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原簡上
臺灣臺東地方法院

違反漁業法

臺灣臺東地方法院刑事判決 113年度原簡上字第6號 上 訴 人 即 被 告 蘇傳翔 選任辯護人 林韋翰律師(法扶律師) 上 訴 人 即 被 告 陳祐福 選任辯護人 文志榮律師(法扶律師) 上 訴 人 即 被 告 龍智華 選任辯護人 林長振律師(法扶律師) 上 訴 人 即 被 告 劉佳杰 選任辯護人 黃絢良律師(法扶律師) 上列被告因違反漁業法案件,不服本院於中華民國113年4月8日 所為113年度東原簡字第25號第一審簡易判決(起訴案號:112年 度偵字第6258號),提起上訴,本院管轄之第二審合議庭判決如 下:   主 文 上訴駁回。 蘇傳翔緩刑貳年,緩刑期間付保護管束,並應於本判決確定之日 起壹年內向公庫支付新臺幣參萬元及接受法治教育課程壹場次。 陳祐福、龍智華均緩刑貳年,並均應於判決確定後壹年內向公庫 支付新臺幣貳萬元。   事實及理由 一、按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之,刑 事訴訟法第348條第3項定有明文,上開規定於簡易判決之上 訴準用之,同法第455條之1第3項亦有明文。本案被告蘇傳 翔、陳祐福、龍智華、劉佳杰僅就原審量刑部分提起上訴( 本院卷第160頁、第302至303頁),故依刑事訴訟法第348條 第3項規定及修法理由,本院審理範圍僅限於原審判決所處 之刑,不及於原審判決所認定犯罪事實、所犯法條(罪名) 及沒收等其他部分。 二、本案據以審查原審刑度妥適與否之犯罪事實及所犯罪名,均 引用如附件原審簡易判決記載之犯罪事實、證據及理由(含 起訴書)。 三、被告等人之上訴意旨: (一)被告蘇傳翔之上訴意旨略以:被告蘇傳翔於本案雖有操作電 器採補水產動物,然海巡人員尚未發覺本案時,被告蘇傳翔 已主動將上開設備交給海巡人員並接受調查,此舉已符合刑 法第62條之自首減刑規定,原審未酌上情,已有認定事實及 適用法律不當之情形;另本案使用之電器設備為低功率之小 型電器設備,且獲得魚貨不多、價值低廉,對於生態危害尚 非嚴重,爰請撤銷原審判決,從輕量刑並給予緩刑宣告等語 。   (二)被告陳祐福、龍智華、劉佳杰(下合稱被告陳祐福等人)之上 訴意旨略以:被告陳祐福等人於於案發時僅以漁網撈捕,其 等犯罪情節與被告蘇傳翔操作電器採補水產動物行為尚屬有 間,原審判決就被告陳祐福等人之量刑未依上開參與程度為 不同量刑認定,已有量刑不當;另本案查獲之魚貨僅變價20 0餘元,犯罪情狀尚輕,且被告陳祐福等人於本案有自首情 形,爰請撤銷原審判決,從輕量刑,另就被告陳祐福、龍智 華部分,給予緩刑宣告等語。 四、駁回上訴之理由 (一)按所謂自首,係指對於未被發覺之犯罪,主動告知係其自己 所犯而願意接受裁判,始克當之;所謂未發覺之犯罪,乃指 犯罪事實未為有偵查犯罪職權之公務員所發覺,或犯罪事實 雖已發覺,而犯人為誰尚不知者而言;再所謂發覺犯罪事實 ,祇須有偵查犯罪職權之公務員,已知該犯罪事實之梗概為 已足,無須確知該犯罪事實之真實內容為必要;所謂發覺, 不以有偵查犯罪之機關或人員確知其人犯罪無誤為必要,僅 須有確切之根據得為合理之可疑者,亦屬發覺。 (二)關於本案查獲經過,係海巡署東部分署第一三岸巡隊員於案 發時執行巡邏勤務時,發現案發地點有不明燈光,遂以夜間 偵察裝備查看後,發現被告蘇傳翔持長條狀物插入水中,被 告陳祐福等人則手持撈網,故隨即前往搜查,因而發現渠等 有使用電器捕魚等情,此有海洋委員會海巡署東部分署第一 三案巡隊113年7月9日東一三隊字第1131102169號函附相關 複查資料在卷可憑(本院卷第199至206頁);另本院當庭勘驗 案發時海巡隊員配戴之密錄器錄影畫面及熱顯像儀器錄影畫 面結果,海巡隊員於案發時先使用熱顯像儀器觀測,並表示 「發現疑似電魚情形」等語後,隨即前往被告4人捕魚地點 等情,有本院勘驗筆錄可憑(本院卷第235至236頁),綜合上 述證據交互以觀,可見海巡隊員已先使用夜間熱顯像儀器發 現被告4人有疑似電魚情形,客觀上已有合理之懷疑足認被 告4人有非法採捕水產動物之可能,依上揭說明,被告4人就 本案犯行,自不符自首之要件,被告4人此部分上訴主張, 尚難憑採。 (三)次按關於刑之量定,係實體法上賦予法院得為自由裁量之事 項,如果法院已斟酌刑法第57條各款所列情狀,而未逾越法 定刑度,或濫用其權限,即不得任意指摘為違法(最高法院 72年度台上字第6696號、75年台上字第7033號判例意旨參照 )。又在同一犯罪事實與情節,如別無其他加重或減輕之原 因,下級審法院量定之刑,亦無過重或失輕之不當情形,則 上級審法院對下級審法院之職權行使,原則上應予尊重(最 高法院85年台上字第2446號判決意旨參照)。 (四)經查,原審判決量刑所依據之漁業法第60條第1項規定,其 法定刑為1年以上5年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣15萬 元以下罰金,並審酌被告4人以檢察官聲請簡易判決處刑書 所載行為分擔方式為本案非法捕魚犯行、對自然生態環境造 成危害、被告4人均坦承犯行之犯後態度、智識程度、家庭 經濟狀況、犯罪動機等一切情狀,依漁業法第60條第1項規 定,對被告4人各判處拘役50日,經核並無不當,已就各項 量刑因子具體說明,渠等就本案共同犯罪情節亦無情節輕重 明顯不同,依上開最高法院裁判意旨,本院就原審刑罰裁量 權之行使,應予尊重,被告4人指摘原審未具體量刑,應屬 無據。 (五)綜上所述,本院對原審量刑之職權行使,自當予以尊重,尚 難認其量刑有何違法或不當。從而,被告4人猶執前詞指摘 原審量刑不當,為無理由,應予駁回。   五、緩刑之宣告   被告蘇傳翔、陳祐福、龍智華前均未曾或執行完畢後5年以 內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,有渠等之臺灣 高等法院被告前案紀錄表附卷為憑(本院卷第283至284頁、 第287頁、第291頁),考量渠等犯後均能於坦承犯行,足見 渠等犯後已有悔悟,堪認其等雖因一時失慮致罹刑典,然經 此偵審程序及罪刑之宣告後,當知所警惕,是認被告蘇傳翔 、陳祐福、龍智華所宣告之刑,以暫不執行為適當,爰依刑 法第74條第1項第1款規定,併予宣告緩刑2年,用啟自新。 另為使被告蘇傳翔、陳祐福、龍智華能謹記本次教訓且填補 渠等行為對社會秩序造成之危害,以發揮緩刑制度之立意, 就被告蘇傳翔之宣告刑,依刑法第74條第2項第4款、第8款 規定,宣告如主文第2項所示之緩刑條件,並依刑法第93條 第1項第2款之規定,在緩刑期間內付保護管束;就被告陳祐 福、龍智華之宣告刑,分別依刑法第74條第2項第4款規定, 宣告如主文第3項所示之緩刑條件,以觀後效。倘有違反前 開緩刑條件之情形而情節重大者,得依同法第75條之1規定 撤銷緩刑宣告。 據上論斷,應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第373條 、第368條,判決如主文。 本案經檢察官陳金鴻聲請以簡易判決處刑,檢察官王凱玲、許莉 涵到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  10  日        刑事第一庭 審判長法 官 蔡立群                 法 官 陳昱維                 法 官 姚亞儒 以上正本證明與原本無異。 本判決不得上訴。                 書記官 郭丞淩 中  華  民  國  113  年  12  月  11  日 附件: 臺灣臺東地方法院刑事簡易判決 113年度東原簡字第25號 聲 請 人 臺灣臺東地方檢察署檢察官 被   告 蘇傳翔 男 (民國00年00月0日生)           身分證統一編號:Z000000000號           住臺東縣○○鄉○○村00鄰○○000號           居臺東縣○○鄉○○里00號           居台東縣○○鄉○○00鄰000號       陳祐福 男 (民國00年00月00日生)           身分證統一編號:Z000000000號           住○○市○○區○○路00巷00號           居台東縣○○鄉○○000○0號       龍智華 男 (民國00年0月00日生)           身分證統一編號:Z000000000號           住臺東縣○○鄉○○村00鄰○○000號           居臺東縣○○鄉○○村○○000○0號       劉佳杰 男 (民國00年0月00日生)           身分證統一編號:Z000000000號           住臺東縣○○鄉○○村00鄰○○000號 上列被告等因違反漁業法案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑 (112年度偵字第6258號),本院判決如下:   主 文 蘇傳翔共同犯漁業法第六十條第一項之非法採捕水產動物罪,處 拘役伍拾日 ,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之 電瓶壹具、變壓器壹具、網具壹支、導電棒壹支均沒收;扣案之 漁獲變賣所得新臺幣貳佰元與陳祐福、龍智華、劉佳杰共同沒收 。 陳祐福共同犯漁業法第六十條第一項之非法採捕水產動物罪,處 拘役伍拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之撈 網壹支沒收;扣案之漁獲變賣所得新臺幣貳佰元與蘇傳翔、龍智 華、劉佳杰共同沒收。 龍智華共同犯漁業法第六十條第一項之非法採捕水產動物罪,處 拘役伍拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之撈 網壹支沒收;扣案之漁獲變賣所得新臺幣貳佰元與蘇傳翔、陳祐 福、劉佳杰共同沒收。 劉佳杰共同犯漁業法第六十條第一項之非法採捕水產動物罪,處 拘役伍拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之撈 網壹支沒收;扣案之漁獲變賣所得新臺幣貳佰元與蘇傳翔、陳祐 福、龍智華共同沒收。   事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記 載(如附件)。 二、論罪科刑: ㈠、核被告4人所為,均係違反漁業法第48條第1項第3款不得使用 電氣採捕水產動物之規定,而均犯同法第60條第1項之非法 採捕水產動物罪。被告4人就上開犯行,有犯意聯絡及行為 分擔,均應論以共同正犯。 ㈡、爰審酌被告4人輕率使用電氣採捕水產動物,不顧此舉將可能 對自然生態環境造成危害,所為實屬不該;惟念渠等犯後均 能坦承犯行,犯後態度尚可,且犯罪時間非長、期間漁獲非 屬甚鉅;兼衡被告蘇傳翔教育程度為高職畢業,現職業為服 務業,家庭經濟情況勉持;被告陳祐福教育程度為高中畢業 ,現職業為鐵工,家庭經濟情況勉持;被告龍智華教育程度 為高職畢業,現從事服務業,家庭經濟情況勉持;被告劉佳 杰教育程度為高職肄業,現從事農場員工,家庭經濟情況勉 持,暨本件犯罪動機、手段等一切情狀,分別量處如主文所 示之刑,並均諭知易科罰金之折算標準。以資懲儆。 三、沒收之說明   ㈠、扣案之電瓶1具、變壓器1具、網具1支、導電棒1支,係被告 蘇傳翔所有供本件違反漁業法犯行所用之物;扣案之撈網3 支,係分別為被告陳祐福、龍智華、劉佳杰所有供本件違反 漁業法犯行所用之物,業據其等於警詢及偵查中供承無訛( 見偵卷第19-20、51、81、111-112、192、196、200頁),並 有扣押物品目錄表在卷可參(見偵卷第29、61、91、119頁 ),均應依刑法第38條第2項之規定,宣告沒收。 ㈡、查被告4人就其違反漁業法犯行所得之鰻魚9尾、鱉1隻、雜蝦 950克、雜蟹300克、雜魚950克(漁獲共3.7公斤),因有喪 失毀損、減低價值之虞,業經海巡署東部分署第一三岸巡隊 變價新臺幣(下同)200元,有職務報告及日盛滿漁業商行 免用統一發票收據各1份在卷可參(見偵卷第203-204頁),變 賣之所得仍屬被告4人之犯罪所得,又卷內無證據證明被告4 人如何朋分,是就上開犯罪所得,認被告4人具事實上之共 同支配關係,享有共同處分權限,應負共同沒收之責,是上 開變賣所得200元,應依刑法第38條之1第1項規定宣告共同 沒收,且不生追徵之問題。 四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第1項,   逕以簡易判決處刑如主文。     五、如不服本判決,應於判決送達20日內,向本院提起上訴狀。 六、本案經檢察官陳金鴻聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  113  年  4  月  8  日          臺東簡易庭 法 官 林涵雯 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀(須 附繕本)。「切勿逕送上級法院」。                書記官 童毅宏 中  華  民  國  113  年  4   月  8   日 論罪科刑法條 漁業法第60條 違反第48條第1項各款規定之一者,處1年以上5年以下有期徒刑 、拘役或併科新臺幣15萬元以下罰金。 違反主管機關依第44條第1項第1款、第2款所為之公告事項者, 處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣15萬元以下罰金。 附件: 臺灣臺東地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                     112年度偵字第6258號  被   告 蘇傳翔 男 00歲(民國00年00月0日生)            住臺東縣○○鄉○○000號            居臺東縣○○鄉○○里00號            居臺東縣○○鄉○○000號            國民身分證統一編號:Z000000000號        陳祐福 男 00歲(民國00年00月00日生)            住○○市○○區○○路00巷00號            居臺東縣○○鄉○○000○0號            國民身分證統一編號:Z000000000號        龍智華 男 00歲(民國00年0月00日生)            住臺東縣○○鄉○○000號            居臺東縣○○鄉○○000○0號            國民身分證統一編號:Z000000000號        劉佳杰 男 00歲(民國00年0月00日生)            住臺東縣○○鄉○○000號            國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告等因違反漁業法案件,業經偵查終結,認宜聲請以簡易 判決處刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、蘇傳翔、陳祐福、龍智華、劉佳杰均明知非為試驗研究目的 ,未經主管機關許可,不得使用電氣採捕水產動物,竟未經 許可,共同基於非法使用電氣採捕水產動物之犯意聯絡,於 民國112年11月29日20時20分許,在臺東縣東河鄉都蘭溪出 海口,由蘇傳翔持其所有之電瓶1顆、變壓器1組、導電桿1 支等設備通電,將導電桿放入溪水中,以電流將魚、蝦、鱉 、蟹等水產動物電暈,再由蘇傳翔、陳祐福、龍智華、劉佳 杰持魚網撈捕,以此方式使用電器採捕水產動物。嗣為海巡 署東部分署第一三岸巡隊員警當場查獲,並扣得鰻魚9條、 鱉1隻、蝦、魚各950公克、蟹300公克及電瓶、變壓器、導 電棒與網具各1組及網具3支,始悉上情。 二、案經海巡署東部分署第一三岸巡隊報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告蘇傳翔、陳祐福、龍智華、劉佳杰 於警詢及偵訊中均坦承不諱,並有海巡署東部分署第一三岸 巡隊扣押筆錄暨扣押物品目錄表、指認採捕水產動植物相對 位置各4份、扣押物品照片及現場蒐證照片各1份存卷可稽, 足認被告4人之自白與事實相符,應可採信,被告2人犯嫌堪 予認定。 二、核被告4人所為,均係違反漁業法第48條第1項第3款不得使 用電氣採捕水產動物之規定,均應依同法第60條第1項論處 。被告4人就上開犯行,具犯意聯絡及行為分擔,請論以共 同正犯。扣案之電瓶、變壓器、導電棒及網具各1組,係被 告蘇傳翔所有,網具3支分別陳祐福、龍智華、劉佳杰所有 ,且均為供本案犯罪之用,業據被告4人供述在卷,請依刑 法第38條第2項規定宣告沒收之,至扣案之鰻魚9條、鱉1隻 、蝦、魚各950公克、蟹300公克,為被告4人捕獲之犯罪所 得,因有喪失毀損、減低價值之虞,業經變價新臺幣200元 ,有職務報告及日盛滿漁業商行免用統一發票收據各1份在 卷可參,請依刑法第38條之1第1項、第3項宣告沒收,於全 部或一部不能或不宜沒收時,追徵其價額。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣臺東地方法院臺東簡易庭 中  華  民  國  112  年  12  月  12  日                檢察官 陳金鴻 本件證明與原本無異                    中  華  民  國  113  年   1  月   9  日                書記官 洪佳伶 附錄本案所犯法條全文 漁業法第48條 採捕水產動植物,不得以左列方法為之: 一、使用毒物。 二、使用炸藥或其他爆裂物。 三、使用電氣或其他麻醉物。 為試驗研究目的,經中央或直轄市主管機關許可者,不受前項之 限制。 漁業法第60條 違反第 48 條第 1 項各款規定之一者,處 1 年以上 5 年以下 有期徒刑、拘役或併科新臺幣 15 萬元以下罰金。 違反主管機關依第 44 條第 1 項第 1 款、第 2 款所為之公告 事項者,處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 15 萬 元以下罰金。 附記事項: 本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理,法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑;被告、被害 人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或 對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時,請即另以 書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2024-12-10

