庫作業辦法』 規定是否為審查之依據標準?除此之外尚有何項憑以審查之 規定與資料?設若審查過程中,發現送審單價或數量與前揭 審查標準不符,應如何處理?」部分,經原確定判決認無調 查之必要,然此所述之理由相互矛盾,且原確定判決既已認 定設計書圖及工程預算必須報請主管機關「核定」,若市政 府未按圖說予以核可,此部分原即屬承辦人員失職之處,又 何來無調查之必要?且何以認定抗告人有構成背信之行為? 此亦屬刑事訴訟法第420條第1項第6款或第421條「重要證據 漏未審酌」之再審事由。 5.抗告人聲請「就本件黎明重劃區重劃會(下稱黎明重劃會) 已報請主管機關臺中市政府所核定之整個工程書、圖中之『 項目』及 『數量』 ,委請第三公正機構依據獎勵土地所有權 人辦理市地重劃辦法第32條第2項所規定之『…各該地區所定 公共設施工程費用規定…』之『單價』標準為基準,予以計算整 個重劃工程之總費用是否如原審判決所認定之僅新臺幣(下 同)17億4000萬元而已?抑或是確實為28億1681萬8833元? 」部分,亦經原確定判決認無再耗費資源送請鑑定之必要。 惟原確定判決不僅對於重劃工程預算之編列應按獎勵土地所 有權人辦理市地重劃辦法第32條規定辦理認知不足,更將預 算之編列與事後對於工程之發包價混為一談,致有適用法令 違誤之處,亦屬刑事訴訟法第420條第1項第6款、或第421條 「重要證據漏未審酌」之再審事由。 6.抗告人聲請「就抗告人被訴虛增拆遷補償費用部分,即虛增 第一期拆遷補償費8351萬1101元,第二期拆遷補償費用1億4 765萬3480元,二期合計2億3116萬4581元部分,函請市政府 說明如就此部分之金額於核定負擔費用總計表中予以全部扣 除時,其中如地主與富有土地開發股份有限公司(即辦理重 劃之公司,下稱富有公司)有簽署重劃協議書,且約定地主 取得約定之配地比例時,則對於該地主之配地有無受影響? 又如係屬未有簽約之地主時,因本件重劃會之章程第17條第 3項有明定:『本重劃區全數抵費地授權由理事會按本區總開 發成本出售予富有公司或該公司指定之人士』,另該章程第1 7條第4項亦明定:『本重劃區開發之盈虧由富有公司自負之 ,不得藉故要求其他費用』,是此情節之下,其對於未簽約 之地主之配地比例有無受影響?如有,其具體之影響内容為 何?」,惟經原確定判決認無調查之必要,然此涉及抗告人 之不法犯罪所得究竟多少,原確定判決既於其事實欄部分說 明無論有無虛增地上拆遷物補償費2億3116萬4581元與虛增 工程費10億9976萬1642元,共計13億3092萬6223元之事實, 均不影響已簽署重劃合作契約書之會員,於事實欄之最後結 論中,復又認定附表七編號169之面積為63231.38平方公尺 ,就其中在3萬248.32平方公尺範圍内,係屬不法所得,且 得為沒收之標的等語,凡此部分明顯係對於自辦重劃之精神 有認知不足,致有判決適用法令違誤之處。因如參照黎明重 劃會章程第17條第3項、第4項之規定,根本不存在抗告人或 原確定判決參與人富有公司有不法所得之情形,足認抗告人 應受無罪或輕於原判決所認罪名之判決無誤。  7.本件受影響權益之未與富有公司簽訂重劃合作契約書之會員 究竟係何人?影響之利益為何?迄原確定判決前均未明暸, 本案共同被告紀玉枝在前審審理中,聲請調取黎明重劃區未 與富有公司簽訂重劃合作契約書之地主姓名資料,惟原確定 判決僅謂:「被告紀玉枝及其辯護人常照倫律師上開聲請内 容僅記載地主隸屬公部門之臺中市政府及水利局,就其餘未 簽約之地主姓名等人別資料均未載明,本院無從調取....」 等語,惟富有公司另委由鴻廣不動產估價師事務所就黎明重 劃區未與富有公司簽訂重劃合作契約書之地主部分出具之估 價報告書,已明列未與富有公司簽訂重劃合作契約書地主之 姓名資料,及該等地主於重劃後分配之土地比例均高於有簽 訂重劃合作契約書地主分配之50%土地比例,該證物内容均 足以影響原判決之認定,原確定判決此部分未予調查斟酌。 8.依平均地權條例第60條之規定,並對照市地重劃實施辦法第 21條第1項規定,再參照獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦 法第32條第2項等之規定內容,可證有關自辦重劃工程預算 之編定,並非採「實報實銷」之方式編列,而係採「法定設 算」之方式,原確定判決就工程費用預算編列部分,以97年 10月由富有公司發小包予允久營造股份有限公司之金額,執 為認定此部分之預算編列係屬虛增,係對於自辦重劃之相關 法規認知不足所致。另就虛增之地上物拆遷補償費2億3116 萬4581元部分固然屬實,然當時之目的僅係欲用於與重劃實 質有關之費用支出,並非歸屬於抗告人及其他共同被告之私 人利益所得。何況富有公司於原確定判決之前,已就該部分 之金額,將第一、二期地上物拆遷補償費各8351萬1101元、 1億4765萬3480元,先行匯回給黎明重劃會,又何來就此部 分金額仍屬抗告人及其他共同被告共同不法所得之認定?甚 且對於富有公司依合約規定所可取得之抵費地均予沒收宣告 ?原確定判決就此部分顯有適用法律錯誤,而足認抗告人應 受無罪或輕於原判決所認罪名之判決。 9.依原審法院103年度上易字第397號刑事判決,已確認富有公 司及其指定出資人共同支付重劃費用,並取得重劃後之抵費 地,自負盈虧,重劃經費多寡不會造成黎明重劃會之負擔; 又本院另案之113年度台上字第1884號判決亦就原確定判決 中對該案之上訴人即參與人富有公司關於沒收、追徵之部分 撤銷,並認富有公司取得已簽約會員之折價抵付之土地,或 其請求已簽約會員以抵費地抵付開發總成本之權利,似與本 件虛增重劃費用之違法行為無因果關聯性,且認原確定判決 未審酌富有公司已將本件自黎明重劃會取得之虛增地上物拆 遷補償款項,全部返還黎明重劃會,又未審及大多數已與富 有公司簽訂合作契約之地主未受危害之事實有違,則原確定 判決之認定異於上開判決,仍對抗告人判處罪刑,即有失當 ,應予裁定再審。爰以發現新證據,依刑事訴訟法第420條 第1項第6款、第421條規定,聲請再審暨停止刑罰執行。 ㈡經查: 1.原確定判決係綜合抗告人不利於己之部分供述,以及案內全 部證據資料,本於調查所得相互勾稽,認定抗告人所犯如其 附表甲編號2-3所示各該犯行,依想像競合犯從一重論以共 同犯商業會計法第71條第1款之填製記入不實罪,已載認其 調查、取捨證據之結果及憑以認定犯罪事實之心證理由,並 就抗告人否認犯罪之答辯及辯護人所為之辯護等詞,敘明如 何不可採之理由,核屬事實審法院職權之適當行使,並無違 背經驗法則及論理法則。而聲請意旨1.至3.、6.所提及97年 3月26日孫文郁建築師事務所施工預算書、圖、原確定判決 審理期間所提111年3月28日書狀中之附表一與附表二說明、 孫文郁、許凱茗、尤俊晴之證述、97年3月3日單元二期末報 告會議紀錄、97年3月27日單元二圖面檢討會議紀錄及關於 黎明重劃會章程第17條第3、4項之規定部分與所辯之情詞, 均經原確定判決審酌後說明證據取捨及如何不採抗告人辯解 之理由;又聲請意旨4.至7.所述原確定判決未依聲請調查之 事項,均經原確定判決敘明何以不予調查之理由,且綜合聲 請意旨1.至7.此部分之主張,無非係對原確定判決法院之取 捨證據、評價證據證明力之職權行使問題,就原確定判決認 定之事實,單憑己意所為之質疑,縱加以審酌,亦無法動搖 原確定判決結果,難認與刑事訴訟法第420條第1項第6款再 審事由相合。  2.關於聲請意旨7.由抗告人所提出之鴻廣不動產估價師事務所 估價報告書部分,原確定判決已詳述理由認定本案有虛增重 劃費用中之地上物拆遷補償費、工程費用等情形,而增加重 劃費用即增加重劃負擔,則重劃區內全體土地所有權人須折 價抵付之土地愈多,經辦重劃業者可取得之抵費地面積愈大 。且將虛增之地上物拆遷補償費、工程費用計入計算負擔總 計表,足生影響主管機關核定計算重劃區重劃費用負擔之正 確性,肇致重劃後土地分配發生不正確之結果,而生損害於 重劃會會員。故本案關鍵問題在於虛增重劃費用將減損未簽 約地主分配之土地比例(同時經辦重劃業者可取得之抵費地 面積愈大),倘未虛增重劃費用,則未簽約地主分配之土地 比例,勢必相對提高。則縱如上開估價報告書已明列未簽約 地主之姓名資料及重劃後分配之土地比例,仍無礙於因虛增 重劃費用而減損未簽約地主分配之土地比例致該等地主受有 損害之事實認定,此部分證據,依形式上觀察,不論單獨或 結合已經存在卷內之各項證據資料綜合判斷,亦不足以動搖 原確定判決之結果。 3.個案審判之事實審法官或合議庭有獨立認定事實之職權,法 院就各個具體案件,依調查證據得心證而為判斷之結果,不 受其他個案認定事實之拘束,判決本身並非證據,自不得以 他案判決,執為「新事實或新證據」,作為聲請本案再審之 依據。聲請意旨9.提出之原審法院103年度上易字第397號刑 事判決,自不得作為本案再審之新事實或新證據。另關於本 院113年度台上字第1884號刑事判決,固將原確定判決關於 抗告人與其他共犯等7人虛增重劃費用之違法行為,而取得 相當於虛增重劃費用共計13億3092萬6223元價值之抵費地之 不法利益,認屬犯罪所得,對參與人富有公司宣告沒收、追 徵部分予以撤銷發回。然查,抗告人與其他共犯以虛增地上 物拆遷補償費、工程費之方式增加重劃費用,仍致生損害於 未簽約地主之土地分配結果,依前揭本院判決指摘之事項, 並無足動搖原確定判決此部分之事實認定,聲請意旨所提之 該判決,對於原確定判決所認抗告人成立之罪名並無改變; 又原確定判決縱未審酌富有公司於抗告人犯行成立後,已將 自黎明重劃會取得之虛增地上物拆遷補償款項,而有如聲請 意旨8.所述已將拆遷補償費全部返還黎明重劃會之情事,僅 足影響科刑範圍而罪質不變,其與刑事訴訟法第420條第1項 第6款規定所謂「輕於原判決所認罪名」無關,自不得據以 再審。抗告人前揭聲請再審意旨及抗告人、其代理人於原審 訊問所述內容,無非係就抗告人於原確定判決所辯部分再次 予以重申、或對於原確定判決所認定之事實再行爭辯、或對 於原確定判決之採證認事職權之適法行使任意指摘、或對於 法院依職權取捨證據持相異評價,或非再審規定之新事實、 新證據,且其所提出之事證無論單獨或結合先前已經存在卷 內之各項證據資料予以綜合判斷,並不足致原確定判決認定 之事實產生合理懷疑而使抗告人應受無罪或輕於原判決所認 罪名之判決,核均與刑事訴訟法第420條第1項第6款、第421 條規定之要件不符。因認本件再審聲請為無理由,應予駁回 ,其停止執行之聲請即失所依附,自亦併予駁回等旨。  三、經查,原裁定已就本件聲請再審所提各項事由,均如何不符 聲請再審規定,且原確定判決之認定,均有相關證據足資補 強,亦已詳加敘明,核無違誤。抗告意旨猶執原聲請再審理 由之事由,仍主張原審對重劃相關規定及流程,未有實質瞭 解,亦未說明何以就聲請意旨所提之重要新證據不構成再審 之理由,即駁回抗告人本件再審之聲請,指摘原裁定違法, 應有發回更審之必要等語。然查,抗告人據以提出本件再審 之前揭各項事證,原裁定已詳為指駁均無從動搖原確定判決 之認定,且關於富有公司於抗告人犯行成立後,縱將自黎明 重劃會取得之虛增地上物拆遷補償款項,全部返還黎明重劃 會,惟抗告人與其他共犯以虛增地上物拆遷補償費、工程費 之方式增加重劃費用,因仍生損害於未簽約地主之土地分配 結果,故上開返還拆遷補償費、前揭本院撤銷指摘之事項, 僅屬科刑之範圍,本件罪質、罪名均不變,而與刑事訴訟法 第420條第1項第6款所規定「輕於原判決所認罪名」之要件 不符,自非得據以聲請再審之事由,抗告意旨執以指摘原裁 定有所違法,並無可採。綜上,本件抗告意旨仍持聲請再審 主張之相同內容,或就原裁定已論述之結果,指摘其有所違 誤,係徒以自己主觀說詞,而為爭執,其抗告為無理由,應 予駁回。 據上論結,應依刑事訴訟法第412條,裁定如主文。  中  華  民  國  114  年  3   月  13  日 刑事第三庭審判長法 官 林立華 法 官 王敏慧 法 官 李麗珠 法 官 陳如玲 法 官 莊松泉 本件正本證明與原本無異 書記官 李淳智 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日

2025-03-13

TPSM-114-台抗-341-20250313-1

臺灣新竹地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣新竹地方法院刑事判決 113年度訴字第446號 公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 劉彥廷 指定辯護人 陳新佳律師 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官提起公訴(11 3年度偵字第8212號、第9027號),本院判決如下:   主 文 劉彥廷犯如附表所示之參罪,各處如附表「主文罪名及宣告刑暨 沒收」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑伍年肆月。     事 實 一、劉彥廷明知大麻係毒品危害防制條例公告之第二級毒品,非 經許可,不得持有、販賣,竟與真實姓名年籍資料不詳,通 訊軟體TELEGRAM暱稱「貓草」之成年人,共同基於販賣第二 級毒品大麻以營利之犯意聯絡,先由「貓草」與附表編號1 至3所示之對象聯絡,彼此約定欲購買之毒品數量、金額並 收受款項後,再由劉彥廷於附表編號1至3所示之時間,將附 表編號1至3所示毒品放置附表編號1至3所示地點後,由「貓 草」通知附表編號1至3所示之人自行前往該地點拿取大麻, 以牟取不法利益。嗣經警於113年1月3日,在新北市林口區 文化三路1段前因另案查獲劉彥廷,並扣得其所持用手機, 檢視手機內容後而循線查獲上情。 二、案經新竹市警察局移送臺灣新竹地方檢察署檢察官偵查後起 訴。   理 由 壹、程序部分:   按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定 者外,不得作為證據。被告以外之人於審判外之陳述,經當 事人於審判程序同意作為證據,法院審酌該言詞陳述或書面 陳述作成時之情況,認為適當者,亦得為證據。當事人、代 理人或辯護人於法院調查證據時,知有第159條第1項不得為 證據之情形,而未於言詞辯論終結前聲明異議者,視為有前 項之同意。刑事訴訟法第159條第1項、第159條之5分別定有 明文。經查,本判決所引用被告劉彥廷以外之人於審判外之 陳述之部分供述證據,檢察官、被告暨其辯護人於準備程序 均表示同意有證據能力(本院卷第115頁),且檢察官、被 告及辯護人就本案所引用之各該證據方法,均未於言詞辯論 終結前聲明異議,本院復審酌上開供述證據作成時,並無違 法或不當之情況;另其餘所依憑判斷之非供述證據,亦無證 據證明係違反法定程序所取得,且無其他不得作為證據之情 形;此外,上開各該供述證據及非供述證據,又均無證明力 明顯過低之情形,復均經本院於審判程序依法進行調查,並 予以當事人辯論,被告之訴訟防禦權,已受保障,因認上開 供述證據及非供述證據等證據方法,均適當得為證據,而應 認均有證據能力。 貳、實體事項:   一、本院認定犯罪事實所憑證據及認定之理由:    ㈠上開犯罪事實,業據被告於警詢、偵查及本院準備、審理中 均坦承不諱(9027號偵卷第5頁至第9頁、第10至第12頁;82 12號偵卷第47頁至第50頁;本院卷第66頁、第114頁、第143 頁),核與證人即購毒者洪翊瀚於警詢及偵查中(9027號偵 卷第13頁至第14頁;8212號偵卷第60頁至第61頁)、證人即 購毒者吳祟宇於警詢及偵查中(9027號偵卷第15頁至第16頁 ;8212號偵卷第64頁至第65頁)、證人即購毒者李駿宏於警 詢及偵查中(9027號偵卷第17頁至第19頁;8212號偵卷第67 頁至第68頁)所述情節大致相符,並有通聯調閱查詢單、臺 灣新北地方法院【下稱新北地院】112年度聲搜字3153號搜 索票、新竹市警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份 、被告與「貓草」之通訊軟體Telegram對話截圖、現場監視 畫面截圖數張、113年4月15日新竹市警察局刑事案件竹市警 刑字第1130015081號移送書1份在卷可查(新北地院3153號 聲搜影卷第17頁至第18頁、第78頁、第79頁至第83頁;9027 號偵卷第20頁至第26頁、第27頁至第39頁、第45頁至第46頁 ),足認被告前開任意性自白核與事實相符,堪以採信。  ㈡按毒品危害防制條例所定之販賣毒品罪,固以行為人有營利 之目的,惟所稱「營利」,非限於現實金錢之授受以賺取價 差一端,倘行為人販入或賣出毒品,主觀上係出於為自己計 算而獲取利益之意思,客觀上則採以偷斤減兩(如:自行刮 取毒品而施用)、降低品質(如:自行摻入添加物,用以降 低毒品純度)等方式為之者,縱其間未有價格上之差距,然 行為人既藉此販賣行為以獲取利益,仍應謂與販賣之要件無 悖。而販賣毒品係重大犯罪行為,斷無公然為之,且有其獨 特之販售通路及管道,復無公定價格,又易增減分裝之份量 ,每次買賣之價量,亦可能隨時依雙方關係深淺、資力、需 求量及對行情之認知、毒品純度、來源是否充裕、查緝鬆嚴 、購買者被查獲時供述購買對象之可能風險評估等,而異其 標準,非可一概而論。而近年來政府為杜絕毒品之氾濫,對 於查緝施用及販賣毒品之工作,無不嚴加執行,販賣毒品又 係重罪,依一般經驗法則,販賣毒品者倘非未圖牟利,豈有 甘冒遭查獲之極大風險,而鋌而走險之理。況被告於本院準 備程序中自承其每次販賣毒品獲得新臺幣(下同)500元報 酬,本案共獲得1,500元等語(本院卷第67頁),可見被告 確有藉與「貓草」共同販賣附表編號1至3所示之毒品,從中 取利之意圖及事實甚明。   二、論罪科刑:   ㈠核被告劉彥廷就附表編號1至3所為,均係犯毒品危害防制條 例第4條第2項之販賣第二級毒品罪。至被告於販賣有第二級 毒品大麻而持大麻之低度行為,為其各次販賣之高度行為所 吸收,均不另論罪。  ㈡被告與「貓草」就附表編號1至3所示販賣第二級毒品犯行, 均有犯意之聯絡及行為之分擔,均應論以共同正犯。又被告 所犯上開3次販賣第二級毒品罪,犯意各別,行為互殊,應 予分論併罰。  ㈢刑之減輕事由:  ⒈毒品危害防制條例第17條第2項之減輕事由:   按毒品危害防制條例第17條第2項規定:「第四條至第八條 之罪於偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑」,經查,被 告就本案犯行,於偵查及審判中均自白犯罪事實在卷,業經 本院認定如上,是被告應依毒品危害防制條例第17條第2項 之規定減輕其刑。  ⒉刑法第59條適用之說明:    次按,刑法第59條之酌量減輕其刑,必於犯罪之情狀,在客 觀上足以引起一般同情,認為即予宣告法定最低度刑期,猶 嫌過重者,始有其適用。經查,辯護人請求本院就被告附表 編號1至3所示之販賣第二級毒品犯行,依刑法第59條酌量減 輕其刑等語(本院卷第144頁),然查,銷售毒品之型態日 新月異,尤以現今網際網路發達,透過電子媒體或網路方式 聯繫販毒之訊息,使毒品之散布更為迅速,依一般社會通念 ,其惡性已對於販賣毒品罪所要保護整體國民身心健康之法 益,形成直接危險,且毒品於國內流通氾濫,危害國民健康 至鉅,已為眾所週知,然被告知悉大麻為法律嚴禁之違禁物 ,染毒更能令人捨身敗家,毀其一生,被告竟甘冒重典,無 視毒品對於他人之危害,以本案隱密手法為上開販賣第二級 毒品犯行,使警檢難以查獲犯行,對社會造成之影響非輕, 縱然各該犯行之毒品數量或犯罪所得均非甚鉅,惟依其客觀 之犯行與主觀之惡性加以考量,尚難認有何特殊之原因與環 境足以引起一般同情,而認附表編號1至3所示販賣第二級毒 品部分,縱科以依毒品危害防制條例第17條第2項規定減輕 其刑後之最低度刑仍嫌過重之情形,是被告販賣第二級毒品 犯行,自均無刑法第59條酌減其刑之適用,附此敘明。  ㈣爰審酌被告無視販賣毒品對於社會國家具有之潛在危害,竟 與「貓草」藉販售第二級毒品大麻,以為己賺取不法利益, 殘害國民身心健康,助長社會濫用毒品風氣,嚴重破壞社會 治安與善良秩序,惡性非輕,惟考量被告因一時貪念思慮不 周而販毒牟利,且其犯後坦承犯行,實具悔意,犯後態度尚 可,又審酌被告為牟私利,透過通訊軟體與「貓草」販賣第 二級毒品之手段、以及販賣之毒品數量、金額等犯罪情節, 再考慮被告始終坦承犯行之犯後態度,兼衡被告高中畢業之 智識程度,現從事網路貿易批發,未婚無子女,與母親同住 ,家庭經濟狀況勉持等一切情狀(本院卷第145頁),分別 量處如附表編號1至3「主文罪名及宣告刑暨沒收」欄所示之 刑,復審酌被告附表編號1至3所示之販賣第二級毒品犯行, 其犯罪時間均集中在112年12月間,且販賣對象僅3人,各次 相同類別犯行之犯罪手法均類似等情,如以實質累加之方式 定應執行刑,則處罰之刑度顯將超過其行為之不法內涵,本 院綜合斟酌被告整體犯罪行為之不法與罪責程度,定其應執 行之刑如主文所示。   三、沒收:   ㈠按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之。但有特別規定者 ,依其規定;前二項之沒收,於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時,追徵其價額,刑法第38條之1第1項、第3項分 別定有明文。又倘為共同犯罪,因共同正犯相互間利用他方 之行為,以遂行其犯意之實現,本於責任共同原則,有關犯 罪所得,應於其本身所處主刑之後,併為沒收之諭知;然共 同犯罪行為人之組織分工及不法所得,未必相同,彼此間犯 罪所得之分配懸殊,其分配較少甚或未受分配之人,如仍應 就全部犯罪所得負連帶沒收之責,超過其個人所得之剝奪, 無異代替其他犯罪參與者承擔刑罰,顯失公平,因共犯連帶 沒收與罪刑相當原則相齟齬,故共同犯罪,所得之物之沒收 ,應就各人分得之數為之,亦即沒收或追徵應就各人所實際 分得者為之。經查,被告與「貓草」固共同為附表編號1至3 所示之販賣第二級毒品犯行,然被告供承其每次獲得500元 報酬等語(本院卷第67頁),是被告附表編號1至3所示販賣 第二級毒品各獲得之500元報酬,為其實際分配所得之犯罪 所得,雖未據扣案,仍應依刑法第38條之1第1項、第3項之 規定,予以宣告沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒 收時,追徵其價額。    ㈡次按,犯第4條至第9條、第12條、第13條或第14條第1項、第 2項之罪者,其供犯罪所用之物,不問屬於犯罪行為人與否 ,均沒收之,毒品危害防制條例第19條第1項定有明文。經 查,被告持用手機與「貓草」聯繫本案販賣毒品犯行等情, 經本院認定如前,且被告持有之手機,業經新竹市警察局搜 索扣押在案,有新竹市警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄 表存卷可查(新北地院3153號聲搜影卷第79頁至第83頁), 然被告所持用與「貓草」之手機,為被告另案販賣第二級毒 品大麻之重要證物,現繫屬於其他法院審理中,此據被告於 審理程序中供述詳實(本院卷第145頁),並有被告之法院 前案紀錄表存卷可憑(本院卷第131頁至第133頁),復經本 院調閱新北地院112年度聲搜字第3143號卷查閱無訛,是被 告所持有之手機,雖為被告犯罪所用之物,應不問屬於犯罪 行為人與否,予以沒收之,然此既為被告另涉違反毒品危害 防制條例案件之重要證物,爰不予宣告沒收,附此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官賴佳琪提起公訴,檢察官李昕諭到庭執行職務。  中  華  民  國  114  年  3   月  12  日          刑事第八庭 審判長法 官 楊數盈                             法 官 江宜穎                                      法 官 崔恩寧    以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀,上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。             中  華  民  國  114  年  3   月  12  日                   書記官 陳旎娜    附錄本案論罪科刑法條: 毒品危害防制條例第4條第2項: 製造、運輸、販賣第二級毒品者,處無期徒刑或10年以上有期徒 刑,得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。            附表 編號 對象 時間 地點 毒品 價金 (新臺幣) 主文罪名及宣告刑暨沒收 1 洪翊瀚 劉彥廷於112年12月14日22時3分許放置後,洪翊瀚於同日23時34分許至右列地點拿取劉彥廷所放置之毒品。 座標【24.0000000,120.0000000】即新竹市○區○○路000號前 大麻煙油煙彈3個 7,500元 劉彥廷共同販賣第二級毒品,處有期徒刑伍年。未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰元,沒收之,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 2 吳崇宇 劉彥廷於112年12月27日3時0分許放置後,吳崇宇於同日12時29分許至右列地點拿取劉彥廷所放置之毒品。 座標【25.0000000,121.0000000】即臺北市○○區○○○路○段000巷0號前 乾燥大麻5公克 7,000元 劉彥廷共同販賣第二級毒品,處有期徒刑伍年。未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰元,沒收之,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 3 李駿宏 劉彥廷於112年12月30日0時34分許放置後,李駿宏於同日3時49分許至右列地點拿取劉彥廷所放置之毒品。 座標【25.0000000,121.0000000】即臺北市○○區○○路○段000巷0號前的「吉仁公園」 乾燥大麻10公克 1萬2,000元 劉彥廷共同販賣第二級毒品,處有期徒刑伍年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰元,沒收之,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。

