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上易
臺灣高等法院

違反藥事法

臺灣高等法院刑事判決 114年度上易字第431號 上 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 辛治緯 上列上訴人因被告違反藥事法案件,不服臺灣臺北地方法院113 年度審易字第2241號,中華民國113年12月5日第一審判決(起訴 案號:臺灣臺北地方檢察署112年度軍偵字第54號),提起上訴 ,本院判決如下:   主 文 原判決撤銷,發回臺灣臺北地方法院。   理 由 一、公訴意旨略以:被告辛治緯本應注意含有「Nicotine(尼古 丁)」成分,屬於藥事法所規範之藥品,須經衛生福利部查 驗登記,核准發給藥品許可證後,始得輸入、販售,如未經 核准擅自輸入、販售,即屬藥事法第22條第1項第2款所稱之 禁藥,不得任意輸入、販售,又依其智識經驗,並無不能注 意之情形,竟疏未注意及此,於民國111年4月間,透過WeCh at微信通訊軟體向真實姓名年籍不詳之人,以新臺幣(下同) 1500元為代價,購買含有尼古丁之電子煙彈20盒,並於111 年6月25日委由不知情之金志豐航空貨運承攬有限公司向財 政部關務署臺北關(下稱臺北關)報運進口上開電子ㄧ彈20 盒,以此方式輸入上開未經許可之禁藥。復於111年6月8日 前之某時許,透過FACEBOOK社群軟體之market功能,刊登以 250元至300元一盒之價格,販售「Sp2糖果」、「殺小糖果 」、「Sp2」之訊息,以此方式販售上開未經許可擅自輸入 之禁藥。因認被告涉犯藥事法第82條第3項、第1項之過失輸 入禁藥罪及藥事法第83條第3項、第1項之過失販賣禁藥罪等 罪嫌等語。 二、原判決意旨略以:  ㈠本件被告行為後,菸害防制法業於112年2月15日修正公布, 施行日期依行政院以112年3月20日行政院院臺衛字第112500 5696號令發布第4條第1項第4款,自112年4月1日施行;第9 條第2項、第29條第1項第3款及第3項有關販賣菸品有同條第 1項第3款情形之罰責,自113年3月22日施行;其餘條文,自 112年3月22日施行。該法本次修正目的,在於將「菸品原料 以外之物料,或以改變菸品原料物理性態之物料製成,得使 人模仿菸品使用之尼古丁或非尼古丁之電子或非電子傳送組 合物及其他相類產品。」增列為該法第3條第1項第2款所規 定之「類菸品」定義,並將類菸品就菸害防制法事項之管理 與處罰,自藥事法抽離,避免與一般民眾認知歧異。即依該 法第3條修法理由明示「電子煙油之物理性態為液態,或含 、或不含尼古丁,亦常含有各式添加物,並以電子裝置加熱 氣化,供人模仿及產生菸品使用之效果...為使電子煙產品 ,以及未來可能出現之非電子傳送組合等產品有管制之法源 依據,爰增訂第2款『類菸品』之定義為『指以菸品原料以外之 物料,或以改變菸品原料物理性態之物料製成,得使人模仿 菸品使用之尼古丁或非尼古丁之電子或非電子傳送組合物及 其他相類產品』,以避免業者藉由改變目前通用之產品名稱 (如將電子煙改為其他名稱),或改用非電子方式氣化煙油 (如噴霧式),規避法律之適用...」等語即明。而菸害防 制法於112年3月22日修正施行後,基於就菸害防制法事項而 言,該法為特別法,其效力優於普通法(藥事法)之原則, 符合類菸品定義之電子煙,不論電子煙油有無標示含尼古丁 ,皆依菸害防制法查處,有本院112年8月31日以院高文廉字 第1120004946號函附衛生福利部112年8月28日衛授國字第11 20004315號函在卷可按。準此,電子煙彈(油)不論是否含 有尼古丁成分,自菸害防制法修正公布施行後,違反修正後 菸害防制法第26條第1項第1款、第32條第1款之行為者(即 製造、輸入、販賣、展示類菸品或其組合元件),應優先適 用菸害防制法第32條第1款之規定處以罰鍰,而無藥事法規 定之適用,故已無刑罰之規定。  ㈡從而,被告被訴輸入、販賣前開含尼古丁成分電子煙彈之類 菸品等行為,因菸害防制法已於112年3月22日修正施行,屬 菸害防制事項,依上開說明,基於菸害防制法乃特別法,其 效力優於普通法(藥事法)之原則,自應依菸害防制法第26 條第1項、第32條之規定論處,已非藥事法第82條、第83條 之刑事罰處罰範圍。被告行為時之法律原有處罰明文,但因 「犯罪後之法律已廢止其刑罰」,自應依刑事訴訟法第302 條第4款規定諭知免訴之判決。  三、檢察官上訴意旨略以:菸害防制法所規範之不法行為係採行 政罰,並無刑事罰之規定,而藥事法第82、83條等規定則屬 刑事罰,二者性質不同,應無刑罰法律中特別法優於普通法 原則之適用問題。且被告行為後,藥事法第82條關於輸入禁 藥、過失輸入禁藥及同法第83條關於販賣、過失販賣禁藥等 刑罰規定,並未廢止,是一行為同時觸犯藥事法第82條、第 83條(刑事罰)及菸害防制法第26條、第32條(行政罰)者 ,基於刑罰優先原則,自應循行政罰法第26條第1項前段規 定,依刑罰法律處罰之。且本案被告被訴「過失輸入」及「 過失販賣」含有尼古丁成分電子菸油之行為,與修正後菸害 防制法第26條、第32條規定之「輸入」、「販賣」行為,應 非同一行為,原審判決逕引衛生福利部函文,將之混為一談 ,屬適用法則不當,請撤銷原判決,更為適當之判決。 四、經查:     ㈠刑法第2條第1項前段所規定之「法律有變更」及刑事訴訟法 第302條第4款所謂「犯罪後之法律已廢止其刑罰」,其所稱 之「法律」,係指依中央法規標準法第4條之規定制定公布 之刑罰法律而言。又刑罰法律之文字本身僅規定罪名、法律 效果與構成要件的部分禁止內容,而將構成要件其他部分禁 止內容授權行政機關以其他法律、行政規章或行政命令加以 補充,此即所謂空白刑法。行政機關制定具有填補空白刑法 補充規範之法律、行政規章或行政命令,僅在補充法律構成 要件之事實內容,即補充空白刑法之空白事實,究非刑罰法 律,該項補充規範之內容,縱有變更或廢止,對其行為時之 法律構成要件及處罰之價值判斷,並不生影響。於此,空白 刑法補充規範之變更,僅能認係事實變更,不屬於刑罰法律 之變更或廢止之範疇,自無刑法第2條第1項法律變更之比較 適用問題,應依行為時空白刑法填補之事實以適用法律(最 高法院113年度台非字第168號判決意旨參照)。  ㈡本件檢察官起訴被告涉犯藥事法第82條第3項、第1項之過失 輸入禁藥罪及藥事法第83條第3項、第1項之過失販賣禁藥罪 等罪嫌等語。而藥事法所指之「禁藥」,依藥事法第22條第 1項之規定係指「經中央衛生主管機關明令公告禁止製造、 調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之毒害藥品」、「未經核准 擅自輸入之藥品」,至於何謂「藥品」則於藥事法第6條規 定之。是藥事法第82條、第83條各項之罪,係屬空白刑法, 其所謂之「禁藥」係藉由中央衛生主管機關以法律、行政規 章或行政命令補充之。依上開說明,行政機關公告補充規範 之作用僅為認定空白刑法所規範之事實之具體標準,而非構 成要件之具體規範,如中央衛生主管機關就將原列為管制之 「禁藥」,重行改列非管制物品,屬行政上為適應當時情形 所為之事實變更,並非有關刑罰之法律有所變更,是其效力 自僅及於公告以後之行為,而無溯及既往之效力。  ㈢被告行為後,藥事法第82條第3項、第1項及同法第83條第3項 、第1項之規定並無變更或廢止。雖菸害防制法於112年3月2 2日修正施行,將「菸品原料以外之物料,或以改變菸品原 料物理性態之物料製成,得使人模仿菸品使用之尼古丁或非 尼古丁之電子或非電子傳送組合物及其他相類產品」增列為 該法第3條第2款所規定之「類菸品」定義,依修正後菸害防 制法第15條第1項規定非法販賣類菸品者,依該法第32條規 定處以罰鍰。衛生福利部亦於112年8月28日以衛授國字第11 20004315號函說明:菸害防制法於112年3月22日修正施行後 ,基於就菸害防制事項而言,該法為特別法,其效力優於普 通法(藥事法)原則,符合類菸品定義之電子煙,不論電子 煙油有無標示含尼古丁,皆依菸害防制法查處。惟衛生福利 部是行政上為適應社會需要,而將電子煙油改列為「類菸品 」,不再認為係藥事法之「藥品」、「禁藥」,依前開說明 ,所為事實上之變更,並非刑罰法律有所變更,不得認為係 廢止刑罰,其效力僅及於以後之電子煙油,殊無使以前之行 為受何影響。從而,依前開說明意旨,被告被訴之「過失輸 入禁藥」、「過失販賣禁藥」之行為,仍應依法訴追。 五、綜上,原審未察,逕認被告犯行因刑罰法律變更而為免訴判 決,自有適用法則不當之違背法令。檢察官以同一行為同時 構成行政罰、刑事罰之規定,基於刑罰優先原則,應依刑罰 法律處罰之為由,指摘原審為免訴不當,固無理由,惟原判 決既有前揭可議之處,自應由本院將原判決予以撤銷,並為 維護被告審級利益所必要,爰將本件發回原審法院更為適法 之裁判,本判決依法不經言詞辯論為之。 據上論斷,應依刑事訴訟法第369條第1項但書、第372條,判決 如主文。   中  華  民  國  114  年  3   月  17  日          刑事第二庭  審判長法 官 遲中慧                    法 官 張少威                    法 官 顧正德 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 莊佳鈴 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日