TTDM-113-原簡上-6-20241210-1

上易
臺灣高等法院高雄分院

毒品危害防制條例

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度上易字第329號 上 訴 人 即 被 告 陳立明 上列上訴人因違反毒品危害防制條例案件,不服臺灣橋頭地方法 院113年度易字第64號,中華民國113年6月13日第一審判決(聲 請簡易判決處刑案號:臺灣橋頭地方檢察署112年度毒偵字第174 8、1916號),提起上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   事實及理由 一、經本院審理結果,認原審以上訴人即被告陳立明(下稱被告 )犯如附件原審判決所示之施用第一、二級毒品罪,共4罪 ,分別處如原判決附表編號1、2「主文」欄所示之刑,並就 得易科罰金之3罪,定其應執行刑有期徒刑8月,併就得易科 罰金各罪之宣告刑及應執行刑,均諭知以新臺幣(下同)10 00元折算1日之易科罰金折算標準,其認事、用法及量刑均 無不當,應予維持,並引用原審判決書記載之犯罪事實、證 據及理由(如附件)。 二、被告經合法通知雖未於審判期日到庭,惟據其上訴狀所載上 訴意旨略以:被告雙親年事已高,母親長期臥床,生活無法 自理,被告對己所犯過錯深感悔悟,爰請從輕量刑等語。 三、關於刑之量定,係實體法上賦予法院得為自由裁量之事項, 倘其未有逾越法律所規定之範圍,或濫用其權限,即不得任 意指摘為違法。原審就被告上揭所犯,審酌被告已非初犯施 用毒品,歷經觀察、勒戒等處遇後,猶未能完全戒除施用毒 品之習慣,3年內再犯施用毒品犯行,顯見被告對於毒品已 有一定程度之成癮性及心理依賴;併參以被告有多次施用毒 品而經法院判處罪刑確定之前科,有臺灣高等法院被告前案 紀錄表在卷足憑,實應予以非難。惟考量施用毒品乃自戕行 為,對於他人法益尚無具體危害,更應側重適當之醫學治療 協助其戒除毒癮,兼衡被告坦承犯行之犯後態度,及其於原 審自述之智識程度、家庭生活與經濟狀況(見原審卷第59頁 )等一切情狀,就其所犯4罪,分別量處如原判決附表編號1 、2「主文」欄所示之刑,並就得易科罰金之罪部分,均諭 知以1000元折算1日之易科罰金折算標準。復審酌被告所犯 得易科罰金之3罪,犯罪時間分別為112年8月19日、同月27 至30日間,犯罪時間尚屬密接,均係施用毒品,犯罪手法及 類型均相同,考量多數犯罪責任遞減原則,定其應執行刑有 期徒刑8月,並諭知以1000元折算1日之易科罰金折算標準。 經核原判決就刑法第57條所揭示之各種量刑條件業已妥為斟 酌,量刑堪稱允當,並無失輕、過重或違反比例原則、平等 原則或公平正義之情形。被告執前揭情詞指摘原判決量刑過 重,而有不當,並無可採,其上訴為無理由,應予駁回。 四、被告經合法傳喚,無正當理由不到庭,爰不待其陳述,逕行 判決。 據上論結,應依刑事訴訟法第371條、第373條、第368條,判決 如主文。 本案經檢察官趙翊淳聲請簡易判決處刑,檢察官吳茂松到庭執行 職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  10  日          刑事第六庭  審判長法 官 徐美麗                    法 官 楊智守                    法 官 毛妍懿 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。 中  華  民  國  113  年  12  月  10  日                    書記官 黃旭淑 附錄本判決論罪科刑法條: 《毒品危害防制條例第10條》 施用第一級毒品者,處6月以上5年以下有期徒刑。 施用第二級毒品者,處3年以下有期徒刑。 【附件】 臺灣橋頭地方法院刑事判決  113年度易字第64號 公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被   告 陳立明  上列被告因毒品危害防制條例案件,經檢察官聲請以簡易判決處 刑(112年度毒偵字第1748、1916號),本院認不宜逕以簡易判 決處刑(原案號:113年度簡字第134號),改依通常程序審理, 嗣被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述,本院合議庭裁定 由受命法官獨任行簡式審判程序,判決如下:   主 文 陳立明犯如附表所示之罪,共肆罪,各處如附表主文欄所示之刑 。得易科罰金部分,應執行有期徒刑捌月,如易科罰金,以新臺 幣壹仟元折算壹日。   事 實 一、陳立明前因施用毒品案件,經本院以110年度毒聲字第275號 裁定執行觀察、勒戒,於民國110年12月20日經評估為無繼 續施用傾向而釋放出所,並經臺灣橋頭地方檢察署檢察官以 110年毒偵緝字第176號為不起訴處分確定。詎仍不知悔改, 於觀察、勒戒執行完畢釋放後3年內,分別基於施用第一級 毒品海洛因、施用第二級毒品甲基安非他命之犯意,為以下 行為:  ㈠於112年8月19日19時許,在高雄市○○區○○路00巷0號住處內, 以將海洛因摻入香菸內點燃吸食煙霧之方式,施用第一級毒 品海洛因1次,再以將甲基安非他命置入玻璃球內燒烤吸食 煙霧之方式,施用第二級毒品甲基安非他命1次。嗣於112年 8月22日15時許,因警另案偵辦毒品案件而為警拘提到案, 經警徵得其同意,採集其尿液送驗,檢驗結果呈安非他命、 甲基安非他命、可待因、嗎啡陽性反應,而查悉上情。  ㈡於112年8月30日9時30分許為警採尿時起回溯72小時內之某時 許,在不詳地點,以將海洛因摻入香菸內點燃吸食煙霧之方 式,施用第一級毒品海洛因1次,再以將甲基安非他命置入 玻璃球內燒烤吸食煙霧之方式,施用第二級毒品甲基安非他 命1次。嗣因其為列管之毒品尿液調驗人口,經警於112年8 月30日9時30分許,持強制採尿許可書對其採集其尿液檢體 送驗,結果呈安非他命、甲基安非他命、可待因、嗎啡陽性 反應,始悉上情。 二、案經屏東縣政府警察局里港分局、高雄市政府警察局旗山分 局報告臺灣橋頭地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑 。   理 由 壹、程序事項  ㈠本案被告陳立明所犯屬法定刑為死刑、無期徒刑、最輕本刑 為3年以上有期徒刑以外之罪,渠於準備程序時就被訴事實 為有罪之陳述,經告知簡式審判程序要旨並聽取當事人意見 ,經被告同意適用簡式審判程序後,本院亦認無不得或不宜 改依簡式審判程序進行之處,爰依刑事訴訟法第273條之1第 1項規定裁定進行簡式審判程序,合先敘明。又簡式審判程 序之證據調查,依刑事訴訟法第273條之2規定,不受同法第 159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第16 4條至第170條規定之限制。  ㈡按觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後,3年內再犯施用第 一級或第二級毒品罪者,檢察官應依法追訴,毒品危害防制 條例第23條第2項定有明文。被告前因施用毒品案件,經本 院以110年度毒聲字第275號裁定送觀察、勒戒,經觀察、勒 戒後,認無繼續施用毒品之傾向,於110年12月20日執行完 畢出所等情,有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑。是 被告於觀察勒戒執行完畢釋放後,3年內再犯本案施用第二 級毒品犯行,檢察官依毒品危害防制條例第23條第2項規定 予以追訴,自屬合法。 貳、實體事項 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由   訊據被告就上揭犯罪事實均坦承不諱(偵二卷第23-24頁、易 卷第45、57頁),並有臺灣橋頭地方檢察署檢察官110年度毒 偵緝字第176號不起訴處分書(偵一卷第15頁)、【事實欄 一㈠部分】屏東縣政府警察局里港分局大平派出所違反刑事 案件陳報單(警一卷第1頁)、屏東縣檢驗中心檢驗報告(檢 體編號:R112X00000-000號)(警一卷第17頁)、112年8月22 日自願受採尿同意書、勘察採證同意書(警一卷第19-21頁 )、屏東縣政府警察局里港分局三和派出所偵辦毒品案尿液 送檢人真實姓名代號對照表(警一卷第23頁)、尿液初步檢 驗報告單(警一卷第25頁)、查獲照片(警一卷第45頁); 【事實欄一㈡部分】正修科技大學超微量研究科技中心112年 9月25日尿液檢驗報告(檢體編號:旗警293號)(警二卷第7頁 )、臺灣橋頭地方檢察署檢察官強制到場(強制採驗尿液)許 可書(警二卷第9頁)、高雄市政府警察局旗山分局尿液對 照表(警二卷第11頁)、濫用藥物尿液檢體監管記錄表(警 二卷第13頁)在卷可稽,足認被告自白與事實相符。是本件 事證明確,被告犯行洵堪認定,應依法論科。 二、論罪科刑  ㈠核被告就事實欄ㄧ㈠、㈡所為,均各犯毒品危害防制條例第10條 第1、2項之施用第一、二級毒品罪。被告施用第一、二級毒 品前,持有第一、二級毒品之低度行為,應為其施用之高度 行為所吸收,均不另論罪。至公訴意旨雖認被告就事實欄ㄧ㈠ 、㈡之施用第一、二級毒品行為為一接續行為,然依被告自 述:施用海洛因係以摻入香菸內吸食,甲基安非他命則是置 入玻璃球內燒烤吸食,兩種毒品施用有隔一段時間等語(易 卷第107頁),是施用方式不同,時間亦有區隔,行為顯然可 分,故被告就事實欄ㄧ㈠、㈡所為之4次施用毒品行為,犯意各 別,行為互殊,應予分論併罰。  ㈡刑之減輕:  ⒈事實欄一㈠部分,雖依屏東縣政府警察局里港分局三和派出所 查獲施用毒品案件報告表,就最初承辦員警開始懷疑嫌疑人 涉有本次施用毒品犯行之原因勾選「嫌疑人於承辦員警產生 具體懷疑及檢驗尿液前先行自白」(警一卷第27頁),惟被 告於警詢筆錄僅坦承施用第一級毒品,否認施用第二級毒品 (警一卷第11頁),故就施用第一級毒品部分可認有自首減輕 其刑規定之適用,爰依刑法第62條前段規定減輕其刑,施用 第二級毒品部分則難認有主動供出並接受裁判之情,而無從 依自首規定減輕其刑。至事實欄一㈡部分,被告於警詢僅泛 稱係「上個月」施用第一、二級毒品,而警詢日期為112年8 月30日,被告自述施用毒品時間顯不在尿液檢驗可檢出可待 因、嗎啡、甲基安非他命等成分之最大時限範圍內,被告直 至偵訊始自白明確之施用時間,故被告所為顯非自始坦承全 部犯行,而無自首減刑規定之適用,併予敘明。  ⒉又被告固於警詢時供稱本案所施用毒品犯行之毒品來源為綽 號「黑狗」之人(見警一卷第13頁),然因未提供真實姓名 、年籍或足資辨別之特徵,亦無相關紀錄可以佐證,自難認 已符合毒品危害防制條例第17條第1項所稱「供出毒品來源 」之要件,而無從依該法條規定予以減刑。  ㈢爰以行為人之責任為基礎,審酌被告已非初犯施用毒品,歷 經觀察、勒戒等處遇後,猶未能完全戒除施用毒品之習慣, 3年內再犯施用毒品犯行,顯見被告對於毒品已有一定程度 之成癮性及心理依賴;併參有多次犯施用毒品案件經法院判 處罪刑確定,有前揭被告前案紀錄表在卷足憑,實應非難。 惟考量施用毒品乃自戕行為,對於他人法益尚無具體危害, 更應側重適當之醫學治療協助其戒除毒癮;暨念其坦承犯行 之犯後態度。兼衡其自述高職畢業之智識程度,及家庭生活 經濟狀況(因涉個人隱私不予詳載,見易卷第59頁)等一切 情狀,量處如附表主文欄所示之刑,並就得易科罰金之罪刑 部分,均諭知易科罰金之折算標準。並審酌被告所犯得易科 罰金之罪刑部分,犯罪時間分別為112年8月19日、同年月27 至30日間,前後3罪犯罪時間尚屬密接,均係施用第一、二 級毒品,犯罪手法及類型均相同,考量多數犯罪責任遞減原 則,定應執行刑及諭知易科罰金之折算標準如主文後段所示 。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段,判決如主文。 本案經檢察官趙翊淳聲請簡易判決處刑,檢察官黃齡慧到庭執行 職務。 中  華  民  國  113  年   6   月  13  日          刑事第七庭 法 官 林于渟 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;如未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。 中  華  民  國  113  年  6   月  13  日                書記官 顏宗貝 附錄本案論罪科刑法條: 毒品危害防制條例第10條 施用第一級毒品者,處6月以上5年以下有期徒刑。 施用第二級毒品者,處3年以下有期徒刑。 附表 編號 犯罪事實 主文 1 如事實欄一㈠所載 陳立明犯施用第一級毒品罪,處有期徒刑陸月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日;又犯施用第二級毒品罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 如事實欄一㈡所載 陳立明犯施用第一級毒品罪,處有期徒刑捌月;又犯施用第二級毒品罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。

