搜尋結果:唐禎琪

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侵上訴
臺灣高等法院

妨害性自主

臺灣高等法院刑事判決 114年度侵上訴字第3號 上 訴 人  即 被 告 陳睿麒  指定辯護人 本院公設辯護人唐禎琪 上列上訴人即被告因妨害性自主案件,不服臺灣桃園地方法院11 3年度侵訴字第88號,中華民國113年10月29日第一審判決(起訴 案號:臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第22013號),提起上訴 ,本院判決如下: 主 文 原判決關於陳睿麒之科刑部分撤銷。 前項撤銷部分,陳睿麒處有期徒刑貳年。 理 由 一、按第二審判決書,得引用第一審判決書所記載之事實、證據 及理由,對案情重要事項第一審未予論述,或於第二審提出 有利於被告之證據或辯解不予採納者,應補充記載其理由, 刑事訴訟法第373條定有明文。又刑事訴訟法第348條第3項 規定,上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之 。本件因上訴人即被告(下稱被告)陳睿麒及其辯護人於本 院審理時皆明示僅針對第一審判決之「刑度」上訴,被告並 就犯罪事實、罪名部分撤回上訴(見本院卷第55、61頁)。 故本院僅就第一審判決關於量刑是否合法、妥適予以審理。 二、關於刑之減輕事由   按刑法第59條規定犯罪之情狀可憫恕者,得酌量減輕其刑, 其所謂「犯罪之情狀」,與同法第57條規定科刑應審酌之一 切情狀,並非有截然不同之領域,於裁判上酌減其刑時,應 就犯罪之一切情狀,予以全盤考量,審酌其犯罪有無可憫恕 之事由(即有無特殊之原因與環境,在客觀上足以引起一般 同情,以及宣告法定低度刑,是否猶嫌過重等等),以為判 斷。是法院除據具體個案犯罪,斟酌其情狀,有無可堪憫恕 之外,並以行為人的責任為基礎,審酌刑法第57條所列各項 罪責因素後,予以整體評價,而為科刑輕重標準的衡量,使 罰當其罪,以實現刑罰權應報正義,並兼顧犯罪一般預防與 特別預防的目的(最高法院111年度台上字第1174號判決意 旨參照)。查被告為本件犯行固有不該,然被告於事發當日 經由交友軟體認識告訴人即代號AE000-A113160號女子(下 稱甲女),甲女為借錢而與被告相約在桃園市○○區○○○路0段 000之0號之統一超商門市見面等情,業據被告於警詢、偵訊 供述及甲女於警詢時證述在卷,足見雙方為金錢借貸之網友 關係,衡酌被告於行為時甫滿20歲,前無妨害性自主之前科 紀錄,有本院被告前案紀錄表在卷可參,被告因年輕血氣方 剛,趁網友甲女向其借錢而相約在便利商店之機會,一時衝 動失慮,臨時起意而對甲女為本件犯行,其行為時並未使用 高度之強制力,且行為期間歷時甚短,此觀之甲女於警詢時 證稱:我當時故意大聲講話讓廁所外面的人聽到,後來超商 的店長來敲門,我就把廁所門鎖打開,被告便直接跑走,我 沒有受傷等語即明,堪認被告犯罪情節尚非十分重大;且被 告於偵訊、原審及本院審理中坦承犯行,並於原審及本院審 理時多次表達與甲女和解、賠償之意願,惟未獲甲女母親同 意,致雙方未能協商和解、賠償事宜,仍可認被告有彌補甲 女損害之意及努力,若以刑法第224條之1所規定之法定最低 度刑而科處有期徒刑三年,實屬情輕法重,在客觀上應足以 引起一般之同情,有堪資憫恕之處,本院認依其情狀處以相 當之有期徒刑,即足以懲儆,並可達防衛社會之目的,爰依 刑法第59條之規定,酌量減輕其刑。 三、撤銷原判決關於科刑部分之理由: (一)原判決就被告所犯如其事實欄(下稱事實欄)所載犯行,論 處被告犯對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪刑,被告僅對於刑 度部分提起上訴;原判決就被告所犯之罪所處之刑部分,雖 有說明科刑之理由,固非無見。惟查:本院綜合被告之犯罪 情節、手段、所生危害、行為人情狀、犯後坦承犯行並有彌 補甲女損害之意等一切情形,認縱處以刑法第224條之1對未 滿14歲之女子犯強制猥褻罪之法定最低本刑,仍有情輕法重 之情,就被告如原判決事實欄所示對未滿14歲之女子犯強制 猥褻犯行,依刑法第59條之規定,減輕其刑,業見前述,原 審未依刑法第59條規定酌減其刑,自有未妥。 (二)被告上訴意旨以其坦承犯行,原判決量刑過重,請求依刑法 第59條減輕其刑等語,為有理由,自應由本院將原判決關於 科刑部分,予以撤銷改判。 (三)本院爰以行為人之責任為基礎,審酌被告知悉甲女為國中生 ,可能為未滿14歲之女子,利用甲女身心均未臻成熟,不顧 甲女身體、心理人格之健全發展及心靈感受,違反甲女意願 ,對其為原判決事實欄所載之猥褻行為,侵害甲女性自主權 ,實應予非難,兼衡被告與甲女為金錢借貸之網友關係,一 時衝動失慮,血氣方剛,臨時起意而對甲女為本件犯行,其 行為時並未使用高度之強制力,且行為期間歷時甚短,其犯 罪情節尚非十分重大;且被告於偵訊、原審及本院審理中坦 承犯行,並於原審及本院審理時表達與甲女和解、賠償之意 願,惟未獲甲女法定代理人同意,致雙方未能成立和解之犯 後態度,復考量被告犯罪之動機、手段、情節、前無妨害性 自主犯罪前案紀錄素行,及其自陳高職夜校畢業之智識程度 、入監前從事水電工作,暨從小父母離異之家庭生活狀況等 一切情狀,就被告如事實欄所為對未滿14歲之女子犯強制猥 褻犯行,改量處如主文第2項所示之刑。  據上論斷,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官於盼盼提起公訴,檢察官劉俊良到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日 刑事第二十一庭審判長法 官 謝靜慧 法 官 吳志強 法 官 楊志雄 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 書記官 林昱廷 中  華  民  國  114  年  3   月  21  日

2025-03-19

TPHM-114-侵上訴-3-20250319-1

上訴
臺灣高等法院

組織犯罪防制條例等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第3988號 上 訴 人 即 被 告 劉昱豪 指定辯護人 本院公設辯護人唐禎琪 上 訴 人 即 被 告 柏宇謙 呂承霖 呂承翰 王子源 上四人共同 選任辯護人 蔡宜臻律師 林意紋律師 上列上訴人即被告等因違反組織犯罪防制條例等案件,不服臺灣 宜蘭地方法院111年度訴字第405號、112年度訴字第68號、112年 度訴字第252號,中華民國113年4月23日第一審判決(起訴案號 :臺灣宜蘭地方檢察署111年度偵字第7119號;追加起訴案號: 同署112年度偵字第118號、第3111號),提起上訴,本院判決如 下:   主 文 原判決關於劉昱豪、柏宇謙、呂承霖、呂承翰及王子源之刑部分 均撤銷。 劉昱豪上開撤銷部分,所犯如原判決犯罪事實欄一所示指揮犯罪 組織罪部分,處有期徒刑參年壹月;所犯如原判決犯罪事實欄二 所示三人以上共同詐欺取財罪部分,處有期徒刑壹年肆月。應執 行有期徒刑參年玖月。 柏宇謙上開撤銷部分,處有期徒刑壹年壹月。 呂承霖上開撤銷部分,處有期徒刑壹年。 呂承翰上開撤銷部分,所犯如原判決犯罪事實欄一所示三人以上 共同詐欺取財罪部分,處有期徒刑壹年壹月;所犯如原判決犯罪 事實欄二所示三人以上共同詐欺取財罪部分,處有期徒刑壹年貳 月。應執行有期徒刑壹年肆月。 王子源上開撤銷部分,處有期徒刑壹年壹月。   事實及理由 一、本院審理範圍:   刑事訴訟法第348條規定,上訴得對於判決之一部為之。對 於判決之一部上訴者,其有關係之部分,視為亦已上訴。但 有關係之部分為無罪、免訴或不受理者,不在此限。上訴得 明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。原審判決後 ,上訴人即被告劉昱豪、柏宇謙、呂承霖、呂承翰及王子源 (下合稱被告5人)不服原判決提起上訴,嗣於本院審判中 ,被告5人均陳明對於原判決所認定之犯罪事實、論罪及沒 收部分,均不上訴(見本院卷第299頁、第381頁、第469頁 ),被告5人並均具狀撤回關於犯罪事實、論罪及沒收部分 之上訴,有其等刑事撤回上訴狀在卷可憑(見本院卷第311 至317頁、第391頁),是本院審理範圍僅限於原判決關於被 告5人之刑部分,不及於原判決所認定被告5人之犯罪事實、 論罪及沒收等其他部分,故此部分認定,均引用第一審判決 書記載關於被告5人之犯罪事實、證據及理由(如附件)。 二、刑之減輕事由:  ㈠被告5人行為後,組織犯罪防制條例第8條第1項規定,於112 年5月24日修正公布、同年月26日生效,由「犯第三條之罪 自首,並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者,減輕或免除 其刑;因其提供資料,而查獲該犯罪組織者,亦同;偵查及 審判中均自白者,減輕其刑。」,修正為「犯第三條、第六 條之一之罪自首,並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者, 減輕或免除其刑;因其提供資料,而查獲該犯罪組織者,亦 同;偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑。」。經比較新 舊法結果,112年5月26日生效之組織犯罪防制條例第8條第1 項規定未較有利於被告,依刑法第2條第1項前段規定,固應 適用修正前之組織犯罪防制條例第8條第1項規定。然查,被 告劉昱豪於偵查中否認有為指揮犯罪組織之犯行,被告柏宇 謙、呂承霖、呂承翰及王子源於偵查中亦均否認有參與犯罪 組織之犯行,自均無從適用上開規定減刑,附此敘明。  ㈡被告5人行為後,關於想像競合犯輕罪之一般洗錢罪部分,洗 錢防制法先後於民國112年6月14日、113年7月31日修正公布 ,分別自112年6月16日、113年8月2日起生效,經綜合比較 洗錢防制法修正前第14條第1項、第3項之規定與修正後第19 條第1項規定及107年11月9日、112年6月16日、000年0月0日 生效施行之洗錢防制法有關自白減刑之規定後,依刑法第2 條第1項從舊、從輕之適用法律原則,應適用被告5人行為時 (111年5月至7月間)有效施行之107年11月9日生效施行之 洗錢防制法第2條、第14條、第16條第2項之規定,對被告5 人較為有利。查被告5人於偵查中均否認有為洗錢之犯行, 被告劉昱豪於原審及本院審理時均坦承洗錢犯行(分見原審 112年度訴字第252號卷第249頁;本院卷第481至487頁), 被告柏宇謙、呂承霖、呂承翰及王子源於本院審理時終能坦 承洗錢犯行(見本院卷第481至487頁),雖均符合112年6月 16日修正生效前洗錢防制法第16條第2項之自白減刑規定, 然被告5人所犯之一般洗錢罪,均因想像競合犯之故,仍應 分別從重之指揮犯罪組織罪或三人以上共同詐欺取財罪論處 ,故本院於後述量刑時將自白洗錢部分列為有利量刑因子予 以審酌,即屬評價完足。  ㈢被告5人行為後,詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制 定施行、同年8月2日生效,其中第47條規定:「犯詐欺犯罪 ,在偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪所得,自動繳交其 犯罪所得者,減輕其刑;並因而使司法警察機關或檢察官得 以扣押全部犯罪所得,或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺 犯罪組織之人者,減輕或免除其刑。」經查,被告5人所犯 刑法第339條之4第1項第2款之罪為詐欺犯罪危害防制條例所 定之詐欺犯罪,然被告5人於偵查中均否認加重詐欺之犯行 ,被告劉昱豪於原審及本院審理時坦承加重詐欺犯行,被告 柏宇謙、呂承霖、呂承翰及王子源於本院審理時始坦承加重 詐欺犯行,業如前述,均未符合偵查中及歷次審判中均自白 之要件,自均無詐欺犯罪危害防制條例第47條減刑規定之適 用。 三、撤銷改判及量刑理由:  ㈠原審就被告劉昱豪所犯指揮犯罪組織罪及三人以上共同詐欺 取財罪,被告柏宇謙、呂承霖、呂承翰及王子源所犯三人以 上共同詐欺取財罪(被告柏宇謙、呂承霖及王子源各犯1罪 ;被告呂承翰犯2罪),分別予以科刑,並就被告劉昱豪及 呂承翰所犯各罪分別定應執行刑,固非無見。惟被告柏宇謙 、呂承霖、呂承翰及王子源於本院審判中坦承犯行,其等所 犯洗錢輕罪部分有107年11月9日生效之洗錢防制法第16條第 2項規定之減刑事由,原審未及審酌至此,自有未當;又被 告5人上訴後,共同被告劉恆辰業已賠償告訴人邱昱帆新臺 幣(下同)38萬元,就此,被告劉昱豪、柏宇謙、呂承霖及 呂承翰與共同被告劉恆辰協議分擔該筆賠償金額,此有另案 審判筆錄影本1份及協議書2紙在卷可佐(見本院卷第395至4 00頁、第493頁),另被告劉昱豪、呂承翰及王子源於本院 審判中與告訴人彭逸熒達成和解,此有本院和解筆錄1份在 卷可佐(見本院卷第367至368頁),並已實際賠付告訴人彭 逸熒部分損失,原判決未及斟酌此部分犯後態度,而為科刑 ,亦有未恰。被告5人據此上訴指摘原判決量刑過重,為有 理由,原判決關於被告5人之刑部分既有前揭可議之處,自 屬無可維持,應由本院將原判決此部分予以撤銷改判。  ㈡爰以行為人責任為基礎,審酌被告5人不思以正當途徑獲取財 物,竟為貪圖不法利益,由被告劉昱豪指揮、被告柏宇謙、 呂承霖、呂承翰及王子源參與本案詐欺集團,其等以原判決 事實欄所示之分工方式,而為本案詐欺取財及洗錢之犯行, 侵害他人財產法益,不僅造成本案告訴人2人之損失,並製 造犯罪金流斷點,致檢警機關追查不易,破壞社會信賴及治 安,並考量被告5人犯罪之動機、目的、手段與情節、參與 程度及角色分工、犯罪所生危害、實際獲取之利得;另斟酌 被告劉昱豪於偵查中否認犯罪、於原審審理時則僅坦承三人 以上共同詐欺取財、洗錢等犯行、於本院審理時始坦承全部 犯行,被告柏宇謙、呂承霖、呂承翰及王子源於偵查中及原 審審理時均否認犯罪、於本院審理時始自白全部犯行(就被 告5人所犯輕罪違反洗錢防制法部分,亦符合112年6月16日 修正生效前洗錢防制法第16條第2項自白減刑規定之有利因 子),又共同被告劉恆辰業已賠償告訴人邱昱帆38萬元,就 此,被告劉昱豪、柏宇謙、呂承霖及呂承翰與共同被告劉恆 辰協議分擔該筆賠償金額,另被告劉昱豪、呂承翰及王子源 於本院審判中與告訴人彭逸熒達成和解,並已實際賠付告訴 人彭逸熒部分損失之犯後態度;兼衡被告5人自述之智識程 度及家庭經濟、生活狀況(見本院卷第489頁),暨其等素 行(見本院卷第429至431頁、第435至436頁、第439頁、第4 43至444頁、第447至450頁所附之本院被告前案紀錄表)等 一切情狀,就被告5人分別量處如主文第2至6項所示之刑。  ㈢再者,參諸被告劉昱豪、呂承翰如原判決犯罪事實欄一至二 各該犯行之行為態樣、侵害法益種類、犯罪時間相近;暨刑 事政策有意緩和有期徒刑合併執行造成之苛酷,刑之科處不 僅在於懲罰犯罪行為,更重在矯治犯罪行為人、提升其規範 意識、回復對法律規範之信賴與恪守等情,以被告所犯各罪 之宣告刑為基礎,於刑法第51條第5款所定之外部性界限內 ,衡酌數罪併合處罰、限制加重刑罰之恤刑立法目的,綜合 評價各罪類型、關係、法益侵害之整體效果,考量犯罪人個 人特質,及以比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評 價禁止原則為內涵之內部性界限,分別定其等應執行刑如主 文第2項、第5項所示。  ㈣被告5人雖請求宣告緩刑等語(見本院卷第76至77頁、第83至 84頁、第97至98頁、第113至114頁、第492頁)。然查:  ⒈被告劉昱豪、柏宇謙、呂承霖及呂承翰另涉有其他加重詐欺 取財及洗錢案件,尚在審判中,有其等本院被告前案紀錄表 在卷可憑(見本院卷第435至436頁、第439頁、第443至444 頁、第447至450頁),難認其等所宣告之刑,以暫不執行為 適當,爰均不予宣告緩刑。  ⒉被告王子源前因公共危險案件,經臺灣嘉義地方法院110年度 嘉交簡字第343號判決判處有期徒刑3月,上訴後於111年1月 25日經同院110年度交簡上字第90號判決駁回上訴確定,於1 11年3月22日易科罰金執行完畢等節,此有本院被告前案紀 錄表在卷可佐(見本院卷第429至431頁),是不合於刑法第 74條第1項之要件,無從為緩刑之宣告。 據上論斷,應依刑事訴訟法第373條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官張立炎提起公訴,檢察官董良造追加起訴,檢察官 陳舒怡到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日          刑事第十五庭 審判長法 官 陳芃宇                    法 官 曹馨方                    法 官 林彥成 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 吳昀蔚 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日 附錄:本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第339條之4第1項 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 組織犯罪防制條例第3條第1項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者,處3年以上10年以下有期 徒刑,得併科新臺幣1億元以下罰金;參與者,處6月以上5年以 下有期徒刑,得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者,得減輕或免除其刑。 洗錢防制法第14條第1項(修正前) 有第二條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺 幣5百萬元以下罰金。

