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交簡上
臺灣臺中地方法院

公共危險

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度交簡上字第281號 上 訴 人 即 被 告 黃偉楷 選任辯護人 呂承翰律師 朱星翰律師 上列被告因公共危險案件,不服本院臺中簡易庭中華民國113 年 11月20日113 年度中交簡字第1363號第一審簡易判決(聲請簡易 判決處刑案號:臺灣臺中地方檢察署113 年度速偵字第3329號) ,提起上訴,本院管轄之第二審合議庭,判決如下:   主  文 上訴駁回。   理  由 壹、程序方面 一、本案審理範圍:  ㈠按刑事訴訟法容許對於判決之一部上訴,使上訴權人所不爭 執之部分盡早確定,上訴審可以集中審理仍有爭執而不服之 部分,不僅符合上訴權人提起上訴之目的,亦可避免突襲性 裁判,並有加速訴訟及減輕司法負擔之作用。上訴權人對上 訴範圍之限制是否有效,則取決於未聲明上訴部分是否為聲 明部分之「有關係之部分」(刑事訴訟法第348 條第2 項前 段參照),若是,該部分視為亦已上訴,同為上訴審之審理 範圍。此一般稱為上訴不可分原則。而界定「有關係之部分 」之判別基準,則端視聲明上訴部分與未聲明部分,在事實 上及法律上得否分開處理。具體言之,倘二者具有分別審理 之可能性,且不論聲明上訴部分是否被撤銷或改判,均不會 與未聲明部分產生矛盾之情況,二者即具有可分性,未聲明 部分自非前述「有關係之部分」。又為尊重當事人設定之攻 防範圍,落實當事人進行主義,並減輕上訴審審理之負擔, 刑事訴訟法於民國110 年5 月31日修正時,增訂第348 第3 項規定:「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一 部為之。」明文容許對法律效果之一部上訴,並自同年0  月00日生效施行。因此,於僅就法律效果之一部上訴時,依 新法規定,過往實務見解認為「罪刑不可分之原則」即無適 用之餘地。而依該條項將「刑」、「沒收」、「保安處分」 分別條列,參以其增訂意旨,以及刑、沒收、保安處分各有 不同之規範目的,所應審酌之事實與適用之法律亦相異,非 互屬審判上無從分割之「有關係之部分」,自得僅就所宣告 上開法律效果之特定部分提起一部上訴。於上訴權人僅就第 一審判決之刑提起上訴之情形,未聲明上訴之犯罪事實、罪 名及沒收等部分則不在第二審審查範圍,且具有內部拘束力 ,第二審應以第一審判決關於上開部分之認定為基礎,僅就 經上訴之量刑部分予以審判有無違法或不當(最高法院112 年度台上字第322 號判決意旨參照)。  ㈡本案係由上訴人即被告黃偉楷(下稱被告)檢附具體理由提 起上訴,檢察官則未於法定期間內上訴;而觀被告所提出之 刑事上訴狀記載略以其犯後態度積極良好,適宜為附條件緩 刑之宣告,並保證絕不再犯等語(本院交簡上卷第7 至18頁 ),且依被告及其辯護人於本院審理時所陳述之上訴範圍, 業已明示僅就原審所為本院113 年度中交簡字第1363號刑事 簡易判決(下稱原判決)所量處之刑提起上訴(本院交簡上 卷第51、52頁),而未對原判決所認定之犯罪事實、罪名部 分(本案並未諭知沒收、保安處分)聲明不服,是依前開說 明,本院僅須就原判決所宣告之「刑」有無違法不當進行審 理;至於原判決就科刑以外之其他認定或判斷,既與刑之判 斷尚屬可分,且不在被告明示上訴範圍之列,即非本院所得 論究,合先敘明。 二、本判決所引用被告以外之人於審判外之陳述,檢察官、被告 、辯護人於本院審理時未聲明異議(本院交簡上卷第51至60 頁),本院審酌該等證據資料作成之情況,核無違法取證或 其他瑕疵,且與待證事實有關連性,認為適當得為證據,依 刑事訴訟法第159 條之5 規定,均有證據能力。 三、另本判決所引用之非供述證據,查無違反法定程序取得之情   形,依刑事訴訟法第158 條之4 規定之反面解釋,均具有證   據能力。 貳、維持原判決之理由 一、原審審理結果,認為被告涉犯駕駛動力交通工具而吐氣所含 酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪之事證明確,適用刑法第 185 條之3 第1 項第1 款、第41條第1 項前段等規定,並審 酌被告前因於113 年2 月23日酒後駕車與他人發生碰撞事故 ,而涉不能安全駕駛案件,經臺灣臺中地方檢察署檢察官於 113 年3 月4 日為緩起訴處分確定,有臺灣高等法院被告前 案紀錄表及上開緩起訴處分書在卷可參(原審卷第97至100 頁),被告當就酒後駕車之違法性與危險性知之甚明,卻於 短期內,又在明知自己有飲酒之情形下,不思採取代駕、搭 計程車等其他諸多交通代步方式,貪圖一己之便,駕駛自小 客車上路,顯見被告漠視法律禁止規定及其他用路人之生命 、身體與財產安全之惡性,實值非議,本案幸未致生實際危 害,兼衡被告犯後始終坦承犯行,其自陳之教育程度、工作 、經濟、家庭及健康狀況(原審卷第95頁),目前接受酒癮 治療中,但效果尚且不明(原審卷第75至89頁)等一切情狀 ,量處有期徒刑3 月,並諭知易科罰金之折算標準;復以被 告固合於未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告之事由, 惟斟酌刑法對酒後駕車行為課予刑責之目的,並非禁止成年 人飲酒或對此予以責難,而是為避免駕駛人受酒精影響,導 致交通安全之社會法益及其他用路人之個人法益無端受害之 潛在風險,而被告乃智識成熟、具有相當社會經驗與資力之 成年人,即有充分決定、選擇個人行為手段之能力,其所犯 上開案件中,有發生交通事故,情節已較無事故者為重,其 於該案經檢察官為緩起訴處分後,原即應珍惜檢察官給予之 自新機會,卻未知所警惕,於前揭緩起訴處分後未久,於11 3 年7 月25日酒後駕車而涉不能安全駕駛案件,經檢察官聲 請以簡易判決處刑,於113 年8 月15日繫屬在本院,有臺灣 高等法院被告前案紀錄表及聲請簡易判決處刑書附卷可佐( 原審卷第97、101 至102 頁),又於涉嫌前揭案件後約1 個 月即再為罪質高度相似之本案犯行,難認被告有因歷經司法 程序而改過之意,兼衡本案犯罪情節等,認無暫不執行為適 當之情事,不宜為緩刑宣告。經核原審業已詳予說明量刑之 依據及其理由,未見有量刑違法或不當之處。 二、被告上訴意旨略以:我於前案發生後,雖憑藉自身毅力,仍 難以戒除酒癮,嗣於113 年8 月15日本案發生後,積極面對 自身錯誤,認為除自身毅力外,始發現自己有酒癮相關問題 需要專業治療,請審酌我於113 年7 月25日發生酒駕時尚未 到醫院進行戒癮治療,直到犯本案後深感後悔,也主動到本 堂診所接受戒癮治療,並無再犯本案之虞、犯後態度尚屬積 極良好,且附條件緩刑反而有警惕的作用,使我不敢再犯, 否則緩刑若遭撤銷仍須面臨易科罰金或入監服刑之不利,請 給予緩刑更有助於預防再犯罪,並協助我復歸社會等語(本 院交簡上卷第8 、9 、58、60頁)。 三、惟按刑之量定,係法院就繫屬個案犯罪之整體評價,為事實 審法院得依職權自由裁量之事項,故量刑判斷當否之準據, 應就判決之整體觀察為綜合考量,不可摭拾其中片段,遽予 評斷。苟其量刑已以行為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57 條各款所列情狀,在法定刑度內,酌量科刑,無顯然失當或 違反公平、比例原則及罪刑相當原則者,亦無偏執一端,致 明顯失出失入情形,即不得任意指為違法或不當(最高法院 110 年度台上字第4370號判決意旨參照)。是就同一犯罪事 實與情節,如別無其他加重或減輕之原因,下級審量定之刑 ,亦無過重或失輕之不當情形,則上級審法院對下級審法院 之職權行使,原則上應予尊重。原判決就被告所為本案犯行 ,已具體審酌關於刑法第57條科刑等一切情狀,在罪責原則 下適正行使其量刑之裁量權,客觀上並未逾越法定刑度,亦 與罪刑相當原則、比例原則無悖,難認有逾越法律所規定之 範圍,或濫用其裁量權限之違法情形。 四、再按緩刑宣告之裁量,法院應就被告有無再犯之虞,能否由 於刑罰之宣告而策其自新及有無可認為暫不執行刑罰為適當 之情形等因素而為判斷,屬於法院得依職權自由裁量之事項 。且宣告緩刑與否,固屬實體法上賦予法院得為自由裁量之 事項,惟法院行使此項職權時,除應審查被告是否符合緩刑 之法定要件外,仍應就被告有以暫不執行刑罰為適當之情形 ,亦即應就被告犯罪狀況、有無再犯之虞,及能否由於刑罰 之宣告而策其自新等情,加以審酌;法院行使此項裁量職權 時,應受一般法律原則之拘束,即必須符合所適用法律授權 之目的,並受法律秩序之理念、法律感情及慣例等所規範, 若違反比例原則、平等原則時,得認係濫用裁量權而為違法 (最高法院108 年度台上字第623 號判決意旨參照)。且按 刑法第74條第1 項雖規定,法院對於具備緩刑要件之刑事被 告,認為以暫不執行刑罰為適當者,得宣告緩刑。惟有無以 暫不執行刑罰為適當之情形,事實審法院本有權依個案具體 情節斟酌決定,包括就被告之性格、犯罪狀況、有無再犯之 虞,以及能否由於刑罰之宣告而策其自新等一切情形,予以 審酌裁量,若無濫用裁量權之情事,尚不得任意指為違法( 最高法院111 年度台上字第5502號判決意旨參照)。被告前 於113 年2 月23日酒後駕車上路並與他人發生車禍,而為警 測得其吐氣酒精濃度達每公升0.34毫克,雖經檢察官為緩起 訴處分(該緩起訴處分於113 年3 月15日確定,緩起訴期間 自113 年3 月15日起至114 年3 月14日止),仍於緩起訴期 間內之113 年7 月25日飲酒後駕車上路,並為警測得其吐氣 酒精濃度達每公升0.37毫克,復經本院以113 年度中交簡字 第1208號判決判處有期徒刑3 月在案(該案現由本院以114 年度交簡上字第5 號審理中),且檢察官於113 年8 月1 日就該案聲請簡易判決處刑後,被告又於113 年8 月29日酒 後駕車上路,而為警測得其吐氣酒精濃度達每公升0.26毫克 (即本案),足徵被告之惡性非輕,且嚴重危害社會治安, 難認其係思慮不周,方誤觸法典而為本案犯行,殊難逕認被 告無再犯之虞,自無以暫不執行刑罰為適宜之正當理由,則 原審縱使僅判處被告有期徒刑3 月,符合刑法第74條第1 項 「受二年以下有期徒刑」宣告之要件,亦不宜遽予宣告緩刑 ,衡以原審業已敘明不宜對被告為緩刑宣告之理由;故被告 徒以其犯後態度可取、自行前往診所進行酒癮治療,希冀本 院予以諭知緩刑,即非可取。至被告另請求向本堂診所調閱 所有病歷、函詢被告酒癮之治療成效,作為是否適宜為緩刑 宣告之判決基礎,待證事實乃被告已逐步戒除酒癮,並無再 犯之虞等語(本院交簡上卷第9 、57頁),然有關本案何以 無暫不執行刑罰為適當之情,而與諭知緩刑之要件不合,已 詳述如前,是本院認無調查之必要,爰駁回被告此部分調查 證據之聲請,附此敘明。  五、綜上所述,被告明示僅就原判決之刑提起一部上訴,並以前 開情詞主張原判決所為量刑不當,並無理由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第455 條之1 第1 項、第3 項、第36 8 條,判決如主文。 本案經檢察官潘曉琪聲請簡易判決處刑,檢察官陳昭德到庭執行 職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  25  日          刑事第十庭 審判長法 官 楊欣怡                   法 官 許翔甯                   法 官 劉依伶 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                   書記官 張卉庭 中  華  民  國  114  年  2   月  25  日

2025-02-25

TCDM-113-交簡上-281-20250225-1

毒抗
臺灣高等法院

毒品危害防制條例

臺灣高等法院刑事裁定 114年度毒抗字第26號 抗 告 人 即 被 告 葉婼潔(原名葉姵妤) 選任辯護人 呂承翰律師 朱星翰律師 上列抗告人即被告因違反毒品危害防制條例案件,不服臺灣新北 地方法院113年度毒聲字第913號,中華民國113年12月27日裁定 (聲請案號:113年度聲觀字第805號、113年毒偵字第4285號) ,提起抗告,本院裁定如下:   主 文 抗告駁回。                          理 由 一、原裁定意旨略以:  ㈠抗告人即被告葉婼潔(原名葉姵妤;先後於民國113年10月7 日、114年2月19日更名為葉黃婼潔、葉婼潔;下稱被告)基 於施用第二級毒品之犯意,於113年7月5日18時6分許為警採 尿時起回溯72小時內之某時,在不詳地點,以不詳方式,施 用第二級毒品大麻1次。被告雖否認有上開施用大麻犯行, 惟警方於同日16時許因另案逮捕被告後,經徵得其同意而於 同日18時6分許對其採尿,送驗結果(以酵素免疫分析法及 氣相層析質譜儀法交互檢驗)係呈大麻代謝物陽性反應,此 有自願受採尿同意書、濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照 表、台灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物實驗室—台北濫用 藥物尿液檢驗報告各1份附卷可稽。又依卷附法務部調查局9 0年11月22日(90)陸(一)字第90076326號函所示,根據 文獻Clarke's Isolation and Identification of Drugs及 Medical Toxicology記載有關大麻於人體之代謝情形,均指 出大麻經施用後,大多是由糞便排出,僅有少數大麻代謝物 (約13%-25%)在3天內會經由尿液排出體外。再查,本件被 告採尿經過係其親自排放尿液裝入乾淨之尿瓶後,再封緘捺 印,業據被告於警詢時供述在卷,可認並無人為因素導致上 開尿液檢驗結果有誤,足資認定被告確曾於聲請意旨所指時 間內有施用大麻之犯行。  ㈡查被告並無施用毒品之前科記錄,有本院被告前案紀錄表在 卷可考;又被告於警詢時矢口否認有施用毒品之犯行,於檢 察官偵訊時經合法傳喚無正當理由未到庭,無從評估是否適 合為毒品戒癮治療,亦難期其能主動積極配合完成戒癮治療 ,是以,檢察官認被告涉有施用第二級毒品案件,且不適合 為附命完成戒癮治療之緩起訴處分,聲請將被告送觀察、勒 戒,自屬有據,應予准許,因而裁定被告因施用第二級毒品 ,應送勒戒處所觀察、勒戒,其期間不得逾2月等語。 二、被告114年1月13日刑事抗告暨聲請閱卷狀及同年2月4日刑事 聲請閱卷、調查證據暨請求開庭陳述意見狀、同年月20日刑 事聲請拷貝證物光碟狀之意旨略以:被告當天因查獲的是他 人之依托咪酯(卡西酮),故警詢時係問被告有無施用現場 查扣的依托咪酯(卡西酮),被告方回答沒有,而非否認有 施用大麻,此部分為證明被告所述為真,陳請准予拷貝警詢 光碟;另被告並未收到地檢署通知開庭(被告兩個地址皆無 人收受,亦無寄存送達之紅單黏貼),故無從到庭;被告既 於警詢時留有手機號碼,也有正當工作與婚姻,若地檢署能 於信封上註明收件電話、寄出通知前後聯繫被告、或於被告 開庭未到時撥打電話予被告,被告必定全力配合到庭,尚請 法院寬認此情是否應歸責於被告,而認送達合法性有疑。況 被告工作穩定、自行為家中事業建立社群媒體行銷並有成果 ,非無回歸社會之可能。被告犯後悔意甚深,態度並無不佳 ,此次施用僅是因為好奇才去嘗試,而非長期使用,懇請給 予被告機會。亦陳請法院准予拷貝證物光碟、傳喚被告到庭 或以書面陳述意見云云。 三、按犯第10條之罪者,檢察官應聲請法院裁定,或少年法院( 地方法院少年法庭)應先裁定,令被告或少年入勒戒處所觀 察、勒戒,其期間不得逾2月,毒品危害防制條例第20條第1 項定有明文。再者,毒品危害防制條例關於觀察、勒戒之規 定,係一種針對施用毒品者將來之危險所為預防、矯正措施 之保安處分,目的係為斷絕被告之身癮及心癮,而非處罰, 雖兼具自由刑之性質,然有刑罰所不可替代之教化治療作用 ,當無因被告個人、家庭等個別因素而得免予執行之理。而 該條例規定之觀察、勒戒處分係屬強行規定,倘有施用毒品 之行為,除合於毒品危害防制條例第21條第1項所定「於犯 罪未發覺前,自動向衛生福利部指定之醫療機構請求治療, 醫療機構免將請求治療者送法院或檢察機關」之情形,或檢 察官審酌個案情形,依同條例第24條第1項為附命完成戒癮 治療等之緩起訴處分,可排除適用觀察、勒戒之程序外,凡 經檢察官聲請法院裁定將被告送勒戒處所觀察、勒戒者,在 檢察官並無違法或濫用其裁量權之情況下,法院僅得就其聲 請審查被告是否有施用毒品之行為,以及被告是否為「初犯 」,抑或觀察、勒戒、強制戒治執行完畢後「3年內再犯」 或為「3年後再犯」而為准駁之裁定,並無自由斟酌以其他 方式替代或得以其他原因免予執行之權限。 四、經查:  ㈠被告前因違反毒品危害防制條例之施用第二級毒品大麻案件 ,經徵得其同意採尿送驗後,確呈大麻代謝物陽性反應,此 有自願受採尿同意書、濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照 表、台灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物實驗室—台北濫用 藥物尿液檢驗報告等附卷可稽。而被告前此未有施用毒品之 前科紀錄,經檢察官通知被告到庭接受詢問有無意願暨評估 參加戒癮治療等情,惟被告未到庭,故檢察官另向原審法院 聲請裁定將被告送勒戒處所觀察、勒戒。原審依檢察官所請 ,爰依毒品危害防制條例第20條第1項、觀察勒戒處分執行 條例第3條第1項之規定,裁定令被告入勒戒處所觀察、勒戒 ,期間不得逾2月,核其認事用法,於法並無不合。  ㈡被告雖執前詞提起抗告,惟查:  ⒈被告於113年7月6日警詢筆錄中經警方明確詢問「本身有無施 用過毒品」時,具體答稱「沒施用過毒品」,以及「以上筆 錄是否於自由意識下接受詢問?警方有無以暴力、脅迫或其 他不法方式對你取供?」,答以「是。沒有。」等語,以上 業經本院核閱臺灣新北地方檢察署113年度毒偵字第4285號 卷宗查核屬實。被告固稱誤認警方係詢問有無施用當天查獲 之毒品,而非否認施用大麻云云,然被告於警詢時均未就抗 告意旨所言有所主張,卷證資料亦無顯示被告有何遭受不正 對待情事,則被告前詞所辯,乃事後卸責之詞,尚難採信, 至其聲請拷貝警詢光碟,亦因本件事證已明,況被告前此以 未受合法傳喚為由(惟此亦無理由,詳如後述)而委任辯護 人聲請閱覽卷宗並經本院裁定准許,被告於閱覽卷宗後再空 言改辯以上開與卷證不符之詞,本院認無再行調查之必要, 併此敘明。  ⒉又臺灣新北地方檢察署檢察官為明本件被告施用毒品有無經 評估得以為毒品戒癮治療之情,而於偵查中合法傳喚被告, 將傳票分別送達被告於警詢時所陳之住、居所,惟均因未獲 會晤本人亦無受領文書之同居人或受僱人,而分別寄存於臺 北市政府警察北投分局長安派出所及新北市政府警察局土城 分局金城派出所,更均做送達通知書2份,1份黏貼於被告之 住居所門首,1份置於送達處所信箱或其他適當位置,以為 合法送達。惟被告無正當理由未到庭,此有送達證書及臺灣 新北地方檢察署檢察官辦案進行單、檢察署點名單等在卷可 參,足認檢察官於偵查中原欲讓被告到庭陳述意見,評估被 告戒癮治療機會,然被告卻未依檢察官之傳喚到庭,亦未請 假或具狀陳明未到庭原因,則其未於上開偵查期日到庭即難 認有正當理由。抗告意旨雖稱並未收到開庭通知或看到寄存 送達的紅單黏貼云云,當與事實不符,俱無足取。是以,被 告於偵查中經傳喚未到庭,檢察官因此認無法辦理後續個案 轉介及戒癮治療評估等事宜,而向原審法院聲請觀察、勒戒 ,自屬檢察官職權之適法行使,難認檢察官之判斷有違背法 令、事實認定有誤或裁量有重大明顯瑕疵之情事。況依法通 知開庭並無需以撥打電話通知之方式,且衡諸現行毒品危害 防制條例,亦無課以檢察官於聲請觀察、勒戒前或法院裁定 前,應訊問被告是否同意觀察、勒戒之規定,亦未明定法院 須經開庭訊問,始得為觀察、勒戒之裁定,與刑事訴訟法規 定羈押、審判程序應先行訊問被告之法定程序原則有別,此 為立法者依據所涉公益與被告權益為各項權衡之立法裁量結 果。抗告意旨另稱地檢署可於寄出前後聯繫被告、或於被告 開庭未到時撥打電話予被告云云,亦非有據。  ⒊另毒品危害防制條例所規定之觀察、勒戒處分,雖兼具自由 刑之性質,卻有刑罰不可替代之教化治療作用,可謂刑罰之 補充制度;且觀察、勒戒既屬用以矯治、預防行為人反社會 性格,而具社會保安功能之保安處分,當無因行為人之個人 因素而免予執行之理,業如前述。是抗告人雖稱其無前科、 有正當工作,非無回歸社會之可能、犯後悔意甚深,態度非 劣、此次施用僅是因好奇嘗試,非長期使用云云,然此均非 據以評價其應否受觀察、勒戒之判斷依據,毒品危害防制條 例亦無可因此而得以免除觀察、勒戒,或有何替代方案之規 定,尚不足據此而認原裁定有何違法或不當之處。至被告請 求開庭陳述意見部分,被告業以前揭刑事抗告暨聲請閱卷狀 、刑事聲請閱卷、調查證據暨請求開庭陳述意見狀及刑事聲 請拷貝證物光碟狀明確表達其對本案之意見,無經調查始足 明暸之情,同無開庭訊問被告之必要,末此敘明。 五、綜上所述,原審裁定認檢察官之聲請為正當,依毒品危害防 制條例第20條第3項、第1項之規定,裁定被告應送勒戒處所 觀察、勒戒,核其認事用法俱無不合。抗告意旨以前揭事由 指摘原裁定不當,請求撤銷原裁定,免除觀察、勒戒之執行 云云,洵屬無據,抗告核無理由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第412條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  25  日          刑事第十六庭 審判長法 官 劉嶽承                    法 官 王耀興                    法 官 古瑞君 以上正本證明與原本無異。 不得再抗告。                    書記官 林君縈 中  華  民  國  114  年  2   月  26  日