2024-12-10

KSHM-113-上易-329-20241210-1

交上易
臺灣高等法院臺中分院

過失傷害

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度交上易字第149號 上 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 上 訴 人 即 被 告 莊昱慧 選任辯護人 陳彥仰律師 被 告 郭晨詣 上列上訴人等因被告等過失傷害案件,不服臺灣臺中地方法院11 2年度交易字第1656號中華民國113年6月6日第一審判決(起訴案 號:臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第36062號),提起上訴, 本院判決如下:   主 文 原判決關於莊昱慧刑之部分撤銷。 莊昱慧前揭撤銷部分,處拘役伍拾日,如易科罰金,以新臺幣壹 仟元折算壹日。緩刑貳年。 其餘上訴駁回。   理 由 壹、被告莊昱慧部分: 一、上訴審理範圍:   按上訴得對於判決之一部為之;上訴得明示僅就判決之刑、 沒收或保安處分一部為之,刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。本件原審判決後,就上訴人即被告莊昱慧 (下稱被告莊昱慧)部分,檢察官未上訴,被告莊昱慧於本 院審理時具體陳明僅就原審量刑部分提起上訴,就原審認定 之犯罪事實及論罪均不爭執,有本院審判筆錄可稽(本院卷 第129頁),故本件上訴審理範圍應以原審認定之犯罪事實 為基礎,僅就被告刑之部分進行審理,合先敘明。 二、被告處斷刑範圍之說明:   被告莊昱慧肇事後,於警方到場處理時,當場承認其為肇事 人,有臺中市政府警察局道路交通事故肇事人自首情形紀錄 表在卷可參(見偵卷第81頁),且於偵查及審理期間均到案 接受裁判,核與刑法第62條前段規定之自首要件相符,併參 被告於偵訊及法院審理期間均坦承犯行,對於本案責任歸屬 釐清確有助益等情,依前開規定,減輕其刑。 三、就原審判決科刑部分暨上訴理由之說明:      原審以被告莊昱慧犯刑法第284條前段之過失傷害罪,認被 告符合自首減刑要件,考量刑法第57條各款量刑因子後,就 被告科處有期徒刑3月,固非無見。然查,被告莊昱慧於本 院審理期間,業與告訴人郭晨詣達成調解,並依調解條件履 行賠償新臺幣(下同)36萬元等情,有本院113年度刑上移 調字第481號調解筆錄及本院公務電話查詢紀錄表各1紙在卷 可稽(本院卷第121至122頁、139頁),原審於量刑時無從 審酌被告莊昱慧此部分犯後態度,應由本院併予考量後再予 量刑。被告莊昱慧上訴表達欲與告訴人郭晨詣調解,請求從 輕量刑,為有理由,應由本院將原判決關於被告莊昱慧之量 刑部分予以撤銷改判。 四、量刑審酌:   爰審酌被告莊昱慧本案過失情節為疏未注意汽車行駛至交岔 路口時轉彎車應讓直行車先行,貿然左轉,致與告訴人郭晨 詣發生碰撞,所為殊值非難;兼衡被告莊昱慧之行為造成告 訴人郭晨詣受有右側前胸壁挫傷、陰囊和睪丸挫傷、左側前 臂擦傷、右側膝部挫傷、左側踝部擦傷、下背部和骨盆擦傷 之傷害;依後揭貳所述,雖告訴人郭晨詣縱依速限行駛,亦 無法避免事故發生,然告訴人郭晨詣之超速行駛行為仍產生 相當程度風險;此外,被告莊昱慧於本院業與告訴人郭晨詣 達成調解並依約履行賠償,業如前述,被告犯後坦承犯行, 犯後態度良好;另被告莊昱慧先前並無前案紀錄,有臺灣高 等法院被告前案紀錄表在卷可稽,素行良好;暨被告莊昱慧 自述之教育程度、職業、家庭經濟狀況,暨其於本次交通事 故後,因自身左眼眼內炎併發左眼白內障,有中國醫藥大學 附設醫院診斷證明書可參(本院卷第15頁),兼酌告訴人郭 晨詣於本院亦表示因與被告莊昱慧達成調解,認為原審對被 告莊昱慧量刑偏重之量刑意見(本院卷第136頁)等一切情 狀,量處如主文第2項所示之刑,並諭知如易科罰金之折算 標準。 五、緩刑宣告部分:   被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,有其臺灣 高等法院被告前案紀錄表在卷可參,其因一時駕車失慎,造 成本件交通事故,然其犯後坦承犯行,於本院審理期間業與 告訴人郭晨詣達成調解並履行賠償,告訴人郭晨詣並表示不 再追究刑事責任,同意給予被告莊昱慧從輕量刑,如符合緩 刑,併同意給予緩刑宣告,有上開調解筆錄可稽,堪認被告 莊昱慧犯後確已反省檢討,其經此偵審程序,當知所警惕, 應無再犯之虞,因認其所受刑之宣告以暫不執行為適當,依 刑法第74條第1項第1款規定,併予宣告緩刑2年,以啟自新 。 貳、被告郭晨詣部分:   一、公訴意旨略以:本判決犯罪事實欄所載之交通事故中,被告 郭晨詣騎車直行通過本案路口時,亦疏未注意車前狀況,並 隨時採取必要之安全措施,致與告訴人莊昱慧發生碰撞,使 告訴人莊昱慧因而受有創傷所致的部分缺牙、唇挫傷、頭部 其他部位挫傷、右側手部擦傷、右側手部挫傷之傷害。因認 被告郭晨詣涉犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實;檢 察官就被告犯罪事實,應負舉證責任,並指出證明之方法, 刑事訴訟法第154條第2項、第161條第1項分別定有明文。認 定犯罪事實所憑之證據,雖不以直接證據為限,間接證據亦 包括在內;然無論直接或間接證據,其為訴訟上之證明,須 於通常一般之人均不致於有所懷疑,而得確信其為真實之程 度者,始得據之為有罪之認定,倘其證明尚未達到此一程度 ,而有合理性懷疑之存在時,即無從為有罪之認定(最高法 院76年度台上字第4986號判決要旨參照)。不能證明被告犯 罪或其行為不罰者應諭知無罪之判決,此觀刑事訴訟法第30 1條第1項規定自明。 三、公訴意旨認被告郭晨詣涉犯過失傷害罪嫌,無非係以起訴書 「證據清單及待證事實欄」所載之供述證據及非供述證據( 詳如下述),為其主要論據。 四、本院諭知無罪之理由:   訊據被告郭晨詣固坦承有於本判決犯罪事實欄所載時間、地 點,騎車與告訴人莊昱慧發生碰撞之客觀事實,惟堅詞否認 有何過失傷害犯行,辯稱:對於車鑑會認定我時速65公里每 小時,可接受,但參考實務判決,人類感知危險而必須作出 剎車動作,反應時間為1.6秒,故假如我以速限時速50公里 每小時行駛,所需的總煞停距離約為33.79公尺至36.27公尺 ,方能避免碰撞發生,但我看到告訴人莊昱慧左轉時,反應 時間不到0.5秒,反應距離更不到10公尺,故縱然我以時速5 0公里每小時行駛,碰撞一樣會發生,因此我的車速對這次 事故並無相當因果關係等語。經查:  ㈠關於被告郭晨詣有無超速之事實:   ⒈依卷附道路交通事故調查報告表㈠所載,臺中市神岡區三社 路之速限為每小時50公里(偵卷第45頁)。又臺中市車輛 行車事件鑑定委員會(下稱車鑑會)依據告訴人莊昱慧行 車紀錄器影像所示車行時間,佐以google量測車行距離, 判定被告郭晨詣發生碰撞前行車時速為每小時65公里乙情 ,有該會113年4月3日中市車鑑字第1130003005號函及檢 附附件在卷可參(原審卷第95至98頁),經核車鑑會上開 計算行車速率之方式與一般公認之科學法則並無違背,且 被告郭晨詣對此計算方式亦表示可接受(原審卷第117頁 ),是被告郭晨詣於本案交通事故發生前之車速為每小時 65公里,有超速行駛之情形,堪予認定。   ⒉然被告郭晨詣上開超速行駛之行為與告訴人莊昱慧所受之 傷害結果間,有無客觀可歸責性?此涉及被告郭晨詣應否 負擔過失責任,故應為進一步之審酌,詳如下述。  ㈡被告郭晨詣上開超速事實與告訴人莊昱慧之傷害結果間有無 客觀可歸責性:   ⒈按刑法第14條第1項明定,行為人雖非故意,但按其情節應 注意,並能注意,而不注意者,為過失。以行為人違反注 意義務,且其違反與結果之發生具有因果關係,為擔負過 失罪責之要件。而依「客觀歸責理論」之架構,過失犯之 成立,應符合行為人藉由侵害行為⑴對行為客體製造(或 升高,下同)法所不容許之風險;⑵此不法風險在具體結 果中實現;且⑶此結果存在於避免危險之構成要件效力範 圍之內等要件,由此行為所引起之結果,始得歸責行為人 ,而以過失犯相繩。