2025-03-19

TPHM-113-上訴-3988-20250319-1

上訴
臺灣高等法院

殺人未遂等

臺灣高等法院刑事裁定 114年度上訴字第370號 上 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 陳微風 指定辯護人 本院公設辯護人唐禎琪 上列被告因殺人未遂等上訴案件,本院裁定如下:   主 文 陳微風羈押期間,自民國一百十四年四月十七日起,延長貳月。   理 由 一、被告陳微風因殺人未遂等案件,經原審法院審理後,認定其 犯刑法第271條第2項、第1項之殺人未遂罪、同法第330條第 2項、第1項、第321條第1項第1、3款之攜帶兇器侵入住宅強 盜未遂罪,依想像競合犯關係,從一重論以殺人未遂罪,其 所犯上開之罪,以113年度訴字第465號判決處有期徒刑6年8 月。嗣檢察官提起上訴,經本院法官於民國114年1月17日訊 問後,因認依卷存相關事證,足認被告涉犯上開罪嫌之犯罪 嫌疑重大,且所涉屬最輕本刑為5年以上有期徒刑之重罪, 客觀上足認被告因懼重刑而逃匿、規避後續審判及執行程序 之可能性甚高,有相當理由足認被告有逃亡之虞,即有刑事 訴訟法第101條第1項第1款、第3款所定情形,非予羈押顯難 進行審判,有羈押之必要,而於同日裁定被告應自114年1月 17日起予以羈押,現羈押期間即將屆滿。   二、按羈押之目的,在於保全刑事偵查、審判及刑之執行,或預 防被告反覆實施特定犯罪。被告經法官訊問後,認為逃亡或 有事實足認為有逃亡之虞者;犯罪嫌疑重大,而有所犯為死 刑、無期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪,有相當 理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人 之虞者之情形,非予羈押,顯難進行追訴、審判或執行者, 得羈押之,刑事訴訟法第101條第1項第1款、第3款定有明文 。復按羈押被告,審判中不得逾3月,但有繼續羈押之必要 者,得於期間未滿前,經法院依第101條之規定訊問被告後 ,以裁定延長之;審判中延長羈押每次不得逾2月,如所犯 最重本刑為10年以下有期徒刑以下之刑者,第一審、第二審 以3次為限,第三審以1次為限,同法第108條第1項、第5項 亦定有明文。 三、經查:本院已於114年3月11日就應否延長羈押乙節,訊問被 告,並聽取檢察官、辯護人之意見及被告之供述(本院卷第 267頁),惟依被告之供述及卷內相關證據資料,足認被告 涉犯上開犯罪,犯罪嫌疑重大,且經原審判處有期徒刑6年8 月,本院於114年3月5日為言論辯論終結,並定於114年4月2 日宣判,全案尚未確定,尚有確保審判程序進行之需求。又 被告所涉犯之殺人未遂罪及攜帶兇器侵入住宅強盜未遂罪, 屬最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪,被告既經原審判處重 刑,本於趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰之基本人性,可預 期被告逃匿以規避審判程序之進行及刑罰執行之可能性甚高 ,有相當理由足認被告有逃亡之虞,有刑事訴訟法第101條 第1項第1款、第3款之羈押事由。本院審酌全案卷證及目前 訴訟進行程度,認被告前開羈押原因尚未消滅,經斟酌本案 犯罪手段情節、對社會治安之影響,並權衡國家刑事司法權 之有效行使、社會秩序及公共利益、被告之人身自由之私益 及防禦權受限制之程度,本院認非予繼續羈押,無法確保嗣 後審判及執行程序之順利進行,無法以具保、限制住居或其 他強制處分替代羈押,對被告維持羈押處分尚屬適當且必要 ,而符合比例原則。準此,被告之前開羈押原因仍然存在, 非予羈押,顯難進行審判或執行,仍有繼續羈押被告之必要 ,爰裁定自114年4月17日起延長羈押2月。至辯護人主張告 訴人一再要求被告提供依照和解條件的履行,被告因在羈押 中無法工作提出賠償,為確保告訴人權益,請給被告具保、 責付、限制住居、定期報到等方式取代羈押云云,核非羈押 與否所應審酌之事項,無從動搖本院上開判斷,併予敘明。    四、據上論斷,應依刑事訴訟法第108條第1項、第5項,裁定如 主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日          刑事第十二庭 審判長法 官 許泰誠                    法 官 魏俊明                    法 官 鍾雅蘭 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後十日內向本院提出抗告狀。                    書記官 許芸蓁 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日

2025-03-17

TPHM-114-上訴-370-20250317-1

原交上訴
臺灣高等法院

搶奪等

臺灣高等法院刑事判決 113年度原交上訴字第11號 上 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 田虹如 指定辯護人 本院公設辯護人唐禎琪 上列上訴人因被告搶奪等案件,不服臺灣新北地方法院113年度 原交訴字第4號,中華民國113年8月15日第一審判決(起訴案號 :臺灣新北地方檢察署113年度偵緝字第1824號),提起上訴, 本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、本院審理範圍:  ㈠按上訴得對於判決之一部為之;上訴得明示僅就判決之刑、 沒收或保安處分一部為之,刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。是科刑事項可不隨同其犯罪事實而單獨成 為上訴之標的,且上訴人明示僅就科刑事項上訴時,第二審 法院即不再就原審法院認定之犯罪事實為審查,而應以原審 法院認定之犯罪事實,作為論認原審量刑妥適與否之判斷基 礎。  ㈡本案被告田虹如並未上訴,僅檢察官提起上訴,並於本院準 備程序及審理時明示僅就原判決關於被告被訴搶奪罪之量刑 部分上訴(見本院113年度原交上訴字第11號卷〈下稱原交上 訴字卷〉第86頁、第190頁),依前揭規定及說明,本院審理 範圍僅限於原判決關於被告被訴搶奪罪所處之刑部分,不及 於原判決其他部分,是本院以原審判決書所載此部分之事實 及罪名為基礎,審究其諭知之刑度是否妥適,合先敘明。 二、檢察官上訴意旨略以:原判決考量被告犯後坦承犯行,且已 與告訴人劉訪祥達成調解,並當場給付新臺幣(下同)4萬元 等情狀,而諭知如原判決主文所示刑度,惟原審雖以被告與 告訴人調解成立乙事為據,認其犯後態度良好,然被告除給 付上開4萬元外,迄今均未履行調解條件,足認被告調解時 係為形成願意賠償告訴人、有與告訴人達成調解之犯後態度 良好之假象,虛應故事,假意答應賠償條件,取得調解成立 之結果,以求獲得輕判,實際上並無賠償告訴人之意願,益 徵被告犯後態度實屬惡劣。原審未詳予審酌上情,量刑顯屬 過輕,難收懲儆之效,亦悖離一般人民之法律期待,罪刑顯 不相當,實有未恰,是請撤銷原判決,更為適當合法之判決 等語。 三、上訴駁回之理由:  ㈠按量刑係法院就繫屬個案犯罪之整體評價,為事實審法院得 依職權自由裁量之事項,量刑判斷當否之準據,應就判決之 整體觀察為綜合考量,並應受比例原則等法則之拘束,非可 恣意為之,致礙其公平正義之維護,必須兼顧一般預防之普 遍適應性與具體個案特別預防之妥當性,始稱相當。苟已斟 酌刑法第57條各款所列情狀,而未逾越法定刑度,如無偏執 一端,致有明顯失出失入之恣意為之情形,上級審法院即不 得單就量刑部分遽指為不當或違法(最高法院100年度台上 字第5301號判決意旨參照)。  ㈡原審以被告罪證明確,認定被告就搶奪告訴人所駕駛之車牌 號碼000-00號營業小客車犯行部分,係犯刑法第325條第1項 之搶奪罪(原判決關於被告所犯駕駛動力交通工具吐氣所含 酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪、行使偽造私文書罪等部分 ,並非本院審理範圍,爰不贅述罪數關係),並審酌被告明 知服用酒類,對意識能力具有不良影響,如酒後駕車,對一 般往來之公眾及駕駛人自身皆具有高度危險性,漠視自身安 危,並罔顧公眾安全,於服用酒類後,先搶奪本案車輛行駛 於高速公路上,危害交通安全,又為掩飾身分規避刑責,竟 冒用表姐田知苡名義接受警員、檢察官調查,足生損害於田 知苡及偵查犯罪機關對於偵查犯罪之正確性,所為應予非難 ;惟念及被告犯後坦承犯行之態度,且其與告訴人於原審達 成調解,並當場給付4萬元予告訴人,告訴人亦同意撤回搶 奪罪之告訴,並於原審表示願意原諒被告,請從輕量刑等語 ,暨被告自陳國中肄業、從事寵物殯葬業、經濟狀況勉持等 一切情狀,就被告被訴搶奪罪部分,量處有期徒刑6月,並 諭知易科罰金之折算標準為以1,000元折算1日(定執行刑部 分,不另贅述)。經核原審量刑時已詳予審酌刑法第57條各 款所列情形及前開量刑審酌原則而為裁量權之行使,既未有 何逾越法定刑度之情事,亦無濫用裁量權或重複評價之情形 ,難認原審此部分量刑有何違法或不當之處。  ㈢至檢察官雖以前詞提起上訴,然觀諸卷存被告與告訴人之調 解筆錄,其上載明被告係以4萬元之賠償金額與告訴人成立 調解,且於民國113年7月1日調解成立時當場給付現金4萬元 予告訴人,並經告訴人點收無誤乙節,有原審113年度司原 刑移調字第40號調解筆錄在卷可稽(見原審113年度原交訴 字第4號卷第163至164頁),佐以告訴人於本院準備程序時 亦自承渠確已收受被告所給付之4萬元等語(見原交上訴字 卷第87頁),足見被告已於調解成立時,當場依約給付現金 4萬元予告訴人,顯已支付全部調解金額甚明,是檢察官上 訴主張被告迄今均未履行調解條件,實際上並無賠償告訴人 之意願等語,核與卷存客觀事證不符,自不足採。又本案檢 察官上訴後,量刑因子並未變動,原審量刑縱與檢察官或告 訴人主觀上之期待存有落差,仍難指其量刑有何違法或不當 。是以,檢察官猶執前詞上訴為無理由,應予駁回。 四、被告經合法傳喚,無正當理由不到庭,爰不待其陳述逕行判 決。  據上論斷,應依刑事訴訟法第368條、第371條,判決如主文。 本案經臺灣新北地方檢察署檢察官葉國璽提起公訴,臺灣高等檢 察署檢察官黃正雄到庭執行職務。   中  華  民  國  114  年  3   月  13  日            刑事第六庭審判長法 官 鄭富城                    法 官 張育彰                    法 官 郭峻豪 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 翁子婷 中  華  民  國  114  年  3   月  13  日 附錄:本案論罪科刑法條全文(僅節錄本院審理範圍部分) 中華民國刑法第325條 意圖為自己或第三人不法之所有,而搶奪他人之動產者,處6月 以上5年以下有期徒刑。 因而致人於死者,處無期徒刑或7年以上有期徒刑,致重傷者, 處3年以上10年以下有期徒刑。 第1項之未遂犯罰之。

