搜尋結果:李雲

共找到 250 筆結果(第 181-190 筆)

臺灣臺北地方法院

聲請定其應執行刑

臺灣臺北地方法院刑事裁定 113年度聲字第2398號 聲 請 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 受 刑 人 李雲源 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行刑 並諭知易科罰金折算標準(113年度執聲字第1890號),本院裁 定如下:   主 文 李雲源犯如附表所示之罪,所處如附表所示之刑,應執行拘役柒 拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人李雲源因詐欺案件,先後經判決確定 如附表所示,應依刑法第53條、第51條第6款規定,定其應 執行之刑,並諭知易科罰金之折算標準,爰依刑事訴訟法第 477條第1項聲請裁定等語。 二、按裁判確定前犯數罪者,併合處罰之;數罪併罰,有二裁判 以上者,依第51條規定定其應執行之刑;又數罪併罰,分別 宣告其罪之刑,宣告多數拘役者,於各刑中之最長期以上, 各刑合併之刑期以下,定其刑期。但不得逾120日。刑法第5 0條第1項前段、第53條、第51條第6款分別定有明文。又按 刑罰之科處,應以行為人責任為基礎,考量人之生命有限, 刑罰對被告造成之痛苦程度,係以刑度增加而生加乘成效果 ,而非等比方式增加,如以實質累加方式執行,刑責恐將偏 重過苛,不符現代刑事政策及刑罰之社會功能,故透過定應 執行刑之程式,採限制加重原則,授權法官綜合斟酌被告犯 罪行為之不法與罪責程度、各罪彼此間之關聯性(如數罪犯 罪時間、空間、各行為所侵害法益之專屬性或同一性、數罪 對法益侵害之加重效應等)、數罪所反應被告人格特性與傾 向、對被告施以矯正之必要性等,妥適裁量最終具體應實現 之刑罰,以符罪責相當之要求(最高法院105年度台抗字第6 26號裁定意旨參照)。另分屬不同案件之數罪併罰,倘一裁 判宣告數罪之刑,曾經定其執行刑,再與其他裁判宣告之刑 定其執行刑時,在法理上亦應受不利益變更禁止原則之拘束 。故另定之執行刑,其裁量所定之刑期,自不得重於前定之 執行刑加計後裁判宣告之刑之總和,否則即屬違背法令(最 高法院104年度台非字第127號判決意旨參照)。 三、查受刑人前因犯如附表所示之各罪,先後經判決處如附表所 示之刑確定,其中首先判決確定日為如附表編號1之民國113 年6月27日,各罪犯罪時間均在此之前,且犯罪事實最後判 決即如附表編號2之法院即為本院,有如附表所示之各判決 、臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷足憑。如附表編號1所 示之罪雖經本院以113年度審簡字第863號判決酌定應執行之 刑,惟檢察官增列如附表編號2所示之罪聲請合併定刑,原 判決定刑之基礎即已變動,自得另定應執行刑,是檢察官之 聲請合於前揭規定,應予准許。又如附表編號1所示之罪既 經定應執行拘役40日,依前揭規定及說明,本件雖增列如附 表編號2所示之罪,其合併定應執行刑之結果不得逾拘役80 日。茲審酌如附表所示之各罪均係詐欺,且均係受刑人向被 害人訛稱有管道取得特定商品而詐取金錢,其罪質相近,惟 被害人相異,各次犯行間隔約3月,並參以受刑人前經本院 送達聲請狀繕本,未曾就本件如何定刑表示意見,有本院刑 事庭通知書、送達證書、收狀收文查詢清單附卷足參,暨兼 衡酌所犯數罪時間之間隔、各罪之侵害法益、個別罪質內容 、犯罪情節、動機、受刑人違反規定之嚴重性、所犯數罪為 整體非難評價,及貫徹刑法量刑公平正義理念之內部限制等 因素,依上開規定,定其應執行之刑,並諭知易科罰金之折 算標準如主文所示。 四、依刑事訴訟法第477條第1項,裁定如主文。 中  華  民  國  113  年  12  月  13  日          刑事第八庭法 官 林志煌 上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。               書記官 劉亭均 中  華  民  國  113  年  12  月  13  日

2024-12-13

TPDM-113-聲-2398-20241213-1

重訴
臺灣臺北地方法院

損害賠償

臺灣臺北地方法院民事裁定 111年度重訴字第880號 上 訴 人 即 原 告 即反訴被告 昇亨昌有限公司 法定代理人 曾家璋 上列上訴人因與被上訴人程維君間請求損害賠償事件,對於113 年11月13日本院第一審判決提起上訴,本院裁定如下:   主 文 上訴人應於本裁定送達翌日起5日內,補繳第二審裁判費新臺幣3 0,012元,逾期不繳,即駁回其上訴。   理 由 一、按提起第二審上訴,應依民事訴訟法第77條之16第1項規定 繳納裁判費,此為必須具備之程式。復按上訴不合程式或有 其他不合法之情形而可以補正者,原第一審法院應定期間命 其補正,如不於期間內補正,應以裁定駁回之,同法第442 條第2項亦有明文。 二、經查,上訴人於本院訴請被上訴人給付新臺幣(下同)10,8 10,528元,及自民國111年7月23日起至清償日止,按週年利 率5%計算之利息,被上訴人則於本院審理中提起反訴請求上 訴人給付2,206,520元,及自112年2月7日起至清償日止,按 週年利率5%計算之利息,本院於113年11月13日駁回上訴人 本訴之請求,並就反訴部分命上訴人給付448,642元,及自1 12年2月7日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息予被上 訴人,上訴人不服,並就其敗訴部分提起部分上訴,請求判 命被上訴人應給付上訴人1,466,100元,及自111年7月23日 起至清償日止,按週年利率5%計算之利息,並駁回被上訴人 之反訴,是上訴人之上訴利益即為1,914,742元【計算式:1 ,466,100元+448,642元=1,914,742元】,應徵第二審裁判費 30,012元而未據繳納。茲命上訴人應於本裁定送達翌日起5 日內如數補繳,逾期不繳,即駁回其上訴。 三、依民事訴訟法第442條第2項規定,裁定如主文。 中  華  民  國  113  年  12  月  12  日          民事第六庭 審判長法 官 林瑋桓                              法 官 陳智暉                                       法 官 余沛潔 以上正本係照原本作成。 本裁定不得抗告。 中  華  民  國  113  年  12  月  12  日                   書記官 李云馨