申言之,⑴之所謂製造風險,係指行 為人之行為製造對法益威脅之風險而言,倘行為人之行為 係屬降低風險(即行為客體所處之狀況因行為人之介入而 改善,使其風險因之降低)、未製造法律上具有重要性之 風險(即行為並未逾越社會所容許之界限,而屬日常生活 之行為)或製造法律所容許之風險(即行為雖已製造法律上 具有重要性之風險,但該危險被評價為適法之活動,例如 交通上之信賴原則)等情形,始在排除之列;⑵所稱風險實 現,除須結果與行為之間具有常態關連性而未產生重大之 偏離,且結果之發生在規範之保護目的範圍內,尚須具有 結果之可避免性,若縱使遵守義務,其結果仍幾近確定不 可避免時,仍不可歸責行為人;就⑶而言,結果之發生, 倘係應由被害人自我負責(故意自我危害行為之參與或同 意他人危害行為)之領域,或第三人專屬負責(對抗危險之 專門職業或活動)之領域,則損害之發生不該歸責於行為 人之行為(最高法院111年度台上字第4258號判決要旨參 照);過失犯之成立,除法律規定之法益危害結果發生外 ,尚須行為人對於結果的發生具有客觀預見可能性而違反 客觀的注意義務,即學說上所稱之「行為不法」。另必須 結果的發生在所違反注意規範之保護目的範圍內,並有避 免可能性,始能成立過失犯。若縱使遵守義務,其結果仍 幾近確定不可避免時,則尚難構成過失犯。即令採客觀歸 責理論者,亦認為行為人縱使製造法所不容許之風險,但 實際上發生之結果,既屬不可避免,仍應認客觀上不能歸 責,而無以過失犯罪責相繩之餘地(最高法院111年度台 上字第4774號判決要旨參照)。   ⒉被告於本案交通事故發生前固有超速行駛之情形,業經本 院認定如前,然假若被告郭晨詣有依速限每小時50公里行 駛,仍然無法避免與告訴人莊昱慧發生碰撞,且告訴人莊 昱慧所受之傷害仍舊相同,則依上述說明,因告訴人莊昱 慧所受傷害結果不可避免,應認被告郭晨詣對該傷害結果 並無客觀可歸責性。經查,本院勘驗告訴人莊昱慧之行車 紀錄器影片,於行車紀錄器下方顯示時間「2017/01/01 2 2:34:05」時,因告訴人莊昱慧行向前方有1白色轎車, 車行位置適擋住對向即被告郭晨詣行車方向,故從告訴人 莊昱慧行車方向,未能發現該白色轎車前方對向來車情形 ;嗣行車紀錄器下方顯示時間「2017/01/01 22:34:05 」幾近「2017/01/01 22:34:06」時,可隱約察覺對向 有機車駛來;於行車紀錄器下方顯示時間「2017/01/01 2 2:34:06」時,告訴人莊昱慧行車紀錄器可明顯拍攝到 被告郭晨詣騎乘機車於對向車道欲進入路口,並於「2017 /01/01 22:34:06」幾近「2017/01/01 22:34:07」時 ,被告郭晨詣所騎乘機車通過路口停止線,兩車於一轉換 至「2017/01/01 22:34:08」時發生碰撞等情,業經本 院當庭勘驗告訴人莊昱慧行車紀錄器影像並截圖為證(本 院卷第83至101頁);而國外學者對於感知反應時間(Per ception-Response Time)之相關研究(參見Olson, Siva k, 1986, Perception-Response Time to Unexpected Ro adway Hazards, Human Factors, 28(1), p.91-96.)指 出,95%駕駛人於感知危險而必須做出停車動作之典型反 應時間(含觸發、感知、判斷,鬆開油門、踩剎車、開始 有效剎車)為1.6秒(不含剎車時間),是假如被告郭晨 詣以速限每小時50公里行駛,以當時路段為柏油路面乾燥 之情況,有道路交通事故調查報告表㈠在卷可稽(偵卷第4 5頁),其總煞停距離(反應時間1.6秒所行駛之距離22.2 2公尺+煞停距離11.5公尺至14.1公尺)必須為33.72至36. 32公尺以上,回推總反應時間,約為2.43秒至2.63秒(計 算式:1.6秒=行駛22.22公尺,1秒=行駛13.88公尺;則33 .72/13.8=2.44;36.32/13.8=2.63),方能避免與告訴人 莊昱慧發生碰撞。然觀諸前揭告訴人莊昱慧所駕自小客車 行車紀錄器所顯示最早可見被告郭晨詣機車至兩車碰撞時 間,告訴人莊昱慧較為明確可見被告郭晨詣騎乘機車至兩 車碰撞時間約2秒,如認被告郭晨詣之視野並未因行駛於 告訴人莊昱慧前方,恰好在被告郭晨詣與告訴人莊昱慧視 線中間之白色轎車遮檔,亦即被告郭晨詣之視野與告訴人 莊昱慧行車紀錄器視野相同情況下,被告郭晨詣縱依速限 每小時50公里行駛,其直行通過路口時,仍無法避免與告 訴人莊昱慧發生碰撞。至告訴人莊昱慧因係轉彎車,依照 前述說明,本應讓直行車先行,故告訴人莊昱慧進入路口 後,本應確認對向是否有直行車始得轉彎,自難以前述反 應、煞停時間距離作為免責事由,併此敘明。   ⒊再者,本次交通事故發生時,告訴人莊昱慧所駕自小客車 車頭與被告郭晨詣所騎乘機車發生碰撞,被告郭晨詣及其 騎乘之機車騰空飛起,撞擊告訴人莊昱慧所駕駛自小客車 引擎蓋,致告訴人莊昱慧所駕自小客車車頭、引擎蓋受損 ,車內安全氣囊爆開,告訴人因本次交通事故受有部分缺 牙、唇挫傷、頭部其他部位挫傷、右側手部擦傷、右側手 部挫傷,有車損照片及衛生福利部豐原醫院診斷證明書可 證(偵卷第53、63、65、71、39頁),依照告訴人莊昱慧 前揭傷勢狀況及部位,核與兩車碰撞後,車內安全氣囊爆 開有高度關連;又依前述,縱被告郭晨詣依速限每小時50 公里行駛,其與告訴人莊昱慧仍會發生碰撞,此時告訴人 莊昱慧車內安全氣囊仍有高度爆開可能性,且難認告訴人 莊昱慧所受傷害結果會有明顯不同。由此以觀,被告郭晨 詣固有超速行駛之情,惟縱使被告郭晨詣遵守義務,依速 限每小時50公里行駛,告訴人莊昱慧最終所受傷害結果仍 不可避免,因此被告郭晨詣對於該傷害結果不具客觀可歸 責性,本案難令其負過失責任。   ⒋基上,雖原審囑託車鑑會就本案交通事故進行肇事責任鑑 定,車鑑會依憑告訴人莊昱慧行車紀錄器影像,以時空計 算,判定被告郭晨詣發生碰撞前行車時速為每小時65公里 ,進而認定被告郭晨詣駕駛大型重型機車,行經設有行車 管制號誌交岔路口,超速行駛致遇狀況煞閃不及,與告訴 人莊昱慧同為肇事原因,有該會中市車鑑0000000案鑑定 意見書附卷可稽(原審卷第47至48頁),固非無憑,然該 鑑定結果並未斟酌上述客觀歸責理論之結果不可避免性問 題,認被告郭晨詣就本案交通事故同為肇事因素,該結論 則為本院所不採。  ㈢綜上所述,勾稽檢察官所舉各項證據,本院認被告郭晨詣之 超速行為與告訴人莊昱慧所受傷害結果間,欠缺客觀可歸責 性,依刑事訴訟無罪推定、嚴格證明之證據法則,認檢察官 不能證明被告郭晨詣此部分犯罪,本院自應就此部分為無罪 諭知。 五、檢察官上訴意旨認被告郭晨詣應已有足夠反應時間,且告訴 人莊昱慧除受有創傷所致部分缺牙、唇挫傷、頭部其他部位 挫傷外,尚受有右側手部擦傷、右側手部挫傷等非臉部身體 傷害,該部分傷害是否可歸責於安全氣囊爆開,實有疑義, 且倘被告郭晨詣依照速限,該安全氣囊之感知器是否因此會 爆開,爆開後是否將同樣造成告訴人莊昱慧受有臉部傷害結 果,尚難一概而論,認原判決就被告郭晨詣所為無罪諭知, 尚有失當。然查,依照前述說明,本院係以檢察官上訴意旨 所指告訴人莊昱慧行車紀錄器上可見被告郭晨詣機車之時點 至兩車碰撞時間,作為被告郭晨詣如依速限行駛,是否可避 免碰撞結果之基礎,然調查後仍認被告郭晨詣縱依速限每小 時50公里行駛,其直行通過路口時,仍無法避免與告訴人莊 昱慧發生碰撞;此外,衡酌駕車時係以雙手扶握方向盤,故 於安全氣囊爆開時,雙手因而受有不同程度之擦挫傷亦屬合 理,故上訴意旨質疑告訴人莊昱慧之手部擦挫傷是否與安全 氣囊爆開有關,尚難認有據;至上訴意旨所指如被告郭晨詣 依速限行駛,則兩車碰撞後安全氣囊感知器是否因此會爆開 ,及爆開後對告訴人莊昱慧可能造成之傷勢程度,因檢察官 就此假設並未提出證據以實其說並供本院調查,故亦難憑此 使本院產生無合理懷疑之有罪確信心證,依罪疑唯輕、罪疑 有利於被告原則,自不得對被告郭晨詣為不利之認定。本院 經核原審為被告郭晨詣無罪諭知,尚無不當,應予維持。檢 察官上訴意旨仍執前開陳詞,指摘原判決不當,為無理由, 應予駁回。 據上論結,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段、第368條,判決如主文。 本案經檢察官張聖傳提起公訴,檢察官周至恒提起上訴,檢察官 蕭有宏到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  10  日       刑事第八庭  審判長法 官 張 靜 琪                 法 官 柯 志 民                 法 官 簡 婉 倫 以上正本證明與原本無異。   不得上訴。                 書記官 林 書 慶 中  華  民  國  113  年  12  月  10  日 附錄本案科刑法條: 中華民國刑法第284條 因過失傷害人者,處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金 ;致重傷者,處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

