搜尋結果:社會治安

共找到 250 筆結果(第 221-230 筆)

臺灣臺中地方法院

竊盜等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第143號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 劉國權 籍設臺中市○區○○街00號(臺中○○○○○○○○) 上列被告因竊盜等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第453 34號、第48812號、第49356號、第50984號、第51602號),因被 告自白犯罪,經本院合議庭裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處 刑(113年度易字第4692號),判決如下:   主  文 劉國權犯如附表所示之罪,各處如附表所示之刑。應執行有期徒 刑壹年捌月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實、證據及所犯法條,除犯罪事實欄一、㈠第6行 至第8行「於吐氣所含酒精濃度已達每公升0.25毫克以上之際 ,竟仍基於酒後駕駛動力交通工具之犯意」,應更正、補充 為「明知飲酒後已影響正常操控車輛之能力,駕車將足以危 害公眾往來之安全,竟基於飲用酒類達相當程度而駕駛動力 交通工具之犯意」;證據部分應補充「被告劉國權於本院準 備程序之自白」外,餘均引用檢察官起訴書之記載(詳附件 )。 二、被告劉國權本案所犯5次竊盜罪及1次服用酒類致不能安全駕 駛動力交通工具罪,犯意各別,行為互殊,應分論併罰。 三、被告有起訴書犯罪事實欄一、所載前科紀錄,有法院前案紀 錄表1份在卷可稽(見易字卷第15-45頁),則被告受有期徒 刑執行完畢後5年內再故意犯本案有期徒刑以上之各罪,均 為累犯,本院審酌被告前因犯罪經徒刑執行完畢後,理應產 生警惕作用,卻於執行完畢不滿5日故意再犯本案犯罪,且 前案與本案均屬竊盜案件,堪認其對刑罰反應力薄弱,前所 受科刑處分,尚不足使被告警惕,認依關於累犯之規定加重 其刑,並無過苛之情,爰依刑法第47條第1項之規定各加重 其刑。 四、被告就犯罪事實欄一、㈣所載犯行,係其自行騎乘所竊之車 牌號碼000-000號普通重型機車前往警局,主動向員警坦承 竊盜行為等情,有偵查報告可考(見偵卷50984號卷第57頁 ),堪認被告係在有偵查犯罪職權之公務員知悉前,主動向 員警坦承其竊盜犯行,自首並接受裁判,爰依刑法第62條前 段規定,就犯罪事實欄一、㈣所載犯行,減輕其刑,並依法 先加後減之。 五、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告已有多次竊盜前科,有 前開法院前案紀錄表在卷可參(前開構成累犯部分,不予重 複評價),猶欠缺尊重他人財產權之觀念,不思以合法、正 當途徑獲取所需,仍竊取他人財物以滿足自身需求,對社會 治安及民眾財產安全致生危害,且明知飲用酒類後騎乘機車 對一般往來之公眾及駕駛人自身皆有高度危險性,卻仍於飲 酒後騎乘機車,被告所為均實有不當,惟念被告竊得之物已 分別發還告訴人朱蕭素蘭、周鎮家、洪俞喧及被害人杜春雲 、王巧甯,此有贓物認領保管單、認領贓物領據及贓物領據 在卷可參(見偵45334號卷第79頁、偵48812號卷第75頁、偵 49356號卷第61頁、偵50984號卷第73頁、偵51602號卷第71 頁),衡酌被告犯罪所生之損害、犯後坦承犯行之態度,犯 罪之目的、動機、手段,及自陳之教育程度、工作職業及家 庭經濟狀況等一切情狀(見易字卷第82頁),分別量處如附 表所示之刑,並定其應執行刑如主文所示,併就各罪宣告刑 及應執行刑部分均諭知易科罰金之折算標準。 六、被告本案所竊得之物已分別發還前開被害人及告訴人,業如 上述,足認被告本案犯罪所得均已實際歸還被害人,爰均不 予宣告沒收。 七、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項,逕以 簡易判決處刑如主文。 八、如不服本判決,得於判決書送達之翌日起20日內,向本院提 出上訴狀(應附繕本),上訴於本院第二審合議庭。 本案經檢察官鄭佩琪提起公訴,檢察官林文亮到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  7   日          刑事第十七庭 法 官 黃品瑜 以上正本證明與原本無異。 告訴人或被害人如不服判決,應備理由具狀向檢察官請求上訴, 上訴期間之計算,以檢察官收受判決正本之日起算。                 書記官 楊子儀 中  華  民  國  114  年  2   月  7   日 附錄論罪科刑法條 中華民國刑法第185條之3第1項第2款 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處 3 年以下有期徒刑 ,得併科 30 萬元以下罰金: 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不   能安全駕駛。 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 附表: 編號 犯罪事實 主文 1 犯罪事實欄一、㈠ 劉國權犯竊盜罪,處有期徒刑伍月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 劉國權犯服用酒類致不能安全駕駛動力交通工具罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 犯罪事實欄一、㈡ 劉國權犯竊盜罪,處有期徒刑伍月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 犯罪事實欄一、㈢ 劉國權犯竊盜罪,處有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 犯罪事實欄一、㈣ 劉國權犯竊盜罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 犯罪事實欄一、㈤ 劉國權犯竊盜罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 附件: 臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書           睦股                   113年度偵字第45334號                   113年度偵字第48812號                   113年度偵字第49356號                   113年度偵字第50984號                   113年度偵字第51602號   被   告 劉國權 男 42歲(民國00年0月00日生)             住○○市○區○○街00號(臺中○○              ○○○○○○)             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因竊盜等案件,業經偵查終結,認應該提起公訴,茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、劉國權前因多次竊盜案件,經法院判決並定應執行1年7月確 定,於民國111年9月6日入監,前開有期徒刑執行完畢,並 接續執行拘役而於民國113年8月21日出監。詎猶不知悔改, 先後為以下犯行:  ㈠意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,於113年8月25日 9時30分許前某時,在臺中市○○區○○○路0段000號前, 以朱 蕭素蘭所有,停放於該處之車牌號碼000-0000號普通重 型 機車(已發還)電門上之鑰匙,啟動該機車,竊盜得手後 騎離現場。嗣自同年月25日10時許起,至同日近11時止,在 臺中市太平區樹孝路旁某處,飲用啤酒後,於吐氣所含酒精 濃度已達每公升0.25毫克以上之際,竟仍基於酒後駕駛動力交 通工具之犯意,騎乘前揭機車上路。嗣於同日12時59分許, 行經臺中市○里區○○路0段000號前時,因不勝酒力自摔,經 警據報到場處理,於同日13時18分許,對其施以吐氣酒精濃度 檢測,測得其吐氣酒精濃度為0.18mg/L,始悉上情。  ㈡意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,於113年8月27日 13時39分許前某時,在臺中市○○區○○路0段000巷0號前,以 周鎮家所有,停放於該處之車牌號碼000-0000號普通重型機 車(已發還)電門上之鑰匙,啟動該機車,竊盜得手後騎離 現場。嗣將該機車棄置在該路2段541巷口之土地公廟前。嗣 周鎮家發現遭竊,遂報警處理,而悉上情。  ㈢意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,於113年8月27日 1時19分許,在臺中市○區○○路0段000號統一超商東英門市店 旁,徒手竊取杜春雲所管領,為其所屬之財團法人台灣耶穌 基督後期聖徒教會所有之自行車(價值新臺幣【下同】9000 元,已發還),得手後騎離現場。嗣杜春雲發現遭竊,遂報 警處理,而悉上情。  ㈣意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,於113年8月24日 9時57分許前某時,在臺中市○○區○○路000號旁,以王巧甯所 有,停放於該處之車牌號碼000-000號普通重型機車(已發 還)電門上之鑰匙,啟動該機車,竊盜得手後騎離現場。嗣 於同日10時許,於有偵查犯罪職權之機關或公務員尚未發覺 其犯行前,即騎乘前揭機車至臺中市政府警察局太平分局新 平派出所向員警承認上述犯行,而自首並接受裁判。  ㈤於113年8月27日17時30分許前某時,騎乘車牌號碼000-0000 號普通重型機車行經臺中市○○區○○路000號前時,見洪俞喧 所有,放置於其停放於該處之機車座墊上之安全帽(價值65 0元,已發還),遂意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯 意,徒手竊取該安全帽,得手後騎乘前揭機車離去。嗣洪俞 喧發現遭竊,遂報警處理,而悉上情。 二、案經朱蕭素蘭、周鎮家與洪俞喧分別訴由臺中市政府警察局 霧峰、太平分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、  ㈠犯罪事實一、㈠部分:   上開犯罪事實,業據被告劉國權於警詢時及偵查中坦承不諱 ,核與告訴人朱蕭素蘭於警詢時之指述大致相符,並有員警 職務報告、扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領保管單、 酒精測定紀錄表、臺中市政府警察局舉發違反道路交通管理事 件通知單影本、道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告 表㈠、㈡及現場照片等在卷可稽。另觀諸卷附被告之刑法第一 百八十五條之三案件測試觀察紀錄表,被告有語無倫次、含 糊不清、意識模糊、昏睡叫喚不醒、身體前後或左右搖擺不 定、手腳部顫抖,身體無法平衡之情況,輔以被告於警詢表 示:對於自己自何處出發、欲往何處、行向為何及車禍經過 均沒有任何印象等語甚詳,堪認被告當時已達無法安全駕駛 之程度。綜上,足認被告之自白與事實相符,其犯嫌堪以認 定。  ㈡犯罪事實一、㈡部分:   上開犯罪事實,業據被告於警詢時坦承不諱,核與告訴人周 鎮家於警詢時之指述大致相符,並有員警職務報告、扣押筆 錄、扣押物品目錄表、贓物認領保管單、監視器翻拍照片2 張、照片4張等在卷可稽。足認被告之自白與事實相符,其 犯嫌堪以認定。  ㈢犯罪事實一、㈢部分:   上開犯罪事實,業據被告於警詢時坦承不諱,核與被害人杜 春雲於警詢時之指述大致相符,並有員警職務報告、扣押筆 錄、扣押物品目錄表、贓物認領保管單、監視器翻拍照片6 張、照片3張等在卷可稽。足認被告之自白與事實相符,其 犯嫌堪以認定。  ㈣犯罪事實一、㈣部分:   上開犯罪事實,業據被告於警詢時坦承不諱,核與被害人王 巧甯於警詢時之指述大致相符,並有偵查報告、扣押筆錄、 扣押物品目錄表、認領贓物領據、車輛詳細資料報表、監視 器翻拍照片3張、照片1張等在卷可稽。足認被告之自白與事 實相符,其犯嫌堪以認定。  ㈤犯罪事實一、㈤部分:   上開犯罪事實,業據被告於警詢時坦承不諱,核與告訴人洪 俞喧於警詢時之指述大致相符,並有扣押筆錄、扣押物品目 錄表、贓物領據、監視器翻拍照片1張、照片2張等在卷可稽 。足認被告之自白與事實相符,其犯嫌堪以認定。 二、核被告就犯罪事實一、㈠所為,係犯刑法第320條第1項之普 通竊盜及同法第185之3條第1項第2款公共危險等罪嫌;就犯 罪事實一、㈡至㈤所為,均係犯刑法第320條第1項之普通竊盜 罪嫌。被告就犯罪事實一、㈣之犯行,其於有偵查犯罪職權 之機關或公務員尚未發覺其犯行前,即騎乘上開機車至臺中 市政府警察局太平分局新平派出所向員警承認上述犯行,而 自首並接受裁判,有偵查報告在卷可稽,依刑法第62條前段 之規定,得減輕其刑。被告上開6犯行間,犯意各別、行為 互殊,請予分論併罰。又被告曾有如犯罪事實欄所載有期徒 刑之執行完畢,有本署刑案資料查註紀錄表在卷可稽,其於5年 內故意再犯本件有期徒刑以上之各罪,均為累犯。另請審酌 被告有犯罪事實欄所載之竊盜前科,竟仍不知悔改,再犯下本 件犯行,有刑案資料查註紀錄表在卷可佐,顯見其對前案所受刑 之執行欠缺感知、刑罰反應力薄弱而有特別惡性,並無司法院 大法官釋字第775號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過 其應負擔罪責之疑慮,故均請依刑法第47條第l項規定,加 重其刑。至被告之上開犯罪所得,因已實際合法發還予被害 人,爰依刑法第38條之1第5項規定,不予聲請宣告沒收或追 徵其價額。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣臺中地方法院 中  華  民  國  113  年  10  月  31  日                檢 察 官 鄭 珮 琪