2024-12-12

TPDV-111-重訴-880-20241212-2

台上
最高法院

請求確認抵押權不存在

最高法院民事判決 113年度台上字第1855號 上 訴 人 李雲緒 訴訟代理人 賴玉山律師 陳守煌律師 吳語蓁律師 被 上訴 人 林兆童 訴訟代理人 蕭萬龍律師 張百欣律師 被 上訴 人 唯鮮國際有限公司 法定代理人 林俊寬律師(即唯鮮國際有限公司清算人) 上列當事人間請求確認抵押權不存在事件,上訴人對於中華民國 113年6月12日臺灣高等法院高雄分院第二審更審判決(113年度 重上更一字第1號),提起上訴,本院判決如下: 主 文 原判決廢棄,發回臺灣高等法院高雄分院。 理 由 一、本件上訴人主張:伊於民國104年5月23日將所有如原判決附 表(下稱附表)一所示不動產(下稱系爭房地)以新臺幣( 下同)2億6,000萬元出售予被上訴人唯鮮國際有限公司(下 稱唯鮮公司),並為所有權移轉登記。然唯鮮公司未依約給 付價金,經伊合法解除契約,唯鮮公司並經法院判命償還伊 2億0,443萬6,200元(下稱另案債權)。系爭房地遭唯鮮公 司其他債權人聲請強制執行(案列臺灣屏東地方法院108年 度司執字第47135號,下稱系爭執行事件),被上訴人林兆 童以唯鮮公司設定如附表二編號1至3所示最高限額抵押權( 下以編號分稱各抵押權,合稱系爭抵押權)擔保其借款債權 為由,聲明參與分配系爭執行事件,但未能證明有交付借款 ,該債權自不存在等情。爰求為確認被上訴人間系爭抵押權 所擔保債權依序為1,000萬元、9,000萬元、3,801萬7,667元 不存在之判決(未繫屬本院者,不予贅述)。 二、林兆童則以:上訴人非系爭執行事件之債權人,無從就該執 行案款獲分配,本件無確認利益。伊係訴外人祐實科技國際 股份有限公司(下稱祐實公司)負責人,透過祐實公司或妻 妹即訴外人黃玉齡匯款至唯鮮公司指定之訴外人林氏國際有 限公司(下稱林氏公司,負責人同為林全進)帳戶,交付如 附表三所示借款共1億3,801萬7,667元,借貸契約已有效成 立,系爭抵押權所擔保之上開借款債權均存在等語,資為抗 辯(唯鮮公司未到庭或具狀為陳述)。 三、原審維持第一審就此部分所為上訴人敗訴之判決,駁回其上 訴,係以:  ㈠上訴人對唯鮮公司有另案債權,因林兆童以其對唯鮮公司有 系爭抵押權所擔保之債權存在,聲請支付命令、拍賣抵押物 裁定獲准,並聲請強制執行,陳報債權金額1億3,801萬7,66 7元,則其債權存否,影響上訴人另案債權之受償,上訴人 提起本件訴訟,自有即受確認判決之法律上利益。  ㈡唯鮮公司與林氏公司之負責人均為林全進,依唯鮮公司於104 年6月30日簽立之匯款同意書(下稱系爭同意書),其已指 定林兆童將借款匯至林氏公司帳戶,堪認被上訴人間有借貸 之合意,不以簽立書面借貸契約為必要。且未限定須以林兆 童本人名義匯款,亦未侷限借款金額以簽立系爭同意書當時 抵押權所設定擔保金額1,000萬元為額度。  ㈢林兆童為祐實公司負責人,其以祐實公司帳戶將如附表三編 號2至4、8至10之款項合計1億1,780萬0,667元,匯至唯鮮公 司指定之林氏公司帳戶。又因黃玉齡前曾向其借款,乃指示 黃玉齡將應清償之借款其中如附表三編號1、5至7所示款項 合計2,021萬7,000元,亦匯至唯鮮公司指定之林氏公司帳戶 等情,核與黃玉齡所證相符,堪認林兆童已完成系爭同意書 約定之借款交付。至林兆童縱係以祐實公司向銀行申辦貸款 所得資金或公司其他資金匯款至林氏公司帳戶,是否經股東 會同意等節,概屬林兆童與祐實公司間內部關係;另系爭同 意書已載明唯鮮公司向林兆童借款,系爭抵押權設定登記之 抵押權人亦為林兆童,無論林兆童交付借款之資金來源為其 本人或祐實公司,均不影響其依約交付借款之效力。  ㈣系爭抵押權於附表二所示日期設定登記,且所擔保債權種類 及範圍均為「擔保債務人(即唯鮮公司、林全進)對抵押權 人現在(包括過去所負現在尚未清償)及將來在本抵押權設 定契約書所定最高限額內所負之債務,包括借款、墊款、票 據、保證及契約金」。而林兆童先後指示黃玉齡匯款或以祐 實公司帳戶匯款予唯鮮公司所指示之林氏公司帳戶如附表三 所示合計1億3,801萬7,667元,其中編號1抵押權擔保如附表 三編號1所示債權及編號2所示債權之333萬3,000元部分;編 號2抵押權擔保如附表三編號2所示債權之4,666萬7,000元部 分、編號3至5所示之債權,及編號6所示債權之79萬3,000元 部分;編號3抵押權擔保如附表三編號6所示債權之65萬7,00 0元部分,及編號7至10所示之債權,足徵附表三所示款項均 為系爭抵押權所擔保範圍之債權。  ㈤從而,上訴人請求確認被上訴人間系爭抵押權所擔保債權依 序為為1,000萬元、9,000萬元、3,801萬7,667元不存在,為 無理由,不應准許等詞,為其判斷之基礎。  四、按稱消費借貸者,於當事人間必本於借貸之意思合致,而有 移轉金錢或其他代替物之所有權於他方之行為,始得當之。 是以消費借貸,因交付金錢之原因多端,除有金錢之交付外 ,尚須本於借貸之意思而為交付,方克成立。倘當事人主張 與他方有消費借貸關係存在者,自應就該借貸意思互相表示 合致及借款業已交付之事實,均負舉證之責任,其僅證明有 金錢之交付,未能證明借貸意思表示合致者,仍不能認為有 借貸關係存在。又判決書理由項下,應記載關於攻擊或防禦 方法之意見,民事訴訟法第226條第3項定有明文。是法院為 當事人敗訴之判決,關於足以影響判決結果之攻擊防禦方法 之意見,有未記載於理由項下者,即為同法第469條第6款所 謂判決不備理由,其判決自屬違背法令。唯鮮公司於104年6 月30日簽立系爭同意書指定林兆童將借款匯至林氏公司帳戶 ,林兆童因黃玉齡前曾向其借款,乃指示黃玉齡將應清償之 借款其中如附表三編號1、5至7所示款項合計2,021萬7,000 元,匯至唯鮮公司指定之林氏公司帳戶,作為系爭同意書約 定之借款交付,固為原審所認定。惟黃玉齡於原審結證稱: 伊與林兆童均有借款予唯鮮公司當時負責人林全進等語(見 原審重上卷㈡第486頁)。觀諸祐實公司與林氏公司銀行帳戶 交易明細,祐實公司帳戶曾於104年7月28日上午10時23分、 29分依序匯款138萬元、357萬元予黃玉齡(見原審重上卷㈡ 第569頁),黃玉齡旋於當日上午10時38分、53分陸續將附 表三編號5、6之款項匯至林氏公司(見一審卷㈠第319頁); 另祐實公司帳戶於104年8月13日下午1時46分匯款360萬元予 黃玉齡(見原審重上卷㈡第570頁),黃玉齡亦旋於當日下午 2時29分即將附表三編號7之款項匯至林氏公司(見一審卷㈠ 第322頁)。苟黃玉齡係向林兆童借款,何以借款相隔不到1 小時即依指示還款至林兆童指示之林氏公司帳戶,似與一般 交易常情不符。參以林兆童於更審前原主張其調度祐實公司 資金,於104年3月12日、17日、7月28日、8月13日、11月12 日、105年1月27日分別匯款700萬元、500萬2,200元、357萬 元、360萬元、160萬元、499萬元,共計2,576萬2,200元至 黃玉齡帳戶,出借資金予黃玉齡等語(見原審重上卷㈠第171 至181頁)。然最後2筆借款160萬元、499萬元之日期係104 年11月12日、105年1月27日,已逾附表三之匯款日期多月, 能否認係黃玉齡為清償借款而匯款予林氏公司,自滋疑義。 另其餘4筆匯款金額1,917萬2,200元,與附表三編號1、5至7 所示黃玉齡匯至林氏公司共計2,021萬7,000元相較,黃玉齡 匯款款項超過祐實公司匯款達100餘萬元之多,且林兆童與 黃玉齡均陳稱其等借貸並無利息之約定(見原審重上卷㈡第4 87、488、494頁),是黃玉齡多匯之款項顯非屬利息;林兆 童嗣雖再提出其自102年3月4日至103年5月6日期間借款匯予 黃玉齡之交易紀錄(見原審重上卷㈡第393、405至421頁), 然亦與其先前所述出借予黃玉齡款項不符。則上訴人於事實 審主張除有上開104年7月28日、8月13日祐實公司先匯款予 黃玉齡,黃玉齡旋於同日匯款予林氏公司之情形外,甚至林 氏公司亦曾於104年12月14日、105年1月14日、105年1月28 日分別匯款18萬元、9萬元、3萬元予黃玉齡,倘黃玉齡係為 還款而匯款予林氏公司,上開匯款方式,顯然違反常理等語 (見一審卷㈠第343、349、352頁、原審更一卷第345至346頁 ),似非全然無據,此攸關附表三編號1、5至7所示之黃玉 齡匯款是否係屬林兆童交付之款項,及被上訴人間就此部分 匯款是否達成消費借貸意思合致,進而成立消費借貸契約, 而屬系爭抵押權所擔保之債權範圍,核屬重要之攻擊方法, 原審未於判決理由項下說明其取捨意見,逕以黃玉齡曾向林 兆童借款,附表三編號1、5至7所示款項係黃玉齡依林兆童 指示匯至唯鮮公司指定之林氏公司帳戶,為系爭抵押權所擔 保,而遽為上訴人不利之認定,自有理由不備之違誤。上訴 論旨,指摘原判決違背法令,求予廢棄,非無理由。  五、據上論結,本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項 、第478條第2項,判決如主文。      中  華  民  國  113  年  12  月  12  日 最高法院民事第四庭      審判長法官 盧 彥 如 法官 周 舒 雁 法官 吳 美 蒼 法官 蔡 和 憲 法官 陳 容 正 本件正本證明與原本無異 書 記 官 賴 立 旻 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日