2025-03-13

TPHM-113-原交上訴-11-20250313-1

上訴
臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 114年度上訴字第520號 上 訴 人  即 被 告 莊錦祥  指定辯護人 本院公設辯護人唐禎琪 上列上訴人即被告因詐欺等案件,不服臺灣新竹地方法院113年 度金訴字第723號,中華民國113年12月20日第一審判決(起訴案 號:臺灣新竹地方檢察署113年度偵字第11783號),提起上訴, 本院判決如下: 主 文 原判決關於莊錦祥之罪刑(不含沒收)部分撤銷。 莊錦祥犯三人以上共同犯詐欺取財罪,處有期徒刑壹年。 其他上訴(沒收部分)駁回。 事 實 一、莊錦祥為尋找工作,於民國113年4月11日起,透過通訊軟體 LINE,分別與真實姓名年籍不詳、LINE暱稱不詳英文名稱之 成年男子(下稱「甲男」)、暱稱「彥碩」之成年男子聯繫 ,因而知悉工作內容係代為收取、轉交款項,內容極為單純 ,卻可領取高額之報酬,極可能係作為掩護詐欺集團成員遂 行詐欺取財犯行所用,故依一般社會生活之通常經驗,已知 悉該等人恐係詐欺集團成員,倘依其等指示收取、轉交款項 出去(俗稱車手),恐成為犯罪之一環而遂行詐欺取財犯行 ,使他人因此受騙致發生財產受損之結果,並得以掩飾、隱 匿該詐欺犯罪所得之去向,竟為圖高額之報酬,與甲男、「 彥碩」及其等所屬不詳詐欺成員,共同意圖為自己不法之所 有,基於三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢及行使偽造私 文書、偽造特種文書之不確定故意,而基於共同之犯意聯絡 ,先由不詳詐欺成員於113年3月5日起以LINE聯繫葉心慧, 向其訛稱可教導如何投資股票,致葉心慧陷於錯誤,雙方約 定於113年4月18日18時30許,在新竹縣○○鎮○○街000號全家 便利商店「新埔廣和」門市面交30萬元。嗣莊錦祥於113年4 月18日某時許接獲詐欺成員「彥碩」通知,於上述約定時間 前往上開便利商店與葉心慧面交,莊錦祥抵達新竹縣先在不 詳超商列印附有莊錦祥照片、姓名「陳家慶」之偽造「禮正 證券」工作證及偽造「禮正證券投資顧問股份有限公司」入 帳憑證等電子檔,並在該入帳憑證上簽署「陳家慶」姓名後 ,於113年4月18日18時30許,前往上開便利商店,向葉心慧 出示前揭工作證,並自葉心慧收取30萬元,且交付前揭偽造 之入帳憑證給葉心慧,足生損害於「陳家慶」及「禮正證券 投資顧問股份有限公司」;莊錦祥再依指示將該30萬元放置 停在路旁之不詳車號之自小客車下方後離去,以此方式將收 取之款項轉交予不詳詐欺成員,因此製造金流斷點而掩飾或 隱匿其詐欺犯罪所得之來源或去向,藉以逃避刑事追訴,莊 錦祥並獲得報酬新臺幣(下同)2千元。嗣葉心慧察覺有異 報警處理,經警循線查悉上情。 二、案經葉心慧訴由新竹縣政府警察局新埔分局報告臺灣新竹地 方檢察署檢察官偵查起訴。 理 由 壹、程序方面 一、證據能力方面 (一)按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定 者外,不得作為證據。又被告以外之人於審判外之陳述,雖 不符合刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定,但經當 事人於審判程序同意作為證據,法院審酌該言詞陳述或書面 陳述作成時之情況,認為適當者,亦得為證據;當事人、代 理人或辯護人於法院調查證據時,知有同法第159條第1項不 得為證據之情形,而未於言詞辯論終結前聲明異議者,視為 有前項之同意。刑事訴訟法第159條第1項及第159條之5分別 定有明文。本件檢察官、上訴人即被告(下稱被告)莊錦祥 及辯護人就本判決所引用之被告以外之人於審判外之陳述, 於本院審理時均未爭執證據能力(見本院卷第53、54頁), 且迄言詞辯論終結前亦均未聲明異議,經本院審酌該等證據 之作成情況,核無違法取證或其他瑕疵,認均適為本案認定 事實之依據,依刑事訴訟法第159條之5規定,均有證據能力 。 (二)又本件認定事實引用之卷內非供述證據(詳後述),並無證 據證明係公務員違背法定程序取得,且與本案待證事實具有 自然之關聯性,均有證據能力。   貳、實體方面 一、認定事實所憑之證據及理由: 訊據被告固坦承其有與LINE暱稱不詳英文名稱之「甲男」、 暱稱「彥碩」聯繫,並依「彥碩」通知,於指定時間前往上 開便利商店與告訴人葉心慧面交取款前,被告先至新竹縣在 不詳超商列印不詳詐欺成員已偽造完成之「陳家慶」工作證 及偽造「禮正證券投資顧問股份有限公司」入帳憑證後,於 上開時、地與葉心慧會面,向葉心慧出示前揭偽造工作證及 交付前揭偽造之入帳憑證,並向葉心慧收取30萬元,再依指 示將該款項放置停在路旁之不詳車號之自小客車下方後離去 等事實,並承認有詐欺取財、一般洗錢及行使偽造私文書、 偽造特種文書等犯行,惟矢口否認有何三人以上共同詐欺取 財犯行,辯稱:其沒有見過甲男、「彥碩」,只有跟甲男、 「彥碩」短暫通過電話,他們通話的聲音都是男生,其聽不 出這二個男生的聲音有不同,不知面試者跟指示者是否確為 不同人,其所為不符合加重詐欺罪之要件等語。經查: (一)本案詐欺集團不詳成員於113年3月5日起以LINE聯繫告訴人 葉心慧,向其訛稱可教導如何投資股票,致其陷於錯誤,雙 方約定於113年4月18日18時30許,在上開便利商店面交30萬 元,嗣被告即接獲「彥碩」通知,其前往新竹縣不詳超商列 印已偽造完成而附有被告照片、姓名「陳家慶」之工作證及 偽造「禮正證券投資顧問股份有限公司」入帳憑證各1紙等 電子檔,並在該收據上簽署「陳家慶」姓名後,於113年4月 18日18時30許在上開便利商店與葉心慧會面,向葉心慧出示 前揭工作證並交付前揭偽造之入帳憑證,並向告訴人收取30 萬元,再依「彥碩」之指示將該30萬元放置停在路旁之不詳 車號自小客車下方後離去等事實,業據被告於警偵訊、原審 及本院審理時供承在卷,核與證人即告訴人葉心慧於警詢時 證述情節大致相符,並有告訴人提出與詐欺成員之LINE對話 擷圖、「陳家慶」工作證暨「禮正證券投資顧問股份有限公 司」入帳憑證、被告於113年4月23日為警查獲時手機內資料 、工作證翻拍照片及113年4月18日全家便利商店監視器翻拍 照片等在卷可稽。故此部分事實,堪以認定。 (二)被告雖否認有三人以上共同犯詐欺取財之犯行,並以前詞置 辯。惟查:  1.按刑法之共同正犯,包括共謀共同正犯及實行共同正犯二者 在內;祇須行為人有以共同犯罪之意思,參與共同犯罪計 畫 之擬定,互為利用他人實行犯罪構成要件之行為,完成 其等 犯罪計畫,即克當之,不以每一行為人均實際參與部 分構成 要件行為或分取犯罪利得為必要(最高法院96年度 台上字第 1882號判決參照)。又共同正犯間,非僅就其自 己實行之行 為負其責任,並在犯意聯絡之範圍內,對於他 共同正犯所實 行之行為,亦應共同負責;且其犯意聯絡之 表示,無論為明 示之通謀或相互間有默示之合致,均不在 此限(最高法院98年度台上字第2655號判決參照)。現下詐 欺集團之運作模式 ,多係先蒐取人頭金融機構帳戶,供被 害人匯入受騙款項或將贓款為多層次轉帳使用,又為避免遭 追蹤查緝,於被害人因誤信受騙而將款項匯入指定帳戶後, 迅速指派「車手」提領殆盡,交由「收水」、「回水」遞轉 製造金流斷點,其他成員則負責帳務或擔任聯絡之後勤事項 ,按其結構,以上各環節均為詐欺成員犯罪計畫不可或缺之 重要分工,其共同正犯在合同之意思內各自分擔犯罪行為之 一部,相互利用他人之行為,以達其犯罪之目的者,即應對 全部所發生之結果共同負責。是被告雖未實際撥打電話或以 通訊軟體聯繫詐騙告訴人葉心慧,且與本案詐欺成員間未必 相識或見面,惟其於警詢、偵審中供承預見甲男、「彥碩」 等人,可能從事詐欺犯罪(偵卷第12頁反面、第63頁,原審 卷第35頁),被告仍參與擔任「車手」工作,由本案詐欺成 員以事實欄所載之詐欺手法,向告訴人葉心慧施用詐術,致 其陷於錯誤後,被告依「彥碩」指示,向告訴人收取30萬元 ,且出示偽造「陳家慶」之工作證及交付「禮正證券投資顧 問股份有限公司」入帳憑證給告訴人,被告再依指示將收取 之30萬元放置停在路旁不詳車號之自小客車下方後離去,層 轉遞送集團上游,而為詐欺犯成員詐欺及洗錢犯罪計畫不可 或缺之重要部分,自應就其所參與犯行所生之全部犯罪結果 ,共同負責,而為共同正犯。  2.又依被告警詢、偵訊時供述:當初面試我及指示我工作之人 應是不同人(偵卷第11至12頁);有人傳LINE訊息問我還在 找工作嗎,我不記得傳LINE的人的名字,手機裡面有,但2 支手機都被警方扣走了,我沒有跟對方碰面,我是在線上面 試;(如何與上游聯繫?)對方會在取錢當天早上先用LINE 傳地址跟時間給我,問我那個時間可不可以到,有時候會打 LINE電話給我;(該工作與何人接洽過)一個詢問我要不要 工作,後來由另外一個人指派我工作,但暱稱我都忘記了, 我都沒有碰過面(偵卷第62至63頁)等語,足認被告於警、 偵訊時供述對其面試之甲男與指示其收款之「彥碩」為不同 之人,且依被告於本院審理時供述:跟我面試及通知我去跟 被害人拿錢的人是不同的LINE暱稱;我跟「彥碩」加LINE好 友,是第一個面試的人跟我說會有人跟我加LINE。我拿到錢 之後,「彥碩」用LINE的視訊,但我看不到他的人,他叫我 把手機照街景,叫我向左走、向右走,指示我放在一個地點 這樣,然後我就可以離開了等語(本院卷第57、58頁),堪 認被告與甲男、「彥碩」聯繫時,應可預見甲男、「彥碩」 及上開收取被告交付贓款之其他成員等均可能從事詐欺犯罪 等情,綜上被告預見本案詐欺犯罪之共犯應有3人以上,堪 以認定。被告辯稱:其聽不出甲男、「彥碩」這二個男生的 聲音有不同,不知他們是否確為不同人,其不符合加重詐欺 罪之要件等語;暨辯護人辯護稱:本案指示被告詐欺告訴人 之人身分不明,即不能排除與被告聯繫之「吳彥碩」與不詳 暱稱之人,身分同一之可能性,自無從單以被告前後不一之 供述,遽認有二人以上有參與本案,本案卷內並無證據顯示 被告有接觸不同人別之二名詐欺集團成員,既無從證明被告 有與二人以上共同正犯聯繫,主觀上認知參與詐欺取財犯行 者已達三人以上,自無遽以三人以上共同詐欺取財之罪責相 繩等節,顯與客觀事證不符,均非足採。 (三)依(修正前)洗錢防制法第2條第2款、第3條第2款之規定,掩 飾或隱匿刑法第339條犯罪所得之本質、來源、去向、所在 、所有權、處分權或其他權益者,即構成洗錢行為。又洗錢 之前置犯罪完成,取得財產後所為隱匿或掩飾該財產的真實 性質、來源、所在地、處置、轉移、相關的權利或所有權之 行為,固為典型洗錢行為無疑,然於犯罪人為前置犯罪時, 即提供帳戶供犯罪人作為取得犯罪所得之人頭帳戶,或於其 後交付犯罪所得款項製造金流斷點,致無法查得犯罪所得流 向等,均會產生掩飾或隱匿該犯罪不法所得真正去向之洗錢 效果。亦即,從犯罪者之角度觀察,犯罪行為人為避免犯行 遭查獲,會盡全力滅證,但對於犯罪之成果即犯罪所得,反 而會盡全力維護,顯見洗錢犯罪本質上本無從確知犯罪行為 之存在,僅為合理限制洗錢犯罪之處罰,乃以不法金流與特 定犯罪有連結為必要。是以,依犯罪行為人取得該不法金流 之方式,已明顯與洗錢防制規定相悖,有意規避洗錢防制規 定,為落實洗錢防制,避免不法金流流動,自不以提供帳戶 為限,亦包括取得款項後,將款項交予犯罪組織之其他成員 ,致無法或難以追查犯罪所得去向之洗錢結果。本次修法既 於立法理由中明示掩飾不法所得去向之行為亦構成洗錢,則 以匯款或交付現金等方式,致產生掩飾或隱匿不法犯罪所得 真正去向之行為,亦屬(修正前)洗錢防制法第14條第1項 所規範之洗錢類型(最高法院108年度台上字第1744號判決 參照)。查本件依上開所述事證,告訴人葉心慧遭詐而交付 被告之30萬元,該款項即為本案詐欺集團犯刑法第339條之4 第1項第2款之加重詐欺取財罪而取得,自屬特定犯罪之所得 ,且由擔任「車手」之被告,依「彥碩」指示前往收款後, 再依指示將該款項放置停在路旁不詳車號之自小客車下方後 離去,而被告自陳並未見過甲男、「彥碩」或其他本案詐欺 成員,且除以LINE分別與甲男、「彥碩」聯繫外並無任何聯 絡方式,被告亦不知其將該款項放置停在路旁不詳車號之自 小客車下方後之流向,則被告依不詳身分之「彥碩」指示收 款及將該款項放置停在路旁不詳車號之自小客車下方,以此 方式轉交款項予不認識之人,層層傳遞,顯可製造金流之斷 點,自足隱匿該等特定犯罪所得之去向、所在,並非單純犯 罪後處分贓物之不罰後行為,而該當洗錢防制法所規範之洗 錢行為無訛。 (四)綜上所述,被告確實有事實欄所載三人以上共同犯詐欺取財 、一般洗錢及行使偽造私文書、行使偽造特種文書等犯行, 被告否認三人以上共同犯詐欺取財犯行云云,要無足採,本 案事證明確,其犯行均堪認定,應依法論科。 二、論罪:   (一)新舊法比較:  1.被告行為後,詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公 布,部分條文並於同年8月2日施行。該條例第2條第1款第1 目業將刑法第339條之4之罪明定為該條例所指「詐欺犯罪」 ,並於同條例第43條分別就犯刑法第339條之4之罪,其詐欺 獲取之財物或財產上利益達1億元、5百萬元者,設有不同之 法定刑;另於同條例第44條第1項,就犯刑法第339條之4第1 項第2款之罪,有㈠並犯同條項第1款、第3款或第4款之一,㈡ 或在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備,對在中華民 國領域內之人犯之者,明定加重其刑2分之1;同條例第44條 第3項則就發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯刑法第339 條之4第1項第2款之罪,且有上述㈠㈡所定加重事由之一者, 另定其法定刑;同條例第46條、第47條另就犯詐欺犯罪,於 犯罪後自首、在偵查及歷次審判中均自白者,定其免除其刑 、減免其刑、減輕其刑之要件。以上規定,核均屬刑法第33 9條之4相關規定之增訂,而屬法律之變更,於本案犯罪事實 符合上述規定時,既涉及法定刑之決定或處斷刑之形成,應 以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍(最高法院113 年度台上字第3878號判決意旨參照)。