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臺灣新北地方法院

定其應執行刑

臺灣新北地方法院刑事裁定             114年度聲字第825號 聲 請 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 受 刑 人 鄭弘林 (現於法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(113年度執聲字第538號、114年度執緝字第279號),本院裁 定如下:   主 文 鄭弘林所犯如附表所示各罪所處之刑,應執行有期徒刑壹年。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人鄭弘林因違反毒品危害防制條例等案 件,先後經判決確定如附表,應依刑法第53條、第51條第5 款及第50條第2項(聲請書漏載),定其應執行之刑,爰依 刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。 二、按刑法第50條規定:「裁判確定前犯數罪者,併合處罰之。但有下列情形之一者,不在此限:一、得易科罰金之罪與不得易科罰金之罪。二、得易科罰金之罪與不得易服社會勞動之罪。三、得易服社會勞動之罪與不得易科罰金之罪。四、得易服社會勞動之罪與不得易服社會勞動之罪。前項但書情形,受刑人請求檢察官聲請定應執行刑者,依第51條規定定之。」刑法第53條亦規定:「數罪併罰,有二裁判以上者,依同法第51條之規定,定其應執行之刑。」以及刑法第51條第5款規定:「數罪併罰,分別宣告其罪之刑,宣告多數有期徒刑者,於各刑中之最長期以上,各刑合併之刑期以下,定其刑期,但不得逾30年。」 三、經查: (一)應以有期徒刑7月為下限、有期徒刑1年4月為上限:   1.受刑人鄭弘林因違反毒品危害防制條例等案件,分別經判 處如附表所示之刑,而且均已分別確定在案,有附表所示 各罪之判決書及法院前案紀錄表各1份在卷可稽。又本件 係得易科罰金之刑與不得易科罰金之刑之合併定其應執行 刑(是否得易科罰金如附表),受刑人已出具定刑聲請切 結書1紙,請求將附表所示各罪聲請合併定其應執行刑, 故檢察官所為本件聲請應屬正當。   2.附表編號1至2所示各罪,經本院以112年度審易字第1800 號判決定其應執行有期徒刑7月確定,亦有前揭法院前案 紀錄表可資佐證,是定其應執行時除不得重於附表所示各 罪之有期徒刑加計之總和外,亦應受內部界限之拘束,即 應以該定其應執行刑結果及附表編號3至4所示之罪之宣告 刑的總和(即有期徒刑1年4月)為上限,又因附表所示各 罪之宣告刑最長期者為有期徒刑7月,則應以有期徒刑7月 為定其應執行刑之下限。 (二)受刑人應執行有期徒刑1年:   1.由於附表所示各罪分別為施用第一級毒品罪(2罪)、施 用第二級毒品罪(2罪),犯罪的動機、目的、類型、行 為態樣與手段相仿,所侵害者又都不是他人具有不可替代 性、不可回復性的個人法益,責任非難重複程度較高,而 且施用毒品行為,與一般犯罪行為有截然不同的性質,本 質上為藥物濫用、物質依賴,自殘性質明顯,侵害或侵害 的危險性十分隱晦,實在沒有大幅執行的必要,可以酌定 比較低的執行刑。   2.審酌受刑人4次施用毒品的時間橫跨於民國112年1月16日 至112年9月8日之間(間隔8個月左右),是因為2次被採 集尿液以後,檢驗結果都呈現可待因、嗎啡、安非他命、 甲基安非他命陽性反應,才會被認定先後施用第一級、第 二級毒品(即附表編號1、2及3、4),分別屬於相近時間 的施用行為,行為之間的獨立性非常薄弱。又縱使施用毒 品的行為不能認定為集合犯,也不能忽視毒品成癮者容易 反覆施用的現實結果,另外再一併考量毒品濫用應有其他 各式各樣的因素,監禁手段對於施用毒品問題的矯治效能 有一定程度的極限之後,本院認為受刑人應執行有期徒刑 1年最適當,但因為本件是得易科罰金之刑與不得易科罰 金之刑併合處罰,並沒有必要再另外諭知易科罰金之折算 標準。 (三)受刑人已於定刑聲請切結書表示無意見,又自受刑人填寫 定刑聲請切結書時起至法院裁定時止,法院定其應執行刑 所應考量之因子,並未出現重大變動,依刑事訴訟法第47 7條第3項規定,「顯無必要」另以言詞或書面予受刑人陳 述意見之機會。       四、依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第50條第2項、第53條、 第51條第5款,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  25  日          刑事第十庭 法 官 陳柏榮 上列正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後十日內敘明抗告理由,向本院提 出抗告狀。                書記官 童泊鈞 中  華  民  國  114  年  3   月  25  日