2024-12-12

TPSV-113-台上-1855-20241212-1

臺灣臺北地方法院

給付違約金等

臺灣臺北地方法院民事裁定 113年度補字第2908號 原 告 技嘉科技股份有限公司 法定代理人 葉培城 上列原告與被告威力國際開發股份有限公司間請求給付違約金等 事件,本院裁定如下:   主 文 原告應於本裁定送達翌日起5日內,補繳第一審裁判費新臺幣1,7 25,833元,如逾期未繳,即駁回其訴。   理 由 一、按提起民事訴訟應依民事訴訟法第77條之13、第77條之14規 定繳納裁判費,此為必需具備之程式。次按原告之訴,有起 訴不合程式或不備其他要件者,法院應以裁定駁回之,但其 情形可以補正者,審判長應定期間先命補正,民事訴訟法第 249條第1項第6款亦有明文。 二、經查,原告起訴請求被告給付新臺幣(下同)171,666,667 元本息及36,619,877元,本件訴訟標的金額即應以之為準, 是本件訴訟標的金額即為208,286,544元【計算式:171,666 ,667元+36,619,877元=208,286,544元】,應徵第一審裁判 費1,725,833元,惟未據原告繳納,茲命原告於本裁定送達 翌日起5日內如數向本院補繳,逾期不繳,即駁回其訴。 三、爰裁定如主文。   中  華  民  國  113  年  12  月  12  日          民事第六庭 審判長法 官 林瑋桓                             法 官 陳智暉                                      法 官 余沛潔  以上正本係照原本作成。 本裁定不得抗告。 中  華  民  國  113  年  12  月  12  日                   書記官 李云馨

2024-12-12

TPDV-113-補-2908-20241212-1

臺灣臺北地方法院

給付簽帳卡消費款

臺灣臺北地方法院民事判決 113年度訴字第5884號 原 告 玉山商業銀行股份有限公司 法定代理人 黃男州 訴訟代理人 李世民 陳建海 被 告 吳春美 上列當事人間請求給付簽帳卡消費款事件,本院於民國113年12 月4日言詞辯論終結,判決如下:   主 文 被告應給付原告新臺幣622,814元,及如附表所示之利息。 訴訟費用由被告負擔。   事實及理由 壹、程序方面: 一、被告經合法通知,未於言詞辯論期日到場,復核無民事訴訟 法第386條各款所列情形,爰依原告之聲請,由其一造辯論 而為判決。 二、按訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴,但擴張或 減縮應受判決事項之聲明者,不在此限,民事訴訟法第255 條第1項第3款定有明文。本件原告起訴時係聲明:被告應給 付原告新臺幣(下同)624,014元,及如附表所示之利息, 嗣減縮聲明為:被告應給付原告622,814元,及如附表所示 之利息(見本院卷第39頁),核屬減縮應受判決事項之聲明 ,依上開規定,應予准許。 貳、實體方面: 一、原告主張:被告於民國91年6月19日向伊申辦信用卡(卡號 :0000000000000000、0000000000000000號),依約被告即 得在特約商店記帳消費,詎被告未依約繳款,截至113年9月 21日止,累計尚有消費記帳款622,814元未為給付,其中595 ,359元為消費款、27,455元為循環利息(下稱系爭信用卡債 務),依約系爭信用卡債務視為全部到期,被告除應給付上 開消費記帳款外,另應給付如附表所示之利息。爰依信用卡 契約提起本件訴訟等語,並聲明:被告應給付原告622,814 元,及如附表所示之利息。 二、被告經合法通知,未於言詞辯論期日到場,亦未提出書狀作 何聲明或陳述。 三、得心證之理由  ㈠按消費借貸之借用人應於約定期限內,返還與借用物種類、 品質、數量相同之物;遲延之債務,以支付金錢為標的者, 債權人得請求依法定利率計算之遲延利息。但約定利率較高 者,仍從其約定利率,民法第478條前段、第233條第1項分 別定有明文。  ㈡經查,原告主張之上開事實,業據其提出信用卡申請書、應 收帳務明細表、玉山銀行信用卡約定條款、消費明細、玉山 信用卡消費明細對帳單各1份為證(見本院卷第11至22、41 至48頁),互核相符,堪信屬實。從而,被告未依約清償系 爭信用卡債務,經全部視為到期,尚積欠如主文所示之消費 簽帳款及利息迄未清償,揆諸上開規定,被告自應負清償責 任。 四、綜上所述,原告依上開信用卡契約,請求被告給付如主文所 示之消費簽帳款及利息,為有理由,應予准許。 五、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第78條。 中  華  民  國  113  年  12  月  11  日          民事第六庭 審判長法 官 林瑋桓                           法 官 陳智暉                                    法 官 余沛潔 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  113  年  12  月  11  日                   書記官 李云馨 附表: 編號 計息本金 (新臺幣) 週年利率 利息起訖日 ㈠ 595,359元 15% 自民國113年9月21日起至清償日止