本件被告所犯,並無 詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條第1項、第3項加重構 成要件或處斷刑加重事由;又因被告提起上訴及本院準備程 序、審理時均否認有何三人以上共同犯詐欺取財犯行,應認 被告未於偵查及歷次審判中自白本案構成要件之主要部分, 即無詐欺犯罪危害防制條例第46條、第47條免除其刑、減免 其刑及減輕其刑規定之適用,尚不生新舊法比較適用之問題 。  2.被告行為後,洗錢防制法於113年7月31日修正公布,除第6 條、第11條外,其餘修正條文均於同年8月2日生效(下稱新 洗錢法),茲比較新舊法規定如下:。  ⑴修正前洗錢防制法(下稱舊洗錢法)第14條第1項規定:「有 第二條各款所列洗錢行為者,處七年以下有期徒刑,併科新 臺幣五百萬元以下罰金。」,第3項則規定:「前二項情形 ,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該條修正 後移列為第19條第1項規定:「有第二條各款所列洗錢行為 者,處三年以上十年以下有期徒刑,併科新臺幣一億元以下 罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者,處 六月以上五年以下有期徒刑,併科新臺幣五千萬元以下罰金 。」新洗錢法與舊洗錢法關於一般洗錢罪之法定本刑,於洗 錢之財物或財產上利益未達1億元之情況下,其刑度之上、 下限有異,且新洗錢法刪除舊洗錢法第14條第3項之規定。 以前置特定不法行為係刑法第339條第1項之普通詐欺取財罪 為例,舊洗錢法第14條第1項一般洗錢罪之法定本刑雖為7年 以下有期徒刑,但因同條第3項所規定「不得科以超過其特 定犯罪所定最重本刑之刑」之限制,其宣告刑上限受不得逾 普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束,形式上 固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過 程未盡相同,然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制,已實 質影響舊一般洗錢罪之量刑框架,自應納為新舊法比較事項 之列。此為最高法院依循大法庭制度進行徵詢程序所得之一 致法律見解(同院113年度台上字第2303號判決意旨參照) 。本件被告與詐欺犯成員洗錢之財物或財產上利益未達1億 元。若適用舊洗錢法論以一般洗錢罪,其量刑範圍為有期徒 刑2月至5年;倘適用新洗錢法論以一般洗錢罪,其量刑範圍 為有期徒刑6月至5年,綜合比較結果,應認舊洗錢法之規定 較有利於被告。 ⑵關於偵查、審判中自白減輕其刑之規定,舊洗錢法第16條規 定:「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,減輕 其刑。」新洗錢法第23條第3項則規定:「犯前四條之罪, 在偵查及歷次審判中均自白者,如有所得並自動繳交全部所 得財物者,減輕其刑;並因而使司法警察機關或檢察官得以 扣押全部洗錢之財物或財產上利益,或查獲其他正犯或共犯 者,減輕或免除其刑。」經綜合比較上開行為時法、現行法 可知,立法者持續限縮自白減輕其刑之適用規定,現行法必 須要行為人於「偵查及歷次審判中」均自白,且現行法尚增 列「如有所得並自動繳交全部所得財物」之條件,始符減刑 規定,相較於行為時法較為嚴格,應認現行法之規定,較不 利於被告。 ⑶是由上開洗錢防制法修正前後各項規定,綜合比較結果,應 認被告行為時之洗錢防制法較為有利,應整體適用。 (二)核被告所為,係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共 同犯詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪 及刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪(行使偽造入 帳憑證部分)、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書 罪(行使偽造工作證部分)。 (三)被告與本案詐欺成員在「禮正證券投資顧問股份有限公司」 入帳憑證上,分別偽造「禮正證券投資顧問股份有限公司」 、代表人「毛邦傑」印文、經手人「陳家慶」之署押(偵卷 第25頁),均係偽造私文書之部分、階段行為;又其等偽造 「禮正證券投資顧問股份有限公司」入帳憑證私文書及偽造 「陳家慶」之工作證之特種文書後復持以行使,其偽造私文 書、特種文書之低度行為,各為行使之高度行為所吸收,均 不另論罪。 (四)被告與甲男、「彥碩」及其等所屬本案詐欺成員間,就上開 三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢及行使偽造私文書、偽 造特種文書等犯行,具有犯意聯絡及行為分擔,均為共同正 犯。又被告就上開犯行,因三人以上共同犯詐欺取財、一般 洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書等罪之實行行為 有部分合致,為想像競合犯,應依刑法第55條規定,從一重 之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。 (五)被告於警詢、偵訊、原審及本院審理時,對於事實欄所示一 般洗錢犯行業已自白,合於113年7月31日修正前洗錢防制法 第16條第2項規定,然經合併評價後,被告如事實欄所示三 人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢、行使偽造私文書、偽造 特種文書等犯行,依想像競合犯,從一重依刑法之三人以上 共同犯詐欺取財罪處斷,自無從再適用上開規定減刑,惟法 院於量刑時應予衡酌一般洗錢犯行部分減輕其刑事由。 三、不另為無罪諭知: (一)公訴意旨另以:被告於113年4月11日起,於通訊軟體LINE群 組內,經年籍不詳、綽號「吳彥碩」之成年人介紹加入3人 以上所組成,以實施詐術為手段,具有持續性、牟利性之有 結構性詐欺集團犯罪組織,加入擔任向被害人收取詐騙款項 之車手,而與該詐欺集團成員共同為前揭加重詐欺取財、洗 錢及行使偽造私文書、特種文書等犯行,因認被告另涉犯組 織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌等語。 (二)本件起訴法條雖未記載被告涉犯組織犯罪防制條例第3條第1 項後段之參與犯罪組織罪,然起訴書犯罪事實欄內已敘及該 部分犯罪事實,無礙此部分事實業經檢察官提起公訴,法院 自應一併審理。 (三)按組織犯罪防制條例第2條規定:「本條例所稱犯罪組織, 指三人以上,以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重 本刑逾5年有期徒刑之刑之罪,所組成具有持續性或牟利性 之有結構性組織。」「前項有結構性組織,指非為立即實施 犯罪而隨意組成,不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、 成員持續參與或分工明確為必要。」另該條例第3條第1項後 段所稱「參與犯罪組織」,則係指行為人加入以實施特定犯 罪為目的所組成之有結構性組織,並成為該組織成員而言。 既謂「參與」,自須行為人主觀上有成為該組織成員之認識 與意欲,客觀上並有受他人邀約等方式而加入之行為,始足 當之。具體而言,倘若被告因一時疏於提防、輕忽、受騙, 欠缺加入成為組織成員之認識與意欲,僅單純與該組織成員 共同實行犯罪或提供部分助力,則至多祇能依其所參與實行 或提供助力之罪名,論以共同正犯或幫助犯,要無評價為參 與犯罪組織之餘地(最高法院111年度台上字第4915號判決意 旨足參)。本件依卷內證據及被告所為之本案犯行過程觀之 ,均僅足以證明被告與甲男、「彥碩」及其等所屬詐欺成員 間有三人以上共同詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書、行使 偽造特種文書之故意及分工,惟就被告主觀上何以有成為該 詐騙組織成員之認識與意欲,客觀上並有受他人邀約等方式 加入之行為,而有參與犯罪組織之故意部分,均未見有任何 相關憑據,且本案被告參與時間甚短,尚難僅憑被告有參與 如事實欄所載加重詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書、行使 偽造特種文書等犯行並為前開行為分擔,遽認被告主觀上有 加入本案詐欺集團犯罪組織之犯意。是依罪證有疑利歸被告 之原則,自難遽以參與犯罪組織罪相繩。公訴意旨認被告涉 犯參與犯罪組織罪,尚有未合;惟公訴意旨認被告此部分犯 行若成立犯罪,與前開經本院論罪科刑部分有想像競合犯之 裁判上一罪關係,爰不另為無罪之諭知。 四、撤銷原判決(罪刑部分)及量刑審酌之理由: (一)原審以被告犯罪事證明確,據以論罪科刑,固非無見,惟查 :⑴被告係基於不確定故意違犯加重詐欺取財、洗錢及行使 偽造私文書、行使偽造特種文書等行為,原判決未記載被告 係基於不確定故意之主觀犯意,尚有未合,且就被告被訴參 與犯罪組織犯行部分,未為不另為無罪之諭知,亦有未合; ⑵被告如事實欄一所示洗錢犯行,經新舊法比較後,應適用 修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢罪,業如前述,原審適 用修正後洗錢防制法第19條第1項後段洗錢罪,容有違誤之 處;⑶被告於偵查中、原審及本院審理時已自白洗錢之犯行 ,業如前述,惟原判決疏未依修正前洗錢防制法第16條第2 項有關自白減刑之規定而為量刑參酌,同有未洽。 (二)被告提起本件上訴否認犯加重詐欺取財犯行,其不足採信之 理由,業據本院逐一論駁如前,固無理由,惟原判決既有如 前所指未洽之處,核屬無可維持,自應由本院將原判決關於 被告之罪刑(不含沒收)部分予以撤銷改判。 (三)科刑:爰以行為人之責任為基礎,審酌被告不思以正當工作 獲取財物,參與共同詐騙告訴人葉心慧,侵害上開告訴人之 財產法益,並製造金流斷點,使上開詐欺所得之來源及去向 難以追查,並生損害於偽造私文書之名義人,對於交易秩序 造成危害,實屬不該;並考量被告於警、偵訊及原審坦承全 部犯行,惟於本院否認加重詐欺取財犯行,且被告雖表達願 與告訴人洽商和解,但為告訴人所拒,兼衡被告係因找尋工 作而參與本案加重詐欺取財等犯行,及其犯罪動機、目的、 手段、參與之程度及所獲利益,暨被告自陳高中畢業之智識 程度,現從事機場接送工作,其為低收入戶、需扶養未成年 子女之家庭生活狀況(見卷附低收入戶證明書、戶籍謄本) 等一切情狀,量處如主文第2項所示之刑。   五、上訴駁回部分(沒收部分):     原判決就被告之罪刑部分有如前述應撤銷之事由,然關於沒 收部分,原判決理由業已敘明:㈠被告持交告訴人葉心慧收 執之偽造「禮正證券投資顧問股份有限公司入帳憑證」1紙 ,已非被告所有,自無從宣告沒收。惟其上偽造之「禮正證 券投資顧問股份有限公司」、代表人「毛邦傑」印文各1枚 及偽造「陳家慶」之署押1枚,仍應依刑法第219條之規定, 不問屬於犯人與否,沒收之。㈡被告因本案犯行獲得2,000元 之報酬,業經被告於原審審理時供述明確,應依刑法第38條 之1第1項、第3項規定宣告沒收,並於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時,追徵其價額。經核原判決就沒收之認定 與諭知「禮正證券投資顧問股份有限公司入帳憑證」1紙上 偽造之「禮正證券投資顧問股份有限公司」、代表人「毛邦 傑」印文各1枚及偽造「陳家慶」之署押1枚均沒收,及未扣 案之犯罪所得2,000元沒收、追徵等部分均無違誤,應予維 持,是被告此部分上訴並無理由,應予駁回。 六、不宣告緩刑之說明: 諭知緩刑,除應具備刑法第74條第1項各款之條件外,並須 有可認為以暫不執行為適當之情形,始得為之。本件被告為 本案三人以上共同犯詐欺取財犯行,所為非但致告訴人葉心 慧受有財產損害,且製造金流斷點,阻礙國家司法追緝,助 長詐騙歪風猖獗,其雖於偵審中坦承犯行,惟於本院審理時 否認加重詐欺取財犯行,且另案於113年4月22日涉嫌三人以 上共同詐欺取財及一般洗錢等罪嫌,經臺灣新北地方檢察署 檢察官提起公訴在案,是本院審酌上情,難認被告無再犯之 虞,且被告並無暫不執行刑罰為適當之情事,不宜宣告緩刑 ,附此敘明。   據上論斷,應依刑事訴訟法第368條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官林奕彣提起公訴,檢察官劉俊良到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  5   日 刑事第二十一庭審判長法 官 謝靜慧 法 官 吳志強 法 官 楊志雄 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 書記官 林昱廷 中  華  民  國  114  年  3   月  6   日 附錄:本案論罪科刑法條全文 刑法第210條 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處5年以下有 期徒刑。 刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書,足以生損害於公眾或他人者,處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者,依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 第339條之4第1項第2款 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以 下有期徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 二、三人以上共同犯之。   修正前洗錢防制法第16條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者,處七年以下有期徒刑,併科新臺 幣五百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-05