2025-03-12

SCDM-113-訴-446-20250312-1

台上
最高法院

違反證券交易法等罪

最高法院刑事判決 112年度台上字第4290號 上 訴 人 鍾文智 選任辯護人 王國棟律師 陳憲裕律師 洪昌宏律師 上 訴 人 王永順 選任辯護人 陳律維律師 楊榮宗律師 簡榮宗律師 上 訴 人 何國威 選任辯護人 羅婉瑜律師 上 訴 人 陳志偉 選任辯護人 陳曉祺律師 彭郁欣律師 上列上訴人等因違反證券交易法等罪案件,不服臺灣高等法院中 華民國112年5月31日第二審判決(110年度金上重訴字第23號, 起訴及追加起訴案號:臺灣臺北地方檢察署102年度偵字第16564 號,103年度偵字第18442號,104年度偵字第16723、19118、206 36號,106年度偵字第23133號),提起上訴,本院判決如下: 主 文 原判決關於鍾文智操縱歐聖TDR、共同操縱超級TDR、操縱明輝TD R、共同操縱特藝TDR之罪刑,王永順共同操縱超級TDR、幫助操 縱明輝TDR、共同操縱特藝TDR之罪刑,何國威幫助操縱超級TDR 、明輝TDR、特藝TDR之罪刑;原判決及第一審判決關於鍾文智洗 錢,王永順、何國威共同為自己洗錢,陳志偉為他人洗錢之罪刑 部分均撤銷。 鍾文智、王永順、何國威、陳志偉犯如本判決附表所示之罪,各 處如本判決附表所示之刑。 其他上訴駁回。 理 由 甲、本院審理範圍說明 一、本件原審審理結果:㈠認為上訴人鍾文智有如原判決事實欄 (下稱事實欄)所載非法操縱「歐聖TDR」(即由新加坡歐 聖集團有限公司〔下稱歐聖公司〕在臺發行之「臺灣存託憑證 」〔Taiwan Depositary Receipts,以下或稱TDR〕)、非法 操縱「揚子江TDR」(由新加坡揚子江船業〔控股〕有限公司〔 下稱揚子江公司〕在臺發行)、共同非法操縱「超級TDR」( 由新加坡超級集團有限公司〔下稱超級公司〕在臺發行),非 法操縱「明輝TDR」(由新加坡明輝環球海事有限公司在臺 發行)、共同非法操縱「特藝TDR」(由新加坡特藝石油能 源有限公司〔下稱特藝公司〕在臺發行)等有價證券價格(操 縱揚子江、特藝TDR部分,其因犯罪獲取之財物或財產上利 益各達新臺幣〔下同〕1億元以上)及為自己洗錢(隱匿操縱 超級、特藝TDR之犯罪所得);上訴人王永順有如上所載與 鍾文智共同操縱超級、特藝TDR及幫助鍾文智操縱明輝TDR等 有價證券價格及共同為自己洗錢(隱匿操縱超級、特藝TDR 之犯罪所得);上訴人何國威有幫助鍾文智操縱超級、明輝 、特藝TDR等有價證券價格及共同為自己洗錢(隱匿操縱超 級、特藝TDR之犯罪所得);上訴人陳志偉有隱匿操縱超級 、特藝TDR犯罪所得而為他人洗錢等犯行均明確。㈡因而撤銷 第一審關於:鍾文智操縱歐聖、揚子江、明輝TDR及共同操 縱超級、特藝TDR;王永順共同操縱超級、特藝TDR及幫助操 縱明輝TDR;何國威幫助操縱超級、明輝、特藝TDR等有價證 券價格罪刑,及就鍾文智、王永順、何國威所犯上開各罪宣 告刑所定應執行刑,暨鍾文智、王永順犯罪所得沒收、追徵 部分之判決,改判:⒈仍擇情節較重之態樣,分別論處:鍾 文智犯現行證券交易法(下稱證交法)第171條第1項第1款3 罪刑(操縱歐聖、明輝TDR及共同操縱超級TDR),犯同條第 2項、第1項第1款2罪刑(操縱揚子江TDR及共同操縱特藝TDR ),共5罪刑;王永順共同犯同法第171條第1項第1款罪刑( 操縱超級TDR)、幫助犯同條第1項第1款罪刑(操縱明輝TDR )、共同犯同條第2項、第1項第1款罪刑(操縱特藝TDR), 共3罪刑;何國威幫助犯同法第171條第1項第1款2罪刑(操 縱超級、明輝TDR)、幫助犯同條第2項、第1項第1款罪刑( 操縱特藝TDR),共3罪刑,⒉並對鍾文智、王永順為相關犯 罪所得沒收、追徵之宣告(以上見原判決附表〔下稱附表〕七 所示)。㈢另維持第一審論處:⒈鍾文智犯民國98年6月10日 修正公布之洗錢防制法(以下均同,並逕稱洗錢防制法)第 11條第1項之為自己洗錢2罪刑;⒉王永順共同犯同條項之為 自己洗錢2罪刑;⒊何國威共同犯同條項之為自己洗錢2罪刑 ;⒋陳志偉犯同條第2項之為他人洗錢2罪刑之判決,駁回鍾 文智、王永順、何國威、陳志偉(下稱上訴人4人)及檢察 官此部分在第二審之上訴。㈣又維持第一審就:⒈上訴人4人 被訴共同操縱中泰山TDR(由中國泰山科技集團控股有限公 司在臺發行)有價證券價格及洗錢、⒉王永順、何國威、陳 志偉被訴共同操縱歐聖TDR價格;⒊陳志偉被訴共同操縱超級 、特藝TDR價格等犯行部分所為均諭知無罪之判決,駁回檢 察官該部分在第二審之上訴(以上見原判決理由第175至194 頁「丙、無罪部分」)。㈤並就鍾文智、王永順、何國威上 開撤銷改判與上訴駁回部分所處之刑,各酌定其應執行刑。 上訴人4人不服原審上開有罪部分之判決,提起第三審上訴 。 二、原審維持第一審判決諭知無罪(即前揭㈣)部分,及維持第 一審判決不另為無罪諭知(見原判決理由「乙、肆」,即檢 察官起訴〔追加起訴〕:㈠鍾文智另於99年4月13日至同月30日 使用附表A1-1證券帳戶交易並操縱歐聖TDR,㈡鍾文智使用附 表B1-1證券帳戶交易並操縱揚子江TDR,㈢鍾文智、王永順、 何國威使用附表C1-1證券帳戶交易並操縱超級TDR,㈣鍾文智 、王永順、何國威於99年10月28日至同年11月1日使用附表D 1-1證券帳戶交易並操縱明輝TDR,㈤鍾文智、王永順、何國 威使用附表E1-1證券帳戶交易並操縱特藝TDR,而各涉犯證 交法第171條第1項第1款〔或第2項〕罪嫌)部分,未據檢察官 提起第三審上訴,已經確定。均非本院審理範圍。  乙、撤銷改判(即原判決關於鍾文智操縱歐聖TDR、共同操縱超 級TDR、操縱明輝TDR、共同操縱特藝TDR之罪刑,王永順共 同操縱超級TDR、幫助操縱明輝TDR、共同操縱特藝TDR之罪 刑,何國威幫助操縱超級、明輝、特藝TDR之罪刑;原判決 及第一審判決關於鍾文智洗錢,王永順、何國威共同為自己 洗錢,陳志偉為他人洗錢之罪刑)部分 一、本件原判決認定:   鍾文智係摩坦利國際投資股份有限公司實際負責人,其與王 永順、何國威(均任職於寶來證券股份有限公司〔下稱寶來 證券〕,嗣與元大京華證券股份有限公司〔下稱元大證券〕合 併)均知臺灣存託憑證(TDR)屬證交法所稱之有價證券, 且均知悉依證交法第155條第1項第4款、第5款、第7款之規 定,對於在臺灣證券交易股份有限公司(下稱證交所)上市 買賣之有價證券,不得有「意圖抬高或壓低某種有價證券之 交易價格,自行或以他人名義,對該有價證券,連續以高價 買入或以低價賣出」、「意圖造成集中交易市場某種有價證 券交易活絡之表象,自行或以他人名義,連續委託買賣或申 報買賣而相對成交」、「直接或間接從事其他影響集中交易 市場有價證券交易價格之操縱行為」之操縱行為,並均知悉 依證券商管理規則第30條、中華民國證券商業同業公會證券 商承銷詢價圈購配售辦法第2條及中華民國證券商業同業公 會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法第27條等規定( 下稱配售規定),證券承銷商辦理有價證券詢價圈購配售之 分配,應以公平、合理方式為之,每一圈購人實際認購數量 不得超過該次對外公開銷售部分之10%,以維持證券市場交 易公平及避免籌碼集中而有助於操縱價格。惟鍾文智為獲取 大量配售臺灣存託憑證用以賺取買賣價差,王永順、何國威 為寶來證券承銷部業績及籌措寶來證券「承銷部小基金」( 即寶來證券平日為順利爭取承銷案件,所用以支付「退佣」 或「業務回饋金」予發行公司內部或相關人士之資金),各 基於犯罪之故意,而為下列操縱證券交易價格、為自己洗錢 及為他人洗錢行為:  ㈠操縱歐聖TDR價格(事實欄貳、一)   鍾文智意圖抬高歐聖TDR交易價格及造成其交易活絡之表象 ,基於操縱價格之犯意,於事實欄貳、一所載操縱價格期間 ,以所掌控如附表A1所示之證券帳戶,連續預掛高價賣單再 自行高價買入而相對成交之方式,操縱影響歐聖TDR之價格 ,致其價格自99年1月4日(收盤價每單位〔下同〕10.15元) 至同年4月12日(收盤價14.25元)期間漲幅40.39%,與歐聖 公司在新加坡股票於同期間之走勢迥異,因此犯罪獲取之財 物或財產上利益達5,101萬7,385元。  ㈡操縱揚子江TDR價格(事實欄貳、二)   鍾文智基於抬高揚子江TDR交易價格及造成交易活絡表象之 意圖,於事實欄貳、二所載操縱價格期間,以所掌控如附表 B1所示之證券帳戶,連續預掛高價賣單再自行高價買入而相 對成交之方式,操縱影響揚子江TDR之價格,致其價格自99 年9月8日(收盤價20.1元)至同年10月18日(收盤價23.75 元)期間漲幅18.15%,與揚子江公司在新加坡股票於同期間 之走勢迥異,因此犯罪獲取之財物或財產上利益1億8,379萬 9,768元而達1億元以上。 ㈢操縱超級TDR價格及洗錢(事實欄貳、三)    ⒈鍾文智為能取得大量配售超級TDR並賺取價差,王永順為籌措 寶來證券承銷部小基金,共同基於操縱超級TDR價格之犯意 聯絡,違反配售規定,超額配售超級TDR予鍾文智所使用之 人頭帳戶,約由鍾文智尋找金主及借用他人名義詢價圈購並 代寶來證券認購(下稱「代認購」)超級TDR以籌措承銷部 小基金所需資金,圖藉由該TDR買賣價差獲利,何國威亦基 於幫助鍾文智之犯意而配合。經王永順決定鍾文智得以圈購 及代認購之數量,由何國威轉知鍾文智,由寶來證券將超級 TDR配售予鍾文智所提供如附表C1所示帳戶之人(部分為鍾 文智為承銷部小基金代認購),寶來證券承銷部亦依法自行 認購部分張數。鍾文智大量圈購控制市場流通量,以漲停價 虛偽委託買進,製造持股者惜售之表象,吸引投資人追價買 進,操縱影響超級TDR之交易價格,致其價格自99年9月9日 (當日開盤價為漲停至收盤14.95元)至同年月14日(收盤 價18.20元)期間漲幅21.74%,與超級公司在新加坡股票於 同期間之走勢有異,因此犯罪獲取之財物或財產上利益達9, 507萬3,333元。  ⒉鍾文智意圖隱匿其因操縱超級TDR價格之犯罪所得,與第一金 證券員林分公司營業員施雯錦、寶來證券員林分公司營業員 陳美錦核對炒作超級TDR及各人頭帳戶所屬金主之交易利得 及借款利息等帳目無誤後,指示各金主於99年9月17日,以 如附表C洗1「人頭」欄所示翁秋寶等人帳戶,各自匯款如附 表C洗1「匯款金額」欄所示之金額至鍾文智所實際掌控之葉 仲清兆豐國際商業銀行(下稱兆豐銀行)員林分行帳戶,合 計金額8,609萬5,100元,其中8,538萬9,333元係其隱匿之犯 罪所得。鍾文智再以現金或匯款分次提領上開葉仲清帳戶內 之款項(交易過程如附表C洗2所示),藉此隱匿操縱超級TD R價格之不法所得。  ⒊王永順、何國威、陳志偉(亦任職於寶來證券)均知鍾文智 「代認購」部位所得獲利,係違反配售規定及操縱超級TDR價 格行為而來,不能放置於寶來證券帳戶或自己帳戶名下,王永 順、何國威意圖隱匿該等獲利而基於為自己洗錢之犯意聯絡 ,陳志偉意圖隱匿該等獲利而基於為他人洗錢之意,經何國 威、陳志偉於取得鍾文智及不知情葉仲清所交付之超級TDR 代認購部份不法獲利968萬4千元後,先由王永順決定退佣對象 及順序,再由何國威轉告負責保管資金與紀錄收支帳務之陳翠 萍製作應退款項明細表,供寶來證券承銷部業務人員及發行 公司人員簽名領款,續由陳翠萍製作基金帳戶明細表,經王 永順過目簽章確認後,於99年9月30日將該代認購獲利使用餘 款4萬6千元存入陳翠萍所使用之羅小惠彰化銀行南港分行帳戶 (下稱羅小惠帳戶)中,藉此隱匿操縱超級TDR價格之不法 所得。  ㈣操縱明輝TDR價格(事實欄貳、四)    鍾文智為能取得大量配售明輝TDR並賺取價差,向王永順、 何國威要求由寶來證券超額配售,王永順、何國威基於幫助 鍾文智操縱明輝TDR價格獲利之犯意,違反配售規定,經王 永順決定鍾文智得以圈購之數量,由何國威轉知鍾文智,由 寶來證券將明輝TDR配售予鍾文智所提供如附表D1所示帳戶 之人,寶來證券承銷部亦依法自行認購部分張數。鍾文智大 量圈購控制市場流通量,即以連續預掛高價賣單再自行高價 買入而相對成交之方式,操縱影響明輝TDR之價格,致其價 格自99年10月20日(當日開盤價為漲停至收盤18.15元)至 同年月27日(收盤價16.35元)期間,大幅震盪,最終跌幅9 .91%,鍾文智則因操作虧損而未獲取利益。  ㈤操縱特藝TDR價格及洗錢(事實欄貳、五)   ⒈鍾文智為能取得大量配售特藝TDR,王永順為籌措承銷部小基 金,共同基於操縱價格之犯意聯絡,約定違反配售規定,由 寶來證券超額配售予鍾文智,鍾文智則代寶來證券認購特藝 TDR以籌措承銷部小基金所需資金,圖藉由特藝TDR買賣價差 獲利,何國威亦基於幫助鍾文智之犯意而配合。經王永順決 定鍾文智得以圈購及代認購之數量,由何國威轉知鍾文智, 由寶來證券將特藝TDR配售予鍾文智所提供如附表E1所示帳 戶之人(部分為鍾文智為承銷部小基金代認購)。鍾文智大 量圈購控制特藝TDR之市場流通量後,以漲停價虛偽委託買 進,再以連續高價買入及相對成交方式操縱,致其價格自10 0年2月25日(當日開盤價為漲停至收盤12.50元)至同年3月 4日(收盤價16.25元)期間漲幅30%,異於特藝公司在新加 坡股票之同期間走勢,獲取之財物或財產上利益1億2,902萬 675元而達1億元以上。鍾文智交付其中的790萬5千元給王永 順有使用決定權限之承銷部小基金,屬由王永順得以事實上 掌控之犯罪所得,餘款1億2,111萬5,675元則屬鍾文智之犯 罪所得。  ⒉鍾文智意圖隱匿上開犯罪所得,與施雯錦、陳美錦及元富證 券彰化分公司營業員羅雅禎核對炒作特藝TDR各人頭帳戶所 屬金主之交易利得及借款利息等帳目無誤後,即指示各金主 ,將屬於鍾文智所有之炒作特藝TDR不法所得匯入鍾文智所 使用之葉仲清兆豐銀行員林分行帳戶及鍾啟俊之土地銀行東 臺北分行帳戶。嗣由江嘉輝等人於100年3月8日,各自匯款 如附表E洗1所示金額至葉仲清之上開帳戶,合計5,517萬3,9 48元。另黃明得等人亦於同日,各自匯款如附表E洗2所示金 額至鍾啟俊之前揭帳戶,合計金額2,495萬8,314元,共計匯 入葉仲清及鍾啟俊帳戶款項為8,013萬2,262元。鍾文智再指 示不知情之鍾文宜前往銀行分散轉款至鍾文智所使用之鍾文 智、鍾文宜、鍾心宜、葉仲清等人帳戶(交易過程如附表E 洗3、附表E洗4、附表E洗5所示),藉此隱匿操縱特藝TDR價 格之犯罪所得。  ⒊王永順、何國威、陳志偉均知鍾文智「代認購」部位所得獲 利,係違反配售規定及操縱特藝TDR價格行為而來,不能放 置於寶來證券帳戶或自己帳戶名下,王永順、何國威意圖隱 匿該等獲利而基於為自己洗錢之犯意聯絡,陳志偉意圖隱匿 而基於為他人洗錢之意,經何國威、陳志偉於取得鍾文智及 不知情葉仲清所交付之特藝TDR代認購部位不法獲利790萬5 千元後,由何國威於100年3月17日如數交予陳翠萍,再經王 永順決定退佣對象及順序而由陳翠萍製作退費單據,由陳志 偉於同日通知業務人員依上述退費名單領取退佣款項,剩餘 款項30萬元由陳翠萍存放於羅小惠帳戶,藉此隱匿操縱特藝 TDR價格之不法所得。 二、原判決前述認定,係分別以下列事證為其論據:    ㈠鍾文智操縱歐聖、揚子江、超級、明輝、特藝TDR價格部分, 係綜合鍾文智於第一審準備程序之供述(坦承本件起訴書及 追加起訴書所載之各檔TDR圈購部分,除明輝TDR之林愛珊15 0張、詹素華150張予以否認外,其餘均係其要求施雯錦、陳 美錦、羅雅禎等營業員尋覓金主出借資金或找人頭帳戶幫忙 圈購,事後亦有賣出,圈購數量及賣出數量如起訴書所載等 語)、前揭營業員之證述、如原判決理由乙、貳、二所載帳 戶提供人或經手者顏秀月、陳錫堅、王錫智、廖筱鳳、林家 瑄、楊仁宏、史金生、廖麗慈、游智群、張美智、施貴芳、 楊淑惠等人之證述,證交所提供之「SRB680」、「SRB334」 報表,以及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(下稱櫃買 中心)函附「黃明福等55人交易特藝TDR存託憑證明細電子 檔」、「黃明福等55人成交委託買賣明細表」、「黃明福等 55人等價投資人委託檔」(以上報表、交易明細等,合稱本 件TDR相關交易紀錄資料)及相關事證,而為整體判斷,堪 信屬實,為其論據。