2024-12-11

TPDV-113-訴-5884-20241211-1

臺灣臺北地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣臺北地方法院民事判決 113年度訴字第4770號 原 告 邱玲瑛 被 告 劉維洲 上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件,原告提起刑事附帶民 事訴訟,經本院刑事庭裁定移送前來,本院於民國113年11月27 日言詞辯論終結,判決如下:   主 文 被告應給付原告新臺幣5,000,000元,及自民國113年4月26日起 至清償日止,按週年利率5%計算之利息。 訴訟費用由被告負擔。 本判決於原告以新臺幣500,000元為被告供擔保後,得假執行; 但被告以新臺幣5,000,000元為原告預供擔保,得免為假執行。   事實及理由 壹、程序方面:   被告經合法通知,未於言詞辯論期日到場,復核無民事訴訟 法第386條各款所列情形,爰依原告之聲請,由其一造辯論 而為判決。 貳、實體方面: 一、原告主張:被告與訴外人許芯瑀、王品睿於民國112年4月間 某日起加入訴外人陳俊宏、趙維揚、金耀庭等人所組成之詐 欺集團(下稱系爭詐欺集團),而被告在該集團中係從事將 詐欺所得贓款轉為虛擬貨幣以變更不法所得型態並挪移之分 工。嗣系爭詐欺集團中LINE暱稱「操作小組」之人於112年2 月間向原告佯稱:下載「百聯」手機應用程式,按照其操作 投資即可獲利等語,致原告陷入錯誤,遂依指示而於112年5 月3日11時許臨櫃匯款新臺幣(下同)5,000,000元至友順金 屬有限公司所有臺灣中小企業銀行股份有限公司帳戶(帳號 :000-00000000000號,下稱系爭中小企銀帳戶)。嗣後, 許芯瑀依系爭詐欺集團成員之指示,於同日13時21分許至址 設桃園市○○區○○路0段0000號之臺灣中小企銀行東桃園分行 提領5,000,000元(下稱系爭款項)後交予王品睿,復偕同 王品睿一起至蘆洲家樂福交予不詳人士,該不詳人士再交予 系爭詐欺集團,致系爭款項最終由系爭詐欺集團取得,又系 爭詐欺集團成員故意背於善良風俗之詐欺、洗錢行為,業已 造成原告受有系爭款項之損害,被告為系爭詐欺集團成員, 且被告所擔任將詐欺所得贓款轉為虛擬貨幣之職務屬該集團 中核心角色,則被告基於其與詐欺集團其他成員之分工,互 相利用他人之行為,以達獲取含系爭款項在內之詐欺款項等 目的,被告與系爭詐欺集團成員自屬共同侵權行為人而應同 負賠償之責,爰依民法第184條第1項前段、後段、第185條 第1項規定提起本件訴訟,請擇一為有利原告之判決等語, 並聲明:㈠被告應給付原告5,000,000元,及自起訴狀繕本送 達翌日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息。㈡願供擔 保,請准宣告假執行。 二、被告未於言詞辯論期日到場,亦未提出書狀作何聲明或陳述 。 三、得心證之理由:  ㈠按因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任 ;數人共同不法侵害他人之權利者,連帶負損害賠償責任, 不能知其中孰為加害人者亦同,民法第184條第1項前段、第 185條第1項分別定有明文。經查,被告與許芯瑀、王品睿、 陳俊宏、趙維揚、金耀庭等人共組系爭詐欺集團,許芯瑀、 王品睿並聽從陳俊宏指示向被害人收取遭詐騙財物,嗣該集 團成員於112年2月間向原告佯稱:下載「百聯」手機應用程 式,按照其操作投資即可獲利等語,致原告陷入錯誤,遂依 指示而於112年5月3日11時許臨櫃匯款5,000,000元至系爭中 小企銀帳戶,許芯瑀並於同日13時21分許提領系爭款項後交 予王品睿,復偕同王品睿一起至蘆洲家樂福交予不詳人士等 節,業經本院調閱本院112年度訴字第1217號刑事案件(下 稱系爭刑事案件)卷宗查核無訛,而被告已於相當時期受合 法通知,未於言詞辯論期日到場,亦未提出書狀作何聲明或 陳述,依民事訴訟法第280條第3項準用第1項規定,視同自 認,堪信原告主張之事實屬實。又王品睿於系爭刑事案件稱 :陳俊宏、趙維揚在系爭詐欺集團擔任洗錢的頭,被告則為 虛擬貨幣幣商,於收取王品睿交付之現金後,將該現金換成 虛擬貨幣交予陳俊宏、趙維揚,金耀庭則為系爭詐欺集團的 老闆等語(見另案卷第116頁),可知被告在系爭詐欺集團 中擔任將詐欺贓款轉換為虛擬貨幣並交付予上手陳俊宏、趙 維揚之角色。再參諸陳俊宏、趙維揚曾向王品睿表示其等只 收取虛擬貨幣,因只有虛擬貨幣得轉至國外乙節(見另案卷 第157、159頁),為王品睿於系爭刑事案件中所證述在卷, 可徵系爭詐欺集團之贓款均須藉由轉換為虛擬貨幣之方式, 方得轉交予系爭詐欺集團之上手,互參以觀,可見被告在系 爭詐欺集團所擔任之職務,確對於該集團整體詐欺、洗錢之 不法行為具重要影響力,被告所為自屬不可或缺之一環,核 屬原告遭受損害之共同原因,則依前揭規定及說明,被告與 系爭詐欺集團其他成員之行為間,有各自分擔,並互相利用 ,以達到詐欺被害人之共同加害行為關係,致原告受有財產 上損害,自應連帶負賠償責任。是以,被告與其所屬之系爭 詐欺集團成員向原告詐取金錢,致使原告受有系爭款項之損 害,自係共同侵權行為人,原告主張依民法第184條第1項前 段、第185條第1項之規定,請求被告賠償損害,即屬有據。    ㈡按連帶債務之債權人,得對於債務人中之一人或數人或其全 體,同時或先後請求全部或一部之給付。債權人向連帶債務 人中之一人免除債務,而無消滅全部債務之意思表示者,除 該債務人應分擔之部分外,他債務人仍不免其責任。連帶債 務人相互間,除法律另有規定或契約另有訂定外,應平均分 擔義務。民法第273條、第276條第1項、第280條前段分別定 有明文。次按依此規定,債務人應分擔部分之免除,仍可發 生絕對之效力,亦即債權人與連帶債務人中之一人成立和解 ,如無消滅其他債務人連帶賠償債務之意思,而其同意債權 人賠償金額超過「依法應分擔額」(同法第280條)者,因 債權人就該連帶債務人應分擔之部分,並無作何免除,對他 債務人而言,固僅生相對之效力而無上開條項之適用,但其 應允債權人賠償金額如低於「依法應分擔額」時,該差額部 分,即因債權人對其應分擔部分之免除而有該條項規定之適 用,並對他債務人發生絕對之效力(最高法院98年度台抗字 第200號民事裁定意旨參照)。查:  ⒈原告遭被告、許芯瑀、王品睿、陳俊宏、趙維揚及金耀庭等 人所屬之系爭詐欺集團成員詐騙,因而匯款5,000,000元至 系爭中小企銀帳戶等情,已如前述,足認原告因系爭詐欺集 團而受侵害之金額即為5,000,000元。再者,許芯瑀、王品 睿為領取系爭款項之人,被告、陳俊宏、趙維揚為取得系爭 款項後轉換為虛擬貨幣並轉匯往國外者,金耀庭則為系爭詐 欺集團之主謀,其等或為直接造成原告損害者,或為系爭詐 欺集團中核心角色,自均屬原告所受本件損害之共同侵權行 為人,當應就本件損害負連帶賠償責任,該債務復屬可分之 債,且依民法第280條規定平均分擔義務而定其等內部分擔 比例,亦無不公,原告復不能舉證證明有其他內部分擔人, 故被告與許芯瑀、王品睿、陳俊宏、趙維揚、金耀庭就本件 原告所受損害之內部分擔額應各為833,333元【計算式:5,0 00,000元÷6=833,333元,元以下四捨五入】。  ⒉原告分別與許芯瑀、王品睿就系爭款項達成調解,調解成立 金額分別為1,500,000元、840,000元,惟尚未獲許芯瑀、王 品睿給付調解金等情,有調解筆錄在卷可考(見另案卷第17 7至179頁),且為原告所陳述在卷(見本院卷第58頁),且 上開調解筆錄亦均載明:不免除其餘連帶債務人應負之賠償 責任等語,則原告所獲和解金額均高於前開依法應分擔額即 833,333元,原告復未自許芯瑀、王品睿獲得清償,揆諸前 揭說明,應認本件原告所受損害,並未因前揭調解成立而對 其他連帶債務人發生絕對效力,故原告請求被告賠償5,000, 000元,當屬有憑。 四、末按給付無確定期限者,債務人於債權人得請求給付時,經 其催告而未為給付,自受催告時起,負遲延責任。其經債權 人起訴而送達訴狀,或依督促程序送達支付命令,或為其他 相類之行為者,與催告有同一之效力。又遲延之債務,以支 付金錢為標的者,債權人得請求依法定利率計算之遲延利息 ;而應付利息之債務,其利率未經約定,亦無法律可據者, 週年利率為5%,民法第229條第2項、第233條第1項本文、第 203條分別定有明文。本件原告請求被告給付侵權行為損害 賠償債權,核屬未定給付期限,且以支付金錢為標的之債, 兩造復未約定利息,則被告自受催告時起,負遲延責任,是 原告就上述得請求之金額,併請求自起訴狀繕本送達被告之 翌日即113年4月26日起(見本院113年度附民字第583號卷第 117頁)至清償日止,按週年利率5%計算之利息,亦屬有據 。 五、綜上所述,原告依民法第184條第1項前段、第185條第1項規 定,請求如主文第1項所示,為有理由,應予准許。又原告 依民法第184條第1項前段規定請求被告給付5,000,000元本 息,既有理由,則關於原告基於選擇合併,另依民法第184 條第1項後段規定為同一聲明部分,自無庸再予審究。 六、又原告陳明願供擔保,聲請宣告假執行,核與民事訴訟法第 390條第2項規定並無不合,茲酌定相當擔保金額,予以准許 ,併依同法第392條第2項規定,依職權宣告被告如預供相當 之擔保,得免為假執行。 七、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊、防禦方法及所提證據, 經本院斟酌後,認為均不足以影響本判決之結果,爰不逐一 論列,附此敘明。   八、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第78條。 中  華  民  國  113  年  12  月  11  日          民事第六庭 審判長法 官 林瑋桓                              法 官 林春鈴                                      法 官 余沛潔 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  113  年  12  月  11  日                   書記官 李云馨