2025-03-17

TPHM-114-上易-431-20250317-1

臺灣高等法院

聲請定其應執行刑

臺灣高等法院刑事裁定 114年度抗字第494號 抗 告 人 即 受刑人 胡家豪 上列抗告人即受刑人因聲請定其應執行刑案件,不服臺灣基隆地 方法院中華民國114年1月21日所為之裁定(113年度聲字第1108號 ),提起抗告,本院裁定如下:   主 文 原裁定撤銷。 胡家豪犯如附表所示各罪所處之有期徒刑,應執行有期徒刑參年 。   理 由 一、原裁定意旨略以:抗告人即受刑人胡家豪因違反毒品危害防 制條例等案件,先後經法院判處如附表所示之刑,並分別確 定在案。茲審核各罪之性質及各判決所載之論罪理由、各罪 之犯罪態樣、時間間隔、侵犯法益,並考量各罪合併後之不 法內涵、罪責原則及合併刑罰所生之效果等一切情狀,依法 定其各罪所處有期徒刑部分,應執行之刑為有期徒刑3年6月 。 二、抗告意旨略以:抗告人所犯各罪之整體犯罪型態、犯罪動機 及目的,對社會產生之衝擊、危害遠低於販賣毒品、強盜、 恐嚇等,原審本案定執行刑顯有違刑罰公平原則,實難令抗 告人折服,請鈞院本於自由裁量內部界限之精神意義、刑罰 公平正義、比例原則等再重新從輕更為裁定等語。 三、數罪併罰有二裁判以上宣告多數有期徒刑者,依刑法第53條 、第51條第5 款之規定「於各刑中之最長期以上,各刑合併 之刑期以下,定其刑期。但不得逾三十年。」係採「限制加 重原則」規範執行刑之法定範圍。其目的在將各罪及其宣告 刑合併斟酌,進行充分而不過度之評價,透過重新裁量之刑 罰填補受到侵害之社會規範秩序,而非絕對執行累計宣告刑 ,以免處罰過苛,俾符罪責相當之要求,為一種特別量刑過 程。又定應執行刑,固屬法院職權裁量之範圍,然其裁量並 非恣意,亦非單純之計算問題,仍應兼衡罪責相當、特別預 防之刑罰目的,具體審酌整體犯罪過程之各罪彼此間之關聯 性,如個別犯行之時間、空間、各行為所侵害法益之專屬性 或同一性、數罪對法益侵害之加重效應等(於時間上、本質 上及情境上緊密關聯的各別犯行,提高的刑度通常較少;與 此相對,沒有任何關聯、時間相隔很久、侵害不同法益的犯 行,則有較高之罪責)、罪數所反應被告人格、犯罪傾向及 對被告施以矯正之必要性等情狀,就其最終具體應實現之刑 罰,而為妥適、合目的性之裁量,以符罪責相當之要求。因 此,法院於酌定執行刑時,應體察法律恤刑之目的,綜合上 開條件,為妥適之裁量,俾符合實質平等原則,否則即有裁 量權行使不當之違失(最高法院110年度台抗字第1874號裁 定意旨參照)。具體而言,行為人所犯數罪倘屬相同之犯罪 類型者(如複數施用毒品、竊盜、詐欺犯行),於併合處罰 時其責任非難重複之程度較高,自應酌定較低之應執行刑; 然行為人所犯數罪雖屬相同之犯罪類型,但所侵犯者為具有 不可替代性、不可回復性之個人法益(如殺人、妨害性自主 )時,於併合處罰時其責任非難重複之程度則較低,而可酌 定較高之應執行刑;另行為人所犯數罪非惟犯罪類型相同, 且其行為態樣、手段、動機均相似者,於併合處罰時其責任 非難重複之程度更高,更應酌定較低之應執行刑;反之,行 為人所犯數罪各屬不同之犯罪類型者,於併合處罰時其責任 非難重複之程度最低,當可酌定較高之應執行刑。 四、經查:  ㈠本件抗告人犯如附表所示各罪,先後經如附表所示法院判處 如附表所示之刑(原裁定附表編號4、7、12誤載之處,業已 更正如本件附表所示),均經分別確定,其中附表編號1至4 、5至8所示各罪所處之刑,前經原審法院以112年度訴字第1 59號判決分別定應執行有期徒刑1年6月、9月確定,再與附 表編號9所示之罪經臺灣臺中地方法院以113年度聲字第2628 號裁定應執行有期徒刑2年確定,有各判決書、裁定及本院 被告前案紀錄表等件在卷可憑。又如附表所示之各罪,其中 有得易科罰金之罪(附表編號5至8、11、13)、不得易科罰 金之罪(附表編號1至4、10、12)、不得易科罰金但得易服 社會勞動之罪(附表編號9),固合於刑法第50條第1項但書 之規定,惟抗告人已聲請定其應執行刑,有「臺灣基隆地方 檢察署依修正刑法第50條受刑人是否請求檢察官聲請定應執 行刑聲請狀」在卷可稽(113年度執聲字第734號卷第2頁) 。  ㈡原審就抗告人所犯如附表所示各罪所處有期徒刑,定應執行 刑為有期徒刑3年6月,係在各刑中之最長期(有期徒刑8月 )以上,各刑之合併刑期(有期徒刑5年9月)以下,且未逾 越前定之執行刑加計後裁判宣告之刑之總和(2年+8月+3月+ 8月+3月=3年10月),符合外部性及內部性界限,固非無見 ,惟本件抗告人所犯如附表編號1至8、10至13所示之12罪, 均為施用(第一級、第二級)毒品案件,侵害相同法益,且 各次行為時間分別係在民國111年9月至10月、112年8月、12 月,犯罪時間接近,且犯罪類型、行為態樣、動機均相同或 相似,揆諸上開說明,其所犯附表各罪於併合處罰時,責任 非難重複之程度顯然為高,刑罰效果予以遞減,俾較符合以 比例原則之內部性界限。原審未具體審酌抗告人所犯附表所 示之罪間彼此之關聯性(如數罪之犯罪類型、侵害法益、行 為態樣及手段等)、所反映之抗告人人格特性、對抗告人施 以矯正之必要性等,定應執行刑有期徒刑3年6月,抗告人因 此僅獲有較內部性界限減少有期徒刑4個月之利益,所為刑 罰裁量職權之行使,難謂符合比例原則、罪刑相當原則等內 部界限,自非妥適。抗告意旨執以指摘原裁定不當,為有理 由,應由本院將原裁定撤銷。  ㈢玆檢察官聲請定其應執行刑,本院認其聲請為正當,參酌前 開總體情狀綜合判斷,暨抗告人就本件定執行刑之意見(本 院卷第11至17頁之刑事抗告狀),就有期徒刑部分自為裁定 如主文第2項所示。至如附表編號9所示之罪所諭知併科罰金 新臺幣2萬元部分,並無數罪併罰須定其應執行刑之情形, 是該罰金部分應依其原宣告之刑執行之,附此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第413條、第477條第1項,刑法第50 條第2項、第53條、第51條第5款,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日          刑事第二庭  審判長法 官 遲中慧                    法 官 張少威                    法 官 顧正德 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後十日內向本院提出抗告狀。                    書記官 莊佳鈴 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日 附表(受刑人胡家豪定應執行刑案件一覽表): 編      號 1 2 3 罪      名 毒品危害防制條例 毒品危害防制條例 毒品危害防制條例 宣  告   刑 有期徒刑7月 有期徒刑7月 有期徒刑7月 犯 罪 日  期 111年9月28日 111年10月14日 111年10月27日 偵查(自訴)機關 年度案號 臺灣基隆地方檢察署112年度毒偵字第382號等 臺灣基隆地方檢察署112年度毒偵字第382號等 臺灣基隆地方檢察署112年度毒偵字第382號等 最 後 事實審 法  院 臺灣基隆地方法院 臺灣基隆地方法院 臺灣基隆地方法院 案  號 112年度訴字第159號 112年度訴字第159號 112年度訴字第159號 判決日期 112年10月24日 112年10月24日 112年10月24日 確 定 判 決 法  院 臺灣基隆地方法院 臺灣基隆地方法院 臺灣基隆地方法院 案  號 112年度訴字第159號 112年度訴字第159號 112年度訴字第159號 確定日期 113年1月15日 113年1月15日 113年1月15日 得否易科罰金 否 否 否 備      註 臺灣基隆地方檢察署113年度執字第391號(編號1至4經原判決合併定應執行刑有期徒刑1年6月確定) 編號1至9經臺灣臺中地方法院以113年度聲字第2628號裁定應執行有期徒刑2年確定 編      號 4 5 6 罪      名 毒品危害防制條例 毒品危害防制條例 毒品危害防制條例 宣  告   刑 有期徒刑8月 有期徒刑3月 有期徒刑3月 犯 罪 日  期 111年10月5日 (原裁定附表誤載為111年10月5日回溯5日) 111年9月28日 111年10月25日 偵查(自訴)機關 年度案號 臺灣基隆地方檢察署112年度毒偵字第382號等 臺灣基隆地方檢察署112年度毒偵字第382號等 臺灣基隆地方檢察署112年度毒偵字第382號等 最 後 事實審 法  院 臺灣基隆地方法院 臺灣基隆地方法院 臺灣基隆地方法院 案  號 112年度訴字第159號 112年度訴字第159號 112年度訴字第159號 判決日期 112年10月24日 112年10月24日 112年10月24日 確 定 判 決 法  院 臺灣基隆地方法院 臺灣基隆地方法院 臺灣基隆地方法院 案  號 112年度訴字第159號 112年度訴字第159號 112年度訴字第159號 確定日期 113年1月15日 113年1月15日 113年1月15日 得否易科罰金 否 是 是 備      註 臺灣基隆地方檢察署113年度執字第391號(編號1至4經原判決合併定應執行刑有期徒刑1年6月確定) 臺灣基隆地方檢察署113年度執字第392號(編號5至8經原判決合併定應執行刑有期徒刑9月確定) 編號1至9經臺灣臺中地方法院以113年度聲字第2628號裁定應執行有期徒刑2年確定 編      號 7 8 9 罪      名 毒品危害防制條例 毒品危害防制條例 洗錢防制法 宣  告   刑 有期徒刑4月 有期徒刑4月 有期徒刑4月併科罰金新臺幣20,000元 犯 罪 日  期 111年10月5日回溯5日 (原裁定附表誤載為111年10月5日) 111年10月16日回溯5日 110年4月28日至29日 偵查(自訴)機關 年度案號 臺灣基隆地方檢察署112年度毒偵字第382號等 臺灣基隆地方檢察署112年度毒偵字第382號等 臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第14410號等 最 後 事實審 法  院 臺灣基隆地方法院 臺灣基隆地方法院 臺灣臺中地方法院 案  號 112年度訴字第159號 112年度訴字第159號 111年度中金簡字第200號 判決日期 112年10月24日 112年10月24日 113年1月8日 確 定 判 決 法  院 臺灣基隆地方法院 臺灣基隆地方法院 臺灣臺中地方法院 案  號 112年度訴字第159號 112年度訴字第159號 111年度中金簡字第200號 確定日期 113年1月15日 113年1月15日 113年3月4日 得否易科罰金 是 是 否 備      註 臺灣基隆地方檢察署113年度執字第392號(編號5至8經原判決合併定應執行刑有期徒刑9月確定) 臺灣臺中地方檢察署113年度執字第3604號 編號1至9經臺灣臺中地方法院以113年度聲字第2628號裁定應執行有期徒刑2年確定 編號 10 11 12 罪名 毒品危害防制條例 毒品危害防制條例 毒品危害防制條例 宣告刑 有期徒刑8月 有期徒刑3月 有期徒刑8月 犯罪日期 112年12月14日 112年12月13日 112年8月9日 偵查(自訴)機關 年度案號 臺灣基隆地方檢察署113年度毒偵字第143號 臺灣基隆地方檢察署113年度毒偵字第143號 臺灣基隆地方檢察署112年度毒偵字第1305號 (原裁定附表誤載為113年度毒偵字第1305號) 最 後 事實審 法 院 臺灣基隆地方法院 臺灣基隆地方法院 臺灣基隆地方法院 案 號 113年度易字第401號 113年度易字第401號 113年度易緝字第13號 判決日期 113年7月17日 113年7月17日 113年7月23日 確 定 判 決 法院 臺灣基隆地方法院 臺灣基隆地方法院 臺灣基隆地方法院 案號 113年度易字第401號 113年度易字第401號 113年度易緝字第13號 確定日期 113年8月12日 113年8月12日 113年8月21日 得否易科罰金 否 是 否 備註 臺灣基隆地方檢察署113年度執字第2401號 臺灣基隆地方檢察署113年度執字第2402號 臺灣基隆地方檢察署113年度執字第2822號 編號 13 以下空白 罪名 毒品危害防制條例 宣告刑 有期徒刑3月 犯罪日期 112年8月9日 偵查(自訴)機關 年度案號 臺灣基隆地方檢察署112年度毒偵字第1305號 最 後 事實審 法 院 臺灣基隆地方法院 案 號 113年度易緝字第13號 判決日期 113年7月23日 確 定 判 決 法院 臺灣基隆地方法院 案號 113年度易緝字第13號 確定日期 113年8月21日 得否易科罰金 是 備註 臺灣基隆地方檢察署113年度執字第2823號