2025-03-25

PCDM-114-聲-825-20250325-1

簡上附民
臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定      114年度簡上附民字第4號 原 告 莊素津 被 告 許健峯 上列被告因詐欺等案件(114年度金簡上字第3號),經原告提起 請求損害賠償之附帶民事訴訟,因事件繁雜非經長久之時日不能 終結其審判,應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附帶民 事訴訟移送本院民事庭,特此裁定。 中 華 民 國 114 年 3 月 25 日 刑事第十庭 審判長法 官 劉景宜 法 官 王麗芳 法 官 陳柏榮 上列正本證明與原本無異。 本裁定不得抗告。 書記官 童泊鈞 中 華 民 國 114 年 3 月 25 日

2025-03-25

PCDM-114-簡上附民-4-20250325-1

臺灣新北地方法院

定其應執行刑

臺灣新北地方法院刑事裁定             114年度聲字第998號 聲 請 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 受 刑 人 曾智佳 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(114年度執聲字第653號、114年度執字第2152號),本院裁 定如下:   主 文 曾智佳所犯如附表所示各罪所處之刑,應執行有期徒刑柒月,如 易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人曾智佳因犯交通過失傷害等案件,先 後經判決確定如附表,應依刑法第53條及第51條第5款,定 其應執行之刑,爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語 。 二、按數罪併罰,有2裁判以上者,依第51條之規定,定其應執行之刑,數罪併罰,分別宣告其罪之刑,宣告多數有期徒刑者,於各刑中之最長期以上,各刑合併之刑期以下,定其刑期,但不得逾30年,刑法第53條、第51條第5款分別定有明文。 三、經查: (一)應以有期徒刑4月為下限、有期徒刑8月為上限:   1.受刑人曾智佳因犯交通過失傷害等案件,分別經判處如附 表所示之刑,而且均已分別確定在案,有附表所示各罪之 判決書及法院前案紀錄表各1份在卷可稽(附表編號1、2 犯罪日期欄應分別更正為「112年5月2日18時15分採尿前 回溯96小時內某時」、「112年2月3日23時26分採尿前回 溯96小時內某時」)。   2.附表編號1至2所示各罪,經臺灣臺北地方法院以113年度 聲字第178號裁定定其應執行有期徒刑4月確定,有前揭法 院前案紀錄表在卷可佐,是定其應執行時除不得重於附表 所示各罪之有期徒刑加計之總和外,亦應受內部界限之拘 束,即應以該定其應執行刑結果及附表編號3所示之罪之 宣告刑的總和(即有期徒刑8月)為上限,又因附表所示 各罪之宣告刑最長期者為有期徒刑4月,則應以有期徒刑4 月為定其應執行刑之下限。 (二)受刑人應執行有期徒刑7月:   1.本院將附表所示各罪做區分,可以分為施用第二級毒品罪 (編號1至2)與交通過失傷害罪(編號3),考量前者犯 罪動機、目的、類型、行為態樣及手段相仿,所侵害者復 均非具有不可替代性、不可回復性之個人法益,責任非難 重複之程度較高,實無大幅執行之必要,此部分應可酌定 較低之執行刑。   2.又過失傷害罪與前述施用毒品罪性質截然不同,並且另外 造成他人身體法益的損害,經過本院綜合評價受刑人各犯 罪行為發生的時間,過失傷害的日期在2次施用第二級毒 品罪之間,以及監禁手段對於施用毒品問題之矯治效能有 一定程度的極限以後,認為受刑人應執行有期徒刑7月最 為適當,並因附表所示各罪所宣告之有期徒刑均屬得易科 罰金之刑,定其應執行刑後仍應諭知易科罰金之折算標準 。 (三)因本件案情相對單純,法院所能裁量範圍亦屬有限,依刑 事訴訟法第477條第3項規定,「顯無必要」另以言詞或書 面予受刑人陳述意見之機會。     四、依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第53條、第51條第5款、 第41條第1項前段、第8項,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  24  日          刑事第十庭 法 官 陳柏榮 上列正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後十日內敘明抗告理由,向本院提 出抗告狀。                書記官 童泊鈞 中  華  民  國  114  年  3   月  24  日