2025-02-07

TCDM-114-簡-143-20250207-1

金訴
臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第4480號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 鍾富鎧 郭鎮嘉 上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(113年度少連偵字 第467號),嗣被告就被訴事實為有罪之陳述,經告以簡式審判 程序之旨,並聽取當事人意見後,本院合議庭裁定由受命法官獨 任進行簡式審判程序,判決如下:   主  文 丁○○犯附表一「宣告刑」欄所示之罪,各處該欄所示之刑。有期 徒刑部分應執行有期徒刑壹年伍月,併科罰金部分應執行罰金新 臺幣參萬伍仟元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。 扣案之不法所得新臺幣玖仟元及附表二編號1、7所示之物,均沒 收。 乙○○犯附表一「宣告刑」欄所示之罪,各處該欄所示之刑。有期 徒刑部分應執行有期徒刑壹年伍月,併科罰金部分應執行罰金新 臺幣參萬伍仟元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。 扣案之不法所得新臺幣玖仟元,沒收。   犯罪事實 一、丁○○及乙○○基於參與犯罪組織之犯意,於民國113年11月6日 15時14分前某時,加入真實姓名年籍不詳,Telegram通訊軟 體暱稱「小猴子」及少年洪○玄、蔡○哲等人所屬3人以上, 以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性、結構性之詐欺集 團犯罪組織(下稱本案詐騙集團),由丁○○負責收取車手所領 得之金融卡及提得之現金,再層轉於詐欺集團上游成員,並 同時負責監控車手之現場狀況,乙○○則擔任搭載車手至超商 領取提款卡及提款之司機,並協助丁○○清點車手所提款項之 工作,2人各可分得車手提款金額之0.7%為報酬。丁○○、乙○ ○、「小猴子」、少年洪○玄、蔡○哲及上開詐欺集團其他成 員即共同意圖為自己不法之所有,基於三人以上共同詐欺取 財及掩飾、隱匿詐欺所得去向、所在之犯意聯絡,由上開詐 欺集團不詳成員於如附表一「詐騙時間」、「詐騙方式」欄 所示之時間、詐欺方式詐欺如附表一「告訴人」欄所示之人 ,致使告訴人等因而陷於錯誤,轉帳至上開詐欺集團所指定 如附表一「匯入帳號」欄所示帳戶。乙○○則駕駛車輛車牌號 碼000-0000號自用小客車(下稱本案自用小客車)搭載丁○○及 少年洪○玄、蔡○哲先至指定之便利商店取得附表一「匯入帳 號」欄所示帳戶之金融卡(下稱本案金融卡)後,又開車至南 投縣埔里鎮之便利商店,少年洪○玄、蔡○哲即依丁○○、「小 猴子」指示,以自動櫃員機提領如附表一「提領時間及金額 」欄所示金額後交付給丁○○、乙○○,並由丁○○、乙○○於臺中 市水湳區某處交與上開詐欺集團上手,產生掩飾、隱匿詐欺 所得去向、所在之效果。嗣於同年月7日0時40分許,經警發 現於提款機提取另案款項之同案少年洪○玄舉止異常,乃上 前盤查所搭乘上開自用小客車,並於可視範圍内發現車輛駕 駛座儀表台上有多張本案金融卡,而查悉上情。 二、案經甲○○、戊○○訴由臺中市政府警察局大甲分局移送臺灣臺 中地方檢察署檢察官偵查起訴。   理  由 壹、證據能力部分 一、本件被告丁○○、乙○○所犯係死刑、無期徒刑或最輕本刑為三 年以上有期徒刑或高等法院管轄第一審案件以外之罪,其於 準備程序期日就被訴事實為有罪之陳述,經本院告知簡式審 判程序之旨,並聽取公訴人、被告等之意見後,依刑事訴訟 法第273條之1第1項規定,裁定由受命法官獨任進行簡式審 判程序,且依同法第273條之2規定,不適用傳聞法則有關限 制證據能力之相關規定,合先敘明。 二、組織犯罪防制條例第12條第1 項中段規定:「訊問證人之筆 錄,以在檢察官或法官面前作成,並經踐行刑事訴訟法所定 訊問證人之程序者為限,始得採為證據」,係以立法排除被 告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述,得適用 刑事訴訟法第159 條之2 、第159 條之3 及第159 條之5 之 規定,是證人於警詢時之陳述,於違反組織犯罪防制條例案 件,即絕對不具有證據能力,自不得採為判決基礎(最高法 院107年度台上字第3589號判決意旨參照)。經查,被告丁○ ○及乙○○涉犯組織犯罪防制條例罪部分,後述各證人、共犯 於警詢中所為之陳述,以及各共犯在檢察官、法官面前以共 同被告而非證人身分所為之陳述,即不採為認定被告丁○○及 乙○○涉犯組織犯罪防制條例罪名之證據。然就被告所犯加重 詐欺取財、一般洗錢罪部分,則不受此限制,得作為證據使 用。 貳、實體部分 一、事實認定  ㈠本案犯罪事實,業據被告丁○○及乙○○偵查中、本院訊問、準 備程序及審理時均坦承不諱,並有少年洪○玄、蔡○哲於偵查 中之證述可佐,且有附表一「證據出處」欄所示之供述及書 證或非供述證據可按或在卷可參。  ㈡另上述證人及共犯於警詢、偵查中未經具結之筆錄及共同被 告非以證人身分於本院審理中所為之陳述,雖不得作為認定 被告丁○○及乙○○犯組織犯罪防制條例罪名之事證,已如上所 述,然本院認定被告丁○○及乙○○違反組織犯罪條例參與犯罪 組織之罪名時,縱將證人及共犯於警詢、偵查中未經具結之 筆錄及共同被告非以證人身分於本院審理中所為之陳述均予 以排除,尚仍得以上開其餘證據作為被告丁○○及乙○○自白外 之補強證據,自仍得認定被告丁○○及乙○○有參與犯罪組織之 犯行,併此敘明。  ㈢綜上所述,堪認被告丁○○及乙○○上開任意性自白與事實相符 ,可以採信。故本案事證明確,被告丁○○及乙○○犯行均堪以 認定,自皆應依法論科。 二、論罪科刑  ㈠詐欺犯罪危害防制條例全文58條於113年7月31日公布,並明 定除部分條文施行日期由行政院另定外,自公布日施行,依 中央法規標準法第13條規定,自公布之日起算至第3日即同 年0月0日生效。其中刑法第339條之4之罪為該條例第2條第1 款第1目之罪,而被告2人所犯為刑法第339條之4第1項第2款 之罪,並無該條例第44條第1項所列加重其刑事由,且詐欺 獲取之金額未達500萬元,尚不構成詐欺犯罪危害防制條例 第43條之特殊加重詐欺取財罪,逕行依刑法加重詐欺取財罪 之規定論處即可。  ㈡罪名、共犯及罪數  1.核被告丁○○及乙○○本案所為,均係犯組織犯罪防制條例第3 條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2 款之3人以上犯詐欺取財罪,及修正後洗錢防制法第19條第1 項後段之一般洗錢罪。又公訴意旨雖認為被告丁○○所涉組織 犯罪防制條例之罪名已經臺灣臺中地方檢察署檢察官(下稱 臺中地檢署)以113年度偵字第41513號追加起訴等語,惟被 告於本院準備程序中自承本案詐騙集團與臺中地檢署113年 度偵字第41513號追加起訴書所載之詐騙集團是不同的詐騙 集團,則被告丁○○於本案參與詐騙集團犯罪組織之部分為據 另案起訴,又本案起訴書犯罪事實欄既已經載明被告丁○○參 與本案詐欺集團之事實,顯然被告丁○○參與犯罪組織之事實 已在本案起訴之範圍,本院自應予審認補充,且本院業已告 知被告此部分所涉之罪名,並令被告表示意見(見本院卷第 85頁),自無礙於其防禦權之行使。  ⒉被告丁○○、乙○○、少年洪○玄、蔡○哲及其等所屬本案詐騙集 團「小猴子」等不詳成員間就本案犯行,均有犯意聯絡及行 為分擔,應依刑法第28條規定,論以共同正犯。  ⒊被告2人就上開各該犯行,均係以一行為同時觸犯參與犯罪組 織、加重詐欺及一般洗錢等數罪名,為想像競合犯,均應依 刑法第55條前段規定,從較重加重詐欺取財罪處斷。又被告 2人就犯罪事實附表編號1及2之2次犯行,犯行時間與法益侵 害對象均不同,犯意各別,應予分論併罰。  ㈢刑之加重或減輕  ⒈按兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定,成 年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪 或故意對其犯罪者,加重其刑至二分之一。此係就與兒童或 少年共同實施犯罪所為加重之概括性規定,對一切犯罪皆有 適用,自屬刑法總則加重之性質。經查被告丁○○於偵查及審 理中均自承:領完包裹之後,他們回車上有問他們年紀,他 們告訴我們他們快要18歲等語(見偵卷第222頁、本院卷第87 頁),則被告丁○○知悉上開2人為未成年人等情甚明。又被告 乙○○雖否認知悉少年洪○玄、蔡○哲係未成年人,辯稱:我不 知道他們未成年,我跟他們不認識,被告丁○○跟少年聊天我 沒有在聽等語。然被告乙○○自承自113年11月6日中午至翌日 凌晨遭警方逮捕時均駕車搭載被告丁○○、少年洪○玄、蔡○哲 等人(見本院卷第92至93頁),被告等4人除由少年下車提領 款項外,均長時間共同處於本案自小客車內密切互動,被告 乙○○稱對於少年洪○玄、蔡○哲係未成年人等情一無所知,已 難採信。又據被告丁○○所述,其當日均係坐在本案自小客車 之副駕駛座,且被告丁○○詢係於少年洪○玄、蔡○哲領取本案 提款卡後於車內詢問2人年齡,因而知悉其少年洪○玄、蔡○ 哲未滿18歲等情(見偵卷第222頁、本院卷第87頁),則上揭 對話所發生之時空,被告乙○○與對話之3人共同處於空間狹 窄之本案自小客車上,被告乙○○又坐在距離被告丁○○最近的 駕駛座上,則被告乙○○辯稱其對於上開談話全然不知情,要 非可採信。被告乙○○對於少年洪○玄、蔡○哲係未成年人等情 ,應有所知悉。是被告2人於犯本案行為時,均為滿18歲之 成年人,卻仍故意與少年洪○玄、蔡○哲共同實施本案加重詐 欺等犯行,自應就被告丁○○、乙○○本案犯行,均依兒童及少 年福利與權益保障法第112條第1項前段規定加重其刑。  ⒉詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定「犯詐欺犯罪,在偵 查及歷次審判中均自白,如有犯罪所得,自動繳交其犯罪所 得者,減輕其刑」。所指詐欺犯罪,本包括刑法第339條之4 之加重詐欺罪(該條例第2條第1款第1目),且係新增原法 律所無之減輕刑責規定,茲因刑法尚無前開相類之減刑規定 ,應認詐欺犯罪危害防制條例第47條前段為刑法第339條之4 之特別規定,基於特別法優於普通法之原則,自應優先適用 。經查,被告2人於偵查及本院審理中均自白本案犯行,且 於本院審理中均供稱:在水湳繳交贓款給上游的時候有獲得 報酬新臺幣(下同)9,000元,但是被抓的時候把報酬丟進另 案贓款的袋子裡被警察扣走等語(見本院卷第53、87、93頁) 。是本案被告2人確實各取得不法所得9,000元等情,當屬明 確。既該2筆報酬係於被告2人經警逮捕時隨同另案贓款一併 為警方查扣,就上開共1萬8000元之部分,被害人損害狀態 得以回復,亦不影響詐欺犯罪追訴之效率與節省司法資源, 自無繳回犯罪所得之問題。本案被告2人既於偵查與本院審 理中均自白犯行,又無應繳回之犯罪所得,應依詐欺犯罪危 害防制條例第47條前段減刑規定減輕其刑。又被告就該次犯 行分別有上開加重及減輕事由,依法先加後減之。  ⒊又按犯前四條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,如有所 得並自動繳交全部所得財物者,減輕其刑,修正後洗錢防制 法第23條第3項規定定有明文。又按犯組織犯罪防制條例第3 條之罪,於偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑,組織犯 罪防制條例第8條第1項後段定有明文。查被告2人就本案各 該犯行於本院偵查中及審理時均自白參與犯罪組織罪及一般 洗錢罪,並且因犯罪所得已經扣案而無繳回犯罪所得之問題 ,已如上述。惟其等所為均係從較重之加重詐欺罪處斷,該 罪並無適用上開減刑規定,故均僅於量刑時,一併審酌上開 減刑規定,併此敘明。  ㈣量刑   爰以被告之責任為基礎,審酌被告2人正值青壯年,不思循 正當管道賺取金錢,明知詐欺集團對社會危害甚鉅,竟因受 金錢誘惑,參與本案詐騙集團擔任二線車手及司機之工作, 所為業已危害社會治安,紊亂交易秩序,顯欠缺尊重他人財 產法益之觀念,實屬不該;惟念被告犯後坦承犯行,有效節 省司法資源且就洗錢犯行合於上述修正後洗錢防制法第23條 第3項、組織犯罪防制條例第8條第1項後段之自白減刑事由 而得作為量刑有利因子;又被告2人雖於本院審理中與告訴 人甲○○成立調解,願連帶給付告訴人甲○○9萬元,並約定於1 14年2月1日前給付1萬元、114年2月5日前給付5000元,其餘 款項自114年3月起分期清償,然於本案宣判前被告2人均未 給付調解金,有本院調解筆錄、本院電話紀錄在卷可參。暨 考量被告2人本案犯罪之動機、手段、情節、擔任之犯罪角 色及參與程度,兼衡被告2人之前案紀錄、自陳其智識程度 及生活狀況等一切情狀,分別量處如附表一「宣告刑」欄各 該編號所示之刑,以示懲戒。再斟酌被告2人所犯各罪侵害 法益之異同、對侵害法益之加重效應、時間、空間之密接程 度,而為整體評價後,分別定其應執行之刑如主文所示,並 就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。 三、沒收  ㈠按「供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物,屬於犯罪 行為人者,得沒收之。」,刑法第38條第2項定有明文。次 按「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。 」,刑法第2條第2項定有明文。按「犯詐欺犯罪,其供犯罪 所用之物,不問屬於犯罪行為人與否,均沒收之。」,詐欺 犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。  ⒈本院審理中被告鍾富凱供稱:在水湳繳交大概快100萬的贓款 給上游,有取得報酬9,000元,但是被抓的時候把報酬往另 案贓款的袋子裡丟,這些錢被警察扣走等語(見本院卷第53 、87頁)。被告乙○○供稱:在水湳有給我9,000元報酬,但是 被警察逮捕時丟到裝錢的袋子裡面等語(見本院卷第93頁)。 是被告2人之犯罪所得各9,000元已經扣案,該等扣案物應依 上開規定,宣告沒收。  ⒉扣案IPHONE 6S手機1台(附表二編號7)為被告鍾富凱所有供其 與詐欺集團成員聯繫本案犯罪使用之物,業據被告供明在卷 (本院卷第53頁),爰依刑法第38條第2項前段之規定,予 以宣告沒收;又因上開IPHONE 6S之智慧型手機1支既已扣案 ,當得直接沒收,不生追徵其價額之問題,即無庸併為追徵 價額之諭知。又扣案之紫色OPPO手機1台(附表二編號4)、IP HONE XR手機1台(附表二編號5),經被告否認係與本案詐騙 集團聯繫使用(見本院卷第95頁),又無證據證明與被告本案 犯罪有關,爰均不予宣告沒收。  ⒊扣案OPPO手機1台(附表二編號3)、IPHONE手機3台(附表二編 號6),為被告乙○○所有,經被告否認係與本案詐騙集團聯繫 使用(見本院卷第95頁),又無證據證明與被告本案犯罪有關 ,爰均不予宣告沒收。  ⒋扣案之本案金融卡11張(附表二編號1)經被告鍾富凱坦承為其 所管領(見本院卷第53、95頁),其部分已經提領款項而為本 案供犯罪所用之物,尚未提領之金融卡亦係供預備提領贓款 之用等情,業據被告供承在案(見本院卷第87頁)而為犯罪預 備之物,爰均依前開規定宣告沒收。  ⒌至扣案之現金3,000元(附表二編號8),據被告鍾富凱供稱為 其所有,與本案無關,且依卷附之證據資料無法認定係被告 違法行為所得,自不予宣告沒收;另扣案之現金200元(附表 二編號9),據被告乙○○供稱為其所有,與本案無關,且依卷 附之證據資料無法認定係被告違法行為所得,亦不予宣告沒 收。  ㈡按詐欺犯罪危害防制條例第48條規定「(第1項)犯詐欺犯罪, 其供犯罪所用之物,不問屬於犯罪行為人與否,均沒收之。 (第2項)犯詐欺犯罪,有事實足以證明行為人所得支配之前 項規定以外之財物或財產上利益,係取自其他違法行為所得 者,沒收之」;洗錢防制法第25條同規定「(第1項)犯第十 九條、第二十條之罪,洗錢之財物或財產上利益,不問屬於 犯罪行為人與否,沒收之。(第2項)犯第19條之罪,有事實 足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利 益,係取自其他違法行為所得者,沒收之」,就上開擴大利 得沒收之規定,據其立法意旨係「就查獲被告本案違法行為 時,亦發現被告有其他來源不明而可能來自其他不明違法行 為之不法所得,雖無法確定來自特定之違法行為,仍可沒收 之。」依上揭說明可知,擴大沒收之規定係就與其他違法行 為有關聯且無合理來源之財產,因無法確定其與何特定違法 行為相關,此時為徹底剝奪不法所得,始例外以擴大利得沒 收之規定,沒收該財物或財產上利益。如不法所得可確定來 自其他不法行為,且該不法行為已經另案追訴,則此時另案 之不法所得自應回歸詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項及 洗錢防制法第25條第1項之規定於另案沒收,並非擴大利得 沒收之範圍。經查,附表二編號2扣案之現金38萬元,其中1 萬8000元為被告2人之犯罪所得而應予沒收,已如前述。就 剩餘扣案36萬2000元之部分,經被告鍾富凱於本院審理中供 稱:113年11月6日中午以前領得本案金融卡後,大概中午開 始在埔里提款到大約下午6點,當時領了快100萬元,大約晚 上7、8時到水湳,將錢拿給「小猴子」的朋友,過一段時間 之後「小猴子」才又指示我們去后里提款;附表一這兩位告 訴人的錢是我們提取的,在水湳就交付給上手,這兩筆款項 跟我們在后里被逮捕時扣到的38萬元沒有關係等語(見本院 卷第52-53、86-87頁)。又檢察官於本院審理中亦表示:扣 得現金38萬元非起訴書附表所示告訴人所受之財產上損害, 並請求依洗錢防制法第25條第2項之規定宣告沒收等語(見本 院卷第94頁)。既本案附表一所示告訴人遭詐騙之金額已經 被告2人於113年11月6日晚上7、8時許於水湳交付給上手, 則嗣後於同年月7日0時40分許扣得之36萬2000元自與本案2 位告訴人無關。且依卷內證據,尚無任何事證能證明前揭扣 案現金與本案犯行相關,不能依詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項及洗錢防制法第25條第1項之規定於本案沒收。又經 本院函詢臺中市政府警察局大甲分局,就上開扣案現金部分 ,尚有被害人鍾怡芳提出告訴並另案偵辦中,有臺中市政府 警察局大甲分局中市警甲分偵字第1140000922號函、臺中市 政府警察局大甲分局刑事案件報告書及另案被害人鍾怡芳之 調查筆錄在卷可參。上開扣案現金既係源自於另案不法行為 之犯罪所得,且另案亦經追訴中,則附表二編號2扣案之現 金中36萬2000元即非擴大利得沒收之之標的,爰不依詐欺犯 罪危害防制條例第48條第2項及洗錢防制法第25條第2項之規 定於本案沒收。  ㈢按洗錢防制法第25條第1項規定:「犯第19條、第20條之罪,洗錢之財物或財產上利益,不問屬於犯罪行為人與否,沒收之。」洗錢防制法第25條第1項規定:「犯第19條、第20條之罪,洗錢之財物或財產上利益,不問屬於犯罪行為人與否,沒收之。」即對於洗錢標的之財物或財產上利益,不問是否屬於行為人所有,均應依本條規定宣告沒收。依據洗錢防制法第25條第1項之立法理由所載:「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪,為減少犯罪行為人僥倖心理,避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象,爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』,並將所定行為修正為『洗錢』。」,可知該規定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定,且未有對其替代物、孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定。又按沒收或追徵,有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微,或為維持受宣告人生活條件之必要者,得不宣告或酌減之,刑法第38條之2第2項定有明文。經查,被告2人就本案詐得財物,除領得報酬各9,000元外,已依詐欺集團成員之指示於水湳上繳本案詐欺集團不詳成員,尚無經檢警查扣,且依據卷內事證,並無法證明該洗錢之財物(原物)仍然存在,更無上述立法理由所稱「經查獲」之情,參酌洗錢防制法第25條第1項修正說明意旨,認無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益,且對犯罪階層較低之被告沒收全部洗錢標的,實有過苛,爰不依此項規定予以宣告沒收,併此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項,判決如主文。 本案經檢察官陳祥薇提起公訴,檢察官丙○○到庭執行職務。  中  華  民  國  114  年  2   月   7  日          刑事第一庭  法 官 葉培靚 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決,應備理由具狀向檢察官請求上訴, 上訴期間之計算,以檢察官收受判決正本之日起算。                 書記官 林佩倫 中  華  民  國  114  年  2   月   8  日 附錄論罪科刑法條 組織犯罪防制條例第3條第1項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者,處 3 年以上 10 年以下 有期徒刑,得併科新臺幣 1 億元以下罰金;參與者,處 6 月以 上 5 年以下有期徒刑,得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參 與情節輕微者,得減輕或免除其刑。 刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者,處一年以上七年 以下有期徒刑,得併科一百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者,處三年以上十年以下有期徒刑, 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者,處六月以上五年以下有期徒刑,併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。   附表一(時間:民國;金額:新臺幣) 編號 告訴人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間與金額 匯入帳號 提領時間   與金額 證據出處(含被害人之證述及書證) 宣告刑 1 甲○○ 113年11月6日某時 113年11月6日某時 本案詐欺集團不詳成員佯為社群軟體Facebook(下稱FB)暱稱「vulcas von Smet」之人,向甲○○訛稱有免費抽獎活動云云,致甲○○陷於錯誤,依指示匯款。 ⑴113年11月6日15時25分許,以網路銀行轉帳3萬元 ⑵113年11月6日15時30分許,以網路銀行轉帳3萬元 第一商業銀行帳戶 000-0000000000000000 ①113年11月16日下午3時33分、34分、35分許,在不詳地點,提款2萬元、2萬元、2萬元。   ①證人甲○○於警詢時之證述(少連偵卷第209至213頁) ②第一商業銀行000-00000000000號交易明細一覽表(第257頁) ③臺中市政府警察局大甲分局刑案報告書(第31至35頁) ④臺中市政府警察局大甲分局搜索、扣押筆錄及扣押物品目錄表(第115至121頁) ⑤113年11月7日員警密錄器影像照片3張(第187至189頁) ⑥查獲扣案物之照片10張(第189至199頁) ⑦告訴人甲○○報案資料《113年11月06日向臺北市政府警察局松山分局中崙派出所》:   ⒈內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(第207至208頁) 丁○○成年人與少年共犯三人以上詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月,併科罰金新臺幣參萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。 乙○○成年人與少年共犯三人以上詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月,併科罰金新臺幣參萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。 113年11月6日15時48分許,至ATM存款2萬9,985元 中國信託商業銀行 000-0000000000000000 ①113年11月16日下午3時49分許,在不詳地點,提款3萬元。 ①證人甲○○於警詢時之證述(少連偵卷第209至213頁) ②中國信託商業銀行000-000000000000號交易明細一覽表(第255頁) ③臺中市政府警察局大甲分局刑案報告書(第31至35頁) ④臺中市政府警察局大甲分局搜索、扣押筆錄及扣押物品目錄表(第115至121頁) ⑤113年11月7日員警密錄器影像照片3張(第187至189頁) ⑥查獲扣案物之照片10張(第189至199頁) ⑦告訴人甲○○報案資料《113年11月06日向臺北市政府警察局松山分局中崙派出所》:   ⒈內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(第207至208頁) 2 戊○○ 113年11月4日10時許 本案詐欺集團不詳成員佯為社群軟體Instagram(下稱IG)暱稱「michacla_a96」之人,向戊○○訛稱有免費抽獎活動云云,致戊○○陷於錯誤,依指示匯款。 113年11月6日15時14分許,以網路銀行轉帳2萬8,015元 第一商業銀行帳戶 000-0000000000000000 ①113年11月16日下午3時14分許,在不詳地點,提款2萬8000元。 ①證人戊○○於警詢時之證述(少連偵卷第217至221頁) ②第一商業銀行000-00000000000號交易明細一覽表(第257頁) ③臺中市政府警察局大甲分局刑案報告書(第31至35頁) ④臺中市政府警察局大甲分局搜索、扣押筆錄及扣押物品目錄表(第115至121頁) ⑤113年11月7日員警密錄器影像照片3張(第187至189頁) ⑥查獲扣案物之照片10張(第189至199頁) ⑦告訴人戊○○報案資料《113年11月06日向新竹縣政府警察局新湖分局新工派出所》:   ⒈內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(第215至216頁) 丁○○成年人與少年共犯三人以上詐欺取財罪,處有期徒刑壹年參月,併科罰金新臺幣貳萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。 乙○○成年人與少年共犯三人以上詐欺取財罪,處有期徒刑壹年參月,併科罰金新臺幣貳萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。 附表二(金額:新臺幣): 編號 扣案物品及數量 備註 1 金融卡11張 ⑴臺灣銀行帳戶帳號000000000000號 ⑵玉山商業銀行帳戶帳號0000000000000000號 ⑶第一商業銀行帳戶帳號00000000000號 ⑷臺灣中小企業銀行帳戶帳號00000000000號 ⑸中國信託商業銀行帳戶帳號000000000000號 ⑹中華郵政帳戶帳號00000000000000號 ⑺龍井區農會帳戶帳號00000000000000號 ⑻中華郵政帳戶帳號00000000000000號 ⑼玉山商業銀行帳戶帳號00000000000號 ⑽將來銀行帳戶帳號0000000000000000號 ⑾兆豐國際商業銀行帳戶帳號0000000000000000000號 2 38萬元 車手提領之款項 3 OPPO手機1台 ⑴所有人:乙○○ ⑵IMEI:000000000000000 ⑶內含SIM卡1張:0000000000000 4 紫色OPPO手機1台 ⑴所有人:丁○○ ⑵IMEI:000000000000000 ⑶內含SIM卡1張:000000000000000000 5 IPHONE XR手機1台 ⑴所有人:丁○○ ⑵IMEI:000000000000000 ⑶內含SIM卡1張:000000000000000 6 毀損之IPHONE手機3台 (起訴書誤載為IPHONE手機1台,爰予更正) ⑴所有人:乙○○ ⑵內含SIM卡2張:000000000000000000、000000000000000 7 IPHONE手機1台 ⑴所有人:丁○○ ⑵IMEI:000000000000000 ⑶內含SIM卡1張:0000000000000000  8    3300元 所有人:丁○○  9    200元 所有人:乙○○