並針對鍾文智所辯其為寶來證券承銷部 小基金代認購之超級、特藝TDR部分,不應計入其因犯罪所 獲利益而加重其刑及不應算入其犯罪所得而宣告沒收之辯解 ,依憑鍾文智之供述及參酌證交法第171條第2項立法意旨, 說明鍾文智係為獲寶來證券超額配售之目的而同意代認購, 用以進行相對成交等操縱價格行為,自應予以計入以如實反 映其影響市場秩序及操縱價格之犯罪規模。且敘明鍾文智借 用金主資金及帳戶,係為圖操縱TDR價格,用以圈購買賣TDR 以遂行操縱犯行,縱有因借款而支付金主利息之事實,亦屬 犯罪之成本,非可如鍾文智所主張應自其因犯罪獲取之財物 利益及犯罪所得中扣除;另說明施雯錦、營業員張美智、金 主鄭淑燕、翁春淑、楊淑惠、施佩彤、楊仁宏、張世政、徐 孟珠、陳清香、謝宜芳、杜青山、廖麗慈及葉仲清等人之證 述,均不足以證明鍾文智所辯金主出借帳戶後仍有自行下單 圈購買賣TDR之事實,及證人史金生、施教修所為之證述, 如何與事證及情理不符,而無足採為有利於鍾文智認定之理 由。  ㈡關於王永順部分,於理由欄乙、貳、三,綜合證人黃齊元、 徐志賢、張瀛方、薛韻昭、陳翠萍、李仲凱(均為寶來證券 人員)、陳志偉、何國威、葉仲清(以上合稱黃齊元等人) 之證述、元大證券109年11月9日函復之寶來證券認購交易紀 錄,併同其他交易資料,分析說明鍾文智因獲超額配售,即 憑其與寶來證券持有掌控之超級、明輝、特藝TDR數量,控 制市場流通量,明輝、特藝TDR部分並配合虛掛高價買單、 連續高買及相對成交等手法,實行價格操縱行為;王永順為 寶來證券承銷部主要決策者,是否承銷特定TDR、承銷之配 售對象及數量、承銷部依法認購及承銷部小基金委託鍾文智 代認購之數量及出售時點價格、承銷部小基金之使用方式等 事項,均由其決定。其二人事前透過寶來證券承銷部超額配 售超級、明輝、特藝TDR予鍾文智,事中由王永順配合鍾文 智不出售寶來證券承銷部認購之超級、明輝、特藝TDR及承 銷部小基金委請鍾文智代認購之超級、特藝TDR,用以控制 價格,事後由王永順決定如何使用承銷部小基金出售超級、 特藝TDR之獲利。王永順對於超額配售行為將有助於鍾文智 操縱價格有所知悉,且係為籌措承銷部小基金,而以為自己 犯罪之意,提供有助於鍾文智操縱價格所需之行為,就操縱 超級、特藝TDR部分與鍾文智有犯意聯絡、行為分擔,屬共 同正犯,操縱明輝TDR部分應負幫助犯之罪責。就何國威幫 助鍾文智操縱超級、明輝、特藝TDR價格部分,則於理由欄 乙、貳、四,係依憑鍾文智、何國威之供述,認定何國威就 寶來證券承銷TDR之對象、數量有審核權限,其依王永順指 示決定配售張數,寶來證券承銷部同意鍾文智圈購及委請鍾 文智代認購之TDR數量,係由何國威依王永順指示告知鍾文 智,鍾文智則向何國威說明代認購狀況,再由何國威向王永 順報告等情,參酌何國威任職於寶來及各證券相關機構之經 歷,敘明何國威如何可預見鍾文智之操縱價格行為惟仍給予 助力,構成幫助犯之理由。而就王永順否認有權決定承銷案 件配售名單及數量,辯稱寶來證券承銷部認購、出售及回饋 金運用事宜非其決定,並無客觀犯行與犯罪故意,及何國威 所辯僅依王永順指示配售TDR予鍾文智,不知鍾文智有操縱 價格犯行,並無幫助故意等辯解及說詞,如何均無可採,記 明理由及所憑。  ㈢就鍾文智、王永順、何國威為自己洗錢及陳志偉為他人洗錢 部分,則依憑其等之供述,及證人葉仲清、陳翠萍等人之證 述,佐以各該匯款帳戶交易明細資料,說明鍾文智與王永順 如何製造金流斷點及隱匿重大犯罪所得,何國威、陳志偉亦 參與洗錢之客觀行為,其等各有為自己洗錢與為他人洗錢之 犯罪故意等情屬實,上訴人4人各所辯並無洗錢之故意及行 為,均無足取,載明所憑依據及理由。    經核已敘明其認定各犯罪事實所憑之證據及理由。並依其證 據證明力取捨判斷之職權行使,針對上訴人4人否認相關犯 行所辯各語認非可採,詳予指駁及論述其據。 三、原判決於理由欄乙、參,針對上訴人4人各部分論罪詳予論 述:㈠鍾文智就操縱歐聖TDR部分,違反證交法第155條第2項 、第1項第4款、第5款規定,操縱揚子江TDR部分,違反同條 第2項、第1項第4款、第5款規定,操縱超級TDR部分,違反 同條第2項、第1項第7款規定,操縱明輝TDR部分,違反同條 第2項、第1項第4款、第5款、第7款規定,操縱特藝TDR部分 ,違反同條第2項、第1項第4款、第5款、第7款規定,且操 縱揚子江、特藝TDR部分獲取之財物或財產上利益各達1億元 以上。因而各擇情節較重之態樣,論處鍾文智犯證交法第17 1條第1項第1款3罪刑(操縱歐聖、明輝TDR及共同操縱超級T DR),犯同條第2項、第1項第1款2罪刑(操縱揚子江TDR及 共同操縱特藝TDR),共同犯洗錢防制法第11條第1項之為自 己洗錢2罪刑,共7罪刑。㈡王永順共同犯證交法第171條第1 項第1款罪刑(操縱超級TDR)、幫助犯同條第1項第1款罪刑 (操縱明輝TDR)、共同犯同條第2項、第1項第1款罪刑(操 縱特藝TDR),共同犯洗錢防制法第11條第1項之為自己洗錢 2罪刑,共5罪刑;㈢何國威幫助犯證交法第171條第1項第1款 2罪刑(操縱超級、明輝TDR)、幫助犯同條第2項、第1項第 1款罪刑(操縱特藝TDR)、共同犯洗錢防制法第11條第1項 為自己洗錢2罪刑,共5罪刑;㈣陳志偉犯洗錢防制法第11條 第2項之為他人洗錢2罪刑。其等所犯上開各罪,犯意各別, 行為互殊,應分論併罰。並說明第一審判決關於鍾文智、王 永順、何國威操縱(共同操縱或幫助操縱)各有價證券價格 之罪刑及沒收部分均有如其理由乙、陸所載之違法或不當, 因而併同第一審判決所定之應執行刑均予撤銷,以其3人之 責任為基礎,依刑法第57條規定所列科刑審酌之一切事項, 而分別改判;另以第一審判決就上訴人4人洗錢部分之認事 用法均無違誤,量刑亦屬妥適而予維持。經核除後述未及依 刑事妥速審判法(下稱速審法)第7條規定減刑(僅鍾文智 操縱揚子江TDR價格部分無該減刑規定之適用)之改判理由 外,原非無見。 四、上訴人4人下列上訴意旨並非有據:     ㈠證據能力部分 ⒈被告以外之人於司法警察(官)調查中所為之陳述,與審判 中不符時,其先前之陳述具有較可信之特別情況,且為證明 犯罪事實存否所必要者,得為證據,刑事訴訟法第159條之2 定有明文。所謂「與審判中不符」,是指其陳述自身前後不 符,其前甚為詳細,於後則簡略,亦屬之。所謂「較可信之 特別情況」,係指與審判中之陳述為比較,有其可信之特別 情況而言。是否有此可信之特別情況,應就前後陳述時之各 種外部情況,就事物之一般性、通常性與邏輯之合理性為審 酌予以判斷。而該陳述者是否因時間之經過導致記憶力減退 ;陳述時有無其他訴訟關係人在場;陳述時之心理狀況、有 無受到強暴、脅迫、詐欺、利誘等外力之干擾等,均屬判斷 之事例。原判決已敘明就鍾文智部分所引用證人施雯錦、陳 美錦、羅雅禎、顏秀月於法務部調查局(下稱調查局)及受 檢察事務官詢問時之陳述,與其等審判中所述不符,惟調查 局等執法人員並無不法取證之情,且係在較近案發時所為之 陳述,上開證人於第一審或原審就相關證券帳戶借(使)用 等情形,或證稱已不記得,或僅記得少部分情節,或無法確 定相關細節等語,如何因認該等審判外之陳述有較可信之特 別情況,且為證明本案犯罪事實所必要,依刑事訴訟法第15 9條之2規定,例外具有證據能力之理由甚詳。核其所為論斷 ,於法尚無不合。且查調查局人員及檢察事務官詢問時,均 係採一問一答方式,或告知刑事訴訟法第95條第1項之權利 ,或告知同法第180條、第181條得拒絕證言之規定,且於筆 錄製作完畢後,均經該證人閱覽無訛再簽名等情,有各該筆 錄可稽。益徵原判決認有較可信之特別情況,尚無違法可指 。前揭證人於審判外及於審判中之陳述,均經原審審判長踐 行證據調查程序,賦予鍾文智及其辯護人就該等陳述表示意 見之機會,則原審將該等證人審判外之陳述採為鍾文智犯罪 之部分論據,即與證據法則無違。鍾文智上訴意旨以:原判 決以執法人員並無不法取證此一與上開條文要件判斷無關之 事項,執為具有證據能力之論據,且形同容許以較接近案發 時間之審判外陳述直接作為證據,與該條文立法本旨有違, 難謂適法等語,而為指摘,難認有據。 ⒉刑事訴訟法為保障被告之反對詰問權,採行傳聞法則,於第1 59條第1項規定,被告以外之人於審判外之陳述,原則上不 得作為證據。惟反對詰問權並非絕對之訴訟防禦權,基於真 實發見之理念及當事人處分權之原則,同法第159條之5之規 定,允許被告放棄對原供述人之反對詰問權,於審判程序表 明同意該等傳聞證據可作為證據,而藉由當事人等「同意」 之此一處分訴訟行為,與法院之介入審查其適當性要件,將 原不得為證據之傳聞證據,賦予其證據能力。該法條第1項 所稱「經當事人於審判程序同意作為證據」者,係指當事人 明確表示同意之情形。第2項所定:「當事人、代理人或辯 護人於法院調查證據時,知有第159條第1項不得為證據之情 形,而未於言詞辯論終結前聲明異議者,視為有前項之同意 」,則屬「擬制同意」,實務上常見當事人等以「不爭執」 證據能力等方式表示之。倘斯時該證據資料之性質,已經被 告、辯護人自起訴書、判決書之記載而知悉,或藉由閱卷, 經檢察官、審判長、受命法官告知而了解,或有類似之作為 、情況,可認被告及辯護人於調查證據之時,知有刑事訴訟 法第159條第1項不得為證據之情形,然已行使訴訟上處分權 ,而表示「不爭執」其證據能力,亦未於言詞辯論終結前聲 明異議者,即應視為有將該審判外之陳述作為證據之同意, 而合於擬制同意之要件。是除自始不諳或誤會「擬制同意」 意思及效果之情形外,有辯護人之被告,因已得辯護人之專 業輔助,無需另就傳聞法則之法定內涵與同意證據之處分效 果闡明,其既曾於事實審為無瑕疵之處分意思表示,尚不容 事後再予爭執,以維訴訟程序之安定。原判決同採前旨,敘 明:鍾文智及其選任之多名辯護人,於第一審就證人廖筱鳳 、游智群、施貴芳、王錫智、陳錫堅、林家瑄之審判外即調 查局陳述之證據能力,均明白表示不爭執證據能力,亦未於 言詞辯論終結前聲明異議,故經第一審審酌後認屬「擬制同 意」情形。其等既自始即知有不得為證據之情形,並無不諳 或誤會「擬制同意」之意思及效果,自不容許於原審時再行 否認或爭執證據能力等旨。經核於法無違。鍾文智上訴意旨 指摘其與辯護人於第一審係表示「不爭執」證據能力而非「 同意」作為證據,復於原審表示不同意之意,原判決援引「 擬制同意」規定,作為有證據能力之理由,已屬違法。依上 說明,尚非有據。 ⒊鍾文智上訴意旨略以:原判決就本件各該檔TDR,採納A、B、 C、D、E各系列附表所載內容作為不利於其之依據。惟該等 附表文書,未依刑事訴訟法第39條公文書制作之法定程式, 記載制作之日期及其所屬機關,未有制作人之簽名,亦未見 原判決說明如何具有證據能力並足為有罪判決之依據。又各 系列附表所載之內容係依據證交所提供之「SRB680」、「SR B334」報表,以及櫃買中心函附「黃明福等55人交易特藝TD R存託憑證明細電子檔」、「黃明福等55人成交委託買賣明 細表」、「黃明福等55人等價投資人委託檔」等資料,應屬 被告以外之人於審判外之書面陳述,且其記載究係勘驗或鑑 定,未見說明,亦均無針對勘驗或鑑定踐行相關程序,自無 證據能力等語。惟查:  ⑴刑事訴訟法第159條之4第2款規定:除顯有不可信之情況外, 從事業務之人於業務上或通常業務過程所須製作之紀錄文書 、證明文書,得為證據。係因該等文書為從事業務之人,於 通常業務過程不間斷、有規律而準確之記載,且大部分紀錄 係完成於業務終了前後,無預見日後可能會被提供作為證據 之偽造動機,其虛偽之可能性小,除非各該紀錄文書或證明 文書有顯然不可信之情況,否則有承認其具有證據能力之必 要。證交所或櫃買中心所函送相關投資人成交委託買賣明細 表等電子檔及依該電子檔列印之文書,其內容為電腦系統內 儲存之投資人資料(姓名、證券帳戶)、下單委託買賣資料 (委託時間、委託價、委託數量)、成交情形(成交時間、 價格、數量)等有關證券交易紀錄之數據資料,均係電腦作 業系統依據相關人員之操作、設定,於交易當時或甫發生時 所為之紀錄,具有不間斷、有規律而準確之特徵,自屬上開 條文所稱之業務文書,具有證據能力。又法院判決書之內容 ,不限於文字,依據卷內證據資料製作之附表,而以之作為 判決事實之一部或理由之輔助說明者,倘所依據之證據資料 ,具備證據能力,並於審判程序經過合法調查,自非法所不 許。該附表既係法院判決內容之一部,屬法官依調查所得, 認定事實及適用法律之審判心證判斷與呈現結果,未於判決 前給予訴訟當事人表示意見之機會,亦無剝奪其訴訟程序上 權益或其他違法可言。至審判期日之訴訟程序,應專以審判 筆錄為證,為刑事訴訟法第47條所明定。  ⑵本件證交所及櫃買中心函送提供之本件TDR相關交易紀錄資料 等文書(附檔案光碟),係擷取自證交所、櫃買中心電腦內 儲存之交易紀錄,或日常監視之客觀交易情形,或屬分析歸 納上開客觀交易數據而為之統計資料,係將電腦系統之交易 資料作不同角度之客觀呈現,自屬刑事訴訟法第159條之4第 2款所稱之業務上紀錄文書,尚無顯不可信之情況。第一審 法院依據上開報表及個股成交資訊等相關資料,就歐聖、揚 子江、超級、明輝、特藝等TDR之交易情形,各以附表A、B 、C、D、E系列,列表彙整各檔TDR高買低賣、相對成交等交 易態樣,並進一步分析該等交易態樣所佔市場成交量比重、 對各該檔TDR價格之影響情形,而就各系列附表再予細分其 分支附表。該等附表均有註記其資料內容、資料期間、資料 來源、彙整方式。且卷查原審受命法官於行準備程序時,有 詢問鍾文智及辯護人對第一審判決附表及附表依據之報表、 證交所與櫃買中心函附資料及檔案光碟等證據能力之意見。 原審審判長於審判期日踐行調查證據程序及訊問犯罪事實時 ,並提示本件TDR相關交易紀錄資料、第一審判決及其附表 ,予鍾文智及辯護人陳述意見,及辯明證據證明力之機會。 其等對於客觀證券交易資料及數據均未爭執,亦援引相關報 表、附表而為辯論。有各該筆錄可稽。則原審以具有證據能 力並經合法調查之證據資料,作為認定其犯罪事實之證據, 並因事實、理由說明之必要,以歸納、彙整之A至E各系列附 表及分支附表,作為判決內容之一部分(即另冊之判決「附 件」資料),並無鍾文智上訴意旨所指違法可言。 ㈡「臺灣存託憑證」(TDR)爭議部分 ⒈所謂法律明確性要求,非謂法律文義應具體詳盡而無解釋之 空間或必要。立法者制定法律時,自得衡酌法律所規範生活 事實之複雜性及適用於個案之妥當性,選擇適當之法律概念 與用語。如其意義,自立法目的與法體系整體關聯性觀點非 難以理解,且個案事實是否屬於法律所欲規範之對象,為一 般受規範者所得預見,並可經由法院審查認定及判斷者,即 無違反法律明確性原則(司法院釋字第804號解釋理由參照 )。申言之,法律規範是否有違法律明確性原則之要求,須 就法律規範之立法目的、規範要素與法規範體系關聯性整體 論斷之,尚不得無視其立法目的或其規範要素之內涵、屬性 ,而為直觀、形式之主張與論斷。且非謂法律文義應具體詳 盡而無解釋之空間與必要,且於任何個案之適用均應毫無疑 義者,始符合法律明確性原則。是凡得以法律解釋方法,就 法律規範意涵為適當之理解與適用,原則上即不生法律規範 牴觸法律明確性要求之問題。又人民基本權利之限制,原則 上應以法律為之,依其情形,非不得由立法機關授權主管機 關發布命令為補充規定。其授權之目的、內容及範圍均應具 體明確。主管機關據以發布之命令,亦不得逾越授權之範圍 ,始為憲法之所許,迭經司法院以釋字第443號、第488號、 第568號、第658號、第710號、第730號、第734號解釋在案 。惟授權是否具體明確,應就該授權法律整體所表現之關聯 意義為判斷,非拘泥於特定法條之文字(同院釋字第394號 、第426號解釋參照)。授權條款之明確程度,則應與所授 權訂定之法規命令對人民權利之影響相稱。刑罰法規關係人 民生命、自由及財產權益至鉅,自應依循罪刑法定原則,以 制定法律之方式規定之。法律授權主管機關發布命令為補充 規定時,須自授權之法律規定中得預見其行為之可罰,其授 權始為明確,方符刑罰明確性原則。