2024-12-11

TPDV-113-訴-4770-20241211-1

臺灣臺北地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣臺北地方法院民事判決 113年度訴字第3749號 原 告 洪揚明 訴訟代理人 談恩碩律師 被 告 薛佳盈 上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件,原告提起刑事附帶民 事訴訟,經本院刑事庭裁定移送前來,本院於民國113年11月27 日言詞辯論終結,判決如下:   主 文 被告應給付原告新臺幣214萬6,480元,及自民國113年3月6日起 至清償日止,按週年利率5%計算之利息。 訴訟費用由被告負擔。 本判決於原告以新臺幣71萬5,000元為被告供擔保後,得假執行 ;但被告以新臺幣214萬6,480元為原告預供擔保,得免為假執行 。   事實及理由 壹、程序方面: 一、被告經合法通知,未於言詞辯論期日到場,復核無民事訴訟 法第386條各款所列情形,爰依原告之聲請,由其一造辯論 而為判決。 二、按訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴,但擴張或 減縮應受判決事項之聲明者,不在此限,民事訴訟法第255 條第1項第3款定有明文。本件原告起訴時係聲明:被告應給 付原告新臺幣(下同)301萬8,480元,及自刑事附帶民事訴 訟起訴狀送達翌日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息 ,嗣減縮聲明為:被告應給付原告214萬6,480元,及自刑事 附帶民事訴訟起訴狀送達翌日起至清償日止,按週年利率5% 計算之利息(見本院卷第71頁),核屬減縮應受判決事項之 聲明,依上開規定,應予准許。 貳、實體方面: 一、原告主張:被告知悉其並無管道與具體計畫可取得價格大幅 優惠之住宿服務、商品禮券或旅遊行程,竟基於詐欺之故意 ,分別於如附表各編號「詐欺時間」欄所示時間,對原告施 以如附表各編號「招攬投資名目(詐欺手法)」欄所示詐術 ,致原告誤信為真,陷於錯誤,未待逐筆履行,即分別於如 附表各編號「匯款時間」欄所示時間,匯付如附表各編號「 匯入款項」欄所示金額至被告指定其所申設中國信託商業銀 行00000000000號帳戶(下稱系爭帳戶)。嗣被告詐騙得手 後,起初為掩飾犯行,避免遭人察覺,以利繼續行騙,故曾 為如附表各編號「事後履行情形」欄所示之履行行為,然被 告嗣後即一再藉詞推拖,原告始知受騙,共計受有214萬6,4 80元之損害。又被告上開背於善良風俗之詐欺行為,業已違 反刑法第339條規定,自屬違反保護他人法律,被告應就原 告所受之損害負賠償之責,爰依民法第184條第1項後段、第 2項規定提起本件訴訟,請求擇一為有利原告之判決等語, 並聲明:㈠被告應給付原告214萬6,480元,及自起訴狀繕本 送達翌日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息。㈡願供 擔保,請准宣告假執行。 二、被告未於言詞辯論期日到場,亦未提出書狀作何聲明或陳述 。 三、得心證之理由:  ㈠按因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任 。故意以背於善良風俗之方法,加損害於他人者亦同,民法 第184條第1項定有明文。查,原告主張之事實,有系爭帳戶 交易明細(見臺灣臺北地方檢察署110年度偵字第15818號卷 《下稱偵字卷》第26、28至32、35頁)、原告手機應用程式轉 帳交易資料(見偵字卷第79至83頁)、兩造間通訊軟體對話 紀錄截圖(見偵字卷第139至177頁)、Bonus群組對話紀錄 截圖(見偵字卷第179至189頁)等件為證,且經本院依職權 調閱本院111年度易字第539號刑事案件(下稱系爭刑事案件 )卷宗確認無訛,又被告已於相當時期受合法通知,未於言 詞辯論期日到場,亦未提出書狀作何聲明或陳述,依民事訴 訟法第280條第3項準用第1項規定,視同自認,自堪信原告 之主張為真實,是被告故意以背於善良風俗之方法侵害原告 之事實,堪以認定。又被告上開行為,亦經本院以111年度 易字第539號刑事判決被告犯詐欺取財罪,處有期徒刑2年, 亦有上開判決書在卷可佐(見本院卷第13至45頁)。從而, 原告依民法第184條第1項後段規定,請求被告賠償其所受之 損害,自屬有據。  ㈡按基於同一原因事實受有損害並受有利益者,其請求之賠償 金額,應扣除所受之利益,為民法第216條之1所明定。又損 害賠償,除法律另有規定或契約另有訂定外,應以填補債權 人所受損害及所失利益為限,民法第216條第1項亦有明文。 是以,同一事實,一方使債權人受有損害,一方又使債權人 受有利益者,應於所受之損害內,扣抵所受之利益,必其損 益相抵之結果尚有損害,始應由債務人負賠償責任。查原告 雖匯款共434萬5,980元予原告,又被告於如附表一各編號「 匯還日期」欄所示日期給付如附表一各編號「履行/給付內 容」欄所示履行內容予原告,共計給付原告219萬9,500元之 利益等節,有系爭帳戶交易明細(見偵字卷第30至32頁)、 兩造間通訊軟體對話紀錄截圖(偵字卷第143至147、161頁 )、原告中信銀行帳戶交易明細(見易字卷一第311至312、 316頁)、原告於系爭刑事案件之陳述(見偵字卷第300頁; 本院111年度易字第539卷《下稱易字卷》三第39至40、43至44 頁)、被告於系爭刑事案件之陳述(見易字卷三第220至221 頁)在卷可稽,準此,依上說明,原告既因同一詐欺之事實 ,同時受有上開219萬9,500元之利益,自應於所受之損害扣 抵之,僅得就尚有損害之部分請求賠償,扣除後得請求賠償 之數額應為214萬6,480元【計算式:434萬5,980元-219萬9, 500元=214萬6,480元】。  ㈢末按給付無確定期限者,債務人於債權人得請求給付時,經 其催告而未為給付,自受催告時起,負遲延責任。其經債權 人起訴而送達訴狀,或依督促程序送達支付命令,或為其他 相類之行為者,與催告有同一之效力。又遲延之債務,以支 付金錢為標的者,債權人得請求依法定利率計算之遲延利息 ;而應付利息之債務,其利率未經約定,亦無法律可據者, 週年利率為5%,民法第229條第2項、第233條第1項本文、第 203條分別定有明文。本件原告請求被告給付之侵權行為損 害賠償債權,核屬未定給付期限,且以支付金錢為標的之債 ,兩造復未約定利息,則被告自受催告時起,負遲延責任, 是原告就上述得請求之金額,併請求自起訴狀繕本送達被告 之翌日即民國113年3月6日起(見本院111年度附民字第607 號卷第51頁)至清償日止,按週年利率5%計算之利息,亦屬 有據。   四、綜上所述,原告依民法第184條第1項後段規定,請求如主文 第1項所示,為有理由,應予准許。又原告依民法第184條第 1項後段規定請求被告給付214萬6,480元本息,既有理由, 則關於原告基於選擇合併,另依民法第184條第2項規定為同 一聲明部分,自無庸再予審究。 五、又原告陳明願供擔保,聲請宣告假執行,核與民事訴訟法第 390條第2項規定並無不合,茲酌定相當擔保金額,予以准許 ,併依同法第392條第2項規定,依職權宣告被告如預供相當 之擔保,得免為假執行。 六、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊、防禦方法及所提證據, 經本院斟酌後,認為均不足以影響本判決之結果,爰不逐一 論列,附此敘明。   七、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第78條。 中  華  民  國  113  年  12  月  11  日          民事第六庭 審判長法 官 林瑋桓                              法 官 林春鈴                                      法 官 余沛潔 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  113  年  12  月  11  日                   書記官 李云馨 附表: 編號 詐欺時間 招攬投資名目(詐欺手法) 匯款時間 匯入款項 (新臺幣) 款項用途及預期獲利 事後履行情形 ㈠ 109年10月27日 佯以「買一送二」促銷方案兜售日月潭涵碧樓酒店住宿券11組(每組7,500元,3張為1組)、礁溪老爺酒店住宿券2組(每組5,700元,3張為1組)等語,致原告陷於錯誤而匯款。 109年10月27日01時48分許 1萬1,400元 礁溪老爺2組(共6張)。 被告事後交付涵碧樓酒店住宿券2張。 原告另曾於109年12月18日至涵碧樓住宿1次。 其餘均未履行。 109年10月27日08時28分許 4萬2,500元 涵碧樓11組(共33張)。 109年10月27日13時10分許 4萬元 ㈡ 109年11月3、4日 謊稱投資新光三越百貨公司禮券1組50萬元、SOGO百貨公司禮券1組60萬元可賺取20%利潤等語,致原告陷於錯誤而匯款。 109年11月4日 13時許 100萬元 禮券投資部分可獲利投資金額之20%利潤。 被告依序於109年11月13日、同年月16日、同年月18日、同年月24日給付60萬元、72萬元、72萬元、10萬2,000元予原告。 109年11月6日 18時18分許 110萬元 ㈢ 109年10至12月間 謊稱可投資旅行社多項旅遊方案、並保證無風險、可獲高額利益云云。109年11月16日19時22分後,被告更成立「Bonus」群組,以一人分飾兩角即自己與虛構之「Vita」取信原告,致原告陷於錯誤而匯款。 109年11月13日15時46分許 77萬元 各旅行團投資方案可獲高額利益。 (10萬元為加入旅行投資群組保證金) 被告於110年1月15日給付5萬元。 109年11月17日13時42分許 12萬元 109年11月18日12時2分許 70萬元 109年11月18日12時17分許 8萬元 109年11月20日8時41分許 19萬5,000元 109年11月23日10時17分許 18萬7,080元 109年12月14日21時許 10萬元 共計受騙金額 434萬5,980元 附表一: 編號 匯還日期 履行/給付內容 ㈠ 109年11月13日 60萬元 ㈡ 109年11月16日 72萬元 ㈢ 109年11月18日 72萬元 ㈣ 109年11月24日 10萬2,000元 ㈤ 110年1月15日 5萬元 ㈥ 不詳日期 涵碧樓住宿券2張。 告訴人洪揚明於109年12月18日至涵碧樓住宿1次。 (總約定價值共計7,500元) 原告總計獲得利益 219萬9,500元