2025-03-17

TPHM-114-抗-494-20250317-1

臺灣高等法院

聲請定其應執行刑

臺灣高等法院刑事裁定 113年度抗字第2641號 抗 告 人 即受刑人 吳常玉 上列抗告人因聲請定其應執行刑案件,不服臺灣桃園地方法院中 華民國113年11月21日裁定(113年度聲字第3744號),提起抗告 ,本院裁定如下:   主 文 抗告駁回。                          理 由 一、原裁定意旨略以:受刑人吳常玉所犯如原裁定附表所示之罪 ,先後經所示法院判處如所示之刑而分別確定在案。又受刑 人所犯如其附表編號2所示之罪,係於如其附表編號1所示判 決確定日前為之,且原審法院為上開案件犯罪事實最後判決 之法院。又原裁定附表編號1所示得易科罰金之罪,與編號2 所示不得易科罰金之罪,依刑法第50條第1項但書之規定本 不得併合處罰,惟本件係聲請人依受刑人請求定執行刑而提 出聲請,是符合定執行刑之要件。又經原審合法送達檢察官 聲請書繕本及本件意見調查表與受刑人限期函覆表示意見, 受刑人逾期仍未有任何表示回覆,爰以其各罪宣告刑為基礎 ,審酌適用法規之目的及法律秩序之內部性界限,同時考量 受刑人各次犯罪之時間、侵害法益、犯罪型態均不同等整體 非難評價,以及刑罰目的及相關刑事政策、數罪併罰定執行 刑規定所採取之限制加重原則等因素,定其應執行有期徒刑 7月等語。 二、抗告意旨略以:抗告人即受刑人因犯毒品危害防制條例及洗 錢防制法,分別經判處有期徒刑4月、3月,經原裁定定應執 行有期徒刑7月,等同未減刑,懇請給予適當減刑。受刑人 收到原審意見調查表後,因大夜班工作繁忙,忘記只有5天 期限,才忘記回復請求減刑等語。 三、經查: ㈠受刑人所犯如原裁定附表所示各罪,先後經判決如各該所示 之刑並均確定在案,有各該判決及受刑人之法院前案紀錄表 在卷可稽。又其附表編號1所示之罪係處得易科罰金之刑, 編號2所示之罪則係處不得易科罰金、得易服社會勞動之刑 ,有刑法第50條第1項但書之情形,檢察官依受刑人之「臺 灣桃園地方檢察署依102年1月23日修正之刑法第50條調查受 刑人是否聲請定應執行刑調查表」之請求(附執聲卷),就 該所示2罪聲請定其應執行之刑,原審經審核卷證結果,認 檢察官聲請為正當,就受刑人所犯如其附表所示各罪,在各 宣告刑中之最長期(有期徒刑4月)以上,各罪宣告刑之合 併刑期(有期徒刑7月)以下,定其應執行之刑為有期徒刑7 月,並未逾越法律外部界限。 ㈡原審裁定前已依法送達檢察官聲請書繕本及本件意見調查表 與受刑人,限期函覆表示意見等情,有原審送達證書在卷可 稽,受刑人僅因自身因素導致逾期未有任何表示回覆,自不 能以之作為抗告理由。 ㈢抗告意旨雖以原裁定結果等同未減刑為由,請求減刑。惟按 「稱以上、以下、以內者,俱連本數或本刑計算」刑法第10 條第1項定有明文,是本件在受刑人所犯各罪宣告刑之合併 刑期有期徒刑7月以下定執行刑為7月,本不違反刑法第51條 第1項第5款「合併之刑期以下」之外部界限。又數罪併罰之 定應執行之刑,係出於刑罰經濟與責罰相當之考量,並非予 以犯罪行為人或受刑人不當之利益,為一種特別的量刑過程 。本件受刑人所犯各罪之罪質不同,犯罪時間亦屬有別,且 原裁定已說明考量受刑人各次犯罪之時間、侵害法益、犯罪 型態均不同等整體非難評價,以及刑罰目的及相關刑事政策 、數罪併罰定執行刑規定所採取之限制加重原則等因素,定 其應執行之有期徒刑。是縱原審未予減輕刑度,亦屬法院裁 量職權之適法行使,難認與法有違。  ㈣綜上,受刑人執上開抗告意旨對原審裁定為指摘,請求撤銷 改定較輕之刑,為無理由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第412條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日          刑事第二庭  審判長法 官 遲中慧                    法 官 顧正德                    法 官 黎惠萍 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後十日內向本院提出再抗告狀。                    書記官 楊筑鈞 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日

2025-03-17

TPHM-113-抗-2641-20250317-1

臺灣高等法院

聲請定其應執行刑

臺灣高等法院刑事裁定 114年度聲字第446號 聲 請 人 臺灣高等檢察署檢察官 受 刑 人 魏志安 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(聲請案號:臺灣高等檢察署114年度執聲字第282號),本院 裁定如下:   主 文 魏志安犯如附表所示各罪所處之刑,應執行有期徒刑貳年柒月。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人魏志安因妨害自由等罪,先後經判決 確定如附表,應依刑法第53條及第51條第5款等規定,定其 應執行之刑,爰依刑事訴訟法第477條第1項之規定聲請定應 執行之刑等語。 二、按「裁判確定前犯數罪者,併合處罰之。但有下列情形之一 者,不在此限:一得易科罰金之罪與不得易科罰金之罪。二 得易科罰金之罪與不得易服社會勞動之罪。三得易服社會勞 動之罪與不得易科罰金之罪。四得易服社會勞動之罪與不得 易服社會勞動之罪。」、「前項但書情形,受刑人請求檢察 官聲請定應執行刑者,依第51條規定定之。」;「宣告多數 有期徒刑者,於各刑中之最長期以上,各刑合併之刑期以下 ,定其刑期。但不得逾30年。」;「數罪併罰,有二裁判以 上者,依刑法第51條之規定,定其應執行之刑。」刑法第50 條、第51條第5款、第53條分別定有明文。而數罪併罰之數 刑罰有部分縱已執行完畢,於嗣後與他罪合併定執行刑,乃 由檢察官換發執行指揮書執行應執行刑時,其前已執行之有 期徒刑部分,應予扣除而已,此種情形仍符合數罪併罰要件 。 三、經查,受刑人因犯如附表所示之罪,先後經本院判處如附表 所示之刑,均確定在案等情,有各該裁判書及被告法院前案 紀錄表在卷足憑。又受刑人犯如附表編號1所示之罪所處之 刑,已於民國106年3月14日執行完畢,亦有前開前案紀錄表 可稽(本院卷第131頁),惟如附表編號2所示之罪,係在如 附表編號1所示之罪判決確定前所犯,且尚未執行完畢,則 如附表編號1所示已先執行完畢之罪,因與如附表編號2所示 尚未執行完畢之罪合併定應執行刑,僅係檢察官於換發指揮 書執行時予以扣除已執行部分,仍符合數罪併罰要件。另如 附表編號1所示之罪係處得易科罰金之刑,編號2所示之罪則 係處不得易科罰金、易服社會勞動之刑,而有刑法第50條第 1項但書之情形,須經受刑人請求檢察官聲請定其應執行刑 者,始得依第51條規定定其應執行刑。茲受刑人已請求聲請 人就如附表所示之罪聲請合併定應執行刑,有「臺灣新竹地 方檢察署受刑人定執行刑或易科罰金意願表」1紙在卷足稽 (本院卷第11頁)。茲檢察官向如附表所示犯罪事實最後判 決(即本院112年度上訴字第2021號)之本院聲請定其應執 行之刑,本院審核認其聲請為正當,應予准許。惟參照前揭 說明,本院定應執行刑,不得逾越刑法第51條第5款所定法 律之外部界限,即各刑中之最長期即編號2所示之有期徒刑2 年4月以上、附表編號1至2所示之罪宣告刑之總和2年9月以 下,並審酌受刑人犯罪之次數、其犯罪之情節與罪質均不同 ,犯罪時間有別,及所犯數罪整體之非難評價,暨參酌受刑 人就本件定應執行刑表示「希望法官減少裁定刑度」、「無 意見」等語(本院卷第11、143頁),綜合判斷,就附表所 示各罪所處之刑,定其應執行之刑如主文所示。 據上論斷,應依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第53條、第51條 第5款、第50條第1項但書、第2項,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  14  日          刑事第二庭  審判長法 官 遲中慧                    法 官 顧正德                      法 官 黎惠萍 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後十日內向本院提出抗告狀。                    書記官 楊筑鈞 中  華  民  國  114  年  3   月  14  日