倘由授權之母法整體觀 察,已足使人民預見行為有受處罰之可能,即與得預見行為 可罰之意旨無違,不以確信其行為之可罰為必要(同院釋字 第522號、第680號解釋參照)。 ⒉關於「臺灣存託憑證」,由財政部證券暨期貨管理委員會( 行政院金融監督管理委員會〔下稱金管會〕證券期貨局之前身 )於81年6月20日訂定之「募集與發行臺灣存託憑證處理準 則」第5條已明定:本準則所稱存託憑證,指存託銀行受外 國公司委託發行表彰存放於保管銀行所保管有價證券之記名 式有價證券。於85年2月6日修正發布新名稱為「外國發行人 募集與發行有價證券處理準則」(下稱募發準則),其「第 二章臺灣存託憑證」明定募集與發行臺灣存託憑證之相關事 項,將第5條規定修正為:「本準則所稱存託憑證,指存託 機構在中華民國境內所發行表彰存放於保管機構之外國發行 人有價證券之憑證」。募發準則嗣於86年6月30日經財政部 證券暨期貨管理委員會修正發布,其第5條明定:「本準則 所稱臺灣存託憑證,指存託機構在中華民國境內所發行表彰 存放於保管機構之外國發行人有價證券之憑證」(現已移置 於第3條第8款,關於臺灣存託憑證之定義與前述大致相同) 。是所謂臺灣存託憑證,係指存託機構在我國內所發行表彰 存放於保管機構之外國發行人有價證券之憑證。   ⒊本件有關:臺灣存託憑證(TDR)是否為證交法第6條第1項所 指「經主管機關核定」之有價證券?鍾文智、王永順於原審 否認犯罪所爭執:臺灣存託憑證並非財政部以76年9月12日 臺財證(二)字第900號公告(以下或稱「76年900號公告」) 核定之有價證券;募發準則之制定規範亦非臺灣存託憑證係 證交法上有價證券之依據;公訴意旨所指操縱本件各檔TDR 之行為時間,臺灣存託憑證尚未經主管機關核定為證交法第 6條第1項之有價證券,無該法之適用,係於101年1月4日該 法增訂第165條之2時始明文納入規範等節,以及本件所適用 之證交法第6條第1項、募發準則等規定是否違反法律保留原 則、明確性原則,而有違憲疑慮各情。固非無爭議。 ⒋惟原判決依憑相關法規之制定規範意旨、主管機關之函示公 告情形及所持意見,參酌鑑定人張心悌、戴銘昇、郭土木、 王志誠等學者、教授以書面出具及到庭陳述之法律鑑定意見 等卷內資料,已敘明略以:  ⑴證交法第6條第1項規定該法所稱有價證券,指「政府債券、 公司股票、公司債券及經主管機關核定之其他有價證券」。 採「有限列舉,概括授權」之立法模式,就受證交法規範之 客體,除列示者外,並授權主管機關將其他有價證券納入規 範。相較各國,固較簡略,於立法論上非無討論餘地。然該 條文使用「其他有價證券」一詞本身,已屬可理解之概念, 參照同法第1條規定「為發展國民經濟,並保障投資,特制 定本法」,更可明確得悉立法者授權主管機關行使其核定權 之目的,在於保護投資人之公共利益考量,著重於證券之「 投資性」與「流通性」。從授權母法相關法條文義、法律整 體之體系關聯及立法目的,對行政機關的政策指導已屬清晰 明確。財政部係於76年9月12日以76年900號公告:「主旨: 外國之股票、公司債、政府債券、受益憑證及其他具有投資 性質之有價證券,凡在我國境內募集、發行、買賣或從事上 開有價證券之投資服務,均應受我國證券管理法令之規範。 說明:依證券交易法第6條第1項規定辦理。」將具有投資性 質之外國有價證券納入我國證券法令規範。此一法規命令, 符合母法之立法意旨,亦無逾越授權範圍。主管機關金管會 於109年1月17日函覆監察院時,亦敘明:臺灣存託憑證係存 託機構在國內所發行表彰存放於保管機構之外國發行人有價 證券之憑證,持有人為外國發行公司之實質股東,得經由存 託機構對於原表彰之有價證券發行公司主張股息、紅利、剩 餘財產之分配,以及行使投票權,核屬76年900號公告所稱 具有投資性質之有價證券,自為證交法第6條第1項所稱經主 管機關核定之其他有價證券。其公告背景係因適值國內經濟 起飛,投資人對於有價證券之投資蔚為風潮,考量證券市場 快速創新,有價證券型態多變,故將具有投資性質之有價證 券納入規範,以落實證交法第1條保障投資人權益之立法精 神等語。  ⑵臺灣存託憑證即TDR,既係外國發行公司與我國存託機構簽訂 存託契約,委託該存託機構在我國發行表彰存放於保管機構 之外國發行公司有價證券之憑證,核屬前揭公告所指應適用 我國證交法之範疇,自應受我國證券管理法令之規範。其外 觀形式上雖由我國存託機構所發行,惟實質上我國存託機構 係立於為外國發行公司發行有價證券憑證之地位,外國發行 公司同時亦提供價值相當之股票存託於保管銀行,發行TDR 之實質權益最終也歸屬於外國發行公司,而非我國存託機構 ,TDR實質上依附於外國發行公司股票而存在,我國投資人 持有TDR等於間接持有外國發行公司股票。至TDR持有人雖應 透過存託機構及依照發行條款行使權利,但具有與外國發行 公司股東相同之權利義務,得享有盈餘分派、認購新股或其 他股東權利,亦具有股東會表決權(僅係按存託契約,約定 應透過存託機構間接行使),更能兌回原股。所蘊含之經濟 本質及實質內容即為外國發行公司之股東權利,非可僅因其 表決權行使方式與一般股票有異、發行主體及發行地均在我 國,適用我國法律,即斷言TDR並非外國發行公司之股票。 主管機關復於81年6月20日訂定「募發準則」,其第1條、第 2條、第7條第1項前段分別規定:「本準則依證券交易法第2 2條第1項規定訂定之」、「凡有價證券已在其所屬國證券交 易所上市之外國公司,得申請募集與發行臺灣存託憑證,並 應依本準則規定辦理」、「外國公司委託存託銀行募集與發 行存託憑證,應檢具……,申請財政部證券管理委員會……核准 後,始得為之」,再次核定及宣示臺灣存託憑證係受證交法 規範之有價證券。至募發準則雖載稱係依證交法第22條第1 項(修正後為第4項)訂定而非同法第6條第1項,惟第6條第 1項並未明定限制主管機關「核定」之程式,而「核定」重 在對外公示其核定之意,應不拘形式,除以函文或公告核定 外,亦得以訂立處理準則方式為之,且相較於函文核定,實 更嚴謹。再由法規範之體系解釋可知,證交法第22條第1項 所稱之有價證券,必係業經主管機關依同法第6條第1項規定 行使核定權而受該法規範,始發生應如何規範募集、發行等 行政流程遵行事宜之問題。主管機關除可先依證交法第6條 第1項規定核定某有價證券為受證交法規範之有價證券後, 再依同法第22條第1項訂定處理準則,亦可將法律核定行為 藉由訂定處理準則時一併完成。自非得因募發準則僅記載授 權依據為證交法第22條第1項、未載明同法第6條第1項,即 謂該準則並無核定臺灣存託憑證為有價證券之效果。再參以 證交法於101年1月4日修正增訂第4條第2項關於外國公司之 規定,及增訂理由說明略以:「外國公司之有價證券於我國 募集、發行、買賣及私募者,應受本法規範,爰……增訂第2 項外國公司之定義……。」等語。亦可徵立法者於修訂相關條 文時,已經採取與主管機關相同立場,認同上述76年900號 公告係包含臺灣存託憑證在內,並配合於同次修正時增訂第 165條之1、第165條之2等條文。  ⑶我國主管機關自始認為臺灣存託憑證屬於76年900號公告範圍 內,為證交法第6條第1項所稱經主管機關核定之其他有價證 券,且TDR確實亦在該公告文義範圍內;復於81年6月20日藉 由訂定募發準則,再次核定及反覆宣示臺灣存託憑證即屬經 主管機關核定受證交法規範之有價證券。從「募集與發行臺 灣存託憑證處理準則」乃至「外國發行人募集與發行有價證 券處理準則」之法規名稱及內容觀察,均可知悉主管機關係 明確將「臺灣存託憑證」定性為「外國發行人募集與發行之 有價證券」,金管會於97年1月8日修正證交法施行細則第11 條,亦明定「臺灣存託憑證」屬證交法第157條第6項及第15 7條之1第1項所稱具有股權性質之其他有價證券。在在將填 補空白要件之內容予以明確化,此一經過行政命令填補的規 範意旨,可為受規範者充分認知。再者,臺灣存託憑證之發 行,應依募發準則,檢具外國發行人發行臺灣存託憑證申報 書向主管機關申報生效,並應有發行計畫及公開說明書,除 載明所表彰之外國股票外,更明示係依「臺灣證券交易所股 份有限公司有價證券上市審查準則」或「財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心外國有價證券櫃檯買賣審查準則」辦理。 其交易程序,應先與證交所或櫃買中心簽訂臺灣存託憑證上 市契約或櫃臺買賣契約,而均受我國證交法相關法令規範。 本案之明輝TDR於發行時,寶來證券負責主辦公開承銷明輝 公司TDR之公告中,已載明該TDR之詢價圈購係依「臺灣證券 交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」辦理;特藝TD R發行時,寶來證券包銷特藝公司TDR之公告內,亦載列係依 「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外國有價證券櫃檯買 賣審查準則」辦理該TDR之詢價圈購,而各表明係於證交所 上市或櫃檯買賣之有價證券。更足認臺灣存託憑證係經主管 機關核定而屬證交法上之有價證券,在我國境內從事募集、 發行、承銷、買賣。對身為專業投資人之鍾文智、利用證券 交易市場之投資人及證券從業人員王永順等人而言,實無疑 問,應無不知或誤認之理。另從「預見可罰性」標準,自受 規範者之角度考量,本件檢察官起訴鍾文智、王永順等人之 刑罰規定,係違反證交法第155條第1項第4款、第5款及第7 款,應依同法第171條第1項第1款及第2項處罰之操縱有價證 券罪。上述條文已將所該當「操縱行為」之構成要件予以明 定,處罰的範圍明確限定於對於上市或上櫃有價證券進行操 縱之行為。證交法第6條第1項規定,僅將犯罪構成要件一部 之「有價證券」,授權主管機關以法規命令具體化。「操縱 市場」具有刑事可罰性,人民足以預見相關操縱市場行為有 受處罰之「可能」或「風險」,無混淆之虞,此授權刑罰法 律不僅具「抽象預見」可能,甚至已達可「具體預見」之嚴 格標準,無違反罪刑法定主義之疑慮。鍾文智、王永順對於 TDR係受證交法規範之有價證券一事,應有相當認識,並無 因填補空白要件之行政命令不明確而欠缺規範認識可能性之 可言。其等亦未抗辯行為時誤認或懷疑TDR不受證交法規範 ,或認係法律漏洞,始為價格操縱行為。  ⑷TDR既屬證交法第6條第1項經主管機關核定之其他有價證券, 並無違反授權明確性原則,客觀上亦無已形成該條法律違憲 之確信,自無依鍾文智聲請向憲法法庭聲請法律違憲審查之 必要。況本件承審之第一審法院曾於105年12月9日以所適用 之證交法第6條第1項後段、募發準則關於臺灣存託憑證之定 義等規定,有違反法律保留原則及授權明確性原則之疑義, 聲請司法院大法官解釋。業經司法院大法官於108年9月27日 第1497次會議,以所陳尚難謂已提出客觀上形成確信為違憲 ,而有何違反法律保留原則及授權明確性原則之具體理由, 作成不受理決議。鍾文智因前案(操縱「聯環TDR」價格) 經判決有罪確定後,亦曾以確定判決所適用之證交法第6條 第1項、第155條第1項第4款及第5款、第171條第1項第1款、 第7項及募發準則等違憲為由,屢聲請解釋,惟均經司法院 大法官為不受理之決議等旨(見原判決第32至62頁)。 ⒌原審就前揭法律爭議,考量所涉法律規範之意涵、立法目的 與規範體系之整體關聯性,依法律解釋之法理原則與方法, 本於獨立審判權責與個案法律適用之確信,為法律之解釋與 判斷,認臺灣存託憑證屬業經主管機關核定之有價證券,不 生牴觸法律明確性原則及授權明確性要求之問題,無悖於罪 刑法定主義。核其關於臺灣存託憑證係受證交法規範之有價 證券,對其為價格操縱行為,應依該法規定處罰之法律適用 判斷,尚無違誤,亦與本院一向所採之見解無違(本院103 年度台上字第2256號、104年度台上字第1219號、107年度台 上字第3170號等判決參照)。鍾文智、王永順上訴意旨以: 證交法第6條第1項授權主管機關核定有價證券之範圍,涉及 同法第171條第1項第1款刑法空白構成要件之填補,其授權 目的、範圍、內容均欠具體明確,違反罪刑法定、刑法謙抑 、法律明確性、授權明確性等原則。主管機關未曾將TDR核 定為有價證券,至101年1月4日增訂證交法第165條之2以後 ,始將之納入證交法規範,並非證交法第6條第1項之有價證 券。76年900號公告時之內容及文義涵攝範圍不包括TDR在內 ,募發準則亦非核定TDR之依據,於此之前縱有買賣等行為 ,亦無違反證交法可言。原判決仍予適用作為判決基礎,且 就鍾文智是否對於犯罪客觀事實認識錯誤而阻卻故意,未予 說明,即為不利之認定,有不適用法則、適用法則不當、理 由不備及調查未盡之違法等語。係就原審適用法律之見解及 原判決已論斷說明之事項,以自己之說詞,或仍執未受原審 採納之不同見解,而為指摘,自非有據。  ⒍法院審理刑事案件,常涉及事實爭議及法律爭議。事實之爭 議,乃依調查證據方法,就所得之證據資料予以釐清。至於 就個案之法律問題爭議是否徵詢或採取學者專家之意見,係 法院得依職權裁量之事項。刑事案件中是否構成系爭犯罪處 罰規定之構成要件事實,屬於法院審判權核心所在之個案認 事用法之範疇。法律爭議之解決,乃專屬法院職權,並為審 判核心事項,故學者專家之法律上意見,僅得供法院參考, 或有助於法院妥適、周延作成裁判,惟並無拘束法院之效力 。準此,法院就個案之法律爭議,不採納專家學者之意見, 而擇其確信之法律上見解為審判,縱未就專家學者所持意見 逐一說明回應,或未依當事人聲請予以傳喚到庭作證,亦無 調查職責未盡及判決理由欠備之違法可言。原判決參考張心 悌教授之部分鑑定意見,不採戴銘昇、郭土木、王志誠3位 鑑定人有利於鍾文智等人之法律意見,已無違法可言。況原 判決亦已說明對於證交法有價證券之解釋,應注重其整體規 範之一致性,著重於經濟實質而非形式。上開3位鑑定人之 意見,或僅專務於法律形式外觀,或未探究宏旨而拘泥於TD R與外國有價證券之差異,且與證券發行實務、主管機關意 見及交易市場關係人之認知相悖離,如何不予採納之理由, 要難指為違法。鍾文智、王永順上訴意旨,以原審未採納戴 銘昇等3名專家鑑定人之意見,未依鍾文智聲請裁定再開辯 論並傳喚鑑定人古承宗、張明偉、蔡聖偉教授到庭,亦未參 酌劉連煜、蔡明誠、劉宗德及其他學者、人員所著文獻資料 或研討會議紀錄(按部分係於原審判決後始出具或提出), 指摘原判決法律見解不當,並有調查未盡等違法,自非可採 。至前述有關臺灣存託憑證之本院判決、駁回鍾文智就其前 案聲請再審抗告之本院裁定(105年度台抗字第925號)及其 他經原審法院駁回鍾文智就前案聲請再審之各裁定,雖部分 論敘說明之理由與原判決未必相同,然均肯認臺灣存託憑證 係受證交法管理之有價證券之見解,則無二致。執以指摘原 判決違法,亦難認有據。  ㈢原判決事實認定部分 ⒈採證認事,係事實審法院之職權,其對證據證明力所為之判 斷,如未違背經驗法則與論理法則,復已敘述其憑以判斷之 心證理由,即不能任意指為違法。證交法第155條第1項第4 款規定:意圖抬高或壓低在證券商營業處所某種有價證券之 交易價格,自行或以他人名義,對該有價證券,連續以高價 買入或以低價賣出,而有影響市場價格或市場秩序之虞(下 稱連續高買或連續低賣);同條項第5款規定:意圖造成在 證券商營業處所某種有價證券交易活絡之表象,自行或以他 人名義,連續委託買賣或申報買賣而相對成交(下稱相對成 交),及同條項第7款「直接或間接從事其他影響集中交易 市場有價證券交易價格之操縱行為」之概括類型規定,均屬 所謂「反操縱條款」。旨在防止人為操控有價證券之價格, 導致集中交易市場行情發生異常變動,影響市場秩序,以維 護證券市場之自由運作與證券市場應有之正常功能。以「意 圖抬高或壓低有價證券之交易價格」、「意圖造成有價證券 交易活絡之表象」及行為人具有操縱價格之犯意,為其主觀 意圖及主觀不法構成要件。惟主觀之意圖想法存在於人之內 心,通常未表露於外,須仰賴客觀行為或交易情狀加以確認 。