2025-02-07

TCDM-113-金訴-4480-20250207-1

金訴
臺灣屏東地方法院

詐欺等

臺灣屏東地方法院刑事判決 113年度金訴字第850號 公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 楊竣翔 上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第977 3號),嗣被告就被訴事實為有罪之陳述,經本院告知簡式審判 程序之旨,並聽取當事人之意見後,由本院合議庭裁定改由受命 法官獨任進行簡式審判程序,判決如下:   主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑貳年貳月。未扣案 之「新社投資」現儲憑證收據壹紙、「新社投顧」外務專員「周 益民」工作識別證壹張、「周益民」印章壹顆、犯罪所得新臺幣 參仟元均沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵 其價額。   事 實 一、乙○○於民國113年1月中旬某日,加入真實姓名年籍不詳、通訊 軟體Telegram暱稱「水行俠」、「阿霆」等成年人(尚無證 據顯示為未滿18歲之人)所組成3人以上,以實施詐術為手段 ,具有持續性及牟利性之有結構性犯罪組織(下稱本案詐欺 集團;乙○○所涉參與犯罪組織罪嫌,業經臺灣新竹地方法院 以113年度金訴字第264號判決在案,未在本案起訴範圍內) ,由乙○○擔任俗稱「車手」,即依指示領取及轉交詐欺款項 之工作,藉此賺取每次取款新臺幣(下同)3,000元之報酬, 且其應知悉受指示收取款項並交付他人,將可能為他人遂行 詐欺犯罪並致難以追查,而可掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向 ,仍與「水行俠」、「阿霆」及所屬詐欺集團成員共同意圖 為自己不法之所有,基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢 、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡,先由乙 ○○依「水行俠」指示,於113年1月24日下午2時許前某時許 ,在不詳地點,以列印電子檔方式,偽造其上蓋有「新社投 資」印文之現儲憑證收據1紙(下稱系爭收據)、「新社投顧 」外務專員「周益民」之工作識別證1張(下稱系爭識別證) ,再由乙○○持偽刻之「周益民」印章,在系爭收據上偽造「 周益民」之印文1枚,並偽簽「周益民」之署名1枚。而本案 詐欺集團不詳成員於112年11月間,以通訊軟體LINE暱稱「 陳鈺婷」之理財專員聯繫甲○○,向其佯稱:透過APP投資股 票可獲利云云,致甲○○陷於錯誤,先後依指示交付現金予前 來收款之人(無證據證明乙○○就此部分犯行具有犯意聯絡及 行為分擔,此部分不在本案起訴範圍內),其後,本案詐欺 集團不詳成員再與甲○○相約於113年1月24日下午2時許,在 址設屏東縣屏東市廣東路與勝利東路口之屏東千禧公園涼亭 面交現金新臺幣(下同)100萬元,由乙○○依「水行俠」指示 ,於約定時間前往上開地點,持系爭識別證自稱該公司外務 專員「周益民」向甲○○收取現金100萬元,並將系爭收據交 付予甲○○,用以表示「新社投資」員工「周益民」已收受上 開款項之意而行使之,足生損害於甲○○及「新社投資」、「 周益民」。乙○○收取款項後旋即搭乘計程車離去,並依指示 將前揭款項放置於屏東縣屏東市某處停車場內,而以此方式 製造金流之斷點,掩飾特定詐欺所得之來源及去向。嗣甲○○發 覺有異報警處理,始循線查獲上情。 二、案經屏東縣政府警察刑事警察大隊移送臺灣屏東地方檢察署 檢察官偵查後起訴。   理 由 一、上開犯罪事實,業據被告乙○○於警詢、偵查及本院審理中均 坦承不諱(見警卷第4至7頁;偵卷第29至31頁;本院卷第54 至55、62至63頁),核與證人即告訴人甲○○於警詢及偵查中 ,證人即同案被告陳信宏於警詢中證述之情節相符(見警卷 第8至21頁;偵卷第61至62頁),並有告訴人之指認犯罪嫌疑 人紀錄表、系爭識別證翻拍照片、系爭收據影本、告訴人與 通訊軟體LINE暱稱「陳鈺婷」之對話紀錄截圖、屏東縣政府 警察局刑事警察大隊受(處)理案件證明單、受理各類案件紀 錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表等件在卷可稽( 見警卷第22至25、27至33、45至47頁),足認被告之任意性 自白與事實相符,堪為論罪科刑之依據。綜上,本件事證明 確,被告犯行堪以認定,應予依法論科。 二、論罪科刑 ㈠、新舊法比較: 1、按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。次按主刑之重輕,依第33條規定之次序 定之;同種之刑,以最高度之較長或較多者為重。最高度相 等者,以最低度之較長或較多者為重;刑之重輕,以最重主 刑為準,依前二項標準定之,刑法第35條第1項、第2項、第 3項前段亦有明文。復按犯罪在刑法施行前,比較裁判前之 法律孰為有利於行為人時,應就罪刑有關之一切情形,比較 其全部之結果,而為整個之適用,不能割裂而分別適用有利 益之條文(最高法院27年上字第2615號判決、109年度台上 字第4243號判決意旨參照)。 2、查被告行為後,洗錢防制法業於113年7月31日修正公布,於 同年8月2日施行。修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原 規定:「有第2條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑 ,併科新臺幣5百萬元以下罰金;(第3項)前2項情形,不 得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」修正後移列至第 19條第1項,並規定:「有第2條各款所列洗錢行為者,處3 年以上10年以下有期徒刑,併科新臺幣1億元以下罰金。其 洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者,處6月以上5 年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元以下罰金」是修正後 洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益 未達1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑,而 屬得易科罰金之罪,並同時刪除舊法第14條第3項「不得科 以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之規定。又修正前洗 錢防制法第16條第2項原規定:「犯前4條之罪,在偵查及歷 次審判中均自白者,減輕其刑」修正後移列至第23條第3項 ,並規定:「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者 ,如有所得並自動繳交全部所得財物者,減輕其刑;並因而 使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上 利益,或查獲其他正犯或共犯者,減輕或免除其刑」。 3、經綜合比較結果,本案被告洗錢之財物未達1億元,依修正前 洗錢防制法第14條第1項、第3項及刑法第339條之4第1項規 定,法定刑為有期徒刑2月以上7年以下,而依修正後之規定 ,法定刑則為有期徒刑6月以上5年以下;而關於自白減刑規 定部分,依被告行為時之洗錢防制法第16條第2項規定,被 告僅需於「偵查及歷次審判中均自白」即得減輕其刑,本案 被告符合此項規定,其減刑後處斷刑範圍為有期徒刑1月以 上6年11月以下,然依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規 定,被告除需於「偵查及歷次審判中均自白」,尚需「如有 所得並自動繳交全部所得財物」始得減輕其刑,因本案被告 並未繳交犯罪所得,自無修正後減刑規定之適用。從而,經 比較新舊法結果,法院於處斷刑之範圍上,適用修正前之規 定為有期徒刑1月以上6年11月以下,修正後則為有期徒刑6 月以上5年以下,依刑法第35條關於刑之輕重標準,自以修 正後規定為輕,且適用修正後規定之結果,於宣告刑為有期 徒刑6月以下之情形,法院尚得依刑法第41條第1項規定諭知 易科罰金。綜上,整體比較上開新舊法後之結果,應以新法 整體適用後之結果較有利於被告,依刑法第2條第1項後段規 定,本案應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定 論處 4、至被告行為後,詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日經總 統公布,於同年8月2日施行。而詐欺犯罪防制條例第43條雖 規定:「犯刑法第339條之4之罪,詐欺獲取之財物或財產上 利益達新臺幣50萬元者,處3年以上10年以下有期徒刑,得 併科新臺幣3,000萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產 上利益達新臺幣1億元者,處5年以上12年以下有期徒刑,得 併科新臺幣3億元以下罰金」。然此乃被告行為時所無之處 罰,自無新舊法比較問題,而應依刑法第1條罪刑法定原則 ,無溯及既往予以適用之餘地。又本案被告並未有自首或繳 回犯罪所得之情形,自無同條例第46條、第47條減刑規定之 適用,均附此敘明。 ㈡、核被告所為,係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書 罪、第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、第339條之4 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法 第19條第1項後段之一般洗錢罪。又被告依所屬詐欺集團指 示,先於上開時、地在系爭收據上偽造「周益民」之印文、 署押各1枚,均為被告後續與本案詐欺集團成員共同偽造私 文書之階段行為;又被告依指示偽造系爭工作證、系爭收據 ,為其與本案詐欺集團成員共同偽造私文書、特種文書之低 度行為,各為其等共同行使偽造私文書、共同行使偽造特種 文書之高度行為所吸收,均不另論罪。 ㈢、被告、「水行俠」、「阿霆」及所屬詐欺集團成員間,以相 互利用他人之行為,而達上開犯罪之目的,有犯意聯絡及相 互利用之行為分擔,為共同正犯。 ㈣、被告係以一行為同時犯行使偽造私文書罪、行使偽造特種文 書罪、三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪,屬想像競合 犯,依刑法第55條前段規定,應從一法定刑較重之三人以上 共同詐欺取財罪處斷。 ㈤、量刑酌定: 1、按現今詐騙集團之運營方式已朝分工多角化、細緻化變遷, 除出資經營、首謀籌劃乃至招募他人加入詐騙集團等核心角 色外,其餘每一參與詐欺犯罪之行為人,率皆僅於整體犯意 聯絡下分擔小部分犯罪行為。與此現狀下,自社會通念以觀 ,實難謂車手僅屬情節較「輕微」之犯罪分工,蓋車手乃詐 騙集團所指示前往實際接觸犯罪所得或與被害人接洽之角色 ,更為實際製造犯罪查緝斷點之人,倘其未能成功將犯罪所 得提領、層轉,則該等犯罪所得仍處於可追回之狀態,亦不 至於使檢警耗費大量偵查資源以求瓦解詐騙集團核心,是毋 寧認車手係整體犯罪結構中,將詐欺犯罪所得實際納入詐騙 集團掌控且規避查緝之不可或缺之重要角色。況觀諸近年來 政府屢屢宣導民眾勿擔任車手,於各大媒體、實體ATM通路 亦隨處可見是類法治廣告,如無相當法敵對意識,實無悍然 擔任車手之理。故法院於此類案件為刑之量定時,應一併參 酌前揭社會通念,詳加斟酌,務求輕重得宜,罰當其罪,以 符罪刑相當原則,而非持續停留於車手僅屬末端輕微犯罪之 陳舊思維,一概自法定刑度下限往上酌加數月,否則無異使 參與詐欺集團成為可於短期內賺取遠高於社會常態薪資之暴 利,縱事後臨訟,亦可隨意供稱未取得報酬、第一次擔任車 手云云,即率皆可獲輕判之終南捷徑,不啻助長詐騙歪風, 更將不斷吸引源源不絕、遊手好閒之徒競相效尤,終使刑罰 之一般預防功能蕩然無存,亦加坐實我國屢遭民眾譏為「詐 騙天堂」之惡名。 2、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告正值青年,並非無謀生 能力之人,僅為貪圖輕鬆獲取不法利益,竟參與詐欺集團擔 任收取贓款之車手工作,擔任詐欺集團層層分工之一部,復 以行使偽造私文書、偽造特種文書手法訛騙告訴人,與本案 詐欺集團成員共犯本案犯行,且觀諸其本案犯罪事實,係親 自加入騙術實施之環節,其對犯罪之參與程度及關鍵性貢獻 度(佯裝投資公司收款人員,加深被害人認為自己係進行投 資而陷於錯誤之意念,化網路騙局為實際獲利),均與傳統 類型車手不可同日而語,並使告訴人受有高達100萬元之財 產損害,助長詐欺犯罪風氣之猖獗,並危害社會治安,所為 甚屬不該,且迄今未賠償告訴人分毫或徵得其諒解,犯罪所 生損害全未填補;惟念被告犯後始終坦承犯行,對司法資源 之虛耗非無緩解,態度尚可,且為本案犯行前尚無經法院論 罪科刑之紀錄,有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查( 見本院卷第13至15頁),素行尚可,及其於本案犯罪之實際 獲利、角色分工、地位、犯罪之情節、手段,暨被告自述之 教育程度、家庭生活、經濟狀況及告訴人請求從重量刑、檢 察官具體求刑之意見(詳見本院卷第64頁)等一切情狀,量 處如主文所示之刑。 三、沒收 ㈠、按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律,刑 法第2條第2項定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法 律,無庸為新舊法之比較適用,合先敘明。 ㈡、按刑法第219條規定偽造之印章、印文或署押,不問屬於犯人 與否,沒收之,係採義務沒收主義,凡偽造之印章、印文或 署押,不論是否屬於犯人所有,亦不論有無搜獲扣案,苟不 能證明其已滅失,均應依法宣告沒收(最高法院94年度台上 字第3518號判決意旨參照)。次按犯詐欺犯罪,其供犯罪所 用之物,不問屬於犯罪行為人與否,均沒收之,詐欺犯罪危 害防制條例第48條第1項,亦定有明文。查未扣案之「新社 投資」現儲憑證收據1紙、「新社投顧」外務專員「周益民 」工作識別證1張、「周益民」印章1顆,均係供本件詐欺犯 罪所用等節,業經被告供承在卷(見本院卷第54頁),核均 屬供犯詐欺犯罪所用之物,不問何人所有,均應依詐欺犯罪 危害防制條例第48條第1項之規定,予以宣告沒收,並依刑 法第38條第4項規定,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒 收時,追徵其價額。至於上開收據之偽造之印文、署名,已 因收據併同沒收,無另行再諭知沒收之必要,附此敘明。 ㈢、按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之。但有特別規定者 ,依其規定;前2項之沒收,於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時,追徵其價額,刑法第38條之1第1項、第3項分 別定有明文。查被告因本案取得3,000元之報酬等情,業據 被告供稱在卷(見本院卷第55頁),堪認為被告之犯罪所得, 爰依刑法第38條之1第1項、第3項宣告沒收,並於全部或一 部不能或不宜執行沒收時,追徵其價額。 ㈣、查被告向告訴人收取之款項100萬元,為本案洗錢之財物,依 現行洗錢防制法第25條第1項之規定,固不問屬於犯罪行為 人與否均沒收之,惟本院審酌,被告收取前開款項後,已依 指示放置至指定地點,由本案詐欺集團其他成員前往收取, 卷內並無證據證明被告有實際取得或朋分該筆款項,該筆款 項並非被告所得管領、支配,被告就本案所隱匿之洗錢財物 不具實際掌控權,倘依修正後之現行洗錢防制法第25條第1 項規定沒收,實屬過苛,爰依刑法第38條之2第2項規定,不 予宣告沒收。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段,判決如主文。 本案經檢察官陳昱璇提起公訴,檢察官賴帝安到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  7   日          刑事第二庭  法 官 黃虹蓁 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。 中  華  民  國  114  年  2   月  7   日                 書記官 李諾櫻     附錄本件論罪科刑法條: 修正後洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元以 下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書,足以生損害於公眾或他人者,處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者,依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。