2025-03-14

TPHM-114-聲-446-20250314-1

聲再
臺灣高等法院

詐欺

臺灣高等法院刑事裁定 113年度聲再字第542號 再審聲請人 即受判決人 何紫綝 代 理 人 舒正本律師 上列聲請人因詐欺案件,對於本院113年度上易字第1071號,中 華民國113年10月23日第二審確定判決(臺灣桃園地方法院112年 度易字第255號,起訴案號:臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第 16761號),聲請再審,本院裁定如下:   主 文 再審之聲請駁回。   理 由 一、按刑事訴訟法第429條之2前段規定,聲請再審之案件,除顯 無必要者外,應通知聲請人及其代理人到場,並聽取檢察官 及受判決人之意見。本院通知檢察官、再審聲請人即受判決 人何紫綝及其代理人於民國113年12月19日到庭陳述意見( 本院卷第45至47頁),是已依法踐行上開程序,並聽取檢察 官及聲請人之意見,合先敘明。 二、聲請意旨略稱:  ㈠本案兩造於109年8月底至9月1日間,有就車位買賣之事達成 協議,以新臺幣(下同)60萬元成交,扣除2萬元租車押金 ,再支付58萬元之款項;被害人吳昱靚、告訴人陳文有分別 於109年9月2日、4日匯款29萬元、29萬元至孫佳均帳戶。陳 文有匯款後當日傍晚〈或係如聲請人辦稱在9月9日〉雙方見面 ,由吳昱靚為買方,孫吉林為賣方,簽立買賣同意書約定30 天過戶。而根據吳昱靚及陳文有於第一審時之證述,可知本 案買賣同意書内容為陳文有製作,且並非在陳文有匯款前所 製作,而在58萬元匯款完成前,雙方均未討論停車位過戶時 限,也未討論買賣同意書中30日内移轉過戶此節,此係陳文 有主觀上認為之合理期間。原確定判決未斟酌吳昱靚、陳文 有在第一審時對於買賣同意書製作之緣起、何人製作、内容 是否經討論後製訂等重要證述,逕認聲請人明知本案車位借 名登記於周全明名下,因與周全明有債務糾紛,而無法於10 9年9月、10月間將停車位移轉過戶予陳文有,猶請陳文有、 吳昱靚於109年9月2日及同年月4日匯款29萬、29萬元…云云 ,即有率斷。退步言之,縱聲請人於出售停車位予陳文有前 ,明知停車位借名登記在周全明名下,但聲請人仍於109年8 月28日與周全明商討出售本案房地及車位之事,且當時既尚 未收受陳文有58萬元之匯款,又未與其約定需在109年9月至 10月間需辦理移轉。縱因事後與周全明有債務糾葛而無法移 轉,然聲請人在締約之初,既有移轉本案車位之意思,主觀 上即欠缺明知無法履約竟而簽定契約之締約詐欺犯行。  ㈡原確定判決忽略聲請人於收受第二期款29萬元之前,已於109 年9月4日以line告知吳昱靚「無法給銀行怎麼過戶、塗銷, 29萬算我借款,等過戶好借條還給我…」等語,當時陳文有 尚未匯第二次29萬元,果聲請人真欲詐欺,何須於對話中如 實將可能無法過戶之事告知吳昱靚?可見聲請人主觀上並無 故意隱匿交易重要事項〈借名登記〉之詐欺犯意。縱聲請人無 法舉證已將借名登記之事告知陳文有或吳昱靚,然依聲請人 109年8月28日line對話截圖顯示,其有與周全明商討出售房 地及車位之事,故未及時告知陳文有、吳昱靚借名登記之事 ,其主觀上即非明知不能過戶,即使未告知,亦非故意不告 知;換言之,聲請人主觀上既無明知無法過戶,而未告知陳 文有,且雙方於買賣同意書簽立前,又未討論無法過戶恐有 違約責任等事,在商討買賣本案車位之時,聲請人亦無法確 信陳文有或吳昱靚知悉借名登記後,會不買車位,則又何來 締約詐欺之有?  ㈢綜上,原審確定判決就上開就足生影響於判決之重要證據漏 未審酌,以致於為事實認定錯誤。爰按刑事訴訟法第421條 規定,聲請再審等語。 三、按刑事訴訟法第421條規定:「不得上訴於第三審法院之案 件,除前條規定外,其經第二審確定之有罪判決,如就足生 影響於判決之重要證據漏未審酌者,得為受判決人之利益, 聲請再審。」而所謂「足生影響於判決之重要證據漏未審酌 者」,是指該證據已經法院予以調查或經聲請調查而未予調 查,以致於該確定判決中漏未加以審認,而該證據如經審酌 ,則足生影響於該判決的結果,應為被告有利的判決而言。 如果事實審法院依調查的結果,本於論理法則、經驗法則及 證據法則,經取捨證據後認定事實者,既對卷附證據資料為 價值判斷,而對被告不利的證據採酌據為論罪的依據,至於 其餘與前述論罪證據不相容的供述,縱屬對被告有利,仍無 證據價值而不採信,這則是有意的不採信,並非疏而漏未審 酌,尚不得據為聲請再審的理由。又如證據業經法院本其自 由心證予以取捨及判斷,僅是對此持相異評價,自不得據為 再審的理由。至於所謂的「重要證據」,是指該證據就本身 形式上觀察,雖不以絕對不須經過調查程序為條件,但必須 顯然可認為足以動搖原有罪確定判決,而為受判決人應受無 罪、免訴或輕於原審所認定的罪名方可,如不足以推翻原確 定判決所認定罪刑的證據,即非足生影響於原判決的重要證 據。 四、經查:  ㈠原確定判決以聲請人之供述、證人周全明、陳文有、吳昱靚 之證述、本案房屋公務用謄本、地籍異動索引、不動產買賣 契約書、周全明合作金庫存摺暨內頁、合作金庫取款憑條、 彰化銀行匯款回條聯、吳昱靚與聲請人109年9月4日對話紀 錄、陳文有之匯款紀錄、吳昱靚、孫吉林簽立買賣同意書、 孫吉林簽發之本票及香格里拉購買車位群組對話記錄、109 年5月22日停車位租賃契約書、111年、110年4月24日停車位 租賃契約書及聲請人與周全明line對話紀錄等證據,認定聲 請人所為係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。復就聲請人 及其辯護人所為:聲請人有跟陳文有、吳昱靚說本案車位掛 在別人名下;自聲請人與吳昱靚對話記錄,即可證明吳昱靚 當時知悉本案車位有貸款,且需清償才能過戶,聲請人並無 隱瞞買賣之重要資訊,不構成締約詐欺,聲請人自始即無意 圖為自己不法所有之詐欺犯行等辯解何以不可採,所憑之依 據與得心證之理由,於理由內詳為指駁說明,並經本院調閱 全案電子卷證核閱無誤,是原確定判決所為論斷,均有卷存 證據資料可資覆按,參互判斷作為判決之基礎,核無任何憑 空推論之情事,且所為論斷與經驗法則、論理法則均無違, 更無理由欠備之違法情形。  ㈡聲請意旨雖主張聲請人與周全明109年8月28日line對話記錄 、陳文有提出之買賣同意書、陳文有、吳昱靚在第一審112 年11月1日證述及聲請人與吳昱靚之109年9月4日line對話記 錄等,係屬有利於聲請人之證據,原確定判決就此足以影響 判決之重要證據,有重要證據漏未審酌之再審事由云云。惟 查,原確定判決已於判決理由「貳、三、㈡⒈、⒉」引用陳文 有、吳昱靚在第一審審理時之證述,雖未強調30日內過戶之 約定之同意書係陳文有做成,然已說明聲請人與共同被告孫 吉林均未對該記載表示異議(本院卷第25頁);於理由「貳 、三、㈡⒉⑷」引用聲請人與吳昱靚109年9月4日line對話紀錄 全部(本院卷第26至27頁);於理由「貳、三、㈡⒊」載有孫 吉林與吳昱靚於109年9月4日簽立本案車位買賣同意書之內 容及出處(本院卷第27頁),可見聲請人前開所指均係屬原 確定判決審酌相關證據後,認定之結果與形成之心證與聲請 人之主張有所不同之部分,而並非重要證據漏未審酌者,是 此部分聲請意旨即無可採。  ㈢至聲請人與周全明109年8月28日line對話記錄雖未見原確定 判決引用,然原確定判決理由「貳、三、㈤⒍」載有「被告何 紫綝自承於出售系爭車位之109年8月以line通知證人周全明 ,惟迄今未提出相關證據…」(本院卷第32頁),而上開對 話記錄係113年9月25日作為上證8提出於本院(上易卷第309 頁),足見原確定判決並不認為上開對話記錄內容屬於前述 出售本案車位之通知。且觀該對話內容僅有聲請人稱「我們 9月把房子處理掉」,對方回「女兒還沒答應要結,結了再 說吧」,對話中聲請人既未提到要出售本案車位,對方亦未 為同意配合買賣過戶之表示或接續為相關之討論,甚至以「 結了再說」之文意來看,對方係表示當下無意繼續討論,要 將相關事項推遲至之後某時再為討論,顯難認上開對話內容 符合聲請意旨主張之「聲請人與周全明商討出售本案房地及 車位之事」之情況。再依該對話記錄之前後均係聲請人向對 方請求借款,顯見雙方確有債務糾紛,因此,以該對話記錄 實不足以證明聲請人將本案車位出售給陳文有及吳昱靚時, 已得周明全之許諾而足以抱持「周明全必會配合進行系爭車 位過戶」之確信。是以上開證據無從得出「聲請人主觀上並 無『明知無法過戶,而不告知』之詐欺故意」此一有利於聲請 人之結論,故無論單獨或與先前之證據綜合判斷,均無法使 本院合理相信有足以動搖原確定判決所確認之事實,此部分 聲請意旨亦無可採。 五、綜上所述,本件聲請人所提出之證據資料,或係就於事實審 法院已主張或辯解部分,再事爭辯,或係對於原確定判決取 捨證據等採證認事職權行使重為指摘,無論單獨或與先前之 證據綜合判斷,均無法使本院合理相信有足以動搖原確定判 決所確認之事實,揆諸前揭意旨說明,再審聲請意旨所陳各 節,均非適法之再審理由,是聲請人執上開聲請意旨,對原 確定判決聲請再審,難認為有理由,應予駁回。 據上論斷,依刑事訴訟法第434條第1項,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  14  日          刑事第二庭  審判長法 官 遲中慧                    法 官 顧正德                    法 官 黎惠萍 以上正本證明與原本無異。 不得抗告。                    書記官 楊筑鈞 中  華  民  國  114  年  3   月  14  日