2024-12-11

TPDV-113-訴-3749-20241211-1

臺灣臺北地方法院

給付款項

臺灣臺北地方法院民事判決 113年度訴字第3077號 原 告 劉冠廷 訴訟代理人 任俞仲律師 被 告 財政部國有財產署 法定代理人 曾國基 訴訟代理人 郭曉蓉 複 代理人 江肇欽律師 上列當事人間請求給付款項事件,本院於民國113年11月20日言 詞辯論終結,判決如下:   主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。   事實及理由 壹、程序方面:   按訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴,但被告於 訴之變更或追加無異議,而為本案之言詞辯論,視為同意變 更或追加者,不在此限,民事訴訟法第255條第2項定有明文 。本件原告起訴時係依民法第184條、民事訴訟法第531條第 1項規定聲明:㈠被告應給付原告新臺幣(下同)633,937元 ,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按週年利率5%計 算之利息。㈡願供擔保,請准宣告假執行,嗣撤回民法第184 條第1項後段規定為請求權基礎之主張,並追加類推適用民 事訴訟法第531條第1項規定為請求權基礎(見本院卷第283 頁),被告未異議而為本案言詞辯論,視為同意,應予准許 ,先予敘明。 貳、實體方面: 一、原告主張:被告於民國102年12月31日對原告、訴外人九冠 開發股份有限公司(下稱九冠公司)、中郵通股份有限公司 (下稱中郵通公司)、劉冠余及劉政池聲請假扣押,經臺灣 士林地方法院(下稱士林地院)以102年度全字第88號裁定 (下稱系爭假扣押裁定)准許被告於供擔保後得對於原告、 中郵通公司、劉政池(下合稱原告等3人)之財產為假扣押 ,然被告僅憑媒體資料認定原告具竊占國土之侵權行為,即 聲請假扣押並提起本案訴訟(下稱系爭本案訴訟),業經士 林地院102年度重訴字第566號判決(下稱系爭本案判決)駁 回其對於原告之訴,足認系爭假扣押裁定核准對原告為假扣 押確屬自始不當,然被告仍執系爭假扣押裁定對原告實施執 行程序,致原告等3人須於103年2月27日提出3,752,222元之 擔保金以為反擔保,又前揭擔保金實係可分之債,可認原告 因被告執行之假扣押而於上開時點提出1,250,741元【計算 式:3,752,222元÷3=1,250,741元,元以下四捨五入】之擔 保金(下稱系爭擔保金),又被告於系爭本案判決後並未對 於原告部分提起上訴,自應撤銷系爭假扣押裁定卻故意未為 之,實屬濫用假扣押制度及違反誠信原則,致原告直至113 年4月18日始取回系爭擔保金,而原告在上開期間均無法利 用系爭擔保金為收益,足認原告受有自103年2月27日起至11 3年4月18日止之系爭擔保金利息損失633,937元【計算式:1 ,250,741元×5%×(365×10+50)÷365=633,937元】,則原告 上開聲請系爭假扣押裁定並為強制執行,及怠於撤銷系爭假 扣押裁定等行為,業已侵害原告財產權,更已違反民事訴訟 法第531條第1項規定,自屬違反保護他人法律。爰擇一依民 法第184條第1項前段、第2項、民事訴訟法第531條第1項、 類推適用民事訴訟法第531條第1項規定提起本件訴訟等語, 並聲明:㈠被告應給付原告633,937元,及自起訴狀繕本送達 翌日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息。㈡願供擔保 ,請准宣告假執行。 二、被告則以:被告因系爭假扣押裁定為強制執行乃正當權利行 使,而原告提供系爭擔保金以為反擔保為其自身之行為,難 謂被告有何可歸責事由存在,又原告自可於105年5月2日即 系爭本案判決確定之日起,即向士林地院提存所聲請返還系 爭擔保金,卻遲至112年間始向士林地院聲請返還,可認系 爭擔保金係因可歸責於原告事由,致其遲至113年4月18日始 取回該擔保金。抑且,本件並非債權人即被告主動聲請撤銷 系爭假扣押裁定,原告亦無撤銷系爭假扣押裁定,自與民事 訴訟法第531條第1項所定要件有別,且民事訴訟法第531條 第1項已明定適用之前提要件,自無法律漏洞可言,況民事 訴訟法第530條第1項與同法第531條第1項之適用前提事實、 法律性質均不同,自無類推適用之可能。又被告係因原告承 租系爭本案訴訟中所涉土地,及原告於刑事案件中曾自承參 與九冠公司、中郵通公司經營等事實聲請並執行假扣押,此 核屬正當權利行使,原告復未舉證證明被告就上情主觀上具 有故意、過失,亦未能證明其確實受有利息損害,其逕以法 定利率計算其所受損害,亦非有據。退步言之,原告已於10 3年2月27日已知悉遭被告以系爭假扣押裁定執行之情事,則 其於113年4月26日提起本件訴訟時,業已罹於時效等語,資 為抗辯,並聲明:㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回。㈡如受 不利之判決,願供擔保,請准宣告免為假執行。 三、兩造不爭執之事項(見本院卷第286至287頁,依判決論述方 式略為文字修正):  ㈠被告前於102年12月31日向士林地院聲請對原告等3人、九冠 公司、劉冠余之財產假扣押,經士林地院於103年1月2日以 系爭假扣押裁定,准許被告以1,250,000元或等值銀行可轉 讓定期存單為原告等3人供擔保後,得對於原告等3人之財產 於3,752,222元範圍內為假扣押;但原告等3人如為被告供擔 保3,752,222元,或將上開金額提存後,得免為或撤銷假扣 押。  ㈡系爭假扣押裁定因原告等3人及被告未抗告而確定。  ㈢原告等3人於103年2月27日以103年度存字第237號提存書提存 3,752,222元以為系爭假扣押裁定所命之反擔保。  ㈣士林地院於113年3月5日以112年度事聲字第59號裁定,認定 原告等3人係平均分擔各3分之1的提存款,故原告聲請返還 提存金1,250,741元為有理由,上開裁定於113年4月1日確定 ,原告於113年4月18日取回提存金及利息共計1,268,753元 (其中提存金為1,250,741元)。 四、得心證之理由:  ㈠原告依民事訴訟法第531條第1項、類推適用同法第531條第1 項規定請求被告賠償633,937元,為無理由:  ⒈按假扣押裁定因自始不當而撤銷,或因第529條第4項及第530 條第3項之規定而撤銷者,債權人應賠償債務人因假扣押或 供擔保所受之損害,民事訴訟法第531條第1項定有明文。次 按假扣押之裁定,債權人得聲請撤銷之,民事訴訟法第530 條第3項亦有明定。  ⒉經查,原告以系爭本案判決認定被告就原告部分判決敗訴確 定為由,主張其以系爭擔保金供擔保原因消滅,遂依民事訴 訟法第104條第1項第1款規定聲請士林地院返還系爭擔保金 ,其聲請業經士林地院裁准確定等情,有士林地院112年度 司聲字第268號、112年度事聲字第59號裁定、民事裁定確定 證明書在卷可稽(見本院卷第29至34、209頁),又原告以 上揭112年度事聲字第59號裁定作為證明文件,以士林地院 准予發還提存物裁定確定為由,聲請取回系爭提存金,經士 林地院提存所准予取回等事實,亦有士林地院113年度取字 第306號取回提存物聲請書可佐(見本院卷第211頁),而上 開事實均經本院核閱士林地院112年度司聲字第268號、103 年度存字第237號、113年取字第306號等卷宗確認無訛,堪 信為真實,從而,系爭擔保金實係原告基於民事訴訟法第10 4條第1項第1款規定而取回,堪以認定。