2025-02-07

PTDM-113-金訴-850-20250207-1

臺灣臺中地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度訴字第917號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 黃于豪 指定辯護人 本院公設辯護人王兆華 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官提起公訴(113 年度偵字第10076號),本院判決如下:   主 文 一、甲○○共同犯販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品未遂罪, 處有期徒刑壹年拾壹月。緩刑伍年,並應於緩刑期間內,向 指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公 益目的之機構或團體,提供壹佰肆拾小時之義務勞務。緩刑 期間付保護管束。 二、扣案如附表所示之物,均沒收。   犯罪事實 甲○○與暱稱「豆豆」之人,共同基於營利之犯意聯絡,先由「豆 豆」透過TELEGRAM軟體,在群組「WENDY886交流群」以暱稱「( 槍符號)」張貼【上課(符號)喝酒(符號)通告(符號)飯局(符號) 伴遊(符號)全台傳播調派男女傳都有需要可私然後食品部分也有 配合廠商歡迎諮詢(愛心符號)(咖啡符號)(飲料符號)(菸符號)( 彩虹符號)(葉子符號)(哈密瓜符號)(蛋符號)(糖果符號)(丸子符 號)】之訊息,供不特定人瀏覽,表達販賣含有第三級毒品4-甲 基甲基卡西酮、甲基-N,N-二甲基卡西酮成分之毒品咖啡包(下稱 毒品咖啡包)之意。嗣員警執行網路巡邏發見,遂由員警喬裝為 有意購買毒品咖啡包之買家,透過TELEGRAM軟體向「(槍符號)」 聯繫,並約定以新臺幣(下同)3600元價金,購買毒品咖啡包7包( 買6送1),暨約定面交時間、地點等交易內容後,員警便依照前 開約定,到達臺中市○○區○○路000號等待交易毒品咖啡包,嗣甲○ ○聽從「豆豆」指示,駕駛車牌號碼000-0000號自小客車於113年 2月4日1時59分到達上址,向喬裝買家之員警交易上揭約定之毒 品咖啡包,旋即由喬裝買家之員警逮捕而不遂。   理 由 一、認定事實所憑之證據及得心證之理由:  ㈠上揭犯罪事實,業據被告甲○○於偵訊、本院準備及審理程序 中均坦承不諱,並有搜索現場照片、TELEGRAM「WENDY886交 流群」群組擷圖、TELEGRAM對話擷圖、扣案物照片、對話譯 文、BKC-3665號自用小客車車輛詳細資料表、000-0000號自 用小客車車行紀錄、臺北榮民總醫院113年2月29日北榮毒鑑 字第C0000000號毒品成分鑑定書、臺北榮民總醫院113年3月 18日北榮毒鑑字第C0000000-Q號毒品純度鑑定書、內政部警 政署刑事警察局113年4月2日刑理字第1136038301號鑑定書 ,以及扣案如附表所示之物可參,足認被告前開任意性之自 白與事實相符,堪以採信。  ㈡被告於本案所欲交易之扣案如附表編號1所示毒品咖啡包(紅 色)共7包,經警抽其中2包送請內政部警政署刑事警察局鑑 定,又抽驗其中1包之結果,確實檢出第三級毒品4-甲基甲 基卡西酮、甲基-N,N-二甲基卡西酮成分,此有內政部警政 署刑事警察局鑑定書可參(見偵10076卷第173至174頁),堪 認扣案如附表編號1所示,用於本案交易之毒品咖啡包7包, 確屬毒品危害防制條例第2條第2項第3款所稱之第三級毒品 ,且內容物混合不同第三級毒品成分無訛。  ㈢被告於審判中表示,其接受「豆豆」指揮販賣毒品咖啡包, 每賣1包毒品咖啡包可以抽100元等語(見本院卷第82頁),足 認被告就其本案與喬裝買家之員警所為之毒品交易行為,主 觀上顯具有營利之意圖,自屬販賣毒品行為。  ㈣綜上所述,本案事證明確,被告犯行足以認定,應予依法論 罪科刑。 二、論罪科刑:  ㈠論罪:   核被告所為,係犯毒品危害防制條例第9條第3項、第4條第6 項、第3項之販賣混合第三級毒品未遂罪。又被告於行為時 持有如附表所示該等第三級毒品純質淨重總量顯逾5公克, 亦應受較高度之販賣行為所吸收,不另論罪。  ㈡共同正犯:   被告與「豆豆」之人,就上開犯行間,有犯意聯絡及行為分 擔,應論以共同正犯。  ㈢刑之加重、減輕事由說明:  ⒈混合二種以上之第三級毒品加重:   按犯前5條之罪而混合二種以上之毒品者,適用其中最高級 別毒品之法定刑,並加重其刑至二分之一,毒品危害防制條 例第9條第3項定有明文。被告本案所販賣上開毒品咖啡包, 混合二種以上第三級毒品成分,詳如附表編號1所示,自應 依上開規定,適用最高級別之同條例第4條第3項販賣第三級 毒品罪之法定刑,加重其刑。  ⒉偵查及審判中自白減輕(降低處斷刑範圍):   按犯毒品危害防制條例第4條至第8條之罪於偵查及歷次審判 中均自白者,減輕其刑,毒品危害防制條例第17條第2項定 有明文。經查,被告就其所為之本案犯行,於偵訊、本院準 備及審理程序中均坦承不諱,業如前述,自應依上開規定減 輕其刑。   ⒊未遂減輕(降低處斷刑範圍):   被告雖已著手於販賣毒品犯行,惟因購毒者係員警實施合法 「釣魚偵查」下,提供原本有意出售上開毒品咖啡包之被告 機會,由員警喬裝為買家,並無實際買受毒品之真意,且事 實上亦未真正完成毒品買賣,自未生販賣毒品予他人之犯罪 結果,當屬未遂犯,審酌行為所生危害較既遂為輕,爰依刑 法第25條第2項之規定減輕其刑。  ⒋複數加重減輕事由先加後減:   被告之加重減輕事由為複數,依法先加重,後遞減輕之。  ㈣量刑審酌:   爰以行為人之責任為基礎,審酌被告正值青年,明知毒品不 僅戕害施用者之生理及心理健康,且施用者為購買毒品以解 除毒癮,往往不惜耗費鉅資,以致散盡家財連累家人,甚或 鋌而走險實施財產犯罪,危害社會治安,竟仍為謀取一己私 利,實施本案販賣上開毒品咖啡包未遂之犯行,所為實屬不 該;惟考量被告於本案行為前,未曾因刑事案件經法院論罪 科刑,此有被告前案紀錄表(見本院卷第85頁)在卷可稽,素 行尚可,且本案係員警實施合法誘捕偵查,最終未生毒品流 通於外之結果,以及被告經查獲後始終坦承犯行之犯後態度 ,暨被告於本院審理程序中自陳高職肄業智識程度、未婚、 從事鋁門窗工作、家中跟哥哥同住、經濟普通(見本院卷第8 2頁)等一切情狀,量處如主文所示之刑,以資懲儆。  ㈤緩刑暨緩刑負擔說明:  ⒈緩刑5年:   被告於本案判決前,未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之 宣告,此有被告前案紀錄表(見本院卷第85頁)在卷可佐,是 本院考量被告因一時短於思慮而實施本案販賣毒品咖啡包未 遂犯行,經此偵審教訓及本案相當刑度之宣告,當知所警惕 ,信無再犯之虞,參以被告正值青年、於查獲後始終坦認本 案犯行等節,認本案對被告所宣告之刑以暫不執行為適當, 爰依刑法第74條第1項第1款之規定,諭知緩刑5年,以啟自 新。  ⒉緩刑附負擔─140小時義務勞務、保護管束:   為確保被告能記取教訓、建立尊重法治之正確觀念,認緩刑 應附有一定之負擔,兼衡被告之生活狀況及上開所述情節, 爰依刑法第74條第2項第5款規定,命被告應於緩刑期間內, 向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合 公益目的之機構或團體,提供140小時之義務勞務,及依刑 法第93條第1項第2款規定,諭知緩刑期間付保護管束,以使 觀護人監督被告暫不執行宣告刑之緩刑寬典成效,俾兼顧刑 法之應報、警示、教化目的。  ⒊緩刑寬典仍可能被撤銷之說明   此需向被告說明者係,緩刑係刑法上之寬典,而其要件係「 暫不執行為適當」,但被告若未積極履行負擔,未配合執行 保護管束,執行檢察官仍得聲請撤銷緩刑,又若緩刑期間內 ,有何刑法第75條、第75條之1所示情形,緩刑寬典亦將受 撤銷,是被告應慎重行事,配合執行檢察官之履行負擔、保 護管束,不得有任何違法犯紀情事,方得持續保留緩刑寬典 ,併此敘明。 三、沒收之說明:  ㈠扣案如附表編號1之毒品咖啡包7包係違禁物,沒收之:   按毒品危害防制條例第18條第1項後段規定查獲之第三、四 級毒品,無正當理由而擅自持有者,沒入銷燬之。此應沒入 銷燬之毒品,專指查獲施用或持有(未成罪)之第三、四級毒 品而言;倘屬同條例相關法條明文規定處罰之犯罪行為,即 非該條項應依行政程序沒入銷燬之範圍。再同條例對於查獲 之製造、運輸、販賣、意圖販賣而持有、以非法方法使人施 用、引誘他人施用、轉讓及持有純質淨重達一定重量第三、 四級毒品之沒收,並無特別規定,如其行為已構成犯罪,則 該毒品即屬不受法律保護之違禁物,應回歸刑法之適用,依 刑法第38條第1項之規定沒收之,始為適法(最高法院109年 度台上字第1301號判決意旨參照)。查扣案如附表編號1所示 之物,經送鑑驗結果詳如附表編號1所示,含有二種以上第 三級毒品成分,均屬違禁物,依照前揭說明,爰均應依刑法 第38條第1項規定宣告沒收。而盛裝該等第三級毒品所用之 包裝袋,仍有微量之毒品沾附其上無法析離,應整體視為查 獲之第三級毒品之一部,而亦屬違禁物,亦應依上開規定併 予宣告沒收。至鑑驗取用之毒品部分,既已滅失,自無庸諭 知沒收。   ㈡扣案如附表編號2至7之物屬預備犯罪所用之物,沒收之:   按犯罪預備之物,屬於犯罪行為人者,得沒收之,刑法第38 條第2項定有明文。經查,扣案如附表編號2至7所示之物, 均驗出第三級毒品成分,詳如附表編號2至7內容所載,而該 等物品,經被告於審理中表示,編號2至5之毒品咖啡包,係 其擔任販賣毒品之小蜜蜂,依照「豆豆」指示,以丟包於草 叢、公廁等地方交接之毒品,又編號6至7之愷他命,亦係如 此,且本案犯罪事實中群組訊息販賣毒品廣告文字,有所謂 「食品」者,就係愷他命(見本院卷第79至80頁),審酌沒收 具有獨立法律效果,毋庸達至嚴格證明程度,依照被告上開 所述,則編號2至7所示之物,實有預備另用於販賣之危險( 未達著手程度),故本院認為附表編號2至5之毒品咖啡包、 編號6至7之愷他命,應以刑法第38條第2項沒收為當。  ㈢扣案如附表編號8之手機沒收之:   按犯第4條之罪者,其供犯罪所用之物,不問屬於犯罪行為 人與否,均沒收之,毒品危害防制條例第19條第1項定有明 文。扣案如附表編號8所示之手機1支,乃係被告用於本案犯 行之物,經其供承在卷(見本院卷第79頁),自應依毒品危害 防制條例第19條第1項之規定宣告沒收。  ㈣扣案如附表編號9之款項沒收之:   按犯第4條至第9條、第12條、第13條或第14條第1項、第2項 之罪,有事實足以證明行為人所得支配之前2項規定以外之 財物或財產上利益,係取自其他違法行為所得者,沒收之, 毒品危害防制條例第19條第3項定有明文。經查,扣案如附 表編號9所示16600元,經被告坦承亦係其依照「豆豆」指示 ,擔任小蜜蜂販毒依指令前往草叢、公園接收前手以丟包方 式交班之毒品、現金,自己亦需以丟包方式交接之,而上開 金錢亦尚未回帳之款項等語(見本院卷第80頁),已足以認定 係其他販賣第三級毒品之違法行為所得,依上開規定,宣告 沒收。  ㈤至於,扣案之Iphone12pro手機(見偵10076卷第41頁),經被 告表示係私人使用,並未與「豆豆」聯繫(見本院卷第80頁) ,又無證據顯示與本案犯行相關,故不宣告沒收。又扣案之 25000元,從被告身上扣得,此有搜索扣押筆錄、扣押物品 目錄表可參(見偵10076卷第35至39頁),考量上開款項與附 表編號9之16600元係自車上扣得(見偵10076卷第35至39頁) ,並坦言係犯毒款項如上開㈣,而被告自警詢起均坦承犯行 ,但僅就上開Iphone12pro手機、上開25000元表示與販毒無 涉(見偵10076卷第27頁、本院卷第80頁),並經本院衡酌卷 內資料,尚無更進一步的證據顯示係其他違法行為所得,亦 不宣告沒收。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官黃彥凱提起公訴,檢察官王宥棠、張永政到庭執行 職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  6   日         刑事第十二庭 審判長法 官 吳孟潔                     法 官 黃淑美                   法 官 方星淵 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。                   書記官 賴柏仲 中  華  民  國  114  年  2   月  6   日 附表: 編號 扣押物品 備註 對應處置 1 毒品咖啡包(紅色)7包 1.本案員警誘捕偵查被告交易買6送1部分(見偵10076卷第39頁)。 2.鑑驗結果:抽驗其中1包(A5),檢出第三級毒品4-甲基甲基卡西酮、甲基-N,N-二甲基卡西酮(內政部警政署刑事警察局鑑定書,見偵10076卷第173至174頁)。 3.推估純質總淨重:2.24公克(見偵10076卷第177頁)。  沒收 2 毒品咖啡包(紅色)8包 1.被告車上扣得(見偵10076卷第39頁)。 2.鑑驗結果:抽驗其中1包(B6),檢出第三級毒品4-甲基甲基卡西酮、甲基-N,N-二甲基卡西酮(內政部警政署刑事警察局鑑定書,見偵10076卷第173至174頁) 3.推估純質總淨重:3.03公克(見偵10076卷第177頁)。   4.被告係擔任小蜜蜂依「豆豆」指示拾取交接以販賣之物,顯係預備販賣之毒品(見本院卷第79至80)。  沒收 3 毒品咖啡包(黃色)9包 1.被告車上扣得(見偵10076卷第39頁)。 2.鑑驗結果:抽驗其中1包(C3),檢出第三級毒品4-甲基甲基卡西酮、甲基-N,N-二甲基卡西酮(內政部警政署刑事警察局鑑定書,見偵10076卷第173至174頁) 3.推估純質總淨重:2.08公克(見偵10076卷第177頁)。 3.被告係擔任小蜜蜂依「豆豆」指示拾取交接以販賣之物,顯係預備販賣之毒品(見本院卷第79至80)。  沒收 4 毒品咖啡包(黑色)17包 1.被告車上扣得(見偵10076卷第39頁)。 2.鑑驗結果:抽驗其中1包(D14),檢出第三級毒品4-甲基甲基卡西酮、甲基-N,N-二甲基卡西酮(內政部警政署刑事警察局鑑定書,見偵10076卷第173至174頁) 3.推估純質總淨重:5.18公克(見偵10076卷第177頁)。  4.被告係擔任小蜜蜂依「豆豆」指示拾取交接以販賣之物,顯係預備販賣之毒品(見本院卷第79至80)。  沒收 5 毒品咖啡包(白色)23包 1.被告車上扣得(見偵10076卷第39頁);白色外包裝上有彩色圖樣(扣案物品照片,見偵10076卷第54頁)。 2.鑑驗結果:抽驗其中1包(E10),檢出第三級毒品4-甲基甲基卡西酮、甲基-N,N-二甲基卡西酮(內政部警政署刑事警察局鑑定書,見偵10076卷第174至175頁) 3.推估純質總淨重:6.55公克(見偵10076卷第177頁)。  4.被告係擔任小蜜蜂依「豆豆」指示拾取交接以販賣之物,顯係預備販賣之毒品(見本院卷第79至80)。     沒收 6 愷他命1包 1.被告身上扣得(見偵10076卷第39頁)。 2.鑑驗結果:檢出愷他命成分,純質淨重1.0165公克,檢體編號C0000000-0(臺北榮民總醫院113年2月9日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分鑑定書、臺北榮民總醫院113年3月18日北榮毒鑑字第C0000000-Q號毒品純度鑑定書,見偵10075卷第145至147頁)。 3.被告係擔任小蜜蜂依「豆豆」指示拾取交接以販賣之物,顯係預備販賣之毒品(見本院卷第79至80頁)。  沒收 7 愷他命8包 1.被告車上扣得(見偵10076卷第39頁)。 2.鑑驗結果:檢出愷他命成分,純質淨重13.8051公克,檢體編號C0000000-0(臺北榮民總醫院113年2月9日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分鑑定書、臺北榮民總醫院113年3月18日北榮毒鑑字第C0000000-Q號毒品純度鑑定書,見偵10075卷第145至147頁)。 3.被告係擔任小蜜蜂依「豆豆」指示拾取交接以販賣之物,顯係預備販賣之毒品(見本院卷第79至80頁)。   沒收 8 智慧型手機IPHONE 8 PLUS 黑色 1.被告車上扣得(見偵10076卷第30、39頁)。 2.「豆豆」指揮被告之工作機(見本院卷第79頁) 沒收 9 新臺幣16600元 1.被告車上扣得(見偵10076卷第39頁)。 2.被告坦認係依「豆豆」指示毒品、現金販毒並需回帳之違法所得(見本院卷第80頁)。  沒收 附錄本案論罪法條全文: 【毒品危害防制條例第4條】 製造、運輸、販賣第一級毒品者,處死刑或無期徒刑;處無期徒 刑者,得併科新臺幣3千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第二級毒品者,處無期徒刑或10年以上有期徒 刑,得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第三級毒品者,處7年以上有期徒刑,得併科 新臺幣1千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第四級毒品者,處5年以上12年以下有期徒刑 ,得併科新臺幣5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者,處1年以上7年 以下有期徒刑,得併科新臺幣1百50萬元以下罰金。 前五項之未遂犯罰之。 【毒品危害防制條例第9條】 成年人對未成年人販賣毒品或犯前三條之罪者,依各該條項規定 加重其刑至二分之一。 明知為懷胎婦女而對之販賣毒品或犯前三條之罪者,亦同。 犯前五條之罪而混合二種以上之毒品者,適用其中最高級別毒品 之法定刑,並加重其刑至二分之一。