2025-02-25

TPHM-114-毒抗-26-20250225-1

臺北高等行政法院 地方庭

交通裁決

臺北高等行政法院判決 地方行政訴訟庭第三庭 113年度交字第1639號 原 告 黃張平 訴訟代理人 呂承翰律師 朱星翰律師 被 告 臺北市交通事件裁決所 代 表 人 蘇福智(所長) 訴訟代理人 黃郁軒 吳維中 上列當事人間因交通裁決事件,原告不服被告中華民國113年5月 10日北市裁催字第22-A00U3P314號裁決,提起行政訴訟,本院判 決如下: 主 文 原告之訴駁回。 訴訟費用新臺幣捌佰陸拾元由原告負擔。原告應給付被告新臺幣 伍佰陸拾元。   事實及理由 壹、程序事項: 本件因屬不服被告所為道路交通管理處罰條例(下稱道交條 例)第8條之裁決而提起撤銷訴訟,依行政訴訟法第237條之 7規定,不經言詞辯論,逕行裁判,合先敘明。 貳、實體事項: 一、爭訟概要:原告駕駛所有車牌號碼000-0000號自用小客車( 下稱系爭車輛),於民國113年5月3日12時52分許,行經臺 北市○○○路○段0號前之路檢站(下稱系爭路段),經臺北市 政府警察局保安警察大隊第三中隊(下稱原舉發單位)員警 攔停並進行酒測,因有「吐氣酒精濃度達0.25以上未滿0.4M G/L(濃度0.32MG/L)」、「汽機車駕駛人有第35條第1項第 1款之情形」之違規行為,為員警當場填製掌電字第A00U3P3 14號(下稱系爭通知單)、第A00U3P315號舉發違反道路交 通管理事件通知單予以舉發。嗣原告向被告申請開立裁決書 ,被告爰依道交條例第35條第1項第1款、第24條及違反道路 交通管理事件統一裁罰基準及處理細則(下稱裁處細則)等 規定,於113年5月10日製開北市裁催字第22-A00U3P314號裁 決書(下稱原處分),裁處原告吊扣駕駛執照24個月,並應 參加道路交通安全講習。原告不服,於接獲裁決書後,提出 本件行政撤銷交通裁決訴訟。 二、原告主張:   ㈠被告應舉證原告有已發生危害或依客觀合理判斷易生危害情 形,舉發員警始為合法對原告進行實施酒測,如被告未能舉 證,原處分即有重大瑕疵而應予撤銷。 ㈡本件被告應舉證其舉發員警對原告所為之酒測符合正當法律 程序(含:全程錄音錄影、酒測前應予以15分鐘休息時間或 漱口再進行施測、應告知法定事項),被告如未能舉證,則 原處分應予撤銷。 ㈢被告未能舉證證明,本案路檢站有依法規設置告示牌及警示 設施,員警攔停時亦未告知原告正在取締酒駕,顯然違反正 當法律程序之要求。  ㈣本件員警係逐一攔停行經路檢站之車輛,並直接要求駕駛人 吹氣,而未踐行觀察、研判是否有疑似酒後駕車情狀之過濾 程序,顯然違反正當法律程序之要求。  ㈤臨檢時間為中午12時35分,伊係前晚飲酒,在家休息一夜並 用餐完畢準備出門送貨,甫離家10分鐘即遇到臨檢,而臨檢 時間距前晚飲酒時間已超過12小時,伊自認意識清醒、精神 狀態良好,身體並無員警所述有滿臉通紅、充滿酒氣之情形 ,伊能正常駕駛,並無對系爭車輛操控能力下降之狀況。伊 對於酒測結果超標表示驚訝,斯時向員警請求重測及進行酒 駕平衡測試,以證明伊當時之身體狀況並無危害交通安全之 虞,但遭員警拒絕,伊認為不公平,請求撤銷違法不當之原 處分等語。並聲明:原處分北市裁催字第22-A00U3P314號應 予撤銷。 三、被告則以:  ㈠參臺灣桃園地方法院108年度交字第13號判決意旨,員警執行 酒精濃度測試檢定之處所,係屬於警察職權行使法第6條第1 項第6款之「管制站」,為員警依據警察職權行使法所為之 交通檢查,通常以特定原因如酒測等為發動要件,並不以具 體危害產生為前提,屬於「集體臨檢」性質,則原告駕車行 經該處遭員警攔查,即有停車接受稽查之義務。  ㈡依本案舉發機關查復函,舉發機關員警於113年5月3日12時52 分許在臺北市○○區○○○路0段0號(為舉發機關核定之路檢點 )前依警察職權行使法第6條第1項第6款規定執行酒測路檢 勤務,發現原告駕駛000-0000號車行經路檢點時,顯有酒容 、散發酒味,執勤員警爰依警察職權行使法第8條第1項規定 立即要求其停車受檢,經詢問原告自其飲用酒類結束時間已 達15分鐘以上,並提供杯水給予漱口、宣讀吐氣酒精濃度檢 測程序暨拒測法律效果確認單,始進行酒精濃度呼氣檢測, 測得酒精濃度達0.32MG/L,員警爰依違反處罰條例第35條第 1項第1款之規定據以製單(掌電字第A00U3P314號)舉發酒 後駕車。  ㈢本案113年5月3日使用之呼氣酒精測試器(儀器器號:0000000 0)於112年5月17日經財團法人工業技術研究院檢定合格在 案,其有效期限至113年5月31日或使用次數達1,000次(本 次採證檢測案號為74),當日執行檢測酒測器正常運作並完 成採樣檢測無誤。  ㈣參司法院大法官釋字第699號解釋理由書,授權警員實施酒精 濃度測試檢定之規定,乃是基於警員執行交通稽查勤務之必 要性所設,警員固然不能毫無理由對駕駛人實施酒測,然只 要有事實足認駕駛人有酒後駕車之可能性,其發動門檻即以 足備,而得對易生危害之交通工具駕駛人實施酒測。雖駕駛 人未有明顯違規行為,但駕駛人有明顯酒味,經客觀、合理 判斷可能發生危害者,得攔檢實施交通稽查;實施交通稽查 ,經警察人員聞得駕駛人有明顯酒味者,應即依管理處罰條 例第35條第1項實施酒精濃度測試檢定,員警為維護社會大 眾行之安全,對原告實施酒測,進一步確定其酒精濃度,用 以判定是否違反管理處罰條例,甚或有無涉犯刑法第185條 之3公共危險罪嫌,實係遵守上揭警察勤務職權規定,核屬 適法有據。  ㈤綜上,本件原告之訴為無理由,請依法駁回原告之訴。並聲 明:原告之訴駁回。 四、本院之判斷: ㈠按道交條例第35條第1項第1款、第9項規定:「(第1項)汽 機車駕駛人,駕駛汽機車經測試檢定有下列情形之一,機車 駕駛人處新臺幣一萬五千元以上九萬元以下罰鍰,汽車駕駛 人處新臺幣三萬元以上十二萬元以下罰鍰,並均當場移置保 管該汽機車及吊扣其駕駛執照一年至二年;附載未滿十二歲 兒童或因而肇事致人受傷者,並吊扣其駕駛執照二年至四年 ;致人重傷或死亡者,吊銷其駕駛執照,並不得再考領:一 、酒精濃度超過規定標準。…(第9項)汽機車駕駛人有第一 項、第三項至第五項之情形之一,吊扣該汽機車牌照二年, 並於移置保管該汽機車時,扣繳其牌照;…」第24條第1項規 定:「汽車駕駛人或汽車所有人違反本條例規定者,除依規 定處罰外,並得令其或其他相關之人接受道路交通安全講習 。」又按警察職權行使法第6條第1項第6款、第2項規定:「 (第1項)警察於公共場所或合法進入之場所,得對於下列 各款之人查證其身分:…。六、行經指定公共場所、路段及 管制站者。(第2項)前項第六款之指定,以防止犯罪,或 處理重大公共安全或社會秩序事件而有必要者為限。其指定 應由警察機關主管長官為之。」第7條第1項第1款規定:「 警察依前條規定,為查證人民身分,得採取下列之必要措施 :一、攔停人、車、船及其他交通工具。」第8條第1項第3 款規定:「警察對於已發生危害或依客觀合理判斷易生危害 之交通工具,得予以攔停並採行下列措施:…。三、要求駕 駛人接受酒精濃度測試之檢定。」是警察機關為執行道交條 例所定測試檢定酒精濃度(下稱酒測)之取締酒駕勤務,於 認有防止犯罪或處理重大公共安全或社會秩序事件之必要時 ,得由主管長官指定公共場所、路段及管制站,對於行經該 等處所之人車予以攔停並執行酒測勤務。  ㈡本件如爭訟概要所述之情事,除後述之爭點外,其餘為兩造 所不爭執,並有本案舉發通知單、酒測值單、原處分書、原 舉發單位113年7月8日北市警保大行字第1133003589號函暨 檢附員警職務報告、吐氣酒精濃度檢測程序暨拒測法律效果 確認單、呼氣酒精測試器檢定合格證書、密錄器影像、巡邏 勤務規劃資料、汽車車籍查詢、駕駛人基本資料、採證光碟 等件在卷為證,核堪採認為真實。   ㈢按警察職權行使法第6條第1項第6款之指定公共場所、路段及 管制站「以防止犯罪,或處理重大公共安全或社會秩序事件 而有必要者為限。其指定應由警察機關主管長官為之。」同 條第2項定有明文。是該指定之地點除實體上須符合防止犯 罪或處理重大公共安全或社會秩序事件而有必要外,亦需經 警察機關之主管長官指定為之。經查,舉發機關於112年5月 11日17時15分即已經主管長官即大隊長簽核112年5月16日至 113年5月15日之勤務規劃表(見本院卷第173頁之公文意見 欄大隊長之簽核日期及時間),將本案之重慶北路四段2號 前口納入路檢點等情,有舉發機關112年5月10日簽呈暨簽核 流程、112年5月16日至113年5月15日之勤務規劃表、113年5 月3日各中隊勤務規劃表、第三中隊勤務分配表等在卷可查 (見本院卷第161至182頁),合於前開警察職權行使法第6 條第2項之規定。至原告主張本件「4.重慶北路四段2號前口 」不在經分析研判易發生酒後駕車或酒後肇事之地點一節, 惟本件既屬計畫性勤務,並業經依據警察職權行使法第6條 規定,分析轄區治安狀況、治安重點處所及交通動線等因素 ,又依113年5月3日第三中隊勤務分配表、系爭勤務對照表 所示,於113年5月3日之勤務分配,本件舉發員警劉佳和、 張耀仁等人,經分派為「全區巡邏」勤務,時間為中午12時 至下午16時,且系爭勤務分配表之「附記」欄已載明可見舉 發機關之主管長官確實已經指定由第三中隊負責大同區、士 林區、北投區之「巡邏線路檢點」,而本件酒測實施地點之 重慶北路四段2號前口,即包括在內。有前開舉發機關112年 5月10日簽呈、前開勤務規劃表、勤務分配表、勤務對照表 暨附註欄在卷可參(見本院卷第161至182頁),尚無違法指 定酒測檢定處所。又原告另主張在113年5月3日各中隊勤務 規劃表之保安警察大隊大隊長蓋章可決時間,係5月3日15時 30分云云,經核舉發機關於112年5月11日17時15分即已經主 管長官即大隊長簽核112年5月16日至113年5月15日之勤務規 劃表(見本院卷第173頁之公文意見欄大隊長之簽核日期及 時間)已如前述,原告前揭主張,與公文流程所載時間均不 相符,亦無理由。  ㈣舉發機關員警之攔查及實施酒測程序,均無違法:  ⒈按「警察於公共場所或合法進入之場所,得對於下列各款之 人查證其身分:……六、行經指定公共場所、路段及管制站者 。」「警察依前條規定,為查證人民身分,得採取下列之必 要措施:一、攔停人、車、船及其他交通工具。」「警察對 於已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工具,得予 以攔停並採行下列措施:一、要求駕駛人或乘客出示相關證 件或查證其身分。……三、要求駕駛人接受酒精濃度測試之檢 定。」警察職權行使法第6條第1項第6款、第7條第1項第1款 、第8條第1項第1、3款定有明文。是員警實施酒測之程序, 應區分為「攔停」及「實施酒測」二階段,前者又可區分為 行經酒測站之「集體攔停」(第6條第1項第6款、第7條第1 項第1款)及「隨機攔停」(第8條第1項),警察對於「集 體攔停」之駕駛人,為確認身分,就前階段之「攔停人及車 輛」,依法固無須合理懷疑即得實施,惟就後階段之「實施 酒測」,無論員警係集體攔停或隨機攔停,均須依客觀合理 判斷該車輛已發生具體危害或易生危害,始得對駕駛人實施 酒測。經查,證人即舉發員警劉佳和於本院審理時具結證稱 略以:當天我與其他同仁在路檢點,負責攔車的同仁張耀仁 見到本件原告駕車經過,發現其臉部有潮紅、也聞到他身上 有一些酒味,我們就先以酒精檢知器顯示有酒精反應,隨即 請原告靠邊停車接受攔查,且攔車的同仁會跟原告告知進行 取締酒駕之勤務等語(見本院卷第188至190頁),核與本件 員警張耀仁113年11月20日之職務報告(見本院卷第205頁) ,相符一致,亦與本院勘驗密錄器內容中,員警詢問原告昨 晚喝到幾點,原告亦自承「11點多,並稱年紀有了」等語相 符(本院勘驗筆錄,本院卷第146頁),足見員警確有客觀 事證,合理懷疑原告酒後駕車而有易生危害情形,始對原告 實施酒測。是員警實施酒測之程序,當屬合法,並無違反警 察職權行使法第8條第1項之情事。且依三角錐及LED標誌牌 現場設置照片(見本院卷第157至159頁)及勘驗結果所示, 警員在該酒測攔檢站已擺放顯示之LED立牌,且以閃燈三角 錐縮減車道引導用路人進入該酒測攔檢站,且擺放位置核屬 易於辨認,堪認酒測攔檢站之設置已具體明確,一般人駕車 行經該處均可知悉該處係酒測攔檢站,自有停車接受稽查之 行政法上義務。原告主張員警係無合理懷疑即對原告實施酒 測、無告知執行取締酒後駕車等節,均不可採。  ⒉至本件酒測流程經本院於113年10月4日準備程序勘驗採證光 碟後,此有本院勘驗筆錄(見本院卷第146頁至147頁),是 可知本件自原告經員警酒精濃度測試等相關程序,均經員警 全程以密錄器錄音錄影,並向原告確認是否飲酒、飲酒期間 及結束時間,確已逾15分鐘,另向原告告知酒測標準及後續 處理流程、法律效果、儀器檢測流程等項,且經全程連續錄 影,合於違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第 19條之2第1項規定。本件實施酒測程序並無違反正當法律程 序。是以,原告此部分主張,與事實有違,亦不足採。  ⒊又原告請求本院傳訊證人員警張耀仁到院證明當天攔停情況 云云,惟查,本件攔停情況已據同日舉發員警劉佳和到庭證 述明確,又員警之密錄器亦據本院當庭勘驗並製作勘驗筆錄 同本院113年10月4日勘驗筆錄所載(見本院卷第146頁至147 頁),均已詳如前述,是以本件事證已明,原告上述請求調 查證據,本院認並無必要,併此敘明。    ㈤綜上,原告確有道交條例第35條第1項第1款之違規行為,被 告作成原處分,應屬有據。原告訴請撤銷,為無理由,應予 駁回。 五、本件判決基礎已經明確,兩造其餘攻擊防禦方法及訴訟資料 經本院斟酌後,核與判決結果不生影響,無一一論述之必要 。  六、結論:原處分認事用法並無違誤,原告主張撤銷原處分為無 理由,應予駁回。至本件第一審裁判費為300元、證人日旅 費560元,應由敗訴之原告負擔,爰確定第一審訴訟費用額 如主文第2項所示。 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日           法 官 余欣璇 一、上為正本係照原本作成。 二、如不服本判決,應於送達後20日內,以原判決違背法令為理 由,向本院地方行政訴訟庭提出上訴狀並表明上訴理由(原 判決所違背之法令及其具體內容,以及依訴訟資料合於該違 背法令之具體事實),其未表明上訴理由者,應於提出上訴 後20日內補提理由書;如於本判決宣示或公告後送達前提起 上訴者,應於判決送達後20日內補提上訴理由書(均須按他 造人數附繕本)。 三、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者, 逕以裁定駁回。 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日         書記官 游士霈

2025-02-19

TPTA-113-交-1639-20250219-1

臺灣高等法院

聲請閱卷

臺灣高等法院刑事裁定 114年度聲字第251號 聲請人 即 抗 告 人 蔡葉婼潔 選任辯護人 呂承翰律師 朱星翰律師 上列聲請人即抗告人因違反毒品危害防制條例案件,聲請付與卷 證影本,本院裁定如下:   主 文 蔡葉婼潔於繳納相關費用後,准予付與臺灣新北地方檢察署113 年度毒偵字第4285號偵查卷宗(經隱匿蔡葉婼潔以外之第三人個 人資料)之卷證影本,且就取得之內容不得散布、公開播送,或 為非正當目的使用。   理 由 一、聲請意旨略以:聲請人即抗告人蔡葉婼潔(原名葉姵妤,於 民國113年10月7日更名;下稱聲請人)因裁定送觀察勒戒案 件,認原裁定有諸多疑點,故請求檢閱該案偵查卷宗,以釐 清被告確未收到開庭通知而未到庭,送達合法性顯有疑義, 其應非無正當理由不到庭云云。 二、按108年12月19日修正施行之刑事訴訟法第33條第2項規定, 被告於審判中得預納費用請求付與卷宗及證物之影本。但卷 宗及證物之內容與被告被訴事實無關或足以妨害另案之偵查 ,或涉及當事人或第三人之隱私或業務秘密者,法院得限制 之。明文賦予被告得請求付與卷宗及證物之權利,以利其防 禦權及各項訴訟權之行使,並於但書針對特別列舉之事由, 規定得由法院就閱卷範圍及方式為合理之限制外,原則上即 應允許之。而依71年8月4日修正第33條之理由謂:依刑事訴 訟法第245條之規定,偵查不公開之,如許偵查中選任之辯 護人對於卷宗及證物檢閱、抄錄或攝影,則不僅實質上有損 偵查不公開之原則,且難免影響偵查之正常進行,自不應准 許。爰修正本條增列「於審判中」四字,以示辯護人檢閱卷 宗證物及抄錄或攝影,以審判程序中者為限等語。可知以整 體法律體例及其立法歷史沿革觀之,該法文中之「於審判中 」應僅係相對於檢察官「於偵查中」不公開之原則,所為之 文字限縮。故實務上為保障被告合理使用卷證權利之規範目 的,乃就「於審判中」之解釋,不應侷限於案件尚在繫屬審 理中始得請求付與,雖於判決終結後,於被告聲請再審、非 常上訴,或因主張維護其法律上利益等情形(如核對更正筆 錄、他案訴訟所需、強制戒治案件),均得預納費用請求付 與卷宗及證物之影本,除法令另有排除規定外,應予許可。 三、經查,本件聲請人前因違反毒品危害防制條例之施用第二級 毒品大麻案件,經徵得其同意採尿送驗後,確呈大麻代謝物 陽性反應,此有自願受採尿同意書、濫用藥物尿液檢驗檢體 真實姓名對照表、台灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物實驗 室—台北濫用藥物尿液檢驗報告等附卷可稽。而聲請人前此 未有施用毒品之前科紀錄,經檢察官通知聲請人到庭接受詢 問有無意願暨評估參加戒癮治療等情,惟聲請人未到庭,故 檢察官另向臺灣新北地方法院聲請裁定將聲請人送勒戒處所 觀察、勒戒而獲准。聲請人不服提起抗告,抗告理由執以上 開未經合法通知始未到庭等節,經核聲請人請求付與本件臺 灣新北地方檢察署113年度毒偵字第4285號偵查卷宗,尚屬 維護其法律上利益所必須,除卷宗內聲請人以外之第三人個 人資料為第三人隱私權之範圍,應予隱匿外,其餘並無與其 裁定送觀察勒戒外有關或足以妨害另案之偵查,或涉及當事 人、第三人之隱私或業務秘密等情事,為保障其獲悉卷內資 訊之權利,爰依上揭規定,諭知聲請人於繳納相關費用後准 予付與臺灣新北地方檢察署113年度毒偵字第4285號偵查卷 宗,並諭知聲請人就前開取得之內容不得散布、公開播送, 或為非正當目的使用。 四、據上論斷,依刑事訴訟法第220條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  12  日          刑事第十六庭 審判長法 官 劉嶽承                    法 官 王耀興                    法 官 古瑞君 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後十日內向本院提出抗告狀。                    書記官 林君縈 中  華  民  國  114  年  2   月  12  日