TPHM-114-上訴-520-20250305-1

原上訴
臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度原上訴字第367號 上 訴 人 即 被 告 游家俊 指定辯護人 本院公設辯護人唐禎琪 上列上訴人即被告因詐欺等案件,不服臺灣臺北地方法院113年 度審原訴字第89號,中華民國113年10月4日第一審判決(起訴案 號:臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第19824號),提起上訴, 本院判決如下:   主 文 上訴駁回。          理 由 一、本案審理範圍: ㈠、按上訴得對於判決之一部為之;上訴得明示僅就判決之刑、 沒收或保安處分一部為之,刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。是於上訴人明示僅就量刑上訴時,第二審 法院即以原審所認定之犯罪事實及論罪,作為原審量刑妥適 與否之判斷基礎,僅就原判決關於量刑部分進行審理。 ㈡、本件原判決以上訴人即被告游家俊(下稱被告)所為,係犯 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪( 下稱加重詐欺取財罪)、同法第216條、第210條之行使偽造 私文書罪、洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪,並依想 像競合犯之規定,從一重判處被告加重詐欺取財罪刑。被告 不服原判決提起上訴,經本院於審判程序詢明釐清其上訴範 圍,被告當庭明示僅就原判決關於刑之部分提起上訴(見本 院卷,第90至91頁)。則本案審判範圍係以原判決所認定之 犯罪事實為基礎,審查原判決關於被告之量刑部分及其裁量 審酌事項是否妥適。是本案關於被告之犯罪事實、所犯法條 (罪名)及沒收之認定,均引用第一審判決援用起訴書所記 載及補充之事實、證據及理由(詳如附件)。 二、被告上訴意旨略以:被告於詐欺集團並非擔任主導角色,惡 性非重,行為時年僅22歲,智慮欠周,更未獲取任何報酬, 犯後始終坦承犯行,顯有悔意,實無重罰必要,原審減刑後 仍判處有期徒刑1年3月,似嫌過重。被告另案亦是以同樣手 法犯案,且詐欺犯罪危害防制條例於另案判決時尚未公布施 行,另案臺灣臺中地方法院僅判處有期徒刑1年,尚較本案 為輕,益徵原審量刑失當。被告加入詐欺集團前無任何犯罪 紀錄,僅因偵辦進度導致多案起訴、判決,被告已受到教訓 ,且被告尚須扶養母親,請求從輕量刑等語。   三、本案刑之減輕事由: ㈠、按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。又比較新舊法應就罪刑及與罪刑有關之 法定加減事由等一切情形,綜合全體比較適用。查,被告行 為後,洗錢防制法業經修正,於民國113年7月31日公布,並 自同年8月2日起生效施行。茲比較如下:   ①、修正前洗錢防制法第14條第1項規定:「有第2條各款所列洗 錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣(下同)5百萬 元以下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項規定:「 有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑 ,併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億 元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科5千萬元以下罰金 。」,並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規 定。查,被告所為洗錢犯行,其所涉洗錢之財物未達1億元 ,業經原審認定明確,是修正後洗錢防制法第19條第1項後 段所規定之法定最高本刑(有期徒刑5年)較修正前洗錢防 制法第14條第1項規定之法定最高本刑(有期徒刑7年)為輕 ,且被告係犯刑法339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪, 依修正前洗錢防制法第14條第3項規定,其宣告刑不得超過 前揭加重詐欺罪之最重本刑7年,自以修正後洗錢防制法第1 9條第1項後段之規定較有利於被告。   ②、修正前洗錢防制法第16條第2項規定:「犯前4條之罪,在偵 查及歷次審判中均自白者,減輕其刑。」,修正後則移列為 同法第23條3項規定:「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中 均自白者,如有所得並自動繳交全部所得財物者,減輕其刑 ;並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物 或財產上利益,或查獲其他正犯或共犯者,減輕或免除其刑 。」。從而,依修正前規定,被告僅需在偵查及歷次審判中 自白者,即得減輕其刑;依修正後規定,除被告須於偵查及 歷次審判中均自白外,復增訂如有所得並自動繳交全部所得 財物者,始符減刑規定。 ③、本件被告於偵查及歷次審理均自白洗錢犯行,且未獲有犯罪 所得,被告所犯洗錢之特定犯罪為加重詐欺取財罪,依修正 前洗錢防制法之規定,得依修正前該法第16條第2項減輕其 刑,因刑法上之必減,以原刑減輕後最高度至減輕後最低度 為刑量,其量刑範圍為有期徒刑1月以上、6年11月以下;依 修正後洗錢防制法之規定,得依修正後洗錢防制法第23條第 3項減輕其刑,量刑範圍為有期徒刑3月以上、4年11月以下 。經整體比較結果,仍以修正後之規定有利於被告,本件應 適用修正後洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑。惟被告 依想像競合犯規定從一重以加重詐欺取財罪處斷,即無從再 割裂適用洗錢防制法上開減輕其刑之規定,應由本院依刑法 第57條之規定,於量刑時加以審酌。   ㈡、犯詐欺犯罪,在偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪所得, 自動繳交其犯罪所得者,減輕其刑;並因而使司法警察機關 或檢察官得以扣押全部犯罪所得,或查獲發起、主持、操縱 或指揮詐欺犯罪組織之人者,減輕或免除其刑,詐欺犯罪危 害防制條例第47條定有明文。前揭條文所指詐欺犯罪,本包 括刑法第339條之4之加重詐欺罪(該條例第2條第1款第1目 ),且係新增原法律所無之減輕刑責規定,並因各該減輕條 件間及該法其他加重條件間均未具有適用上之「依附及相互 關聯」之特性,自無須同其新舊法之整體比較適用,而應依 刑法第2條第1項從舊從輕原則,分別認定並比較而適用最有 利行為人之法律,尚無法律割裂適用之疑義(最高法院113 年度台上字第3358號判決意旨參照)。被告於偵訊供稱:收 據上有我的指紋,那就是我,我也不清楚被害人是誰,我都 搭白牌或小黃到地點拿錢離開,再去新的地點,把錢放在角 落,再叫車離開,可能回家或跑下一單,工作證是去IBON列 印,說是員工證,收據是提供證明給客戶,我承認詐欺犯行 等語(見偵卷,第362頁),於原審準備程序及審理供稱: 我承認犯罪等語(見原審卷,第38頁、第44頁),於本院審 理供稱:承認犯罪,時間、地點、金額,參與情形都正確, 未因本案取得報酬等語(見本院卷,第94頁),顯見被告於 偵查、原審及本院審理時均自白加重詐欺犯行,且別無證據 可認被告擔任本件取款車手有獲取報酬,自應認本件被告無 犯罪所得,應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕 其刑。 四、駁回上訴之理由: ㈠、按量刑係法院就繫屬個案犯罪之整體評價,為事實審法院得 依職權自由裁量之事項,量刑判斷當否之準據,應就判決之 整體觀察為綜合考量,並應受比例原則等法則之拘束,非可 恣意為之,致礙其公平正義之維護,必須兼顧一般預防之普 遍適應性與具體個案特別預防之妥當性,始稱相當。苟已斟 酌刑法第57條各款所列情狀,而未逾越法定刑度,如無偏執 一端,致有明顯失出失入之恣意為之情形,上級審法院即不 得單就量刑部分遽指為不當或違法(最高法院100年度台上 字第5301號判決意旨參照)。   ㈡、原審量刑時審酌被告正值青年,不思循正當管道獲取財物, 竟加入詐欺集團分工,侵害告訴人之財產法益,且影響社會 治安,兼衡被告犯後坦承犯行,於詐欺集團中並非擔任主導 角色,暨其犯罪動機、手段、詐騙金額、告訴人所受損害, 被告自述之智識程度、家庭生活經濟狀況等一切情狀,量處 被告有期徒刑1年3月,已就刑法第57條所列各款情狀詳為斟 酌,核屬在適法範圍內行使其量刑之裁量權,其所為量刑並 未逾越法定刑度,亦無違背公平正義之精神,客觀上不生量 刑過重過輕之裁量權濫用。     ㈢、被告於本件擔任取款車手前,分別於112年11月23日、112年1 2月4日,前往不同地點向不同被害人收取詐欺贓款,有臺灣 臺中地方檢察署檢察官113年度偵字第14264號及第23987號 起訴書在卷可按(見偵卷,第365至370頁),本件已是被告 第三次擔任詐欺集團取款車手,且三次被害人各異,足徵被 告對於詐欺行為造成多數被害人財產受損,危害社會秩序, 無視他人權益,法治觀念極其淡薄;又本件收款數額高達70 萬元,以現今普遍低薪之情形以觀,年薪70萬元對多數社會 新鮮人根本是遙不可及之薪資水準,即便是在職場多年之人 ,年薪70萬元亦屬中間偏高之收入,本件被告向被害人收取 之款項數額高達70萬元,被告與所屬詐欺集團所為造成被害 人之損失非輕。原審在對被告所犯加重詐欺取財罪予以減刑 後,考量個案情狀及刑法第57條各款事由,量處有期徒刑1 年3月,既在減刑後之法定刑範圍,難謂不當。其次,被告 未與被害人達成和解,賠償被害人全部或部分之財產損失( 見本院卷,第96頁),原審量刑基礎未有所變動。此外,被 告上訴意旨所陳需扶養母親,並提出其母親之門診收據、診 斷證明書、藥袋封面影本、預約掛號單等為憑(見本院卷, 第41至53頁),經本院再為審酌後,認上開事由仍不足以動 搖原審量刑。從而,上訴意旨所執理由尚不足以動搖原判決 之量刑,認其上訴無理由,應予駁回。 據上論結,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。      本案經檢察官鄭東峯提起公訴,檢察官李海龍到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          刑事第二十庭 審判長法 官 吳淑惠                     法 官 吳定亞                     法 官 張宏任 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 洪于捷 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日 附件:        臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審原訴字第89號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被   告 游家俊                        公設辯護人 葉宗灝  上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第198 24號),被告於本院準備程序進行中,就被訴事實為有罪之陳述 ,經本院告知簡式審判程序意旨,並聽取公訴人、被告及辯護人 之意見後,本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理 ,判決如下:   主 文 游家俊犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年參月。 偽造如附表所示之印文、署押,均沒收。   事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,除證據部分補充「被告游家俊於本院 準備程序及審理時之自白」外,餘均引用起訴書之記載(如 附件)。 二、論罪科刑 (一)新舊法比較 按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法律有 利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2條第1項定 有明文。查被告行為後,洗錢防制法業經修正,於113年7月31日 公布,並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第2條第2 款係規定:「本法所稱洗錢,指下列行為:二、掩飾或隱匿特定 犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權 益者。」,修正後洗錢防制法第2條第1款則規定:「本法所稱洗 錢,指下列行為:一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。」;修 正前洗錢防制法第14條第1項係規定:「有第2條各款所列洗錢行 為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣5百萬元以下罰金。」, 修正後洗錢防制法第19條第1項則規定:「有第2條各款所列洗錢 行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併科新臺幣1億元以下罰 金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者,處6月以上 5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元以下罰金。」;而就減刑 規定部分,修正前洗錢防制法第16條第2項係規定:「犯前四條 之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑。」;修正後洗 錢防制法第23條第3項則規定:「犯前四條之罪,在偵查及歷次 審判中均自白者,如有所得並自動繳交全部所得財物者,減輕其 刑。」,經比較新舊法及本案情節,修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法 定最重本刑降低為5年以下有期徒刑,而屬得易科罰金之罪,應 認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告,且 斟酌本案被告於偵審中均自白,且無證據證明被告於本案獲有犯 罪所得(詳後述),依刑法第2條第1項但書規定,應一體適用修正 後之洗錢防制法第19條第1項後段及同法第23條第3項前段規定。 (二)核被告所為,係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書 罪及違反洗錢防制法第19條第1項後段之普通洗錢罪。被告 與所屬詐欺集團偽造私文書之低度行為,為其持以行使之高 度行為所吸收,不另論罪。 (三)被告與其所屬詐欺集團成員間,就上開犯行,均有犯意聯絡 及行為分擔,均應論以共同正犯。  (四)被告所犯之行使偽造私文書、加重詐欺、洗錢等罪,其各罪 犯行均有部分合致,且犯罪目的單一,依一般社會通念,應 評價為一罪方符合刑罰公平原則,為想像競合犯,應依刑法 第55條規定,各從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三 人以上共同犯詐欺取財罪處斷。    (五)末按犯詐欺犯罪,在偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪所 得,自動繳交其犯罪所得者,減輕其刑,113年7月31日修正 公布,並於同年0月0日生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第 47條前段定有明文。被告於偵、審均自白本案詐欺取財犯行 ,且本案並無證據證明其有獲取犯罪所得,就其本案犯行, 自均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。 至被告雖亦符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減 刑之要件,惟其所犯一般洗錢罪係屬想像競合犯其中之輕罪 ,其就本案犯行均係從一重之加重詐欺取財罪處斷,故就此 部分想像競合輕罪得減刑部分,依上開說明,由本院於後述 依刑法第57條量刑時,一併衡酌該部分減輕其刑事由,附此 敘明。   三、爰審酌被告正值青年,不思循正當管道獲取財物,竟加入詐 欺集團分工,不僅侵害告訴人之財產法益,且影響社會治安 ,實屬不該,惟念被告犯後坦承犯行,兼衡被告於詐欺集團 中並非擔任主導角色,暨其犯罪動機、手段、詐騙金額、告 訴人所受損害,暨被告自述之智識程度、家庭生活經濟狀況 (見本院審原訴卷第44頁)等一切情狀,量處如主文所示之刑 ,以示懲戒。 四、沒收: (一)刑法第219條規定:「偽造之印章、印文或署押,不問屬於 犯人與否,沒收之。」又被告用以詐欺取財之偽造、變造等 書類,既已交付於被害人收受,則該物非屬被告所有,除偽 造書類上偽造之印文、署押,應依刑法第219條予以沒收外 ,即不得再對各該書類諭知沒收,此有最高法院43年度台上 字第747號(原)刑事判例意旨可參。扣案商業操作收據上 如附表所示「俊貿儲值證券部」及「婁竣勝」等偽造印文及 「婁竣勝」之偽造署押,應依刑法第219規定諭知沒收,然 上開收據本身既經被告交付予告訴人,即非被告所有,自無 從宣告沒收。 (二)洗錢之財物  ⒈按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律,刑   法第2條第2項定有明文。查被告行為後,洗錢防制法第18條   第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定,業經修正   為同法第25條第1項規定,於113年7月31日公布,並於同年0   月0日生效施行,是本案自應適用裁判時即修正後之現行洗   錢防制法第25條第1項之規定。修正後洗錢防制法第25條第1   項規定:「犯第十九條、第二十條之罪,洗錢之財物或財產   上利益,不問屬於犯罪行為人與否,沒收之。」而依修正後   洗錢防制法第25條第1項修正理由說明:考量澈底阻斷金流   才能杜絕犯罪,為減少犯罪行為人僥倖心理,避免「經查   獲」之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯   罪行為人所有而無法沒收之不合理現象,爰於第一項增訂   「不問屬於犯罪行為人與否」等語,即仍以「經查獲」之洗   錢之財物或財產上利益為沒收前提要件。  2.查本案遭被告隱匿之詐欺贓款,已轉交予不詳本案詐欺集  團成員,不在被告實際管領、保有之中,且未經查獲,自  無從依洗錢防制法第25條第1項前段規定於諭知沒收。  (三)犯罪所得部分     被告於偵訊時供稱:其薪水是論件計酬,算是月結,...... 一個月還沒做完,就被抓現行犯了等語(見偵查卷第362頁 ),且依卷存證據資料,無證據證明被告有何犯罪所得,則 依「事證有疑,利歸被告」之法理,應認被告並未因本案取 得其他不法利得,爰不予宣告沒收、追徵。  據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項、第450條第1項(依法院辦理刑 事訴訟案件應行注意事項第159點,判決書據上論結部分,得僅 引用應適用之程序法條),判決如主文。 本案經檢察官鄭東峯提起公訴,檢察官葉惠燕到庭執行職務。  中  華  民  國  113  年  10  月   4  日          刑事第二十二庭 法 官 翁毓潔 上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。                  書記官 陽雅涵 中  華  民  國  113  年  10  月  4   日           附表 編號 偽造印文、署押及數量 所在文書 1 「俊貿儲值證券部」印文1枚 扣案商業操作收據 2 「婁竣勝」署押1枚、印文1枚 附錄本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者,依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具,   對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或   電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢,指下列行為: 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。   洗錢防制法第19條   洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併科新臺幣1億元以 下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者,處6月 以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附件:  臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書                   113年度偵字第19824號   被   告 游家俊                                         上列被告因詐欺等案件,已經偵查終結,認應該提起公訴,茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、游家俊於民國112年12月間,加入真實姓名年籍不詳之人所 組成以實施詐術為手段之詐騙集團(下稱本案詐欺集團), 擔任向被害人收取詐騙款項之車手工作。游家俊加入後,即 與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有,基於三人以 上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書等犯意聯絡,先 由本案詐欺集團不詳成員自112年6月3日起,以通訊軟體LIN E暱稱「劉祝華」、「小蓉」及「陳秋雪」等與張淑慧聯繫 ,並佯稱:在太合投資及俊貿國際這兩平台投資,可配合老 師認識的主力、券商一同拉抬股價,亦可透過特殊管道可大 量申購新股等語,致張淑慧陷於錯誤而約定面交款項,詐欺 集團成員知悉張淑慧業已上鈎,則指示游家俊自行列印蓋有 偽造「俊貿儲值證券部」、「婁竣勝」等印文各1枚及「婁 竣勝」簽名之商業操作收據、工作證,即於112年12月6日下 午1時56分許,前往臺北市○○區○○路0段000巷與00弄之吉祥 公園內,偽以外派專員「婁竣勝」,向張淑慧收取現金新臺 幣(下同)70萬元,並將上開偽造收據交付予張淑慧而行使之 ,游家俊得手後,隨即將款項交付予詐欺集團其他成員,以 此方式共同騙張淑慧,並以掩飾特定犯罪所得之本質、來源 及去向。嗣張淑慧察覺有異,報警處理,始循線查悉上情。 二、案經張淑慧訴由新北市政府警察局新莊分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實: 編號 證據名稱 待 證 事 實 1 被告游家俊於偵查之供述 被告坦承全部犯罪事實。 2 證人即告訴人張淑慧於警詢及偵查中之證述 告訴人遭詐騙而將款項交付予被告之事實。 3 告訴人所提出LINE對話內容截圖1份 本案詐欺集團成員於上開時間,以前開方式誆騙告訴人,致告訴人陷於錯誤之事實。 4 內政部警政署刑事警察局刑紋字第1136020485號鑑定書及假收據勘察照片 被告持假工作證及收據,向告訴人收取款項之事實。 二、核被告所為,係犯刑法第216、210條之行使偽造私文書、第3 39條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌、違反 洗錢防制法第2條而犯同法第14條第1項之一般洗錢罪嫌。被 告與詐欺集團其他成員共同偽造「俊貿儲值證券部」公司章 及「婁竣勝」印文及簽名而出具假收據之行為,屬偽造私文 書之部分行為,其後復持以行使,偽造私文書之低度行為亦應為行 使之高度行為所吸收,均不另論罪。被告與本案詐欺集團其他成 員間就上開犯行,有犯意聯絡及行為分擔,請依共同正犯論 處。而被告係以一行為同時觸犯行使偽造私文書、三人以上 共同犯詐欺取財、一般洗錢等罪,為想像競合犯,請依刑法 第55條規定,從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。另 被告為本案犯行所獲取之報酬,核屬其犯罪所得,倘於裁判 前未能實際合法發還被害人,請依刑法第38條之1第1項前段 規定宣告沒收,如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時 ,請依同條第3項規定追徵其價額。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此  致 臺灣臺北地方法院 中  華  民  國  113  年  7   月  15  日                檢 察 官 鄭 東 峯 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  7   月  30  日                書 記 官 楊 玉 嬿   附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第210條 (偽造變造私文書罪) 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處 5 年以下 有期徒刑。 中華民國刑法第216條 (行使偽造變造或登載不實之文書罪) 行使第 210 條至第 215 條之文書者,依偽造、變造文書或登載 不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者,處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑,得併科 1 百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具,   對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或   電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處 7 年以下有期徒刑,併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-02-27