2025-02-06

TCDM-113-訴-917-20250206-1

臺灣臺中地方法院

毒品危害防制條例

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度訴字第482號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 洪晞凱 選任辯護人 許宏達律師(法扶律師) 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官提起公訴(11 2年度偵字第57096號),本院判決如下:   主  文 乙○○犯意圖供製造毒品之用而栽種大麻未遂罪,處有期徒刑壹年 陸月。   犯罪事實 一、乙○○明知大麻係毒品危害防制條例第2條第2項第2款所列之 第二級毒品,依法不得意圖供製造毒品之用而栽種,竟基於 意圖供製造毒品而裁種大麻之犯意,於民國112年4月間某日 ,加入通訊軟體Telegram群組「花開富貴」後,先與該群組 內姓名年籍不詳之成年人(無證據證明係未成年人)約定取 得已播種之大麻(無證據證明已經出苗)以供種植之用,該 群組內之不詳成年人遂將Telegram暱稱「B13」之劉瀚翔加 入群組,並由乙○○與劉瀚翔約定取得大麻之時間、地點。劉 瀚翔即以埋包之方式,於112年5月5日下午4時56分許,將已 播種之大麻25盆藏匿於臺中市霧峰區楊媽媽農場附近某處( 座標位置24.0000000,120.0000000),並且錄影傳送藏匿之 位置予乙○○;乙○○則於112年5月5日下午4時56分至翌(6) 日上午8時15分間某時,前往該藏匿之地點,取得大麻25盆 後,將該等大麻換盆移栽後未出苗而未遂。經警於112年7月 3日下午5時58分許,持本院核發之搜索票至劉瀚翔住處(住 址詳卷)搜索,並扣得劉瀚翔手機,而查悉上情。 二、案經彰化縣警察局移送臺灣南投地方檢察署陳請臺灣高等檢 察署臺中分署檢察長核轉臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起 訴。   理  由 一、按被告以外之人於審判外之陳述,雖不符前四條之規定,而 經當事人於審判程序同意作為證據,法院審酌該言詞陳述或 書面陳述作成時之情況,認為適當者,亦得為證據,刑事訴 訟法第159條之5第1項定有明文。本判決所引用下列被告以 外之人於審判外之陳述為證據方法之證據能力,被告乙○○以 及其辯護人於準備程序中表示同意做為證據(本院卷第48頁 ),本院審酌上開證據資料製作時之情況,尚無違法不當或 證明力明顯過低之瑕疵,亦認為以之作為證據應屬適當,依 刑事訴訟法第159條之5第1項規定認前揭證據資料有證據能 力,合先敘明。至其餘引用非供述證據,與本件待證事實均 有關聯性,且無證據證明係公務員違背法定程序所取得,是 依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋,均有證據能力。 二、事實部分 (一)上開事實,業經被告於本院準備程序、審理程序中坦承不諱 (本院卷第43頁至第49頁、第67頁至第77頁),且經證人劉 瀚翔於警詢、偵訊中證述明確(下均省略前稱,就彰化縣警 察局刑案偵查卷宗僅稱警卷,就其他卷宗依其卷宗號碼稱偵 ○卷,見警卷第51頁至第59頁、偵8910卷第15頁至第17頁) ,並有通訊軟體TELEGRAM群組名稱「花開富貴」之對話紀錄 及群組成員個人主頁之翻拍照片(警卷第11頁至第27頁)、 證人劉瀚翔之手機與暱稱「小夫」(即被告)之通訊軟體TE LEGRAM對話紀錄翻拍照片(警卷第28頁至第34頁)、被告之 車軌紀錄(警卷第35頁)、被告之通訊軟體TELEGRAM對話紀 錄、聯絡人之翻拍照片(警卷第37頁至第42頁、警卷第123 頁至第129頁)等在卷可證,足認被告之任意性自白與事實 相符。 (二)被告自陳其種植大麻只是好奇想要種種看,且本身未施用毒 品等語(警卷第9頁、偵8910卷第26頁、本院卷第49頁、第6 5頁),堪認被告栽種大麻主觀上確非供自己施用,而有供 製造毒品之用之意圖無誤。 (三)據上,本案事證明確,被告犯行堪以認定,應予依法論罪科 刑。 三、論罪科刑 (一)按栽種大麻罪之「栽種」,包括播種、插苗、移栽、施肥、 灌溉、除草、收穫等具體行為,而以播種方式栽種大麻,係 以種子播種後至成苗為主要階段,其栽種行為之既、未遂, 應以大麻種子經播種後有無出苗而定,換言之,行為人主觀 上有製造毒品之用之意圖,將大麻種子播種後已出苗者,無 待乎大麻成長至可收成之程度,即屬既遂,惟所播種之大麻 種子尚未出苗者,則應論以栽種未遂(最高法院110年度台 上字第581號判決意旨參照)。本案被告有移栽之行為堪以 認定,已如上述,揆諸上開說明,即已著手於栽種大麻犯行 ;然因本案並未扣得該等大麻植株,無從認大麻是否已經出 苗,且依卷內客觀事證無法排除劉瀚翔交予被告之大麻尚未 出芽之情況,依有疑惟利被告之原則,應認被告移栽之大麻 尚未出苗,被告所為栽種大麻犯行應屬未遂。 (二)核被告所為,係犯毒品危害防制條例第12條第4項、第2項意 圖供製造毒品之用而栽種大麻未遂罪。其持有大麻種子之行 為,應為其意圖供製造毒品之用而栽種大麻未遂之行為所吸 收,不另論罪。另本案無從認被告栽種之大麻已經出苗,自 無從進而認被告持有大麻植株,起訴書認被告持有大麻植株 之行為係犯持有第二級毒品罪等語,容有誤會。 (三)減刑  1.被告本案犯行係未遂犯,爰依刑法第25條第2項規定減輕其 行。  2.按刑法第59條規定犯罪之情狀可憫恕者,得酌量減輕其刑, 其所謂「犯罪之情狀」,與同法第57條規定科刑時應審酌之 一切情狀,並非有截然不同之領域,於裁判上酌減其刑時, 應就犯罪一切情狀(包括第57條所列舉之10款事項),予以 全盤考量,審酌其犯罪有無可憫恕之事由(即有無特殊之原 因與環境,在客觀上足以引起一般人之同情,以及宣告法定 最低度刑,是否猶嫌過重等等),以為判斷。且此所謂法定 最低度刑,固包括法定最低本刑;惟遇有其他法定減輕之事 由者,則應係指適用其他法定減輕事由減輕其刑後之最低度 刑而言。倘被告別有法定減輕事由者,應先適用法定減輕事 由減輕其刑後,猶認其犯罪之情狀顯可憫恕,即使科以該減 輕後之最低度刑仍嫌過重者,始得適用刑法第59條規定酌量 減輕其刑(最高法院113年度台上字第1541號判決意旨參照 )。本案被告犯行經未遂減刑後,其最低法定刑係2年6月, 而參諸被告種植之大麻數目僅25株,數量非鉅,且被告又非 如同大規模種植者,透過溫室等專業器具大量種植大麻,並 以此牟取暴利,且本案亦無證據足認被告栽種之大麻流入市 面,堪認其行為對社會治安及國民健康之危害較輕,本院審 酌上情,爰依刑法第59條規定減輕其刑。而被告既有2減輕 事由,爰依刑法第70條規定遞減輕之。 3.關於司法院釋字第790號意旨之說明  ⑴按毒品危害防制條例第12條第2項規定:「意圖供製造毒品之 用,而栽種大麻者,處5年以上有期徒刑,得併科新臺幣500 萬元以下罰金。」不論行為人犯罪情節之輕重,均以5年以 上有期徒刑之重度自由刑相繩,對違法情節輕微、顯可憫恕 之個案,法院縱適用刑法第59條規定酌減其刑,最低刑度仍 達2年6月之有期徒刑,無從具體考量行為人所應負責任之輕 微,為易科罰金或緩刑之宣告,尚嫌情輕法重,致罪責與處 罰不相當。上開規定對犯該罪而情節輕微者,未併為得減輕 其刑或另為適當刑度之規定,於此範圍內,對人民受憲法第 8條保障人身自由權所為之限制,與憲法罪刑相當原則不符 ,有違憲法第23條比例原則。相關機關應自本解釋公布之日 起1年內,依本解釋意旨修正之;逾期未修正,其情節輕微 者,法院得依本解釋意旨減輕其法定刑至二分之一,司法院 釋字第790號意旨可資參照。是上開釋字第790號之意旨係於 毒品危害防制條例第12條之規定未修正前,始得依上開解釋 文內容減輕其刑。  ⑵被告行為之前,111年5月4日修正公布之毒品危害防制條例第 12條第3項即以增訂「因供自己施用而犯前項之罪,且情節 輕微者,處1年以上7年以下有期徒刑,得併科新臺幣100萬 元以下罰金」之規定,其修法係參照司法院釋字第790號解 釋關於毒品危害防制條例第12條第2項規定,對於違法情節 輕微、顯可憫恕之個案,未併為得減輕其刑或另為適當刑度 之規定,與憲法罪刑相當原則不符之意旨,增訂第12條第3 項之規定,就違犯第12條第2項罪名之情形,加上「因供自 己施用」及「情節輕微」之要件,以向下調整第12條第2項 之法定刑。是立法者既已明定「因供自己施用」及「情節輕 微」之要件,即顯排除非供自己施用而種植大麻之情況;且 在立法者已依釋字790號解釋修法後,自亦無從依釋字790號 解釋之意旨減輕其刑。而被告自陳其種植大麻只是好奇想要 種種看,且其本身未施用毒品等語(警卷第9頁、偵8910卷 第26頁、本院卷第49頁、第65頁),顯然非供自己施用而種 植大麻,自無從適用毒品危害防制條例第12條第3項規定, 且亦無從依釋字790號解釋之意旨減輕其刑,辯護人請求依 釋字790號解釋減輕其刑等語,容有誤會。  4.另按犯第4條至第8條之罪於偵查及歷次審判中均自白者,減 輕其刑,毒品危害防制條例第17條第2項定有明文。是本條 減刑規定並不包含行為人犯毒品危害防制條例第12條之情形 ,自無從依該規定減輕其刑,併予敘明。 (四)爰以行為人之責任為基礎,審酌毒品對社會治安危害甚鉅, 被告竟為本案犯行,縱其行為係屬未遂,所為仍應非難;復 審酌被告坦承犯行之犯後態度;再審酌被告之前科紀錄,以 及被告於本院審理程序中所自陳之智識程度、家庭狀況、經 濟狀況,暨刑法第57條所定之其他一切情狀,量處如主文所 示之刑。 (五)按受二年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告,而有下列情形 之一,認以暫不執行為適當者,得宣告二年以上五年以下之 緩刑,其期間自裁判確定之日起算:前因故意犯罪受有期徒 刑以上刑之宣告,執行完畢或赦免後,五年以內未曾因故意 犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者,刑法第74條第1項第2款定 有明文。再按刑法第74條所謂受有期徒刑以上刑之宣告,係 指宣告其刑之裁判確定而言(最高法院87年度台非字第168 號判決意旨參照)。復按宣告緩刑與否,除應具備刑法第74 條所定條件外,法院應就被告有無再犯之虞,能否由於刑罰 之宣告而策其自新,及有無可認為暫不執行刑罰為適當之情 形等因素為判斷,屬實體法上賦予法院得依職權裁量之事項 (最高法院109年度台上字第1437號判決意旨參照)。被告 除本案外,尚因詐欺案件經檢察官提起公訴,並經本院以11 2年度金訴字第2139號案件審理中,顯見被告本案犯罪並非 偶一為之之個例,本院斟酌上情以及全案情節,認本案並無 暫不執行被告刑罰為適當之情事,是不予宣告緩刑。 四、至未扣案之大麻種子,被告供稱其已將大麻丟掉等語,且本 案又無證據證明該等大麻種子仍然存在,爰不予宣告沒收。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官方鈺婷提起公訴,檢察官黃楷中、甲○○到庭執行職 務。 中  華  民  國  114  年  2   月   6  日          刑事第十六庭 審判長法 官 陳韋仁                    法 官 王宥棠                    法 官 陳嘉凱 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴之理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切 勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決,應備理由具狀向檢察官請求上訴, 上訴期間之計算,以檢察官收受判決正本之日起算。                    書記官 洪筱筑 中  華  民  國  114  年  2   月  6   日 附錄論罪科刑法條 毒品危害防制條例第12條 意圖供製造毒品之用,而栽種罌粟或古柯者,處無期徒刑或7年 以上有期徒刑,得併科新臺幣7百萬元以下罰金。 意圖供製造毒品之用,而栽種大麻者,處5年以上有期徒刑,得 併科新臺幣5百萬元以下罰金。 因供自己施用而犯前項之罪,且情節輕微者,處1年以上7年以下 有期徒刑,得併科新臺幣1百萬元以下罰金。 前三項之未遂犯罰之。

2025-02-06

TCDM-113-訴-482-20250206-1

審簡
臺灣臺北地方法院

搶奪

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 114年度審簡字第29號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 陳卿豪 上列被告因搶奪案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第36648 號),因被告於本院準備程序中自白犯罪(113年度審訴字第275 8號),本院認宜由受命法官獨任逕以簡易判決處刑,爰不經通 常審判程序,判決如下:   主   文 陳卿豪犯搶奪未遂罪,處有期徒刑陸月,如易科罰金,以新臺幣 壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本案除證據部分另應補充增列「被告陳卿豪於本院準備程序 中之自白(見本院審訴字卷第42至43頁)」外,其餘犯罪事 實及證據均引用檢察官起訴書之記載(如附件)。 二、論罪科刑之依據:  ㈠核被告陳卿豪所為,係犯刑法第325條第3項、第1項之搶奪未 遂罪。  ㈡被告雖已著手於搶奪財物行為之實施,惟未生取得財物之結 果,其犯罪尚屬未遂,爰依刑法第25條第2項規定,依既遂 犯之刑減輕之。  ㈢爰以行為人之責任為基礎,審酌被告有竊盜、毀損之前科, 此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽,素行非佳。其 不思以正當途徑獲取財物,伺機搶奪他人財物,雖未能得逞 ,然其所為已對社會治安造成危害,應予非難;兼衡其坦承 犯行之犯後態度;另審酌被告自述高職畢業之智識程度、在 飯店工作、月收入新臺幣4萬元、未婚無子女、無扶養對象 (見本院審訴字卷第44頁);併考量其犯罪之動機、目的及 手段等一切情狀,爰量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金 之折算標準,以資懲儆。 三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項,逕以 簡易判決處刑如主文。 四、如不服本判決,得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀,上訴於本院第二審合議庭。(須附繕本) 本案經檢察官黃振城提起公訴,檢察官王巧玲到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  6   日        刑事第二十二庭 法 官 葉詩佳 上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。                書記官 吳琛琛 中  華  民  國  114  年  2   月  7   日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第325條 (普通搶奪罪) 意圖為自己或第三人不法之所有,而搶奪他人之動產者,處6月 以上5年以下有期徒刑。 因而致人於死者,處無期徒刑或7年以上有期徒刑,致重傷者, 處3年以上10年以下有期徒刑。 第1項之未遂犯罰之。 附件: 臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書                   113年度偵字第36648號   被   告 陳卿豪 男 32歲(民國00年0月0日生)             住○○市○○區○○街00號16樓之2             居臺北市○○區○○○路0段000巷00              號0樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因搶奪案件,業經偵查終結,認應提起公訴,茲將犯罪 事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、陳卿豪意圖為自己不法之所有,基於搶奪之犯意,於民國11 3年10月11日21時20分許,前往臺北市○○區○○○路0段000巷00 ○0號富士堂飲料店內,趁在場之負責人陳宥丞及店員未即反 應之際,徒手公然奪取陳宥丞監督下並放置店內之公仔3個 (價值共計新臺幣1萬3,700元),欲直接走出店門外之際, 遭陳宥丞發現、攔阻、壓制在地,始未得逞。 二、案經陳宥丞訴由臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實: 編號 證 據 名 稱 待 證 事 實 1 被告陳卿豪於警詢及偵查中之供述 1、被告進入前揭店內之目的係為拿取店內之公仔3個,故被告一進去就直接徒手拿走公仔離開。 2、被告遭告訴人發現、攔阻後,有出手攻擊告訴人。 3、公仔3個已遭告訴人取回。 2 告訴人陳宥丞於警詢及偵查中之證述 1、被告於前揭時地,在店內遭被告奪取公仔3個之經過。 2、被告遭告訴人發現、攔阻後,有出手攻擊告訴人。 3、公仔3個已遭告訴人取回。 3 監視器檔案光碟1片、蒐證照片12張 1、被告於前揭時地進入店內時,店內尚有告訴人及其他員工在場。 2、被告一進入店內,就直接徒手拿走公仔離開。 3、被告遭告訴人發現、攔阻後,有出手攻擊告訴人。 4 公仔3個之照片3張 左揭照片內容係遭被告奪取之公仔3個。 二、核被告所為,係犯刑法第325條第3項、第1項搶奪未遂罪嫌 。 三、至報告意旨雖認被告所為上開犯罪事實,係涉犯刑法320條 條第3項、第1項竊盜未遂罪嫌,惟被告並非乘人不知,以和 平或秘密方法竊得財物,而係以乘人不備,不及抗拒,公然 掠取財物,自難認被告所為構成竊盜未遂犯行,此部分報告 意旨容有誤會。惟此部分與上開起訴部分屬基於同一社會基 本事實,爰不另為不起訴之處分,附此敘明。 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此  致 臺灣臺北地方法院 中  華  民  國  113  年  10  月  30  日                檢 察 官 黃 振 城 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  11  月  14  日                書 記 官 范 瑜 倩 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第325條 (普通搶奪罪) 意圖為自己或第三人不法之所有,而搶奪他人之動產者,處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。 因而致人於死者,處無期徒刑或 7 年以上有期徒刑,致重傷者 ,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑。 第 1 項之未遂犯罰之。