2025-03-24

PCDM-114-聲-998-20250324-1

金訴
臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事裁定 114年度金訴字第276號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 李書易 具 保 人 顏淑郁 上列具保人因被告詐欺等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵 字第11779號、第24825號),本院裁定如下:   主 文 顏淑郁繳納之保證金新臺幣叁萬元及實收利息沒入之。   理 由 一、按具保之被告逃匿者,應命具保人繳納指定之保證金額,並 沒入之,不繳納者,強制執行,保證金已繳納者,沒入之, 刑事訴訟法第118條第1項定有明文。又沒入保證金,以法院 之裁定行之,實收利息併沒入之,刑事訴訟法第121條第1項 、第119條之1第2項亦有明文規定。 二、經查: (一)具保人顏淑郁因被告李書易詐欺等案件,經檢察官指定保 證金新臺幣(下同)3萬元,由具保人於民國113年2月5日 出具現金保證後,將被告釋放,有國庫存款收款書1紙在 卷可憑。茲因本院於113年10月1日傳喚被告到庭行準備程 序,被告無正當理由未遵期到庭,復經本院囑託臺南地方 檢察署拘提無著,有本院送達證書、113年10月1日準備程 序筆錄、刑事報到單、臺南地方檢察署函所附拘票及報告 書等文件在卷可參。又被告無在監、在押之情事,有法院 在監在押簡列表1份附卷可佐。 (二)本院另依具保人陳報之住所合法通知具保人於114年3月13 日督促或偕同被告到庭,並於通知書備註沒入保證金的法 律效果,具保人卻仍未能履行,而且具保人並非在監、在 押等節,亦有本院通知書(稿)、送達證書、法院在監在 押簡列表等文件在卷可證,顯見被告已逃匿,根據上開規 定,自應將具保人繳納之保證金3萬元及實收利息沒入之 。 三、依刑事訴訟法第118條、第119條之1第2項、第121條第1項, 裁定如主文。    中  華  民  國  114  年  3   月  14  日          刑事第十庭 審判長法 官 劉景宜                   法 官 王麗芳                   法 官 陳柏榮 上列正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後十日內敘明抗告理由,向本院提 出抗告狀。                   書記官 童泊鈞 中  華  民  國  114  年  3   月  14  日

2025-03-14

PCDM-114-金訴-276-20250314-1

附民
臺灣新北地方法院

詐欺

臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟判決       114年度附民字第514號 原 告 鉅辰有限公司 兼 法 定 代 理 人 魏士傑 被 告 蔡易宏 上列當事人間因詐欺案件,經原告提起請求損害賠償之附帶民事 訴訟,本院判決如下:   主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。   事 實 一、原告訴之聲明及陳述如附件刑事附帶民事訴訟起訴狀。 二、被告未為任何陳述及聲明,亦未提出任何書狀。   理 由 一、按犯罪而受損害之人,於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟 ,對於被告及依民法負賠償責任之人,請求回復其損害;法 院認為原告之訴不合法者或無理由者,應以判決駁回之,刑 事訴訟法第487條第1項、第502條第1項分別定有明文。是依 法得提起附帶民事訴訟者,應以被告所涉之犯罪業經檢察官 提起公訴為其前提。 二、經查,原告主張被告詐欺取財、業務過失傷害等事實,未經 檢察官向本院提起公訴,有本院刑事科查詢戳章1個在卷可 證,是原告向本院提起本件刑事附帶民事訴訟,自屬不合法 ,即應予駁回,又假執行聲請,亦失所附麗,應併予駁回。 三、依刑事訴訟法第502條第1項,判決如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  12  日          刑事第十庭 審判長法 官 劉景宜                    法 官 王麗芳                   法 官 陳柏榮 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,非對刑事判決上訴時,不得上訴,並應於送達後 20日內敘明上訴理由,向本院提出上訴狀。                   書記官 童泊鈞   中  華  民  國  114  年  3   月  12  日

2025-03-12

PCDM-114-附民-514-20250312-1

臺灣新北地方法院

定其應執行刑

臺灣新北地方法院刑事裁定 114年度聲字第851號 聲 請 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 受 刑 人 陳吳嬌 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(114年度執聲字第477號、113年度執更字第4428號),本院 裁定如下:   主 文 陳吳嬌所犯如附表所示各罪所處之刑,應執行罰金新臺幣貳萬叁 仟元,如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人陳吳嬌因犯竊盜等案件,先後經判決 確定如附表,應依刑法第53條及第51條第7款,定其應執行 之刑,爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。 二、數罪併罰,有2裁判以上者,依第51條之規定,定其應執行 之刑,數罪併罰,分別宣告其罪之刑,宣告多數罰金者,於 各刑中之最多額以上,各刑合併之金額以下,定其金額,刑 法第53條、第51條第7款分別定有明文。 三、經查: (一)應以罰金新臺幣(下同)2萬元為下限、罰金3萬元為上限 :    受刑人陳吳嬌因犯竊盜等案件,分別經判處如附表所示之 刑,而且均已分別確定在案,有附表所示各罪之判決書及 法院前案紀錄表各1份在卷可稽。又附表所示各罪之宣告 刑分別為罰金1萬元、2萬元,總和為罰金3萬元,最多額 者為罰金2萬元,因此本件裁定應以罰金2萬元為定其應執 行刑之下限,罰金3萬元為定其應執行刑之上限。 (二)受刑人應執行罰金2萬3,000元:    審酌附表所示各罪均為竊盜罪(總共2罪),受刑人的動 機、目的、類型、行為態樣與手段相仿,所侵害者都是具 有可替代性、可回復性的財產法益,責任非難重複程度較 高,原則上可以給予受刑人相當的刑罰寬減。另外再綜合 評價受刑人2次竊盜犯行時間橫跨約2個月,整體竊得的財 物價值等因素以後,本院認為受刑人應執行罰金2萬3,000 元最適當,並諭知易服勞役之折算標準。 (三)因本件案情相對單純,法院所能裁量範圍亦屬有限,並且 定其應執行刑之結果亦非甚鉅,依刑事訴訟法第477條第3 項規定,「顯無必要」另以言詞或書面予受刑人陳述意見 之機會。     四、依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第53條、第51條第7款、 第42條第3項,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  12  日          刑事第十庭 法 官 陳柏榮 上列正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後十日內敘明抗告理由,向本院提 出抗告狀。                書記官 童泊鈞 中  華  民  國  114  年  3   月  12  日