TPHM-113-原上訴-367-20250227-2

上訴
臺灣高等法院

妨害公務

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5019號 上 訴 人 即 被 告 尤俊昇 指定辯護人 本院公設辯護人唐禎琪 上列上訴人即被告因妨害公務案件,不服臺灣桃園地方法院113 年度訴字第299號,中華民國113年7月31日第一審判決(起訴案 號:臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第49466號),提起上訴, 本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   事 實 一、尤俊昇於民國112年9月16日晚間8時許,在桃園市○○區○○○路 000號前劃設有紅實線之禁止臨時停車處,違規臨時停放所 駕駛之車牌號碼0000-00號自用小客車(下稱本案車輛),嗣 於同日晚間8時45分許,經至該路段執行巡邏勤務之桃園市 政府警察局保安警察大隊警員吳紘綸、蕭傑文、孫榮廷發現 此情上前盤查勸導過程,發現尤俊昇無駕駛執照,乃向尤俊 昇告以因其無駕駛執照,不得駕駛車輛行駛道路,要求尤俊 昇將本案車輛熄火、下車,詎尤俊昇因恐斯時持有之毒品為 警查獲而拒不配合,為駛離現場而趁隙將所駕駛本案車輛排 入前進(D)檔位,立於本案車輛駕駛座旁之警員吳紘綸見 狀迅即出手拉住該車方向盤加以阻止,然尤俊昇仍基於駕駛 動力交通工具對依法執行職務公務員施強暴之犯意,加速駛 離並致警員吳紘綸倒地,受有雙下肢鈍挫傷、右肘鈍挫傷之 傷害(傷害部分未據告訴),尤俊昇以此駕駛動力交通工具 施強暴之方式妨害警員吳紘綸、蕭傑文、孫榮廷執行公務, 嗣經警追緝而於同日晚間8時50分許,在桃園市○○區○○○路00 號前攔檢查獲,帶同尤俊昇返回逃逸路線,於同日晚間9時1 0分許,在桃園市○○區○○○街000號對面處查獲尤俊昇所丟棄 之海洛因毒品。 二、案經桃園市政府警察局刑事警察大隊報告臺灣桃園地方檢察 署檢察官偵查起訴。     理 由 壹、證據能力   本件認定犯罪事實所引用之證據,皆無證據證明係公務員違 背法定程序所取得,又檢察官及辯護人於本院準備程序、審 理時同意作為證據(本院卷第68至70、102至104頁),而被 告尤俊昇於原審審理調查證據,迄至言詞辯論終結前均未聲 明異議(原審訴字卷第155至160頁),其於本院審理時經合 法傳喚無正當理由不到庭,應認無相異之主張,復經審酌該 等證據製作時之情況,尚無顯不可信與不得作為證據之情形 ,亦無違法不當與證明力明顯過低之瑕疵,且與待證事實具 有關聯性,認為以之作為證據應屬適當,依刑事訴訟法第15 8條之4反面解釋及第159條之5規定,認均有證據能力。 貳、實體部分 一、認定事實所憑證據及理由   被告尤俊昇於本院審理期日,經合法傳喚無正當理由未到庭 ,其於上訴狀否認犯行,辯稱:因伊與立於駕駛座旁之員警 爭論,以致伊未將車輛剎車踩住,造成車輛依然前進,連帶 使該伸手拉住方向盤之員警倒下,另名立於車輛前方之員警 則前往查看倒下之同事是否無恙,伊無駕駛動力交通工具對 依法執行職務公務員施強暴之犯意,且有悔意云云;辯護人 辯護稱:案發當時被告刻意避開前方員警而偏行左駛,起步 過程或因慌張始未注意另有員警出手攀附方向盤,被告是否 確有駕駛動力交通工具對依法執行職務公務員施強暴之犯意 ,尚有疑義,且員警所受傷勢並無大礙,原審量刑是否過重 ,亦有審酌餘地等語。查:  ㈠被告於上述時地,因違規臨時停放所駕駛之本案車輛,經執 行巡邏勤務之桃園市政府警察局保安警察大隊警員吳紘綸、 蕭傑文、孫榮廷發現此情上前盤查勸導過程,發現被告無駕 駛執照,乃向之告以因其無駕駛執照,不得駕駛車輛行駛道 路,要求被告將本案車輛熄火、下車,然被告仍未下車且欲 駕車離去,警員吳紘綸見狀出手拉住該車方向盤,惟本案車 輛仍前行後,警員吳紘綸旋倒地受有雙下肢鈍挫傷、右肘鈍 挫傷等情,經證人即桃園市政府警察局保安警察大隊警員吳 紘綸、蕭傑文、孫榮廷於原審審理時證述明確(原審訴字卷 第83至110頁),並據原審勘驗案發時地員警配置之密錄器 檔案,製有勘驗筆錄及截圖翻拍照片可按(原審訴字卷第78 至82、122-1至122-2頁),且有臺北榮民總醫院桃園分院診 斷證明書、員警職務報告及被告之汽車駕駛人資料(速偵卷 第59至61頁,原審訴字卷第123頁),此部分事實,均堪認 定。   ㈡證人吳紘綸於原審審理時證稱:我與警員蕭傑文、孫榮廷, 於112年9月16日晚間8時45分左右,在桃園市○○區○○○路000 號前攔查被告;我們當時執行巡邏勤務,發現被告紅線違停 後,確認被告的身分,當時被告沒有駕照,所以要製作交通 違規罰單;被告當時既然沒有駕駛執照,所以就不能再把這 台車子開走,人要下車;我有穿制服及表明為員警身分;那 時候要請被告下車,他就把車門直接關起來,然後直接打入 D檔駛離;被告駛離過程造成我雙下肢鈍挫傷、右肘鈍挫傷 ;站在被告車頭右前方的是警員蕭傑文;密錄器檔案畫面時 間20:49:53以左手拉住被告駕駛車輛之方向盤的那隻手是 我的手;我右手肘鈍挫傷應該是撞到車門;因為已經要到分 隔島,我如果再不放手會被車輛輾過去,所以不得不放開手 ;被告駕車要離開的路徑有可能會撞到右前方的孫榮廷;被 告駕車逕行離去,且在我左手拉方向盤的過程中,會對我執 行勤務產生危險等語綦詳(原審訴字卷第83至86、93至94頁 ),核與證人蕭傑文、孫榮廷於原審審理時證述案發當時情 節相符(原審訴字卷第95至110頁);又依諸本件密錄器拍 攝畫面可見,案發當時本案車輛右靠臨停於路旁,本案車輛 前方且尚另停有某自小客車,是被告若欲駕車離去,勢須將 本案車輛左偏以駛入車道,而員警吳紘綸、蕭傑文、孫榮廷 斯時均著制服執行勤務,孫榮廷站立於本案車輛右前方,吳 紘綸則立於本案車輛駕駛座旁、以左手拉住被告車輛方向盤 ,然被告仍將車輛強行左偏駛入車道離去等情,均有前述原 審勘驗筆錄及截圖翻拍照片在卷可按;堪認被告明確知悉吳 紘綸、蕭傑文、孫榮廷等人係員警執行勤務,更能清楚目擊 員警站立於其車身周遭,尤以員警吳紘綸在被告不聽勸阻下 車仍執意駕車前駛之際,業在緊鄰被告左側之處,徒手抓住 本案車輛方向盤,被告無視上情,猶仍執意駕車自路旁起駛 向左駛入道路甚而拖行吳紘綸前進,俱見被告係以此駕駛動 力交通工具施強暴之方式,妨害警員吳紘綸、蕭傑文、孫榮 廷執行公務甚明,尚難以被告起駛之際有駕車左偏之情,執 為有利於被告之認定;辯護人辯護稱:案發當時被告刻意避 開前方員警偏行左駛,起步過程或因慌張始未注意另有員警 出手攀附方向盤,被告是否確有駕駛動力交通工具對依法執 行職務公務員施強暴之犯意,尚有疑義等語,難以採憑。  ㈢被告於警詢時供認:(你為何要駕車逃逸衝撞現場值勤之員警) 我是緊張怕被員警查獲毒品,所以有這個行為,我不是有意 的衝撞警察的,是剛好員警在駕駛座的左邊(你稱沒有要衝 撞員警,為何現場員警遭你車輛拖行時,你並未即時停車) 因為怕警察查獲毒品(員警在尾隨你逃逸的過程中,見你駕 駛車輛行跡詭異,並將你帶返回你所逃逸之路線,於○○區○○ ○街號前,發現地上有毒品,你如何解釋)是我在逃逸過程中 從車內丟出來的,我現場有向員警坦承是我丟的等語(速偵 卷第15至16頁);偵查供稱:當時有兩個警察,我心生畏懼 就催油門要走,我催油門時只有一個警察在駕駛座旁,我承 認我有開車拖行警察讓警察跌倒;本件妨害公務我認罪等語 明確(速偵卷第107頁);又被告於案發時,以駕駛動力交 通工具施強暴之方式妨害警員吳紘綸、蕭傑文、孫榮廷執行 公務,嗣經警追緝而於同日晚間8時50分許,在桃園市○○區○ ○○路00號前攔檢查獲,帶同被告返回逃逸路線,於同日晚間 9時10分許,在桃園市○○區○○○街000號對面處查獲被告所丟 棄之海洛因毒品等情,亦據證人即員警吳紘綸、蕭傑文、孫 榮廷於原審審理時證述在卷,並有前述員警吳紘綸出具之職 務報告、原審勘驗筆錄暨截圖翻拍照片可參(速偵卷第61頁 、原審訴字卷第78至110、122-1至122-2頁),足認被告於案 發當時,係因恐所持有之毒品遭警查獲,為駛離現場,除趁 隙將所駕駛本案車輛排入前進(D)檔位外,更催動油門離 去,核非僅係未踩緊本案車輛剎車之情,被告主觀上有以駕 駛動力交通工具對依法執行職務公務員施強暴之動機、犯意 甚明;被告於上訴狀所稱:因伊與立於駕駛座旁之員警爭論 ,以致伊未將車輛剎車踩住,造成車輛依然前進,連帶使該 伸手拉住方向盤之員警倒下,另名立於車輛前方之員警則前 往查看倒下之同事是否無恙,伊無駕駛動力交通工具對依法 執行職務公務員施強暴之犯意云云,核係事後卸責之詞,並 不足採。  ㈣綜上各情,被告主觀上知悉吳紘綸、蕭傑文、孫榮廷均為依 法執行職務之公務員,且該等員警站立於本案車輛周遭,與 其距離甚近,員警吳紘綸更有徒手抓住本案車輛方向盤之舉 ,然被告仍執意催動油門離去現場,而對吳紘綸等員警為物 理力之行使,堪認被告確實對執行職務之警員以駕駛動力交 通工具之方式施強暴之行為甚明,本案事證明確,被告所辯 ,均無可採,其犯行足以認定,應予依法論科。 二、論罪  ㈠核被告所為,係犯刑法第135條第3項第1款、第1項之以駕駛 動力交通工具對依法執行職務之公務員施強暴罪。  ㈡刑法第135條第1項之妨害公務罪,屬妨害國家公務之執行, 為侵害國家法益,並非侵害個人法益之犯罪,如對於公務員 2人以上依法執行職務時,施強暴脅迫而妨害職務之執行, 仍屬單純一罪,並無刑法第55條所謂「想像競合犯」之法例 適用(最高法院85年度台非字第238號、88年度台上字第411 4號判決參照)。本件被告基於同一逃避取締之目的,對依 法執行職務之警員吳紘綸、蕭傑文、孫榮廷施強暴行為,揆 諸前揭說明,仍屬侵害單一之國家法益,僅論以單純一罪。  ㈢起訴書固記載被告前因施用第一、二級毒品、販賣第一級毒 品未遂等案件,經法院判處罪刑確定後,由本院以99年聲字 第2722號裁定應執行有期徒刑8年10月確定,109年3月16日 假釋出監併付保護管束,迄110年7月25日縮刑期滿未經撤銷 假釋,未執行之刑以已執行完畢論,其於有期徒刑執行完畢 後5年內,又故意再犯有期徒刑以上之本罪,應依刑法第47 條第1項累犯規定加重其刑;惟考量被告前揭犯罪與本案之 犯罪,罪質不同,且無關聯性,尚難遽認其有何犯本案之特 別惡性及對刑罰反應力薄弱之情,爰不依累犯規定加重其刑 。 三、原審以被告罪證明確,適用刑法第135條第3項第1款,並審 酌被告於警方取締交通違規時,漠視國家公權力,以駕車疾 駛之方式,施強暴於依法執行勤務之員警,破壞國家法紀執 行之尊嚴,復可能造成員警傷亡之嚴重後果,實不應寬縱, 且犯後否認犯行,更未與員警達成和解,犯後態度不佳,復 兼衡被告犯罪之動機、手段、情節、素行(不論以累犯加重 )、兼衡被告自陳智識程度為國中肄業、案發時從事防水工 作等一切情狀,量處有期徒刑1年。經核原判決之認事用法 ,並無違誤,其量刑亦稱妥適。被告上訴仍執陳詞否認犯罪 而指摘原判決不當,惟被告辯解何以不足採信,業經本院指 駁如前,從而,本件上訴為無理由,應予駁回。 四、被告經本院合法傳喚,無正當理由不到庭,爰不待其陳述, 為一造辯論判決。   據上論斷,應依刑事訴訟法第371條、第368條,判決如主文。 本案經檢察官邱偉傑提起公訴,檢察官吳青煦到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          刑事第二十二庭審判長法 官 游士珺                    法 官 黃于真                    法 官 陳明偉 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 翁子翔 中  華  民  國  114  年  3   月  3   日 附錄:本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第135條 對於公務員依法執行職務時,施強暴脅迫者,處三年以下有期徒 刑、拘役或三十萬元以下罰金。 意圖使公務員執行一定之職務或妨害其依法執行一定之職務或使 公務員辭職,而施強暴脅迫者,亦同。 犯前二項之罪而有下列情形之一者,處六月以上五年以下有期徒 刑: 一、以駕駛動力交通工具犯之。 二、意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品犯之。 犯前三項之罪,因而致公務員於死者,處無期徒刑或七年以上有期徒刑;致重傷者,處三年以上十年以下有期徒刑。

2025-02-27

TPHM-113-上訴-5019-20250227-1

上訴
臺灣高等法院

毒品危害防制條例等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5913號 上 訴 人 即 被 告 張藝瀧(原名張志昌) 指定辯護人 本院公設辯護人唐禎琪 上列上訴人即被告因違反毒品危害防制條例等案件,不服臺灣新 北地方法院112年度重訴字第30號,中華民國113年8月22日第一 審判決(起訴案號:臺灣新北地方檢察署112年度偵字第73815號 ;移送併辦案號:同署113年度偵字第1631號、113年度偵字第21 08號),提起上訴,本院判決如下:   主 文 原判決關於刑之部分撤銷。 前開撤銷部分,處有期徒刑參年。   理 由 一、按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之,刑 事訴訟法第348條第3項定有明文。本案被告張藝瀧僅就原判 決之「刑(含加重減輕其刑)」提起上訴(見本院卷第56頁 、第138頁),是本院上訴審理範圍應以此為限,合先敘明 。 二、被告所為,係犯毒品危害防制條例第4條第第2項之運輸第二 級毒品,及懲治走私條例第2條第1項之私運管制物品進口罪 ,並應從一重論以運輸第二級毒品罪處斷;扣案之第二級毒 品大麻30包(含包裝袋30個,驗餘總淨重5,821.85公克)應 予沒收銷燬,被告所有供犯罪所用之iPhone 14Pro Max手機 及iPhone XR手機各1支應予沒收,業經原判決認定在案。 三、加重減輕其刑之理由  ㈠被告於偵查、原審及本院審理時均自白運輸第二級毒品犯行 (見偵字第73815號卷第225頁,原審卷第242頁,本院卷第1 43頁),爰依毒品危害防制條例第17條第2 項之規定減輕其 刑。  ㈡被告於民國112年10月24日遭警查獲後第一次警詢時,即指稱 上手為「陳定嘉」或「黃定嘉」(見偵字第73815號卷第8頁 ),翌(25)日第2次警詢時再稱「陳定嘉」或「黃定嘉」 為IG帳號ace_0616之人,且其與「陳定嘉」或「黃定嘉」之 間有共同朋友叫王黃勁傑(見偵字第73815號卷第19頁、第2 2頁),迨112年12月11日警詢時另指稱王黃勁傑即00000000 00門號之申登人,陳竑嘉即「陳定嘉」或「黃定嘉」(見原 審卷第177至182頁)。嗣經警於113年7月10日拘提陳竑嘉及 王黃勁傑,認定該2人與被告、黃瑋翔等人涉犯共同運輸第 二級毒品大麻罪嫌,而於113年7月14日以北市警信分刑字第 1133018040號報告書報請臺灣臺北地方檢察署偵辦,有上開 報告書在卷可查(見本院卷第81至87頁),固與毒品危害防 制條例第17條第1項所定「供出毒品來源,因而查獲其他共 犯」要件相符,惟因被告於本案所參與者為居中聯繫之重要 角色,且且所運輸之第二級毒品大麻數量(驗餘總淨重高達 5,821.85公克)非微,不宜逕予免除其刑或依刑法第66條但 書規定減至3分之2,爰依上開規定,遞減輕其刑。  ㈢按刑法第59條規定之酌量減輕其刑,必須犯罪另有特殊之原 因與環境,在客觀上足以引起一般同情,認為即使予以宣告 法定最低度刑,猶嫌過重者,始有其適用。此所謂法定最低 度刑,固包括法定最低本刑;惟遇有其他法定減輕之事由者 ,則應係指適用其他法定減輕事由減輕後之最低度刑而言。 被告於本案所參與者為居中聯繫之重要角色,且所運輸之第 二級毒品大麻數量非微,如若流入市面,將對社會秩序造成 相當危害,本應予以相當程度之非難,況經依毒品危害防制 條例第17條第1、2項規定遞減輕其刑後,客觀上已無如科以 法定最低本刑(即有期徒刑2年6月),猶嫌過重,而足以引 起一般同情之情形。是被告於原審時請求依刑法第59條規定 酌減其刑云云(見原審卷第148頁),尚難遽採。  四、撤銷改判之理由    ㈠原判決對被告所犯上揭犯行予以科刑,固非無見。惟其未及 審酌上揭陳竑嘉及王黃勁傑經警拘提並因而查獲之事實,而 未依毒品危害防制條例第17條第1項遞減輕其刑,尚有未洽 。被告上訴意旨指摘及此(即未及適用毒品危害防制條例第 17條第1項減輕其刑),為有理由。原判決既有上揭未洽, 自應由本院就原判決「刑」之部分予以撤銷改判。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌被告明知大麻為毒品危害防 制條例第2條第2項第2款所規定之第2級毒品,亦屬行政院依 據懲治走私條例第2條第3項公告之「管制物品管制品項及管 制方式」所列管之管制進出口物品,不得運輸及私運進口, 竟為牟取私利,居中聯繫陳竑嘉、王黃勁傑、黃瑋翔等人共 同運輸本案第二級毒品,如若流入市面,將對社會秩序造成 相當危害,本應予以相當程度之非難,另考量被告犯後始終 自白犯行,並供出共犯陳竑嘉及王黃勁傑因而查獲之態度, 兼衡其犯罪之動機、目的、參與犯罪之程度、素行、智識程 度及生活狀況(教育程度為大學休學,從事餐廳工作,月收 入約新臺幣3萬多元,與父母同住,未婚,無子女,見本院 卷第144頁)等一切情狀,量處如主文第2項所示之刑。 據上論斷,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官許慈儀提起公訴,檢察官羅松芳到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  26  日          刑事第十四庭 審判長法 官 王屏夏                    法 官 潘怡華                    法 官 楊明佳 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 尤朝松 中  華  民  國  114  年  2   月  26  日 附錄本案論罪科刑法條: 毒品危害防制條例第4條 製造、運輸、販賣第一級毒品者,處死刑或無期徒刑;處無期徒 刑者,得併科新臺幣3千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第二級毒品者,處無期徒刑或10年以上有期徒 刑,得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第三級毒品者,處7年以上有期徒刑,得併科 新臺幣1千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第四級毒品者,處5年以上12年以下有期徒刑 ,得併科新臺幣5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者,處1年以上7年 以下有期徒刑,得併科新臺幣1百50萬元以下罰金。 前五項之未遂犯罰之。 懲治走私條例第2條 私運管制物品進口、出口者,處7年以下有期徒刑,得併科新臺 幣3百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 第1項之管制物品,由行政院依下列各款規定公告其管制品項及 管制方式: 一、為防止犯罪必要,禁止易供或常供犯罪使用之特定器物進口 、出口。 二、為維護金融秩序或交易安全必要,禁止偽造、變造之各種貨 幣及有價證券進口、出口。 三、為維護國民健康必要,禁止、限制特定物品或來自特定地區 之物品進口。 四、為維護國內農業產業發展必要,禁止、限制來自特定地區或 一定數額以上之動植物及其產製品進口。 五、為遵守條約協定、履行國際義務必要,禁止、限制一定物品 之進口、出口。