2025-02-06

TPDM-114-審簡-29-20250206-1

臺灣臺中地方法院

傷害等

臺灣臺中地方法院刑事判決 112年度訴字第2324號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 林希遠 指定辯護人 本院公設辯護人蔡育萍 上列被告因傷害等案件,經檢察官提起公訴(112年度偵字第522 32號、第58557號),本院判決如下:   主  文 丙○○犯如附表一主文欄所示之罪,各處如附表一主文欄所示之刑 及沒收。應執行有期徒刑陸月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折 算壹日。沒收部分併執行之。緩刑貳年,並應於本判決確定後壹 年內,向公庫支付新臺幣陸萬元。 其餘被訴(即重傷害)部分,公訴不受理。   犯罪事實 一、丙○○與己○○及戊○○係鄰居;戊○○為己○○之父。丙○○前於民國 112年3月16日21時許,因先前與己○○、廖建智(己○○胞兄) 、少年廖○璋(己○○之胞弟,00年0月生,真實姓名年籍資料 詳卷)反應渠等喝酒聚會聲音過於吵鬧可能影響家人居住安 寧之事,發生口角糾紛,進而引發肢體衝突(己○○及廖建智 涉犯傷害罪部分,業經本院以112年度中簡字第2543號判決 在案;少年廖○璋涉犯傷害罪部分,經本院少年法庭以112年 度少護字第425號裁定應予訓誡,下稱前案),造成林希遠受 有傷害,林希遠因而對己○○等人不滿而懷怨在心。丙○○明知手 指虎係槍砲彈藥刀械管制條例第4條第1項第3款列管之刀械 ,非經主管機關許可,不得持有,竟於112年7月12日,透過 蝦皮購物網站,向賣家「Rontic百貨專營」,以新臺幣(下 同)399元,購得如附表二編號5所示手指虎式短刀1把(總 長:長21.8公分、寬6.5公分;刀刃:長9.2公分、寬2.5公 分;刀柄:長12.6公分、寬6.5公分)而持有之。嗣丙○○不 滿在前案中,本院少年法庭法官對於少年廖○璋之處置、少年 廖○璋及少年廖○璋之父戊○○之態度,於112年10月31日10時許 ,竟基於公共場所非法攜帶刀械之犯意,在其位於臺中市○○ 區○○○00○0號3樓之租屋處(下稱上開租屋處)拿取上開手指 虎式短刀1把,前往己○○、廖建智、少年廖○璋位於臺中市○○ 區○○○000巷0號住處外之公共場所(下稱案發地點),並於 同(31)日12時22分許,見己○○在案發地點,丙○○竟持上開 手指虎式短刀向己○○攻擊,致己○○受有傷害(此部分涉犯傷 害罪嫌,業經己○○撤回告訴,由本院公訴不受理,詳如後述 ),丙○○隨後便離去。  二、林希遠復於同(31)日12時49分許,另基於恐嚇危害安全之 犯意,在上開租屋處,以附表二編號12所示之行動電話撥打 予戊○○,並對戊○○恫稱:不要傷害我家人,不然我會去找你家 人等語,以此加害生命、身體安全之事告知戊○○,致戊○○心 生恐懼,致生危害於安全。 三、嗣警據報後,先後於如附表二所示之時間、地點執行搜索, 扣得如附表二所示之物,並逮捕丙○○,因而查悉上情。 四、案經戊○○訴由臺中市政府警察局霧峰分局報告臺灣臺中地方 檢察署檢察官偵查起訴。       理  由 壹、程序方面: 一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定 者外,不得作為證據;被告以外之人於審判外之陳述,雖不 符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4規定,而經當事人於 審判程序同意作為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作 成時之情況,認為適當者,亦得為證據,同法第159條第1項 、第159條之5第1項定有明文。經查,本判決所引用被告丙○ ○以外之人於審判外陳述之供述證據,檢察官及被告、辯護 人於本院審理時均陳明同意作為證據使用(見本院第372頁 至第380頁),本院審酌該等供述證據作成時並無違法或不 當之情況,亦無違法取證等瑕疵,且與待證事實具有關聯性 ,認以之作為證據應屬適當,均具有證據能力。 二、下列所引用之非供述證據,均與本案事實具有自然關聯性, 且查無事證足認有違背法定程序或經偽造、變造所取得等證 據排除之情事,復均經依刑事訴訟法第164條、第165條踐行 調查程序,檢察官、被告及辯護人對此部分之證據能力亦均 不爭執,堪認均有證據能力。 貳、實體方面: 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由:  ㈠上開犯罪事實,業據被告於警詢、偵查、本院訊問、準備及 審理中均坦承不諱(見偵52232卷第17至26頁、第43至50頁 、第129至135頁、第397至398頁、第435至441頁、第459至4 61頁、本院聲羈卷第27至29頁、本院卷第41至47頁、第125 至136頁、第297至302頁、第327至341頁、第371頁),核與 證人即告訴人戊○○於警詢及偵查中之證述(見偵52232卷第7 3至75頁、他卷第49至54頁)、證人己○○於警詢及偵查中之 證述(見偵52232卷第329至331頁、第353至355頁、本院卷 第125至136頁)、證人丁○○於警詢之證述(見偵52232卷第6 5至67頁、他卷第49至54頁)、證人乙○○於警詢之證述(見 偵52232卷第77至78頁)情節相符,並有蝦皮購物網站訂單 擷圖1張(見偵52232卷第55頁)、臺中市政府警察局霧峰分 局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份【執行 處所:臺中市○○區○○路00○0號前】(見偵52232卷第79至85 頁)、自願受搜索同意書(見偵52232卷第87、105頁)、臺 中市政府警察局霧峰分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、 扣押物品收據各1份【執行處所:臺中市○○區○○路00○0號3樓 】(見偵52232卷第89至85頁)、臺中市政府警察局霧峰分 局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份【執行 處所:臺中市○○區○○路000○0號】(見偵52232卷第97至103 頁)、臺中市政府警察局霧峰分局扣押筆錄、扣押物品目錄 表、扣押物品收據各1份【執行處所:臺中市○○區○○路000巷 0號】(見偵52232卷第107至113頁)、本院少年法庭通知書 影本2份(見偵52232卷第347至349頁)、臺中市政府警察局 霧峰分局119報案電話通話譯文(見偵52232卷第455至456頁 )、臺中市四德派出所110報案紀錄單(見偵58557卷第145 頁)、臺中市政府警察局霧峰分局偵查隊112年12月8日之員 警職務報告暨所附之管制刀械圖例及圖例說明(見偵58557 卷第259至267頁)、臺中市政府警察局112年12月25日中市 警保字第11201008665號函及所附鑑定結果(見本院卷第69 至72頁)在卷可參,並有如附表二編號5、12所示之物可佐 ,已足以擔保被告之自白與事實相符,堪以採信。是本案事 證明確,被告上開犯行足堪認定,自應依法論科。  二、論罪之說明:  ㈠核被告就犯罪事實欄一所為,係犯槍砲彈藥刀械管制條例第1 5條第2款之於公共場所非法攜帶刀械罪;就犯罪事實欄二所 為,係犯刑法第305條恐嚇危害安全罪。    ㈡按槍砲彈藥刀械管制條例第15條之加重攜帶刀械罪,就行為 人對刀械有事實上之管領力而言,固與非法持有無異,然該 條各款所列情形,係擇危險性較高之非法攜帶刀械行為, 對 其行為之人數或行為之時、地設其規定,法定刑亦較非 法持 有為重,非法攜帶刀械如有該各款所列情形,自應適 用該條 論處,不能僅論以非法持有刀械罪(最高法院87年 度台上字 第483 號判決意旨參照)。次按攜帶刀械,當然 涵蓋持有刀 械之行為在內,而其持有係行為之繼續,並非 狀態之繼續, 亦即一經持有,罪即成立,但其完結須繼續 至持有行為終了 之時為止。故持有行為繼續中未經許可攜 帶刀械,雖僅論以 刑度較重之攜帶刀械罪,然其犯罪行為 完結之時,仍視其持 有行為何時終了而定(最高法院97年 度台非字第66號判決意 旨參照)。經查,被告係於屬公共 場所之本件案發地點,未經許可攜帶槍砲彈藥刀械管制條例 第4條第1項第3款所列管之手指虎式短刀,是被告係犯槍砲 彈藥刀械管制條例第14條第3項之未經許可持有刀械、同條 例第15條第2款之未經許可於公共場所攜帶刀械等罪。又被 告自112年7月12日自蝦皮網站上購得手指虎式短刀而持有起 ,至112年10月31日12時35分許將上開手指虎式短刀棄置在 力鵬公司前之垃圾回收車內止,未經許可持有刀械之低度行 為,應為未經許可於公共場所攜帶刀械之高度行為所吸收, 不另論罪。  ㈢被告所犯於公共場所非法攜帶刀械罪及恐嚇危害安全罪,犯 意各別,行為互殊,應予分論併罰。    ㈣爰審酌被告明知法律之禁令,忽視我國法秩序之誡命,未經 許可非法攜帶該具有殺傷力之手指虎式短刀至公共場所,對 於人身安全、社會治安具有相當程度之潛在危險,且持之傷 害己○○而產生其他犯罪之實害;並與告訴人戊○○同住之己○○ 等人發生居住安寧之糾紛,一時情緒失控而向告訴人戊○○恫 嚇上開言語,對於他人生命及身體構成危險,使告訴人戊○○ 心生畏懼,實有不該。惟念及被告坦承犯行,已與己○○成立 調解,並同意不追究被告之刑事責任等情,此有本院調解筆 錄在卷可稽(見本院卷第343至344頁),並考量被告並無前 案紀錄,素行良好,復衡以被告犯罪之動機、目的、手段、 情節、對告訴人所生危害,兼衡被告自陳高中肄業之智識程 度,目前擔任遠傳電信公司之行政人員,月收入約4萬元之 經濟狀況,未婚、無子女、獨居,家中有父母、祖母,無需 要扶養之家人(見本院卷第389頁)之家庭生活狀況等一切 情狀,分別量處如附表一主文欄所示之刑,並均諭知易科罰 金之折算標準。復本於罪責相當性之要求,在外部性及內部 性界限範圍內,綜合斟酌其前揭犯罪行為之不法與罪責程度 ,及對其施以矯正之必要性,就其所犯各罪,依刑法第51條 第5款規定,定其應執行刑如主文所示,並諭知易科罰金之 折算標準。   ㈤被告前未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告,此有臺 灣高等法院被告前案紀錄表1份(見本院卷第33至34頁)在 卷可參,其因一時失慮,致罹本案犯罪,兼衡酌被告犯後已 坦承犯行,本案犯罪情節亦非重大,且被告年紀尚輕,認被 告經此司法程序,當能知所警惕,是本院認對其所宣告之刑 ,應以暫不執行為適當,爰依刑法第74條第1項第1款規定, 就被告宣告緩刑2年。惟為使被告確實知所警惕,並讓其有 正確之法治觀念,爰依刑法第74條第2項第4款之規定,諭知 被告應於判決確定後1年內向公庫支付6萬元。又按刑法第75 條之1第1項第4款規定,被告違反本院上開所諭知應向公庫 支付金額情節重大,足認原宣告之緩刑難收其預期效果,而 有執行刑罰之必要者,依刑法第75條之1第1項第4款之規定 ,得撤銷其緩刑之宣告,附此敘明。        三、沒收之諭知:  ㈠按違禁物,不問屬於犯罪行為人與否,沒收之,刑法第38條 第1項定有明文。查扣案如附表二編號5所示之手指虎短刀1 只,經鑑驗確屬槍砲彈藥刀械管制條例所列管之刀械,有臺 中市政府警察局112年12月25日中市警保字第11201008665號 函及所附鑑定結果(見本院卷第69至72頁),核屬違禁物, 不問屬於犯罪行為人與否,應依刑法第38條第1項之規定宣 告沒收。  ㈡又按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物,屬於犯罪 行為人者,得沒收之。但有特別規定者,依其規定,刑法第 38條第2項定有明文。查扣案如附表二編號12所示之物,乃 被告所有,且供其本案犯罪事實欄二所示犯行所用之物,業 據被告於偵查中供述在卷(見偵52232卷第131頁),爰依前 開規定宣告沒收。  ㈢另扣案如附表二編號1至4、6至11所示之物,雖為被告所有, 然附表二編號1所示之水果刀,並無證據證明與本案犯行有 關;如附表二編號2至4、6至11所示之物,雖係被告為上開 犯行時所著之物,惟前揭衣物僅係被告供其遮蔽隱匿身分、 躲避查緝所用,顯為一般人日常生活之穿著,與實現上開犯 罪行為並無直接、必然之關連性,難認係供上開犯罪所用之 物,爰不予宣告沒收。 參、公訴不受理部分(即被訴重傷害未遂部分)   一、公訴意旨略以:緣被告丙○○與告訴人己○○及戊○○係鄰居;戊 ○○為告訴人之父。被告因前案而對告訴人及戊○○等人不滿而 懷怨在心。被告於112年10月31日9時30分許,至本院開庭, 因不滿少年法庭法官對於少年廖○璋之處置、少年廖○璋及少年廖○ 璋之父戊○○之態度,於少年法庭同(31)日10時許開庭結束 後,先行返回其上開租屋處,拿取其原欲防身之上開手指虎 式短刀1把,並騎乘機車前往案發地點,於同(31)日12時2 2分許,見告訴人與其配偶丁○○在案發地點,趁告訴人坐在移 動式塑膠座椅上瀏覽手機未及防備之際,徒步走向告訴人, 明知其手持之上開兇器,刀刃前端尖銳且刀刃鋒利,如對人 體無骨骼包覆之腹部、胸部刺擊,可能因此傷及體腔內臟器 ,並因此導致臟器受損之身體或健康重大難治之情況,仍基 於使人受重傷害之直接故意,持本件兇器先向告訴人右腹刺 擊1刀(傷口長約5公分,寬約2公分)後,於告訴人起身之 際,再朝告訴人右胸部刺擊1刀(傷口長約4公分,寬約1公分 ),並因告訴人欲跳離塑膠座椅閃避而劃傷告訴人右上肢( 傷口長約4公分),致告訴人受有腹壁開放性傷口(約5*2公 分)、胸壁開放性傷口(約4*1公分)、右上肢撕裂傷(4公 分)、肝臟撕裂傷併內出血等傷害,被告隨後逃離現場。告 訴人經送往中國醫藥大學附屬醫院進行急救,方未致生其他 於身體、健康有重大不治之重傷害結果而未遂。因認被告涉 犯刑法第278條第3項、第1項之重傷害未遂罪嫌等語。 二、告訴乃論之罪,告訴人於第一審辯論終結前,得撤回其告訴 ;告訴乃論之罪,告訴經撤回者,應諭知不受理之判決,刑 事訴訟法第238條第1項、第303條第3款分別定有明文。刑事 判決得就起訴之犯罪事實變更檢察官起訴所引應適用之法條 者,以科刑或免刑判決為限,檢察官以殺人未遂起訴,經法 院審理結果,認為被告所犯實為傷害罪,依刑法第287條規 定,須告訴乃論,倘告訴人撤回告訴,則應為不受理之諭知 ,且無庸變更起訴法條(最高法院71年度台上字第6600號判 決意旨參照)。 三、刑法上殺人、重傷害與傷害之區別,應視加害人有無殺意、 重傷或傷害他人之犯意為斷,審理事實之法院,應就案內一 切證據,詳查審認俾為認定(最高法院85年度台上字第5611 號、90年度台上字第1897號、93年度台上字第618號判決意 旨參照)。行為之決意,乃行為人之主觀意念,此主觀決意 ,透過客觀行為外顯;外顯行為則包含準備行為、實施行為 及事後善後行為等。故而,法院應審酌事發當時所存在之一 切客觀情況,例如:行為人與被害人之關係;行為人與被害 人事前之仇隙,是否足以引起殺人之動機;行為當時之手段 ,是否猝然致被害人難以防備;攻擊力勁,是否猛烈足致使 人斃命;攻擊所用器具、部位、次數;及犯後處理情況等各 節,為加害人有無殺人犯意之判斷(最高法院108年度台上 字第4417號、111年度台上字第1803號判決意旨參照)。詳 言之,殺人未遂罪與重傷罪、傷害罪之區別,應以行為人下 手加害時,客觀上可否預見其所為可能造成死亡或重傷害之 結果為斷;雖無絕對之標準,然仍可斟酌所使用兇器之種類 、用法、攻擊之力度、創傷之部位、程度、行為結束後之舉 措等案發當時客觀環境及其他具體情形,判斷行為人於實施 攻擊行為之際,行為人內心主觀之犯意(最高法院111年度 台上字第734號判決意旨參照)。 四、本件檢察官認被告涉犯重傷害未遂罪嫌,無非係以:被告之 供述、證人即告訴人、證人丁○○於警詢及偵查中經具結之證 述、現場監視器錄影晝面翻拍照片、被告騎乘機車前往案發 地點路途、被告騎乘機車逃離案發地點及返回其租屋處路途 之監視器晝面擷圖、力鵬有限公司之監視器錄影晝面擷圖、 粉色塑膠袋内物品照片、亞洲大學附屬醫院診字第11210218 947號診斷證明書、病歷號碼000000號急診病例、中國醫藥 大學附設醫院之告訴人病歷、急診護理病歷、急診病歷、急 診醫囑單、急診護理紀錄、告訴人傷勢照片,中國醫藥大學 附設醫院112年12月4曰院醫事字第1120017723號函、臺中市 政府警察局112年11月24曰中市警鑑字第1120100872號鑑定 書、臺中市政府警察局霧峰分局119報案電話通話譯文等件 為其主要論據。 五、訊據被告固坦承於前揭時、地,持前開手指虎式短刀1支刺 向告訴人,致告訴人受有前揭傷勢之傷害犯行,惟堅決否認 有何重傷害之犯意,辯稱:我當時想法是只刺1刀就走,只 是告訴人突然起身,我緊張才再刺1刀等語。辯護人則以: 被告否認主觀上有重傷害告訴人之犯意等語。經查:  ㈠上開客觀之事實,業據被告於警詢、偵查、本院準備及審理 中均坦承不諱(見偵52232卷第17至26頁、第43至50頁、第1 29至135頁、第397至398頁、第435至441頁、第459至461頁 、本院聲羈卷第27至29頁、本院卷第41至47頁、第125至136 頁、第297至302頁、第327至341頁、第371頁),核與證人 即告訴人於警詢及偵查中之證述(見偵52232卷第329至331 頁、第353至355頁、本院卷第125至136頁)、證人丁○○於警 詢之證述(見偵52232卷第65至67頁、他卷第49至54頁)、 證人乙○○於警詢之證述(見偵52232卷第77至78頁)情節相 符,並有112年10月31日12時22分許案發地點監視器錄影畫 面翻拍照片10張(見偵52232卷第27至31頁)、被告騎乘車 牌號碼000-000號普通重型機車逃離路線之GOOGLE地突及監 視器畫面翻拍照片共13張(見偵52232卷第33至39、335至34 0頁)、被告扣案衣物與監視器畫面比對圖3張(見偵52232 卷第41至42頁)、力鵬有限公司之監視器錄影畫面翻拍照片 3張(見偵52232卷第51至52頁)、粉色塑膠袋內物品照片4 張(見偵52232卷第53至54頁)、被告手機搜尋霧峰區垃圾 車時間之截圖1張(見偵52232卷第57頁)、被告換裝地點座 標之GOOGLE地圖及街景圖2張(見偵52232卷第59頁)、被告 騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車前往案發地點之GOOGL E地圖1張及監視器面翻拍照片5張(見偵52232卷第61至63、 343至345頁)、亞洲大學附屬醫院診字第11210218947號診 斷證明書(見偵52232卷第115頁)、亞洲大學附屬醫院112 年11月24日院醫事病字第1120004732號函暨檢附病歷號碼00 0000號急診病例各1份(見偵52232卷第167至179頁)、中國 醫藥大學附設醫院112年12月4日院醫事字第1120017723號函 暨檢附告訴人病歷、急診護理病歷、急診病歷、急診醫囑單 、急診護理紀錄各1份、告訴人傷勢照片5張(見偵52232卷 第185至297、415至431頁、偵58557卷第147至163頁)、本 院少年法庭通知書影本2份(見偵52232卷第347至349頁)、 中國醫藥大學附設醫院診斷證明書(見偵58557卷第143頁) 、臺中市政府警察局霧峰分局刑案現場勘察報告暨刑案現場 照片50張(見偵58557卷第201至238頁)、亞洲大學附屬醫 院113年4月9日院醫事病字第1130001281號函暨檢附病歷資 料(見本院卷第141至152頁)、中國醫藥大學附設醫院113 年4月17日院醫事字第1130004452號函暨檢附病歷(見本院 卷第157至259頁)在卷可參,並有如附表二編號5所示之物 可佐,是此部分的事實,可以認定。然被告前開所為,究竟 屬於重傷害未遂犯行或傷害犯行,仍應依上載各項因素予以 綜合研析。  ㈡就發生本件糾紛之動機以觀,被告警詢、偵訊及本院審理時 陳稱:本案是因為這兩年告訴人家經常在門口喝酒聚會,我 家中有癱瘓老人被影響睡眠,已持續好幾個月,我有反應過 ,但後來有一次戊○○三個兒子闖進我家圍毆我,嚇到我奶奶 ,我用法律途徑告他們,戊○○跟廖建璋都不承認有動手,在 法庭上大聲說我死要錢之類的話,他們家人在法庭上比較囂 張,情緒比較激動,法院審理依舊認為訓誡即可,對我相當 不公平,我很生氣,我在開庭結束後,回到租屋處拿取短刀 ,只是想要給他們一個教訓,制止他們的行為,我走過去時 剛好告訴人坐在外面,我主要是要讓他們害怕,我跟告訴人 是小學同學,認識十幾年了,本來關係還不錯等語(見偵52 232卷第17至26頁、第43至50頁、第129至135頁、第397至39 8頁、第435至441頁、第459至461頁、本院聲羈卷第27至29 頁、本院卷第41至47頁、第125至136頁、第297至302頁、第 327至341頁),核與證人即告訴人於偵查中證稱:我與被告 是鄰居,也是小學同學,說實在沒有仇恨怨隙等語(見偵52 232卷第329至331頁、第353至355頁)大致相符。則被告與 告訴人相識甚久,曾有同窗情誼,尚無重大仇隙,僅因居住 安寧問題引發過口角,進而爆發肢體衝突,衍生傷害案件, 當日被告因告訴人家人開庭時態度不佳,且不滿法院對案件 之處置方式,心有不平,始臨時起意萌生教訓之意,被告是 否僅因此等因素,主觀上即萌生重傷害之犯意,不無疑問。  ㈢就本件案發過程觀之,依案發地點之監視器錄影畫面可知, 被告係趁告訴人坐在住處外騎樓前塑膠座椅上瀏覽手機時, 徒步走向告訴人,從告訴人後方出現,走至告訴人面前時, 先持刀朝告訴人腹部刺擊1刀,於告訴人起身之際,被告再 朝告訴人刺擊1刀而刺中告訴人右胸部,並因告訴人試圖閃 避而遭被告劃傷右上肢後,被告隨即跑離現場,有本院勘驗 筆錄在卷可查(見本院卷第331至333頁),則如被告有使告 訴人受有身體或健康重大難治之重傷害犯意,理應趁告訴人 未有防備之際,猛力朝告訴人連續刺擊多刀,即能遂行目的 ,然被告刺擊2刀即停手,則被告所辯原本即意欲刺擊達教 訓目的即罷手等語,尚非無稽。  ㈣就告訴人之傷勢及兇器種類觀之,被告當時係持手指虎短刀 為犯案工具,雖該凶器確具殺傷力,但被告自承該手指虎短 刀係其前自網路上購得防身所用,被告當日情緒難平決意犯 案後,先返回租屋處拿取該手指虎短刀,而無另行購買攻擊 力道更強之凶器,亦可徵被告辯解僅具傷害教訓之意圖,尚 非不可採信。再以告訴人雖受有腹壁開放性傷口、胸壁開放 性傷口、右上肢撕裂傷、肝臟撕裂傷併内出血等傷害,但送 至醫院急診室時意識清醒、生命跡象穩定,有亞洲大學附屬 醫院112年11月24日院醫事病字第1120004732號函暨檢附病 歷號碼000000號急診病歷在卷可參(見偵52232卷第167頁至 179頁),又經轉診至中國醫藥大學診治,該院表示:告訴 人病況尚未達到重大不治或難治之狀態,此有該院112年12 月4日院醫事字第1120017723號函(見偵52232卷第185頁) ,且告訴人亦自陳:我開刀完後便住加護病房住到11月4日 ,後再轉普通病房休養到11月7日中午出院等語(見偵52232 卷第331頁),足見告訴人並無因被告之行為而受有立即致 命的傷害,且被告下手尚有一定程度之保留及控制,被告刺 2刀後,即停手未再攻擊,隨後自行離去,尚非持續攻擊直 至見到告訴人嚴重出血、昏厥或其他外觀上足認已受嚴重傷 勢,始罷休停手。因此,就告訴人的傷勢及兇器以觀,難認 告訴人受傷部位及傷勢之程度,遽以推論被告下手之際有重 傷害之犯意。      ㈤從而,就上述被告攻擊告訴人之動機、行兇之具體攻擊過程 、被告下手力道、傷痕之多寡輕重、傷勢程度、案發當時之 情境及事後態度等,綜合上開證據判斷,尚不足以認定被告 係基於重傷害之犯意而致告訴人受傷,自難逕以重傷害未遂 罪嫌相繩。惟被告持手指虎短刀攻擊告訴人導致其有前開傷 勢之行為,雖不足以認定被告係基於重傷害之犯意而致告訴 人受傷,惟堪認被告於犯罪之初,應有傷害告訴人之故意, 其所為應係犯刑法第277條第1項之傷害罪,檢察官認其係犯 刑法第278條第3項、第1項之重傷害未遂罪,尚有未洽。本 院認被告前述行為應係基於傷害之故意而為,其所為應係犯 刑法第277條第1項之傷害罪,依同法第287條前段之規定, 須告訴乃論,而告訴人雖於偵查中提出告訴,被告於本院審 理中業已與告訴人達成調解,且告訴人已撤回告訴,此有本 院調解筆錄及刑事撤回告訴狀(見本院卷第343至344頁、第 307頁)在卷可憑,依據刑事訴訟法第303條第3款之規定, 自應就此部分,諭知不受理之判決。   據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第303條第3款, 判決如主文。 本案經檢察官甲○○提起公訴,檢察官庚○○到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  6   日       刑事第十六庭 審判長法 官 陳韋仁                 法 官 吳逸儒                 法 官 王宥棠 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴之理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切 勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決,應備理由具狀向檢察官請求上訴, 上訴期間之計算,以檢察官收受判決正本之日起算。                 書記官 劉燕媚 中  華  民  國  114  年  2   月   7  日 附錄論罪科刑法條 槍砲彈藥刀械管制條例第15條: 未經許可攜帶刀械而有下列情形之一者,處 2 年以下有期徒刑 : 一、於夜間犯之者。 二、於車站、埠頭、航空站、公共場所或公眾得出入之場所犯之   者。 三、結夥犯之者。 中華民國刑法第305條 以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人,致生危害 於安全者,處2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 附表一: 編號 事實 主文 1 犯罪事實欄一 丙○○犯於公共場所非法攜帶刀械罪,處有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表二編號5所示之物沒收。 2 犯罪事實欄二 丙○○犯恐嚇危害安全罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表二編號12所示之物沒收。 附表二:扣案物 編號 品項 數量數量及單位 執行搜索扣押之時間及地點(民國) 1 水果刀 1支 112年10月31日15時18分許,臺中市○○區○○路00○0號前(被告租屋處) 2 外套 1件 112年10月31日18時54分許,臺中市○○區○○路00○0號3樓(被告租屋處) 3 手套 1雙 4 黑色鞋子 1雙 5 手指虎式短刀 1支 112年11月1日8時38分許,臺中市○○區○○○000○0號(力鵬公司門口前之垃圾回收車) 6 黑色帽子 1頂 7 黑色短袖上衣 1件 8 黑色長褲 1件 9 黑色口罩 1個 10 黑色手套 1支 11 粉紅色塑膠袋 1個 12 IPhone 7 Plus(含門號0000000000SIM卡1張、IMEI碼:00000000000000號) 1支 112年11月1日11時58分許,臺中市○○區○○路000巷0號(被告戶籍地)