又原告取回系爭擔 保金既與系爭假扣押裁定遭撤銷無涉,原告復未能證明系爭 假扣押裁定經士林地院裁准撤銷,其本件請求自與民事訴訟 法第531條第1項所定之要件不符,則其依民事訴訟法第531 條第1項規定,請求被告賠償633,937元,洵無足取。  ⒊次按類推適用,係就法律未規定之事項,比附援引與其性質 相類似之規定,加以適用,為基於平等原則及社會通念以填 補法律漏洞的方法,倘無法律漏洞,自不生類推適用而補充 之問題。又所謂之法律漏洞,乃指違反法律規範計劃、意旨 的不完整性,法律所未規定者,並非當然構成法律漏洞,端 視其是否違反法律規範意旨、計劃及立法者之是否有意沉默 而定(最高法院93年度台上字第1718號判決意旨參照)。查 民事訴訟法第531條第1項所規定之債權人賠償責任,係基於 法律之規定,並不以債權人有故意或過失為要件,故法院僅 須審究債務人是否因假扣押或供擔保而受有損害,及所受損 害與假扣押間有無因果關係(該條立法理由參照),故債權 人所負此項賠償損害責任,乃本於該條所明文規定之法定事 由而生,不以債權人之故意或過失,或其行為有無不法或不 當為要件。又債權人本可以隨時聲請撤銷假扣押裁定,故立 法者特意將此列舉為債權人應負無過失賠償責任要件之一, 以敦促債權人審慎聲請假扣押。反觀債務人聲請撤銷假扣押 裁定而債權人仍應負無過失賠償責任之情形,僅限於債權人 未依限起訴而經債務人聲請撤銷之情形(民事訴訟法第531 條、第529條第4項),可見債務人因假扣押之原因消滅、債 權人受本案敗訴判決確定或其他命假扣押之情事變更而聲請 撤銷假扣押裁定,抑或債務人依民事訴訟法第104條第1項規 定取回擔保金之情形,立法者認債權人尚無就其假扣押負無 過失賠償責任之必要而有意予以排除,此實非法律有漏洞, 自難比附援引該條項而為類推適用,是原告主張本件得類推 適用民事訴訟法第531條第1項規定請求被告賠償,亦屬無據 。  ⒋至原告雖主張:如債務人自行依民事訴訟法第530條第1項規 定撤銷假扣押裁定,反無從依同法第531條第1項規定請求債 權人負損害賠償責任,顯將致債權人以不主動聲請撤銷之方 式,規避上開條文所負賠償責任,致該條文保護債務人之立 法意旨成為具文,亦與憲法平等原則及保護人民財產權之意 旨有違等語,然立法者係有意排除本件原告依民事訴訟法第 104條第1項規定取回系爭擔保金之情形,業經本院說明如前 ,已難認原告上揭主張與立法意旨相符;況且,如債權人之 行為已該當侵權行為之要件,債務人縱無以依民事訴訟法第 531條第1項規定為請求,其仍得基於侵權行為法律關係請求 債權人負損害賠償之責,自難認有何因無法類推適用民事訴 訟法第530條第1項規定即與憲法平等原則或保障人民財產權 意旨有違之情,是原告空言泛稱違反立法及憲法意旨等語, 本院亦無從憑此為有利於其之認定。   ㈡原告依民法第184條第1項前段、第2項規定請求,亦屬無據:  ⒈按因侵權行為所發生之損害賠償請求權,以有故意或過失不 法侵害於他人權利,加損害於他人為成立要件,此觀民法第 184條第1項前段規定即明。又按債務人因假扣押受有損害, 向債權人請求賠償,若非本於民事訴訟法第531條之規定, 而係依民法侵權行為之法則辦理,則須債權人聲請假扣押有 故意或過失,始得為之(最高法院95年度台上字第2986號裁 判意旨參照)。而假扣押之目的本係債權人為保全強制執行 ,在保全債權之範圍內,暫時凍結債務人之財產現狀,其原 即不以債權人實體上確有主張之權利為要件,故如債權人確 信其有聲請假扣押查封債務人財產之法律上原因,自難僅因 嗣後判決確定其欠缺所主張之實體上權利,即謂其初始聲請 假扣押之行為具有侵權行為之故意或過失。  ⒉查,原告主張:被告僅憑媒體報導即聲請假扣押,於其本案 請求於106年3月31日經第一審法院判決敗訴後,未就原告部 分提起上訴,則其應於斯時即自行撤銷系爭假扣押裁定,卻 均未為之,已對原告構成侵害行為等語。然查,被告提起系 爭本案訴訟,聲請系爭假扣押裁定並持以強制執行,乃基於 憲法第16條規定賦予人民之訴訟權,為正當權利之行使,難 謂為不法侵害行為;且系爭本案訴訟中所涉臺北市○○區○○段 ○○段000○0○000○00地號土地為原告所承租等情,有系爭本案 判決可稽(見本院卷第118頁),被告基此事實認定原告與 劉政池同為共同侵權行為人,因而聲請系爭假扣押裁定,以 避免系爭本案訴訟獲勝訴判決後有不能執行或甚難執行之情 形,非無正當理由,其聲請法院對原告為假扣押,難謂有何 故意或過失。又細觀士林地院112年度司聲字第268號裁定( 見本院卷第29至30頁)所載,可見原告聲請發還系爭提存金 原經士林地院司法事務官駁回其聲請,其理由略以:原告等 3人所提供之反擔保金3,752,222元為不可分債權,故原告不 得請求一部返還系爭擔保金等語,果此,既對於法律適用較 為熟稔之司法機關亦曾為上揭反擔保金屬原告等3人間不可 分債權之認定,則被告基於劉政池、中郵通公司經系爭本案 判決認定其等應對原告負賠償責任之事實,繼而認定系爭假 扣押裁定仍有存續之必要,致其迄至原告取回系爭保證金之 日止均未聲請撤銷,自無濫用假扣押制度或違反誠信原則, 更難認有何故意怠於聲請撤銷之情,亦無以認定被告業已違 背善良管理人注意義務而該當民法第184條第1項前段所定之 過失要件。此外,原告復未就被告聲請系爭假扣押裁定,甚 或未聲請撤銷系爭假扣押裁定係基於故意、過失等侵權行為 要件盡其舉證之責,則原告主張被告單憑臆測而在無實質充 分之證據下,聲請假扣押並為強制執行,且於系爭本案訴訟 敗訴確定後,亦未聲請撤銷系爭假扣押裁定,而應依民法第 184條第1項前段規定負賠償責任等語,洵無可採。又原告本 件請求與民事訴訟法第531條第1項所定要件有別,已如前述 ,其主張被告因違反民事訴訟法第531條第1項規定,而應依 民法第184條第2項規定賠償其損害,亦非有據。 五、綜上所述,原告依民法第184條第1項前段、第2項、民事訴 訟法第531條第1項、類推適用民事訴訟法第531條第1項規定 ,請求被告給付633,937元,及自起訴狀繕本送達翌日起至 清償日止,按週年利率5%計算之利息,為無理由,應予駁回 。又原告之訴既經駁回,其假執行之聲請即失所依據,應併 予駁回。 六、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊、防禦方法及所提證據, 經本院斟酌後,認為均不足以影響本判決之結果,爰不逐一 論列,附此敘明。   七、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第78條。 中  華  民  國  113  年  12   月  11  日          民事第六庭 審判長法 官 林瑋桓                              法 官 陳智暉                                      法 官 余沛潔 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  113  年  12  月  11  日                   書記官 李云馨