2025-02-12

TPHM-114-聲-251-20250212-1

臺北高等行政法院 地方庭

交通裁決

臺北高等行政法院裁定 地方行政訴訟庭第三庭 113年度交字第2623號 原 告 黃偉楷 郭珉杰 上二人共同 訴訟代理人 呂承翰律師 朱星翰律師 被 告 臺中市交通事件裁決處 代 表 人 黃士哲 訴訟代理人 魏光玄律師 被 告 臺南市政府交通局 代 表 人 王銘德 訴訟代理人 周岳律師 上列當事人間交通裁決事件,原告提起行政訴訟,本院裁定如下 : 主 文 本件移送於臺中高等行政法院地方行政訴訟庭。 理 由 一、按交通裁決事件,得由原告住所地、居所地、所在地或違規 行為地之地方行政法院管轄。行政訴訟法第237條之2定有明 文。又按訴訟之全部或一部,法院認為無管轄權者,依原告 聲請或依職權以裁定移送於其管轄法院,行政訴訟法第18條 準用民事訴訟法第28條第1項亦有明文。 二、查本件被告2機關之所在地分別為臺中市、臺南市,而原告2 人之住所地亦分別為臺中市、臺南市,違規行為地則在臺中 市,雖起訴狀記載原告2人居所地為「○○市○○區○○路000號0 樓之0」,然該址為原告訴訟代理人法律事務所所在地,有 委任狀可參(本院卷第33頁),原告訴訟代理人到庭復稱原告 2人是希望文件都寄送事務所地址等語(本院卷第255頁),則 上開地址至多僅為原告2人之訴訟文件「送達地址」,難認 為其等之居所地址,卷內復無證據可認原告2人之所在地為 本院管轄範圍內,又兩造對於本案移送管轄法院均稱同意移 送臺中高等行政法院地方行政訴訟庭等語(本院卷第256頁) ,則依行政訴訟法第13條第1項及第237條之2之規定,應由 臺中高等行政法院地方行政訴訟庭管轄。茲原告向無管轄權 之本院起訴,顯係違誤,依上開規定,自應依職權移送於其 管轄法院,爰裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  7   日                法 官 楊蕙芬 上為正本係照原本作成。 如不服本裁定,應於送達後10日內,向本院地方行政訴訟庭提出 抗告狀並敘明理由(須按他造人數附繕本)。 中  華  民  國  114  年  2   月  7   日 書記官 楊貽婷

2025-02-07

TPTA-113-交-2623-20250207-1

臺北高等行政法院 地方庭

交通裁決

臺北高等行政法院判決 地方行政訴訟庭第三庭 113年度交字第2152號 原 告 羅聖期 訴訟代理人 呂承翰律師 朱星翰律師 被 告 臺北市交通事件裁決所 代 表 人 蘇福智 訴訟代理人 楊承達 被 告 新北市政府交通事件裁決處 代 表 人 李忠台 訴訟代理人 黃曉妍律師 複 代理人 高宏文律師 上列當事人間交通裁決事件,原告不服被告臺北市交通事件裁決 所中華民國113年6月26日北市裁催字第22-A00ZOC387號裁決(下 稱原處分一)、被告新北市政府交通事件裁決處113年7月8日新 北裁催字第22-A00ZOC388號裁決(下稱原處分二),提起行政訴 訟,本院判決如下: 主 文 一、原告之訴駁回。 二、訴訟費用新臺幣1,360元由原告負擔。 三、原告應給付被告新臺幣1,060元。 事實及理由 一、程序事項:   本件事證已臻明確,本院認無言詞辯論的必要。因此,依行 政訴訟法第237條之7規定,不經言詞辯論而為判決。 二、事實概要:   原告於民國113年6月19日凌晨1時24分,在臺北市中山區林 森北路與市民大道2段(東向西)處(下稱系爭地點),駕 駛車牌號碼000-0000號自用小客車(下稱系爭車輛),為警 以有「汽機車駕駛人酒精濃度超過規定標準」、「汽機車駕 駛人有第35條第1項第1款之情形」之違規,而於同日舉發, 並於同日移送被告處理。經被告臺北市交通事件裁決所依道 路交通管理處罰條例(下稱道交條例)第35條第1項第1款、 第24條第1項及違反道路交通管理事件統一裁罰基準表(下 稱裁罰基準表)等規定,以原處分一裁處罰鍰新臺幣(下同 )3萬元、吊扣駕駛執照24個月,並應參加道路交通安全講 習,另被告新北市政府交通事件裁決處依道交條例第35條第 9項規定,以原處分二裁處吊扣汽車牌照24個月。原告不服 ,於是提起行政訴訟。經本院依職權移請被告重新審查後, 被告臺北市交通事件裁決所業已將易處處分部分予以刪除。 三、原告主張及聲明:  ㈠主張要旨:  ⒈員警事先手持酒精探知器,未告知駕駛人任何理由,即逐一 攔停行經路檢站之車輛,且待駕駛人一搖下車窗即伸出檢知 器要求駕駛人吹氣,顯然未對系爭車輛之行駛狀況、原告之 客觀情狀有無疑似酒駕等進行觀察判斷,已違反比例原則, 亦違反取締酒後駕車作業程序,故攔停原告程序不合法。  ⒉原告誤以為員警是問吃燒酒雞的過程有沒有超過15分鐘,才 回答超過15分鐘,然真實情況是原告於當日凌晨12時左右, 抵達朋友位於林森北路住處聚會用餐,菜餚裡面有燒酒雞, 原告約凌晨1時許才離開,約3分鐘走到停車地方,駕駛系爭 車輛不到2分鐘就遇到警察臨檢,從吃完燒酒雞到酒測時間 不到15分鐘,員警沒有詢問清楚,導致原告不知依法可以選 擇等待15分鐘再進行酒測,程序有瑕疵。  ⒊員警提供予原告之飲料,無法確認是否為未開封之狀態,亦 無法確認其內容物是否含有酒精或類似成分,致影響酒測結 果之正確性。又原告於本案事發前,因感冒服用「克風邪」 感冒液,為求方便服用,將2瓶「克風邪」感冒液倒入原告 自己的水瓶中,並倒開水稀釋。經原告最近檢視該感冒液成 分,始發現含有酒精成分,故原告在員警攔停下車後,進行 吐氣酒精測試前,已大量飲用含有酒精之飲料,顯然影響酒 測之結果之正確性。  ㈡聲明:原處分一、二撤銷。 四、被告答辯及聲明:  ㈠答辯要旨:  ⒈依據臺北市政府警察局中山分局(下稱舉發機關)113年6月1 8日23時至6月19日0時30分止署頒「取締酒後駕車及防制危 險駕車」勤務編組表,本件路檢點經有權之警察機關主管長 官核准,舉發機關係執行酒測勤務,係依據警察職權行使法 第6條第1項第6款規定,員警攔查原告並無違誤。又攔查時 執勤員警以簡易酒精檢知器請原告呼氣,檢知器呈現閃燈反 映,此時員警依警察職權行使法第8條第1項第1、3款規定, 對原告進行酒測,程序並無瑕疵。  ⒉依採證影片,員警對原告實施酒測之程序要屬嚴謹且無任何 不法,酒測儀器並有合格檢驗書可擔保其準確性,上述情事 顯已符警察職權行使法第8條規定。  ㈡聲明:駁回原告之訴。 五、本院之判斷:  ㈠經本院詳細審酌舉發機關113年8月5日函暨所附吐氣酒精濃度 檢測程序暨拒測法律效果確認單、酒測值單、呼氣酒精測試 器檢定合格證書、採證照片、113年6月份第3次「局辦擴大 酒測專案暨防制危險駕車」勤務規劃案簽呈及勤務規劃表、 勤務分配表(本院卷第185至206頁)、汽車車籍查詢資料( 本院卷第213頁)等證據資料,可徵原告駕駛系爭車輛於前 揭時、地接受酒精濃度測試之檢定,測得其酒精濃度為每公 升0.18毫克等情,已可認定原告有「汽機車駕駛人酒精濃度 超過規定標準」、「汽機車駕駛人有第35條第1項第1款之情 形」等違規行為。  ㈡原告前開主張均不可採,分別論述如下:  ⒈按有關員警稽查駕駛人有無酒後駕車之舉發程序,應依警察 職權行使法及道交條例之相關法令規定為審查基準。而依警 察職權行使法第6條第1、2項規定:「(第1項)警察於公共 場所或合法進入之場所,得對於下列各款之人查證其身分: …六、行經指定公共場所、路段及管制站者。(第2項)前項 第6款之指定,以防止犯罪,或處理重大公共安全或社會秩 序事件而有必要者為限。其指定應由警察機關主管長官為之 。」屬於警察人員得全面攔檢之依據(亦稱集體攔停)。又 依警察職權行使法第8條第1項規定:「警察對於已發生危害 或依客觀合理判斷易生危害之交通工具,得予以攔停並採行 下列措施:一、要求駕駛人或乘客出示相關證件或查證其身 分。…三、要求駕駛人接受酒精濃度測試之檢定。」則屬於 警察人員對已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工 具,得予以攔停,並視受攔停對象有無飲酒徵兆,要求接受 酒精濃度測試檢定之個別攔檢的依據(亦稱隨機攔停)。因 此,員警依道交條例規定實施酒測時,於集體攔停之情形應 依警察職權行使法第6條所定之攔停程序;至於在隨機攔停 之情形,員警對依客觀合理判斷易生危害之交通工具,則依 同法第8條規定,得予以攔停並視受攔停對象有無飲酒徵兆 ,要求接受酒精濃度測試檢定。對於員警以設置酒測站方式 攔停稽查,應屬前開警察職權行使法第6條第1、2項集體攔 停之情形,員警為確認駕駛人之身分,無須合理懷疑即得攔 停人及車輛,與隨機攔停必須有已發生危害或依客觀合理判 斷易生危害之交通工具,始得攔停並進而實施酒測不同。員 警對於集體攔停之作業程序,參照內政部警政署函頒裁處時 「取締酒後駕車作業程序」作業內容欄之記載,其通常針對 易發生酒後駕車或酒後肇事之地區、路段與時段規劃部署勤 務、設置酒測站(見一、勤務規劃。二、準備階段),於執 行階段㈢觀察及研判:「⒈指揮車輛停止後,值勤人員應告知 駕駛人,警方目前正在執行取締酒後駕車勤務,並以酒精檢 知器檢知或觀察駕駛人體外表徵,辨明有無飲酒徵兆,不得 要求駕駛人以吐氣方式判別有無飲酒。⒉研判駕駛人有飲酒 徵兆,則指揮車輛靠邊停車,並請駕駛人下車,接受酒精濃 度檢測。」可知稽查員警經攔停查證駕駛人身分之過程中, 經觀察及研判,若已有合理懷疑認為駕駛人確有飲酒徵兆, 符合已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之情形,為預防 酒後駕車行為之危害發生或已發生之危害持續且擴大,員警 自應有取締及防免危害發生之義務及權力,並得要求駕駛人 下車進行酒精濃度測試,若有酒駕違規即應對違規酒後駕車 行為予以制裁,以維護交通秩序,保障公共通行安全,於此 ,駕駛人當有配合測試檢定之義務。另所謂「依客觀合理判 斷易生危害」,是指依現場狀況及依員警經驗對該事件所作 之綜合評估,根據客觀明顯事實,經員警合理之推論,認為 將可能有危害之發生,或危害可能持續擴大,此合理推斷是 個案審查,警察之判斷只要達到所謂之合理的懷疑即可。又 前開作業程序中允許員警於集體攔停時,觀察及研判駕駛人 是否有飲酒徵兆,除以感官體驗駕駛人體外表徵外,亦得使 用酒精檢知器檢知辨明有無飲酒徵兆,但不得要求駕駛人以 吐氣方式判別有無飲酒。此種酒精檢知器對受測者少量的口 腔氣體進行採樣分析,僅具有快速、初步篩檢受測者口腔酒 精物質反應的功能,與一般所使用電化學式呼氣酒精測試器 得檢測精確的呼氣酒精濃度,不能相提並論,酒精檢知器的 測量自不能認為屬於警察職權行使法第8條第1項第3款所指 「對於已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工具, 得予以攔停,並要求駕駛人實施酒精濃度測試之檢定」之測 試檢定,亦非道交條例第35條第1項第1款所指「經測試檢定 …酒精濃度超過規定標準」第4項「…拒絕接受第1項測試之檢 定者,處…」以及違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處 理細則(下稱道交處理細則)第19條之2所定「測試檢定」 實施酒測程序處理規定之範疇(本院109年度交上字第27號 判決意旨參照)。本件舉發機關於113年6月19日凌晨0時30 分至2時在系爭地點設置攔檢站執行酒測勤務,有113年6月 份第3次「局辦擴大酒測專案暨防制危險駕車」勤務規劃案 簽呈及勤務規劃表、勤務分配表(本院卷第201至206頁)可 參,揆諸前開說明,當時員警攔停系爭車輛應認屬於警察職 權行使法第6條第1、2項集體攔停之情形,員警無須合理懷 疑即得攔停原告及系爭車輛。又證人即員警乙○○於本院審理 時到庭具結證稱:伊等當天在執行局辦的酒測勤務,那時候 就是攔查剛好攔到原告,車窗搖下來有聞到酒的味道,因為 疫情過後很多人都會在車上噴酒精,伊就問原告是否在車上 噴酒精,原告說有,伊請原告吹氣,酒精檢知器有亮,為了 區分是車上噴酒精或是口中有酒氣,所以引導原告到路旁邊 停,請原告下來吹氣第二次,酒精檢知器有亮,就問原告是 否飲用酒類,原告說他有吃燒酒雞等語(本院卷第378頁) ,可知員警乙○○於攔停系爭車輛時,即聞到車內有酒味,於 是請原告下車,並以酒精檢知器對原告進行初步篩檢,且原 告亦表示有吃燒酒雞,足認員警可合理懷疑認為原告確有飲 酒徵兆。是本件員警攔停系爭車輛並要求原告接受酒精濃度 測試之檢定,符合警察職權行使法之規定。  ⒉次按道交處理細則第19條之2第1項規範之酒精測試檢測程序 ,乃參照司法院釋字第699號解釋理由書,將「取締酒後駕 車作業『程序』」規定,明文訂於道交處理細則中,該細則並 未違反法律保留原則,亦未逾越法規原意及授權範圍,本院 自得予以援用。依上開道交處理細則可知,任何員警欲對汽 車駕駛人實施酒精濃度測試檢定時,均應踐行上開道交處理 細則所定之程序,並不因勤務類別而有所差異,且尤以應全 程連續錄影為重要。蓋實務上時常發生酒測進行程序之爭執 (例如員警執行酒測時有無踐行相關法定程序、受測者是否 消極不配合酒測等),為免執行酒測過程之爭議難解,因而 明文規定於取締酒後駕車時應全程連續錄影蒐證,作為保障 駕駛人同時兼顧道路交通安全之公益目的。又上開道交處理 細則亦要求執勤員警在實施酒測前,應先詢問受測者飲用酒 精或其他類似物之結束時間,及準備新的吹嘴供受測者進行 測試,並告知受測者檢測流程、如何使用吹嘴檢測等事項, 而藉由全程連續錄影之程序要求,除可加強上開其他各項程 序規範落實外,並可杜絕受測人對執勤員警實施酒測之爭議 。從而,執勤員警在執行酒精濃度檢測前,應全程連續錄影 之程序要求,乃屬正當法律程序,倘如執勤員警未遵守此程 序規定,即難謂正當法律程序之完備。另為避免酒後殘留於 口腔之酒精濃度過高,影響酒精於呼氣濃度測試之正確性, 以「漱口後」或「飲用酒類結束時間達15分鐘」乃進行酒測 必要程序,而非以酒測前告知可漱口為進行酒測之正當程序 要件。舉發機關如確認受測者飲用酒類結束時間已達15分鐘 以上,或已漱口,已排除殘留口腔之酒精影響測試呼氣中酒 精濃度正確性之可能,其酒測結果即應承認合法性,不以告 知可漱口為必要(本院高等行政訴訟庭113年度交上字第29 號判決意旨參照)。本院當庭勘驗採證影片(檔案名稱:攔 查-1),勘驗結果如下:   ⑴01:15:25:影片開始。拍攝者員警站在車道上攔查。   ⑵01:16:47:員警讓駕駛人吹酒精檢知器。   ⑶01:16:57:員警讓駕駛人吹酒精檢知器。   ⑷01:17:05:員警讓駕駛人吹酒精檢知器。   ⑸01:17:10:原告車輛駛近。 警A:您好,酒測攔檢,麻煩吹氣觀察一下謝謝。 ⑹01:17:16至01:17:17:男子朝員警手持之酒精感知儀器吹 氣,儀器燈亮。 警A:你車內有噴酒精嗎? 男:有。 警A:沒關係你前面旁邊幫我停一下。 ⑺01:17:58:男子下車與員警交談。 警B:你有喝嗎? 男:沒我沒喝,我們是去吃燒酒雞。 ⑻01:18:06:男子再吹一次酒精感知儀器,儀器燈亮。 ⑼01:18:14:男子再吹一次酒精感知儀器,儀器燈亮。 警A:還是有一點喔,你是吃燒酒雞是不是?幾點的時候 吃的? 男:差不多十…我們吃完差不多十二點出頭吧。十二點二 十幾分的時候我們結束的。 警A:車上有水嗎? 男:車上有水。 警B:那你拿出來一下。我檢查一下… (男子走回車上拿出水瓶給警員,警員靠近嗅聞再將水還 給男子) 警B:來喝水漱口。 警A:喝掉漱口都可以。 ⑽01:18:52:男子飲用水瓶內飲料 警A:怕是你燒酒雞影響。 ⑾01:19:00:男子再吹一次酒精感知儀器,儀器燈亮。 警A:測一測讓你離開。初步檢查有酒精反應,所以這邊 要請你做一個檢測。 男:我還要再喝水嗎? 警B:你盡量喝,喝多少隨便你。 警A:這個喝水是讓你保持嘴巴乾淨的。 ⑿01:19:18:男子飲用水瓶內飲料。 警A:你是說稍早有吃燒酒雞? 男:嗯。 警A:十二點多吃完的? 男:十二點二十。 ⒀01:19:28:男子再次飲用水瓶內飲料。 警A:證件有帶嗎? 警B:稍微記一下吼,現在是18分,大概15分的時候攔到 你。今天113年6月19號,然後大概1點15分的時候攔 到你。然後我們是酒測攔檢點。然後你說有吃燒酒 雞嗎? 男:對。 警B:然後有超過15分鐘嗎? 警A:現在是1點20分。 男:有。我剛剛是12點20分。 警B:12點20分離開的嘛。 男:對。 警B:然後我們有給你喝你自己的水漱口了嘛。還要嗎? ⒁01:20:08:男子再次飲用水瓶內飲料。 警B:我再給你一瓶水,一瓶乾淨的水好不好? 男:好。 警B:然後我先跟你講,你如果不測、不吹酒測的話,會 有甚麼效果。沒有,吹不吹都要跟你講。如果你不 吹的話。 有勘驗筆錄(本院卷第385至387頁)附卷可參。依上開勘驗 結果,可知員警詢問原告何時吃燒酒雞,原告明確回答12時 20幾分吃完離開,顯見當時原告並無認知錯誤而回答之情事 ,足認員警攔停原告時距離原告吃燒酒雞結束時間已超過15 分鐘。況且原告於進行酒精測試檢測前已漱口多次,已排除 殘留口腔之酒精影響測試呼氣中酒精濃度正確性之可能,揆 諸前開說明,本件酒測程序已符合道交處理細則第19條之2 第1項規範之酒精測試檢測程序。 ⒊證人即員警乙○○於本院審理時到庭具結證稱:當時提供給原 告漱口的礦泉水是未開封狀態的礦泉水,並由原告自己打開 礦泉水等語(本院卷第380頁),核與證人即員警甲○○於本 院審理時到庭具結證稱:同事發現原告有疑似喝酒情況,伊 等請原告移到旁邊作酒測,有先問原告身上有沒有水,原告 身上有水,原告要喝之前伊有聞過沒有味道,影像應該路有 錄到,然後再拿給原告喝,事後伊還有給原告一瓶水,水是 原裝沒有開過小瓶的,是伊請同事拿另一瓶礦泉水給原告漱 口等語(本院卷第382頁)大致相符,足認當時員警提供給 原告漱口之礦泉水係未開封之礦泉水。又當時員警執行酒駕 取締勤務,殊難想像會提供含有酒精成分之礦泉水給原告漱 口。是原告質疑員警提供之飲料是否含有酒精或類似成分, 洵無足採。 ⒋再按道交處理細則第12條第1項第12款規定:「行為人有下列 情形之一,而未嚴重危害交通安全、秩序,且情節輕微,以 不舉發為適當者,交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務 人員得對其施以勸導,免予舉發:…十二、駕駛汽車或慢車 經測試檢定,其吐氣所含酒精濃度超過規定之標準值未逾每 公升0.02毫克。」本件原告原告於前揭時、地接受接受酒精 濃度測試之檢定,測得其酒精濃度為每公升0.18毫克等情, 業如前述,舉發員警自無法適用道交處理細則第12條第1項 第12款規定對原告施以勸導,免予舉發。又原告雖稱當時飲 用之水瓶中含有「克風邪」感冒液云云,惟證人即員警甲○○ 於本院審理時到庭具結證稱:伊有確認原告的水有無摻其他 東西,是否為純水,沒有聞到任何味道;(問:原告今日有 攜帶當日隨身的水瓶,可以請證人當場聞一下水瓶,外觀是 否是這個顏色?)依照影片來說應該是,但不確定。 伊打開看裡面,水瓶裡面明顯有味道,當時聞到的沒有味道 等語(本院卷第383、397頁),可知當時員警甲○○聞原告水 瓶時,並未聞到任何味道,與本院審理時聞原告所提供含有 感冒液之水瓶味道顯然不同,則原告前開所辯是否可信,即 非無疑。縱認原告之水瓶含有感冒液,惟1瓶60毫升之「克 風邪」感冒液所含Ethyl alcohol 95%(酒精)之含量約103 毫克,有救人實業股份有限公司113年12月12日函(本院卷 第325頁)及衛生福利部食品藥物管理署113年12月18日函( 本院卷第365頁)可參,而1瓶330毫升酒精濃度4.5%之啤酒 酒精含量約為11.7公克【330×0.045×0.789(酒精密度)=11 .7】,則約113瓶「克風邪」感冒液之酒精含量,始相當於1 瓶啤酒之酒精含量。又原告陳稱當時喝了二分之一到三分之 二水瓶內的水,大概倒了四分之一的克風邪,不到半瓶等語 (本院卷第398頁),顯見原告當時服用「克風邪」感冒液 之酒精含量甚低,故無從認定「克風邪」感冒液對於原告測 得之酒測值造成影響。退而言之,縱使原告係因服用「克風 邪」感冒液而影響其酒測值,然當時原告並未向員警表示其 有服用感冒液,則舉發員警未依道交處理細則第12條第1項 第12款規定對原告施以勸導,免予舉發,難認有何違法之處 。  ㈢依原處分一作成時之裁罰基準表,小型車駕駛人違反道交條 例第35條第1項第1款,其吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫 克以上未滿0.25毫克,於期限內繳納或到案聽候裁決者,應 處罰鍰3萬元,吊扣駕駛執照2年,並應參加道路交通安全講 習,且就裁罰基準表中有關道交條例第35條第1項第1款之裁 罰基準內容,除就其是否於期限內繳納或到案聽候裁決為裁 量因素外,並區分吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克以上 未滿0.25毫克、0.25毫克以上未滿0.4毫克、0.4毫克以上未 滿0.55毫克、0.55毫克以上,以及區分機車、小型車、大型 車,其衍生交通秩序危害,既不相同,分別處以不同之罰鍰 ,符合相同事件相同處理,不同事件不同處理之平等原則, 並未牴觸母法,亦未違反行政罰法第18條之規定與比例原則 ,是被告自得依此基準而為裁罰,附此敘明。  ㈣被告依道交條例第35條第1項第1款、第9項、第24條第1項及 裁罰基準表等規定作成原處分一、二,並無違誤。原告訴請 撤銷為無理由,應予駁回。  ㈤本件判決基礎已臻明確,兩造其餘攻防方法及訴訟資料經本 院斟酌後,核與判決結果不生影響,不另一一論述,另原告 聲請傳喚證人蘇慧娟、唐志道到庭作證,本院認亦無必要, 併此敘明。 六、本件第一審裁判費300元及證人日旅費1,060元,應由原告負 擔。因被告已預納證人日旅費1,060元,爰確定第一審訴訟 費用額如主文第2、3項所示。 七、結論:原告之訴無理由。 中  華  民  國  114  年  1   月  23  日                法 官 邱士賓 一、上為正本係照原本作成。 二、如不服本判決,應於送達後20日內,以原判決違背法令為理 由,向本院地方行政訴訟庭提出上訴狀並表明上訴理由(原 判決所違背之法令及其具體內容,以及依訴訟資料合於該違 背法令之具體事實),其未表明上訴理由者,應於提出上訴 後20日內補提理由書;如於本判決宣示或公告後送達前提起 上訴者,應於判決送達後20日內補提上訴理由書(均須按他 造人數附繕本)。 三、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者, 逕以裁定駁回。 中  華  民  國  114  年  1   月  23  日         書記官 蔡叔穎 附錄應適用法令: 一、道交條例第35條第1項第1款規定:「汽機車駕駛人,駕駛汽 機車經測試檢定有下列情形之一,機車駕駛人處新臺幣1萬5 千元以上9萬元以下罰鍰,汽車駕駛人處新臺幣3萬元以上12 萬元以下罰鍰,並均當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執 照1年至2年;附載未滿12歲兒童或因而肇事致人受傷者,並 吊扣其駕駛執照2年至4年;致人重傷或死亡者,吊銷其駕駛 執照,並不得再考領:一、酒精濃度超過規定標準。」第9 項規定:「汽機車駕駛人有第1項、第3項至第5項之情形之 一,吊扣該汽機車牌照2年,並於移置保管該汽機車時,扣 繳其牌照;因而肇事致人重傷或死亡,得沒入該車輛。」 二、道交條例第24條第1項規定:「汽車駕駛人或汽車所有人違 反本條例規定者,除依規定處罰外,並得令其或其他相關之 人接受道路交通安全講習。」 三、道交處理細則第12條第1項第12款規定:「行為人有下列情 形之一,而未嚴重危害交通安全、秩序,且情節輕微,以不 舉發為適當者,交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人 員得對其施以勸導,免予舉發:……十二、駕駛汽車或慢車經 測試檢定,其吐氣所含酒精濃度超過規定之標準值未逾每公 升0.02毫克。」第19條之2第1項規定:「對車輛駕駛人實施 本條例第35條第1項第1款或第73條第2項測試之檢定時,應 以酒精測試儀器檢測且實施檢測過程應全程連續錄影,並依 下列程序處理:一、實施檢測,應於攔檢現場為之。但於現 場無法或不宜實施檢測時,得向受測者說明,請其至勤務處 所或適當場所檢測。二、詢問受測者飲用酒類或其他類似物 結束時間,其距檢測時已達15分鐘以上者,即予檢測。但遇 有受測者不告知該結束時間或距該結束時間未達15分鐘者, 告知其可於漱口或距該結束時間達15分鐘後進行檢測;有請 求漱口者,提供漱口。三、告知受測者儀器檢測之流程,請 其口含吹嘴連續吐氣至儀器顯示取樣完成。受測者吐氣不足 致儀器無法完成取樣時,應重新檢測。四、因儀器問題或受 測者未符合檢測流程,致儀器檢測失敗,應向受測者說明檢 測失敗原因,請其重新接受檢測。」 四、道路交通安全規則第114條第2款規定:「汽車駕駛人有下列 情形之一者,不得駕車:…二、飲用酒類或其他類似物後其 吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克或血液中酒精濃度達百 分之0.03以上。」 五、警察職權行使法第6條第1項第6款規定:「警察於公共場所 或合法進入之場所,得對於下列各款之人查證其身分:……六 、行經指定公共場所、路段及管制站者。」第6條第2項規定 :「前項第6款之指定,以防止犯罪,或處理重大公共安全 或社會秩序事件而有必要者為限。其指定應由警察機關主管 長官為之。」第8條第1項規定:「警察對於已發生危害或依 客觀合理判斷易生危害之交通工具,得予以攔停並採行下列 措施:一、要求駕駛人或乘客出示相關證件或查證其身分。 二、檢查引擎、車身號碼或其他足資識別之特徵。三、要求 駕駛人接受酒精濃度測試之檢定。」