2025-03-12

PCDM-114-聲-851-20250312-1

臺灣新北地方法院

毒品危害防制條例

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度訴字第1179號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 林昱成 指定辯護人 本院公設辯護人湯明純 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官提起公訴(11 3年度偵字第26563號),本院判決如下:   主 文 林昱成犯販賣第三級毒品罪,處有期徒刑柒年肆月。扣案林昱成 所有手機壹支、犯罪所得新臺幣壹仟貳佰元均沒收。   事 實 林昱成明知「4-甲基甲基卡西酮」為毒品危害防制條例列管的第 三級毒品,不得販賣,竟意圖營利而基於販賣第三級毒品的犯意 ,先與丙○○達成以新臺幣(下同)1,200元,販售含「4-甲基甲 基卡西酮」成分咖啡包(下稱毒品咖啡包)4包的合意。丙○○再 於民國113年5月9日20時32分,指示少年陳○瑋(90年0月生,真 實姓名資料詳卷)、呂○和(00年0月生,真實姓名資料詳卷)前 往新北市○○區○○路000巷00號板橋國光公園,並由少年呂○和負責 交付1,200元給林昱成,少年陳○瑋則拿取放置在公園長椅上毒品 咖啡包4包而完成交易。   理 由 壹、證據能力: 一、少年陳○瑋、呂○和於警詢陳述,為審判外陳述,屬於傳聞證 據,依刑事訴訟法第159條第1項規定,無證據能力,被告林 昱成及辯護人爭執證據能力(本院卷第37頁),為有理由, 不得作為認定犯罪事實的依據。 二、至於本案其他事證,被告及辯護人則未爭執證據能力,審理 過程中也沒有提出任何異議。 貳、認定犯罪事實依據的證據與理由: 一、訊問被告之後,被告否認犯罪,並辯稱:我是因為當天早上 借600元給呂○和,晚上才會去公園向呂○和拿錢,我是去討 債,不是去販賣毒品等語。 二、法院的判斷: (一)證人丙○○、少年陳○瑋、呂○和指證被告販賣毒品:   1.證人丙○○於審理證稱:我用我的名義和被告約定以1,200 元購買4包毒品咖啡包後,就把現金交給呂○和,並請呂○ 和、陳○瑋去拿毒品咖啡包,當時我和被告說會有2個人去 ,由被告和我說交易地點,再由我匯報給呂○和、陳○瑋等 語(本院卷第97頁至第99頁、第104頁至第105頁)。   2.又少年呂○和於偵查、審理一致證稱:丙○○與被告聯繫以 後,叫我和陳○瑋過去交易地點,與被告碰面後,被告就 把毒品咖啡包放在公園椅子上,叫陳○瑋自己拿,同時我 也把錢交給被告等語(偵卷第189頁;本院卷第107葉至第 112頁)。   3.少年陳○瑋則於審理證稱:我於113年5月9日和呂○和到國 光公園向被告拿毒品咖啡包,是丙○○聯絡好和呂○和說, 我拿到4包毒品咖啡包以後,呂○和就將1,200元給被告等 語(本院卷第115頁至第118頁)。   4.綜合證人丙○○、少年陳○瑋、呂○和的證詞,內容大致吻合 ,並沒有重大、嚴重的歧異,明確指證被告於113年5月9 日20時32分,前往板橋國光公園,是為了販賣毒品咖啡包 。 (二)通訊軟體對話紀錄顯示的情節,可以佐證證人丙○○、少年 陳○瑋、呂○和的證詞:   1.暱稱「K」於113年5月9日20時11分,透過通訊軟體Line指 示少年呂○和「待在全家等對方過來」,7分鐘後,少年呂 ○和向「K」表示「他到公園了嗎?我在旁邊了」,有對話 紀錄1份在卷可證(偵卷第128頁、第130頁),又證人丙○ ○於審理坦承暱稱「K」是自己(本院卷第96頁),與少年 呂○和於偵查證詞相符(偵卷第191頁)。   2.再仔細比對少年陳○瑋、呂○和之間的Line對話紀錄(偵卷 第131頁至第132頁),少年陳○瑋、呂○和於113年5月9日2 0時21分,開始確認「他」到了沒有,少年呂○和並表示「 哥說在麥當勞」等語,以上通訊軟體對話紀錄所顯示的情 節,可以證明證人丙○○、少年陳○瑋、呂○和的證詞並非虛 假,確實是丙○○負責與被告聯繫購買毒品咖啡包,再指示 少年陳○瑋、呂○和至板橋國光公園向被告取貨。 (三)警方因為接獲情資前往板橋國光公園查緝,在被告身上扣 得1,200元,並在少年陳○瑋身上扣得毒品咖啡包4包,有 職務報告、搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表各1份在卷可 證(偵卷第11頁、第79頁至第83頁)。又扣案毒品咖啡包 4包經過鑑驗以後,確實含有第三級毒品「4-甲基甲基卡 西酮」成分,有臺北榮民總醫院毒品成分鑑定書1份在卷 可查(偵卷第183頁),足以證明被告交付給少年陳○瑋、 呂○和的物品確實是毒品,並且已經銀貨兩訖完成毒品買 賣。 (四)被告意圖營利而進行毒品買賣行為:   1.被告是年滿30歲的成年男子,應該非常清楚國家嚴格查緝 非法販賣毒品的行為,法律上也會處以極重的刑罰,如果 不是因為有利可圖(價差或量差),被告哪需要冒著會被 查緝而移送法辦的風險,在沒有牟利誘因或目的的情況下 ,平白無故地進行買賣毒品行為,否則被告持有的毒品拿 來施用豈不是更好?也不會讓自己被追訴販賣毒品罪而有 牢獄之災。   2.又證人丙○○於審理證稱:因為賣家不太能接受陌生的人, 必須透過我的管道與賣家聯絡,之前與賣家交易都在板橋 ,賣家就是被告等語(本院卷第97頁至第99頁),顯然被 告與丙○○、少年陳○瑋、呂○和並沒有任何至親或者是特殊 的情誼關係,甚至只是因為毒品的緣故才會牽扯上,在這 樣的情況下,可以認為被告在進行有償毒品交易行為的時 候,主觀上確實是有牟利意圖的。 (五)不採信被告辯解及辯護人主張的理由:   1.被告辯稱是為了向少年呂○和收取欠款,才會前往板橋國 光公園,可是少年呂○和始終否認與被告有任何的金錢或 是借貸關係(偵卷第39頁、第111頁,這部分使用少年呂○ 和警詢陳述作為彈劾證據),並且缺乏少年呂○和向被告 借款的客觀證據。   2.被告於警詢供稱:我和呂○和使用Telegram聯絡等語(偵 卷第19頁),又於偵查供稱:因為呂○和用Facetime,所 以借貸的訊息刪除等語(偵卷第163頁),並於審理供稱 :我只有當天早上有加呂○和的FB等語(本院卷第113頁) ,被告對於如何與少年呂○和進行聯絡,前後供詞顯然不 一致,連怎麼找到債務人的方式,被告都講不清楚,難以 認為被告真的有借錢給少年呂○和。   3.雖然被告提出1份資料,要證明自己是去板橋國光公園收 取債務,並說是與少年呂○和的對話紀錄(本院卷第41頁 至第45頁),可是少年呂○和於審理表示不記得該對話內 容(本院卷第112頁),在無法證明來源及緣由的情況下 ,難以作有利於被告的認定。   4.辯護人固然主張:⑴證人丙○○指稱是少年呂○和要購買毒品 ,才會幫忙聯繫,與少年呂○和證稱是受丙○○指示,才會 前往公園拿取東西,陳述並不相符;⑵少年陳○瑋、呂○和 與丙○○的關係比較親近,不排除有配合證詞的可能性;⑶ 證人丙○○指稱與被告聯繫交易毒品的部分,並沒有通訊軟 體對話內容可以佐證確有此事,因此本案不足以認定被告 從事毒品交易的事實等語。   5.然而:   ⑴證人丙○○及少年呂○和的證述即便有點差異,可是證人丙○○ 及少年呂○和對於被告販賣毒品咖啡包的主要事實,陳述 一致,不論毒品咖啡包是誰需要,都不會影響被告販賣毒 品咖啡包的認定。   ⑵法院認定犯罪事實,除了依據證人丙○○、少年陳○瑋、呂○ 和的證述以外,還參考通訊軟體對話紀錄的客觀事證,應 該足以排除證人丙○○、少年陳○瑋、呂○和聯合誣陷被告的 可能性,又被告辯解的情節,缺乏能夠支持的證據,證人 丙○○、少年陳○瑋、呂○和的指證反而有所依據,縱使不存 在丙○○與被告聯繫的對話紀錄,本案事證(包括扣案物品 )已經可以擔保證人丙○○的陳述與事實相符,並不屬於證 據不足的情形。   6.因此,不論是被告的辯解,或是辯護人的主張,都無法採 信。 (六)綜合以上的說明,本案事證明確,被告的犯罪行為可以明 確認定,應該依法進行論罪科刑。    叁、論罪科刑與沒收: 一、論罪法條: (一)被告行為所構成的犯罪是毒品危害防制條例第4條第3項販 賣第三級毒品罪。 (二)丙○○雖然指示少年陳○瑋、呂○和向被告拿取毒品咖啡包, 但是被告並未直接與少年陳○瑋、呂○和聯繫,少年陳○瑋 、呂○和也表示不認識被告(偵卷第27頁、第39頁、第189 頁;本院卷第108頁,少年陳○瑋、呂○和的警詢陳述並非 認定犯罪事實的依據),難以認定被告明知或可得而知自 己販賣毒品咖啡包的對象是未成年人,因此沒有依據毒品 危害防制條例第9條第1項規定,加重被告處罰的必要。 二、量刑: (一)審酌毒品對於個人與社會產生嚴重、廣泛的危害,被告漠 視國家杜絕毒品犯罪的禁令與刑罰,竟然意圖營利販賣第 三級毒品,助長毒品的流通,危害社會治安以及他人健康 ,實在應該加以譴責,又被告矢口否認犯行,犯後態度上 無法給予被告最有利的考慮。 (二)一併考量被告沒有前科,素行良好,於準備程序說自己高 中肄業的智識程度,從事裝潢木地板的工作,月收入約3 萬5,000元,與母親同住,需要扶養母親的家庭經濟生活 狀況,以及以1,200元的代價,販售毒品咖啡包4包等一切 因素,量處如主文所示之刑。 三、沒收的說明: (一)扣案被告所有手機1支沒收:    扣案被告所有手機1支肯定是被告拿來聯絡販賣毒品的工 具,否則被告在板橋國光公園,將難以及時與丙○○聯繫, 告知自己的確切位置,應該依據毒品危害防制條例第19條 第1項的規定,不問屬於犯罪行為人與否,均沒收之。 (二)犯罪所得:       扣案1,200元是被告販售毒品咖啡包的所得,屬於犯罪所 得,按照刑法第38條之1第1項前段規定,宣告沒收。 (三)警方在板橋國光公園扣得毒品咖啡包4包,是被告販售的 毒品咖啡包,已經由被告交付給少年陳○瑋、呂○和收受, 完成毒品的買賣,不在被告的實力掌控範圍之內,也就是 不屬於被告被查獲的毒品,無法根據刑法第38條第1項規 定,在本案宣告沒收,檢察官聲請沒收扣案毒品咖啡包4 包,不能准許。 (四)至於扣案少年陳○瑋、呂○和所有手機各1支,被告並未碰 觸或使用,不屬於被告犯罪使用的工具,應該由檢察官另 外進行處理比較適當。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官阮卓群提起公訴,檢察官陳冠穎到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  11  日          刑事第十庭 審判長法 官 劉景宜                    法 官 王麗芳                   法 官 陳柏榮 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內敘明上訴理由,向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ,上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。                   書記官 童泊鈞 中  華  民  國  114  年  3   月  11  日 附錄本案論罪科刑法條: 毒品危害防制條例第4條 製造、運輸、販賣第一級毒品者,處死刑或無期徒刑;處無期徒 刑者,得併科新臺幣3千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第二級毒品者,處無期徒刑或10年以上有期徒 刑,得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第三級毒品者,處7年以上有期徒刑,得併科 新臺幣1千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第四級毒品者,處5年以上12年以下有期徒刑 ,得併科新臺幣5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者,處1年以上7年 以下有期徒刑,得併科新臺幣1百50萬元以下罰金。 前五項之未遂犯罰之。