2025-03-14

TPHM-113-聲再-542-20250314-1

臺灣高等法院

聲明異議

臺灣高等法院刑事裁定 114年度聲字第535號 聲明異議人 即 受刑人 陳文雄 上列聲明異議人即受刑人因公共危險案件,對臺灣宜蘭地方檢察 署檢察官113年度執字第2656號執行指揮,聲明異議,本院裁定 如下:   主 文 聲明異議駁回。   理 由 一、聲明異議意旨略以:聲明異議人即受刑人陳文雄(下稱受刑 人)因公共危險案件經法院判處罪刑,然執行時,檢察官以 受刑人有「不執行所宣告之刑難收矯治之效,或難以維持法 秩序」而否准受刑人易科罰金或易服社會勞動服務之聲請, 然受刑人母親已高齡85歲,並患失憶症、阿滋海默症,而受 刑人自己亦有雙重腦部、身心障礙之證明,受刑人家中只有 妹妹和住斗六之大哥,受刑人擔心家母無人照料,請鈞院審 酌前情,准予將受刑人所犯刑期易科罰金或易服社會勞動云 云。 二、按受刑人或其法定代理人或配偶,以檢察官執行之指揮為不 當者,得向諭知該裁判之法院聲明異議,固為刑事訴訟法第 484條所明定。惟所稱「諭知該裁判之法院」,乃指對被告 為有罪判決,而於主文內實際宣示其主刑、從刑之裁判法院 而言(最高法院110年度台聲字第71號裁定意旨參照)。 三、經查:受刑人因公共危險案件,經認罪協商後,由臺灣宜蘭 地方法院以113年度交訴字第18號判決(宣示判決筆錄)就 駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害逃逸部分處有期徒 刑6月(暨諭知易科罰金之折算標準),受刑人不服提起上 訴,經本院113年度交上訴字第143號判決,以受刑人於原審 坦承犯行並與檢察官達成協商合意,其上訴理由與刑事訴訟 法第455條之10所規定得提起上訴之要件不符,自屬不得上 訴,其上訴不合法,而駁回上訴確定,有上揭判決書、本院 被告前案紀錄表附卷可查。是本院所為之判決,僅屬程序判 決,並非實體判決,且未於主文實際宣示主刑、從刑,自非 「諭知該裁判之法院」甚明,揆諸前揭說明,本件管轄法院 應為臺灣宜蘭地方法院,受刑人以「陳述書」為名誤向本院 聲明異議,於法不合,應予駁回。 據上論斷,依刑事訴訟法第486條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  14  日          刑事第二庭  審判長法 官 遲中慧                    法 官 張少威                    法 官 顧正德 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後十日內向本院提出抗告狀。                    書記官 莊佳鈴 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日