2025-01-23

TPTA-113-交-2152-20250123-1

臺北高等行政法院 地方庭

交通裁決

臺北高等行政法院判決 地方行政訴訟庭第二庭 113年度交字第836號 原 告 賴冠允 興新富創意整合國際股份有限公司 代 表 人 沈晉瑄 共 同 訴訟代理人 呂承翰律師 朱星翰律師 被 告 臺北市交通事件裁決所 代 表 人 蘇福智 訴訟代理人 林柏湖 上列當事人間交通裁決事件,原告不服被告民國113年2月21日北 市裁催字第22-A01S53262號、113年2月22日北市裁催字第22-A01 S53263號違反道路交通管理事件裁決書,提起行政訴訟,本院判 決如下: 主 文 原告之訴駁回。 訴訟費用新臺幣參佰元由原告負擔。 事實及理由 一、程序事項:本件原告因違反道路交通管理處罰條例(下稱處 罰條例)第35條第5項、第9項之規定,不服被告民國113年2 月21日北市裁催字第22-A01S53262號、113年2月22日北市裁 催字第22-A01S53263號違反道路交通管理事件裁決書(下分 稱262、263號處分,並合稱原處分),經核屬於行政訴訟法 第237條之1第1項第1款規定之交通裁決事件,自應依行政訴 訟法第2編第3章規定之交通裁決事件訴訟程序,本院認本件 事證明確,爰依同法第237條之7規定,不經言詞辯論,逕為 判決,合先敘明。 二、事實概要:原告賴冠允於113年2月4日上午2時28分許,駕駛 原告興新富創意整合國際股份有限公司(下稱興新富公司) 所有之000-0000號自用小客車(下稱系爭車輛),行經臺北 市內湖區舊宗路1段與新湖2路處(下稱系爭路段),經員警 攔查,因原告賴冠允拒絕接受酒精濃度測試之檢定。臺北市 政府警察局內湖分局(下稱舉發機關)警員遂開立掌電字第 A01S53262、A01S53263號舉發違反道路交通管理事件通知單 (下合稱舉發通知單),記載應到案日期為113年6月5日及2 0日前,並移送被告處理。被告認原告賴冠允有汽機車駕駛 人駕駛汽機車,於10年內第2次違反第4項規定(無照)之違 規,遂於113年2月21日以262號處分,依處罰條例第35條第5 項處原告賴冠允罰鍰新臺幣(下同)36萬元整,自116年6月 30日起5年內不得考領駕駛執照,並應參加道路交通安全講 習,公布姓名、照片及違法事實。並於113年2月22日以263 號處分,依同條第9項處原告興新富公司,吊扣汽車牌照24 個月。原告不服,提起本訴。 三、本件原告主張: ㈠、262號處分即原告賴冠允拒絕酒測部分: 1、被告應舉證系爭車輛有已發生危害或依客觀合理判斷易生危 害之情,始為合法進行隨機攔停與酒測。查原告賴冠允將系 爭車輛停於系爭路段附近休息,未有異樣,舉發員警於盤查 時亦未提及有酒氣之事,其無合理懷疑即對靜止之車輛隨機 攔停並欲實施酒測,洵屬違法。 2、參臺灣桃園地方法院108年度交字第277號行政判決及取締酒 後駕車作業程序,舉發員警於原告賴冠允表明拒測後,未經 勸導並告知拒測法律效果即製單舉發,不合正當法律程序。 ㈡、263號處分即原告興新富公司牌照部分: 1、而263號處分既與262號處分基於相同事實作成,其作成之過 程已有上述違法,自應一併撤銷。 2、況依貴院112年度交上字第66號、臺灣臺北地方法院111年度 交字第389號判決,在汽車所有人與駕駛人非同一人之情形 下,處罰汽車所有人時應優先適用處罰條例第35條第7項而 非第9項,且須符合汽機車所有人「明知」駕駛人有第1項各 款情形,而不予禁止駕駛,並由被告就此負舉證責任。而單 純出借汽車之行為,未違何等行政法規。 3、退步言之,如認本件應適用處罰條例第35條第9項,陳請 鈞 院停止本件訴訟,聲請釋憲。因該條文採推定過失責任,不 分情節輕重、所有人是否知悉,一律吊扣2年牌照,已違正 當法律程序、憲法第15條財產權之保障與第23條比例原則。 ㈢、並聲明:1、原處分撤銷。2、訴訟費用由被告負擔。 四、被告答辯則以: ㈠、查舉發機關查復,舉發員警於上揭時段擔服0時至3時巡邏勤 務,見原告賴冠允駕駛系爭車輛於系爭路段前方號誌燈轉綠 時仍不行駛,依此事由,客觀合理判斷易生危害故攔查之, 該車內散發濃厚酒氣,執勤員警請原告賴冠允下車,當場告 知拒測法律效果並實施酒測,惟其明確表示拒絕接受酒測。 因原告賴冠允確有違交通法規,員警依法舉發並無違誤。 ㈡、另查公路監理資訊系統原告賴冠允曾有多次拒絕接受酒精濃 度測試之檢定、酒駕等類案違規。 ㈢、是以,依照上情,系爭車輛屬警察職權行使法第8條所謂已生 危害之交通工具,得予以攔停並要求酒測,而員警於確認原 告賴冠允拒測之意思表示後製單舉發,該過程有值勤密錄器 可證,並無違誤。又原告賴冠允之汽機車駕駛執照皆因他案 而遭註銷,故262號處分接續他案予以處罰。另263號處分亦 屬有據,並無違法。 ㈣、並聲明:1、原告之訴駁回。2、訴訟費用由原告負擔。 五、本院之判斷: ㈠、本案所涉之法條: 1、處罰條例第24條第1項:汽車駕駛人或汽車所有人違反本條例 規定者,除依規定處罰外,並得令其或其他相關之人接受道 路交通安全講習。 2、處罰條例第35條第1項第1款:汽機車駕駛人,駕駛汽機車經 測試檢定有下列情形之一,機車駕駛人處1萬5,000元以上9 萬元以下罰鍰,汽車駕駛人處3萬元以上12萬元以下罰鍰, 並均當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執照1年至2年;附 載未滿12歲兒童或因而肇事致人受傷者,並吊扣其駕駛執照 2年至4年;致人重傷或死亡者,吊銷其駕駛執照,並不得再 考領:一、酒精濃度超過規定標準。 3、處罰條例第35條第4項第2款:汽機車駕駛人有下列各款情形之 一者,處18萬元罰鍰,並當場移置保管該汽機車、吊銷其駕 駛執照;如肇事致人重傷或死亡者,吊銷其駕駛執照,並不 得再考領:二、拒絕接受第一項測試之檢定。 4、處罰條例第35條第5項:本條例中華民國108年4月17日修正公 布條文施行之日起,汽機車駕駛人於10年內第2次違反第4項 規定者,處36萬元罰鍰,第3次以上者按前次違反本項所處 罰鍰金額加罰18萬元,並均應當場移置保管該汽機車、吊銷 其駕駛執照,公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實 ……。 5、處罰條例第35條第7項:汽機車所有人,明知汽機車駕駛人有 第1項各款情形,而不予禁止駕駛者,依第1項規定之罰鍰處 罰,並吊扣該汽機車牌照2年,於移置保管該汽機車時,扣 繳其牌照。 6、處罰條例第35條第9項:汽機車駕駛人有第1項、第3項至第5項 之情形之一,吊扣該汽機車牌照2年,並於移置保管該汽機 車時,扣繳其牌照;因而肇事致人重傷或死亡,得沒入該車 輛。 7、處罰條例第67條第2項前段、第7項:汽車駕駛人曾依第29條第 4項、第30條第3項、第30條之1第2項、第35條第3項前段、 第4項前段、第43條第2項、第3項、第44條第4項、第45條第 3項、第61條第1項第3款、第4款、第4項、第62條第4項前段 規定吊銷駕駛執照者,3年內不得考領駕駛執照。第1項至第 4項不得考領駕駛執照規定,於汽車駕駛人未領有駕駛執照 、駕駛執照經吊銷或註銷者,適用之。 8、警察職權行使法第8條第1項第3款:警察對於已發生危害或依 客觀合理判斷易生危害之交通工具,得予以攔停並採行下列 措施:三、要求駕駛人接受酒精濃度測試之檢定。 ㈡、前揭事實概要欄之事實,業據兩造所未爭執,並有舉發通知 單、拒測單、原處分及送達證書、舉發機關函、臺北市政府 警察局吐氣酒精濃度檢測程序暨拒測法律效果確認單、職務 報告、駕駛人基本資料、汽車車籍查詢等存卷可查(見本院 卷第107至113、119、121、127、129、141、151、155、185 、193頁),足信為真實。 ㈢、原告2人主張本件原告賴冠允係將所駕駛車輛停在系爭路段附 近休息,並非舉發員警基於合理懷疑交通工具已發生具體危 害或依客觀合理判斷易生危害對原告賴冠允攔停,故原處分 違法: 1、經本院勘驗當日系爭路段監視錄影畫面,勘驗結果略以(見 本院卷第212頁勘驗筆錄): ⑴、2024-02-04 02:04:24至02:10:16 停在中線車道(系爭 車輛)停於系爭路段中線車道停止線前,大燈開啟,中間該 路口經過六次紅綠燈轉換,至警車出現於畫面時止系爭車輛 均未移動。 ⑵、2024-02-04 02 :10:16警車出現於畫面,並停於系爭車輛 旁之同向車道,警車有開啟紅藍警示燈。 ⑶、2024-02-04 02 :11員警下車。 2、舉發員警蔡宗佑提出之記載(見本院卷第155頁):於前開時 間系爭車輛於系爭路段遇號誌轉綠燈時仍不行駛便上前攔查 ,且至該車駕駛座時發現該車內散發濃厚酒氣。 3、由以上內容可知,原告賴冠允係駕駛系爭車輛停於系爭路段 之中線車道,大燈開啟,於多次轉換綠燈均未行駛,後經警 經過時發現,上前詢問原告賴冠允時發現原告賴冠允車內有 酒氣。原告賴冠允於正常行駛之道路上,駕駛系爭車輛開啟 大燈並停於系爭路段之中線車道上,且於多次紅綠燈轉換後 仍不行駛,而中線車道為道路上車輛主要行駛之車道,原告 賴冠允此一行為,對於來往於該處車輛之交通安全與秩序已 有顯著之影響,客觀上業已符合依客觀合理判斷易生危害之 情。況且,依據員警職務報告所示,於原告賴冠允搖下車窗 後有聞到濃厚酒氣,而經本院當庭勘驗員警密錄器,係原告 賴冠允先向員警說我就沒有喝酒你在那邊一直跟我講這些東 西。員警詢問原告賴冠允有無喝酒,原告賴冠允表示並未喝 酒,之後欲對原告賴冠允施以酒測程序前,原告賴冠允先表 明拒測(見本院卷第217、218頁譯文內容)。就此觀之,原 告賴冠允亦屬於可能有喝酒駕駛動力交通工具,且屬於依客 觀合理判斷易生危害之情。故本件員警係依據警察職權行使 法第8條之規範,欲對原告賴冠允施以呼氣酒精濃度測試, 並非原告賴冠允所稱之員警對其隨機攔停,原告此一主張, 顯非可採。 ㈣、原告賴冠允主張員警於其拒測前,並未告知其拒絕酒精濃度 測試之法律效果,違反司法院大法官釋字第699號以及正當 法律程序。查經本院當庭勘驗舉發員警密錄器畫面,其中㈢ 、檔案名稱:2024_0204_022223_223編號24至34內容為:24 .員警B:現在宣讀權利你最好就聽喔。那你就安靜的聽。25. 員警A: 拒絕接受酒精測試濃度測試處新臺幣18萬元罰鍰, 並當場移置保管該汽車、吊銷其駕駛執照、施以道路交通安 全講習及吊扣該車輛牌照2年,在移置保管該汽車時,扣繳 其汽車牌照;肇事致人重傷或死亡者,並得沒入車輛。第5 項:十年內第二次違反第4項規定者,處新臺幣36萬罰鍰,第 三次以上按前次所處罰鍰金額加罰新臺幣18萬元,並均當場 移置保管該汽機車、吊銷其駕駛執照,及施以道路交通安全 講習,公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實,並吊 扣該車牌兩年,在移置該汽車時,扣繳其牌照,肇事致人重 傷或死亡者,並得沒入該車輛。租賃車業者已盡告知本條例 第35條處罰規定之義務,汽車駕駛人仍有前2點情形者,依 所處罰鍰加罰二分之一。慢車駕駛人拒絕接受酒精濃度測試 檢定者,處新臺幣4,800元罰鍰,並當場禁止其駕駛;駕駛 微型電動二輪車者,並當場移置保管該微型電動二輪車。現 在時間113年2月4號2點25分。(宣讀完畢)26.原 告賴冠允 :喔喔喔喔喔…趕快…趕快…沒有人家死亡你一直在那邊死亡喔 死亡喔…喔喔喔喔…(原告於員警宣讀過程持續發出聲音至宣 讀結束)。27.員警們:權利都聽懂了嗎?28.原告賴冠允:我 可以回家了嗎?29.員警A:來,幫我簽個名。哈囉,賴先生, 有聽到嗎?幫我簽個名,你剛都有聽懂了嘛,剛我念的都有 聽到嗎?30.原告賴冠允:要簽多大?欸要簽這麼大喔?給你看 你到底在幹嘛?你不是要我簽名?你到底在幹嘛?你不是要我 簽名你他媽…31.員警A:我才問你在幹嘛?這兩格(員警A手指 簽名欄)32.原告賴冠允:欸簽哪邊啦?33.員警A:這兩格你看 得到嗎?來簽這邊。34.原告賴冠允:(於簽名欄簽名)有錄影 你到底在幹嘛啦?吼,你到底在幹嘛啦?此有本院勘驗筆錄及 譯文在卷可查(見本院卷第212、223頁),且原告賴冠允當 場簽有臺北市政府警察局吐氣酒精濃度檢測程序暨拒測法律 效果確認單(見本院卷第151頁),並於之後再次詢問原告 賴冠允是否酒測,原告表明拒測(見本院卷第223頁至224頁 譯文編號35、42),且此部分亦經舉發員警於報告中記載在 案(見本院卷第155頁),可認舉發員警於欲對原告賴冠允 施以呼氣酒精濃度前,業已告知原告賴冠允拒絕酒精濃度測 試之法律效果,是舉發員警之程序符合司法院大法官釋字第 699號解釋,有先告知原告賴冠允拒絕測試之法律效果,原 告此一主張自難作為有利其認定之依據。 ㈤、另原告賴冠允主張本件應先經勸導,然依據違反道路交通管 理事件統一裁罰基準及處理細則第十二條規定:行為人有下 列情形之一,而未嚴重危害交通安全、秩序,且情節輕微, 以不舉發為適當者,交通勤務警察或依法令執行交通稽查任 務人員得對其施以勸導,免予舉發:一、有本條例第14條第 2項第2款、第25條第2項、第31條第5項、第31條之1第3項、 第41條、第44條第1項第1款、第3款至第7款、第52條、第69 條第2項、第73條第1項第1款至第3款、第5款、第74條第1項 、第76條第1項、第2項、第81條、第82條第1項第1款或第84 條之情形。二、駕駛四輪以上汽車於號誌燈號變換之際,因 未能依號誌指示及時停止,致前懸部分伸越在機車停等區內 ,惟前輪尚未進入該停等區內。三、駕駛汽車於號誌燈號變 換之際,因未能依號誌指示及時停止,致前懸部分伸越停止 線,惟前輪尚未超越該停止線。四、駕駛大型車輛在多車道 右轉彎,因車輛本身、道路或交通狀況等限制,如於外側車 道顯無法安全完成,致未能先駛入外側車道。五、駕駛汽車 因上、下客、貨,致有本條例第55條之情形,惟尚無妨礙其 他人、車通行。六、深夜時段(零至六時)停車,有本條例 第56條第1項之情形。但於身心障礙專用停車位違規停車或 停車顯有妨礙消防安全之虞,或妨礙其他人車通行經人檢舉 者,不在此限。七、駕駛汽車因交通管制設施設置不明確或 受他物遮蔽,致違反該設施之指示。八、駕駛汽車在交通管 制設施變換之處所,致無法即時依變換後之設施指示行駛。 九、駕駛汽車隨行於大型車輛後方,因視線受阻,致無法即 時依標誌、標線、號誌之指示行駛。十、駕駛汽車因緊急救 護傷患或接送身心障礙者上、下車,致違反本條例規定。十 一、駕駛汽車行車速度超過規定之最高時速未逾十公里。十 二、駕駛汽車或慢車經測試檢定,其吐氣所含酒精濃度超過 規定之標準值未逾每公升0.02毫克。三、駕駛汽車裝載貨物 超過核定之總重量或總聯結重量,未逾百分之十。十四、駕 駛汽車因閃避突發之意外狀況,致違反本條例規定。十五、 因客觀具體事實,致違反本條例規定係出於不得已之行為。 十六、其他經交通部及內政部會商核定之情形。本件原告賴 冠允之違規並非屬於上開得以先行勸導之違規,其主張自非 可採。 ㈥、本件原告賴冠允於10年內第2次拒絕酒精濃度測試,此觀之原 告賴冠允之違規歷史資料編號6甚明(見本院卷第169頁), 且其該件業被註銷駕駛執照,有汽車駕駛吊扣執行單報表在 卷可查(見本院卷第189頁),是本件裁處原告賴冠允罰鍰3 6萬元,並自116年6月30日起5年內不得考領駕駛執照,並應 參加道路交通安全講習,公布姓名、照片及違法事實,並無 違法。 ㈦、另原告興新富公司主張263號處分因262號處分違法,應一併 撤銷。且處罰汽車所有人時應優先適用處罰條例第35條第7 項而非同條第9項,且須符合汽機車所有人「明知」駕駛人 有第1項各款情形,而不予禁止駕駛,並由被告就此負舉證 責任。而單純出借汽車之行為,且因該條文採推定過失責任 ,不分情節輕重、所有人是否知悉,一律吊扣2年牌照,已 違正當法律程序、憲法第15條財產權之保障與第23條比例原 則等語: 1、262號處分並無相關違法之情,業如前述,先予敘明。 2、處罰條例第35條第9項前段「汽機車駕駛人有第1項、第3項至 第5項之情形之一,吊扣該汽機車牌照二年」與同條例第43 條第4項前段「汽車駕駛人有第一項或前項行為者,並吊扣 該汽車牌照六個月」為相同之立法例。而「依道路交通管理 處罰條例第43條第4項之文義以觀,吊扣汽車牌照之對象係 「違規之汽車牌照」,並無違規汽車駕駛人應與汽車所有人 為同一人始能吊扣汽車牌照之限制,又考量其立法目的係慮 及汽車所有人擁有支配管領汽車之權限,對於汽車之使用方 式、用途、供何人使用等,得加以篩選控制,非無擔保其汽 車之使用者具備法定資格及駕駛行為合於交通管理規範之義 務,否則無異縱容汽車所有人放任其所有之汽車供人恣意使 用,徒增道路交通之風險,殊非事理之平」(參照臺灣高等 法院暨所屬法院98年法律座談會刑事類提案第21號),故處 罰條例第35條第9項前段關於吊扣汽車牌照之處分,應係針 對汽車所有人所設之特別規定。而處罰條例第35條第9項前 段之規定,僅係汽機車駕駛人有第一項、第三項至第五項之 情形之一,吊扣汽車牌照2年;此與處罰條例第35條第7項規 定,若汽車所有人在「明知」汽機車駕駛人有道路交通管理 處罰條例第35條第1項各款之情形下,仍不予禁止駕駛者, 其法律效果除吊扣汽車牌照2年外,尚包括依第1項規定所處 之「罰鍰」,兩者規範對象及法律效果並不相同。因此倘若 汽車所有人係在「明知」駕駛人有道路交通管理處罰條例第 35條第1項各款之情況下而不予禁止駕駛,即應適用道路交 通管理處罰條例第35條第7項之規定,課處罰鍰並吊扣汽車 牌照。但若汽車所有人並非在明知之情況下,僅是對於汽車 之使用方式、用途、供何人使用等,未加以篩選控制,則應 適用處罰條例第35條第9項之規定,僅吊扣汽車牌照;再者 ,依行政罰法第7條第1項之規定,違反行政罰上義務之行為 非出於故意或過失者,不予處罰,而處罰條例第35條第9項 前段吊扣汽車牌照之規定,仍屬行政義務違反之處罰,並未 排除前開規定之適用,是被告依前揭規定處罰行為人時,仍 應以受處罰人有故意或過失為要件,惟依前揭處罰條例第85 條第3項之規定,就此係採推定過失責任,即產生舉證責任 倒置效果,則汽車所有人原則上應負推定過失責任,其須舉 證證明確實無過失,始得免罰。 3、查本件被告依處罰條例第35條第9項(前段)之規定對系爭汽 車之車主(即原告興新富公司)併以裁罰,核屬道路交通管 理處罰條例第85條第3項所指「依本條例規定逕行舉發或同 時併處罰其他人之案件,推定受逕行舉發人或該其他人有過 失。」本案雖不能單純以汽車駕駛人有拒絕酒測違規事實, 即可反面推論汽車所有人有未盡注意義務的情況,而推定汽 車所有人有過失。但汽車所有人所提出無過失之證據,仍應 綜合考量汽車所有人與駕駛人間之關係,且使客觀、理性之 一般人認為所有人所採作為確實能對駕駛人產生督促約束效 果,始認合於經驗法則。 4、處罰條例第35條第9項之規範是課予所有人監督之義務,而該 監督義務並非僅以借用等語即可免除,尚包含於車輛借用期 間每次上路前,上路時需確認是否有飲用酒類之情形,然原 告興新富公司並未確認,僅以前開情詞主張免責,但車輛屬 原告興新富公司所有,其本應有上開注意義務,不能以業已 借用而主張其不負任何對該車駕駛人之監督義務進而主張其 並無故意過失,故其主張自非可採。況且,車輛所有人本有 對其所有車輛使用之監督義務,如車輛所有人均以其事先約 定而主張並無監督義務,則處罰條例第35條第9項本身之存 在將使車輛所有人均以其目的不存在而可脫免,又車輛所有 人於出借或予他人使用車輛之時,均會預設使用人遵守交通 規則,而此一條文之存在目的則在於要求所有人盡到相關之 使用監督責任,以防免酒後駕車之發生,並對於該使用監督 責任要有實際作為,如其實際作為並非盡到完整之防免,應 認其對於使用車輛之人之監督有所過失。 六、綜上所述,原告主張均不可採,原告確有上揭違規,原處分 並無違誤,原告訴請撤銷,均無理由,應予駁回。 七、本件判決基礎已臻明確,兩造其餘之攻擊防禦方法及證據資 料經本院審酌後,核與判決結果不生影響,爰不逐一指駁, 附此敘明。 八、本件第一審裁判費300元,應由敗訴之原告負擔,爰確定第 一審訴訟費用額如主文第2項所示。 九、據上論結,本件原告之訴為無理由,依行政訴訟法第98條第 1項前段、第236條、第237條之7、第237條之8第1項、第237 條之9,判決如主文。 中  華  民  國  114  年  1   月  23  日                法 官 唐一强 一、上為正本係照原本作成。 二、如不服本判決,應於送達後20日內,以原判決違背法令為理 由,向本院地方行政訴訟庭提出上訴狀並表明上訴理由(原 判決所違背之法令及其具體內容,以及依訴訟資料合於該違 背法令之具體事實),其未表明上訴理由者,應於提出上訴 後20日內補提理由書;如於本判決宣示或公告後送達前提起 上訴者,應於判決送達後20日內補提上訴理由書(均須按他 造人數附繕本)。 三、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者, 逕以裁定駁回。 中  華  民  國  114  年  1  月  23  日 書記官 陳達泓