2025-02-26

TPHM-113-上訴-5913-20250226-1

上易
臺灣高等法院

毒品危害防制條例

臺灣高等法院刑事判決 113年度上易字第2351號 上 訴 人 即 被 告 熊吉祥 指定辯護人 本院公設辯護人唐禎琪 上列上訴人因毒品危害防制條例案件,不服臺灣桃園地方法院113年度審易字第2536號,中華民國113年10月24日第一審判決(起訴案號:臺灣桃園地方檢察署113年度毒偵字第3165號),提起上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   事 實 一、熊吉祥於民國113年6月1日上午11時許,在桃園市○○區○○路0 段000巷00號住處,基於施用第一級毒品、第二級毒品之犯 意,分別以摻入香菸吸食方式,施用第一級毒品海洛因1次 ,另以燃燒玻璃球吸食方式,施用第二級毒品甲基安非他命 1次。嗣於同日下午2時許,在桃園市楊梅區三民路陽光山林 社區警衛室前,熊吉祥於有偵查犯罪職權之公務員發覺其施 用毒品犯行前,主動供出施用毒品犯行而自願接受裁判,並 交付第一級毒品海洛因8包(共計毛重5.07公克)、第二級 毒品甲基安非他命1包(毛重2.64公克)、分裝袋1包予警方 扣案。 二、案經桃園市政府警察局楊梅分局移送臺灣桃園地方檢察署檢 察官偵查起訴。   理 由 、程序部分: 一、上訴範圍: ㈠、按上訴得對於判決之一部為之。對於判決之一部上訴者,其 有關係之部分,視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免 訴或不受理者,不在此限。上訴得明示僅就判決之刑、沒收 或保安處分一部為之,刑事訴訟法第348條有明文規定。 ㈡、被告上訴意旨略以:被告主動坦白認罪,誠心悔改,現已努 力工作,正常生活,念在被告戒除毒癮,重新生活之情形, 請從輕量刑等語,有刑事上訴狀乙份在卷可按(見本院卷, 第25至29頁),依書狀所述,被告似乎僅對量刑為上訴,然 被告於本院審理時並未到庭,無法探求其真意,為保障被告 之訴訟權,且公設辯護人為被告之利益,已表明全部上訴( 見本院卷,第86頁),本院認本案為全部上訴。 二、按觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後,3年內再犯毒品 危害防制條例第10條之罪者,檢察官或少年法院(地方法院 少年法庭)應依法追訴或裁定交付審理,毒品危害防制條例 第23條第2項定有明文。查,被告於110年間因施用第一級毒 品、第二級毒品案件,經臺灣桃園地方法院以110年度毒聲 字第86號裁定令入勒戒處所觀察勒戒,被告於110年6月23日 執行觀察勒戒完畢而釋放,有法院前案紀錄表在卷可參(見 本院卷,第37頁、第58至59頁),被告於上開觀察勒戒執行 完畢釋放後3年內再犯施用第一級毒品罪與第二級毒品罪, 依上開說明,應依法追訴,檢察官起訴程序於法有據 三、本判決所援引之非供述證據,無證據證明係公務員違背法定 程序所取得,復無顯有不可信之情況或不得作為證據之情形 ,並經本院依法踐行調查證據程序,依刑事訴訟法第158條 之4反面解釋,自均具有證據能力,而得採為判決之基礎。    、實體部分: 一、上揭事實業據被告於警詢、偵訊、原審審理時坦承不諱,且 有查獲施用毒品案件經過情形紀錄表、楊梅分局搜索扣押筆 錄(受執行人:熊吉祥)、扣押物品目錄表、扣押物品收據 、自願受採尿同意書、真實姓名與尿液、毒品編號對照表、 被告通聯紀錄表、搜索照片、扣押物品清單、桃園市政府警 察局楊梅分局113年7月2日楊警分刑字第1130027817號函暨 附件(濫用藥物尿液檢驗報告)、法務部調查局濫用藥物實 驗室113年7月4日調科壹字第11323913230號鑑定書、毒品證 物檢驗報告在卷可稽(見毒偵卷,第15頁、第49至55頁、第 57頁、第59頁、第63頁、第65至66頁、第169頁、第171至17 5頁、第183頁、第185頁;原審卷第71、89頁),復有扣案 之第一級毒品海洛因8包、第二級毒品甲基安非他命1包可佐 ,足認被告之任意性自白與事實相符,犯行堪予認定。 二、核被告所為,係犯毒品危害防制條例第10條第1項之施用第 一級毒品罪,同條例第10條第2項之施用第二級毒品罪。被 告因施用而持有第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他 命之低度行為,均分別為施用之高度行為所吸收,均不另論 罪。被告所犯上開2罪,犯意各別,行為互殊,應予分論併 罰。 三、本案刑之加重與減輕事由:  ㈠、被告於①105年間,因施用第一級與第二級毒品案件,經本院 以105年度上訴字第399號判決各判處有期徒刑7月、有期徒 刑4月確定;②105年間,因施用第一級與第二級毒品案件, 經臺灣桃園地方法院(下稱桃園地院)以105年度審簡字第4 49號判決各判處有期徒刑5月、有期徒刑2月,定執行刑為有 期徒刑6月確定;③105年間,因持有第一級毒品與施用第二 級毒品案件,經桃園地院以105年度審訴字第1265號判決各 判處有期徒刑1年1月、有期徒刑4月確定;④105年間,因施 用第一級與第二級毒品案件,經桃園地院以105年度審訴字 第1107號判決各判處有期徒刑7月、有期徒刑3月確定;前揭 ①至③部分宣告刑經桃園地院以106年度聲字第2422號裁定定 執行刑為有期徒刑2年4月確定,④部分宣告刑經桃園地院以1 06年度聲字第2423號裁定定執行刑為有期徒刑8月確定,有 期徒刑2年4月與有期徒刑8月合併執行,刑期起算日期為105 年10月12日,縮刑期滿日期為108年5月24日,被告於107年8 月13日因縮短刑期假釋出監。被告復於假釋期間之108年間 ,因施用第二級毒品案件,經桃園地院以108年度審訴字第4 66號判決各判處有期徒刑6月、有期徒刑5月,定執行刑為有 期徒刑9月,經本院以109年度上訴字第903號判決駁回上訴 確定。被告假釋經撤銷後殘刑為有期徒刑9月11日,與上揭 有期徒刑9月合併執行,於109年11月2日入監執行,於111年 6月15日執畢,業據檢察官提出刑案資料查註紀錄表、矯正 簡表指明,且有本院前案紀錄表在卷可稽,其於前案有期徒 刑執畢之5年內故意分別再犯有期徒刑以上之本罪,均為累 犯。衡酌被告所犯前案與本案均為罪質相同之施用毒品案件 ,被告顯未能記取前案科刑之教訓謹慎行事,漠視法紀,其 對刑罰之反應力薄弱,未因此產生警惕作用,依司法院釋字 第775號解釋意旨,就所犯施用第一級毒品罪與施用第二級 毒品罪均依刑法第47條第1項規定加重其刑。 ㈡、刑法第62條所指之「發覺」,係指有偵查犯罪職權之公務員 已知悉犯罪事實並知犯罪人為何人或對其發生嫌疑時,即得 謂為已發覺,但此項對犯人之嫌疑,仍須有確切之根據得為 合理之可疑者,始足當之,若單純主觀上之懷疑,要不得謂 已發生嫌疑。所謂知悉,固不以確知其為犯罪之人為必要, 但必其犯罪事實,確實存在,且為該管公務員所確知,始屬 相當。本件被告於113年6月1日下午2時許,在桃園市楊梅區 之陽光山林社區警衛室遭警員查知為臺灣桃園地方檢察署發 布通緝之毒品通緝犯,遂主動將隨身攜帶之海洛因與甲基安 非他命交付警員,並主動供出施用海洛因與甲基安非他命之 犯行,有113年6月1日之調查筆錄附卷可按(見毒偵卷,第2 4至25頁),審酌被告雖為毒品通緝犯毒品列管人口,然被 告在尿液經採集送驗前,主動向警員自承有上述施用毒品犯 行,而單純因毒品列管受檢尚不足以做為合理懷疑被告施用 毒品之依據。從而,被告於有偵查犯罪職權之公務員發覺其 施用毒品犯行前,主動供出並不逃避接受裁判,合於自首要 件,審酌被告雖有多次施用毒品之紀錄,顯見其始終無法抵 抗毒品誘惑,戒毒意志不堅,惟終究願意面對過錯,並無掩 飾,爰依刑法第62條前段規定減輕其刑。  ㈢、被告之刑同時有加重及減輕之情形,依刑法第71條第1項之規 定,先加後減之。  四、上訴駁回之理由:       ㈠、按量刑係法院就繫屬個案犯罪之整體評價,為事實審法院得 依職權自由裁量之事項,量刑判斷當否之準據,應就判決之 整體觀察為綜合考量,並應受比例原則等法則之拘束,非可 恣意為之,致礙其公平正義之維護,必須兼顧一般預防之普 遍適應性與具體個案特別預防之妥當性,始稱相當。苟已斟 酌刑法第57條各款所列情狀,而未逾越法定刑度,如無偏執 一端,致有明顯失出失入之恣意為之情形,上級審法院即不 得單就量刑部分遽指為不當或違法(最高法院100年度台上 字第5301號判決意旨參照)。   ㈡、原審量刑已就被告有上述施用毒品之前案紀錄構成累犯而應 予加重其刑及合於自首減輕其刑之規定加以斟酌,並衡諸施 用毒品屬自戕性之犯罪,本質上並未危及他人,對社會造成 的直接危害有限,與其他犯罪類型相較,可罰性相對偏低, 此類犯罪又屬成癮性的病患型犯罪,即便對被告施以刑罰, 警告意義亦遠大於矯正成效,復斟酌被告坦承犯行之犯後態 度、年齡智識、經濟與家庭狀況等刑法第57條所列各款情狀 詳為斟酌,量處被告有期徒刑6月、有期徒刑2月,定執行刑 為有期徒刑7月及諭知易刑標準,核屬在適法範圍內行使其 量刑之裁量權,其所為量刑並未逾越法定刑度,亦無違背公 平正義之精神,客觀上不生量刑過重過輕之裁量權濫用;且 敘明扣案之第一級毒品海洛因8包與第二級毒品甲基安非他 命1包應依毒品危害防制條例第18條第1項前段沒收銷燬,分 裝袋1包則為被告供施用第一級毒品所用之物,併依刑法第3 8條第2項前段規定沒收,核無違法或不當之情形。 ㈢、被告雖以前詞提起上訴,然被告坦承犯罪、合於自首減刑等 業經原審詳加審酌,且被告已有多次施用毒品紀錄,原審仍 僅各量處有期徒刑6月、有期徒刑2月,已屬從輕量刑,且所 定執行刑有期徒刑7月,亦是依刑法第51條第5款規定,於各 刑中之最長期(有期徒刑6月)以上,各刑合併之刑期(有 期徒刑8月)以下,定其刑期。上訴意旨所執理由尚不足以 動搖原判決之量刑,核屬無由,應予駁回。 五、被告經合法傳喚,無正當之理由不到庭,爰不待其陳述,逕 行判決。   據上論結,應依刑事訴訟法第368條、第371條,判決如主文。  本案經檢察官蔡沛珊提起公訴,檢察官莊俊仁到庭執行職務。  中  華  民  國  114  年  2   月  20  日          刑事第二十庭 審判長法 官 吳淑惠                     法 官 吳定亞                     法 官 張宏任 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 洪于捷 中  華  民  國  114  年  2   月  21  日