2024-12-10

TCHM-113-交上易-149-20241210-1

花簡
臺灣花蓮地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣花蓮地方法院刑事簡易判決 113年度花簡字第257號 聲 請 人 臺灣花蓮地方檢察署檢察官 被 告 黃定南 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官聲請以簡易判 決處刑(113年度毒偵字第313號),本院判決如下:   主   文 黃定南施用第二級毒品,處有期徒刑2月,如易科罰金,以新臺 幣1千元折算1日。扣案之第二級毒品甲基安非他命1包(毛重0.38 49公克)沒收銷燬、吸食器1組沒收。   事實及理由 一、黃定南基於施用第二級毒品之犯意,於民國113年5月13日下 午某時許,在花蓮縣○○市○○路0段000號1樓租屋處,以將甲 基安非他命置於玻璃球內燒烤後吸食所生煙霧之方式,施用 第二級毒品甲基安非他命1次。嗣經警於同日晚間6時20分許 持搜索票至上址執行搜索,當場查扣黃定南所有甲基安非他 命1包(毛重0.3849公克)、吸食器1組,復經警得其同意採尿 送驗,檢驗結果呈甲基安非他命、安非他命陽性反應,始悉 上情。 二、程序部分:   被告黃定南前因施用毒品案件,經臺灣臺北地方法院裁定送 觀察、勒戒,認無繼續施用毒品之傾向後,於110年9月30日 執行完畢釋放出所,並經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年 度毒偵緝字第284號為不起訴處分確定等情,有臺灣高等法 院被告前案紀錄表及在監在押簡表在卷足憑。被告經觀察、 勒戒執行完畢釋放後,3年內再犯本案施用第二級毒品之罪 ,自應依法追訴處罰。 三、認定犯罪事實所憑之證據及理由:    上開犯罪事實,業據被告於警詢及偵查中坦承不諱,且有慈 濟大學濫用藥物檢驗中心檢驗總表(尿液檢體編號0000000000 號)及鑑定書、內政部警政署花蓮港務警察總隊(下稱花蓮港 警總隊)偵辦毒品案件嫌犯姓名尿液編號對照表、自願受採 尿同意書、花蓮港警總隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表附 卷可稽(見偵卷第99-103頁),並有甲基安非他命1包、吸食 器1組扣案為證。足徵被告上揭任意性自白核與事實相符, 堪以採信。從而,本案事證明確,被告犯行洵堪認定,應依 法論科。 四、論罪科刑:  ㈠核被告所為,係犯毒品危害防制條例第10條第2項施用第二級 毒品罪。  ㈡本案無減刑事由之說明:    ⒈本案無自首減刑之適用。    查被告於違犯本案施用第二級毒品犯行後,經警持搜索票 至被告租屋處執行搜索,當場查扣被告所有甲基安非他命 1包、吸食器1組。準此,承辦員警客觀上已對被告本案施 用第二級毒品犯行具合理懷疑,屬已發覺之犯罪,無自首 規定之適用。   ⒉本案無查獲毒品來源減刑之適用。    ⑴毒品危害防制條例第17條第1項規定所稱「供出毒品來源 ,因而查獲其他正犯或共犯者」,係指犯罪行為人供出 毒品來源之對向性正犯,或與其具有共同正犯、共犯( 教唆犯、幫助犯)關係之毒品由來之人的相關資料,諸 如其前手或共同正犯、共犯之姓名、年籍、住居所或其 他足資辨別之特徵等項,使調查或偵查犯罪之公務員得 據以對之發動調查或偵查程序,並因此而確實查獲其人 、其犯行者,始足該當之(最高法院99年度台上字第221 8號判決意旨參照)。    ⑵查花蓮港警總隊經本院函詢本案有無因被告供述查獲毒 品來源,函覆以:被告僅於警詢過程中表示當時施用之 毒品為一名綽號「阿貓」之朋友所無償提供,無供述完 整或可追查之犯嫌資料予偵辦人員溯辦,故本總隊無針 對被告所述綽號「阿貓」之人執行相關後續偵查作為等 語,有花蓮港警總隊113年10月25日花港警刑字第11300 08039號函(見本院卷第37頁)可稽。從而,本案並未因 被告供出毒品來源而查獲上游,自無從依毒品危害防制 條例第17條第1項規定減輕或免除其刑。  ㈢爰以行為人之責任為基礎,審酌被告前已因施用毒品案件經 送觀察、勒戒,並獲不起訴處分之寬典,仍不能戒除毒癮, 漠視法令禁制再犯本案,顯見其戒除毒癮之意志薄弱;惟念 施用毒品者均有相當程度之成癮性及心理依賴,其犯罪心態 與一般刑事犯罪之本質並不相同,且其施用毒品所生危害, 實以自戕身心健康為主,對於他人生命、身體、財產等法益 ,尚無明顯而重大之實害,犯罪手段尚屬平和;酌以被告始 終坦承犯行,態度尚可;兼衡其前科素行,暨其於警詢時自 陳之智識程度、職業、家庭經濟狀況(見警卷第1頁)等一切 情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準, 以示懲儆。 五、沒收:  ㈠扣案甲基安非他命1包(毛重0.3849公克)業經慈濟大學濫用藥 物檢驗中心檢出甲基安非他命成分,有慈濟大學濫用藥物檢 驗中心鑑定書等件可證(見偵卷第76-82頁),應依毒品危害 防制條例第18條第1項前段規定,宣告沒收銷燬。  ㈡扣案之吸食器1組為被告所有且係供被告本案施用毒品所用, 經被告於偵查時陳述明確,核屬供犯罪所用之物,應依刑法 第38條第2項前段規定,宣告沒收。  ㈢扣案之Galaxy Z Fold 4行動電話1支、iPhone行動電話1支, 無證據證明與本案有關,爰不宣告沒收,併此說明。  六、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條,逕以簡 易判決處刑如主文。 七、如不服本判決,應於收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀(須附繕本),上訴於本院第二審合議庭。 本案經檢察官廖榮寬聲請以簡易判決處刑。        中  華  民  國  113  年  12  月  9   日          花蓮簡易庭 法 官 李立青 上列正本證明與原本無異。 如對本判決不服,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀。 (應抄附繕本) 中  華  民  國  113  年  12  月  9   日                書記官 張瑋庭 附錄本案論罪科刑法條全文: 毒品危害防制條例第10條 施用第一級毒品者,處6月以上5年以下有期徒刑。 施用第二級毒品者,處3年以下有期徒刑。

2024-12-09

HLDM-113-花簡-257-20241209-1

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度訴字第751號 公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 林祐沂 上列被告因加重詐欺等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第 10218號),本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序, 判決如下:   主 文 林祐沂犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪, 處有期徒刑9月。扣案之假公文1份、手機1支(含門號0000000000 號SIM卡1張)、自白書1份沒收。   犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實、證據,除犯罪事實欄一最末行補充「林祐沂 尚未將領得之款項交付上手即遭員警盤查致洗錢未遂」;證 據部分補充「被告於本院準備程序及審理中之自白」外,其 餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。 二、新舊法比較:     被告行為後,洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布,除 第6條、第11條外,其餘條文自同年8月2日生效施行:  ㈠有關洗錢行為之處罰規定,修正前洗錢防制法第14條第1項規 定「有第2條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併 科新臺幣500萬元以下罰金」,修正後則移列為同法第19條 第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年 以下有期徒刑,併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物 或財產上利益未達新臺幣1億元者,處6月以上5年以下有期 徒刑,併科新臺幣5000萬元以下罰金」。    ㈡有關自白減刑規定,修正前洗錢防制法第16條第2項規定「犯 前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑」, 修正後則移列為同法第23條第3項規定「犯前4條之罪,在偵 查及歷次審判中均自白者,如有所得並自動繳交全部所得財 物者,減輕其刑;並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押 全部洗錢之財物或財產上利益,或查獲其他正犯或共犯者, 減輕或免除其刑」。  ㈢有關自首減刑規定,修正後洗錢防制法第23條第2項規定「犯 第19條至第21條之罪,於犯罪後自首,如有所得並自動繳交 全部所得財物者,減輕或免除其刑;並因而使司法警察機關 或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益,或查獲其 他正犯或共犯者,免除其刑」。   ㈣本案洗錢之財物未達1億元,被告於偵查及審理中均自白,無 犯罪所得,並符合自首減刑之要件(詳後述),經綜合比較之 結果,修正後之規定較有利於被告,應整體適用修正後之規 定。  三、論罪科刑:    ㈠被告於提領告訴人帳戶款項行為既遂後,欲將款項交付上手 前即遭員警盤查而未及交付,此部分洗錢行為屬未遂犯。是 核被告所為,係犯刑法第339條之4第1項第1、2款之三人以 上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪、同法第216 條、第211條之行使偽造公文書罪、同法第339條之2第1項之 以不正方法由自動付款設備取財罪、修正後洗錢防制法第19 條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。被告及所屬詐欺集團成 員偽造印文之行為,屬偽造公文書之部分行為,又偽造公文 書後持以行使,偽造之低度行為復為行使之高度行為所吸收 ,均不另論罪。  ㈡被告與詐欺集團成員間,就本案犯行,有犯意聯絡及行為分 擔,為共同正犯。    ㈢被告上開犯行,係以一行為觸犯上開數罪名,為想像競合犯 ,應依刑法第55條之規定,從一重之三人以上共同冒用政府 機關及公務員名義詐欺取財罪處斷。   ㈣被告前因詐欺案件,經法院判決判處有期徒刑2月確定,於11 3年4月30日易科罰金執行完畢,有臺灣高等法院被告前案紀 錄表附卷可稽,其於受有期徒刑執行完畢後,5年以內故意 再犯本案有期徒刑以上之罪,為累犯。本院審酌被告未因前 揭刑之執行產生警惕作用,主觀上仍欠缺對法律之尊重及自 我約束能力,足見前罪之徒刑執行成效不彰,其對刑罰之反 應力薄弱,衡諸其於本案之犯罪情節,並無因累犯之加重而 生罪刑不相當之情形,爰依刑法第47條第1項規定,加重其 刑。  ㈤刑之減輕事由:  1.按犯詐欺犯罪,在偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪所得 ,自動繳交其犯罪所得者,減輕其刑,詐欺犯罪危害防制條 例第47條前段定有明文。查被告於偵查及審理時自白犯行, 未獲有犯罪所得,應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規 定,減輕其刑,並先加後減之。  2.按犯詐欺犯罪,於犯罪後自首,如有犯罪所得,自動繳交其 犯罪所得者,減輕或免除其刑,詐欺犯罪危害防制條例第46 條前段定有明文。查被告於113年5月27日為警盤查時,向員 警坦承其本案行為,有被告警詢筆錄在卷可參,卷內並無其 他客觀事證足認員警於被告供出犯行前已合理懷疑其涉犯本 案犯行,自應認被告係於有偵查犯罪權限之機關或公務員知 悉其犯行前即自首,符合詐欺犯罪危害防制條例第46條前段 規定,本院審酌被告所為仍屬對被害人財產法益造成相當危 害,認對被告減輕其刑為已足,尚無免除其刑之必要,爰依 詐欺犯罪危害防制條例第46條前段規定,減輕其刑,並遞減 其刑。  3.被告所犯洗錢未遂罪,於偵查、審判中自白,並自首犯行, 且未獲有犯罪所得,原應依未遂犯得減輕其刑、修正後洗錢 防制法第23條第2項前段、第3項前段規定減輕其刑,然其本 案犯行係從一重論以加重詐欺取財罪,故就上開減刑事由, 本院於量刑時併予審酌。  ㈥爰審酌被告正值青壯,不思憑己力以正當方法賺取所需,竟 貪圖不法利益,參與詐欺集團分工,侵害他人財產法益,嚴 重破壞社會秩序,增加犯罪查緝之困難,所為甚有不該,兼 衡其犯罪之動機、目的、手段、擔任角色及參與程度、犯後 坦承及自首犯行之態度、被害人遭詐騙之情節及財物最終未 生損失,並考量被告自陳之智識程度、職業、家庭生活經濟 狀況等一切情狀,量處如主文所示之刑。 四、沒收:    ㈠犯罪所得:   被告供陳未因本案獲得任何報酬,卷內亦無其他積極事證足 認被告獲有犯罪所得,故無沒收或追徵犯罪所得之問題。  ㈡洗錢之財物:   查被告所領取告訴人帳戶內之詐欺贓款,業經發還告訴人, 爰不予宣告沒收。  ㈢供犯罪所用之物:  1.按犯詐欺犯罪,其供犯罪所用之物,不問屬於犯罪行為人與 否,均沒收之,詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明 文。扣案之假公文1份、手機1支(含門號0000000000號SIM卡 1張),為被告供本案犯罪所用之物,應依詐欺犯罪危害防制 條例第48條第1項規定,宣告沒收。   2.扣案之自白書1份,係被告為本案犯罪所生之物,爰依刑法 第38條第2項前段規定,宣告沒收。  據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項,判決如主文。 本案經檢察官林家瑜提起公訴及到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  6   日          刑事第五庭  法 官 胡佩芬 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。 告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者, 其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中  華  民  國  113  年  12  月  6   日                 書記官 蔡忻彤 附錄本案論罪科刑法條:   刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具,   對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。   前項之未遂犯罰之。  刑法第211條 偽造、變造公文書,足以生損害於公眾或他人者,處1年以上7年 以下有期徒刑。 刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者,依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。  刑法第339條之2 意圖為自己或第三人不法之所有,以不正方法由自動付款設備取 得他人之物者,處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 修正後洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。