2025-01-23

TPTA-113-交-836-20250123-1

簡上
臺灣臺北地方法院

毒品危害防制條例

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度簡上字第185號 上 訴 人 即 被 告 羅鈞 選任辯護人 朱星翰律師 呂承翰律師 上列上訴人即被告因違反毒品危害防制條例案件,不服本院民國 113年6月28日所為113年度簡字第1764號第一審刑事簡易判決( 聲請簡易判決處刑案號:113年度偵字第9353號),提起上訴, 本院管轄第二審合議庭判決如下:   主 文 上訴駁回。   事實及理由 一、本案經審理結果,認原審以被告羅鈞犯毒品危害防制條例第 11條第2項之持有第二級毒品罪事證明確,對被告量處拘役4 0日,並諭知拘役如易科罰金以新臺幣1,000元折算1日,其 認事用法及量刑均無不當,應予維持。爰引用附件原審判決 書所記載之事實、證據及理由。 二、被告上訴意旨略以:我承認扣到的菸盒是我的,但這個煙盒 是用來磨愷他命的,為何會驗出大麻成分我不清楚,不知是 不是被加料,我願意認罪,請求從輕量刑並給予緩刑宣告等 語。 三、經查,被告雖以前詞置辯,然觀被告於民國113年3月7日警 詢時供稱:我有在113年2月間在家,以將大麻摻入香菸中燃 燒吸食煙霧的方式施用大麻等語(見本院偵字卷第8頁正反 面),可見被告除有施用愷他命外,亦有施用大麻,則被告 除利用扣案菸盒磨愷他命外,亦用以將大麻磨碎後摻入香菸 施用,並非不可想像,況被告亦未提出任何其所稱扣案菸盒 遭「加料」之證據供本院調查,其至本院審理時突改口質疑 扣案菸盒是否遭他人加料方會驗出大麻成分云云,自屬無據 。 四、另按刑之量定,係實體法上賦予法院得為自由裁量之事項, 故刑法第57條所列10款事由,乃法院量刑時所得參考之因素 ,苟其量刑已以行為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條各 款所列情狀而為整體之評價,然後在法定刑度內,酌量科刑 ,且未偏執一端,致有失出失入之情形者,即不得遽指為違 法。查原審論處被告上開罪刑,已就被告犯罪情節及科刑部 分之量刑基礎,於理由中具體說明如附件所示,顯見原審已 以行為人之責任為基礎,斟酌刑法第57條之各款事由,而為 刑之量定,所宣告刑並未逾越法定刑度,亦未失其衡平或顯 有裁量濫用之情形,堪認原審之量刑並無違法或不當。被告 仍執前詞提起上訴,為無理由,應予駁回。 五、末查,被告固未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,有 臺灣高等法院被告前案紀錄表1 份在卷可稽,然本院衡酌被 告雖於本院審理時表示願意認罪,但又空口質疑扣案菸盒遭 他人「加料」,難認其已認識自己過錯並有充分醒悟、悔改 之心,自難認本院上開所宣告之刑,有何以暫不執行為適當 之情事,是被告上訴求予宣告緩刑,亦無理由,應予駁回。    六、綜上所述,原審就被告所為犯行業已認定明確,所處刑度亦 屬適當,被告上訴否認犯行,為無理由,應予駁回。  據上論斷,依刑事訴訟法第455 條之1 第1 項、第3 項、第368 條、第373 條(本案採判決精簡原則,僅引述程序法條),判決 如主文。 本案經檢察官江宇程聲請以簡易判決處刑,被告提起上訴,檢察 官黃怡華到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  21  日          刑事第十四庭 審判長法 官 歐陽儀                               法 官 趙書郁                              法 官 蕭淳尹 以上正本證明與原本無異。 本判決不得上訴。                    書記官 嚴蕙亭 中  華  民  國  114  年  1   月  24  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 毒品危害防制條例第11條第2項 持有第二級毒品者,處2年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元 以下罰金。 附件 臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第1764號 聲 請 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被   告 羅鈞 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官聲請以簡易判 決處刑(113年度偵字第9353號),本院判決如下:   主 文 羅鈞持有第二級毒品,處拘役肆拾日,如易科罰金,以新臺幣壹 仟元折算壹日。 扣案如附表所示之物沒收銷燬之。   事實及理由 一、本案犯罪事實及證據均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記 載(如附件)。 二、論罪科刑:    ㈠按大麻為毒品危害防制條例第2條第2項第2款規定之第二級毒 品。是核被告所為,係犯毒品危害防制條例第11條第2項之 持有第二級毒品罪。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌被告明知大麻屬毒品危害防 制條例所列管之第二級毒品,未經主管機關許可不得持有, 卻仍非法持有之,實有不該,值得非難。又審酌被告犯後坦 承犯行,態度尚可,並考量被告之前科素行,及被告自述為 大學肄業、無業、家庭經濟狀況小康(偵字卷第10頁)及被 告所提出之診斷證明書之身心狀況(偵字卷第30至31頁)等 一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標 準。 三、沒收:   ㈠按查獲之第一級、第二級毒品及專供製造或施用第一級、第 二級毒品之器具,不問屬於犯罪行為人與否,均沒收銷燬之 ,毒品危害防制條例第18條第1項前段定有明文。  ㈡查扣案如附表所示之物,經鑑驗檢出第二級毒品大麻成分乙 節,此有扣押物品清單、交通部民用航空局航空醫務中心11 3年3月28日航藥鑑字第0000000號毒品鑑定書可憑(偵字卷 第41至42頁、第73頁),是除鑑驗耗損部分外,爰依毒品危 害防制條例第18條第1項前段規定,宣告沒收銷燬之。至本 案其餘扣案物品,尚難認與本件被告持有第二級毒品之犯行 有關,爰不諭知沒收。 四、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第2項、第450 條第1項,逕以簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決,得自收受送達之翌日起20日內,向本院提出 上訴狀(須附繕本),上訴於本院合議庭。 本案經檢察官江宇程聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  113  年  6   月  28  日          刑事第十二庭 法 官 邱于真 上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。                 書記官 林素霜 中  華  民  國  113  年  7   月  1   日 附錄本案論罪科刑法條全文: 毒品危害防制條例第11條 持有第一級毒品者,處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣30萬元 以下罰金。 持有第二級毒品者,處2年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元 以下罰金。 持有第一級毒品純質淨重十公克以上者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科新臺幣1百萬元以下罰金。 持有第二級毒品純質淨重二十公克以上者,處6月以上5年以下有 期徒刑,得併科新臺幣70萬元以下罰金。 持有第三級毒品純質淨重五公克以上者,處2年以下有期徒刑, 得併科新臺幣20萬元以下罰金。 持有第四級毒品純質淨重五公克以上者,處1年以下有期徒刑, 得併科新臺幣10萬元以下罰金。 持有專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具者,處1年以下 有期徒刑、拘役或新臺幣10萬元以下罰金。 附表(民國): 編號 物品 數量 鑑驗結果 扣案經過 備註 一 黑色長方形菸盒 1個 第二級毒品大麻及其他成分 臺北市政府警察局士林分局於113年3月7日執搜索票搜索扣得(偵字卷第18至20頁) - 附件: 臺灣臺北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 113年度偵字第9353號   被   告 羅鈞  男 25歲(民國00年00月00日生)             住○○市○○區○○路0段00號10樓             居○○市○○區○○路00巷0之0              號             國民身分證統一編號:Z000000000號   選任辯護人 呂承翰律師         朱星翰律師 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,業經偵查終結,認宜聲 請簡易判決處刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、羅鈞知悉大麻為第二級毒品,依毒品危害防制條例之規定,   不得持有,竟基於持有第二級毒品大麻之犯意,於民國113   年3月7日上午11時10分許為警查獲前某日時,在不詳地點,   取得摻有大麻成分之菸盒1個而持有之。嗣於113年3月7日上   午11時10分許,經警持臺灣臺北地方法院核發之搜索票,至   其位於臺北市○○區○○路000巷○0○0號之居所執行搜索   ,扣得上開毒品而悉上情。 二、案經臺北市政府警察局士林分局報告偵辦偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告羅鈞於偵訊中坦承不諱,且扣案菸   盒1個,經送檢驗檢出第二級毒品大麻成分,有臺灣臺北地   方法院搜索票、臺北市政府警察局士林分局搜索扣押筆錄暨   扣押物品目錄表、交通部民用航空局航空醫務中心113年3月   28日航藥鑑字第0000000號毒品鑑定書等在卷供查。足認被   告之供述與事實相符,被告犯嫌應堪認定。 二、核被告所為,係犯毒品危害防制條例第11條第2項持有第二   級毒品罪嫌。又扣案之上開毒品,請依毒品危害防制條例第   18條第1項前段規定予以宣告沒收銷燬。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。    此 致 臺灣臺北地方法院 中  華  民  國  113  年  5   月  7   日                檢 察 官 江宇程 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  5   月  21  日                書 記 官 蔡筱婕 附錄本案所犯法條全文 毒品危害防制條例第11條 持有第一級毒品者,處 3 年以下有期徒刑、拘役或新臺幣 30 萬元以下罰金。 持有第二級毒品者,處 2 年以下有期徒刑、拘役或新臺幣 20 萬元以下罰金。 持有第一級毒品純質淨重十公克以上者,處 1 年以上 7 年以下 有期徒刑,得併科新臺幣 1 百萬元以下罰金。 持有第二級毒品純質淨重二十公克以上者,處 6 月以上 5 年以 下有期徒刑,得併科新臺幣 70 萬元以下罰金。 持有第三級毒品純質淨重五公克以上者,處 2 年以下有期徒刑 ,得併科新臺幣 20 萬元以下罰金。 持有第四級毒品純質淨重五公克以上者,處 1 年以下有期徒刑 ,得併科新臺幣 10 萬元以下罰金。 持有專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具者,處 1 年以 下有期徒刑、拘役或新臺幣 10 萬元以下罰金。 本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理,法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即已簡易判決處刑;被告、被害 人、告訴人等對告訴乃論案件如以達成民事和解而要撤回告訴或 對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時,請即另以 書狀向簡易法庭陳述或請求傳喚。