2025-03-14

TPHM-114-聲-535-20250314-1

上訴
臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6388號 上 訴 人 即 被 告 吳書丞 上列上訴人因詐欺等案件,不服臺灣新北地方法院112年度金訴 字第1853號,中華民國113年4月25日第一審判決(起訴案號:臺 灣新北地方檢察署112年度調偵字第651號),提起上訴,本院判 決如下:   主 文 原判決關於吳書丞部分撤銷。 吳書丞犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年拾月。   事 實 一、吳書丞依其智識程度及社會生活經驗,可預見依他人指示收 受來路不明的款項,可能是替詐騙集團收取詐欺犯罪所得款 項,收取後交予他人可能係為製造金流斷點,掩飾、隱匿該 詐欺所得之來源及去向,竟基於縱使收取、轉交係他人因遭 詐欺集團施詐受騙交付之款項、隱匿詐欺犯罪所得去向之結 果,亦不違背其本意之加重詐欺取財及洗錢之不確定故意, 與吳梓寧、黃耀忠(吳、黃二人均坦承犯行,由本院另行審 結)及暱稱「發哥」(下稱「發哥」)及其餘真實姓名、年 籍均不詳之詐欺集團(下稱本案詐欺集團)成年成員,共同 意圖為自己不法之所有,基於三人以上共同詐欺取財及洗錢 之犯意聯絡,先由本案詐欺集團不詳成員於民國111年7月7 日某時許,以電話、通訊軟體LINE暱稱「賴欽文」假冒中華 電信客服、165反詐騙專員,向林麗玉佯稱略以:因門號遭 詐欺集團使用詐騙他人金錢,須繳交公證費用待偵辦完畢後 退還云云,致林麗玉陷於錯誤,依指示於111年7月19日10時 54分許,將新臺幣(下同)80萬元(下稱本案贓款)放置在 新北市○○區○○街00號門口(下稱取款地點)後,再由黃耀忠 駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車(下稱本案車輛)搭載 吳書丞,依「發哥」指示前往基隆搭載吳梓寧至取款地點, 吳梓寧下車後,黃耀忠則駕車搭載吳書丞離去,吳梓寧則向 林麗玉拿取本案贓款後,另更換服裝並搭乘計程車至臺北市 萬華區龍山寺門口與黃耀忠、吳書丞碰面,並於本案車輛上 將本案贓款交付與吳書丞,吳書丞、黃耀忠再將本案贓款交 付本案詐欺集團不詳成員,以此方式隱匿詐欺犯罪所得去向 、所在。 二、案經林麗玉訴由新北市政府警察局板橋分局報告臺灣新北地 方檢察署偵辦起訴。     理 由 壹、證據能力:   本判決下列所引用被告以外之人於審判外之陳述,經檢察官 全部同意作為證據(本院卷第259頁),上訴人即被告吳書 丞僅表示同案被告吳梓寧所述不實在外,均未爭執證據能力 (本院卷第259、279至281頁),本院審酌上開傳聞證據製 作時之情況,尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵,亦認 以之作為證據要屬適當,爰依刑事訴訟法第159條之5第1、2 項之規定,認均有證據能力。 貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由:   訊據被告固坦承於前揭時間,黃耀忠駕車時,其坐在副駕駛 座上,惟矢口否認有何加重詐欺及洗錢犯行,辯稱:當天我 把本案車輛借給黃耀忠使用,但因為黃耀忠駕車技術沒有很 好,我怕他出車禍,我之後用車會被耽誤,所以我就跟他一 起去,我不知道他要做什麼,當天我也很累,所以我都在副 駕駛座睡覺,我不認識吳梓寧,她沒有將本案贓款交給我, 我是事後才知道她是車手云云(本院卷第256至258、283頁 )。經查: 一、本案詐欺集團不詳成員於上揭時間,以前揭詐術詐騙告訴人 林麗玉,致告訴人陷於錯誤,依指示於上揭時間、地點放置 本案贓款,再由黃耀忠駕駛本案車輛搭載被告,至基隆接吳 梓寧上車前往取款地點下車,向林麗玉拿取本案贓款後,至 龍山寺回到本案車輛之事實,業據被告供承其當時在本案車 輛上等語明確(本院卷第257至258頁),並據證人林麗玉於 警詢、偵訊指訴遭詐騙經過等語明確(偵字第58978號卷第25 至28、83頁),及證人即同案被告吳梓寧、黃耀忠於警詢、 偵訊證述取款經過等語在卷(偵字第58978號卷第7至8頁反 面,偵字第47098號卷第97頁),復有林麗玉提出其與詐欺 集團之聯繫紀錄截圖、對比及詐欺案照片、現場監視錄影畫 面翻拍照片等附卷可稽(偵字第58978卷第47至57頁反面) 。是此部分事實,應堪認定。 二、被告固辯稱:因黃耀忠跟我借車,擔心其駕車技術不佳,故 陪同黃耀忠過去,我不知道他要做什麼,我都在車上睡覺, 吳梓寧沒有將本案贓款交給我云云,惟:  ㈠關於如何借用本案車輛乙節,黃耀忠於本院審理時稱:我是 去吳書丞家中找他借車並且載他等語(本院卷第291至292頁 ),被告則稱:我是開本案車輛去精一路接黃耀忠,就叫他 開車,我是因為黃耀忠請我載他一程,出於朋友立場才去載 他等語(偵字第58978號卷第16頁反面),雙方供述齟齬, 被告是否僅係單純借用車輛,已有可疑。  ㈡吳梓寧於警詢證稱:當天我搭乘本案車輛,胖的(黃耀忠) 負責開車,瘦的(吳書丞)則坐副駕駛座,我上車後,駕駛 要我自己拿中控台的手機,表示會有人與我聯繫,手機打過 來後,一個男生指示我去取款地點拿取本案贓款,我取完款 換成白色衣服,搭乘計程車離去,前往龍山寺門口處,回到 黃耀忠的車上後,將本案贓款交給坐在副駕駛座之人(吳書 丞)等語(偵字第58978號卷第7至8頁反面);於偵訊時復 證稱:當日連我一共三人,我上車後有兩的男生坐在駕駛座 及副駕駛座,是胖的(黃耀忠)開車,他要我拿車上的手機 ,說會有人跟我聯繫,電話中男生要我去○○街79號拿東西, 我拿完後接到電話要我回車上交給坐在副駕駛座的人(吳書 丞)等語(偵字第47098號卷第97頁)。由上可知,吳梓寧 證述其於前揭時、地坐上由黃耀忠所駕駛、搭載被告之本案 車輛,過程中黃耀忠要其接聽車上手機,其依電話中男子指 示下車前往取款地點拿東西,嗣變裝乘計程車至龍山寺,回 到本案車輛上,將東西交付坐在副駕駛座之吳書丞等節,先 後證述明確。  ㈢黃耀忠於警詢證稱:我同意「發哥」幫他拿博奕的錢,案發 當日我們一共三個人,我跟朋友吳書丞及那個穿黑衣女子( 吳梓寧),「發哥」電話指示去載她,我負責開車,吳書丞 是該車的車主,他陪我一起去,我們先開車到基隆廟口夜市 入口附近把她載上車,我就載她去板橋,她就下車。後來「 發哥」叫我去龍山寺載人,穿白衣女子就上車,當時車上有 我及吳書丞,那位女子跟早上載的女子髮型、髮色一樣,應 該是同一人等語(偵字第58978號卷第11至13頁);偵訊證 稱:當天我是依「發哥」指示去接人(吳梓寧),並前往新 北市○○區○○街00號附近放人下車,我接她上車後,「發哥」 有給我一支手機,有打電話過來,我請那個人(吳梓寧)接 電話,後來我去龍山寺接一個人,跟我去基隆接的人好像是 同一人,但穿的衣服不一樣等語(偵字第58978號卷第78頁 正反面),此足以補強吳梓寧所證其所乘坐之本案車輛,駕 駛是黃耀忠,被告則坐在副駕駛座,黃耀忠叫其拿車上備妥 的手機接聽,其依電話中男子指示下車取款,嗣變裝後至龍 山寺回到本案車輛上等情。  ㈣綜上黃耀忠、吳梓寧所證,可知被告提供本案車輛,由黃耀 忠駕車搭載其去接吳梓寧上車至取款地點,吳梓寧下車取得 本案贓款後,變裝另搭乘交通工具至龍山寺回到本案車輛。 審酌過程中,「發哥」打電話給黃耀忠指示至何地點接人、 放人下車、再至龍山寺接人,「發哥」亦打電話給在車上之 吳梓寧指示該如何取款,過程中被告均在車上,尚難諉為不 知。而吳梓寧擔任取款車手,其取款後變裝另轉往龍山寺回 到本案車輛,目的無非是將本案贓款交給車上之人,且避免 遭查緝。則其證述在車上交錢給被告,尚屬合理,值堪信實 。  ㈤又被告於本案發生前之111年7月12日,至臺北市士林區收取 被害人吳慧敏遭詐騙而交付之90萬元,再轉交他人等事實, 觸犯洗錢等罪,經臺灣士林地方法院以112年度金訴字第22 號判決判處有期徒刑1年,併科罰金5萬元,被告不服提起上 訴,經本院112年度上訴字第4201號判決、最高法院113年度 台上字第1065號判決駁回上訴確定,有該判決書、本院被告 前案紀錄表在卷可參(原審金訴卷第229至235頁,本院卷第 76至77頁),可知被告於案發前即有向他人拿取來源不明款 項並轉交他人,遭法院判處罪刑之情形。又被告於本案案發 前之111年7月15日,因駕駛本案車輛搭載黃耀忠前往收取被 害人潘宗賢遭詐騙之90萬元詐騙款,黃耀忠領取該筆款項後 即搭乘計程車離開並換裝,再與被告相會合及更換服裝後, 請被告駕駛本案車輛載送其至指示地點交款等情,經檢察官 起訴黃耀忠、被告涉犯加重詐欺取財罪及一般洗錢罪嫌,經 法院審理後,判處黃耀忠罪刑,被告雖經判處無罪確定,有 本院112年度上訴字第2157號判決、本院被告前案紀錄表等 在卷可參(原審金訴卷第213至228頁,本院卷第69頁)。然 依上開判決認定被告無罪之理由,主要係依黃耀忠之證述, 僅告知被告要向朋友收錢,而請託被告駕車載送至各該收款 、交款地點附近,及協助將白色衣服帶下車供更換外,並無 證據證明被告與「發哥」有何聯繫,或得知該款項之性質( 原審金訴卷第223至225頁)。而黃耀忠於本院審理時就此亦 稱:我有於111年7月15日跟吳書丞用同樣的車子去收取別人 的款項,該案90萬元是我下車去拿的,我有跟吳書丞說我要 去收錢等語(本院卷第286頁)。黃耀忠此犯案取款模式與 本案取款方式極為相似,均係由被告或黃耀忠駕駛本案車輛 搭載取款車手(黃耀忠、吳梓寧)前往指定地點下車取款, 取款車手取得款項後先自行離開、變裝後,再至本案車輛會 合,可知本案非被告第一次同車搭載取款車手領取款項。綜 此,益徵本案被告與黃耀忠共同搭載吳梓寧前往取款現場, 之後再轉往龍山寺接吳梓寧上車,係為向吳梓寧收取來源不 明款項,並將之轉交無訛。  ㈥至黃耀忠雖證稱:我跟吳書丞說要借車去臺北載人,他說好 ,吳書丞說我開車技術不好,他不放心,就跟著我一起去, 但他都在車上睡覺,吳梓寧在龍山寺上車後,並沒有將東西 交給我們云云(偵字第58978號卷第78頁反面),雖與被告 辯解一致。然衡諸常情,倘被告擔心黃耀忠駕車技術不好、 會撞壞車輛,其何以會借車給黃耀忠?又何以陪同在車上而 陷自己於危險當中?況倘黃耀忠駕駛技術不好,即便被告陪 同又如何能避免撞車風險?更遑論被告稱其在車上均在睡覺 ,顯沒有監督、提醒黃耀忠開車之情形,此均與常理有違, 難認被告在車上僅係單純陪同、睡覺,對吳梓寧下車拿取來 源不明款項之事完全不知情。另吳梓寧於龍山寺上車後有交 付款項給被告,已認定如前,黃耀忠於偵查、原審否認加重 詐欺取財或洗錢犯行,因而否認其或被告有收到吳梓寧交付 之款項,無非係卸責之詞,難認可採。從而,黃耀忠上開證 述,尚難資為有利於被告之認定。由此可推知被告並非單純 在車上陪同黃耀忠,而係與黃耀忠一同搭載吳梓寧拿取「不 明來源」款項,再予收受轉交之違常舉止。  ㈦至吳梓寧雖於原審改稱:本案贓款我是直接放置於本案車輛 的中控臺,我在警詢、偵訊表示本案贓款我是交付與吳書丞 ,是我說錯云云(原審金訴卷第100至101頁),然吳梓寧於 警詢、偵訊所為之供述,離案發時間較近,記憶較為清晰明 確,利害考量較少,並均明確且一致表示本案贓款是交付與 坐在本案車輛副駕駛座之被告,難認係單純講錯。況被告、 黃耀忠均知吳梓寧下車之目的係拿取來源不明之款項,已如 前述,而「發哥」指示吳梓寧拿取本案贓款之目的,亦係為 了要將該筆贓款層轉至上游,是縱然吳梓寧將本案贓款放在 本案車輛中控台處,應可知係同時交予在車上之被告、黃耀 忠無訛。從而,吳梓寧於原審改稱款項係放置於車輛中控臺 ,沒有交給被告云云,顯係迴護之詞,尚難資為有利於被告 之認定。 三、被告主觀上有加重詐欺取財、洗錢之不確定故意:  ㈠按詐欺集團利用車手提領人頭帳戶款項,或向詐欺被害人直 接取款,以掩飾其不法獲利行徑及避免執法人員之追訴,迭 經報章媒體多所披露,並屢經政府廣為反詐騙之宣導,一般 具有通常智識之人,應可知悉託詞委託他人收取來源不明之 款項、再行後轉交者,多係藉此取得不法犯罪所得,俾掩飾 、隱匿資金去向及實際取得人之身分,以逃避追查。被告行 為時已約24歲,自陳教育程度為國中畢業,有在家中小吃店 幫忙,會去工地(本院卷第293頁),應已有一定社會閱歷 ,並非長期與社會隔絕之人,對於上情自無不知之理。  ㈡被告、黃耀忠均稱其等不認識吳梓寧(偵字第58978號卷第11 、16頁),被告竟與黃耀忠共同搭載吳梓寧至「發哥」指定 地點下車,吳梓寧取款後,再變裝搭乘其他交通工具至龍山 寺,將來源不明款項交給被告,雙方以如此掩人耳目方式收 取款項,被告當懷疑所為涉及不法。佐以被告前於111年7月 12日向被害人收取遭詐騙而交付之90萬元等事實,經法院判 處罪刑確定,是依被告智識程度及經驗,結合通常事理,當 可察覺吳梓寧極有可能係從事詐欺集團擔任車手之工作,而 自己則搭載吳梓寧下車收取款項,並收取吳梓寧取得之款項 及轉交之工作,且該款項經取得、轉交後將掩飾、隱匿該犯 罪所得之去向,竟恣意為之,主觀上自具有縱所收取、轉交 之款項為詐欺集團詐騙被害人遭詐騙之款項,將之轉交將涉 及詐欺、洗錢之不法行為,亦不違其本意之加重詐欺取財、 洗錢之不確定故意甚明。 四、按共同正犯之意思聯絡,原不以數人間直接發生者為限,即 有間接之聯絡者,亦包括在內。另共同正犯之成立不以全體 均參與實行犯罪構成要件之行為為要件,其行為分擔,亦不 以每一階段皆有參與為必要,倘具有相互利用其行為之合同 意思所為,仍應負共同正犯之責。以現今詐欺集團分工細膩 ,非少數人所能遂行,其分層工作如有成立詐欺集團資金之 提供、成員之招募、機房架設與維護、資訊網路通路、人頭 帳戶與門號之蒐集、向被害人施詐、領取被害人匯入或交付 之款項以及將詐得之款項向上級交付等工作,是以,詐欺集 團除首謀負責謀議成立詐欺集團並招募成員外,成員均分別 執行上開詳細分層之工作任務,各成員僅就其所擔任之工作 分層負責,且各成員對彼此存在均有知悉為已足,自不以須 有認識或瞭解彼此為要。查本案詐欺集團先施詐於告訴人, 使其陷於錯誤,而交付款項予前往取款之吳梓寧,被告、黃 耀忠則依指示駕車搭載吳梓寧至指定之地點下車取款,之後 轉向龍山寺收取吳梓寧取得之款項後,轉交其他詐欺集團成 員,被告雖未親自實施詐騙,但其所為係詐欺、洗錢犯行中 之不可或缺之重要環節,足認被告係在共同犯罪意思聯絡下 ,所為之相互分工,自應就本案詐欺集團上開犯行,共同負 責。就過程中除被告外,至少有黃耀忠、吳梓寧及「發哥」 及實施詐騙、向被告收取款項之詐騙集團成員,是被告主觀 上自能知悉除被告自身外,至少尚有另2名不詳之詐欺集團 所屬成員共同參與本案,足認被告主觀上有參與三人以上詐 欺取財及洗錢之不確定故意甚明。 五、綜上所述,本案事證已臻明確,被告所辯,無非係卸責之詞 ,不足憑採。被告犯行洵堪認定,應予依法論科。 參、論罪: 一、新舊法比較:   被告行為後,詐欺犯罪危害防制條例(下稱詐欺防制條例) 、洗錢防制法分別於113年7月31日經制定、修正公布,並均 自同年8月2日起生效施行,茲比較新舊法規定如下:  ㈠詐欺防制條例:  1.詐欺防制條例就詐欺犯罪所增訂之加重條件(如第43條第1 項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元、1億元以上 之各加重其法定刑,第44條第1項規定並犯刑法第339條之4 加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等),係就刑 法第339條之4之罪,於有各該條之加重處罰事由時,予以加 重處罰,係成立另一獨立之罪名,屬刑法分則加重之性質, 此乃被告行為時所無之處罰,自無新舊法比較之問題,依刑 法第1條罪刑法定原則,無溯及既往予以適用之餘地。  2.詐欺防制條例第47條規定:「犯詐欺犯罪,在偵查及歷次審 判中均自白,如有犯罪所得,自動繳交其犯罪所得者,減輕 其刑;並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所 得,或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者, 減輕或免除其刑」,所指詐欺犯罪,包括刑法第339條之4之 加重詐欺罪(該條例第2條第1款第1目)。次按具有內國法 效力之公民與政治權利國際公約第15條第1項後段「犯罪後 之法律規定減科刑罰者,從有利於行為人之法律」之規定, 規範較輕刑罰等減刑規定之溯及適用原則。從而廣義刑法之 分則性規定中,關於其他刑罰法令(即特別刑法)之制定, 若係有利被告之刑罰減輕或免除其刑原因暨規定者,於刑法 本身無此規定且不相牴觸之範圍內,應予適用。故行為人犯 刑法第339條之4之罪,關於自白減刑部分,因刑法本身並無 犯加重詐欺罪之自白減刑規定,詐欺防制條例第47條則係特 別法新增分則性之減刑規定,尚非新舊法均有類似減刑規定 ,自無從比較,行為人若具備該條例規定之減刑要件者,應 逕予適用(113年度台上字第4209號判決意旨參照)。本件 吳書丞犯刑法加重詐欺罪,且未於偵查、審理中自白,與詐 欺防制條例第47條減刑要件未合,自無新舊法比較適用之問 題。  ㈡洗錢防制法:  1.有關洗錢行為之定義,113年7月31日修正前洗錢防制法第2 條規定:「本法所稱洗錢,指下列行為:一、意圖掩飾或隱 匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而移轉或變 更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來 源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受 、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後該條規定:「 本法所稱洗錢,指下列行為:一、隱匿特定犯罪所得或掩飾 其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發 現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定 犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。 」修正後規定擴大洗錢範圍,惟本件被告搭載車手收取贓款 、及取款轉交之行為,不論依新法或舊法,均該當「洗錢」 ,對於被告並無「有利或不利」之影響,自無適用刑法第2 條第1項之規定為比較新舊法適用之必要。  2.有關洗錢行為之處罰規定,修正前洗錢防制法第14條規定: 「(第1項)有第2條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期 徒刑,併科500萬元以下罰金。(第2項)前項之未遂犯罰之 。(第3項)前2項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重 本刑之刑。」修正後變更條次為第19條規定:「(第1項) 有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑 ,併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億 元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科5,000萬元以下罰 金。(第2項)前項之未遂犯罰之。」本件被告洗錢之財物 或財產上利益未達1億元,復無其他自白減刑事由,依刑法 第35條第1項、第2項規定比較新舊法,新法第19條第1項後 段規定之法定刑為6月以上5年以下有期徒刑,較修正前第14 條第1項規定之7年以下有期徒刑為輕,自以修正後之規定較 有利於被告而適用之。 二、罪名:  ㈠核被告所為,係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪,及(修正後)洗錢防制法第19條第1項後段 之洗錢罪。起訴意旨雖認被告本案所為構成冒用公務員名義 詐欺取財罪嫌,然現今詐騙集團詐騙手法、名目多端,並非 必然會以冒用公務員名義之方式為之,且詐騙集團內部分工 精細,除發起或主持、操縱者有橫向聯繫之外,負責招攬成 員、收購人頭帳戶、實施詐術、取款或提領款項者,彼此之 間未必會相互認識並明確知悉他人所實施之犯行內容,而本 案沒有證據顯示被告知悉本案詐欺集團不詳成員施詐的方式 是以冒用公務員名義為之,自難認被告主觀上就冒用公務員 名義詐欺取財之犯行有不確定故意,然此僅屬詐欺罪加重要 件之減少,尚無庸變更起訴法條,附此敘明。 三、被告與吳梓寧、黃耀忠、「發哥」及其所屬詐騙集團成員間 ,就上開犯行,具有犯意聯絡及行為分擔,應論以共同正犯 。 四、被告所犯加重詐欺取財罪、一般洗錢罪間,有行為局部同一 之情形,為想像競合犯,應依刑法第55條規定從一重之三人 以上共同詐欺取財罪處斷。 肆、原審認被告犯罪事證明確而予科刑,固非無見。惟被告上訴 後,洗錢防制法有前述之修法情形,原判決未及比較新舊法 ,並適用有利於被告之113年7月31日之修正後洗錢防制法第 19條第1項後段之規定,尚有未恰。被告上訴否認犯行,並 無理由,業據指駁說明如前,惟原判決既有前揭可議之處, 即應由本院予以撤銷改判,以臻適法。 伍、科刑:   爰以行為人之責任為基礎,審酌被告正值年輕,竟擔任詐欺 集團收水之工作,助長詐騙犯罪風氣之猖獗,增加檢警機關 追查犯罪所得之難度,並影響社會治安及金融交易秩序,所 為實不足取,且其犯後否認犯行,迄今未與告訴人達成和解 ,態度不佳,兼衡其素行、犯罪之動機、目的、手段、所生 危害,暨其自陳國中畢業的智識程度、目前從事工地工作, 離婚,無小孩需扶養之家庭生活及經濟狀況(本院卷第293 頁)等一切情狀,爰量處如主文第2項所示之刑。 陸、沒收 一、犯罪所得部分:   被告否認領有報酬或有何利益,且本案尚無積極證據證明被 告已實際獲取犯罪所得而受有何不法利益,爰不予宣告沒收 犯罪所得。 二、洗錢防制法沒收部分:  ㈠按沒收適用裁判時之法律,刑法第2條第2項定有明文。查被 告行為後,洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或 財產上利益之規定,業經修正為同法第25條第1項規定,於1 13年7月31日公布,同年8月2日生效施行,自應適用裁判時 即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。  ㈡按現行洗錢防制法第25條第1項規定:「犯第19條、第20條之 罪,洗錢之財物或財產上利益,不問屬於犯罪行為人與否, 沒收之。」此乃針對洗錢犯罪之行為客體所為沒收之特別規 定,採絕對義務沒收原則,以澈底阻斷金流以杜絕犯罪。惟 沒收係以強制剝奪人民財產權為內容,係對於人民基本權所 為之干預,除須法律保留外,並應恪遵憲法上比例原則之要 求。是法院就具體個案,如認宣告沒收或追徵,有過苛之虞 、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微,或為維持受宣 告人生活條件之必要者,仍得依刑法第38條之2第2項不予沒 收或酌減之,以符憲法比例原則。  ㈢查本件被告擔任收水並轉交贓款之工作,並非終局取得洗錢 財物之詐欺集團核心成員,是認對被告就本案洗錢之財物宣 告沒收或追徵,容有過苛之虞,爰依刑法第38條之2第2項規 定,不予宣告沒收。  據上論斷,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官曾文鐘到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  12  日          刑事第二庭  審判長法 官 遲中慧                    法 官 張少威                    法 官 顧正德 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 莊佳鈴 中  華  民  國  114  年  3   月  12  日 附錄:本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者,處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑,得併科 1 百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 前項之未遂犯罰之。 修正後洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。