是否具備主觀要件而屬於操縱性質之買賣,應綜合行為人 委託下單之態樣、買賣行為是否合乎常理、形成撮合成交結 果之原因,成交之日數、頻率、比例,價格是否因其行為出 現不正常的波動、影響價格之程度與原因等客觀情事,視行 為人有無影響證券交易價格、製造不真實或足令人誤解市場 交易活絡之表象,引誘投資大眾買入或賣出有價證券,影響 市場交易秩序,利用價差謀取不法利益等各種情形,依據經 驗法則及論理法則加以認定判斷。同屬事實審法院採證認事 、判斷證據證明力之職權行使範疇。又洗錢防制法第11條第 1項之為自己洗錢罪及同條第2項之為他人洗錢罪,以行為人 有為逃避或妨礙所犯重大犯罪之追查或處罰之犯意,並有掩 飾或隱匿因重大犯罪所得財物或財產上利益之行為,為其要 件。是否為洗錢行為,應就犯罪全部過程加以觀察,包括有 無因而使重大犯罪所得之財物或財產上利益之性質、來源、 所在地、所有權或其他權利改變,因而妨礙重大犯罪之追查 或處罰,或有無阻撓或危及對重大犯罪所得之財物或財產上 利益來源追查之行為在內。倘洗錢犯意及洗錢行為均已兼具 ,即難謂係單純事後處分贓物而不罰之行為。    ⒉經查:  ⑴原判決綜合全案證據資料,本於調查所得,憑以認定鍾文智 基於抬高本件各檔TDR交易價格及造成其交易活絡表象之意 圖,各基於操縱價格之犯意,分別於事實欄貳、一至五所載 操縱價格期間,各以所掌控如附表A1、B1、C1、D1、E1所示 帳戶,分別以證交法第155條第1項第4款、第5款、第7款各 款所列或兼俱之手法,操縱影響各檔TDR交易價格之客觀犯 罪事實。並敘明如何認定上開附表所示帳戶係由鍾文智使用 ,及其在本案操縱價格期間,有各系列附表及其分支附表所 示買賣各該檔TDR之交易情形;何以可認其主要交易態樣多 為預掛高價賣單,再自行高價買入,即先高價委賣再高價委 買及製造相對成交之異常方式,或以違反配售規定大量圈購 控制市場證券數量等多種手法,從事操作;另斟酌其相對成 交所佔各該檔TDR總成交量之比重(例)、連續高買及相對 成交之日數、張數及對該TDR價格之影響情形等客觀交易事 實,佐以相對成交,行為人需同時進行相反決策,屬自我矛 盾之交易安排,且應平白負擔更多證券交易稅及證券交易手 續費,除偶有操作錯誤或特殊理由所致外,否則若大量且持 續相對成交,即屬虛增價量之炒作手法;並參酌寶來證券自 行認購部分之各該TDR多有配合鍾文智手法交易之情,甚至 鍾文智以漲停價委買所高掛之張數,逼近或已逾總發行張數 而不可能全數成交,均足認非真實需求,係誤導其他投資人 判斷、影響市場行情與價格等情,而認定鍾文智單獨(歐聖 、揚子江)或與王永順共同(超級、特藝)或受王永順(明 輝)、何國威(超級、明輝、特藝)之幫助,而有意圖抬高 或壓低交易價格及意圖造成交易活絡表象之主觀意圖及犯意 聯絡;又如何認定鍾文智等人因本件操縱市場犯行,而獲取 之財物或財產上利益之數額;及何以認定其等之操縱市場行 為,有影響市場之虞等情所憑之證據及理由。另針對鍾文智 操縱超級、特藝TDR價格後,指示他人將其犯罪所得匯款至 其實際掌控之葉仲清、鍾啟俊等人帳戶,再予以領取或轉匯 ,及王永順、何國威、陳志偉均明知鍾文智操縱超級、特藝 TDR價格中「代認購」部分之獲利,係違反配售規定及操縱T DR價格行為而來之犯罪所得,仍收受鍾文智透過葉仲清交付 之現金,再轉交他人及將餘款存入帳戶,如何參與製造金流 斷點、妨礙追查及隱匿或掩飾重大犯罪之犯罪所得,構成為 自己或為他人洗錢之行為,論敘其所憑依據及判斷理由。且 就上訴人4人否認犯行之辯解,何以均不足以採信,亦皆於 理由內詳為論述、指駁。所為之論斷說明,俱有卷內資料可 佐,尚無悖於經驗法則及論理法則。  ⑵鍾文智上訴意旨以其係基於個人投資經驗及參酌公開說明資 料等資訊,而為合理投資目的之買賣,無操縱價格之意,僅 屬實現獲利而無操縱行為,且僅通知各營業員買賣,不知營 業員以何人帳戶下單及成交量為何,無法控制而進行相對成 交。原判決未說明其主觀上是否有抬高或壓低交易價格或造 成交易活絡表象之意圖、是否有導致價格異常變動之結果, 且具有因果關係,本件不構成非法操縱市場罪,亦不構成洗 錢犯罪;王永順、何國威上訴意旨以其等並無與鍾文智共同 或幫助操縱交易價格之行為,亦無洗錢犯行,王永順並稱其 縱收取犯罪所得,亦係部門之公基金,用以退還發行公司, 僅屬處分贓物行為而非洗錢;陳志偉上訴意旨謂原判決未依 證據,亦未說明理由,徒憑推論臆測之詞,遽認其有為他人 洗錢行為等情。各指摘原判決之論斷違背經驗、論理法則, 及有理由不備與矛盾等違法。係就原審採證、認事職權之行 使、取捨證據之結果及原判決已說明論斷之事項,依憑己見 ,而為指摘,或執與原審相同之陳詞,仍為事實上之爭執。 均非可採。又操縱有價證券價格而已合致於證交法第155條 第1項各款操縱行為之客觀構成要件者,行為人是否具該罪 之主觀意圖與故意,應綜合其買賣行為態樣、成交與價格波 動之關聯情事,及有無影響市場交易秩序之意等為判斷,業 如前述。縱有部分買賣交易係在「最佳五檔揭示價格」範圍 內,仍無從逕認無操縱價格之意圖。至是否已達於證交所公 布或通知注意交易資訊暨處置作業要點之標準、該有價證券 有無經列為「注意股」或採取處置措施,亦非必影響於操縱 價格之認定。鍾文智上訴意旨執此指摘,亦非有據。 ⒊鍾文智上訴意旨復以:⑴原判決就歐聖TDR部分,認定其自99 年1月4日起至同年4月12日止有製造交易活絡表象之意圖, 惟理由認自99年1月6日至同年4月2日相對成交33日,其事實 與理由矛盾,又僅就「99年1月6日至同年4月2日」期間高買 低賣或相對成交而影響價格部分為論證,至99年1月4日、5 日、同年4月6日、7日、8日及12日等6日之交易,未據說明 ;揚子江TDR部分,原判決認交易活絡期間係自99年9月8日 起,惟參附表B2、B4所示,操縱交易時間實係自99年9月l0 日起,且就99年9月8日、9日之交易日期未予分析論述,泛 稱已開始操作;超級TDR部分,事實欄載敘操縱之時間係至9 9年9月14日,理由欄則為99年9月15日,有所不符;關於特 藝TDR,事實欄載敘其自100年2月25日起至同年3月9日止, 以附表E1帳戶操縱特藝TDR,惟觀附表E10,於100年3月5至8 日均無高價買入或低價賣出之情,3月9日也無相對成交情形 ,又謂100年3月4日至9日操縱TDR價格之行為為起訴效力所 及,均有理由不備及矛盾之違法。⑵原判決就歐聖、特藝TDR 部分帳戶已認不屬其使用、非其下單交易,卻仍計入其買賣 數量及金額。⑶原判決於認定歐聖、揚子江、超級、特藝TDR 部分帳戶係其使用時,援引無關或不符筆錄為據,有認定事 實未依證據之違誤等語。  ⒋惟查:  ⑴證交法第155條第1項第4款連續高買或連續低賣罪所稱之「連 續以高價買入或以低價賣出」,非指行為人每筆委託、成交 買賣價格均係為所謂高價或低價,僅需其多數行為有概括之 統一性即為已足,如行為人主觀上有影響市場上特定有價證 券交易價格之意圖,且客觀上,於一定期間內,就該特定有 價證券有連續以高價買入或低價賣出之行為,而有影響市場 價格或秩序之危險及可能者,均屬違反該款規定。所稱「高 價」或「低價」係相對之概念,以行為人交易當時或當盤之 其他投資人委託價做相對比較為認定,縱行為人委託單中或 有正常掛單價格,亦不受影響。又該款與同條項第5款相對 成交態樣之所稱「連續」,係指於一定期間內連續多次之謂 ,不以逐日而毫無間斷為必要。  ⑵原判決已敘明:①鍾文智連續高買低賣及連續委託買賣而相對 成交之操縱歐聖TDR期間認定為自99年1月4日起至同年4月12 日止,係因其使用帳戶於1月4日、5日即有買進,最末筆實 際賣出日為4月12日(賣出成交83筆計1,000張);且依附表 A7、A8所彙整,其自99年1月6日至同年4月2日共64個交易日 間,有多筆高買低賣或相對成交並影響價格之情形;並就於 上開一定期間內,連續高價買進、低價賣出及相對成交之交 易,致該TDR價格變動情形、所佔時段比例、該時段市場成 交數量百分比等主要之影響情形(下稱主要影響情形)於理 由內說明。②鍾文智於99年9月8日及9日雖無揚子江TDR之成 交紀錄,然該2日分別有45,618張及14,003張漲停價委買單 ,足認於9月8日起即已開始進行操作,參以99年9月10日至 同年10月18日連續預掛高價賣單再自行高價買入而相對成交 之交易態樣及主要影響情形,可認係連續於99年9月8日至10 月18日期間為價格操縱行為。③鍾文智係於超級TDR公開發行 前即先大量圈購,俟掛牌上市後連續於99年9月9、10、13、 14日大量虛偽漲停掛買,再於99年9月15日一次倒貨出售所 持有張數給追價買進之投資人,因認其操縱超級TDR之期間 為99年9月9日起至同年月15日止。④鍾文智於特藝TDR公開發 行首日即100年2月25日至同年3月3日之4個交易日,分別以 漲停價於盤前委買74,656張、67,791張、65,493張、69,693 張,先以非真實需求之高價委買方式虛偽掛單,連續以高價 買入及相對成交進行操作,影響投資人判斷,再於100年3月 4日大量出售獲利,截至3月9日共117筆交易,成交2,020張 ,應以主要交易最末日即100年3月9日為操縱期間末日,因 認操縱期間自100年2月25日起至同年3月9日止;公訴意旨雖 認係自100年2月25日至3月3日,惟3月4日至9日而與起訴部 分具有一罪關係之操縱行為,為起訴效力所及,應併予審理 等旨。合併觀察原判決事實、理由及相關附表之記載與說明 ,已就如何認定各該檔TDR於一定期間有連續高買低賣及相 對成交等操縱價格行為,論敘其憑。縱未就高買低賣或相對 成交情形中所佔比例較低、價格尚無異常甚或無交易之日期 為說明,仍無礙於「連續以高價買入或以低價賣出」之認定 。執以指摘有理由矛盾或不備之違法,並非有據。 ⑶原判決關於鍾文智操縱歐聖TDR部分,其理由已敘明附表A1-1 (即追加起訴書之附表)編號6「翁春淑第一員林帳戶」及 編號30「鄭鳳珍帳戶」均無圈購、委託及成交紀錄,故不列 入附表A1(即原判決認定係鍾文智使用圈購歐聖TDR之帳戶 )範圍等旨(見原判決第64頁第5至15行)。惟觀附表A1-1 編號6翁春淑部分尚載列:「翁春淑寶來員林帳戶」、「圈 購歐聖2,000」,比對附表A1編號11之「翁春淑寶來員林帳 戶」亦記載圈購數量2,000。足認附表A1編號10「翁春淑第 一員林帳戶」關於「委賣、賣出數量2,000」及「賣出金額 」欄之內容,應係附表A1編號11「翁春淑寶來員林帳戶」之 交易而誤列於附表A1編號10欄位所致。惟尚不影響鍾文智此 部分使用他人帳戶圈購及操縱價格之判決結果。又觀附表A1 -1編號30鄭鳳珍部分,因追加起訴書未明示其帳戶為何且無 交易紀錄而經原判決予以排除,然比對附表A1編號44為「鄭 鳳珍永豐金天母帳戶(帳號43593)」(備註欄記載「起訴 書未列」),參以原判決已認定附表A1-2編號48「鄭鳳珍永 豐金天母43593號帳戶」係鍾文智使用(見原判決第65頁第1 5至16行」,及附表A1編號44、附表A1-2編號48均有「鄭鳳 珍永豐金天母43593號帳戶」圈購813張之記載,故僅屬原判 決就鍾文智使用帳戶、買賣數量等認定與計算,因以不同附 表顯示所生之差異而已,尚難指有矛盾或不符等違誤。  ⑷原判決認定包含附表E1-2編號38(「張世政第一員林25385號 帳戶」)在內之該附表各編號所示帳戶,均為鍾文智借用以 圈購特藝TDR(見原判決第102、106頁),對照附表E1-2編 號38帳戶載列委買及買進40張,委賣及賣出20張,則原判決 (第106頁)記載該帳戶屬鍾文智借用,「惟100年3月8日僅 有該帳戶盤前委買20張並成交,認該20張盤前委買非被告鍾 文智下單」等語,亦無矛盾。  ⑸證明同一事實內容之證據有數個,原判決援用某項證據,固 有未當,如除去該部分,綜合案內其他證據資料,仍應為同 一事實之認定者,則於判決本旨不生影響,即難認原判決違 背法令而應構成撤銷之原因。原判決依憑鍾文智坦承各檔TD R圈購帳戶使(借)用情形之供述、營業員施雯錦、陳美錦 、羅雅禎之證述、如原判決所載部分帳戶提供人或經手者之 供述、本件TDR相關交易紀錄資料,憑以認定附表A1(歐聖 )、附表B1(揚子江)、附表C1(超級)、附表D1(明輝) 、附表E1(特藝)之帳戶,係鍾文智透過營業員借用而掌控 使用之人頭帳戶,或係金主出借資金供其圈購、交易各該檔 TDR等情。雖原判決理由就歐聖TDR部分,併引述證人施雯錦 、王錫智針對其他檔TDR之陳述為據;就特藝TDR所引用陳錫 堅之證述內容,與所判斷之待證事實無直接關聯;揚子江與 特藝TDR部分,所引述證人史金生之陳述(證稱其係借款予 鍾文智買TDR、其有向母親史朱傳妹及大嫂吳月華借用帳戶 )、證人楊仁宏之陳述(其日盛北高雄帳戶可能有借鍾文智 使用,須憑資料始能確認帳戶交易係何人買賣),及特藝TD R部分所引用羅雅禎之證詞(其客戶鄭淑燕、楊淑惠自己賣T DR,余美麗提供資金給鍾文智)內容,與原判決認定之事實 (史金生等人之帳戶借予鍾文智使用;楊仁宏之帳戶係鍾文 智借用;鄭淑燕等人帳戶均提供鍾文智使用),未盡吻合。 原判決將之引為鍾文智借用他人帳戶之部分證明,雖有微瑕 ,惟除去鍾文智上訴意旨所爭執之該部分記載,綜合前揭證 據資料,仍應為同一之認定,於判決結果不生影響。執此指 摘,並非有據。 ⒌鍾文智上訴意旨另以:原判決認寶來證券有配合鍾文智不出 售超級、明輝、特藝TDR之事實,並未說明依據,僅籠統稱 有元大證券109年11月9日函可查,復以王永順有決定寶來證 券承銷事宜權限,認王永順超額配售超級、特藝TDR予鍾文 智,即推認二人共同操縱該二檔TDR,逕為有罪判決,卻又 謂「故無足夠證據可資認定王永順與鍾文智事前同謀操縱價 格」,顯違證據法則、論理法則,且屬理由不備;依謝佳璋 、史金生、陳美錦、施貴芳、楊淑惠、施雯錦、張美智、鄭 淑燕、施佩彤、陳清香、廖麗慈(下稱謝佳璋等人)之證詞 ,金主確實有在出借帳戶予鍾文智後自行買賣交易之可能。 就其等陳述,原判決認一部分有理由而予採取,一部分則認 無理由,卻未說明為不同認定之標準,有理由不備之違法等 語。王永順上訴意旨則指摘:寶來證券之「接案會議」非其 主導、決定,本件代認購之TDR係陳志偉或何國威洽請鍾文 智所為,出售時點、價位數量等係受陳志偉等人指示,承銷 部小基金之使用亦與其無涉,原審未審酌對其有利事證,認 定事實違誤,且理由不備;原判決事實認其係出於操縱價格 之直接故意,理由似又認屬間接故意,且事實未認定其有使 寶來證券配合鍾文智緩步出售及於價格上漲後出脫而有助於 操縱價格之情,卻於理由內論述,顯有矛盾,況該行為亦非 犯罪構成要件行為;另原判決以其有無要求鍾文智代承銷部 小基金認購該檔TDR,資為共同正犯或幫助犯判斷標準,惟 理由論敘亦彼此矛盾等語。然查:  ⑴共同實行犯罪行為之人,在合同意思範圍以內,各自分擔犯 罪行為之一部,相互利用他人之行為,以達其犯罪之目的者 ,即應對於全部所發生之結果,共同負責。至刑法上之幫助 犯,係指以幫助之意思,對於正犯資以助力,而未參與實施 犯罪之行為者而言。又判決書應分別記載其裁判之主文與理 由;有罪之判決書並應記載犯罪事實,且得與理由合併記載 ,刑事訴訟法第308條定有明文。  ⑵原判決事實欄載敘鍾文智為取得大量配售超級、特藝TDR,王 永順為籌措承銷部小基金,共同基於操縱價格之犯意聯絡, 約由寶來證券違反規定超額配售上開二檔TDR予鍾文智所使 用之人頭帳戶,鍾文智則尋找金主及借用他人名義詢價圈購 並為寶來證券代認購該等TDR,圖藉買賣價差以獲利,由王 永順決定可圈購及代認購數量後,由寶來證券配售超級TDR 共17,800張(其中1,800張為鍾文智為承銷部小基金代認購 )、特藝TDR共31,253張(其中5,000張為鍾文智為承銷部小 基金代認購)予附表C1、E1所示之人,各佔超級、特藝TDR 公開銷售數量之52.35%、43.41%,加計寶來證券承銷部各依 法自行認購之6,000張、7,880張,鍾文智、王永順可控制之 超級、特藝TDR數量佔該次總發行單位數之59.5%、48.92%, 鍾文智並將操縱買賣超級、特藝TDR所獲部分利益分予王永 順有使用決定權限之承銷部小基金。明輝TDR部分,原判決 事實欄認定王永順明知鍾文智要求超額配售極可能有助於其 操縱價格,仍基於幫助故意,予以配合,配售8,850張予附 表D1之人,合計佔該TDR公開銷售數量之32.78%,加計寶來 證券承銷部依法自行認購之3,000張,鍾文智、王永順可控 制之明輝TDR數量佔該次總發行單位數之39.5%。