2025-01-21

TPDM-113-簡上-185-20250121-1

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毒品危害防制條例

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度訴字第1366號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 孫國軒 選任辯護人 呂承翰律師 朱星翰律師 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官提起公訴(11 3年度偵字第9545、25100、25101號),本院判決如下:   主 文 孫國軒犯販賣第二級毒品罪,處有期徒刑伍年陸月。又犯意圖販 賣而持有第二級毒品罪,處有期徒刑叁年。應執行有期徒刑柒年 。 扣案如附表編號1至9所示之物品均沒收銷燬。 扣案如附表編號10至18所示之物品均沒收。   事 實 一、孫國軒明知大麻、四氫大麻酚係毒品危害防制條例第2條第2 項第2款列管之第二級毒品,依法均不得販賣、持有,竟仍 為下列犯行: ㈠、意圖營利,基於販賣第二級毒品之犯意,於民國112年11月3 日17時30分許,在臺北市○○區○○路0段000巷00號1樓之統一 超商敦信門市內,以新臺幣(下同)7,200元之價格,出賣 含有第二級毒品四氫大麻酚成分之大麻菸彈3支予張允嘉、 陳柏翰。 ㈡、基於意圖販賣而持有第二級毒品之犯意,先於113年2月29日 某時,向真實姓名年籍不詳綽號「阿旺」之成年男子以不詳 價格取得含有第二級毒品大麻、四氫大麻酚成分之菸草及菸 油後,藏放於臺北市○○區○○路000號5樓住所內,並購買分裝 用具分裝為大麻菸彈後伺機販賣予不特定之人。嗣於113年3 月8日8時38分為警持本院核發之搜索票至上址住處執行搜索 ,扣得如附表所示之物而悉上情。 二、案經臺北市政府警察局大安分局報告臺灣臺北地方檢察署檢 察官偵查起訴。   理 由 壹、程序部分 一、本判決所引被告以外之人於審判外所為之陳述,悉經當事人 、辯護人於本院準備程序明白表示同意作為證據(見訴卷第 60至64頁),而該等證據之取得並無違法情形,且與本案之 待證事實,具有關連性,核無證明力明顯過低之事由,本院 審酌上開證據作成時之情況,認為適當,依刑事訴訟法第15 9條之5第1項所定傳聞例外之同意法則,認有證據能力。 二、本案資以認定被告犯罪事實之非供述證據,查無違反法定程 序取得之情形,依刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋,亦 具證據能力,併予敘明。 貳、實體部分 一、認定事實所憑證據及理由: ㈠、上揭犯罪事實,業據被告孫國軒於偵查中、本院審理時坦承 不諱(見偵9545卷第203頁、訴卷第60、107頁),核與證人 張允嘉、陳柏翰於警詢時、偵查中之證述大致相符(見偵65 45卷第41至63、189至190、195至196頁),並有被告之行動 電話截圖照片、監視器錄影畫面截圖照片及翻拍照片、臺北 市政府警察局大安分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、蒐 證照片、交通部民用航空局醫務中心112年11月14日航藥鑑 字第0000000、0000000號毒品鑑定書、113年3月12日航藥鑑 字第0000000號毒品鑑定書、113年3月21日航藥鑑字第00000 00號毒品鑑定書、法務部調查局濫用藥物實驗室113年4月18 日調科壹字第11323906440、00000000000號毒品鑑定書在卷 可稽(見偵9545卷第35至37、69至74、79至82、93至119、1 21、127、133至142、251、263至264、311、315頁),足認 被告上開任意性自白核與事實相符而可採信。 ㈡、綜上所述,本案事證明確,被告之犯行洵堪認定,應依法論 科。 二、論罪科刑: ㈠、核被告所為,係犯毒品危害防制條例第4條第2項之販賣第二 級毒品罪、第5條第2項之意圖販賣而持有第二級毒品罪。被 告就販賣及意圖販賣而持有第二級毒品前、後持有第二級毒 品之低度行為,分別為其販賣、意圖販賣而持有之高度行為 所吸收,均不另論罪。 ㈡、被告上揭販賣第二級毒品及意圖販賣而持有第二級毒品等犯 行,犯意各別,行為互殊,應予分論併罰。 ㈢、刑之減輕  1.被告於偵查及審判中均坦承犯行(見偵9545卷第203頁、訴 卷第60、107頁),爰依毒品危害防制條例第17條第2項規定 減輕其刑。  2.被告固於偵查中供出於通訊軟體FACETIME暱稱「阿旺」之人 係朱寶寅而為其取得扣案毒品之來源(見偵9545卷第205頁 ),惟並無因被告之供述而查獲上游乙節,有臺灣臺北地方 檢察署113年12月18日北檢力宿113偵9545字第11391301550 號函存卷可考(見訴卷第85頁),自無從依毒品危害防制條 例第17條第1項規定減輕其刑。  3.至於辯護人固稱:被告並無前科,僅一時失慮犯下本罪,如 科以最低刑度仍不免有情輕法重之感,請依刑法第59條規定 減輕其刑等語。惟按刑法第59條所謂「犯罪之情狀可憫恕」 ,係指審酌刑法第57條各款所列事項以及其他一切與犯罪有 關之情狀之結果,認其犯罪足堪憫恕者而言,必須犯罪另有 特殊之原因與環境等,因在客觀上顯然足以引起一般同情, 認為縱予宣告法定最低度刑猶嫌過重者,始有其適用。然毒 品之危害除戕害施用者之身心健康外,復因毒品施用者為取 得購買毒品所需之金錢,而衍生家庭、社會治安等問題,此 為眾所周知之事,被告心智健全,知悉毒品為法律嚴禁之違 禁物,當能判斷其等行為將造成他人身心健康及社會秩序之 危害,仍為圖私利而涉犯本案犯行,影響非微,所為甚值非 難,是依被告之客觀犯行與主觀惡性加以考量,難認有何特 殊之原因與環境足以引起一般同情。尤其被告遭查獲之毒品 數量甚鉅,並無法與一般常見誤觸法網而販賣少量毒品之人 比擬,難認客觀上有何足以引起一般同情之處。況被告本案 犯行,經依毒品危害防制條例第17條第2項規定減輕其刑後 ,刑度已一定程度減低,綜合前述本案情節及前科素行,無 從認有情輕法重之憾,則顯無適用刑法第59條規定酌減其刑 之餘地。 ㈣、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告明知毒品危害防制條例 所列之第二級毒品,係危害人體健康甚鉅,竟為賺取報酬, 取得大量大麻膏、大麻等原料,進而包裝再對外伺機販賣大 麻菸彈,亦確實有將大麻菸彈出售並交付予他人,所為實不 可取,並影響社會治安秩序甚深,惟念及其犯後自始至終均 坦承犯行之態度(見偵9545卷第203頁、訴卷第60、107頁) ,另佐以被告之前科紀錄(見訴卷第111頁),並考量被告之 智識程度、職業、生活狀況(見訴卷第109頁),暨其犯罪 動機、目的、手段等一切情狀,就販賣第二級毒品、意圖販 賣而持有第二級毒品之犯行,分別量處如主文第1項前段所 示之刑。 ㈤、數罪併罰之定應執行之刑係一種特別的量刑過程,相較於刑 法第57條所定科刑時應審酌之事項係對一般犯罪行為之裁量 ,定應執行刑之宣告,乃對犯罪行為人本身及所犯各罪之總 檢視,除應考量行為人所犯數罪反應出之人格特性,並應權 衡審酌行為人犯行之反社會性、刑罰適應性與整體刑法目的 及相關刑事政策,在量刑權之法律拘束性原則下,除依刑法 第51條所定方法為量刑自由裁量權之外部界限外,並應受法 秩序理念規範之比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複 評價禁止原則等自由裁量權之內部抽象價值要求界限之支配 ,使以輕重得宜,罰當其責,俾符合法律授與裁量權之目的 ,兼顧刑罰衡平原則。爰秉此原則,就被告所犯2罪為整體 評價,考量被告本案所犯分別為販賣第二級毒品罪、意圖販 賣而持有第二級毒品罪,犯罪時間分別為112年11月3日、11 3年3月8日,相隔有一定時日,且行為方式、侵害法益之類 型相同等各項情形,定應執行刑如主文第1項後段所示。 三、沒收部分: ㈠、附表編號1至9所示物品,均檢出含第二級毒品大麻、四氫大 麻酚成分,已如前述;而盛裝上開毒品之包裝、容器因沾有 微量毒品,難以完全析離,且無析離之實益與必要,應整體 視為第二級毒品,一併沒收銷燬,爰依毒品危害防制條例第 18條第1項前段規定,宣告沒收銷燬之。至於鑑驗耗損部分 ,既已驗畢用罄滅失,不另諭知沒收銷燬。 ㈡、又被告所有如附表編號10至16所示之真空機、熱風槍、電子 磅秤、真空袋、乾淨夾鏈袋、乾淨空菸彈、行動電話,係供 本案犯罪所用之物,經被告於本院審理時供述甚詳(見訴卷 第104至106頁),且如宣告沒收,尚無刑法第38條之2第2項 所定「過苛之虞」、「欠缺刑法上之重要性」或「為維持受 宣告人生活條件之必要」情形,自應依毒品危害防制條例第 19條第1項規定,不問屬於被告與否,應為沒收之宣告。 ㈢、另被告所有經扣案之現金23萬3,000元中,其中7,200元為事 實欄一、㈠所示販賣第二級毒品之犯罪所得、其中13萬8,000 元為被告另案販賣毒品之犯罪所得、剩餘現金與販賣毒品無 涉等情,經被告於本院審理時供述甚詳(見訴卷第106頁) ,堪認前開現金分屬被告因本案犯行所取得之犯罪所得、取 自其他違法行為之犯罪所得,且查無刑法第38條之2第2項過 苛調節條款之適用,應分別依刑法第38條之1第1項前段、毒 品危害防制條例第19條第3項規定,宣告沒收。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官林婉儀偵查起訴,檢察官楊淑芬到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年   1  月   20  日          刑事第十一庭 審判長法 官 鄧鈞豪                    法 官 林記弘                    法 官 林承歆  上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。                    書記官 林雅婷 中  華  民  國  114  年  1   月  22  日 附錄本案論罪科刑法條: 毒品危害防制條例第4條 製造、運輸、販賣第一級毒品者,處死刑或無期徒刑;處無期徒 刑者,得併科新臺幣3千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第二級毒品者,處無期徒刑或10年以上有期徒 刑,得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第三級毒品者,處7年以上有期徒刑,得併科 新臺幣1千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第四級毒品者,處5年以上12年以下有期徒刑 ,得併科新臺幣5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者,處1年以上7年 以下有期徒刑,得併科新臺幣1百50萬元以下罰金。 前五項之未遂犯罰之。 毒品危害防制條例第5條 意圖販賣而持有第一級毒品者,處無期徒刑或10年以上有期徒刑 ,得併科新臺幣7百萬元以下罰金。 意圖販賣而持有第二級毒品者,處5年以上有期徒刑,得併科新 臺幣5百萬元以下罰金。 意圖販賣而持有第三級毒品者,處3年以上10年以下有期徒刑, 得併科新臺幣3百萬元以下罰金。 意圖販賣而持有第四級毒品或專供製造、施用毒品之器具者,處 1年以上7年以下有期徒刑,得併科新臺幣1百萬元以下罰金。 附表: 編號 物品名稱 數量 備註 1 大麻膏(菸油原料) 1包 液體、驗前毛重499公克、驗前淨重365.48公克、含有第二級毒品大麻成分、驗餘淨重365.45公克 2 大麻 5包 菸草狀、驗前淨重212.83公克、含有第二級毒品大麻成分、驗餘淨重212.72公克 3 電子菸彈 117支 黑色菸彈109支、金色菸彈8支、均檢出含有第二級毒品大麻及大麻四氫酚成分 4 已施用大麻菸彈 21支 均檢出含有第二級毒品大麻及大麻四氫酚成分 5 注射器 2支 6 加熱棒 5支 7 吸食器 1支 均檢出含有第二級毒品大麻成分 8 研磨器 1個 9 玻璃罐 1個 10 真空機 2台 無 11 熱風槍 1支 無 12 電子磅秤 2台 無 13 真空袋 9個 無 14 乾淨夾鏈袋 1批 無 15 乾淨空菸彈 5盒 無 16 iphone15 1支 門號:0000000000、IMEI:000000000000000 17 現金 7,200元 事實欄一、㈠所示販賣第二級毒品之犯罪所得 18 現金 13萬8,000元 被告另案販賣毒品之犯罪所得