2025-03-11

PCDM-113-訴-1179-20250311-1

金訴
臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決             114年度金訴字第590號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 鄭淑琳 上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(112年度偵字第354 67號),本院判決如下:   主 文 本件免訴。   理 由 一、公訴意旨如附件起訴書。 二、案件曾經判決確定者,應諭知免訴之判決;又諭知免訴判決 者,得不經言詞辯論為之,刑事訴訟法第302條第1款、第30 7條分別有明文規定。又法律上一罪之案件,無論其為實質 上一罪(接續犯、繼續犯、集合犯、結合犯、吸收犯、加重 結果犯)或裁判上一罪(想像競合犯及刑法修正前之牽連犯 、連續犯),在訴訟上均屬單一性案件,其刑罰權既僅一個 ,自不能分割為數個訴訟客體。而單一案件之一部犯罪事實 曾經有罪判決確定者,其既判力自及於全部,其餘犯罪事實 不受雙重追訴處罰(即一事不再理),否則應受免訴之判決 。 三、經查: (一)被告鄭淑琳基於幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意,於民 國111年6月,在新北市○○區○○○路000號1樓居處,將名下 中國信託商業銀行帳戶【帳號:822-000000000000號,下 稱中信帳戶】存摺、提款卡、密碼(含網路銀行密碼)交 付「陳愛群」(真實姓名、年籍不詳)使用。又告訴人余 文傑遭假投資詐騙後,即於111年7月6日11時21分,匯款 新臺幣(下同)30萬元至第一層人頭帳戶,不詳之人並於 111年7月6日11時38分,將該款項轉入中信帳戶,立即遭 提領一空等事實,業經臺灣新北地方檢察署檢察官以112 年度偵字第16602號、第26768號提起公訴後,由臺灣高等 法院以112年度上訴字第5400號判處有期徒刑4月,併科罰 金4萬元確定,有起訴書、判決書及法院前案紀錄表各1份 在卷可證(下稱前案)。 (二)本案與前案為實質上一罪:   1.告訴人受同一方法詐欺以後,另於111年6月14日16時35分 ,匯款2萬元至第一層人頭帳戶,不詳之人並於111年6月1 4日18時24分,將該款項轉入被告名下台新商業銀行帳戶 【帳號:812-00000000000000號,下稱台新帳戶】,被告 再於111年6月14日19時34分至20時,提領12萬3,000元( 告訴人被詐欺款項包含在內)交付不詳之人收受等事實( 即本案),業經告訴人於警詢證述詳實,並有開戶資料、 交易明細及監視器畫面各1份在卷可證。   2.又被告於偵訊供稱:我一開始先給對方台新帳戶,後來對 方說要用中信帳戶換台新帳戶,所以我就拿回台新帳戶的 提款卡、存摺,改將中信帳戶交付出去,是對方說款項匯 錯,要求我將台新帳戶的款項提領出來交付,全部我就是 拿到7萬元的報酬等語,足認被告係將台新帳戶、中信帳 戶交付同一人使用,而且交付2個帳戶的時間、緣由存在 緊密的關聯性。   3.倘若本案成立犯罪,事實將是「被告將台新帳戶提供予不 詳之人收受告訴人被詐欺款項,再進行提領(正犯行為) 」,而前案認定的犯罪事實則是「被告將中信帳戶提供予 不詳之人收受告訴人被詐欺款項(幫助行為)」,兩者犯 罪的主觀目的相同,客觀交付帳戶的行為重疊,獨立性非 常薄弱,結果甚至是侵害同一個被害人的財產法益,依照 一般社會健全觀念,難以強行分開,並且被告於前案所為 幫助行為,應被被告於本案所實行正犯行為吸收,屬實質 上一罪關係。 (三)綜上所述,被告之部分行為已經起訴並且判決確定,既判 力範圍應及於實質上一罪之全部行為,本案即不得再予論 罪科刑,爰不經言詞辯論,逕為免訴之諭知。 四、依刑事訴訟法第302條第1款、第307條,判決如主文。   本案經檢察官朱曉群提起公訴。 中  華  民  國  114  年  3   月  10  日          刑事第十庭 法 官 陳柏榮 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內敘明上訴理由,向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ,上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。                書記官 童泊鈞 中  華  民  國  114  年  3   月  10  日

2025-03-10

PCDM-114-金訴-590-20250310-1

臺灣新北地方法院

定其應執行刑

臺灣新北地方法院刑事裁定             114年度聲字第762號 聲 請 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 受 刑 人 盧冠宇 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(114年度執聲字第455號、114年度執字第1233號),本院裁 定如下:   主 文 盧冠宇所犯如附表所示各罪所處之刑,應執行拘役肆拾伍日,如 易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人盧冠宇因犯毀棄損壞等案件,先後經 判決確定如附表,應依刑法第53條及第51條第6款,定其應 執行之刑,爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。 二、按數罪併罰,有2裁判以上者,依第51條之規定,定其應執行之刑,數罪併罰,分別宣告其罪之刑,宣告多數拘役者,比照有期徒刑,於各刑中之最長期以上,各刑合併之刑期以下,定其刑期,但不得逾120日,刑法第53條、第51條第6款分別定有明文。 三、經查: (一)應以拘役30日為下限、拘役50日為上限:    受刑人盧冠宇因犯毀棄損壞等案件,分別經判處如附表所 示之刑,而且均已分別確定在案,有附表所示各罪之判決 書及法院前案紀錄表各1份在卷可稽(附表編號1犯罪日期 欄應更正為「112/01/04-112/07/05」)。又附表所示各 罪之宣告刑分別為拘役30日、20日,總和為拘役50日,其 中最長期者為拘役30日,因此本件裁定應以拘役30日為定 其應執行刑之下限,拘役50日為定其應執行刑之上限。 (二)受刑人應執行拘役45日:    審酌附表所示各罪分別是違反性侵害犯罪防治法罪、毀損 他人物品罪,罪質完全不相同,犯罪動機、手段也有差異 ,行為之間獨立性甚高,責任非難重複程度非常低,不宜 給予受刑人過多刑度寬減,本院再整體考量受刑人的主觀 惡性(都是故意犯罪)、應受非難及矯治之程度,並兼衡 刑罰經濟與公平、比例原則後,認為受刑人應執行拘役45 日最為適當,並因附表所示各罪所宣告之拘役均屬得易科 罰金之刑,定其應執行刑後仍應諭知易科罰金之折算標準 。 (三)因本件案情相對單純,法院所能裁量範圍亦屬有限,並且 定其應執行刑之刑度結果亦非甚鉅,依刑事訴訟法第477 條第3項規定,「顯無必要」另以言詞或書面予受刑人陳 述意見之機會。    四、依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第53條、第51條第6款、 第41條第1項前段,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  5   日          刑事第十庭 法 官 陳柏榮 上列正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後十日內敘明抗告理由,向本院提 出抗告狀。                書記官 童泊鈞 中  華  民  國  114  年  3   月  5   日