理由欄則依 黃齊元等人之證述、元大證券109年11月9日函復之寶來證券 認購交易紀錄,併同其他交易資料,分析說明:鍾文智因獲 超額配售,即憑其與寶來證券持有掌控之超級、明輝、特藝 TDR數量,控制市場流通量,明輝、特藝TDR部分並配合虛掛 高價買單、連續高買及相對成交等手法,實行價格操縱行為 ;王永順為寶來證券承銷部主要決策者,決定是否承銷特定 TDR、承銷之配售對象及數量、承銷部依法認購及承銷部小 基金委託鍾文智代認購之數量及出售時點價格、承銷部小基 金之使用方式等事項。其二人事前透過寶來證券承銷部超額 配售超級、明輝、特藝TDR予鍾文智,事中由王永順配合鍾 文智不出售寶來證券承銷部認購之超級、明輝、特藝TDR及 承銷部小基金委請鍾文智代認購之超級、特藝TDR,用以控 制價格,事後由王永順決定如何使用承銷部小基金出售超級 、特藝TDR之獲利。雖無證據足認王永順就各檔TDR價格如何 操縱,事先與鍾文智有所謀議,然王永順對於超額配售行為 將有助於鍾文智操縱價格有所知悉,且係為籌措承銷部小基 金,而以為自己犯罪之意,提供有助於鍾文智操縱價格所需 之行為,就操縱超級、特藝TDR部分即與鍾文智有犯意聯絡 、行為分擔,屬共同正犯;至操縱明輝TDR部分,則尚無從 認王永順與鍾文智為共同正犯,僅得認係基於幫助犯意而提 供助力之幫助犯等心證理由(見原判決第92至93頁、第97至 101頁、第115至116頁、第126至137頁)。經核尚無不合。 雖原判決理由關於王永順主觀犯意認定之部分論敘,未盡周 延,惟就王永順如何與鍾文智成立共同正犯,及何以其部分 犯行為共同正犯、部分屬幫助犯等主要之認定論斷,並未違 反經驗、論理法則,亦無理由不備或矛盾等違法。  ⑶原判決事實欄固未記載王永順有使寶來證券配合鍾文智緩步 出售及俟價格上漲後出脫所持有TDR,而有助於操縱價格之 情,惟於理由內已就此加以說明。合併觀察原判決此部分事 實之記載與理由之說明,並無調查未盡,或足影響於判決本 旨之理由不備或理由矛盾等違法情形存在。至原判決並未認 定寶來證券承銷部小基金有委請鍾文智代認購歐聖、明輝TD R情事,惟事實及理由欄各有關於「代認購」之贅載,亦與 判決結果無影響,尚不得執以指摘違法。再者,原審依憑調 查結果,既已於判決內說明此部分犯行事證明確之理由,縱 未同時說明謝佳璋等人其他未經採取部分之陳述,如何不足 為有利於鍾文智之認定,乃事實審法院本於判斷之職權,而 為證據取捨之當然結果,無礙於判決本旨之判斷。執此指摘 原判決有理由不備之違法,亦無可取。 ㈣認定事實、適用法律為法院之職權,法院得在不妨害起訴同 一事實之範圍內,認定事實、適用法律,並不受檢察官起訴 書所載事實或法律見解之拘束。且事實上一罪,與法律上一 罪之實質上一罪及裁判上一罪之案件,由於在實體法上之刑 罰權單一,在訴訟法上為一個審判客體,如檢察官僅就犯罪 事實一部起訴者,依刑事訴訟法第267條規定,其效力及於 全部,法院基於審判不可分原則,對於未起訴之其餘事實, 自應一併審判。原判決調查證據結果,而為鍾文智有本件操 縱有價證券價格之認定,已敘明所憑。其認定鍾文智操縱歐 聖、揚子江、超級、明輝TDR之操縱期間,均在檢察官起訴 (追加起訴)書所載範圍內,僅關於連續高價買入及連續委 託買賣而相對成交之日數(期間)、交易張數之認定或計算 ,與起訴(追加起訴)書之載敘不同。超級、特藝TDR部分 則所認定鍾文智操縱獲利數額與起訴(追加起訴)書不同。 經核均係在起訴或追加起訴同一事實之範圍內,依其職權認 定事實、適用法律之結果。復已敘明鍾文智於100年3月4日 至同年月9日操縱特藝TDR之行為,及各該TDR帳戶中部分帳 戶及交易內容,雖未經檢察官起訴、追加起訴,然均屬所認 定操縱行為之一部分,為一罪之關係,各為起訴、追加起訴 效力所及而應併予審理之理由。又就公訴意旨所認逾越原判 決認定操縱期間及逾越原判決認定鍾文智所使用帳戶及交易 範圍部分,不另為無罪之諭知。於法並無違誤。鍾文智上訴 意旨各指有已受請求之事項未予審判、未受請求之事項予以 判決及理由不備之違法,均非有據。 ㈤行為後法律有變更者,適用行為時之法律。但行為後之法律 有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律。刑法第2條 第1項定有明文。此所謂行為後法律有變更者,係包括構成 要件之變更而有擴張或限縮,或法定刑度之變更等情形。而 行為後法律有無變更,端視所適用處罰之成罪或科刑條件之 實質內容,修正前後法律所定要件有無不同而斷。若新、舊 法之條文內容雖有所修正,然其修正係無關乎要件內容之不 同或處罰之輕重,而僅為文字、文義之修正或原有實務見解 、法理之明文化,或純係條次之移列等無關有利或不利於行 為人之情形時,則非屬上揭所稱之法律有變更,不生新舊法 比較之問題,而應依一般法律適用原則,逕行適用裁判時法 。證交法第155條第1項第4款於上訴人4人行為後之104年7月 1日雖經修正公布,將原規定:「意圖抬高或壓低集中交易 市場某種有價證券之交易價格,自行或以他人名義,對該有 價證券,連續以高價買入或以低價賣出」,修正為「意圖抬 高或壓低集中交易市場某種有價證券之交易價格,自行或以 他人名義,對該有價證券,連續以高價買入或以低價賣出, 而有影響市場價格或市場秩序之虞」,增列以其買賣股票之 行為結果,是否可能造成市場正常價格的破壞危險,作為犯 罪該當與否之判斷準據。惟此一修正,經核與實務向來以行 為人買賣特定股票數量,佔當日該股票成交量之比例,買( 賣)價高(低)於平均價,或接近最高(低)價買入(賣出 )該股票等情,作為認定行為人主觀上有無操縱價格意圖之 標準,並以其行為是否「影響市場價格或市場秩序」憑為該 當犯罪要件之見解,並無不同。是以此部分文字之增訂,無 非將先前的實務見解予以明文化,以避免爭議,並未涉及犯 罪構成要件或處罰內容之實質變更,揆之前開說明,自非屬 刑法第2條第1項所指之法律變更,不生比較新舊法之問題。 又107年2月2日修正施行之證交法第171條第2項,將「犯罪 所得」修正為「因犯罪獲取之財物或財產上利益」,依其修 正理由說明,明揭「因犯罪獲取之財物或財產上利益」,係 指因犯罪而直接取得之直接利得,不包含間接利得,且應扣 除成本,與刑法沒收新制下「犯罪所得」之範圍,有所區別 ,為避免混淆,乃予修正。且其修正係無關要件內容之不同 或處罰之輕重,僅係原有實務見解、法理之明文化,或避免 法律用語混淆所為之文字、文義修正,亦不生新舊法比較之 問題,應依一般法律適用原則,逕行適用裁判時法律。原判 決認上開證交法第155條第1項第4款及第171條第2項之修正 ,均非屬法律變更,無庸比較新舊法,均應逕適用修正後即 裁判時之條文,並無違法可指。鍾文智上訴意旨主張證交法 第155條第1項第4款條文之修正,涉及法律構成要件變更, 其另與王永順均主張同法第171條第2項之修正亦屬法律內容 實質變更,指摘原判決未為新舊法比較而適用有利之法律, 已屬違法等語。核屬誤會,均非可採。 ㈥證交法第171條第2項為加重本刑要件之規定;同條第7項則為 利得沒收之規定。前者,著眼於行為人所為對金融交易秩序 危害之程度,以犯罪行為所發生之客觀結果達法律擬制之一 定金額(現行法規定「因犯罪獲取之財物或財產上利益金額 達1億元以上」)時,加重其處罰;後者,則為貫徹任何人 都不得保有犯罪所得之普世基本法律原則,著重在剝奪行為 人之不法利得。是證交法第171條第2項之「因犯罪獲取之財 物或財產上利益」,與刑法沒收新制下同條第7項關於沒收 之「犯罪所得」,兩者概念各別,範圍不同,各有其判斷標 準,應予區辨。於數人共同為操縱市場犯行時,就有無證交 法第171條第2項加重本刑規定之適用,應將各行為人因犯罪 獲取之財物或財產上之利益,予以合併計算,視其總和是否 逾1億元以上為斷;而該條第7項規定之利得沒收,則視各別 行為人有無實際享有、支配之犯罪所得,如有即應依該項規 定諭知沒收。且依105年7月1日施行之刑法第38條之1第1項 立法理由所載「基於澈底剝奪犯罪所得,以根絕犯罪誘因之 意旨,不問成本、利潤,均應沒收。」明白揭示不採淨利原 則,則計算犯罪所得時,除有特別規定外,自不應扣除為了 犯罪而支出之成本。  ⒈原判決事實及理由已認定說明鍾文智係為順利取得寶來證券 超額配售超級、特藝TDR,藉以鎖定籌碼拉抬價格、相對成 交、大量買賣轉取價差,始與王永順基於共同操縱價格之犯 意聯絡,為承銷部小基金進行代認購行為,自應將包含為承 銷部小基金代認購部分在內之金額,合併計入各該檔TDR因 本案犯行獲取之財物或財產上利益,以如實反映對市場交易 之危害嚴重程度,並判斷其等共同操縱價格之犯罪規模及有 無證交法第171條第2項加重本刑規定之適用;復敘明計算行 為人因本案犯罪獲取之財物利益及個人犯罪所得時,應扣除 不論合法或非法交易均應依一定比例繳納之證券交易稅、證 券交易手續費及性質相似之圈購處理費(即寶來證券依銷售 辦法公告,就承銷各檔TDR向獲配售圈購者所收取之費用) 等「中性成本」。至鍾文智為圈購買賣TDR以遂行操縱價格 犯行,而向金主借款圈購所支付予金主之利息,則屬其犯罪 成本而非中性成本,不應予以扣除;鍾文智辯稱其為承銷部 小基金進行代認購部分及向金主借款支出利息部分均應予扣 除,如何均不足採。復就各該檔TDR,敘明依「實際獲利金 額」、「擬制性獲利金額」原則方式,計算證交法第171條 第7項之犯罪獲取之財物或財產上利益,及鍾文智操縱歐聖 、揚子江、超級、特藝TDR價格,王永順操縱超級、特藝TDR 價格而各應諭知沒收、追徵之犯罪所得數額(如附表八所示 ,並於註解處敘明各欄位金額之計算方式)。依前開說明, 自無違法可指。鍾文智上訴意旨指摘:原判決就「因犯罪所 獲取之財物或財產上利益」及「應沒收犯罪所得」數額之認 定有所混淆、錯誤;未說明附表八所列金額計算方式;其就 給付金主借款利息部分,並無事實上處分權,原判決未予釐 清金額,亦未自其犯罪所獲取之財物利益及犯罪所得中扣除 ,均有違誤等語。並非有據。 ⒉臺灣存託憑證轉讓時,應依證券交易稅條例第2條第2款規定 ,按每次交易成交價格課徵千分之1證券交易稅,有財政部8 1年11月19日台財稅字第000000000號函可稽。至公司發行之 股票等交易時之證券交易稅,依同條第1款規定,其課徵稅 率為千分之3。原判決已敘明於計算鍾文智操縱本件歐聖等T DR之犯罪獲取財物利益時,應扣除千分之1(或載為0.1%) 之證券交易稅,並依此計算相關因犯罪獲取之財物利益及犯 罪所得。雖於說明「相對成交」行為須額外負擔證券交易稅 等稅費成本,屬決策相反之異常交易行為,及於計算扣除證 券交易稅等中性成本時,或有載稱證券交易稅為「0.3%」, 並誤引證券交易稅條例第2條第1款關於股票買賣課徵稅率規 定之情形,惟僅屬誤載,不影響於計算結果與判決本旨。鍾 文智上訴意旨指摘原判決依證券交易稅條例第2條第1款關於 股票之課徵稅率,計算本件TDR之證券交易稅,且記載稅率 為千分之1,與前揭規定為千分之3不合,而有違背法令等語 ,亦非有據。   ㈦刑事訴訟法所稱依法應於審判期日調查之證據,係指與待證 事實有重要關係,在客觀上顯有調查必要性之證據而言,故 其範圍並非漫無限制。若係業經調查之證據,或所欲證明之 事項已臻明瞭,或屬不能調查者,自均欠缺其調查之必要性 。鍾文智於原審曾聲請傳喚證人施貴芳、李鑫如、廖筱鳳、 游智群、林家瑄、顏翌珺、陳錫堅等營業員,及金主杜清山 之營業員,以查明是否有部分金主出借帳戶給鍾文智後,仍 有自己買賣本件TDR,以及金主於操作TDR獲利後,實際交付 鍾文智之款項若干等情。惟原判決已詳敘如何憑為認定鍾文 智使用何等帳戶交易操縱價格之證據及理由,復說明支付予 金主之利息成本與相關證券交易稅、費性質不同,不應予以 扣除,何以無依鍾文智聲請調查上開證據之必要,即已敘明 不為無益調查之理由,自無鍾文智上訴意旨所指調查職責未 盡違法之可言。又於原審審理期間,鍾文智擬聲請傳喚之證 人黃明福已死亡(見原審卷五第68頁),無從傳喚到庭作證 ,鍾文智上訴意旨仍指摘原審未予傳喚確認相關交易情形, 有調查未盡之違法,亦非可採。 ㈧刑事訴訟法第95條第1項第1款規定:訊問被告應先告知犯罪 嫌疑及所犯所有罪名。罪名經告知後,認為應變更者,應再 告知。旨在保障被告能充分行使訴訟防禦權,課予法院闡明 告知及訴訟上照料義務,以維審判程序之公平。法院在不妨 害起訴同一事實之範圍內,得依職權自行認定事實、適用法 律,不受檢察官起訴書記載「所犯法條」(犯罪事實所該當 之罪名及其適用法條)之拘束。本件檢察官認陳志偉有共同 參與操縱超級、特藝TDR價格,並涉犯洗錢防制法第11條第1 項為自己洗錢之行為,予以起訴及追加起訴。第一審審理結 果,認陳志偉被訴共同操縱上開TDR價格犯罪部分不能證明 ,因而均諭知無罪,另認陳志偉係為他人洗錢,而於基本事 實同一之範圍內,變更檢察官原起訴法條,改判論處其犯同 條第2項之為他人洗錢罪。原審認第一審此部分之判決並無 違誤,予以維持,已於判決理由內詳敘所憑理由。卷查原審 審判長於審判程序,有告知陳志偉:所涉犯罪之嫌疑及所犯 罪名,均詳如起訴書、追加起訴書及第一審判決書所載等語 ,而已踐行告知程序,足使其就為他人洗錢之罪名知所防禦 ,檢察官論告時有就陳志偉所涉為他人洗錢罪部分一併論及 ,陳志偉及其辯護人亦就包含為他人洗錢罪在內之罪名為答 辯及辯論,有筆錄可稽(見原審卷十一第207頁、第276至27 7頁、第302至319頁),並無對陳志偉訴訟上防禦權造成突 襲或其他侵害可言。陳志偉上訴意旨以:其經檢察官依為自 己洗錢罪起訴。原判決固記載依刑事訴訟法第300條規定變 更起訴法條,論以為他人洗錢罪之旨,實則未依同法第95條 就變更後罪名踐行告知程序,審理過程檢察官並未對為他人 洗錢部分攻防,原判決有不適用法則及理由矛盾之違法等語 。並未依據卷內資料而指摘,顯屬無據。 ㈨證交法第171條第5項前段規定:「犯第1項至第3項之罪,在 偵查中自白,如有犯罪所得並自動繳交全部所得財物者,減 輕其刑」。所謂偵查中自白,係指被告對於自己所為已經構 成犯罪要件之事實,在偵查中向有偵查犯罪職權之公務員坦 白陳述而言,應就犯罪構成要件事實之全部或主要部分為承 認之供述,始符該自白減刑規定之要件。鍾文智上訴意旨主 張其就被訴操縱明輝TDR價格而違反證交法之犯罪事實,於 偵查中已為自白,原判決復認定其此部分犯行並無犯罪所得 ,卻未依前述減刑規定減輕其刑,有不適用法則之違法等語 。惟卷查鍾文智於偵查中僅坦承透過營業員向他人或金主借 用資金及使用人頭帳戶進行買賣交易等客觀事實,並未就上 開操縱價格而違反證交法之犯罪為承認之供述。原判決未予 減刑,無違法可指。此一指摘,自非有據。   ㈩第三審法院應以第二審判決所確認之事實為判決基礎,以判 斷其適用法律之當否。刑法第55條所稱一行為而觸犯數罪名 之想像競合犯,係指所犯數罪名係出於一個意思活動,且僅 有一個行為而言。如其意思各別,且有數個在法律上為可分 之行為,即應構成數個獨立罪名,不能適用想像競合犯之規 定從一重處斷。至行為人若有違反證交法第155條第1項規定 所列舉之多款行為,均應依同法第171條第1項論科,其雖有 二種以上不同態樣之違法行為,惟僅侵害一個社會經濟法益 ,應僅成立同法第171條第1項(或第2項)之單純一罪,無 一行為侵害數法益而觸犯數罪名之想像競合犯問題。再者, 被告之上訴,以受有不利益之判決,為求自己利益起見請求 救濟者,始得為之。 ⒈原判決認定鍾文智為獲取大量配售臺灣存託憑證用以賺取買 賣價差,王永順、何國威為寶來證券承銷業績及籌措承銷部 小基金,而為事實欄貳、一至五所列犯行,已敘明操縱各檔 臺灣存託憑證之參與行為人,以及其各別犯意、互殊犯行, 詳如上開事實欄所述等旨;理由欄則說明鍾文智所犯操縱市 場罪,部分TDR或有連續買賣及相對成交等違反證交法第155 條第1項多款反操縱條款之情形,即:歐聖、揚子江TDR(均 違反第4、5款)、明輝、特藝TDR(均違反第4、5、7款), 惟因僅侵害同一法益,於刑法評價上為單純一罪,各應擇一 情節較重者處斷,公訴意旨認係想像競合犯尚有誤會。