2024-12-06

CHDM-113-訴-751-20241206-1

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度訴字第895號 公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 高樹權 上列被告因加重詐欺等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第 9877、13427號),本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判 程序,判決如下:   主 文 高樹權犯三人以上共同詐欺取財未遂罪,處有期徒刑8月。又犯 三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑11月。應執行有期徒刑1 年1月。扣案如起訴書附表二編號2、3、4、6至26所示之物沒收 。   犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實、證據,除犯罪事實欄二第2行所載「4月間某 日起」,應更正為「6月間某日起」;證據部分補充「被告 高樹權於本院準備程序及審理中之自白」外,其餘均引用如 附件檢察官起訴書之記載。 二、新舊法比較:     被告行為後,洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布,除 第6條、第11條外,其餘條文自同年8月2日生效施行:  ㈠有關洗錢行為之處罰規定,修正前洗錢防制法第14條第1項規 定「有第2條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併 科新臺幣500萬元以下罰金」,修正後則移列為同法第19條 第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年 以下有期徒刑,併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物 或財產上利益未達新臺幣1億元者,處6月以上5年以下有期 徒刑,併科新臺幣5000萬元以下罰金」。    ㈡有關自白減刑規定,修正前洗錢防制法第16條第2項規定「犯 前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑」, 修正後則移列為同法第23條第3項規定「犯前4條之罪,在偵 查及歷次審判中均自白者,如有所得並自動繳交全部所得財 物者,減輕其刑;並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押 全部洗錢之財物或財產上利益,或查獲其他正犯或共犯者, 減輕或免除其刑」。  ㈢有關自首減刑規定,修正後洗錢防制法第23條第2項規定「犯 第19條至第21條之罪,於犯罪後自首,如有所得並自動繳交 全部所得財物者,減輕或免除其刑;並因而使司法警察機關 或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益,或查獲其 他正犯或共犯者,免除其刑」。   ㈣本案洗錢之財物未達1億元,被告於偵查及審理中均自白,無 犯罪所得,又其起訴書附表一編號2所示之犯行可認符合自 首減刑之要件(詳後述),經綜合比較之結果,修正後之規定 較有利於被告,應整體適用修正後之規定。   三、論罪科刑:    ㈠核被告就起訴書附表一編號1所為,係犯刑法第339條之4第2 項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第21 6條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條 之行使偽造特種文書罪、修正後洗錢防制法第19條第2項、 第1項後段之洗錢未遂罪;就起訴書附表一編號2所為,係犯 組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法 第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第 216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212 條之行使偽造特種文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項 後段之洗錢罪。被告及所屬詐欺集團成員偽造印文、署押之 行為,屬偽造私文書之部分行為,又偽造特種文書及私文書 後持以行使,偽造之低度行為復為行使之高度行為所吸收, 均不另論罪。  ㈡被告與詐欺集團成員間,就本案犯行,有犯意聯絡及行為分 擔,為共同正犯。    ㈢被告上開犯行,均係以一行為觸犯上開數罪名,為想像競合 犯,應依刑法第55條之規定,分別從一重之三人以上共同詐 欺取財未遂罪、三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告所犯上 開2次犯行,犯意各別,行為互殊,應予分論併罰。  ㈣刑之減輕事由:  1.被告就起訴書附表一編號1所示之犯行,為未遂犯,犯罪情 節較輕,爰依刑法第25條第2項規定,按既遂犯之刑減輕之 。   2.按犯詐欺犯罪,在偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪所得 ,自動繳交其犯罪所得者,減輕其刑,詐欺犯罪危害防制條 例第47條前段定有明文。查被告於偵查及審理時自白犯行, 未獲有犯罪所得,均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段 規定,減輕其刑,並就起訴書附表一編號1所示之犯行,遞 減其刑。  3.按犯詐欺犯罪,於犯罪後自首,如有犯罪所得,自動繳交其 犯罪所得者,減輕或免除其刑,詐欺犯罪危害防制條例第46 條前段定有明文。查被告就起訴書附表一編號2所示之犯行( 即被害人張麗美),係於113年6月18日為警查獲其如起訴書 附表一編號1所示之犯行(即被害人王陳鑾)翌日,向檢察官 陳述其另有向其他被害人收款行為,該案被害人張麗美則於 113年7月3日報警,被告顯係於有偵查犯罪權限之機關或公 務員知悉其該次犯行前即自首,符合詐欺犯罪危害防制條例 第46條前段規定,本院審酌被告所為仍屬對被害人財產法益 造成相當危害,認對被告減輕其刑為已足,尚無免除其刑之 必要,爰依詐欺犯罪危害防制條例第46條前段規定,就起訴 書附表一編號2所示之犯行,減輕其刑,並遞減其刑。  4.被告所犯參與犯罪組織罪、洗錢罪,於偵查、審判中自白, 並自首起訴書附表一編號2所示之犯行,且未獲有犯罪所得 ,原應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段、修正後洗錢防 制法第23條第2項前段、第3項前段規定減輕其刑,然其本案 犯行係從一重論以加重詐欺取財既遂、未遂罪,故就上開減 刑事由,本院於量刑時併予審酌。  ㈤爰審酌被告不思憑己力以正當方法賺取所需,竟貪圖不法利 益,參與詐欺集團分工,侵害他人財產法益,嚴重破壞社會 秩序,且製造金流斷點,增加犯罪查緝之困難,且其前有加 重詐欺前科,甫假釋出監又再犯本案,所為甚有不該,兼衡 其犯罪之動機、目的、手段、擔任角色及參與程度、犯後坦 承及自首犯行之態度、被害人遭詐騙之情節及財物損失,並 考量被告自陳之智識程度、職業、家庭生活經濟狀況等一切 情狀,分別量處如主文所示之刑。  ㈥衡酌被告所犯均係加重詐欺取財罪,各罪所侵害者均為財產 法益,而非具有不可替代性、不可回復性之個人專屬法益, 犯罪時間相近,且犯罪模式、行為態樣、手段均相同,責任 非難重複程度較高,並考量刑罰邊際效應隨刑期而遞減、行 為人所生痛苦程度隨刑期而遞增之情形及行為人復歸社會之 可能性,對被告所犯各罪為整體評價後,定其應執行之刑如 主文所示。  四、沒收:   ㈠犯罪所得:   被告供陳未因本案獲得任何報酬,卷內亦無其他積極事證足 認被告獲有犯罪所得,故無沒收或追徵犯罪所得之問題。  ㈡洗錢之財物:   按修正後洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條 之罪,洗錢之財物或財產上利益,不問屬於犯罪行為人與否 ,沒收之」。查被告所收受告訴人張麗美遭詐欺之詐欺贓款 ,已上繳本案詐欺集團而未取得支配占有,若依修正後洗錢 防制法第25條第1項規定予以沒收,實屬過苛,爰依刑法第3 8條之2第2項之規定,不予宣告沒收。至扣案如起訴書附表 二編號1所示之詐欺贓款,業經發還告訴人王陳鑾,爰不予 宣告沒收。  ㈢供犯罪所用之物:  1.按犯詐欺犯罪,其供犯罪所用之物,不問屬於犯罪行為人與 否,均沒收之,詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明 文。扣案如起訴書附表二編號2、3、4、9所示之物,為被告 供本案犯罪所用之物,應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第 1項規定,宣告沒收。  2.扣案如起訴書附表二編號6至8、10至26所示之物,為被告所 有,預備供犯罪所用之物,爰依刑法第38條第2項前段規定 ,宣告沒收。     ㈣扣案如起訴書附表二編號5、27所示之物,無證據顯示與本案 犯行有關,爰不予宣告沒收。   據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項,判決如主文。 本案經檢察官黃建銘提起公訴,檢察官林家瑜到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  6   日          刑事第五庭  法 官 胡佩芬 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。 告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者, 其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中  華  民  國  113  年  12  月  6   日                 書記官 蔡忻彤 附錄本案論罪科刑法條: 組織犯罪防制條例第3條第1項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者,處3年以上10年以下有期 徒刑,得併科新臺幣1億元以下罰金;參與者,處6月以上5年以 下有期徒刑,得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者,得減輕或免除其刑。 刑法第210條 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處5年以下有 期徒刑。 刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書,足以生損害於公眾或他人者,處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者,依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。  刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具,   對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。   前項之未遂犯罰之。   修正後洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。

2024-12-06

CHDM-113-訴-895-20241206-2

交簡上
臺灣桃園地方法院

過失傷害

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度交簡上字第141號 上 訴 人 即 被 告 黃立賢 上列上訴人即被告因犯過失傷害案件,不服本院中華民國113年3 月29日113年度壢交簡字第332號第一審刑事簡易判決(聲請簡易 判決處刑案號:113年度偵緝字第575號),提起上訴,本院管轄 之第二審合議庭判決如下:   主   文 原判決關於刑之部分撤銷。 黃立賢上開撤銷部分,處拘役伍拾伍日,如易科罰金,以新臺幣 壹仟元折算壹日。   犯罪事實及理由 一、本院審理範圍: (一)按上訴得對於判決之一部為之;上訴得明示僅就判決之刑 、沒收或保安處分一部為之,刑事訴訟法第348條第1項、 第3項分別定有明文。因此,上訴人明示僅就量刑、定應 執行刑、(未)宣告緩刑、易刑處分或(未)宣告沒收部 分上訴時,第二審法院即不再就原審法院所認定的犯罪事 實為審查,而應以原審法院所認定的犯罪事實及未上訴部 分,作為上訴意旨指摘原審判決特定部分妥適與否的判斷 基礎。 (二)本案上訴人即被告不服原判決提起上訴,於本院審理中已 明示:本件僅就量刑上訴等語。因此,被告就原審判決量 刑部分提起一部上訴,則依照上述規定及說明所示,本院 自僅就此部分是否妥適進行審理,原審判決其他部分並非 本院審理範圍,應先予以說明。 二、被告上訴意旨略以:原審量刑過重,且未適用自首減刑規定,請求從輕量刑等語。 三、撤銷改判之理由  ㈠按刑法第57條第10款規定「犯罪後之態度」為科刑輕重應審   酌事項之一,其就被告犯罪後悔悟之程度而言,包括被告行 為後,有無與告訴人或被害人和解。基於「修復式司法」理 念,國家有責權衡被告接受國家刑罰權執行之法益與確保被 害人損害彌補之法益,使2者在法理上力求衡平,從而被告 有無與告訴人或被害人和解之作為當然得列為有利之科刑因 素。經查,原審據以論科,固非無見,惟被告與告訴人2人 業於本院調解成立,有本院調解筆錄在卷可稽(見本院卷第 73頁至第75頁),是本案關於被告之量刑基礎事項,與原審 所認定者已有不同,原審就此攸關被告科刑輕重事項未及審 酌,即有未洽。從而,被告以原判決量刑過重,希望從輕量 刑為由提起上訴,為有理由。  ㈡至被告以本案未適用自首減刑規定,而有量刑不當之違誤提 起上訴云云,按刑法第62條前段所定之自首減輕其刑,係以 對於未發覺之罪自首而受裁判為要件。故犯罪行為人應於有 偵(調)查犯罪職權之公務員未發覺犯罪事實或犯罪人之前 自首犯罪,並接受裁判,兩項要件兼備,始能邀減輕寬典之 適用。若犯罪行為人自首犯罪之後,拒不到案或逃逸無蹤, 顯無悔罪投誠,甘受裁判之情,要與上揭法定減刑規定要件 不符,不能予以減刑。查被告於肇事後,向前來現場處理之 警員坦承為肇事人,固有卷附桃園市政府警察局中壢分局道 路交通事故肇事人自首情形紀錄表1紙為憑(見偵卷第91頁 ),惟被告經檢察官合法傳喚,無正當理由未到庭,復拘提 無著,經檢察官認被告顯已逃匿,而對被告發佈通緝,嗣始 緝獲等情,有臺灣桃園地方檢察署113年1月15日桃檢秀偵雲 緝字第164號通緝書、通緝人犯歸案證明書附卷可證,難認 被告有接受裁判之意思,核與刑法第62條前段所規定自首之 要件不合,自無依該規定減輕其刑之餘地,故被告以此為由 提起上訴,要屬無據。然原判決關於量刑部分既有上開未及 審酌之處,仍應由本院將原判決撤銷改判。  ㈢爰以行為人之責任為基礎,審酌被告未領有合法駕駛執照, 猶駕車上路,且未能遵守交通安全規則,謹慎操控,致生本 案事故,並造成告訴人2人受有前揭所載之傷害,所為實有 不該;惟念及被告坦承犯行,於本院審理中積極與告訴人2 人達成調解之犯後態度,兼衡被告之智識程度、經濟狀況、 告訴人所受傷勢狀況、被告違反注意義務之程度等一切情狀 ,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準。。 據上論斷,應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條 第1項前段、第364條、第373條,判決如主文。 本案經檢察官邱偉傑聲請簡易判決處刑,檢察官邱健盛到庭執行 職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  5   日          刑事第十八庭審判長法 官 鄭吉雄                   法 官 羅文鴻                   法 官 姚懿珊 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                   書記官 張妤安 中  華  民  國  113  年  12  月  6   日