2025-02-06

TCDM-112-訴-2324-20250206-1

交簡
臺灣臺中地方法院

公共危險

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 114年度交簡字第2號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 張振男 上列被告因公共危險案件,經檢察官提起公訴(112年度速偵字 第2534號),經被告於本院準備程序中自白犯罪(113年度交易 字第1276號、113年度交易緝字第18號),本院合議庭裁定由受 命法官獨任逕以簡易判決處刑如下:   主  文 張振男犯駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二 五毫克以上之罪,累犯,處有期徒刑陸月,併科罰金新臺幣伍萬 元,有期徒刑如易科罰金,罰金如易服勞役,均以新臺幣壹仟元 折算壹日。   犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實、證據及理由,除引用【附件】檢察官起訴書 之記載外,茲補充如下:  ㈠犯罪事實部分:犯罪事實欄一第7至8行原記載「…其吐氣所含 酒精濃度仍達每公升0.25毫克以上,竟不顧大眾通行之安全…」 等語部分,應予更正為「…,明知飲酒後已影響正常操控車 輛之能力,駕車將足以危害公眾往來之安全,竟基於飲用酒 類達相當程度而駕駛動力交通工具之犯意,…」。  ㈡證據部分:被告張振男於本院訊問時之自白(見本院交易卷 第98頁;交易緝卷第38、137頁)。  ㈢理由部分:   ⒈行為後法律有變更者,始有刑法第2條第1項之從舊從輕主 義規定之適用,而所謂行為後法律有變更者,係包括構成 要件之變更而有擴張或限縮,或法定刑度之變更。行為後 法律有無變更,端視所適用處罰之成罪或科刑條件之實質 內容,修正前後法律所定要件有無不同而斷。若新、舊法 之條文內容雖有所修正,然其修正係無關乎要件內容之不 同或處罰之輕重,而僅為文字、文義之修正或原有實務見 解、法理之明文化,或僅條次之移列等無關有利或不利於 行為人,則非屬該條所指之法律有變更,自不生新舊法比 較之問題,而應依一般法律適用原則,適用裁判時法(最 高法院100年度台上字第1616號判決要旨參照)。經查, 被告行為後,刑法第185 條之3 業經修正,並於民國112 年12月27日經總統以華總一義字第11200113021號令公布 施行,而於同年月00日生效(按刑法第185 條之3 第1項 第3款毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物之品項 及濃度值業另經行政院公告)。修正後刑法第185條之3規 定,就該條第1項第1款部分與修正前規定相同,僅係於該 條第1項增訂第3款駕駛動力交通工具有而施用毒品或麻醉 藥品達公告濃度值以上之抽象危險犯,且將原第3款移列 至第4款並酌作文字修正;另就該條刑度部分亦無修正, 是就本案自不生有利或不利於行為人之情形,自非法律變 更,不生新舊法比較問題,應依一般法律適用原則,逕行 適用裁判時法即修正後刑法第185條之3規定,先予敘明。   ⒉按刑法第185條之3第1項第1款所定吐氣所含酒精濃度達每 公升0.25毫克之要件,係以酒精濃度標準值,作為認定不 能安全駕駛之判斷標準,是行為人飲用酒類後駕駛動力交 通工具,經查獲後其吐氣所含酒精濃度超過法規標準,即 堪認符合犯罪構成要件。被告酒後騎乘機車,經警方查獲 後測得其呼氣酒精濃度值達每公升0.39毫克,超過上開法 規規定標準。核被告所為,係犯刑法第185條之3第1項第1 款因服用酒類不能安全駕駛動力交通工具而駕駛罪。   ⒊按刑法第47條第1項規定:「受徒刑之執行完畢,或一部之 執行而赦免後,5年以內故意再犯有期徒刑以上之罪者, 為累犯,加重本刑至二分之一。」有關累犯加重本刑部分 ,不生違反憲法一行為不二罰原則之問題。惟其不分情節 ,基於累犯者有其特別惡性及對刑罰反應力薄弱等立法理 由,一律加重最低本刑,於不符合刑法第59條所定要件之 情形下,致生行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責之個 案,其人身自由因此遭受過苛之侵害部分,對人民受憲法 第8 條保障之人身自由所為限制,不符憲法罪刑相當原則 ,牴觸憲法第23條比例原則。於此範圍內,有關機關應自 本解釋公布之日起2年內,依本解釋意旨修正之。於修正 前,為避免發生上述罪刑不相當之情形,法院就該個案應 依本解釋意旨,裁量是否加重最低本刑(司法院釋字第77 5號解釋文參照)。至司法院釋字第775號解釋,依解釋文 及理由之意旨,係指構成累犯者,不分情節,一律加重最 低本刑,於不符合刑法第59條所定要件之情形下,致生行 為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責之個案,不符罪刑相 當原則、比例原則。於此範圍內,在修正前,為避免發生 上述罪刑不相當之情形,法院就該個案應裁量是否加重最 低本刑;依此,本解釋係指個案應量處最低法定刑、又無 法適用刑法第59條在內之減輕規定情形時,法院應依本解 釋意旨裁量不予加重最低本刑(最高法院108年度台上字 第976號判決要旨參照)。經查,被告前因公共危險案件 ,經本院109年度交易字第2081號判決判處有期徒刑8月確 定,於111年5月14日縮刑期滿執行完畢等情,業經起訴意 旨所載明,並有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份附卷可 參,其於上開有期徒刑執行完畢後5年內故意再犯本案有 期徒刑以上之罪,為累犯;另起訴意旨亦載明:被告本案 所為,與前案同屬公共危險案件,犯罪罪質、目的、手段 與法益侵害結果均高度相似,卻於執行完畢後5年內,又 犯本案犯行,足認被告之法遵循意識及對刑罰之感應力均 屬薄弱等語。本院審酌被告上開犯罪情節,無應量處最低 法定刑,否則有違罪刑相當原則,暨有因無法適用刑法第 59條酌量減輕其刑之規定,致其人身自由遭受過苛侵害之 情形,自無司法院釋字第775號解釋之適用。況其前案與 本案犯行均屬相當程度危害社會治安之酒駕犯罪,足徵其 特別惡性及對刑罰反應力薄弱明確,爰依刑法第47條第1 項規定及司法院釋字第775號解釋文,依法加重其刑。   ⒋爰以行為人之責任為基礎,審酌被告前已4次因酒後不能安 全駕駛之公共危險案件(不含前述累犯部分),經法院判 處罪刑,有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可參,其經 歷先前之偵審程序,理當具有相當程度之違法性意識,況 政府各相關機關就酒後駕車之危害性以媒體方式一再宣導 ,為時甚久,竟仍於飲用酒類後,騎乘機車行駛於道路, 危及往來人車之生命、身體、財產安全,所為實屬不該; 另考量被告坦承犯行之犯後態度,及本次飲酒後駕車上路 幸未衍生對其他用路人之交通事故,兼衡被告罹患開放性 肺結核,並有心律不整、貧血等症狀,已投藥治療約2月 ,仍具有傳染力,前於法務部○○○○○○○○隔離中;另於113 年12月13日因蜂窩性組織炎而住院治療中等情,有該看守 所113年8月28日中所衛字第11312005530號、113年9月23 日中所衛字第11312006020號、113年9月24日中所衛字第1 1312006050號、113年9月30日中所衛字第11312006250號 、113年10月9日中所衛字第11312006390號、113年10月15 日中所衛字第11312006550號、113年10月22日中所衛字第 11300250610號、113年11月6日中所衛字第11312007220號 、113年12月17日中所衛字第11312007800號函暨上開函文 檢附收容人戒送外醫診療紀錄簿或臺中監獄附設培德醫院 檢驗檢查報告各1份、本院公務電話紀錄表2份(本院交易 緝卷第87至89、97至100、101至103、105至107、119至12 1、123至125、129至132、155、157至160、165至167、16 9頁)在卷可佐,暨其智識程度、職業及生活狀況(詳如 本院交易卷第11頁;交易緝卷第13頁所示)等一切情狀, 量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金及易服勞役之折算 標準。 二、據上論斷,依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第 2項,刑法第185條之3第1項第1款、第47條第1項、第41條第 1項前段,第42條第3項前段,刑法施行法第1條之1第1項, 逕以簡易判決處如主文所示之刑。 三、如不服本案判決,得於收受判決書送達後20日內向本院提出 書狀,上訴於本院第二審合議庭(應附繕本)。 本案經檢察官楊順淑提起公訴,檢察官朱介斌到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  6   日          刑事第三庭  法 官 蔡至峰 得上訴 【附錄】:本案判決論罪科刑法條全文 中華民國刑法第185條之3(修正後) 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處3年以下有期徒刑, 得併科30萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度 達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不 能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物 達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類 之物,致不能安全駕駛。 因而致人於死者,處3年以上10年以下有期徒刑,得併科2百萬元 以下罰金;致重傷者,處1年以上7年以下有期徒刑,得併科1百 萬元以下罰金。 曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪,經有罪判決確定或經緩起 訴處分確定,於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者,處無期 徒刑或5年以上有期徒刑,得併科3百萬元以下罰金;致重傷者, 處3年以上10年以下有期徒刑,得併科2百萬元以下罰金。 【附件】: 臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書                   112年度速偵字第2534號   被   告 張振男 男 40歲(民國00年0月00日生)             住○○市○○區○○路000巷00號7樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因公共危險案件,已經偵查終結,認應提起公訴,茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、張振男前有多次公共危險案件,先後經法院判決判處有期徒 刑確定,其中民國109年之公共危險案件,經臺灣臺中地方 法院以109年度交易字第2081號判決判處有期徒刑8月確定, 並於111年5月14日執行完畢。詎仍不知悔改,於112年6月14 日上午11時30分許,在臺中市北屯區南興路全家便利商店內 飲酒後,雖前往臺中市北屯區南興路某工地工作,惟迄至同 日下午4時40分許,其吐氣所含酒精濃度仍達每公升0.25毫克 以上,竟不顧大眾通行之安全,於同日下午4時40分許,自上 址騎乘車牌號碼號719-ELL號普通重型機車離開。嗣於同日下 午5時許,行經臺中市東區樂業路與旱溪西路口時,因機車 牌照汙損而為警攔停,進而發現其身上散發酒味,遂對其施 以吐氣式酒精濃度測試,測得其吐氣中酒精濃度值為每公升 0.39毫克,而查獲上情。 二、案經臺中市政府警察局第三分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上開犯罪事實,業據被告張振男於警詢、本署偵查中自白不 諱,且有員警職務報告、車輛詳細資料報表、當事人酒精測定 紀錄表、臺中市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知 單等在卷可稽。足認被告之自白與事實相符,其犯嫌堪以認 定。 二、核被告所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之公共危險罪 嫌。被告有犯罪事實欄所載之有期徒刑執行完畢,此有本署 刑案資料查註紀錄表在卷可稽,其於有期徒刑執行完畢5年 以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪,該當刑法第47條第1 項之累犯。又被告本案所為,與前案同屬公共危險案件,犯 罪罪質、目的、手段與法益侵害結果均高度相似,卻於執行 完畢後5年內,又犯本案犯行,足認被告之法遵循意識及對 刑罰之感應力均屬薄弱。本件加重其刑,並無司法院大法官 釋字第775號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負 擔罪責之疑慮,故被告本案犯行請依刑法第47條第l項規定 ,加重其刑。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣臺中地方法院 中  華  民  國  112  年  6   月  20  日                檢 察 官 楊順淑 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  112  年  6   月  27  日                書 記 官 任悆慈