因認 鍾文智所犯操縱歐聖、揚子江、超級、明輝、特藝TDR之行 為,各應論以違反證交法第171條第1項第1款(或第2項)之 罪共5罪,與其隱匿操縱超級、特藝TDR犯罪所得所犯之為自 己洗錢共2罪,犯意各別,行為互殊,應分論併罰等旨(見 原判決第7頁、第149至151頁、第159、167頁)。參酌卷內 事證,本件5檔TDR係寶來證券與於不同時間在臺發行TDR之 歐聖、揚子江、超級、明輝、特藝等公司個別簽訂證券承銷 契約,供他人申購或認購,所為發行、銷售及鍾文智等人操 縱各檔TDR價格之行為,明顯可分,具有一定之獨立性。原 判決認操縱TDR而違反多款反操縱條款者,應論以單純一罪 ,至操縱各檔TDR價格而違反證交法第171條第1項第1款(或 第2項)之行為,應依數罪併予處罰。依原判決所確認之事 實,其適用法律並無不合。 ⒉鍾文智上訴意旨主張:⑴原判決事實分別認定其操縱揚子江TD R價格時間係99年9月8日至同年10月18日、操縱超級TDR價格 時間係99年9月9日至14日,兩者操縱時間及圈購所用帳戶多 有重疊,所認定之犯罪態樣亦同,應認兩者操縱行為部分合 致,而評價為一罪,屬想像競合犯,原判決認應分論併罰, 適用法律顯有錯誤。⑵證交法第155條第1項第4款、第5款之 罪,雖同係規定於該條第1項,且均依同法第171條第1項第1 款處斷,惟上開2罪名之犯罪構成要件,明顯不同,當無侵 害同一法益,原判決就歐聖、揚子江、明輝、特藝TDR部分 均認屬法條競合之單純一罪,未依想像競合犯規定論以二款 以上之罪名,適用法律不當。⑶其經判決確定之操縱聯環TDR 前案(本院以104年度台上字第1219號判決駁回上訴)與本 件原判決認定操縱明輝TDR部分,屬想像競合犯之裁判上一 罪關係,前案確定判決既判力之效力應及於明輝TDR部分, 原判決未針對此部分諭知免訴判決,自屬違法等語。  ⒊惟查:鍾文智前開上訴意旨⑴所指揚子江與超級TDR之操縱價 格期間固有重疊,然鍾文智操縱各檔TDR之犯意各異,行為 互殊,應分論併罰,原判決此部分法律之適用並無違誤,已 如前述。鍾文智上訴意旨⑵所指其違反多款反操縱條款,應 以想像競合論處之主張,相較原判決論以單純一罪,其不法 及責任內涵更重,顯與為自己利益請求救濟之上訴制度本旨 相違,自非適法。又鍾文智前案操縱聯環TDR價格之客觀行 為與本件明顯可分,犯意亦屬各別,更無如上訴意旨⑶所稱 應成立想像競合犯之一罪,就明輝TDR部分應為免訴判決之 可言。此等指摘,均非有據。 按最高法院民事庭、刑事庭各庭審理案件,經評議後認採為 裁判基礎之法律見解,與先前裁判之法律見解歧異者,應以 裁定敘明理由,提案予民、刑事大法庭,法院組織法第51條 之2各定有明文。惟歧異提案,應以本院受理之案件採取該 法律見解為裁判基礎為前提,且所謂「裁判法律見解歧異」 ,係指本院先前複數裁判,在相同事實前提下,對同一法律 爭議,而有不同之法律見解,適用結果得出不同法律結論之 謂,倘先前裁判意旨之法律爭議並不相同,係就不同之問題 而為論述,自無所謂歧異可言。  ⒈鍾文智雖主張:行為人違反證交法第155條第1項各款所列二 種(款)以上不同態樣之有價證券價格操縱行為,其競合之 罪數如何認定,本院104年度台上字第1219號判決採想像競 合犯說,95年度台上字第1220號判決採包括的一罪說,105 年度台上字第2173號判決採單純一罪說,已出現積極歧異之 法律爭議,主張本院應依法院組織法第51條之2規定,依職 權提案予刑事大法庭統一法律見解。  ⒉然查:前揭所執本院104年度台上字第1219號判決,係以被告 之上訴違背法律上之程式,予以駁回,未對前述爭議問題表 示法律見解。本院95年度台上字第1220號判決,則說明:如 行為人係基於包括之認識、單一之目的,就某一種集中交易 市場之有價證券,或同時就多數集中交易市場之有價證券, 接續有該當證券交易法第155條第1項第1、3至6款所示之非 法操縱該相關有價證券之行為者,應僅成立一罪,不能以連 續論,於此情形,應就所犯不同之非法操縱行為之類型中, 擇一重論處。至行為人並非基於包括之認識、單一之目的, 同時就多種集中交易市場之有價證券,而係基於概括犯意, 先後就集中交易市場,個別不同之多種有價證券,分別有該 當上開法條所示之非法操縱行為者,如在刑事法之評價上, 各具獨立性,就個別不同之有價證券之非法操縱行為,非不 可以連續犯論擬等旨。係在闡述非法操縱有價證券之行為, 應視個案行為人主觀認識、目的及犯意是否不同,依其情形 論以一罪、或依94年2月2日修正前刑法連續犯規定論處,並 以第二審判決之事實認定與罪數判斷尚有疑義為由撤銷發回 。上開判決顯非在相同事實前提下,對同一法律爭議產生不 同法律見解,與本院105年度台上字第2173號判決所採單純 一罪之見解,並無歧異可言。況鍾文智上訴意旨關於本件應 論以想像競合犯之主張,較原判決所為單純一罪之論斷認定 ,對自己更為不利,此部分上訴理由既屬無據,不能執以指 摘原判決違法,即與依職權提案予刑事大法庭裁判之要件不 合,附此說明。 鍾文智上訴意旨又以:本件原審受命法官紀凱峰曾以陪席法 官身分,多次參與前審即本件第一審傳喚證人等證據調查程 序,並參與第一審之強制處分裁定,依一般通常人之合理觀 點,客觀上應已對紀法官之中立性外觀產生動搖,其卻未迴 避,並參與本件原審之判決,自有違誤等語。惟查,鍾文智 曾以前揭各由聲請紀法官迴避,先後經原審法院以110年度 聲字第3450號、112年度聲字第381號裁定駁回,並經本院各 以110年度台抗字第1972號、112年度台抗字第359號裁定抗 告駁回。鍾文智復以本院110年度台抗字第1972號裁定有牴 觸憲法疑義,聲請裁判憲法審查暨暫時處分,經憲法法庭於 113年9月30日以113年審裁字第713號裁定聲請不受理並駁回 其暫時處分之聲請。其仍執此一事由指摘原判決違法,同非 有據。   上訴人4人其餘上訴意旨,經核亦係就原審採證、認事職權之 行使及原判決已說明或於判決無影響之枝節事項,依憑己意 指為違法,或為事實之爭辯,均非有據。   五、上訴人4人執前詞上訴,雖無理由。然查:㈠速審法第7條已 於103年6月4日修正公布,明定:自第一審繫屬日起已逾8年 未能判決確定之案件,除依法應諭知無罪判決者外,法院依 職權或被告之聲請,審酌下列事項,認侵害被告受迅速審判 之權利,且情節重大,有予適當救濟之必要者,應減輕其刑 :一、訴訟程序之延滯,是否係因被告之事由。二、案件在 法律及事實上之複雜程度與訴訟程序延滯之衡平關係。三、 其他與迅速審判有關之事項。本件鍾文智、王永順、何國威 所涉明輝TDR,及上訴人4人所涉特藝TDR(即經臺灣臺北地 方檢察署〔下同〕以102年度偵字第16564號、103年度偵字第1 8442號提起公訴)部分,自第一審繫屬日(104年8月17日) 起,迄原審判決日(112年5月31日)雖尚未逾8年,然繫屬 本院時(112年9月19日)已逾8年;鍾文智所涉歐聖TDR(即 104年度偵字第16723號追加起訴)、上訴人4人所涉超級TDR (即104年度偵字第19118、20636號追加起訴)部分,各係 於105年10月3日、105年10月27日繫屬於第一審法院,迄原 審判決時雖尚未逾8年,然在繫屬本院後,已逾8年(至鍾文 智所涉揚子江TDR〔即106年度偵字第23133號追加起訴〕部分 ,自第一審繫屬日即107年1月11日迄今則尚未逾8年,並無 速審法第7條規定之適用)。綜合卷證資料以觀,此部分訴 訟程序之延滯,係因釐清卷內諸多繁雜疑點,證據調查及審 理程序費時所致,尚難認係因上訴人4人之事由造成,本院 依職權及依鍾文智、王永順、陳志偉之聲請審酌上情,以及 此部分案件在法律及事實上之複雜程度與訴訟程序延滯之衡 平關係,暨其他與迅速審判有關事項之結果,認為侵害上訴 人4人受迅速審判之權益,情節尚屬重大,有予適當救濟之 必要,因認有速審法第7條減刑規定之適用。原判決此部分 未及適用速審法規定酌量減輕其刑,尚有未洽,為維護上訴 人4人之權益,應認原判決關於鍾文智、王永順、何國威此 部分操縱TDR之罪刑,及原判決及第一審判決關於上訴人4人 洗錢之罪刑部分有撤銷之原因。㈡原判決及第一審判決對於 該等罪刑部分認定之事實及所論斷之罪名,尚無違誤,僅因 未及適用速審法規定減刑而撤銷,然並不影響事實之確定, 故本院仍可據以為裁判。爰由本院將原判決關於此罪刑部分 撤銷,適用速審法第7條酌量減輕其刑,並以原審此部分科 刑辯論為基礎及對刑法第57條所列事項之審酌,自為判決如 本判決附表所示。 丙、上訴駁回(即原判決關於鍾文智操縱揚子江TDR〔如其事實欄 貳、二所示〕之罪刑,及鍾文智、王永順本件犯罪所得沒收 與追徵)部分 一、刑法沒收新制業將沒收定位為刑罰及保安處分以外獨立的法 律效果,已非從刑。是沒收雖以犯罪(違法)行為為前提, 但於不生裁判歧異之前提下,若原判決論罪時就諭知沒收部 分並無不合,僅罪刑部分之適用法則不當,第三審於不影響 事實確定之情形,自可僅就罪刑部分撤銷改判,另就沒收部 分判決駁回上訴。   二、按刑事訴訟法第377條規定,上訴於第三審法院,非以判決 違背法令為理由,不得為之。是提起第三審上訴,應以原判 決違背法令為理由,係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未 依據卷內訴訟資料,具體指摘原判決不適用何種法則或如何 適用不當,或所指摘原判決違法情事,顯與法律規定得為第 三審上訴理由之違法情形,不相適合時,均應認其上訴為違 背法律上之程式,予以駁回。至於原判決究竟有無違法,與 上訴是否以違法為理由,係屬二事。   三、本件原判決撤銷第一審關於鍾文智操縱揚子江TDR之罪刑及 就鍾文智、王永順諭知本件犯罪所得沒收與追徵部分之判決 ,改判論處鍾文智此部分犯證交法第171條第1項第1款、第2 項操縱證券交易價格罪,其因犯罪獲取之財物或財產上利益 金額達1億元以上罪刑(如附表七鍾文智部分之編號2所載) ,並就鍾文智操縱歐聖、揚子江、超級、特藝TDR之犯罪所 得,及王永順操縱超級、特藝TDR之犯罪所得(均未扣案) ,諭知除應發還被害人、第三人或得請求損害賠償之人外, 予以沒收、追徵,業已載敘此部分論罪科刑及諭知沒收、追 徵所憑之事實及理由,尚無不合。鍾文智、王永順對於此部 分上訴意旨所為之指摘,皆非可採,與法律規定得為第三審 上訴理由之違法情形,均不相適合,已於前揭「乙」撤銷改 判部分併予論述。是其等此部分上訴均違背法律上程式,俱 應駁回。 丁、數罪併罰案件,本得不於判決時定刑,而俟判決確定後,由 檢察官於執行時,依法聲請法院定刑。爰不就本件上訴人4 人上開經本院撤銷改判部分所各宣告之刑,及原審就鍾文智 操縱揚子江TDR而宣告之刑,定其應執行之刑,附此敘明。 據上論結,應依刑事訴訟法第397條、第398條第1款、第395條前 段,刑事妥速審判法第7條,判決如主文。 中  華  民  國 114 年 3 月 12 日 刑事第五庭審判長法 官 李英勇     法 官 楊智勝    法 官 林怡秀 法 官 陳如玲    法 官 林庚棟 本件正本證明與原本無異 書記官 林怡靚 中  華  民  國  114  年  3   月  14 日 附錄本案論罪科刑法條 證券交易法第155條第1項、第2項: 對於在證券交易所上市之有價證券,不得有下列各款之行為: 一、在集中交易市場委託買賣或申報買賣,業經成交而不履行交 割,足以影響市場秩序。 二、(刪除) 三、意圖抬高或壓低集中交易市場某種有價證券之交易價格,與 他人通謀,以約定價格於自己出售,或購買有價證券時,使 約定人同時為購買或出售之相對行為。 四、意圖抬高或壓低集中交易市場某種有價證券之交易價格,自 行或以他人名義,對該有價證券,連續以高價買入或以低價 賣出,而有影響市場價格或市場秩序之虞。 五、意圖造成集中交易市場某種有價證券交易活絡之表象,自行 或以他人名義,連續委託買賣或申報買賣而相對成交。 六、意圖影響集中交易市場有價證券交易價格,而散布流言或不 實資料。 七、直接或間接從事其他影響集中交易市場有價證券交易價格之 操縱行為。 前項規定,於證券商營業處所買賣有價證券準用之。 證券交易法第171條第1項、第2項: 有下列情事之一者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科新臺 幣一千萬元以上二億元以下罰金: 一、違反第二十條第一項、第二項、第一百五十五條第一項、第 二項、第一百五十七條之一第一項或第二項規定。 二、已依本法發行有價證券公司之董事、監察人、經理人或受僱 人,以直接或間接方式,使公司為不利益之交易,且不合營 業常規,致公司遭受重大損害。 三、已依本法發行有價證券公司之董事、監察人或經理人,意圖 為自己或第三人之利益,而為違背其職務之行為或侵占公司 資產,致公司遭受損害達新臺幣五百萬元。 犯前項之罪,其因犯罪獲取之財物或財產上利益金額達新臺幣一 億元以上者,處七年以上有期徒刑,得併科新臺幣二千五百萬元 以上五億元以下罰金。 98年6月10日修正公布洗錢防制法第11條第1項、第2項: 有第二條第一款之洗錢行為者,處五年以下有期徒刑,得併科新 臺幣三百萬元以下罰金。  有第二條第二款之洗錢行為者,處七年以下有期徒刑,得併科新 臺幣五百萬元以下罰金。 本判決附表: 被告 編號 原判決事實 本院宣告之罪刑 鍾文智 1 事實欄貳、一 操縱歐聖TDR 犯證券交易法第一百七十一條第一項第一款之操縱證券交易價格罪,處有期徒刑肆年。 2 事實欄貳、三 操縱超級TDR 共同犯證券交易法第一百七十一條第一項第一款之操縱證券交易價格罪,處有期徒刑肆年陸月。 3 事實欄貳、四 操縱明輝TDR 犯證券交易法第一百七十一條第一項第一款之操縱證券交易價格罪,處有期徒刑參年參月。 4 事實欄貳、五 操縱特藝TDR 共同犯證券交易法第一百七十一條第二項、第一項第一款之加重操縱證券交易價格罪,處有期徒刑柒年肆月。 5 事實欄貳、三 洗錢(操縱超級TDR犯罪所得) 犯洗錢防制法(九十八年六月十日修正公布)第十一條第一項之為自己洗錢罪,處有期徒刑捌月。 6 事實欄貳、五 洗錢(操縱特藝TDR犯罪所得) 犯洗錢防制法(九十八年六月十日修正公布)第十一條第一項之為自己洗錢罪,處有期徒刑拾月。 王永順 1 事實欄貳、三 操縱超級TDR 共同犯證券交易法第一百七十一條第一項第一款之操縱證券交易價格罪,處有期徒刑肆年。 2 事實欄貳、四 操縱明輝TDR 幫助犯證券交易法第一百七十一條第一項第一款之操縱證券交易價格罪,處有期徒刑壹年柒月。 3 事實欄貳、五 操縱特藝TDR 共同犯證券交易法第一百七十一條第二項、第一項第一款之加重操縱證券交易價格罪,處有期徒刑陸年捌月。 4 事實欄貳、三 洗錢(操縱超級TDR犯罪所得) 共同犯洗錢防制法(九十八年六月十日修正公布)第十一條第一項之為自己洗錢罪,處有期徒刑柒月。 5 事實欄貳、五 洗錢(操縱特藝TDR犯罪所得) 共同犯洗錢防制法(九十八年六月十日修正公布)第十一條第一項之為自己洗錢罪,處有期徒刑伍月。 何國威 1 事實欄貳、三 操縱超級TDR 幫助犯證券交易法第一百七十一條第一項第一款之操縱證券交易價格罪,處有期徒刑壹年伍月。 2 事實欄貳、四 操縱明輝TDR 幫助犯證券交易法第一百七十一條第一項第一款之操縱證券交易價格罪,處有期徒刑壹年肆月。 3 事實欄貳、五 操縱特藝TDR 幫助犯證券交易法第一百七十一條第二項、第一項第一款之加重操縱證券交易價格罪,處有期徒刑參年肆月。 4 事實欄貳、三 洗錢(操縱超級TDR犯罪所得) 共同犯洗錢防制法(九十八年六月十日修正公布)第十一條第一項之為自己洗錢罪,處有期徒刑柒月。 5 事實欄貳、五 洗錢(操縱特藝TDR犯罪所得) 共同犯洗錢防制法(九十八年六月十日修正公布)第十一條第一項之為自己洗錢罪,處有期徒刑伍月。 陳志偉 1 事實欄貳、三 洗錢(操縱超級TDR犯罪所得) 犯洗錢防制法(九十八年六月十日修正公布)第十一條第二項之為他人洗錢罪,處有期徒刑肆月。 2 事實欄貳、五 洗錢(操縱特藝TDR犯罪所得) 犯洗錢防制法(九十八年六月十日修正公布)第十一條第二項之為他人洗錢罪,處有期徒刑肆月。