2025-03-12

TPHM-113-上訴-6388-20250312-4

交上訴
臺灣高等法院

過失致死

臺灣高等法院刑事判決 114年度交上訴字第20號 上 訴 人 即自訴人 江金嶺 被 告 任彥坤 上列上訴人因被告過失致死案件,不服臺灣新竹地方法院113年 度交自字第1號,中華民國113年12月13日第一審判決,提起上訴 ,本院判決如下:   主 文 原判決撤銷。 本件自訴不受理。   理 由 一、按自訴之提起,應委任律師行之。自訴人未委任代理人,法 院應定期間以裁定命其委任代理人;逾期仍不委任者,應諭 知不受理之判決。第二審之審判,除第二審訴訟程序有特別 規定外,準用第一審審判之規定,刑事訴訟法第319條第2項 、第329條第2項、第364條分別定有明文。又自訴案件經繫 屬之第一審法院為終局判決後,該原有審級之訴訟關係即歸 於消滅,當事人若提起第二審上訴,乃繫屬於另一審級之開 始,與該上訴審發生另一審級之訴訟關係,亦應委任律師為 自訴代理人(最高法院103年度台上字第614號判決意旨參照 )。從而自訴案件之自訴人於第一審委任律師為代理人,於 該審級終結後,原有委任效力即不復存在,於上訴審級,仍 應委任律師為代理人,否則自訴程序即屬不備,經法院定期 命補正,如逾期仍未補正,依前述說明,第二審法院應撤銷 原第一審實體判決,改諭知自訴不受理,並得不經言詞辯論 為之。 二、經查:  ㈠自訴人江金嶺委任紀桂銓律師、謝秉錡律師為代理人,對被 告任彥坤提起自訴,經原審法院以113年度交自字第1號判決 被告無罪;自訴人不服提起第二審上訴,惟未委任律師為代 理人,經本院依刑事訴訟法第364條準用同法第329條第2項 規定,於民國114年2月11日裁定命自訴人於裁定送達後5日 內補正委任律師為自訴代理人,該裁定於114年2月17日送達 自訴人居所「臺中市○區○○○街00號5樓之3」,經其受僱人收 受而合法送達(上開裁定另經郵務機關對自訴人住所址寄送 後,因不獲會晤應受送達人,亦無受領文書之同居人或受僱 人,而於114年2月19日寄存送達於自訴人之住所所在之新竹 縣政府警察局竹東分局新城派出所,亦已合法送達)等情, 有本院上開裁定、送達證書附卷可參(本院卷第41至45頁) 。惟自訴人迄未提出委任狀委任自訴代理人,亦有本院114 年3月12日公務電話查詢紀錄表、本院收文收狀資料查詢清 單等在卷可憑,顯屬逾期未補正,揆諸前揭規定及說明,應 為自訴不受理之判決。  ㈡原審認被告被訴過失致死罪嫌核屬不能證明,而為無罪之諭 知,固非無見。惟本案自訴程序不備,原審雖未及審酌,然 本於覆審制下,仍應由本院撤銷原判決,另為自訴不受理之 判決,並不經言詞辯論為之。 據上論斷,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第329 條第2項、第343條、第307條,判決如主文。  中  華  民  國  114  年  3   月  12  日          刑事第二庭  審判長法 官 遲中慧                    法 官 顧正德                    法 官 黎惠萍 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 楊筑鈞 中  華  民  國  114  年  3   月  12  日