2024-12-05

TYDM-113-交簡上-141-20241205-1

中簡
臺灣臺中地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度中簡字第1876號 聲 請 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 黃少毅 上列被告因毒品危害防制條例案件,經檢察官聲請以簡易判決處 刑(113年度軍偵字第56號),茲本院判決如下:   主 文 黃少毅持有第三級毒品純質淨重五公克以上,累犯,處有期徒刑 伍月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表所示 之物均沒收。   犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實與證據,除證據部分增列「臺中市政府警察局 保安警察大隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、自願受搜索 同意書」外,其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載 (如附件)。 二、論罪科刑 (一)核被告所為,係犯毒品危害防制條例第11條第5項之持有第 三級毒品純質淨重5公克以上罪。 (二)查被告前因毀棄損壞案件,經臺灣高等法院臺中分院以111 年度上訴字第2905號判決判處有期徒刑6月確定,於民國112 年6月26日易科罰金執行完畢等情,有臺灣高等法院被告前 案紀錄表在卷可考,其於前案受有期徒刑之執行完畢後,5 年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪,為累犯,本院審酌 被告前案與本案所犯之罪,均屬於故意犯罪類型,且於前案 執行完畢相隔僅約6月即再犯本案,足見被告有其特別惡性 ,且前案徒刑之執行並無成效,其對於刑罰之反應力顯然薄 弱,又綜核本案情節,加重其所犯法定最低本刑,並無使被 告所受刑罰超過其應負擔罪責而導致其人身自由遭受過苛侵 害之情事,爰依刑法第47條第1項規定,加重其刑。 (三)按刑法第62條所定自首減刑,係以對於未發覺之犯罪,在有 偵查犯罪職權之公務員知悉犯罪事實及犯人之前,向職司犯 罪偵查之公務員坦承犯行,並接受法院之裁判而言。復按刑 法第62條所謂「發覺」,固非以有偵查犯罪職權之機關或人 員確知其人犯罪無誤為必要,而於對其發生嫌疑時,即得謂 為已發覺;但此項對犯人之嫌疑,仍須有確切之根據得為合 理之可疑者,始足當之,若單純主觀上之懷疑,要不得謂已 發生嫌疑(最高法院72年度台上字第641號判決意旨參照) 。查本案固係因被告所駕駛之車牌號碼000-0000號自用小客 車違規停車為警盤查,因被告身上飄出愷他命燃燒後味道, 經警方詢問,被告即主動從外套內取出愷他命2包,經警復 徵得被告同意後執行搜索,在該車副駕駛座前置物箱內查獲 愷他命8包,及附表編號2至4所示之物予警方扣案,並於警 詢時坦承犯行等情,業據被告於警詢時供述甚詳(見軍偵卷 第27至31頁),復有員警職務報告在卷可稽(見軍偵卷第25 頁),惟案發當時警方僅發覺被告可能有施用愷他命之情形 ,尚無其他情資或客觀根據可合理懷疑被告涉有本案犯行, 是警方於查獲被告本案犯行前,被告先行主動交出扣案之第 三級毒品愷他命2包,並自白犯罪,接受法院裁判,自符合 自首之要件,爰依刑法第62條前段規定,予以減輕其刑,並 依法先加重後減輕。   (四)按毒品危害防制條例第17條第1項規定犯同條第4條至第8條、第10條或第11條之罪,供出毒品來源,因而查獲其他正犯或共犯者,減輕或免除其刑,係指被告供出毒品來源之有關資料,諸如前手之姓名、年籍、住居所、或其他足資辨別之特徵等,使調查或偵查犯罪之公務員因而對之發動調查或偵查並破獲者而言。經查,被告雖供稱其本案毒品來源為「尤泓惟」、「甲蟲BOY」,然經本院函詢臺中市政府警察局第二分局、臺灣臺中地方檢察署有無因被告之供述而查獲上手「尤泓惟」、「甲蟲BOY」,該分局及該署回函均表示:本案未因被告之供述,因而循線查獲其毒品上手或共犯等語,此有臺中市政府警察局第二分局113年10月29日中市警二分偵字第1130055576號函、臺灣臺中地方檢察署113年11月8日中檢介國樺113軍偵56字第1139138273號函覆可佐(見中簡卷第21至23頁),故無查獲上手之情,本案自無從適用毒品危害防制條例第17條第1項規定減輕其刑,附此敘明。 (五)爰以行為人之責任為基礎,審酌被告明知我國對於毒品乃嚴 加查緝,且毒品對於人體健康有高度之危害,並間接影響社 會治安,竟仍非法持有純質淨重5公克以上之第三級毒品, 所為應值非難;惟念及被告犯後均坦承犯行,已有悔悟之意 ;兼衡被告持有毒品之數量非微,及其犯罪動機、目的、手 段;再參以被告自陳學歷為高職肄業、家庭經濟狀況小康、 職業為工等一切情狀(見軍偵卷第27頁),量處如主文所示 之刑,併諭知易科罰金之折算標準。      三、沒收部分   扣案如附表各編號所示之物,經採樣送驗結果,確含有如附 表所示之第三級毒品成分,係屬違禁物,有如附表所示之鑑 定書在卷可稽(出處詳如附表),爰依刑法第38條第1項規定 宣告沒收之。又盛裝前開第三級毒品之外包裝,參以現今所 採行之鑑驗方式,其上仍會殘留微量毒品,而無法將之完全 析離,是可認上開外包裝與殘留其上之第三級毒品當已無法 析離,均應視為毒品,而與所盛裝之第三級毒品一併予以沒 收;而鑑驗耗損之毒品,既已滅失,爰不另行諭知沒收,附 此敘明。 四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、 第454條第2項,毒品危害防制條例第11條第5項,刑法第11 條前段、第47條第1項、第62條、第41條第1項前段、第38條 第1項,逕以簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決,得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官洪國朝聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  113  年  12  月   5  日          臺中簡易庭 法 官 魏威至 以上正本證明與原本無異。                書記官 陳弘祥 中  華  民  國  113  年  12  月  5   日 附表: 編號 扣案物品 成分 備註 1 晶體10包 檢品編號:B0000000 檢品外觀:晶體 送驗數量:3.7757公克(淨重) 驗餘數量:3.7114公克(淨重) 檢出結果:第三級毒品愷他命 純質淨重:檢驗前淨重3.7757公克,純度75.4%,純質淨重2.8469公克 備考:送驗晶體10包,送驗單位指定鑑驗1包;推估檢品10包,檢驗前總淨重33.9077公克,總純質淨重25.5664公克 衛生福利部草屯療養院113年1月10日草療鑑字第1130100060號、113年1月15日草療鑑字第1130100061號鑑驗書(見軍偵卷第131-133頁) 2 黑色包裝咖啡包23包 編號A2至A3:經檢視均為黑色包裝,外型型態均相似 1.驗前總毛重8.67公克(包裝總  重約1.40公克),驗前總淨重  約7.27公克 2.抽取編號A2鑑定:經檢視內含米白色粉末  ⑴淨重3.74公克,取1.13公克鑑定用罄,餘2.61公克  ⑵檢出第三級毒品4-甲基甲基卡西酮、微量第三級毒品甲基-N,N-二甲基卡西酮等成分  ⑶測得4-甲基甲基卡西酮純度約7% 備註:A01至A23總淨重93公克,推估純質總淨重6.51公克 內政部警政署刑事警察局113年5月29日刑理字第1136064114號鑑定書(見軍偵卷第135-137頁) 3 黃色包裝咖啡包18包 編號B14至B15:經檢視均為黃色包裝,外型型態均相似 1.驗前總毛重9.29公克(包裝總  重約1.62公克),驗前總淨重  約7.67公克 2.抽取編號B14鑑定:經檢視內含米白色粉末  ⑴淨重4.05公克,取1.04公克鑑定用罄,餘3.01公克  ⑵檢出第三級毒品4-甲基甲基卡西酮、微量第三級毒品芬納西泮、甲基-N,N-二甲基卡西酮等成分  ⑶測得4-甲基甲基卡西酮純度約6% 備註:B01至B18總淨重70.62公克,推估純質總淨重4.23公克 4 粉色包裝咖啡包12包 編號C2至C3:經檢視均為粉紅色包裝,外型型態均相似 1.驗前總毛重9.43公克(包裝總  重約1.46公克),驗前總淨重  約7.97公克 2.抽取編號C2鑑定:經檢視內含黃色粉末  ⑴淨重3.85公克,取1.07公克鑑定用罄,餘2.78公克  ⑵檢出第三級毒品4-甲基甲基卡西酮、微量第三級毒品甲基-N,N-二甲基卡西酮等成分  ⑶測得4-甲基甲基卡西酮純度約8% 備註:C01至C12總淨重45.44公克,推估純質總淨重3.63公克 附錄本案論罪科刑法條: 毒品危害防制條例第11條第5項 持有第三級毒品純質淨重五公克以上者,處2年以下有期徒刑, 得併科新臺幣20萬元以下罰金。 【附件】 臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 樺股                    113年度軍偵字第56號   被   告 黃少毅 男 21歲(民國00年0月00日生)             住彰化縣○○鄉○○村○○巷00弄0             號             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,業經偵查終結,認宜聲 請簡易判決處刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、黃少毅前因毀棄損壞案件,經法院判處有期徒刑6月確定, 於民國112年6月26日易科罰金執行完畢。詎仍不知悔改,明 知愷他命、4-甲基甲基卡西酮均為毒品危害防制條例所管制 之第三級毒品,未經許可不得持有,竟基於持有第三級毒品 純質淨重5公克以上之犯意,於112年12月上旬某日,在彰化 縣花壇鄉第十公墓附近,以新臺幣6萬元之代價,向真實姓 名年籍不詳之人購得愷他命10包、毒品咖啡包53包而持有之 。嗣於112年12月26日22時58分許,黃少毅駕駛車牌號碼000 -0000號自用小客車,在臺中市北區五權路與太平路交岔路 口因違規為警盤查,經黃少毅主動交付第三級毒品愷他命2 包,復為警徵得其同意執行搜索,當場扣得第三級毒品愷他 命10包(含黃少毅主動交付之愷他命2包,檢驗前總淨重33. 9077公克,總純質淨重25.5664公克)、黑色太空熊包裝之 第三級毒品4-甲基甲基卡西酮23包(檢驗前總淨重93.00公克 ,總純質淨重6.51公克)、黃色太空熊包裝之第三級毒品4- 甲基甲基卡西酮18包(檢驗前總淨重70.62公克,總純質淨重 4.23公克)、粉紅色太空熊包裝之第三級毒品4-甲基甲基卡 西酮12包(檢驗前總淨重45.44公克,總純質淨重3.63公克) ,因而查悉上情。 二、案經臺中市政府警察局第二分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告黃少毅於警詢及本署偵訊時坦承不 諱,並有上開毒品扣案可資佐證,又扣案毒品經送衛生福利部 草屯療養院、內政部警政署刑事警察局鑑驗結果,經檢出含 有第三級毒品愷他命、4-甲基甲基卡西酮,且純質淨重五公 克以上,有衛生福利部草屯療養院113年1月15日草療鑑字第11301 00061號、內政部警政署刑事警察局113年5月29日刑理字第11 36064114號鑑定書在卷可稽。足認被告之自白與事實相符, 其上開持有第三級毒品純質淨重五公克以上之犯嫌,堪以認 定。 二、核被告所為,係犯毒品危害防制條例第11條第5項之持有第 三級毒品純質淨重5公克以上罪嫌。被告有犯罪事實欄所載 之有期徒刑執行完畢,此有本署刑案資料查註紀錄表在卷可 稽,其於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本件有期徒刑 以上之罪,該當刑法第47條第1項之累犯。衡諸被告所犯前 案之犯罪類型、罪質、手段與法益侵害結果雖與本案犯行不 同,但被告於前案執行完畢日6月內即再犯本案,足認其法 遵循意識仍有不足,對刑罰之感應力薄弱,加重其法定最低 度刑,並無司法院大法官釋字第775號解釋意旨所指可能使 被告所受刑罰超過其應負擔罪責之疑慮,請依刑法第47條第 l項規定,加重其刑。又扣案之第三級毒品愷他命10包、第 三級毒品4-甲基甲基卡西酮53包,為違禁物,請依刑法第38 條第1項規定宣告沒收。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此  致 臺灣臺中地方法院 中  華  民  國  113  年  6  月  20  日                 檢 察 官 洪國朝 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  7   月  10  日                書 記 官 洪承鋒 所犯法條:毒品危害防制條例第11條第5項 毒品危害防制條例第11條 持有第一級毒品者,處 3 年以下有期徒刑、拘役或新臺幣 30 萬元以下罰金。 持有第二級毒品者,處 2 年以下有期徒刑、拘役或新臺幣 20 萬元以下罰金。 持有第一級毒品純質淨重十公克以上者,處 1 年以上 7 年以下 有期徒刑,得併科新臺幣 1 百萬元以下罰金。 持有第二級毒品純質淨重二十公克以上者,處 6 月以上 5 年以 下有期徒刑,得併科新臺幣 70 萬元以下罰金。 持有第三級毒品純質淨重五公克以上者,處 2 年以下有期徒刑 ,得併科新臺幣 20 萬元以下罰金。 持有第四級毒品純質淨重五公克以上者,處 1 年以下有期徒刑 ,得併科新臺幣 10 萬元以下罰金。 持有專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具者,處 1 年以 下有期徒刑、拘役或新臺幣 10 萬元以下罰金。