2025-01-20

TPDM-113-訴-1366-20250120-1

上訴
臺灣高等法院

毒品危害防制條例等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第3436號 上 訴 人 即 被 告 李明輝 選任辯護人 呂承翰律師 朱星翰律師 上列上訴人即被告因違反毒品危害防制條例等案件,不服臺灣基 隆地方法院112年度訴字第312號,中華民國113年4月24日第一審 判決(起訴案號:臺灣基隆地方檢察署112年度偵字第4821號) ,提起上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。    事 實 一、李明輝明知甲基安非他命屬毒品危害防制條例第2條第2項第 2款所列管之第二級毒品,亦為藥事法所規範之禁藥,依法 不得販賣、轉讓,而為下列犯行:  ㈠意圖營利,基於販賣第二級毒品甲基安非他命之犯意,持用 行動電話門號0000000000號作為聯繫販毒之工具,於如附表 一編號1至3所示之交易時間、交易地點,以如附表一所示價 格,分別販賣第二級毒品甲基安非他命予簡銘助、高齊安共 計3次以牟利。  ㈡基於轉讓禁藥甲基安非他命之犯意,於如附表一編號4所示轉 讓時間、轉讓地點,將甲基安非他命無償轉讓供高齊安施用 1次。 二、案經基隆市警察局第四分局報告臺灣基隆地方檢察署檢察官 偵查起訴。   理 由 壹、證據能力: 一、被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定者 外,不得作為證據,刑事訴訟法第159 條第1 項固有明文。 惟按被告以外之人於審判中有滯留國外或所在不明而無法傳 喚或傳喚不到之情形,其於檢察事務官、司法警察官或司法 警察調查中所為之陳述,經證明具有可信之特別情況,且為 證明犯罪事實之存否所必要者,得為證據,刑事訴訟法第15 9 條之3 第3 款亦有明文。又按被告以外之人於偵查中向檢 察官所為之陳述,除顯有不可信之情況外,得為證據。刑事 訴訟法第159條之1第2項定有明文。蓋現行法之檢察官仍有 訊問被告、證人及鑑定人之權限,其應踐行之程序又多有保 障被告或被害人之規定,證人、鑑定人於偵查中亦均須具結 ,就刑事訴訟而言,其司法屬性甚高;而檢察官於偵查程序 取得之供述證據,其過程復尚能遵守法令之規定,是其訊問 時之外部情況,積極上具有某程度之可信性,除消極上顯有 不可信之情況者外,均得為證據。故主張其為不可信積極存 在之一方,自應就此欠缺可信性外部保障之情形負舉證責任 (最高法院98年度台上字第2904號判決要旨參照)。從而, 被告以外之人前於偵查中,經具結後所為證述,除反對該項 供述具有證據能力之一方,已釋明「顯有不可信之情況」之 理由外,皆得為證據。 二、被告李明輝及其辯護人於本院爭執證人簡銘助、高齊安於警   詢、偵查之證據能力。經查:  ㈠證人簡銘助部分:  1.證人簡銘助於警詢所為之陳述,有證據能力:  ⑴證人簡銘助於警詢所為之陳述,雖屬傳聞證據,然證人簡銘 助於本院審理時經合法傳喚,無正當理由未到庭,復經警執 行拘提無著,有本院送達證書、基隆市警察局第三分局民國 113年10月1日基警三分偵字第1130314162號函在卷足憑(本 院卷第175、177、217至229頁),是證人簡銘助於審判中有 所在不明而無法傳喚之情形,本院觀察其警詢筆錄內容前後 均屬自由對答,復於警詢筆錄受詢問人處親自簽名以確認筆 錄內容,其證述應具任意性,復無證據得以證明認定其陳述 當時非係基於自由意志而為,或有何出於不正方法、違法取 供之情形,是以綜合其陳述當時之原因、過程、內容、功能 等外在環境加以觀察,堪認證人簡銘助於警詢中所為陳述, 應係本於所見所聞加以陳述,信用性已獲得保障,陳述內容 符合前述「具有可信之特別情況」之「信用性」證據能力要 件,復參酌相關卷證資料。況證人簡銘助雖於檢察官偵查中 到庭具結而為證述,然其偵查中陳述內容與警詢陳述並非完 全一致,而有彼此參酌之必要,是兩者並非具有完全之證據 替代性,考量其係交易毒品之對象,犯罪事實亦難僅以其他 書證、物證加以證明,基於發現真實之目的,因認證人簡銘 助於警詢中就本件犯罪事實所為之陳述,已無從再取得相同 之供述內容,而符合前述「必要性」要件,應為證明犯罪事 實存否所必要。  ⑵辯護人於本院聲請勘驗證人簡銘助於112年1月6日警詢筆錄, 影片時間2時16分32秒開始到2時17分54秒,以證明簡銘助11 1年8月7日當日發生之事實印象模糊,只是配合警察的主導 而陳述,關於被告不利之部分的陳述可信性極低等語。經本 院勘驗結果:①警詢採一問一答,簡銘助如果對於警察訊問 內容不理解時,會再向其確認理解問題內容後回答,警察也 會針對簡銘助所回答之問題確認之後記載筆錄。②簡銘助之 自由意志清楚,並無神智不清等情,有本院勘驗筆錄足佐( 本院卷第298至306頁)。  ⑶綜上,證人簡銘助於警詢之陳述有證據能力,被告及其辯護   人據此主張警詢所述無證據能力,不足採信。  2.證人簡銘助於偵查所為之陳述,有證據能力:   ⑴證人簡銘助於本院審理時經合法傳喚,無正當理由未到庭, 復經警執行拘提無著之情形,業如前述。是證人簡銘助顯無 法到庭行交互詰問,本院衡酌其偵訊亦無何顯不可信之情況 。  ⑵辯護人於本院聲請勘驗證人簡銘助於112 年7 月5 日檢察官 訊問筆錄,影片00時22分15秒至0 時26分10秒,以證明證人 簡銘助就有關111 年7 月7 日、111 年8 月7 日兩次的事實 記憶混亂,供述內容前後反覆不一,故可信度極低,其所證 被告犯附表一編號1、2之犯行不可採。然經本院勘驗結果: ①偵查中採一問一答,簡銘助如果對於檢察官訊問內容不理 解時,會再向其確認理解問題內容後回答,檢察官也會針對 簡銘助所回答之問題確認之後記載筆錄。②簡銘助之自由意 志清楚,並無神智不清等情,有本院勘驗筆錄足佐(本院卷 第298至306頁)。  ⑶綜上,證人簡銘助於偵查之陳述,具有證據能力,被告及其   辯護人據此主張偵查所述無證據能力,不足採信。  ㈡證人高齊安部分:  1.證人簡銘助於警詢所為之陳述,有證據能力:   ⑴證人高齊安於警詢時之證述,雖屬被告以外之人於審判外之 言詞陳述,惟於原審審理時到庭具結作證時,與其警詢證述 被告是否於附表一編號3所示時、地,販賣第二級毒品,證 人高齊安將其所有之價值1,500元之觀音木雕作為施用甲基 安非他命之對價乙節,曾有一度翻供表示被告不願意拿走觀 音木雕,以及附表一編號4翻供自己帶毒品至被告住所施用 云云,惟再經檢察官、原審法官確認後,始更迭為偵查所證 情節屬實。就此部分尚有歧異,經辯護人聲請勘驗證人高齊 安①112年1月10日警詢筆錄,影片時間0時22分50秒至0時23 分26秒,以證明依照高齊安所述,不能排除111年7月10日其 委託被告代購毒品之可能,但配合警方強制主導,而在筆錄 記載定性為買賣。②0時24分31秒至0時24分56秒,以證明依 照高齊安所述,取得毒品管道,不一定只有被告另有其他來 源,且縱使高齊安於原審判決附表一編號3之111年7月10日 去被告住處,亦可能直接施用被告持有的毒品而未給付價金 。③00時50分30秒至0時52分14秒,以證明證人高齊安所證被 告犯附表一編號3之111年7月10日販賣第二級毒品部分不可 採,高齊安與被告之間,並無買賣毒品意思表示合致,至多 僅成立幫助施用等語。然查,經本院當庭勘驗結果:①證人 高齊安於警詢敘述案發交易過程時,採一問一答,如果對於 警察訊問內容不理解時,會再向其確認理解問題內容後回答 ,警察也會針對高齊安所回答之問題確認之後記載筆錄。② 且其自由意志清楚,並無神智不清,有本院勘驗筆錄足佐( 本院卷第298至301、307至309頁)。是證人高齊安於警詢製 作筆錄過程中,係在員警提供譯文之對話紀錄下,詳細敘明 經過,該次警詢筆錄之記載亦甚為詳盡,詢問者復未加誘導 或有何違法取證情事,且本院觀察其警詢筆錄內容前後均屬 自由對答,復於警詢筆錄受詢問人處親自簽名以確認筆錄內 容,其證述應具任意性,復無證據得以證明認定其陳述當時 非係基於自由意志而為,或有何出於不正方法、違法取供之 情形,是以綜合其陳述當時之原因、過程、內容、功能等外 在環境加以觀察,堪認證人高齊安於警詢中所為陳述,應係 本於所見所聞加以陳述,信用性已獲得保障,陳述內容符合 前述「具有可信之特別情況」之「信用性」證據能力要件, 證人高齊安於警詢陳述時之外部附隨環境、狀況或條件等相 關事項觀之,可認具有較可信之特別情形;又證人高齊安前 揭警詢證述既與其於原審審判中所言不符,自無從再由其等 取得與上開審判外陳述之相同供述內容,且亦無從以卷存其 他證據代替,即為證明犯罪事實存否所必要,是揆諸前揭規 定及說明,證人高齊安於警詢時所證被告於附表一編號3有 販賣第二級毒品甲基安非他命乙節,認有證據能力。綜上, 證人高齊安於警詢之陳述有證據能力,被告及其辯護人據此 主張警詢所述無證據能力,不足採信。  2.證人高齊安於偵查所為之陳述,有證據能力:   ⑴證人高齊安於本院審理時經合法傳喚,無正當理由未到庭, 復經警執行拘提無著之情形,有本院送達證書、基隆市警察 局第三分局民國113年10月16日基警三分偵字第1130314163 號函在卷足憑(本院卷第179、231至237頁),是證人高齊 安顯無法到庭行交互詰問,本院衡酌其偵訊亦無何顯不可信 之情況。  ⑵辯護人於本院聲請勘驗證人高齊安於111年1月10日偵查筆錄 部分,影片00時06分03秒至00時09分06秒,以證明高齊安於 檢察官訊問時並不清楚,買賣毒品之定義,且高齊安明確指 出只有向被告購買過一次毒品(111年7月10日),但依其所 述,並無與被告有買賣毒品之意思表示合致。不能排除雙方 分別就毒品及觀音木雕單獨為贈與,可證證人高齊安證述被 告於附表一編號3(即111年7月10日)販賣第二級毒品部分 ,不可採等語,然經本院當庭勘驗結果:證人高齊安於警詢 敘述案發交易過程時,採一問一答,如果對於警察訊問內容 不理解時,會再向其確認理解問題內容後回答,警察也會針 對高齊安所回答之問題確認之後記載筆錄。且其自由意志清 楚,並無神智不清,有本院勘驗筆錄足佐(本院卷第298至3 01、311至312頁)。  3.綜上,證人高齊安於偵查之陳述有證據能力,被告及其辯護   人據此主張偵查無證據能力,不足採信。   ㈢證人簡銘助、高齊安未能於本院審理時到庭,給予被告反對 詰問,既非可歸責於法院事由,且本院已依其辯護人之請求 ,就證人先前於警詢、偵查不利於被告陳述部分,進行勘驗 ,予其充分辯明之機會,而上開不利於被告之陳述,又非作 為被告有罪之認定唯一證據,證人簡銘助、高齊安上開警詢 、偵查之陳述,合於詰問容許之例外,得為證據。 三、除上開爭執之證據能力外,其餘本判決認定犯罪事實所引用 之供述及非供述證據,並無證據證明係公務員違背法定程序 所取得,檢察官、辯護人經被告授權均表達沒有意見之旨, 本院審酌該等證據並無違法取得之情況,堪認適宜作為證據 ,而有證據能力。     貳、實體部分:   一、被告供述及辯稱:   被告固坦認於如附表一編號1至4所示之時間與簡銘助、高齊 安碰面之事實,惟均矢口否認有如附表一編號1至3所示販賣 第二級毒品甲基安非他命予簡銘助、高齊安、於如附表一編 號4所示之時地轉讓禁藥予高齊安,並辯稱:  ㈠就事實欄一、㈠即如附表一編號1部分:    1.被告辯稱:   我於109年7月20日因毒品案收押,同年10月出所後沒有再碰 毒品,簡銘助找我都是有目的,我不知道附表二編號1譯文 中「那個」是指什麼,碰面時簡銘助說有1個兄弟要拿(甲 基)安非他命,我說我沒有,拒絕簡銘助云云。  2.辯護人為其辯護:  ⑴簡銘助曾於112年7月5日訊問筆錄稱:「(問:為何上次你在 警詢及偵訊時稱:你於111年6月20日、111年6月23日有跟李 明輝交易毒品及111年6月21日李明輝有請你施用毒品?)答 :經我今日再次確認監聽譯文的內容,我發現我之前講的是 我記錯了,以我今日偵訊所述為準。」(偵字卷第328頁) 等語,可見簡銘助於偵查中經警方、檢察官以監聽譯文誘導 ,尚且供詞反覆,顯然其偵查中證述內容可信度極低。  ⑵且觀諸111年7月7日監聽譯文,被告:「有事嗎?有什麼事情 就對了?」簡銘助:「我、我、我想拿”那個”拉。」被告: 「沒關係啊,你不是差我嗎?你要還我嗎?」簡銘助:「後 天,我後天才有上班。」等語,縱使簡銘助所稱「那個」係 指安非他命,惟當時因簡銘助尚積欠答應給予被告之香菸及 其他物品,且被告當天趕著下午再出門工作,又被告知道簡 銘助沒有固定工作收入,後天才會去工作,因此當天根本沒 有資力購買毒品;再者,當日尚有被告在清潔公司的同事蔡 淑華在場與被告吃飯,又經被告檢視與簡銘助111年7月10日 之Line對話紀錄,始想起來7月7日當天簡銘助係拿剪頭髮用 的物品予被告,再於7月10日向被告討回,故被告當天並未 販賣毒品予簡銘助,足證簡銘助於警詢、偵查中所述並不實 在。  ㈡就事實欄一、㈠即如附表一編號2部分:  1.被告辯稱:簡銘助要給我香菸,但他一直沒拿給我云云。  2.辯護人為其辯護:  ⑴於111年8月7日監聽譯文,簡銘助於警詢供稱:「(問:(續 上)本次購得之安非他命你是否有施用?於何時、地以何方 式施用?是否確認係安非他命毒品?)答:有施用。111年6 月23日10時00分在基隆市○○區○○路000號(李明輝家中)將毒 品放入李明輝提供的玻璃球中點火燒烤成煙施用。確認是毒 品安非他命。」(偵字卷第97頁),惟時序上顯然不可能在 同年8月7日購買毒品後,又在時間更早的6月23日施用該毒 品,故簡銘助於警詢時所述顯有不合理之處。  ⑵於111年8月7日監聽譯文,簡銘助:「我要,”那個”。」被告 :「真的嗎?好阿你趕快過來吧。」、被告:「…有沒有什 麼那個,八堵不是有賣那個,什麼包。」簡銘助:「那沒開 拉,我剛才看過了。」被告:「看過了,喔,好,你隨便幫 我買一個飲料給我喝好了。」(偵字卷第96頁)等語,可見 簡銘助所稱「我要」、「那個」之間有明顯停頓,而被告當 時係以為簡銘助要給被告之前積欠的香菸及其他物品,因積 欠過久覺得不好意思,才會語氣略有遲疑,且從被告另外要 求簡銘助幫忙買食物、飲料之行為,可知被告並無販賣毒品 之意思,否則銀貨兩訖,雙方地位對等,被告對簡銘助頤指 氣使之態度,有違常理。  ㈢就事實欄一、㈠即如附表一編號3部分:    1.被告供述及辯解:    高齊安欠我新臺幣(下同)15萬5,000元,給我的錢應該是 先抵欠債,我不可能賣毒品給高齊安,高齊安的觀音木雕可 能來路不明贓物,我不可能收,且現執行的案件中,其中有 一案是販賣毒品給高齊安,我不可能再販賣毒品給咬過我的 人。  2.辯護人為被告辯護:    證人高齊安曾於113年4月21日(即本案原審宣判前3日)18 時許至被告住所,兩人對話內容略以:「(被告:對啊!怎 會跑一個神像出來?我就不知道神像在哪裡?我神像在哪裡 啊?)高齊安:神像就頭斷掉,那個就沒作用、那個…」、 「(被告:我什麼時候?我請你我操!)高齊安:三千塊又 還沒有還,人家想說我黑社會的,我在裡面就說…(被告:怎 麼會跑一個1500出來啦!1500是誰講的啦!)高齊安:1500 就是0.5克啊!差不多1500啊!(被告:你怎麼知道1500是0 .5克,我怎麼不曉得?)高齊安:0.5克就是我編的啊!030 2。(被告:0302什麼意思?)高齊安:我賣的,我賣0302 ,1500啊!合情合理吧!對不對!(被告:你賣0302,1500 那跟我什麼關係?你不能講我啊!你怎麼能夠誣賴我呢?) 高齊安:來,我的電話只有你敢打而已呀!」、「(被告: 所以說,狗屎你不要這樣啦!)高齊安:不是啦!人家就沒 有人認,我當然…」等語,有被告錄音光碟及錄音譯文可稽 。是上開對話內容,顯示高齊安自承系爭觀音木雕,已斷頭 失去作用,並無價值,被告斷無可能接受之。且高齊安自承 係因只有被告敢打高齊安的電話,又高齊安真正的毒品上游 沒人願意承認販賣或提供毒品,始在本案證稱被告係提供系 爭毒品之人等語,足證被告沒有於如附表一編號3之111年7 月10日販賣毒品予高齊安等語。    ㈣就事實欄一、㈡即如附表一編號4部分:    1.被告供述及辯解:     同居人很恨我玩(甲基)安非他命,我不可能把吸食器隨便 放在桌上讓高齊安拿來吸,請他吃毒品沒好處,毒品不便宜 云云。  2.辯護人為被告辯護:   證人簡銘助於112年7月5日偵查證稱:「(問:(提示111年 6月21日凌晨6時31分02秒起監聽譯文共2則)?A、B是何人 ?通話內容是何意思?)答:A是李明輝,B是我,一樣找李 明輝聊天。」、「(問:以現金多少向李明輝購買多少數量 毒品及毒品種類為何?是否銀貨兩訖?交易地點、時間為何 ?)答:我去李明輝家,是找李明輝聊天,我沒有用毒品。 」、「(問:112年6月21日高齊安也有在李明輝家?)答: 有。我在買完早餐,是高齊安騎機車載我到李明輝家,我們 3人就一起吃早餐,沒有施用毒品。」等語(偵字卷第326頁 ),再輔以前開高齊安所述,真正的毒品上游沒人願意承認 販賣或提供毒品予高齊安,才會供稱毒品是被告提供的,足 證被告並無於如附表一編號4(111年6月21日)轉讓毒品予 高齊安等語。 二、認定犯罪事實所憑證據及理由:     ㈠被告於附表一編號1至4所示時間,持手機1支(內含00000000 00號sim卡1張)與證人簡銘助、高齊安聯繫,其後有與上開 證人見面之事實,業據被告自承在卷,核與證人簡銘助於警 詢、偵訊時之證述,及證人高齊安於警詢、偵訊、原審證述 相符,復有如附表二所示通訊監察譯文、原審通訊監察書及 電話附表、google街景及地圖存卷足憑,此部分事實,均堪 認定。  ㈡就被告於事實欄一、㈠即如附表一編號1之販賣第二級毒品予 簡銘助部分:   1.證人簡銘助於警詢及偵查均證稱:附表二編號1是我與被告 之對話,是我要跟被告買(甲基)安非他命,譯文中「那個 」就是指(甲基)安非他命,我先坐公車去八堵火車站,再 坐計程車去被告家交易毒品,我用新臺幣(下同)500元跟 被告購買0.1公克(甲基)安非他命,我拿錢給被告,被告 拿1小包毒品給我,回家有施用確認是(甲基)安非他命, 我找被告是為了要買毒品,只要說「那個」,被告就知道是 要拿毒品,其不是轉讓、合資購買或是委託代購,我也找不 到被告的藥頭等語(偵卷第79至98頁、第233至240頁),足 認證人簡銘助所證述向被告購買安非他命之內容前後一致, 核與附表二編號1所示之通訊監察譯文語義相符,證人簡銘 助與被告間並無嫌隙,自無甘冒偽證罪之風險誣指被告之動 機,是證人簡銘助上開證述,堪以採信。  2.又販賣毒品為查緝甚嚴之犯罪,而偵查機關係使用通訊監察 之偵查手段偵查犯罪,亦為公眾週知之事實,買賣雙方在聯 絡時儘可能避開毒品種類、數量等,僅以暗示、隱晦之方式 ,實屬平常。查證人簡銘助證稱,其與被告見面係為拿甲基 安非他命,只需要跟被告講「那個」,被告即知悉其要拿甲 基安非他命,核與如附表二編號1之譯文中,已如前述,可 見證人簡銘助向被告表明要拿「那個」(甲基安非他命), 被告一口答允證人簡銘助,請證人簡銘助過來其住處,並無 任何拒絕之情,顯被告知悉證人簡銘助所稱之「那個」即為 甲基安非他命,況二人對話中雖未明確提及買賣毒品字眼, 然依上開譯文前後語意,若被告不知「那個」為何物,衡請 應再向證人簡銘助確認,惟被告是一口應允,顯與一般交易 常情有違,被告應知悉證人簡銘助欲購買安非他命,應可認 定。又如附表二編號1所示之譯文內容,核與證人簡銘助證 述情節相符,已足堪補強證人簡銘助所述之可信性,被告確 有如附表一編號1所示之時、地販賣第二級毒品甲基安非他 命予證人簡銘助。  3.被告又辯稱:是簡銘助尚積欠答應給予被告之香菸及其他物 品,且沒有固定工作收入,後天(111年7月9日)才會去工 作,因此當天(7日)根本無資力購買毒品,且當日被告與 同事蔡淑華吃飯,被告經檢視與簡銘助111年7月10日之Line 對話紀錄,始想起來7月7日當天簡銘助係拿剪頭髮用的物品 予被告,再於7月10日向被告討回,有同事蔡淑華可證被告 當天並未販賣毒品予簡銘助云云。然查:被告確係有於附表 一編號1之時、地販賣第二級毒品甲基安非他命予證人簡銘 助之犯行,已如前述。又果如被告所辯,於該(7)日係簡 銘助拿剪頭髮用的物品予被告,並於同年7月10日向被告討 回時,為何被告不僅未於警詢、偵查、原審中為上開辯解, 以供審認,又未具體說明其本身辯解前後不一之理由,更遑 論若證人簡銘助真係討回剪頭髮用的物品,豈可能如附表二 編號1所示之譯文所載對話「那個」之暗語,而不直接使用 指明實係剪頭髮物品等情,又何以需如該次譯文所示,彼此 大費周章特意見面,更足徵是證人簡銘助於附表一編號1之 時、地,為向被告購買甲基安非他命,才需如此為之,應可 認定。再者,證人簡銘助、蔡淑華,經本院合法傳喚、拘提 均未到庭,無從認定被告事後提出之證人蔡淑華、及與證人 簡銘助對話截圖,確有與此部分犯行有關連性,被告執前詞 空言否認此部分犯罪,不足採信。  ㈢就被告於事實欄一、㈠即如附表一編號2之販賣第二級毒品予 簡銘助部分:  1.證人簡銘助於警詢及偵查均證稱:附表二編號2是我與被告 之對話,譯文中「那個」就是指(甲基)安非他命,我要跟 被告買(甲基)安非他命,是先坐公車去全家打公共電話給 被告,被告說可以過去後,我再走路到被告家,我拿500元 給被告,被告拿1小包毒品給我,回家有施用確認是(甲基 )安非他命,交易現場沒有其他人;我找被告是為了要買毒 品,只要說「那個」,被告就知道是要拿毒品,其不是轉讓 、合資購買或是委託代購,毒品出問題就是找被告,我也找 不到被告的藥頭等語,足認證人簡銘助所證述向被告購買安 非他命之內容前後一致,核與附表二編號2所示之通訊監察 譯文語義相符,已足堪補強證人簡銘助所述之可信性。且證 人簡銘助與被告間並無嫌隙,自無甘冒偽證罪之風險誣指被 告之動機,是證人簡銘助上開證述,堪以採信。  2.又證人簡銘助證稱其與被告見面係為拿甲基安非他命,只需 要跟被告講「那個」,被告即知悉其要拿甲基安非他命,核 與如附表二編號2之譯文中,可見證人簡銘助向被告表明要 拿「那個」(甲基安非他命),被告均一口答允證人簡銘助 ,請證人簡銘助過來其住處,並無任何拒絕之情,顯被告知 悉證人簡銘助所稱之「那個」即為甲基安非他命,二人於對 話中雖未明確提及買賣毒品字眼,然依上開譯文前後語意, 若被告不知「那個」為何物,衡請應再向證人簡銘助確認, 但被告一口應允,與一般交易常情有違,被告應該知道證人 簡銘助欲購買安非他命。又被告辯稱「那個」之語即為「香 菸」並非違禁物,若依被告所辯,證人簡銘助係拿香菸給伊 ,直接於對話中稱「香菸」,毋需用「那個」之暗語取代香 菸,上開譯文內容核與證人簡銘助證述情節相符,已足堪補 強證人簡銘助所述之可信性,被告確有如附表一編號2所示 販賣第二級毒品甲基安非他命予證人簡銘助之犯行。   3.至被告辯稱被告簡銘助不可能在111年8月7日向被告購買毒 品後,而於111年6月23日在被告家處施用毒品,時間錯置等 語,然證人簡銘助於員警詢問時,除了本案經檢察官起訴之 如附表一編號1、2之犯行外,同時還提示111年6月20、21、 23日監聽譯文詢問被告有無該日販賣毒品予簡銘助,故無被 告所辯,證人簡銘助於111年8月7日向被告購買毒品後,於1 11年6月23日施用毒品時間錯置之情。  4.被告另辯稱當時係以為簡銘助要還之前積欠的香菸及其他物 品,才要求簡銘助幫忙買食物、飲料之行為,可知被告並無 販賣毒品之意云云,然查,觀諸如附表二編號2所示之譯文 已出現「那個」字眼,即表示證人簡銘助要如先前交易經驗 般向被告購買毒品,已如前述,並無顯示證人簡銘助要償還 被告香菸等物,更遑論若該次會面僅係香菸、飲料,彼此雙 方何需如此大費周折,特意會面,更足徵確如簡銘助所述, 就是在為不法甲基安非他命交易。  ㈣就被告於事實欄一、㈠即如附表一編號3之販賣第二級毒品予 高齊安部分:  1.證人高齊安於警詢、偵訊及原審證稱:附表二編號3部分是 被告跟我追討積欠賭金3,000元,被告帶了酒跟(甲基)安 非他命來,被告推銷(甲基)安非他命給我,我拿1尊觀音 木雕給被告,「不錯的酒」是指約翰走路和(甲基)安非他 命,「工具」是指我家中沒有吸食毒品的工具,被告帶了0. 5公克的(甲基)安非他命到我家,我們就一邊聊一邊施用 ,當時我沒有錢,我就拿一尊價值1,500元以上的觀音木雕 讓他帶回去,是施用(甲基)安非他命的對價,和欠他的賭 資沒有關係等語,是證人高齊安前後所述向被告買毒乙節大 致相符,核與如附表二編號3所示之通訊監察譯文相符,證 人高齊安所證情節,可信性甚高,應可採信。