2025-02-20

TPHM-113-上易-2351-20250220-1

原上訴
臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度原上訴字第336號 上 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 黃語凡 指定辯護人 本院公設辯護人唐禎琪 上列上訴人因被告詐欺等案件,不服臺灣桃園地方法院113年度 審原金訴字第131號,中華民國113年8月21日第一審判決(起訴 案號:臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第13694號),提起上訴 ,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   事實及理由 一、經本院審理結果,認為原判決以被告黃語凡犯修正前洗錢防 制法第14條第1項之洗錢罪,及刑法第339條第1項之詐欺取 財罪。其以一行為同時犯上揭2罪名,應依刑法第55條前段 規定,從一重之洗錢罪處斷,處有期徒刑2月,併科罰金新 臺幣(下同)2萬元,罰金如易服勞役,以1千元折算1日。 其認事用法及量刑均無不當,應予維持。除原判決第4頁第9 行之「第3款」為「第1款」之誤植,應予更正外,餘均引用 原判決書記載之事實、證據及理由(如附件)。 二、檢察官上訴意旨略以:㈠被告係與冒用臺北地方檢察署檢察 官名義之人、冒用臺北市政府警察局林姓警官名義之人及前 來收款之人等三人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財罪, 原判決僅論以刑法第339條第1項之普通詐欺取財罪,容有未 恰。㈡被告犯後未與告訴人陳美華達成調解或賠償損害,原 審僅處有期徒刑2月,併科罰金2萬元,顯屬過輕。㈢未扣案 之洗錢財物70萬元應依洗錢防制法第25條第1項規定沒收云 云。 三、上訴駁回之理由  ㈠告訴人係遭冒用臺北地方檢察署檢察官及臺北市政府警察局 林姓警官名義之人行騙,因而匯款至被告之合作金庫銀行大 溪分行帳戶(帳號:000-0000000000000,下稱本案合庫帳 戶),固據告訴人於警詢時證述明確(見偵字第12091號卷 第43頁),且為被告所不爭執(見本院卷第46頁)。惟就被 告主觀上是否知悉「告訴人係遭冒用臺北地方檢察署檢察官 及臺政府警察局林姓警官名義之人行騙」乙節,除據被告於 警詢及歷審時堅決否認(見偵字第12091號卷第10頁,原審 卷第37頁,本院卷第44頁)外,亦無其他證據可資佐證,自 難遽為被告不利之認定。次依被告於本院時稱:我從提供帳 戶到最後交付款項為止,只有在交付款項時見過1個人,但 沒有跟那個人講話,他點完錢就離開了;對方大部分都是用 LINE訊息通知我,僅曾用LINE通話一下下,告訴我在哪碰面 ,我無法確定該人是否為跟我見面收款之人等語(見本院卷 第83至85頁),可知被告雖有與某人用LINE通話,及與某人 見面交款,但因其未與前者「見面」,亦未與後者「交談」 ,無從藉由「外型」或「聲音」辨認是否為不同人,此外, 復無其他證據可資參佐,仍難遽為被告不利之認定。從而, 檢察官上揭第二㈠所言,尚難遽採。  ㈡按量刑之輕重,係屬事實審法院得依職權裁量之事項,倘未 逾越法律所規定之範圍,又未違背罪刑相當原則,即不得任 意指摘為違法。原審於量刑時,業已以行為人責任為基礎, 審酌被告犯罪之動機、目的、手段、犯罪所生危害程度(含 告訴人之受騙金額高達70萬元)、品行、智識程度、家庭經 濟及生活狀況,及犯後坦承犯行之態度等一切情狀,其所為 刑之量定,並未濫用自由裁量之權限,亦無逾越職權或違反 比例原則、罪刑均衡原則,縱與檢察官或告訴人主觀上之期 待不同,仍難指為違法。是檢察官上揭第二㈡段所言,仍無 可採。至原判決雖未將被告與告訴人之調解及賠償情形「載 明」於量刑審酌事項,然查告訴人於原審時已具狀請求被告 返還70萬元等語(見原審卷第31頁),原判決於量刑時亦已 審酌告訴人之受騙金額高達70萬元,顯已將被告迄未與告訴 人調解及賠償之情狀納入審酌,縱未「載明」於原判決量刑 審酌事項,亦已包含於「一切情狀」之審酌範圍,附此敘明 。  ㈢洗錢防制法於113年7月31日修正公布第25條第1項規定:「犯 第19條、第20條之罪,洗錢之財物或財產上利益,不問屬於 犯罪行為人與否,沒收之。」立法理由即謂:「考量澈底阻 斷金流才能杜絕犯罪,為減少犯罪行為人僥倖心理,避免『 經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)』因 非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象,爰於第1項 增訂『不問屬於犯罪行為人與否』,並將所定行為修正為『洗 錢』。」足認現行洗錢防制法第25條第1項為洗錢罪關聯客體 (即洗錢之財物或財產上利益)沒收之特別規定,亦即針對 「經查獲之洗錢財物或財產上利益」此特定物,不問屬於行 為人與否,均應宣告沒收,以達打擊洗錢犯罪之目的;而此 項規定既屬對於洗錢罪關聯客體之沒收特別規定,亦無追徵 之規定,自應優先適用,而無回歸上開刑法總則有關沒收、 追徵規定之餘地。是若洗錢行為人(即洗錢罪之正犯)在遭 查獲前,已將洗錢之財物或財產上利益轉出,而未查獲該關 聯客體,自無洗錢防制法第25條第1項沒收規定之適用,亦 無從回歸前開刑法總則之沒收、追徵規定。查被告於告訴人 受騙匯款70萬元至本案合庫帳戶後,業已連同日另1筆10萬 元之匯入款項一併提領,並在合作金庫銀行桃園分行旁之巷 子內,將之交予某姓名年籍不詳之人,業據被告於警詢、偵 訊及歷審時供述明確(見偵字第12091號卷第11頁、第98頁 ,原審卷第37頁,本院卷第83頁),核與一般詐欺集團慣常 使用之收款手法相符,且無證據足認該等款項仍在被告實際 管領中,堪認被告在遭查獲前,已將上開洗錢財物轉出,因 而未經查獲,自無洗錢防制法第25條第1項沒收規定之適用 。是檢察官上揭第二㈢段所言,亦難遽採。至原判決不予宣 告沒收上開洗錢財物之理由,雖與本院不同,然其結果並無 二致,自無庸據為撤銷之理由,附此敘明。  ㈣綜上所述,檢察官徒憑前詞,指摘原判決違法、不當,均為 無理由,應予駁回。  據上論斷,應依刑事訴訟法第368條、第373條,判決如主文。 本案經檢察官周彤芬提起公訴,檢察官羅松芳到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日          刑事第十四庭 審判長法 官 王屏夏                    法 官 潘怡華                    法 官 楊明佳 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 尤朝松 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日 附件: 臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審原金訴字第131號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被   告 黃語凡 指定辯護人 本院公設辯護人彭詩雯             上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第136 94號),被告就被訴事實為有罪之陳述,本院裁定改依簡式審判 程序進行審理,判決如下:   主   文 黃語凡共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有 期徒刑貳月,併科罰金新臺幣貳萬元,罰金如易服勞役,以新臺 幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本件犯罪事實暨證據,除下列補充及更正外,其餘均與臺灣 桃園地方檢察署檢察官起訴書之記載相同,茲引用如附件。 (一)附件犯罪事實欄一第7至9行「竟仍與真實姓名年籍不詳之 詐欺集團成員基於冒用公務員名義而犯詐欺取財及洗錢之 犯意聯絡」,更正為「竟仍與真實姓名年籍不詳之男子( 無證據證明為未滿18歲之人),共同意圖為自己不法之所有 ,基於詐欺取財及洗錢等犯意聯絡」。 (二)附件犯罪事實欄一第30至31行「將領得之現金全數交給真 實姓名年籍不詳之詐欺集團成員」更正為「將領得之現金 全數交給真實姓名年籍不詳之男子(超過陳美華匯入款項 部分,不在本案範圍)」。 (三)證據部分增列「被告黃語凡於本院準備程序中之自白」。 二、論罪科刑 (一)新舊法比較    按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之 法律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法 第2條第1項定有明文。又關於新舊法之比較,應適用刑法 第2條第1項之規定,為「從舊從優」之比較。而比較時, 應就罪刑有關之事項,如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽 連犯、連續犯、結合犯,以及累犯加重、自首減輕及其他 法定加減原因(如身分加減)與加減例等一切情形,綜合 全部罪刑之結果而為比較,予以整體適用。本件被告黃語 凡行為後,洗錢防制法陸續於民國112年6月14日修正公布 ,自113年6月16日生效施行;113年7月31日修正公布,自 113年8月2日起生效施行。經查:   1.有關洗錢行為之定義,113年7月31日修正前洗錢防制法第 2條規定:「本法所稱洗錢,指下列行為:一、意圖掩飾 或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而移 轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之 本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者 。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後 該條規定:「本法所稱洗錢,指下列行為:一、隱匿特定 犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯 罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持 有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪 所得與他人進行交易」。可見修正後規定係擴大洗錢範圍 ,然本案中被告提供金融帳戶充作詐欺犯罪被害人匯款之 指定帳戶、提領贓款後轉交本案詐欺集團成員,上開所為 均係藉此隱匿特定犯罪所得,無論依修正前或修正後之洗 錢防制法第2條規定,均符合本法所稱「洗錢行為」,對 被告無有利或不利之影響。   2.有關洗錢行為之處罰規定,被告行為時即113年7月31日修 正前洗錢防制法第14條規定:「(第1項)有第2條各款所 列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣(下同 )500萬元以下罰金。(第2項)前項之未遂犯罰之。(第 3項)前2項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑 之刑」。然因修正前規定未就犯行情節重大與否,區分不 同刑度,且為使洗錢罪之刑度與前置犯罪脫鉤,故於113 年7月31日修正並變更條次為第19條,該條項之規定為: 「(第1項)有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10 年以下有期徒刑,併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或 財產上利益未達1億元者,處6月以上5年以下有期徒刑, 併科5,000萬元以下罰金。(第2項)前項之未遂犯罰之」 。本案中被告洗錢之財物未達1億元,經比較上開修正前 後之規定,修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最 重本刑降低為5年以下有期徒刑,較修正前同法第14條第1 項之法定最重本刑7年為輕,修正後洗錢防制法第19條第1 項後段規定顯較有利於被告。   3.有關自白減刑規定,被告行為時即112年6月14日修正前之 洗錢防制法第16條第2項規定「犯前2條之罪,在偵查或審 判中自白者,減輕其刑」;112年6月14日修正之洗錢防制 法第16條第2項規定「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中 均自白者,減輕其刑」;113年7月31日修正之洗錢防制法 第23條第3項則規定「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中 均自白者,如有所得並自動繳交全部所得財物者,減輕其 刑;並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之 財物或財產上利益,或查獲其他正犯或共犯者,減輕或免 除其刑。」,是依被告行為時之洗錢防制法第16條第2項 規定,行為人於偵查或審判中自白即符合減刑之規定,而 依113年7月31日修正前規定及現行法規定,除需於偵查及 歷次審判中均自白外,現行法並增訂如有所得並自動繳交 全部所得財物者,始符減刑規定,故修正後之規定皆非較 有利於被告。   4.綜上,修正後洗錢防制法第19條第1項後段對於行為人洗 錢之財物或財產上利益未達1億元者,法定刑之有期徒刑 上限(即5年),雖較修正前之規定(即7年)為輕,然本 件被告於偵查中並未自白,依112年6月14日修正公布、11 3年7月31日修正公布之洗錢防制法均不符合減刑規定,而 被告於本院審判中自白洗錢犯行,依被告行為時之洗錢防 制法第16條第2項減刑後,其法定刑上限(即7年)經減刑後 (即3年6月),顯較被告有利,依刑法第2條第1項前段規定 ,應適用被告行為時即112年6月14日修正公布前洗錢防制 法第14條第1項、第16條第2項規定。 (二)核被告所為,係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及112 年6月14日修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。 (三)公訴意旨認被告就本案所為,係涉犯刑法第339條之4第1 項第3款之冒用公務員名義詐欺取財罪。惟查,詐欺集團 成員冒用檢察官及員警名義向告訴人陳美華施用詐術,然 因被告僅負責提供金融機帳戶資料及提領匯入之詐欺取財 款項之工作,對於詐欺集團其他成員係以何種方式詐欺告 訴人,顯無從置喙,本院復查無積極證據足資證明被告知 悉詐欺集團成員係以冒用公務員名義之方式而詐欺取財, 依罪疑惟輕之原則,自無從對被告論以刑法第339條之4第 1項第1款之冒用公務員名義犯詐欺取財罪,起訴法條尚有 未洽,惟其社會基本事實相同,且本院已當庭告知被告刑 法第339條第1項之罪名(見本院卷第36頁),爰依刑事訴 訟法第300條之規定,變更起訴法條。 (四)被告與真實姓名年籍不詳之男子就本案之詐欺取財罪與洗 錢罪,具有犯意聯絡及行為分擔,應論以共同正犯。 (五)被告於本案數次提領帳戶內款項之行為,獨立性極為薄弱 ,難以強行分開,依一般社會健全觀念,應就被告對同一 告訴人所匯款項之多次提領行為,各視為數個舉動之接續 施行,合為包括之一行為予以評價,屬接續犯,祇論以1 個一般洗錢罪。 (六)被告以一行為同時觸犯修正前洗錢防制法第14條第1項之 洗錢罪、刑法第339條第1項詐欺取財罪,屬一行為同時觸 犯數罪名之想像競合犯,應依刑法第55條規定,從一重之 洗錢罪處斷。 (七)又被告於本院準備程序、審理中均坦承犯行,應依被告行 為時之洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。 (八)爰以行為人之責任為基礎,審酌被告正值青壯卻不思循正 途賺取所需,詐騙本案告訴人陳美華之款項,所生損害非 輕;惟念被告犯後坦承犯行,複衡諸被告犯罪之動機、目 的、手段、品行與智識程度、家庭經濟及生活狀況、犯罪 所生之損害等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知罰 金易服勞役之折算標準,以示懲儆(被告所犯為最重本刑 7 年以下有期徒刑之罪,縱受6 個月以下有期徒刑之宣告 ,依法仍不得諭知易科罰金之折算標準)。 三、沒收部分 (一)按沒收適用裁判時之法律,刑法第2條第2項定有明文。查 被告行為後,洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財 物或財產上利益之規定,業經修正為同法第25條第1項規 定,於113年7月31日公布,同年8月2日生效施行,自應適 用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定 。次按洗錢防制法第25條第1項規定:「犯第19條、第20 條之罪,洗錢之財物或財產上利益,不問屬於犯罪行為人 與否,沒收之。」,依105年12月28日修正理由係謂「FAT F四十項建議之第四項建議,各國應立法允許沒收洗錢犯 罪行為人洗錢行為標的之財產。原條文僅限於沒收犯罪所 得財物或財產上利益,而未及於洗錢行為標的之財物或財 產上利益,爰予修正,並配合104年12月30日修正公布之 中華民國刑法,將追繳及抵償規定刪除。至於洗錢行為本 身之犯罪所得或犯罪工具之沒收,以及發還被害人及善意 第三人之保障等,應適用104年12月30日及105年6月22日 修正公布之中華民國刑法沒收專章之規定。」 (二)次按宣告沒收或追徵有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、 犯罪所得價值低微,或為維持受宣告人生活條件之必要者 ,得不宣告或酌減之,刑法第38條之2第2項定有明文。 (三)經查,本案告訴人遭詐騙而匯款之新臺幣70萬元,經被告 提領後交付予上游詐欺集團成員,屬洗錢之財產,惟考量 被告在詐欺集團中處於底層車手,就洗錢之財產並無事實 上處分權,倘依現行洗錢防制法第25條第1項宣告沒收, 有過苛之虞,爰參酌比例原則及過度禁止原則,依刑法第 38條之2第2項規定,不予宣告沒收。 (四)末查,本案並無證據證明被告因本件詐欺取財及洗錢犯行 已實際獲有犯罪所得,並無依刑法第38條之1第1項、第3 項規定宣告沒收或追徵之必要,附此敘明。    據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項(本案採判決精簡原則,僅引述 程序法條),判決如主文。 本案經檢察官吳宜展到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  8   月  21  日           刑事審查庭   法 官   高上茹 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。                   書記官   涂頴君 中  華  民  國  113  年  8   月  21  日 附錄本判決論罪法條全文: 112年6月14日修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處 7 年以下有期徒刑,併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第339 條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。    附件: 臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書                   113年度偵字第13694號   被   告 黃語凡  上列被告因詐欺等案件,業經偵查終結,認應提起公訴,茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下::     犯罪事實 一、黃語凡明知金融機構帳戶係供個人使用之重要理財及交易工 具,關係個人財產及信用之表徵,如將自己之金融機構帳戶 提供他人使用,可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人 將款項匯入自己之金融機構帳戶後,再予提領運用,且可免 於詐騙集團成員身分曝光,而規避檢警查緝,以掩飾、隱匿 詐騙所得之實際去向,製造金流斷點,並可能因而使他人從 事詐欺取財及洗錢之目的,竟仍與真實姓名年籍不詳之詐欺 集團成員基於冒用公務員名義而犯詐欺取財及洗錢之犯意聯 絡,於民國111年9月7日前某日時,透過網際網路,將其向 合作金庫商業銀行大溪分行000-0000000000000號(下稱合 庫帳戶)之帳號提供予某真實姓名、年籍均不詳之成年男子 及其所屬之詐欺集團成員使用,以供該真實姓名、年籍均不 詳之成年男子及其所屬之詐欺集團成員作為提領及匯出款項 之用,得以遂行詐欺取財及洗錢犯行,嗣該真實姓名、年籍 均不詳之成年男子所屬詐欺集團成員於取得上開合庫帳戶帳 號資訊後,即於111年9月8日上午11時許,假冒臺灣臺北地 方檢察署檢察官及臺北市政府警察局林姓警官辦案,指稱陳 美華涉槍枝毒品案件犯嫌之方式,要求陳美華出具保證金, 致陳美華因而陷於錯誤,而於同日下午2時20分許,前往高 雄市○○區○○路0段000號鳳山行政中心郵局,臨櫃匯款新臺幣 (下同)70萬元至上開合庫帳戶內。嗣陳美華匯款後,黃語 凡旋依詐欺集團成員指示,於111年9月8日下午3時許,前往 桃園市桃園區中正路、中華路口之合作金庫商業銀行桃園分 行,臨櫃提領72萬元後,再至桃園市桃園區中正路附近的郵 局提款機提領8萬元,嗣因密碼輸入錯誤導致鎖卡,便改以 網路銀行轉帳之方式,分別於同日下午4時29分及4時30分許 ,自上開合庫帳戶轉出5萬元、3萬元至黃語凡配偶之合作金 庫商業銀行大溪分行000-0000000000000號帳戶(下稱配偶合 庫帳戶)內,再將之全數領出,隨即於111年9月8日下午3時 後某時許,在合作金庫桃園分行旁某巷內,將領得之現金全 數交給真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員,而以此方式製造 前開犯罪金流之斷點,致無從追查前揭犯罪所得之去向,而 掩飾、隱匿該犯罪所得。 二、案經陳美華訴由桃園市政府警察局大溪分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實: 編號 證據名稱 待證事實 1 被告黃語凡於警詢中之供述 被告將合庫帳戶帳號告知詐欺集團成員後,再將匯入上開帳戶內之贓款提領、轉匯至配偶合庫帳戶後提領,進而交付予詐騙集團成員之事實,惟辯稱:我是因為要借小額貸款,對方說需要美化帳戶,且我並未有獲利等語。 2 證人即告訴人陳美華於警詢中之證述 證明告訴人因受詐騙,而於111年9月8日下午2時18分許,匯款70萬元至被告合庫帳戶之事實。 3 被告合庫帳戶之開戶資料 及交易明細各1份 證明告訴人因受詐騙而於上開時間匯款至被告合庫帳戶,被告分別於111年9月8日下午3時22分許、4時29分許及4時30分許,提領70萬元及轉匯5萬元、3萬元至配偶合庫帳戶之事實。 二、核被告所為,係犯刑法第339條之4第1項第1款之假冒公務員 而犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項、第2條第2款之洗 錢等罪嫌。被告與詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔, 請依刑法第28條規定論以共同正犯。再本件被告所為,係以 一行為同時觸犯加重詐欺取財、洗錢等罪嫌,為想像競合犯 ,請依刑法第55條前段規定從一重之假冒公務員而犯詐欺取 財罪嫌處斷。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣桃園地方法院 中  華  民  國  113  年  5   月  3   日                檢 察 官 周彤芬 本件證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  5   月  27  日                書 記 官 韓唯 所犯法條: 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者,處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑,得併科 1 百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具,   對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或   電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處 7 年以下有期徒刑,併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-02-19

TPHM-113-原上訴-336-20250219-1

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