2024-12-11

TPDV-113-訴-3077-20241211-1

臺灣臺北地方法院

聲明異議

臺灣臺北地方法院民事裁定 113年度聲字第709號 異 議 人 莊榮兆 黃嘉銘 申正 上列異議人與相對人蔡清祥等間損害賠償等事件,異議人對於本 院於民國113年10月25日所為112年度訴更一字第1號裁定聲明異 議,本院裁定如下:   主 文 異議人應於本裁定送達翌日起3日內,補正㈠裁判費新臺幣1,000 元;㈡載有異議人申正簽名或蓋章之書狀;如逾期未補正,即駁 回其異議。   理 由 一、按抗告法院之裁定,以抗告不合法而駁回者,不得再為抗告 。但得向所屬法院提出異議。前項異議,準用第484條第2項 之規定。抗告未繳納裁判費,經原法院以抗告不合法而裁定 駁回者,準用第2項、第3項之規定。前項異議,準用對於法 院同種裁定抗告之規定,民事訴訟法第486條第2項、第3項 、第6項、第484條第2項分別定有明文。另按為抗告而誤為 異議者,視為已提起抗告;應提出異議而誤為抗告者,視為 已提出異議,為同法第495條所明定。再按依民事訴訟法第4 86條第2項但書聲明異議者,應依同法第77條之19第4項第8 款規定,徵收裁判費新臺幣(下同)1,000元,此為聲明異 議必須具備之程式。末按當事人或代理人應於書狀內簽名或 蓋章;其以指印代簽名者,應由他人代書姓名,記明其事由 並簽名,民事訴訟法第117條亦有明定。又聲明異議不合法 者,法院應以裁定駁回之。但其情形可以補正者,法院應定 期間命其補正,則為同法第495條之1第1項準用第444條第1 項所明定。 二、查本院於民國113年10月25日所為112年度訴更一字第1號裁 定,以異議人逾期未繳納抗告費為由,駁回異議人之抗告, 異議人具狀對該裁定聲明不服,依上開規定,應視為提出異 議,然異議人未繳納裁判費1,000元,且其所提前揭書狀, 並無異議人申正之簽名或蓋章,核屬異議不備要件及不合程 式,茲依上開規定,命異議人於本裁定送達翌日起3日內, 逕向本院補正如主文所示之事項,如逾期未補正,即駁回其 異議。 三、爰裁定如主文。   中  華  民  國  113  年  12  月  10  日          民事第六庭 審判長法 官 林瑋桓                             法 官 陳智暉                                      法 官 余沛潔 以上正本係照原本作成。 本裁定不得抗告。 中  華  民  國  113  年  12  月  10  日                   書記官 李云馨

2024-12-10

TPDV-113-聲-709-20241210-1

臺灣臺北地方法院

確認抵押權不存在等

臺灣臺北地方法院民事裁定 113年度訴字第7101號 原 告 楊瑞芬 被 告 王明彥 上列當事人間請求確認抵押權不存在等事件,本院裁定如下:   主 文 本件移送臺灣新北地方法院。   理 由 一、按訴訟之全部或一部,法院認為無管轄權者,依原告聲請或 依職權以裁定移送其管轄法院,民事訴訟法第28條第1項定 有明文。又按因不動產之物權或其分割或經界涉訟者,專屬 不動產所在地之法院管轄,此觀民事訴訟法第10條第1項規 定即明。次按原告就不同之訴訟標的,對於同一被告提起合 併之訴,其中一訴訟標的為專屬管轄,他訴訟標的非屬專屬 管轄,得否分由不同法院管轄?民事訴訟法就此原應積極設 其規定者,卻未定有規範,乃屬「公開的漏洞(開放的漏洞 )」。於此情形,參照該法除於第1條至第31條之3,分就普 通審判籍、特別審判籍、指定管轄、管轄競合、專屬管轄、 合意管轄及訴訟移送等設有專節外,復於第248條前段針對 「客觀之訴的合併」,另規定:「對於同一被告之數宗訴訟 ,除定有專屬管轄者外,得向就其中一訴訟有管轄權之法院 合併提起之。」尋繹其規範意旨,均側重於「便利當事人訴 訟」之目的,並基於專屬管轄之公益性,為有助於裁判之正 確及訴訟之進行,自可透過「個別類推適用」該法第248條 前段規定;或「整體類推適用」該法因揭櫫「便利訴訟」之 立法趣旨,演繹其所以設管轄法院之基本精神,而得出該法 規範之「一般的法律原則」,將此類訴訟事件,本於是項原 則,併由專屬管轄法院審理,以填補該法之「公開的漏洞」 ,進而兼顧兩造之訴訟利益及節省司法資源之公共利益(最 高法院108年度台抗字第51號裁定意旨參照)。 二、經查,本件原告訴請確認被告在新北市○○區○○段000地號土 地(下稱系爭土地)設定之最高限額抵押權(下稱系爭抵押 權)所擔保之債權不存在,並依民法第767條第1項中段規定 請求塗銷系爭抵押權,而就塗銷系爭抵押權部分,原告既係 依民法第767條第1項中段之物上請求權為訴訟標的,自屬因 不動產物權涉訟,故專屬系爭土地所在地法院即臺灣新北地 方法院管轄;至原告另請求確認系爭抵押權擔保債權不存在 部分,因與前揭塗銷登記部分係基於同一原因事實,自不宜 割裂由不同之法院管轄,揆諸上開說明,仍應併由上開專屬 管轄法院審理,以兼顧兩造訴訟利益並節省司法資源,是以 ,本件應由臺灣新北地方法院管轄,原告逕向無管轄權之本 院起訴,核有違誤,爰依職權將本件移送於該管轄法院。 三、爰裁定如主文。 中  華  民  國  113  年  12  月  10  日          民事第六庭 審判長法 官 林瑋桓                             法 官 陳智暉                             法 官 余沛潔 以上正本係照原本作成。 如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀,並繳納抗告 費新臺幣1,000元。 中  華  民  國  113  年  12  月  10  日                   書記官 李云馨

2024-12-10

TPDV-113-訴-7101-20241210-1

本網站部分內容為 AI 生成,僅供參考。請勿將其視為法律建議。

聯絡我們:[email protected]

© 2025 Know99. All rights reserved.