雖證人高齊安 於原審審理時,雖曾一度陳稱附表一編號3部分被告拒收木 雕云云,惟經檢察官及原審法官再度確認時始確認其於偵查 所述為真,堪認應係原審審理時因與被告有多年交誼,且係 當庭親自面對面,被告又曾多次發言干擾證人高齊安證述, 故其間存在一定之人情壓力所致,是以證人高齊安所言雖容 有些許矛盾齟齬,亦屬情理之中,並無影響其所言之憑信性 。  2.又如附表二編號3所示譯文內容,其中有「那個」、「工具 」等字眼,與毒品吸食之行為有文義上之相關,是以堪認屬 同道者溝通之暗語,亦如同簡銘助般交易所共用之暗語,上 開譯文內容核與證人高齊安證述情節相符,已足堪補強證人 高齊安所述之可信性,被告確有如附表一編號3所示販賣第 二級毒品甲基安非他命予證人高齊安之犯行。  3.被告固辯以其與證人高齊安間有其他債務,並提出借據及本 票正本供原審查核後影印附卷(原審卷第205至207頁),惟 觀之其上本票日期距案發時已有10年以上,且被告所述販毒 予證人高齊安之前案交易毒品時間為109年5、6月間,有原 審109年度訴字第589號判決發生時間,亦在此筆債務之後, 是以更可證明是否積欠被告債務,與是否為被告販賣毒品之 對象,當中並無任何關聯性。至販毒者是否會再販賣或轉讓 毒品予前案之相同對象,當中無必然肯定或否定之關聯性, 端與個人性格與交友範圍相關,是被告此部分所辯,亦難為 其有利之認定。    4.被告雖提出證人高齊安於113年4月21日18時許至其住所之對 話紀錄(上證2),以顯示高齊安自承觀音木雕,已斷頭失 去作用,並無價值,被告斷無接受之可能,且因販毒給高齊 安之上游沒人願意承認販賣或提供毒品予高齊安,只因被告 敢打高齊安的電話,才指證被告是販毒上手,足證高齊安所 述被告於如附表一編號3之時、地有販賣毒品乙節,並不可 採云云。然查,被告確係有於附表一編號3之時、地販賣第 二級毒品甲基安全他命予證人高齊安之事實,已如前述。且 有關證人高齊安交付觀音木雕作為向被告購買毒品之對價等 情,為證人高齊安於接受員警詢問「其與被告交易毒品之正 確時間跟地點時」陳述其交付價值1,500元觀音木雕予被告 購買毒品安非他命使用,因為證人高齊安沒有錢,而拿價值 相同之物讓被告變賣(偵卷第127頁),若果如被告所辯, 觀音木雕已斷頭已無價值,且因真正賣毒者不承認,才指證 被告等情,何以證人高齊安亦未於警詢、偵查、原審證述就 此情為有利於被告之陳述,被告不僅未於警詢、偵查、原審 中為上開辯解,顯被告辯稱觀音木雕斷頭、證人高齊安因其 購買毒品之上游不承認,而反指被告為賣毒品給其等情,是 事後維護之詞,不可採信。是被告提出其於111年4月21日與 證人高齊安對話紀錄,不僅是與被告在庭外接觸後,翻異其 詞時由被告片面錄音,核與上開客觀實情不符,難以為有利 被告之認定。  ㈤就被告於事實欄一、㈠即如附表一編號4之轉讓禁藥予高齊安 部分:    1.證人高齊安於⑴警詢證稱:載簡銘助去被告家時有與簡銘助 共同施用被告提供之毒品安非他命等語(偵卷第123頁);⑵ 偵查證稱:我去李明輝家,剛好看到李明輝家中客廳的桌上 有吸食器跟安非他命,安非他命已經放在吸食器裡面了,那 時候我有問過李明輝可不可以用,他說好,我就拿來施用, 我吸了兩口以後,後來簡銘助就跟李明輝打電話聯絡說他在 八堵,我就幫李明輝去八堵載簡銘助到李明輝家。把簡銘助 載到李明輝家後,我跟他們聊一下天,之後就離開了,我看 到李明輝家客廳桌上還有吸食器跟安非他命,是我出李明輝 家前施用剩下的,我問李明輝可不可以拿來施用,李明輝說 可以,我就又拿來吸兩口。簡銘助在我施用之後,跟我使用 同一組吸食器,吸食安非他命等語(偵卷第257頁)。⑶原審 證稱:「狗屎」是我的外號,高齊安高大爺是指我,當天我 去被告家,看到他桌上有吸食器跟(甲基)安非他命,已經 放在吸食器裡面了,我有問過被告可不可以用,他說好,我 就拿來施用,我吸了兩口,沒有給錢。後來簡銘助就跟被告 打電話說他人在八堵,我就幫被告去八堵載簡銘助到李明輝 家,這兩口沒有給錢等語(原審卷第247頁),足認證人高 齊安前後所述被告無償提供安非他命供其施用乙節均大致相 符,且其所述亦與附表二編號4所示之通訊監察譯文相符, 證人高齊安所證情節,可信性甚高,應可採信。又證人高齊 安於原審審理時,雖曾一度陳稱附表一編號4部分為自己帶 毒品至被告住所施用云云,惟經檢察官及原審法官再度確認 時始更易為原本偵訊時之說法,堪認應係審理時因與被告有 多年交誼,且係當庭親自面對面,被告又曾多次發言干擾證 人高齊安證述,故其間存在一定之人情壓力所致,是以證人 高齊安所言雖容有些許矛盾齟齬,亦屬情理之中,並無影響 其所言之憑信性。  2.觀之如附表二編號4所示譯文內容,其中有「吸個2口」字眼 ,與毒品吸食之行為有文義上之相關,是以堪認屬同道者溝 通之暗語,堪以補強證人高齊安所述之可信性,另證人簡銘 助於警詢、首度偵訊中,均一致證稱其於附表一編號4部分 ,被告確有讓其及證人高齊安一同施用甲基安非他命等語( 偵卷第87頁、第236頁),雖事後翻異前詞,改稱並無與證 人高齊安一同施用被告無償請客之甲基安非他命,是之前記 錯云云(偵卷第326頁),然衡之該次偵訊距離案發時間較 久,人之記憶隨時間淡化為常情,應認其最初說法較為可信 ,其與證人高齊安確均有受被告招待甲基安非他命施用無疑 ,亦堪輔佐認定證人高齊安之證述為真實。綜上,被告確有 如附表一編號4所示轉讓禁藥甲基安非他命予證人高齊安之 犯行,應可認定。   3.被告另辯稱證人簡銘助於偵查證稱:111年6月21日高齊安騎 機車載我到李明輝家,伊是找李明輝聊天,3人一起吃早餐 ,沒有施用毒品等語(偵字卷第326頁),參以高齊安於113 年4月21日原審宣判前3天向被告表示因沒人願意承認販賣或 提供毒品予高齊安,才稱被告有提供毒品給伊等語,足認被 告沒有在如附表一編號4所示時、地轉讓毒品予高齊安云云 。然如前2.所述,證人簡銘助、高齊安均證稱被告於如附表 一編號4轉讓禁藥予高齊安之事實,證人簡銘助、高齊安與 被告碰面之目的係向被告取得毒品,故而,證人簡銘助對譯 文中當被告告知他(高齊安)說他再吸2口再過去之意思為 高齊安在被告那邊施用毒品,表示要再吸食兩口,才過來載 伊等語相符(偵卷第87頁),證人簡銘助雖事後翻異其詞, 不排除係受被告之人情壓力所致,應以其警詢及初次偵訊時 所述,證詞未受污染時,較為可採。又倘如有被告提出上證 2之譯文證人高齊安自承其毒品上游非被告,然該譯文內容 之真實性,既有如前述可疑之處,自無從推翻上開積極事證 之真實性。 三、販賣毒品係違法行為,非可公然為之,且有其獨特之販售通 路及管道,復無公定價格,容易增減分裝之份量,而每次買 賣之價量,可能隨時依雙方關係深淺、資力、需求量及對行 情之認知、來源是否充裕、查緝鬆嚴、購買者被查獲時供述 購買對象之可能風險評估等,而異其標準,非可一概而論。 如行為人否認犯罪,法院固無從逕憑卷證資料確悉其販入毒 品之價格與欲售出價格之差價為何,以致無從計算其販入及 售出之差價若干,然而,近年來政府為杜絕毒品之氾濫,對 於查緝施用及販賣毒品之工作,無不嚴加執行,販賣毒品罪 又係重罪,設若無利可圖,衡情一般持有毒品之人當無輕易 將所持有之毒品轉售他人而甘冒於再次向他人購買時,被查 獲移送法辦並受長期自由刑之理,且不論係以何包裝之毒品 ,均可任意分裝或增減其份量,而每次買賣之價量,亦隨前 述因素而為機動地調整,因之販賣之利得,除經被告明確詳 敘,或有帳冊記載價量均臻明確外,委難查得實情。職是之 故,縱未確切查得販賣所得賺取之實際差價,但除別有事證 ,足認係按同一價格轉讓,確未牟利外,尚難執此即認非法 販賣之事證有所不足,致知過坦承者難辭重典,飾詞否認者 反得逞僥倖,而失情理之平。查被告就附表一編號1至3部分 所示與證人簡銘助、高齊安交易甲基安非他命,均屬有價交 易,雖自卷內資料無從得悉被告毒品進價,以致未能得知其 取得價金或觀音木雕後實際獲取之差額利潤若干,然揆諸前 開說明,自有從中牟利之意圖,要無疑問。 四、綜上,本案事證明確,被告上開犯行,均堪以認定,應予依 法論科。 參、論罪: 一、甲基安非他命為毒品危害防制條例第2條第2項第2款所明定 之第二級毒品,亦屬藥事法所稱之「禁藥」(即藥事法第22 條第1項項第1款所稱之「經中央衛生主管機關明令公告禁止 製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之毒害藥品」)。而 明知為禁藥而轉讓者,藥事法第83條第1項亦定有處罰明文 。行為人轉讓甲基安非他命(未達法定應加重其刑之一定數 量)予成年男子,同時該當藥事法第83條第1項轉讓禁藥罪 及毒品危害防制條例第8條第2項轉讓第二級毒品罪之構成要 件,應依重法優於輕法之原則,擇較重之轉讓禁藥罪論處。 核被告如附表一編號1至3所為,均係犯毒品危害防制條例第 4條第2項之販賣第二級毒品罪(共3罪),如附表一編號4所 示轉讓甲基安非他命之數量,無證據達淨重10公克之加重其 刑標準,轉讓對象亦係成年人,故核被告此部分所為,係犯 藥事法第83條第1項之轉讓禁藥罪。 二、被告各為販賣甲基安非他命前所為持有之行為,為各次販賣 之高度行為所吸收,不另論罪。至藥事法第83條第1項並未 處罰持有禁藥之行為,自不生被告持有、轉讓禁藥甲基安非 他命間之低度、高度行為論罪之問題。 三、被告所犯上開4罪,犯意各別,行為互殊,應予分論併罰。 四、被告前因違反毒品危害防制條例等案件,分別經原審定應執 行有期徒刑1年、3年4月確定,並經接續執行,於108年4月8 日執行完畢出監付保護管束,於109年8月21日保護管束期滿 假釋未經撤銷視為執行完畢一情,有本院被告前案紀錄表在 卷可稽,其於有期徒刑執行完畢後5年內,分別故意再犯本 案有期徒刑以上之4罪,均符合刑法第47條第1項所定之累犯 要件,惟依司法院大法官釋字第775號解釋意旨,於被告構 成累犯之情形,若不分情節一律加重最低本刑,有違憲法罪 刑相當原則,故於上開規定修正前,法院應就具體個案,裁 量是否加重最低本刑。本院審酌本案各次犯罪情節,尚無最 低本刑無法收矯正之效或不足以維持法秩序之情形,為免被 告所受之刑罰超過其所應負擔之罪責,爰依司法院大法官釋 字第775號解釋意旨,裁量均不予加重最低本刑。 五、刑法第59條之規定,犯罪之情狀顯可憫恕,認科以最低度刑 仍嫌過重者,得酌量減輕其刑,同法第57條規定,科刑時應 審酌一切情狀,為科刑重輕之標準,於裁判上酌減其刑時, 應就犯罪一切情狀(包括刑法第57條所列舉之10款事項), 予以全盤考量,審酌其犯罪有無可憫恕之事由,以為判斷。 故適用第59條酌量減輕其刑時,並不排除第57條所列舉10款 事由之審酌,惟其程度應達於確可憫恕,始可予以酌減(最 高法院70年度第6次刑事庭會議決議可資參照)。再者,同 為販賣第二級毒品之人,其原因動機不一,犯罪情節未必盡 同,或有大盤毒梟者,亦有中、小盤之分,甚或僅止於吸毒 者友儕間為求互通有無之有償轉讓者亦有之,其販賣行為所 造成危害社會之程度自屬有異,法律科處此類犯罪,所設販 賣第二級毒品之法定最低本刑卻同為「無期徒刑、10年以上 有期徒刑」,其法定刑不可謂不重。於此情形,倘依其情狀 處以有期徒刑,即足以懲儆,並可達防衛社會之目的者,自 非不可依客觀之犯行與主觀之惡性二者加以考量其情狀,是 否有可憫恕之處,適用刑法第59條之規定酌量減輕其刑,期 使個案裁判之量刑,能斟酌至當,符合比例原則。查本案被 告李明輝販賣第二級毒品部分,其雖否認犯罪,然其販售之 毒品對象非眾,僅有證人簡銘助、高齊安2人,歷次販出價 量不高,對社會造成之危害尚無從與販賣毒品之大盤、中盤 相提並論,對社會之危害稍低,本院認若就其所犯如附表一 編號1至3之販賣第二級毒品之3罪論處無期徒刑或10年以上 有期徒刑,就本案情形未免過苛,在客觀上尚足以引起一般 人之同情,情堪憫恕,均依刑法第59條規定酌減其刑。 肆、維持原判決及駁回上訴之理由:   原判決同上認定,就被告所犯如事實欄一、㈠所載毒品危害 防制條例第4條第2項之販賣第二級毒品罪(共3罪)、如事 實欄一、㈡所載藥事法第83條第1項轉讓禁藥罪之犯罪事證明 確,並就所犯販賣第二級毒品罪部分,均依刑法第59條規定 酌減輕其刑後,說明以行為人之責任為基礎,審酌:第二級 毒品甲基安非他命戕害他人身心健康甚鉅,被告竟為本案各 販賣第二級毒品、轉讓禁藥犯行,戕害他人身心健康外,所 為亦足助長毒品氾濫並增加施用毒品之人口,而染上吸毒者 為索得吸毒之資金,甚至涉險而為竊盜、搶奪等財產犯罪, 後續衍生之治安問題更係社會安寧之重大隱憂,殊非可取。 又被告就本案全部犯行均全盤否認,犯後態度不佳,堪認其 全無悛悔之心,及被告雖為累犯,惟依司法院大法官釋字第 775 號解釋意旨,裁量均不予加重最低本刑,兼衡其素行、 犯罪動機、目的、手段、情節、交易、轉讓毒品之數量、自 述智識程度、經濟狀況等情等一切情狀,就販賣第二級毒品 罪,各分別量處有期徒刑8年(共3罪),就轉讓禁藥罪處有 期徒刑7月。並就沒收部分說明:未扣案之手機1支(內含00 00000000號sim卡1張),均係供被告於如附表一編號1至3各 次犯行所用之物,應依毒品危害防制條例第19條第1項、第3 項規定,分別諭知沒收(追徵)。又被告分別於如附表一編 號1至3所示之販賣第二級毒品犯罪所得,未據扣案,依刑法 第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收(追徵)。並 審酌被告所犯各罪之犯罪情狀、罪質及侵害法益,兼顧刑罰 衡平之要求及矯正被告之目的而為整體評價後,定其應執行 有期徒刑9年6月等旨。核其所為之論斷,係於法定刑度範圍 之內,予以量定,客觀上並無明濫權或失之過輕之情形。是 被告仍執前詞提起上訴,指摘原審認定事實有誤,請求改判 無罪,為無理由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官張詠涵提起公訴,檢察官陳玉華到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  15  日          刑事第十二庭 審判長法 官 許泰誠                    法 官 魏俊明                    法 官 鍾雅蘭   以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 許芸蓁 中  華  民  國  114  年  1   月  15  日 【附表一】:被告李明輝販賣第二級毒品及轉讓禁藥之犯罪       事實及罪刑表 編號 交易(或轉讓)時間 交易(或轉讓)地點 交易對象 販賣毒品行為方式、數量及價金或轉讓禁藥行為方式及數量     原審主文      1 111年7月7日12時30分許 基隆市○○區○○路000號 簡銘助 簡銘助於111年7月7日8時34分至12時14分以持用之0000000000號行動電話與李明輝持用之0000000000號行動電話聯絡甲基安非他命交易事宜,李明輝於左列時地會面,並將價值500元,約0.1公克之甲基安非他命販賣予簡銘助。 李明輝販賣第二級毒品,處有期徒刑8年。 未扣案之手機(內含0000000000號sim卡1張)及犯罪所得新臺幣500元均沒收之,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 2 111年8月7日10時許 基隆市○○區○○路000號 簡銘助 簡銘助於111年8月7日9時39分以持用之00000000號電話與李明輝持用之0000000000號行動電話聯絡甲基安非他命交易事宜,李明輝於左列時地會面,並將價值500元,約0.1公克之甲基安非他命販賣予簡銘助。 李明輝販賣第二級毒品,處有期徒刑8年。 未扣案之手機(內含0000000000號sim卡1張)及犯罪所得新臺幣500元均沒收之,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 3 111年7月10日1時20分許 基隆市○○區○○街00巷0號5樓 高齊安 李明輝於111年7月10日0時40分至1時6分27秒以持用之0000000000號行動電話與高齊安持用之0000000000號行動電話聯絡甲基安非他命交易事宜,李明輝於左列時地會面,並將價值約0.5公克之甲基安非他命販賣予高齊安,高齊安則交付價值1,500元之觀音木雕1尊予李明輝為代價。 李明輝販賣第二級毒品,處有期徒刑8年。 未扣案之手機(內含0000000000號sim卡1張)及犯罪所得觀音木雕1尊均沒收之,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 4 111年6月21日6時許 基隆市○○區○○路000號 高齊安 李明輝於左列時地與高齊安會面,無償轉讓不詳重量(無證據達淨重10公克以上)之甲基安非他命予高齊安施用。 李明輝明知禁藥而轉讓,處有期徒刑7月。 【附表二】:李明輝販賣第二級毒品及轉讓禁藥相關監察譯文 編號 通話時間 通話方向、對象     通話對象及內容  卷頁 所涉犯罪事實 1 111年7月7日8時3分24秒 簡銘助0000000000→李明輝0000000000 簡銘助:喂,喂 李明輝:喂,什麼事? 簡銘助:哥哥,你今天有上班嗎? 李明輝:有啊,有上班啊 簡銘助:有喔 李明輝:今天上班,對啊 簡銘助:喔 李明輝:嘿啊,有什麼事嗎?我中午會回     去啦 簡銘助:沒有啦,我想。蛤? 李明輝:中午才會回家,中午會回去一下 簡銘助:中午喔 李明輝:中午啊 簡銘助:中午12點嗎? 李明輝:對啊 簡銘助:好好好好 李明輝:嗯 簡銘助:那我11點多過去 李明輝:有事嗎?有什麼事情就對了? 簡銘助:我我我想拿那個啦 李明輝:沒關係啊,你不要差我嗎?你要     還我嗎? 簡銘助:後天,我後天才有上班 李明輝:好好好好好,那就中午再說了     齁,我差不多12點鐘會到家 簡銘助:好好好 偵4821卷第91至93頁 附表一編號1 111年7月7日11時37分29秒 簡銘助0000000000→李明輝0000000000 簡銘助:喂 李明輝:喂 簡銘助:哥哥喔 李明輝:喂 簡銘助:喂,哥哥喔 李明輝:你在哪裡了? 簡銘助:我等公車 李明輝:等公車,在哪裡等公車 簡銘助:我們家這邊 李明輝:你現在才要出來啊? 簡銘助:對啊 李明輝:好好好好好 簡銘助:好好 111年7月7日12時14分32秒 簡銘助0000000000→李明輝0000000000 李明輝:喂 簡銘助:喂,哥哥喔 李明輝:嘿 簡銘助:我快到了啦 李明輝:你到哪裡?你在哪裡啦? 簡銘助:我到那個八堵火車站 李明輝:怎麼在八堵火車站,啊我會倒     我,要坐計程車上來嗎?花70元     坐計程車不會 簡銘助:蛤? 李明輝:那你要用走路的過來啊? 簡銘助:好好好 李明輝:你要走路過來,我可能要直接去     上班了喔 簡銘助:我知道我知道 李明輝:不然你坐計程車70塊嘛 簡銘助:好 李明輝:到這邊來啊 簡銘助:好好好 李明輝:好好好,掰掰 2 111年8月7日9時39分50秒 簡銘助00000000→李明輝0000000000 簡銘助:喂,喂 李明輝:嗯? 簡銘助:喂,哥哥喔,我在全家耶 李明輝:你在全家幹嘛? 簡銘助:沒有啊? 李明輝:沒有就沒有事啊 簡銘助:我可以去找你嗎? 李明輝:你在哪一個全家? 簡銘助:八堵橋那個全家 李明輝:你怎麼跑到那邊幹嘛? 簡銘助:沒有,媽媽去台北我就出來了 李明輝:你沒有在家乖乖的 簡銘助:媽媽說我可以出來,我就出來了 李明輝:真的喔 簡銘助:哥哥,我去找你喔 李明輝:找我?幹嘛? 簡銘助:我要那個 李明輝:真的嗎?好啊你趕快過來吧 簡銘助:嗯 簡銘助:ㄟ,我看一下,有沒有什麼那     個,八堵不是有賣那個,什麼包 李明輝:那沒開啦,我剛才看過了 簡銘助:看過了,喔,好,你隨便幫我買     一個飲料給我喝好了 李明輝:好,我去找你 簡銘助:好,掰掰 偵4821卷第95至96頁 附表一編號2 3 111年7月10日0時40分19秒 李明輝0000000000→高齊安0000000000 高齊安:喂,喂 李明輝:你在幹嘛? 高齊安:沒有啊,吃飯 李明輝:在吃飯,現在11點12點多1點了 高齊安:對啊,我看NBA 李明輝:前幾天跟我講說,這幾天就可以     幫我那個,怎麼都沒有啊? 高齊安:就還... 李明輝:什麼? 高齊安:就還沒有那個 李明輝:說真的,狗屎你不要跟我打哈     哈,你知道嗎?到底怎麼樣?     喂? 高齊安:喂 李明輝:你現在在家裡面是不是? 高齊安:嗯 李明輝:你要不要過來 高齊安:我沒有車子 李明輝:你沒有車子?為什麼沒有車子?     沒有摩托車啊? 高齊安:對啊 李明輝:幹,那你現在怎麼樣嘛?你那邊     看怎麼樣嘛?你說一個有的啦?     蛤?喂? 高齊安:喂 偵4821卷第123至126頁 附表一編號3 111年7月10日0時40分19秒 李明輝0000000000→高齊安0000000000 李明輝:我說你過來,我這邊有那個..有     不錯的酒要請你吃 高齊安:我,我家只有我一個人 李明輝:什麼你家剩下你一個,你他媽你     全家神經病啊?你家為什麼剩下     你一個人? 高齊安:我家只有我一個人啊 李明輝:喔喔,都去宜蘭啦 高齊安:嘿啊 李明輝:喔,那等下我去找你 高齊安:喔,好,可以啊 李明輝:好不好,你家真的沒有別人 高齊安:沒有啊 李明輝:你家不要還有人喔 高齊安:沒有,沒有人 李明輝:好啦好啦好啦,10分鐘我過去,     齁,OK,可以嗎? 高齊安:嗯 李明輝:好,OK,掰掰 111年7月10日0時55分18秒 李明輝0000000000→高齊安0000000000 高齊安:喂,喂 李明輝:狗屎喔 高齊安:嗯 李明輝:你那邊有那個工具嗎? 高齊安:嗯,沒有 李明輝:什麼都沒有啊? 高齊安:嗯 李明輝:挖操,什麼都沒有,那我還要媽     的,帶去會不會被那個啊 高齊安:我這裡沒有工具 李明輝:我知道,那我到,你再過5分     鐘,下來在樓下等我 高齊安:你上來就好了啊 李明輝:你們要打開啊,不然我怎麼上去     啊 高齊安:啊你叫我開門啊 李明輝:我怕有巡邏車啊 高齊安:蛤? 李明輝:我怕會有巡邏車啊 高齊安:巡邏車,哪有 李明輝:對啊,我會怕啊 高齊安:那... 李明輝:你家樓下常常有巡邏車 高齊安:哪有 李明輝:因為我會怕啊 高齊安:哪有常常有巡邏車 111年7月10日0時55分18秒 李明輝0000000000→高齊安0000000000 李明輝:我等一下,我穿衣服以後,我就     騎機車過去,你馬上... 高齊安:你多久會到 李明輝:多久啊,我大概5分鐘 高齊安:我5分鐘開門 李明輝:好啊 高齊安:嗯 李明輝:掰 111年7月10日1時6分27秒 李明輝0000000000→高齊安0000000000 高齊安:喂喂 李明輝:快點開門啊 高齊安:我開了啊 4 111年6月21日6時35分2秒 李明輝0000000000→簡銘助0000000000 李明輝:啊助啊 簡銘助:嘿嘿 李明輝:你在85度V那個什麼賣早餐的,     那個什麼小籠包,開封包那個是     不是? 簡銘助:對 李明輝:你身上有多少錢啊? 簡銘助:500 李明輝:500啊 簡銘助:對 李明輝:你那個小籠包,1分多少錢?60     元? 簡銘助:差不多吧 李明輝:60塊(問旁邊的人,你們有沒有     要吃?開封包?小籠包啦,要     嗎?) 簡銘助:我知道啊 李明輝:買個3份好了啦 簡銘助:買3份喔? 李明輝:3份,然後3杯豆漿 簡銘助:豆漿? 李明輝:對 簡銘助:3杯 李明輝:3杯豆漿 簡銘助:好,阿3份小籠包 偵4821卷第120至122頁 附表一編號4 111年6月21日6時35分2秒 李明輝0000000000→簡銘助0000000000 李明輝:對,阿那個買好以後,我叫那個     高齊安高大爺去載你 簡銘助:蛤? 李明輝:高齊安高大爺他會去載你 簡銘助:你說那個狗屎喔? 李明輝:狗屎啊對,不要叫人家狗屎,人     家高大爺你在狗屎 簡銘助:喔 李明輝:嘿,高齊安他會載你 簡銘助:好 李明輝:他說他再吸個兩口再過去,齁 簡銘助:好,好 李明輝:好,OK,掰掰 簡銘助:掰掰

2025-01-15

TPHM-113-上訴-3436-20250115-1

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