2024-12-05

TCDM-113-中簡-1876-20241205-1

桃簡
臺灣桃園地方法院

毒品危害防制條例

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度桃簡字第2006號 聲 請 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 李寶華 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官聲請以簡易判 決處刑(113年度毒偵字第3349號),本院判決如下:   主 文 李寶華施用第二級毒品,累犯,處有期徒刑肆月,如易科罰金, 以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之第二級毒品甲基安非他命壹包 (含包裝袋壹只,驗餘毛重零點玖壹捌公克)沒收銷燬。   事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,均引用檢察官聲請簡易判決處刑書所 載(如附件)。 二、被告李寶華前於民國108、109、110年間因施用毒品案件, 經本院以110年度毒聲字第613號裁定送觀察、勒戒後,認無 繼續施用毒品之傾向,於110年10月20日釋放出所,並經臺 灣桃園地方檢察署檢察官以110年度毒偵字第575號、110年 度毒偵字第1060號、110年度毒偵字第4600號、110年度毒偵 字第7222號為不起訴處分確定,此有臺灣高等法院被告前案 紀錄表在卷可憑,則被告於觀察、勒戒執行完畢釋放後3年 內再犯本案施用第二級毒品罪,自應依法追訴處刑。 三、論罪科刑:  ㈠按甲基安非他命為毒品危害防制條例第2條第2項第2款所列之 第二級毒品。核被告所為,係犯毒品危害防制條例第10條第 2項之施用第二級毒品罪。其施用前後所持有第二級毒品之 低度行為,應為其施用第二級毒品之高度行為所吸收,不另 論罪。  ㈡查被告有如聲請簡易判決處刑書所載之犯罪科刑執行情形, 有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份可按,其受徒刑之執行 完畢,5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之本罪,為累犯 ,且前案與後案所犯同為施用第二級毒品罪,併衡酌被告之 惡性程度,堪認被告對於刑罰反應力殊嫌薄弱,依刑法第47 條第1項加重其刑。  ㈢又被告在警方未發覺其施用毒品前主動交付扣案之第二級毒 品甲基安非他命1包,此有被告之警詢筆錄、桃園市政府警 察局桃園分局解送人犯報告書在卷可參(見毒偵卷第9、15 頁),從而,被告係在本案施用毒品犯行尚未被有偵查犯罪 職權之機關或公務員發覺前,即主動向員警交付扣案物,隨 後於偵查中亦坦認涉犯施用第二級毒品罪而接受裁判,已合 於刑法第62條前段所定自首減刑要件,爰予減輕其刑,並依 法先加後減之。  ㈣爰審酌被告前因施用毒品已實施觀察勒戒,於執行完畢釋放 後3年內再犯本案施用第二級毒品罪,所實施觀察勒戒之保 安處分已無法收其實效,足徵其戒毒意志不堅,實應予非難 ,惟徵諸其施用毒品所生危害,乃自戕身心健康,未危及他 人,暨施用毒品者均具有相當程度之生理成癮性及心理依賴 性,其犯罪心態與一般刑事犯罪之本質並不相同,應側重適 當之醫學治療及心理矯治為宜,非難性較低,兼衡其犯後之 態度及其於警詢時自述高職肄業之教育程度、營造業、家庭 經濟狀況小康(見毒偵卷第13頁)等一切情狀,量處如主文 所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準。 四、扣案之白色透明結晶1包(淨重0.665公克,驗餘淨重0.663 公克,驗餘毛重0.918公克),經送鑑定後,含有第二級毒 品甲基安非他命成分,此有台灣尖端先進生技醫藥股份有限 公司113年6月21日出具之毒品證物檢驗報告(報告編號:A4 011)附卷可參(見毒偵卷第109頁),應依毒品危害防制條 例第18條第1項前段之規定宣告沒收銷燬;盛裝上開毒品之 包裝袋1只,以現今所採行之鑑驗方式,其上仍會殘留毒品 而無法將之完全析離,亦應一體視之為毒品,爰併依毒品危 害防制條例第18條第1項前段之規定宣告沒收銷燬,至毒品 送鑑耗損部分,既已用罄滅失,無庸另為沒收銷燬之諭知。 五、據上論斷,應依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第4 54條第2項、第450條第1項,逕以簡易判決處刑如主文。 六、如不服本判決,得於收受判決書送達後20日內,以書狀敘述 理由(須附繕本並敘述理由),經本庭向本院管轄第二審之 合議庭提起上訴。 本案經檢察官陳詩詩聲請以簡易判決處刑。  中  華  民  國  113  年  12  月  5   日          刑事第十六庭 法 官 呂宜臻 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。                 書記官 黃心姿 中  華  民  國  113  年  12  月  5   日 附錄本案論罪科刑法條全文: 毒品危害防制條例第10條 施用第一級毒品者,處6月以上5年以下有期徒刑。 施用第二級毒品者,處3年以下有期徒刑。 附件: 臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                   113年度毒偵字第3349號   被   告 李寶華 男 34歲(民國00年0月0日生)             住○○市○○區○○街0號             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,業經偵查終結,認宜聲 請以簡易判決處刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、李寶華前因施用毒品案件,經送觀察、勒戒後,認無繼續施 用毒品之傾向,於民國110年10月20日執行完畢釋放,並經 本署檢察官以110年度毒偵字第575、1060、4600、7222號為 不起訴處分確定。又因施用毒品案件,經臺灣桃園地方法院 以111年度桃簡字第1451號、111年度桃簡字第2625號判決各 處有期徒刑3月確定,嗣經與另案詐欺裁定應執行有期徒刑7 月確定,並於112年8月22日易科罰金執行完畢。詎仍不知悔 改,於上開觀察、勒戒執行完畢釋放後3年內,基於施用第 二級毒品之犯意,於113年6月15日上午8時30分為警採尿起 回溯120小時內某時(不含公權力拘束時間),在臺灣地區 不詳地點,以不詳方式,施用第二級毒品甲基安非他命1次 。嗣於113年6月15日上午7時5分,在桃園市桃園區三民路2 段與自強路口為警盤查時,主動交付其用餘之第二級毒品甲 基安非他命1包(毛重0.92公克,淨重0.665公克,使用量0. 002公克,驗餘毛重0.918公克)予警查扣。 二、案經桃園市政府警察局桃園分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、被告李寶華固坦承扣案第二級毒品為其施用所剩之事實,然 供稱:伊最後一次施用是於113年6月7日云云。惟被告於113 年6月15日上午8時30分為警採集之尿液經送驗,以GC/MS氣相 層析質譜儀法確認檢驗後,檢出安非他命、甲基安非他命 濃度分別為4677ng/mL、32384ng/mL,依濫用藥物尿液檢驗作 業準則第18條第1項第1款第2目,判定為甲基安非他命陽性 反應,此有濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表及台灣檢 驗科技股份有限公司濫用藥物尿液檢驗報告各1份在卷可稽 。再按毒品施用後於尿液、血液中可檢出之最大時限,與施 用劑量、施用頻率、施用方式、施用者飲水量之多寡、個人 體質、代謝情況、檢體收集時間點及所用檢測方法之靈敏度 等因素有關,因個案而異;一般於尿液中可檢出之最大時限 ,甲基安非他命為施用後1至5天等情,經行政院衛生署管制 藥品管理局(現改制為衛生福利部食品藥物管理署)92年7 月23日管檢字第0000000000號函釋明確,足認被告有於上開 為警採尿回溯120小時內之某時,施用第二級毒品甲基安非他 命1次。此外復有桃園市政府警察局桃園分局青溪派出所扣 押筆錄、扣押物品目錄表、自願受採尿同意書及台灣尖端先 進生技醫藥股份有限公司毒品證物檢驗報告各1份與照片6張 在卷可查,是被告犯嫌堪以認定。 二、核被告所為,係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第 二級毒品罪嫌。其持有毒品之低度行為,為施用毒品之高度 行為所吸收,不另論罪。又被告前有如犯罪事實欄所載之論 罪科刑及執行情形,有本署刑案資料查註紀錄表附卷可憑, 其於徒刑執行完畢5年內,故意再犯本案有期徒刑以上之罪 ,為累犯,茲考量被告係一再犯同罪質之罪,足見其惡性及 對刑罰反應力薄弱,因認適用刑法第47條累犯加重之規定並 無罪刑不相當之情事,揆諸司法院釋字第775號解釋意旨, 請依刑法第47條第1項規定,加重其刑。至扣案之第二級毒 品甲基安非他命1包,請依同條例第18條第1項前段規定宣告 沒收並諭知銷燬。 三、依毒品危害防制條例第23條第2項、刑事訴訟法第451條第1 項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣桃園地方法院 中  華  民  國  113  年  7   月  31  日                檢 察 官 陳 詩 詩 本件證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  8   月  8   日                書 記 官 陳 均 凱 附記事項: 本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理,法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑;被告、被害 人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或 對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時,請即另以 書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。 所犯法條: 毒品危害防制條例第10條 施用第一級毒品者,處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。 施用第二級毒品者,處 3 年以下有期徒刑。

2024-12-05

TYDM-113-桃簡-2006-20241205-1

臺灣屏東地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣屏東地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第1391號 聲 請 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 羅世昌 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官聲請以簡易判 決處刑(113年度毒偵字第1170號),本院判決如下:   主   文 羅世昌施用第二級毒品,處有期徒刑伍月,如易科罰金,以新臺 幣壹仟元折算壹日。     事實及理由 一、本院認定被告羅世昌之犯罪事實及證據,與檢察官聲請簡易 判決處刑書之記載相同,茲引用之(如附件)。 二、本件被告前因違反毒品危害防制條例案件,經本院裁定令入 勒戒處所觀察、勒戒後,認無繼續施用毒品傾向,於民國11 1年11月7日執行完畢出所,並由臺灣屏東地方檢察署檢察官 為不起訴處分確定等情,有臺灣高等法院被告前案紀錄表附 卷可證。是被告於經觀察、勒戒執行完畢釋放後,3年內再 犯毒品危害防制條例第10條之罪,本案自應依法追訴處罰。 三、論罪科刑:  ㈠核被告所為,係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二 級毒品罪。其持有毒品後復進而施用,持有毒品之低度行為 ,為施用毒品之高度行為所吸收,不另論罪。  ㈡刑之加重減輕事由:  ⒈累犯部分:   被告前因簡易判決處刑書證據並所犯法條欄二所載之前案執 行紀錄等情,有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參。是 以,被告於上開有期徒刑執行完畢後之5年內,故意再犯本 案有期徒刑以上之罪,為累犯。檢察官聲請簡易判決處刑書 就前階段被告構成累犯之事實雖有主張,然就後階段應加重 其刑之事項,未具體指出證明方法以及說明何以被告應依累 犯規定加重其刑之事項等,故參酌最高法院110年度台上大 字第5660號刑事判決意旨,僅將被告之前案紀錄列為刑法第 57條第5款之量刑審酌事由(詳後述),無從依刑法第47條 第1項規定加重其刑。   ⒉自首部分:  ⑴按刑法第62條所定自首減刑,係對於未發覺之犯罪,在有偵 查犯罪職權之機關或人員知悉犯罪嫌疑人與事實前,向其坦 承犯行並願接受裁判,倘職司偵查犯罪之機關或人員業已知 悉犯罪事實及犯罪嫌疑人後,犯罪嫌疑人始向其坦承犯行者 ,為自白,非屬自首;而所謂「發覺」,不以有偵查犯罪之 機關或人員確知犯罪嫌疑人犯罪無誤為必要,僅須有確切之 根據得為合理懷疑者,即屬發覺,並因刑法第62條前段採得 減主義,故對於不同動機之自首者,委由事實審法院得依個 案具體情況裁量決定是否減輕其刑,避免因情勢所迫而不得 不自首者;或因預期邀獲必減寬典,而恃以犯罪者;與因真 誠悔悟而自首者,不予區別其自首動機,一律必減其刑,致 有失公平(最高法院109年度台上字第386號、108年度台上 字第2331號判決意旨參照)。  ⑵經查,被告於警方偵查另案中,因涉嫌重大,遭警持拘票拘 提帶回派出所詢問、調查,始自承有施用毒品,並自願接受 採尿等情,業據被告於警詢中供承明確,揆諸前開說明,雖 可認被告於警方有合理懷疑或確知被告有施用毒品犯行前, 業已坦承犯行,惟觀諸卷內資料,被告經警方告知為毒品調 驗人口後,始於採尿前坦承本案犯行,顯見被告係迫於情勢 始自承其有施用毒品等語,又因刑法第62條前段係採裁量主 義,未避免一律減刑致有失公平,本院審酌被告於自首時處 於人身自由受限制之客觀情狀及其自首之動機與真誠悔悟者 顯有區別,爰不依自首之規定減輕其刑。   ㈢爰審酌被告前因施用毒品案件,經送觀察、勒戒,仍未能戒 斷惡習,再為本件施用毒品之犯行,顯見其戒除毒癮之意志 力非堅,無視毒品對於自身健康之戕害及國家對於杜絕毒品 犯罪之禁令,固應責難;惟念其犯罪之動機、目的單純,施 用毒品係自戕行為,犯罪手段平和,亦未因此而危害他人, 所生損害非大;復審及施用毒品者均有相當程度之成癮性及 心理依賴,其犯罪心態與一般刑事犯罪之本質不同,應側重 以適當之醫學治療及心理矯治處遇為宜,暨考量其坦承犯行 之犯後態度、有多次施用毒品罪刑之前科紀錄(見卷附臺灣 高等法院被告前案紀錄表)、於警詢自述之教育程度及家庭 經濟狀況等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰 金之折算標準。   四、至被告雖自承其為本件施用毒品犯行,係將甲基安非他命放 入玻璃球燒烤吸食,惟被告所用之玻璃球吸食器及加熱燒烤 器具,均未扣案,而無證據可認係屬毒品危害防制條例第18 條第1項前段所定之專供施用毒品之器具,亦無從認定為被 告所有,爰不予宣告沒收,附此敘明。 五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項, 逕以簡易判決處刑如主文。 六、如不服本判決,得於判決書送達之日起20日內,以書狀敘述 理由(須附繕本),向本庭提出上訴。 本案經檢察官楊士逸聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  113  年  12  月  4   日          簡易庭  法 官 楊青豫 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,得於判決書送達之日起20日內,以書狀敘述理由 ,向本庭提出上訴。 中  華  民  國  113  年  12  月  4   日               書記官 張明聖 附錄本判決論罪科刑法條 毒品危害防制條例第10條第2項: 施用第二級毒品者,處三年以下有期徒刑。 附件: 臺灣屏東地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                    113年度毒偵字第1170號   被   告 羅世昌  上列被告因違反毒品危害防制條例案件,業經偵查終結,認為宜 以簡易判決處刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、羅世昌前於民國111年11月7日觀察勒戒執行完畢。復基於施 用第二級毒品之犯意,於113年5月14日17時許,在屏東縣○○ 鎮○○街00號住處內,以玻璃球燒烤施用甲基安非他命1次。 嗣於113年5月15日,因另涉竊盜案件為警拘提,發現羅世昌 為列管之尿液採驗人口,徵得其同意後,於同日15時3分許 採集其尿液送驗,檢驗結果呈安非他命、甲基安非他命陽性 反應,而悉上情。 二、案經屏東縣政府警察局東港分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上開犯罪事實,業據被告羅世昌於警詢時坦承不諱,又有濫 用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表(尿液檢體編號:0000 000U0356)、正修科技大學超微量研究科技中心尿液檢驗報 告附卷可稽,其犯嫌洵堪認定。 二、核被告羅世昌所為,係犯毒品危害防制條例第10條第2項之 施用第二級毒品罪嫌。被告另因施用毒品案件,經法院合併 判處有期徒刑3年8月確定,於112年4月17日執行完畢,為累 犯,請依刑法第47條第1項規定加重其刑。 三、依毒品危害防制條例第23條第2項、刑事訴訟法第451條第1 項聲請簡易判決處刑。   此 致 臺灣屏東地方法院 中  華  民  國  113  年  8   月  24  日              檢 察 官  楊士逸

2024-12-04

PTDM-113-簡-1391-20241204-1

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