2025-03-05

PCDM-114-聲-762-20250305-1

臺灣新北地方法院

定其應執行刑

臺灣新北地方法院刑事裁定 114年度聲字第479號 聲 請 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 受 刑 人 楊月湫 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(114年度執聲字第351號、114年度執字第427號),本院裁定 如下:   主 文 楊月湫所犯如附表所示各罪所處之刑,應執行有期徒刑叁年。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人楊月湫因犯詐欺等案件,先後經判決 確定如附表,應依刑法第53條及第51條第5款,定其應執行 之刑,爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。 二、按數罪併罰,有2裁判以上者,依第51條之規定,定其應執行之刑,數罪併罰,分別宣告其罪之刑,宣告多數有期徒刑者,於各刑中之最長期以上,各刑合併之刑期以下,定其刑期,但不得逾30年,刑法第53條、第51條第5款分別定有明文。 三、經查: (一)應以有期徒刑1年6月為下限、有期徒刑5年為上限:   1.受刑人楊月湫因犯詐欺等案件,分別經判處如附表所示之 刑,而且均已分別確定在案,有附表所示各罪之判決書及 法院前案紀錄表各1份在卷可稽(原附表錯漏部分逕予更 正如附表灰色網底部分)。   2.附表編號1至2所示各罪,經臺灣桃園地方法院以114年度 聲字第180號裁定定其應執行有期徒刑2年6月確定;附表 編號4所示各罪,則經本院以113年度金訴字第549號判決 定其應執行有期徒刑1年6月確定,亦有裁定、辦案進行簿 各1份及前揭法院前案紀錄表在卷可佐,是定其應執行時 除不得重於附表所示各罪之有期徒刑加計之總和外,亦應 受內部界限之拘束,即應以該定其應執行刑結果及附表編 號3所示之罪之宣告刑的總和(即有期徒刑5年)為上限, 又因附表所示各罪之宣告刑最長期者為有期徒刑1年6月, 即應以有期徒刑1年6月為定其應執行刑之下限。 (二)受刑人應執行有期徒刑3年:   1.由於附表所示各罪都是受刑人參與同一個詐騙集團(「王 利比亞」、「陳諾伯特」所屬)後所為的加重詐欺取財犯 行(共6罪),行為分擔主要是將名下金融帳戶提供給詐 騙集團成員作為收受款項使用,並按照指示提領款項後交 付指定之人,或者是出面直接向車手收取款項,再將犯罪 所得回繳詐騙集團成員(即「收水」),犯罪時間橫跨約 半年,其中3次集中在1個禮拜之內,屬於受刑人反覆、繼 續行為(畢竟難以想像詐騙集團只騙一次)。又這些犯罪 所侵害的都是他人的財產法益,性質上並不是沒有辦法回 復,有高度的重複性,責任非難重複程度比較高,實無大 幅執行的必要,可給予受刑人相當程度的刑罰寬減,避免 過度執行刑罰。   2.法院再綜合評價受刑人的行為一共造成6個人受害,陸續 提供3個金融帳戶給詐騙集團成員使用,整體被害人受騙 的總金額多寡,最終獲取的總報酬多寡,一併考慮加重詐 欺罪的最高法定刑為有期徒刑7年,及刑罰邊際效益會隨 著刑期增加而遞減,受刑罰者所生痛苦程度則會隨著刑期 增加而遞增,並經法院函請受刑人表示意見卻未回覆等因 素以後,認為受刑人應執行有期徒刑3年最適當。  四、依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第53條、第51條第5款, 裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月   4  日          刑事第十庭 法 官 陳柏榮 上列正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後十日內敘明抗告理由,向本院提 出抗告狀。                書記官 童泊鈞 中  華  民  國  114  年  3   月  4   日

2025-03-04

PCDM-114-聲-479-20250304-1

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