2025-03-12

TPSM-112-台上-4290-20250312-1

基小
臺灣基隆地方法院

損害賠償

臺灣基隆地方法院基隆簡易庭小額民事判決 114年度基小字第60號 原 告 楊玉菁 訴訟代理人 周峻毅 被 告 林士傑 上列當事人間請求損害賠償事件,原告提起刑事附帶民事訴訟, 經本院刑事庭裁定移送前來,本院於民國114年2月19日言詞辯論 終結,判決如下:   主 文 被告應給付原告新臺幣1萬元,及自民國113年11月10日起至清償 日止,按週年利率百分之5計算之利息。 本判決得假執行。但被告如以新臺幣1萬元為原告預供擔保,得 免為假執行。   事實及理由 壹、程序事項   按小額訴訟之訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴 ,但擴張或減縮應受判決事項之聲明者,不在此限,民事訴 訟法第436條之23、第436條第2項準用同法第255條第1項第3 款定有明文。經查,本件原告提起刑事附帶民事訴訟時原請 求被告應給付原告新臺幣(下同)2萬4,000元,及起訴狀繕 本送達之翌日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息(見 本院113年度附民字第694號卷【下稱附民卷】第13頁),嗣 於本院民國114年2月19日言詞辯論期日當庭減縮請求金額為 1萬元(見本院卷第55頁),核與前揭規定相符,應予准許 ,先予敘明。 貳、實體事項 一、原告主張:   被告基於幫助他人詐欺取財及幫助洗錢之故意,於113年3月 7日前之某日,將其名下之彰化商業銀行帳號000-000000000 00000號帳戶(下稱本案帳戶)之金融卡及密碼,交付某真 實姓名年籍不詳之詐欺集團(下稱本案詐欺集團)成員使用 。又本案詐欺集團成員另於112年3月23日邀請原告加入通訊 軟體LINE帳號「科技致富」,並向其佯稱:匯1萬元可以獲 利5萬元至25萬元云云,致原告陷於錯誤,而依指示於113年 3月15日18時48分許匯款1萬元至本案帳戶,旋遭提領一空, 原告因此受有1萬元之損害,被告則因上開行為經本院以113 年度金訴字第449號刑事判決(下稱本案刑事判決)判處罪 刑在案。為此,原告依侵權行為損害賠償之法律關係,提起 本件訴訟等語。並聲明:㈠被告應給付原告1萬元,及自起訴 狀繕本送達之翌日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息 。㈡前項判決請准供擔保宣告假執行。 二、被告答辯:   伊認為政府有宣導詐欺相關資訊,因此原告就本件遭受詐欺 一事亦有責任,且伊如果真的要拿帳戶去賣,不會只有提供 一個;伊不是實際騙取原告金錢之人,原告是因為找不到本 案詐欺集團成員,所以才向伊求償等語。 三、本院之判斷:  ㈠按因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任 。數人共同不法侵害他人之權利者,連帶負損害賠償責任。 不能知其中孰為加害人者,亦同。民法第184條第1項前段及 第185條第1項定有明文。次按所謂共同侵權行為,係指數人 共同不法對於同一之損害,與以條件或原因之行為。加害人 於共同侵害權利之目的範圍內,各自分擔實行行為之一部, 而互相利用他人之行為,以達其目的者,仍不失為共同侵權 行為人,而應對於全部所發生之結果,連帶負損害賠償責任 。又按民事上共同侵權行為與刑事上之共同正犯,其構成要 件並不完全相同,數人因故意不法侵害他人之權利,苟各行 為人之行為,均為其所生損害之共同原因,即所謂行為關連 共同,亦足成立共同侵權行為(最高法院78年度台上字第24 79號判決、81年度台上字第91號判決意旨參照)。再按連帶 債務之債權人,得對於債務人中之一人或數人或其全體,同 時或先後請求全部或一部之給付,為民法第273條第1項所明 定。  ㈡經查,原告主張之上開事實,業據其引用與本件民事事件係 屬同一事實之本案刑事判決之原因事實與證據,並經本院依 職權調取上開判決刑事偵審案卷核閱無訛,而被告雖於本院 審理中否認其有提供本案帳戶予本案詐欺集團成員使用之行 為,然被告於上開刑事案件偵查中係供稱本案帳戶之提款卡 遺失,於刑事審理中竟改稱係遭地下錢莊之人侵入其住處取 走,其供述前後不一,已有可議。又被告未能提出該帳戶提 款卡遺失之相關證明,更未提供住處遭人侵入取走財物及提 款卡的報警資料,已與常理不符。苟被告上開帳戶提款卡及 密碼確係遺失或被地下錢莊之人取走,何以如此巧合拾獲或 取走之人即為詐欺集團成員。退步言之,縱拾獲者或取走者 為詐欺集團成員,詐欺集團若知其所取得之提款卡為遺失或 未經同意取得者,當知遺失者發現遺失時,或提款卡所有人 被取走提款卡後,會報案或掛失止付,惟詐欺集團為確保詐 欺不法款項之取得,其等所利用供被害人匯款之帳戶,必係 其等可確實掌控之帳戶,避免該帳戶之提款卡及密碼無法使 用或遭失主掛失或變更密碼,致無法提領不法所得,當無選 擇一隨時可能遭真正存戶掛失而無法使用之帳戶之可能。否 則,若帳戶所有人在詐騙集團成員尚未行詐前,或行詐後, 尚未將帳戶內之款項提領出前,上開帳戶即被掛失,本案詐 欺集團豈非無法遂其詐財之目的,其等絕無將涉及詐騙成否 之關鍵置於如此不確定境地之可能。輔以現今社會上,確實 存有不少為貪圖小利而出售自己帳戶供人使用之人,是本案 詐騙集團成員僅需付出少許之金錢,即可取得可完全操控而 無遭掛失風險之帳戶,則其等實無使用拾獲或他人強取之帳 戶供被害人匯款之必要。衡以本案被害人將款項匯存至本案 帳戶後,旋遭提領一空,顯見本案帳戶已被本案詐欺集團隨 意掌控,是被告以遺失或遭人取走本案帳戶提款卡及密碼置 辯,尚難憑採,難為被告有利認定等節,業經本案刑事判決 論述綦詳(見本案刑事判決第5頁),且被告亦自承本件已 無其他證據可提出供本院審酌(見本院卷第56頁言詞辯論筆 錄),是其所辯要難遽信。準此,本院依調查證據之結果並 斟酌全辯論意旨,自堪信原告之主張屬實。據上,被告與本 案詐欺集團之其他成員,係於共同侵害原告權利之目的範圍 內,各自分擔實行行為之一部,互相利用他人之行為,以達 成前開目的,核屬共同侵權行為人,因此原告依侵權行為之 法律關係,單獨向被告請求給付1萬元,自屬有據,應予准 許。至被告辯稱原告係因無法尋得本案詐欺集團其他成員, 才向其求償云云,揆諸前揭說明,尚無足解免其賠償之責, 附此敘明。  ㈢復按損害之發生或擴大,被害人與有過失者,法院得減輕賠 償金額或免除之,民法第217條第1項固定有明文。惟所謂損 害之發生,被害人與有過失者,須其過失行為亦係造成該損 害發生之直接原因,始足當之。如損害之發生,因加害人一 方之故意不法行為引起,被害人縱未採取相當防範措施或迴 避手段,不能因此認被害人對損害之發生亦與有過失,而有 前揭過失相抵之適用(最高法院98年度台上字第2157號判決 意旨參照)。查本件被告雖抗辯原告於政府積極宣導、防範 詐欺犯罪之前提下,仍受騙匯款至本案帳戶,係與有過失云 云。然原告係遭本案詐欺集團成員遂行故意不法詐欺行為, 方匯款至本案帳戶,亦即其所受損害乃因詐欺集團之故意侵 權行為所致,而原告之匯款行為則屬被詐欺之受害行為,並 非詐欺之原因行為,依前揭說明,本件自無民法第217條第1 項規定之適用,併為敘明。 四、末按給付無確定期限者,債務人於債權人得請求給付時,經 其催告而未為給付,自受催告時起,負遲延責任。其經債權 人起訴而送達訴狀,或依督促程序送達支付命令,或為其他 相類之行為者,與催告有同一之效力;遲延之債務,以支付 金錢為標的者,債權人得請求依法定利率計算之遲延利息; 應付利息之債務,其利率未經約定,亦無法律可據者,週年 利率為5%,民法第229條第2項、第233條第1項前段、第203 條分別定有明文。本件原告之損害賠償請求權,屬無確定期 限者,又未約定利率,自應以被告受催告時起,始負遲延責 任。是原告就上述得請求之金額,併請求自起訴狀繕本送達 被告之翌日即自113年11月10日起(見附民卷第23頁送達證 書),至清償日止,按週年利率5%計算之法定遲延利息,亦 屬有據。 五、綜上所述,原告主張被告為本件詐欺犯行之共同侵權行為人 ,依侵權行為損害賠償之法律關係,請求被告給付1萬元, 及113年11月10日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息 ,為有理由,應予准許。 六、本件事證已臻明確,兩造其餘主張、陳述及未經援用之證據 ,經核與判決結果無影響,爰不一一論述,附此敘明。  七、本件係刑事附帶民事訴訟,由本院刑事庭移送民事庭,依刑 事訴訟法第504條第2項規定,免納裁判費,且至本院言詞辯 論終結時,亦未發生其他訴訟費用,故不另為訴訟費用負擔 之諭知。 八、本件係依民事訴訟法第436條之8第1項規定適用小額程序所 為被告敗訴判決,依民事訴訟法第436條之20規定,應依職 權宣告假執行;並依同法第436條之23準用第436條第2項、 第392條第2項規定,依職權宣告被告如預供擔保,得免為假 執行。 九、據上論結,本件原告之訴為有理由,爰判決如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  12  日          基隆簡易庭 法 官 張逸群 以上正本係照原本作成。 對於本件判決如有不服,應於收受送達後20日內向本院提出上訴 書狀,上訴於本院合議庭,並按他造當事人之人數附具繕本。 當事人之上訴,非以判決違背法令為理由不得為之,上訴狀應記 載上訴理由,表明下列各款事項: ㈠原判決所違背之法令及其具體內容。 ㈡依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實。 如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  3   月  12  日                書記官 顏培容

2025-03-12

KLDV-114-基小-60-20250312-1

金訴
臺灣新竹地方法院

洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 114年度金訴字第76號 公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 王昱晴 上列被告因違反洗錢防制法等案件,檢察官提起公訴(113年度 偵字第8856號),本院依簡式審判程序判決如下:   主 文 王昱晴幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之罪,處有期徒 刑參月,併科罰金新臺幣壹萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹 仟元折算壹日。     事 實 一、本件犯罪事實:    王昱晴依其社會生活之通常經驗與智識思慮,雖可預見將其 所有金融帳戶之金融卡、密碼提供非屬親故或互不相識之人 使用,有遭他人利用作為財產犯罪所得財物匯入及提領工具 之可能,並藉此達到掩飾詐欺犯罪所得去向之目的,使犯罪 查緝更形困難,進而對該詐欺取財正犯所實行之詐欺取財及 掩飾該詐欺犯罪所得去向之洗錢罪正犯行施以一定助力,仍 基於縱令他人以其所申辦之金融帳戶實行詐欺取財犯行、掩 飾詐欺犯罪所得去向,亦均不違其本意之幫助犯意,於民國 112年8月7日前某不詳時間,將其申辦之永豐商業銀行帳號0 00-00000000000000號帳戶(下稱本案帳戶)之金融卡,寄 交予真實姓名、年籍資料不詳之詐欺集團成員使用,並以通 訊軟體LINE傳送金融卡之密碼予詐欺集團成員使用,以此方 式提供其上開帳戶予該詐欺集團使用而幫助其等遂行詐欺取 財及洗錢之犯罪行為。嗣該詐集團成員取得王昱晴上開帳戶 之金融卡、密碼後,即意圖為自己不法所有,基於詐欺取財 及洗錢之犯意聯絡,以附表「詐欺時間及方式」欄所示之時 間、方式,向葉彩紅施行詐術,致其信以為真而陷於錯誤, 於附表「匯款時間」欄所示時間,將附表「匯款金額」欄所 示金額,匯入本案帳戶內,該集團成員旋提領一空,藉以製 造金流的斷點,以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。 二、案經葉彩紅訴由新竹市警察局第二分局報告臺灣新竹地方檢 察署檢察官偵查起訴。      理 由 壹、程序事項:     本件被告王昱晴所犯之罪,非死刑、無期徒刑、最輕本刑為 3 年以上有期徒刑之罪,或高等法院管轄第一審之案件,被 告於本院準備程序進行中,就被訴事實為有罪之陳述,經本 院認合於刑事訴訟法第273條之1第1項之規定,裁定進行簡 式審判程序,合先敘明。又按簡式審判程序之證據調查,不 受第159條第1項之限制,刑事訴訟法第273條之2定有明文, 是於行簡式審判程序之案件,被告以外之人於審判外之陳述 ,除有其他不得作為證據之法定事由外,應認具有證據能力 。     貳、實體部分: 一、認定犯罪事實所憑證據及理由:    上開犯罪事實,業據被告於本院準備程序及簡式審判程序中 均坦承不諱(本院卷第29頁、第34頁),核與證人即告訴人 葉彩虹於警詢之證述大致相符(161號移歸字第4頁至第7頁 ),並有永豐商業銀行股份有限公司112年8月23日永豐商銀 字第1120821733號函附交易明細、永豐商業銀行作業處113 年7月16日作心詢字第1130710110號回覆函附客戶基本資料 表各1份、附表「受詐騙匯款證據及證據出處」欄所示之證 據在卷可查(161號移歸字第10頁至第12頁;8856號偵卷第2 7頁至第28頁),足認被告上開任意性之自白與事實相符, 堪以採信。綜上,本案事證明確,被告犯行洵堪認定,應依 法論科。 二、論罪科刑:  ㈠新舊法比較:   行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法律 有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2條 第1項定有明文。依此,若犯罪時法律之刑並未重於裁判時 法律之刑者,依刑法第2條第1項前段,自應適用行為時法, 但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者,則應適用該條項 但書之規定,依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」之輕重, 係指「法定刑」而言。又主刑之重輕,依刑法第33條規定之 次序定之、同種之刑,以最高度之較長或較多者為重。最高 度相等者,以最低度之較長或較多者為重,同法第35條第1 項、第2項分別定有明文。且刑法之「必減」,以原刑減輕 後最高度至減輕後最低度為刑量,「得減」則以原刑最高度 至減輕最低度為刑量,而比較之。法律變更之比較,應就罪 刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形,綜其全部罪刑 之結果而為比較。113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第 3項規定使宣告刑上限受不得逾特定犯罪所定最重本刑之拘 束,形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念 暨其形成過程未盡相同,然此等對於法院刑罰裁量權所為之 限制,已實質影響量刑框架,自應納為新舊法比較事項之列 (最高法院113年度台上字第3786號、第2303號判決意旨參 照)。經查,被告行為後,洗錢防制法於113年7月31日修正 公布,除修正後第6條、第11條外,其餘條文均於同年0月0 日生效。茲就新舊法比較情形說明如下:  ⒈修正前洗錢防制法第2條規定:「本法所稱洗錢,指下列行為 :一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑 事追訴,而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定 犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其 他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」, 修正後之洗錢防制法第2條則規定「本法所稱洗錢,指下列 行為:一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危 害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵 。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自 己之特定犯罪所得與他人進行交易」。依該條文之修正理由 :「洗錢多係由數個洗錢行為組合而成,以達成犯罪所得僅 具有財產中性外觀,不再被懷疑與犯罪有關。本條原參照國 際公約定義洗錢行為,然因與我國刑事法律慣用文字未盡相 同,解釋及適用上存有爭議。爰參考德國二〇二一年三月十 八日施行之刑法第二百六十一條(下稱德國刑法第二百六十 一條)之構成要件,將洗錢行為之定義分為掩飾型、阻礙或 危害型及隔絕型(收受使用型)三種類型,修正本法洗錢行為 之定義,以杜爭議」,可知本次修正,目的係為明確化洗錢 行為之定義,而非更改其構成要件,是此部分無涉處罰範圍 及輕重之變更。  ⒉修正前洗錢法第14條第1項規定:「有第二條各款所列洗錢行 為者,處七年以下有期徒刑,併科新臺幣五百萬元以下罰金 。」、第3項規定:「前二項情形,不得科以超過其特定犯 罪所定最重本刑之刑。」修正後第14條移列為同法第19條第 1項規定:「有第二條各款所列洗錢行為者,處三年以上十 年以下有期徒刑,併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財 物或財產上利益未達新臺幣一億元者,處六月以上五年以下 有期徒刑,併科新臺幣五千萬元以下罰金。」並刪除修正前 同法第14條第3項之規定。經查,本案洗錢犯行之財物或財 產上利益未達1億元,被告所犯幫助洗錢罪之特定犯罪為詐 欺取財罪,依修正前之洗錢防制法規定,被告在依幫助犯得 減輕其刑下,處斷刑範圍為有期徒刑1月以上、有期徒刑7年 以下,且依修正前洗錢防制法第14條第3項限制,其宣告刑 範圍之最高度即為有期徒刑5年以下,然依新法規定,被告 在依幫助犯得減輕其刑下,其處斷刑及宣告刑範圍為有期徒 刑3月以上、5年以下。經比較新舊法,舊法整體適用結果對 被告較為有利,依刑法第2條第1項前段規定,自應適用修正 前之洗錢防制法規定論處。    ㈡論罪罪名:  ⒈按刑法第339條之罪,屬洗錢防制法第3條第2款所規定之特定 犯罪;洗錢防制法所稱特定犯罪所得,指犯同法第3條所列 之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息;而 洗錢防制法所稱洗錢,指下列行為:一、意圖掩飾或隱匿特 定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而移轉或變更特 定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、 去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持 有或使用他人之特定犯罪所得,洗錢防治法第3條第2款、第 4條第1項、第2條分別定有明文。是依洗錢防制法之規定, 掩飾、隱匿刑法第339條詐欺取財犯罪所得去向、所在之行 為,自屬洗錢行為。  ⒉刑法上之幫助犯,固以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成 要件以外之行為而成立,惟所謂以幫助他人犯罪之意思而參 與者,指其參與之原因,僅在助成他人犯罪之實現者而言, 倘以合同之意思而參加犯罪,即係以自己犯罪之意思而參與 ,縱其所參與者為犯罪構成要件以外之行為,仍屬共同正犯 ,又所謂參與犯罪構成要件以外之行為者,指其所參與者非 直接構成某種犯罪事實之內容,而僅係助成其犯罪事實實現 之行為而言,苟已參與構成某種犯罪事實之一部,即屬分擔 實施犯罪之行為,雖僅以幫助他人犯罪之意思而參與,亦仍 屬共同正犯(最高法院27年度上字第1333號判決意旨參照) 。行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人,非屬洗 錢防制法第2條所稱之洗錢行為,不成立一般洗錢罪之正犯 ;如行為人主觀上認識該帳戶可能作為收受及提領特定犯罪 所得使用,他人提領後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家 追訴、處罰之效果,仍基於幫助之犯意而提供,應論以幫助 犯一般洗錢罪(依最高法院刑事大法庭108年度台上大字第3 101號裁定作成之同院108年度台上字第3101號判決意旨參照 )。  ⒊經查,被告交付上開帳戶之金融卡、密碼供他人不法使用, 顯係基於幫助他人詐欺取財及一般洗錢罪之不確定犯意,且 其所為提供金融卡、密碼之行為亦屬刑法詐欺取財罪及一般 洗錢罪構成要件以外之行為,其既以幫助他人犯罪之意思而 參與犯罪構成要件以外之行為,而屬一般洗錢罪之幫助犯。  ⒋是核被告所為,係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助 詐欺取財罪及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條 第1項之幫助一般洗錢罪。  ㈢被告以一行為觸犯幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪,為想 像競合犯,應依刑法第55條前段規定,從一重論以幫助一般 洗錢罪處斷。  ㈣刑之減輕事由:  ⒈被告係幫助他人犯前開之罪,爰依刑法第30條第2項之規定減 輕其刑。   ⒉按修正前之洗錢防制法第16條第2項規定:「犯前四條之罪, 在偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑。」,需偵查及歷 次審判中均自白始得減輕其刑,查被告於偵查中否認本案犯 行(8856號偵卷第36頁背面),固然其已於本院審理中業已 就上開洗錢犯行自白犯罪,仍無上開減刑規定適用。   ㈤爰審酌被告因一時失慮,將上開帳戶之金融卡及密碼交予他 人,使該詐欺集團成員得以作為轉向告訴人詐欺取財之工具 ,其行為固值非難,惟念及被告坦認犯行之態度,是堪認其 應有悔意,又衡酌被告前未有何論罪科刑及執行完畢之紀錄 ,有臺灣高等法院被告前案紀錄表(本院卷第13頁)在卷可 查,其素行尚堪良好,又兼衡被告高職畢業之智識程度,現 從事房仲業,未婚無子女,家中經濟狀況小康,目前與父母 及弟弟同住等一切情狀(本院卷第35頁),量處如主文所示 之刑,並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。    三、沒收:   ㈠按沒收適用裁判時之法律,刑法第2條第2項定有明文。經查 ,被告行為後,洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財 物或財產上利益之規定,業經修正為同法第25條第1項規定 ,於113年7月31日公布,同年0月0日生效施行,自應適用裁 判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定,而洗 錢防制法第25條第1項規定:「犯第19條、第20條之罪,洗 錢之財物或財產上利益,不問屬於犯罪行為人與否,沒收之 」,而將洗錢之沒收改採義務沒收。   ㈡惟按,沒收或追徵,有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯 罪所得價值低微,或為維持受宣告人生活條件之必要者,得 不宣告或酌減之,刑法第38條之2第2項定有明文。學理上稱 此規定為過苛調節條款,乃將憲法上比例原則予以具體化, 不問實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收,亦不分沒收 主體為犯罪行為人或第三人之沒收,復不論沒收標的為原客 體或追徵其替代價額,同有其適用(最高法院109年度台上 字第2512號判決意旨參照)。修正後洗錢防制法第25條第1 項採義務沒收主義,固為刑法第38條第2項前段關於職權沒 收之特別規定,惟依前說明,仍有上述過苛條款之調節適用 。  ㈢再者,倘為共同犯罪,因共同正犯相互間利用他方之行為, 以遂行其犯意之實現,本於責任共同原則,有關犯罪所得, 應於其本身所處主刑之後,併為沒收之諭知;然共同犯罪行 為人之組織分工及不法所得,未必相同,彼此間犯罪所得之 分配懸殊,其分配較少甚或未受分配之人,如仍應就全部犯 罪所得負連帶沒收之責,超過其個人所得之剝奪,無異代替 其他犯罪參與者承擔刑罰,顯失公平,因共犯連帶沒收與罪 刑相當原則相齟齬,故共同犯罪,所得之物之沒收,應就各 人分得之數為之,亦即沒收或追徵應就各人所實際分得者為 之。經查,本案被告提供本案帳戶所收受告訴人匯入之財物 ,雖為洗錢之財物,本應不問屬於犯罪行為人與否,依上開 規定加以沒收,然上開款項匯入後,業經詐欺集團成員提領 一空,有該帳戶之交易明細在卷可查(161號移歸字卷第11 頁),而依現存證據資料,無從證明被告有分得該領出款項 之情形,則被告對此款項並無處分權限,亦非其所有,再考 量本案洗錢之財物均由詐騙集團上游成員拿取,其就所隱匿 之財物復不具支配權,若依上開規定就洗錢之財物全額對被 告為絕對義務沒收、追繳,毋寧過苛,爰依刑法第38條之2 第2項規定,不依此項規定對被告就本案洗錢財物宣告沒收 。  ㈣又被告為一般洗錢罪之幫助犯,卷內亦無其他證據證明被告 確已因幫助洗錢之行為實際獲得報酬而有犯罪所得,且本件 卷內尚無證據可認被告有因提供帳戶而獲有報酬之情,故本 院無從就犯罪所得宣告沒收,併此指明。    據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段,判決如主文。   本案經檢察官黃振倫提起公訴,檢察官李昕諭到庭執行職務。  中  華  民  國  114  年  3   月  12  日          刑事第八庭 法 官  崔恩寧 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀,上 訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者,應於上訴 期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人 數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。 中  華  民  國  114  年  3   月  12  日                書記官  陳旎娜   附錄本案論罪科刑法條: 刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。    113年7月31日修正公布前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處七年以下有期徒刑,併科新臺 幣五百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者,為幫助犯。雖他人不知幫助之情者, 亦同。 幫助犯之處罰,得按正犯之刑減輕之。 附表: 編號 告訴人 詐欺時間及方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 受詐騙匯款證據及證據出處 1 葉彩虹 (提告) 該詐欺集團所屬成員於112年8月7日,假冒金管會經理,佯稱葉彩虹帳戶列為警示帳戶,若未解除警示將會凍結云云,致葉彩虹陷於錯誤,而於「匯款時間」、「匯款金額」欄所示之時間匯款如該欄所示之金額至本案帳戶。 112年8月7日 19時53分許 5萬元 葉彩虹之銀行帳戶交易明細、自動轉帳交易明細及通訊軟體LINE對話交易紀錄、嘉義市政府警察局第一分局竹園派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、嘉義市政府警察局第一分局竹園派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份(161號移歸字第9頁、第13頁至第17頁、第18頁至第19頁、第20頁、第21頁至第22頁、第23頁、第24頁)。 112年8月7日 19時57分許 5萬元

2025-03-12

SCDM-114-金訴-76-20250312-1

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