2025-02-06

TCDM-114-交簡-2-20250206-1

審易
臺灣臺北地方法院

傷害等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審易字第2449號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 袁志君 上列被告因傷害等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第278 83號),本院判決如下:   主 文 袁志君犯傷害罪,處有期徒刑貳年伍月。   事 實 一、袁志君前因犯施用第一級毒品案件,經臺灣新北地方法院以 113年度毒聲字第13號裁定令入勒戒處所觀察、勒戒,並於 民國113年6月4日起,在法務部○○○○○○○○(下稱新店戒治所 )執行。因袁志君左腳於觀察、勒戒期間患有蜂窩性組織炎 ,新店戒治所乃指派監所管理員范國毅、廖家賢於113年8月 1日下午2時31分許,戒護袁志君前往位在新北市新店區之耕 莘醫院安康院區(下稱本案醫院)就醫看診。茲袁志君主觀 上認為范國毅、廖家賢怠慢其提出欲上廁所之需求,對執行 勤務之公務員范國毅、廖家賢十分不滿,嗣於同日下午3時2 0分許,在本案醫院2樓使用殘障廁所時,發現廁所內竟有金 屬製且長約15公分之尖頭剪刀1支,認可作為報復工具,遂 於使用廁所完畢先坐回輪椅,利用范國毅準備戒具將上銬之 際,基於以強暴妨害公務執行及傷害之犯意,突站起身持上 開剪刀朝范國毅頸部左後方刺擊1次,使范國毅受有左頸部0 .5公分刺傷。范國毅發現遭攻擊後,立即持辣椒水朝袁志君 臉部噴灑,因見袁志君手上仍持上開剪刀,乃從廁所退至外 面走廊,袁志君仍不罷手,承前犯意持上開剪刀步出廁所朝 范國毅逼近,並不斷持該剪刀朝范國毅方向揮舞,范國毅為 避免上半身遭剪刀刺擊,以出腳向前踢之方式逼迫袁志君後 退,此時廖家賢上前合圍袁志君,然范國毅不慎跌坐在地, 袁志君見狀還撲向范國毅方向並持上開剪刀揮擊,范國毅遂 抓住袁志君腳部使袁志君摔倒在地,廖家賢上前與袁志君拉 扯,范國毅見狀立刻壓制袁志君,過程中袁志君仍不斷掙扎 、反抗,終因氣力放盡而為范國毅、廖家賢控制,范國毅因 此受有臉部輕度灼傷、右手食指1.5公分撕裂傷、左肘、左 手擦傷及左手腕扭傷等傷害,袁志君即以此強暴方式,妨害 依法執行職務之監所管理員范國毅、廖家賢執行戒護職務,並 使范國毅受有上開傷勢。 二、案經新店戒治所告發及范國毅訴由臺灣臺北地方檢察署檢察 官偵查起訴。   理 由 一、按被告以外之人於審判外之陳述,雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定,然經當事人於審判程序同意作 為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認 為適當者,亦得為證據,刑事訴訟法第159條之5第1項定有 明文。本件下列作為證據使用而不符刑事訴訟法第159條之1 至第159條之4規定之相關審判外陳述,經檢察官、被告袁 志君於本院審理中同意作為證據(見審易卷第85頁),本院 審酌該等陳述作成時之情況正常,所取得過程並無瑕疵,且 與本案相關之待證事實具有關連性,亦無證明力明顯過低等 情形,適當作為證據,依前開刑事訴訟法第159條之5第1項 之規定,認上開陳述具有證據能力。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由:   首揭犯罪事實,業據被告於偵訊時坦承傷害犯行(見偵卷第 43頁至第45頁),並於本院審理時坦承全部犯行(見審易卷 第84頁、第118頁、第123頁),核與證人即告訴人范國毅於 偵訊、證人廖家賢於偵訊結證情節一致(見偵卷第51頁至第 53頁、第61頁至第63頁),並有攝得案發過程之現場監視器 錄影檔案經本院勘驗無訛,有本院勘驗筆錄及監視器翻拍照 片可憑(見審易卷第118頁、第125頁至第139頁),另有告 訴人所提傷勢照片(見偵卷第7頁至第10頁)、本案醫院出 具113年8月1日、15日診斷證明書(見偵卷第11頁、第57頁 )、被告持用攻擊之剪刀照片(見偵卷第14頁)在卷可稽, 堪認被告上開任意性自白與事實相符,資可採為認定事實之 依據。綜上,本件事證明確,被告首揭犯行,堪以認定,應 予依法論科。   三、論罪科刑:  ㈠核被告所為,係犯刑法第135條第1項之強暴妨害公務執行罪 及同法第277條第1項之傷害罪。被告多次對正在執行戒護人 犯公務之公務員告訴人、廖家賢施強暴,並致告訴人受有前 開傷勢之舉動,係於密切時、地所為,犯罪手法相似,侵害 之對象同一,侵害法益同一,應認出於單一犯意而為之,論 以接續一行為。被告係以一行為同時觸犯妨害公務執行罪及 傷害罪,為想像競合犯,應依刑法第55條規定從一重之傷害 罪處斷。至被告於本案行兇所用之剪刀,經被告一致陳稱係 其在本案醫院廁所內發現,加以卷內亦無證據足證被告係在 外取得後攜入廁所內行兇,即難驟斷被告於本案係意圖供行 使之用而攜帶兇器犯妨害公務罪,附此敘明。    ㈡爰以行為人責任為基礎,審酌被告因主觀上認負責戒護勤務 之告訴人、廖家賢怠慢其提出欲上廁所之需求且態度不佳, 對二人心存不滿,未思以法定申訴程序救濟,竟利用在廁所 發現首揭尖銳剪刀之機會,朝其等報復,持該剪刀向極接近 告訴人頸部大動脈位置之左後頸部刺擊,雖本案依卷內資料 尚難驟斷被告此舉具有殺人之不確定犯意,然所造成之危險 性極高,絕難僅以一般攻擊行為視之。況被告行兇當下並非 受刺激或挑釁,而係在告訴人、廖家賢已同意並戒護其上廁 所之平和狀態下發動攻擊,足見其處心積慮欲報復二人之心 十分強烈。此外,被告朝告訴人刺擊後,仍不滿足,於告訴 人、廖家賢阻攔過程仍不斷發動攻擊並使告訴人成傷,其所 為嚴重危及監所人員人身安全並妨害公務員職務之執行,且 係在一般民眾均可出入之醫院內犯之,使醫護人員及就醫患 者飽受驚嚇,敗壞醫病安寧及社會治安。況被告於案發期間 係受觀察、勒戒之人犯身分,不但未於此期間冷靜懺悔其前 施用毒品之不當,可疑係受觀察、勒戒經評估仍有繼續施用 毒品傾向而經檢察官聲請強制戒治之影響(檢察官本案前之 於113年7月18日聲請強制戒治,嗣經臺灣新北地方法院以11 3年度毒聲字第619號裁定准許),藉機朝職司管理囚情之公 務員發洩,法敵對意識甚強,所為當應予非難。另考量被告 犯後於本院審理時才坦承全部犯行,審理之初仍不斷埋怨其 因本案遭告訴人等攻擊傷勢嚴重,所方消極處理云云,卻未 見其深刻檢討自身行為危險性,迄今也未賠償告訴人損失, 兼審酌卷內資料所示及被告於本院審理時所陳(見審易卷第 123頁)之智識程度及家庭經濟狀況,並斟酌被告犯罪動機 、目的、手段、所生危害等一切具體情狀,就被告所犯之罪 量處如主文所示之刑。  四、不予宣告沒收之說明:   被告於本案行兇所用之剪刀1支,固屬於其於本案犯罪所用 之物,然依其所陳係在本案醫院廁所內偶然發現等語,加以 卷內亦無其他證據足認該剪刀係被告所有或具處分權限,即 無從依刑法第38條第2項前段宣告沒收,附此敘明。    據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官謝仁豪提起公訴,檢察官黃惠欣到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月   6  日          刑事第二十庭  法 官 宋恩同 以上正本證明與原本無異。          如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。                  書記官 林鼎嵐 中  華  民  國  114  年  2   月  7   日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第135條 對於公務員依法執行職務時,施強暴脅迫者,處 3 年以下有期 徒刑、拘役或 30 萬元以下罰金。 意圖使公務員執行一定之職務或妨害其依法執行一定之職務或使 公務員辭職,而施強暴脅迫者,亦同。 犯前二項之罪而有下列情形之一者,處 6 月以上 5 年以下有期 徒刑: 一、以駕駛動力交通工具犯之。 二、意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品犯之。 犯前三項之罪,因而致公務員於死者,處無期徒刑或 7 年以上 有期徒刑;致重傷者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑。 中華民國刑法第284條 因過失傷害人者,處 1 年以下有期徒刑、拘役或 10 萬元以下 罰金;致重傷者,處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下 罰金。

2025-02-06

TPDM-113-審易-2449-20250206-1

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第1979號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 張正羣 上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第162 25號),因被告自白犯罪(113年度易字第3297號),本院合議 庭認為宜以簡易判決處刑,裁定由受命法官逕以簡易判決處刑如 下:   主  文 張正羣犯如附表二所示之罪,各處如附表二所示之刑及沒收。應 執行有期徒刑拾月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。沒 收部分併執行之。   犯罪事實及理由 一、張正羣因缺錢花用,分別為下列犯行:  ㈠意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,於民國113年1月5 日15時26分許,進入址設臺中市○區○○路0段000○0號之新概 念廣告公司,趁該店人員未注意之際,徒手竊取賴俁恩所有 放置在該公司內之錢包(價值新臺幣【下同】3000元,內有 現金2000元【起訴書誤載為3000元,應予更正】、金融卡3 張、附表一編號1、2所示之台北富邦商業銀行、遠東國際商 業銀行、玉山銀行、台新國際商業銀行信用卡、身分證、健 保卡、汽車、機車駕照各1張等物)1個得手。  ㈡張正羣竊得上開錢包內如附表一編號1、2所示之信用卡後, 意圖為自己不法所有,基於詐欺取財、詐欺得利之犯意,分 別於如附表一編號1、2所示之時間,持如附表一編號1、2所 示之發卡銀行核發予賴俁恩使用之信用卡,前往如附表一編 號1、2所示之特約商店台灣大哥大民權英才營業處、台灣大 哥大北區漢口特約服務中心,刷卡購買如附表一編號1、2所 示之物品或服務,並於刷卡之簽帳單簽署自己姓名後,交予 各該特約商店店員,致其等誤認張正羣係真正持卡人持卡消 費,因而陷於錯誤,而提供如附表一編號1、2所示之物品或 服務。 二、上揭犯罪事實,業經被告張正羣於警詢、本院準備程序時均 坦承不諱,並經證人即告訴人賴俁恩於警詢中證述明確,復 有員警113年2月4日職務報告、新概念廣告公司之監視器影 像截圖、被告為警察查獲之照片、臺中市政府警察局第二分 局文正派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單 、遠東國際商業銀行113年5月21日(113)遠銀風字第227號 函檢附:告訴人之該行卡號5557********2904號信用卡交易 明細、刷卡簽單、銷售明細表、玉山銀行信用卡暨支付金融 事業處113年5月24日玉山卡(信)字第1130001291號函檢附 :告訴人之該行卡號5589********0598號信用卡交易明細、 刷卡簽單、台新國際商業銀行股份有限公司113年6月6日台 新總個授字第1130013733號函檢附:告訴人賴俁恩之該行卡 號4147********0903號信用卡交易明細、刷卡簽單、台北富 邦商業銀行股份有限公司金融安全部113年5月23日金安字第 1130000389號函檢附:告訴人之該行卡號5241********0869 號信用卡交易明細、台灣大哥大股份有限公司113年6月13日 法大字第113075557號函及檢附:該公司民權英才營業處、 北區漢口特約服務中心之刷卡簽單、商品提領/轉換同意書 、臺中市政府警察局第五分局113年3月28日中市警五分偵字 第11300098911號函檢附:台灣大哥大民權英才營業處、北 區漢口特約服務中心之監視器影像截圖、刷卡門市、日期、 金額、商品一覽表在卷可稽,足認被告之任意性自白核與事 實相符,應堪採信。本案事證明確,應予依法論科。 三、論罪科刑:  ㈠按刑法第339條第1、2項分別規定詐欺取財罪及詐欺得利罪, 前者舉凡行為人以詐偽不實之方法或手段欺騙他人,使之陷 於錯誤,信為真實因而為財物之交付者皆是;後者所稱財產 上不法之利益,係指交付物以外,舉凡一切財產上不法之利 益,不論有形抑無形,而為物所不足以概括者,皆屬之(最 高法院100年度台上字第5101號判決意旨參照)。被告就犯 罪事實欄一、㈡、附表一編號1所為,其中所詐得包膜服務部 分之財產上不法利益,尚非有形體之財物,是核被告此部分 所為,係犯刑法第339條第2項之詐欺得利罪。故核被告就犯 罪事實欄一、㈠所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪;就 同欄一、㈡、附表一編號1所為,係犯同法第339條第1項之詐 欺取財罪及同條第2項之詐欺得利罪;就同欄㈡、附表一編號 2所為,係犯同法第339條第1項之詐欺取財罪。起訴意旨認 被告就同欄一、㈡、附表一編號1所詐得包膜服務部分係犯詐 欺取財罪,尚有未合,惟因本案起訴之社會基本事實同一, 且經本院於準備程序時告知此部分罪名,無礙於被告防禦權 之行使,爰依刑事訴訟法第300條之規定變更此部分之起訴 法條。  ㈡被告如犯罪事實欄一、㈡、附表一編號1、2部分犯行,雖各有 多次刷卡消費取財之行為,然各係基於單一之犯意,於密接 之時間內,向同一特約商家交易消費,各侵害同一法益,各 行為之獨立性極為薄弱,依一般社會健全觀念,難以強行分 開,在刑法評價上,以視為數個舉動之接續實行,包括評價 為法律上一行為,均屬接續犯,應各僅論以一詐欺取財罪。  ㈢被告如犯罪事實欄一、㈡、附表一編號1所為詐欺取財、詐欺 得利罪,係以一消費行為,同時觸犯上開二罪名,應論以想 像競合犯,而依刑法第55條規定,從一情節較重之詐欺取財 罪處斷。  ㈣被告如犯罪事實欄一、㈠所示之竊盜犯行;同欄㈡附表一編號1 、2所示2次詐欺取財犯行,其犯罪時間並非一致,且侵害之 法益亦非同一,應係基於各別犯意為之,應予分論併罰。  ㈤被告前因竊盜、詐欺等案件,分別經法院判處罪刑確定,嗣 經本院以107年度聲字第2455號裁定應執行有期徒刑5年2月 確定,與另案殘刑有期徒刑2年6月21日接續執行,於111年1 0月24日縮短刑期假釋付保護管束,於112年6月21日保護管 束期滿未經撤銷假釋,所餘刑期視為執行完畢等情,有法院 前案紀錄表在卷可查,被告於受有期徒刑執行完畢後,5年 以內再故意犯本案有期徒刑以上之各罪,均已構成累犯,檢 察官並請求依累犯規定加重其刑。審酌上開構成累犯之前科 案件中,包括竊盜、詐欺案件,與本案罪名、罪質均相同, 且均為故意犯罪,被告於前案執行完畢後,未能戒慎其行, 記取教訓,足見其漠視法律禁制規範,前案之徒刑執行成效 不彰,其對於刑罰之反應力顯然薄弱,且綜核全案情節,縱 依刑法第47條第1項規定加重法定最低本刑,亦無司法院釋 字第775號解釋所闡述之所受刑罰超過所應負擔罪責,人身 自由因此遭受過苛侵害之罪刑不相當情形,爰均依刑法第47 條第1項規定加重其刑。  ㈥爰以行為人之責任為基礎,審酌被告不思以合法、正當途徑 獲取財物,貪圖一己之私,竊取他人財物,又持竊得之信用 卡盜刷消費而詐取財物及利益,以滿足自身需求,欠缺尊重 他人財產權之觀念,對社會治安及民眾財產安全致生危害, 行為殊值非難,考量被告犯後始終坦承之態度,然因目前在 監執行,無賠償能力,故未賠償告訴人、被害人所受損害, 亦未能與告訴人、被害人達成調解,並考量被告犯罪手段、 動機、目的、犯罪所生之危害、所獲利益及前科素行(構成 累犯部分不予重複評價),兼衡被告自陳大學畢業之教育程 度、入監前從事保全工作、月收入3萬元,離婚、有子女1人 但已過世,需扶養母親等一切情狀,並參酌檢察官、被告對 於刑度之意見(告訴人未於本院準備程序時到庭,亦未填覆 「被害人】告訴人)陳述意見表」),分別量處如附表二所 示之刑,並均諭知易科罰金之折算標準。復考量被告本案次 犯行,犯罪時間甚為密接,行為態樣、動機、手段類同,所 為皆係侵害財產法益,責任非難重複之程度較高,為避免責 任非難過度評價,暨定應執行刑之限制加重原則,兼顧刑罰 衡平要求之意旨,而為整體評價後,爰定其應執行刑如主文 所示,並諭知易科罰金之折算標準。 四、沒收部分:  ㈠犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之;於全部或一部不能 沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額;犯罪所得,包括違法 行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息,刑法第38條 之1第1項前段、第3項、第4項分別定有明文。考其立法本旨 ,任何人都不得保有犯罪所得是長久存在的普世基本法律原 則,剝奪犯罪所得,更是基於打擊不法、防止犯罪之主要手 段,犯罪所得本非屬犯罪行為人之正當財產權,自應予以剝 奪,因而增訂刑法第38條之1第1項前段;沒收以原物沒收為 原則,如犯罪所得之物、財產上利益及其孳息,因事實上或 法律上原因(如滅失或第三人善意取得)不存在時,應追徵 其替代價額,爰增訂同條第3項,以利實務運用,並符公平 正義;現行犯罪所得之物,若限於有體物,因範圍過窄,而 無法剝奪犯罪所得以遏止犯罪誘因,增訂同條第4項,明定 犯罪所得包括其違法行為所得、其變得之物、財產上利益及 其孳息均為沒收範圍。準此,沒收犯罪所得應以其所得原物 為原則,倘原物不存在或不宜執行沒收時,則應追徵其價額 ,如本於原物更有取得變得之物、財產上利益及孳息者,則 應一併沒收。是以此「變得之物、財產上利益及孳息」,係 指高於原物價值而言,如行為人處分其犯罪所得原物,取得 之「變得之物、財產上利益及孳息」,價值低於原物價值者 ,仍應宣告沒收犯罪所得原物,並諭知追徵價額,俾避免行 為人諉稱沒收物得款低微,或任意處分犯罪所得原物,而規 避其責任財產遭追徵,不利於打擊不法、防止犯罪,庶符本 次修法本旨以貫徹沒收新制澈底剝奪不法犯罪所得之立法目 的。  ㈡被告就犯罪事實欄一、㈠所示犯行竊得之錢包1個、現金2000 元;就同欄ㄈ一、㈡所示犯行詐得如附表一編號1、2「詐得物 品/服務」欄所示之財物、財產上之不法利益,為其本案犯 罪所得,並未扣案,且未實際發還給告訴人、被害人,爰均 依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定,於被告所犯各該 犯行項下分別宣告沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行 沒收時,追徵其價額。至被告就犯罪事實欄一、㈡所示犯行 所詐得物品、利益部分,其雖於警詢時陳稱:我所盜刷的購 買物品,其中iPhone15ProMax256G行動電話2支,已經拿去 臺中市三民路上的通訊行賣掉,賣得7萬5000元左右云云, 惟並無提出任何資料以實其說,且被告自陳之上開轉售所得 低於原物價格,故仍應採原物沒收,附此敘明。  ㈢至被告如犯罪事實欄一、㈠所示犯行,尚有竊得告訴人之金融 卡3張、附表一編號1、2所示之信用卡、身分證、健保卡、 汽車、機車駕照各1張,雖均屬被告竊盜犯行犯罪所得之物 ,然上開身分證、健保卡、汽車、機車駕照均屬個人身分、 駕駛資格證明之證件,而金融卡、信用卡,未表彰任何財產 價值,並可透過掛失、更換等手段而使該等財物失其功用, 且被告於警詢中供稱其已將上開物品丟棄,忘記丟在哪裡等 語,如仍予宣告沒收或追徵,恐徒增執行上之人力物力上之 勞費,且已欠缺刑法上之重要性,爰依刑法第38條之2第2項 規定,不予宣告沒收、追徵。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第300 條,逕以簡易判決處刑如主文。 六、如不服本判決,應於收受判決送達之翌日起20日內向本院提 出上訴狀,上訴於本院第二審合議庭(應附繕本)。 本案經檢察官吳婉萍提起公訴,檢察官藍獻榮到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  6   日          刑事第五庭 法  官 林皇君 以上正本證明與原本無異。 告訴人或被害人如不服判決,應備理由具狀向檢察官請求上訴, 上訴期間之計算,以檢察官收受判決正本之日起算。                書記官  江倢妤 中  華  民  國  114  年  2   月  7   日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 附表一 編號 時間 特約商店 發卡銀行(卡號詳卷) 詐得物品/服務 盜刷金額 起訴書附表編號 1 113年1月5日15時56分許 台灣大哥大民權英才營業處(址設臺中市○區○○路000號) 台北富邦商業銀行(卡號5241********0869號) 價值右列金額之物品 4萬4730元 4 113年1月5日16時許 遠東國際商業銀行(卡號5557********2904號) ⒈iPhone15ProMax256G(鈦)行動電話1支、 ⒉包膜服務-全機包膜(2.5D保貼+一般包膜)、 ⒊Apple原廠20WUSB-C電源轉接器 4萬4730元 1 2 113年1月5日16時35分許 台灣大哥大北區漢口特約服務中心(址設臺中市○區○○路0段00號) 玉山銀行(卡號5589********0598號) iPhone15ProMax256G黑色行動電話1支 4萬4900元 2 113年1月5日16時38分許 台新國際商業銀行(卡號4147********0903號) iPadair第五代平板電腦1台 1萬9900元 3 附表二 編號 犯罪事實 宣告刑及沒收 1 犯罪事實一㈠ 張正羣犯竊盜罪,累犯,處有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得錢包壹個、新臺幣貳仟元均沒收之,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 2 犯罪事實一㈡、附表一編號1 張正羣犯詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑陸月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案如附表一編號1「詐得物品/服務」欄所示之犯罪所得均沒收之,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 3 犯罪事實一㈡、附表一編號2 張正羣犯詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑伍月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案如附表一編號2「詐得物品/服務」欄所示之犯罪所得均沒收之,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。

2025-02-06

TCDM-113-簡-1979-20250206-1

本網站部分內容為 AI 生成,僅供參考。請勿將其視為法律建議。

聯絡我們:[email protected]

© 2025 Know99. All rights reserved.