2025-03-12

TPHM-114-交上訴-20-20250312-2

上訴
臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6319號 上 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 上 訴 人 即 被 告 陳吉琳 指定辯護人 楊政達律師(義務辯護) 上列上訴人等因被告詐欺等案件,不服臺灣新北地方法院113年 度金訴字第1539號,中華民國113年9月30日第一審判決(起訴案 號:臺灣新北地方檢察署112年度偵字第70568號),提起上訴, 本院判決如下:   主 文 上訴駁回。 陳吉琳緩刑伍年,並應履行如附件所示之事項。   事實及理由 壹、本院審理之範圍: 一、本案檢察官、上訴人即被告陳吉琳不服原審判決提起上訴, 於本院審理時均明示僅就原判決科刑部分提起上訴,對於原 審認定之犯罪事實、罪名及沒收不上訴等語(本院卷第118 至119、152至153頁),是依刑事訴訟法第348條第3項規定 ,本案上訴效力僅及於原判決關於刑之部分,其他關於犯罪 事實、罪名及沒收部分,自非上訴範圍,而不在本院審理範 圍,惟本院就科刑審理之依據,均援用原判決之事實、證據 及理由,合先敘明。 二、被告經原審認定之加重詐欺罪及洗錢罪部分,雖詐欺犯罪危 害防制條例(下稱詐欺防制條例)、洗錢防制法於被告行為 後之民國113年7月31日分別制定、修正公布,同年8月2日生 效,然原判決有關罪名之認定,非在本院審理範圍,本院自 無庸就被告所犯罪名部分進行新舊法比較,附此敘明(至詐 欺防制條例、洗錢防制法制定、修正後有關減刑規定部分, 因屬本院審理範圍,此部分之新舊法比較適用,詳後述)。 貳、援用原判決認定之事實與罪名:  一、陳吉琳於民國112年9月間,加入真實姓名、年籍資料不詳之 暱稱「程」所屬之詐欺集團,擔任面交車手職務,收受遭詐 騙之人所交付之款項,嗣收取款項完畢後再將贓款交付與「 程」所指定之人。陳吉琳加入上開詐欺集團後,即與集團成 員真實姓名年籍不詳、暱稱為「程」、「good engineer」 、「孫玉盈」等人共同意圖為自己不法之所有,基於三人以 上共同詐欺取財以及洗錢之犯意聯絡,由真實姓名年籍不詳 、暱稱為「good engineer」、「孫玉盈」之人,於110年8 月間之某日,以社群軟體Facebook(下稱臉書)、通訊軟體 LINE與鍾寶珠聯繫,並對鍾寶珠佯稱:寄行李箱與鍾寶珠, 需支付一定金額云云,致鍾寶珠陷於錯誤,鍾寶珠於112年9 月14日10時44分許,在臺北市○○區○○路00巷00號1樓,交付 新臺幣(下同)60萬元與陳吉琳,陳吉琳收取款項後,旋依 「程」之指示將款項交付與詐欺集團不詳成員,以此方式遮 斷犯罪所得金流軌跡之去向,並收取3萬7,000元之報酬。前開 詐騙集團於112年9月26日前之某日時許,再度指示鍾寶珠支 付款項,經鍾寶珠發覺有異,報警處理,並假意配合詐欺集 團,陳吉琳則於112年9月26日,受「程」指示前往新北市○○ 區○○路00號前,欲向鍾寶珠收取400萬元款項時,即遭埋伏 在旁之警方將其逮捕而未遂其犯行,並當場扣得蘋果廠牌IP hone行動電話1支(含門號0000000000號SIM卡1張)以及VIV O行動電話1支等物,始查悉上情。   二、核被告所為,係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 罪。被告與真實姓名年籍不詳、LINE暱稱「程」、「good e ngineer」、「孫玉盈」及所屬本案詐欺集團成員間,就本 案犯行有犯意聯絡及行為分擔,應論以共同正犯。被告以一 行為同時觸犯上開二罪名,為想像競合犯,應依刑法第55條 規定,僅從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷(原判決漏 載,惟不影響判決本旨,應予補充)。 參、上訴之理由: 一、檢察官上訴意旨略以:被告所為致告訴人受有60萬元之重大 財產損失,迄今未與告訴人達成和解、道歉、賠償其損失, 全無悔意,原審所量刑期不符罪刑相當原則,請另為適當之 刑云云(本院卷第27、28頁)。 二、被告上訴意旨略以:被告現已坦承犯行,與告訴人達成和解 ,請求從輕量刑云云(本院卷第118、152、157頁)。 肆、本院之判斷: 一、新舊法比較:  ㈠詐欺防制條例:   新制定之詐欺防制條例第47條規定:「犯詐欺犯罪,在偵查 及歷次審判中均自白,如有犯罪所得,自動繳交其犯罪所得 者,減輕其刑;並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全 部犯罪所得,或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織 之人者,減輕或免除其刑」,所指詐欺犯罪,本包括刑法第 339條之4之加重詐欺罪(該條例第2條第1款第1目),且係 新增原法律所無之減輕刑責規定,並因各該減輕條件間及該 法其他加重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之 特性,自無須同其新舊法之整體比較適用,而應依刑法第2 條第1項從舊從輕原則,分別認定並比較而適用最有利行為 人之法律,尚無法律割裂適用之疑義(最高法院113年度台 上字第3358號判決意旨參照)。本件被告雖於本院坦承犯行 ,然其於偵查、原審否認加重詐欺犯行,且始終未自動繳交 其犯罪所得(本院卷第153頁),與詐欺防制條例第47條減 刑要件未合,自無新舊法比較適用之問題。  ㈡洗錢防制法:   被告行為時法(即113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第 2項)規定:「犯前4條之罪,在偵查『及歷次』審判中均自白 者,減輕其刑。」裁判時法(即113年7月31日修正後第23條 3項)規定:「犯前4條之罪,在偵查『及歷次』審判中均自白 者,『如有所得並自動繳交全部所得財物者』,減輕其刑;『 並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或 財產上利益,或查獲其他正犯或共犯者,減輕或免除其刑』 。」則不論係行為時或裁判時,行為人均須於偵查「及歷次 」審判中均自白。本件被告僅於本院自白洗錢犯行,而於偵 查、原審審理時均否認洗錢犯行,與上開減刑要件均未合, 亦無新舊法比較適用之問題。 二、駁回上訴之理由:  ㈠原審審理後,認被告正值壯年,竟不思以正途賺取所需財物 ,貪圖付出少許勞力即可獲取報酬,於本件詐欺犯行中,負 責依該詐欺集團上游指示至本件取款地向受詐騙之告訴人鍾 寶珠收取詐欺贓款等所為即俗稱「面交車手」工作,其所為 危害他人財產權益,影響社會治安及金融交易秩序,考量被 告本件犯行參與程度,犯後無視於客觀已呈現之事實均否認 犯行,心存僥倖,犯後態度不佳,耗費司法資源,兼衡被告 所陳智識程度、家庭經濟、生活狀況,及其為本件犯行之犯 罪之動機、目的、手段、犯罪所生之損害等一切情狀,量處 有期徒刑2年,核其量刑尚屬妥適,並無違法、不當。  ㈡按量刑輕重,屬為裁判之法院得依職權自由裁量之事項,苟 其量刑已以行為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條各款所 列情狀,在法定刑度內,酌量科刑,無顯然失當或違反公平 、比例及罪刑相當原則者,亦無偏執一端,致明顯失出失入 情形,即不得指為違法。查原判決業於理由說明審酌被告之 素行、犯罪情節,及其智識程度、家庭經濟、生活狀況等一 切情狀,顯已以行為人之責任為基礎,斟酌刑法第57條各款 所列情狀,為刑之量定,核無裁量權濫用或違反比例原則之 情形,難認有何違法或不當。又被告於本案上訴後,已於本 院坦承加重詐欺、洗錢犯行,並與告訴人達成民事和解,約 定分期履行賠償,告訴人同意法院給予被告從輕量刑、附條 件緩刑宣告之機會,有本院和解筆錄在卷可稽(本院卷第12 5至126頁)。是檢察官指摘原審量刑過輕部分,已失所據, 並無可採。至被告上訴後雖坦承犯行,與告訴人達成和解, 但賠償金額係以分期方式履行(詳附件之和解及履行內容) ,難認其有完全彌補告訴人損害之具體表現,自無從認量刑 基礎已有變動。原審雖未及考量上開被告坦承及和解之科刑 事實,但整體而言不影響最後科刑。檢察官、被告上訴既未 能具體指出原審量刑有何違法或不當,並無再予加重或減輕 之理。綜上,檢察官、被告執前詞提起上訴,均無理由,應 予駁回。 參、緩刑之宣告:   查被告前未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告,有本 院被告前案紀錄表在卷可案(本院卷第145頁),其於本院 審理時坦承犯行,並與告訴人以40萬元達成和解,約定分期 履行賠償,經告訴人同意給予附條件緩刑宣告,犯後態度尚 可,而具悔意,其因一時失慮,致罹刑典,本院認為被告經 此偵、審程序及科刑教訓後,應知所警惕而無再犯之虞,本 院綜合各情,認對其所宣告之刑,以暫不執行為適當,爰依 刑法第74條第1項第1款規定,併予宣告緩刑5年,以啟自新 。另為督促被告遵守和解條件,併依刑法第74條第2項第3款 規定,命被告應依如附表所示其與告訴人調解筆錄之內容, 支付告訴人和解金(分期付款)。倘被告於緩刑期間違反上 述負擔情節重大,足認原宣告之緩刑難收其預期效果,而有 執行刑罰之必要者,得依刑法第75條之1第1項第4款規定, 撤銷其緩刑宣告,附予敘明。   據上論斷,應依刑事訴訟法第373條、第368條,判決如主文。 本案經檢察官曾文鐘到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  12  日          刑事第二庭  審判長法 官 遲中慧                    法 官 張少威                    法 官 顧正德 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 莊佳鈴 中  華  民  國  114  年  3   月  12  日 附錄:本案論罪科刑法條全文                中華民國刑法第339條之4: 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。    修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。                      附件:(即被告與鍾寶珠和解筆錄主要履行內容) 被告應給付鍾寶珠新臺幣(下同)肆拾萬元,其給付方法為:自 民國114年3月25日起,於每月25日前給付伍仟元(以匯款方式匯 入鍾寶珠設於合作金庫銀行帳戶〈帳號詳卷〉),至全部清償完畢 止,如一期不按時履行,視為全部到期。

2025-03-12

TPHM-113-上訴-6319-20250312-1

上訴
臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6388號 上 訴 人 即 被 告 吳梓寧 選任辯護人 林群哲律師 上 訴 人 即 被 告 黃耀忠 上列上訴人等因詐欺等案件,不服臺灣新北地方法院112年度金 訴字第1853號,中華民國113年4月25日第一審判決(起訴案號: 臺灣新北地方檢察署112年度調偵字第651號、第652號),提起 上訴,本院判決如下:   主 文 原判決關於對吳梓寧、黃耀忠所處之刑均撤銷。 吳梓寧處有期徒刑拾月。 黃耀忠處有期徒刑壹年陸月。   事實及理由 壹、本院審理之範圍: 一、本案僅上訴人即被告吳梓寧、黃耀忠(下稱被告2人)提起 上訴(吳書丞部分本院另行審結),檢察官並未上訴,被告 2人於本院審理時明示僅就原判決科刑部分提起上訴,對於 原審認定之犯罪事實、罪名不上訴等語(本院卷第158至159 、279、295頁),是依刑事訴訟法第348條第3項規定,本案 上訴效力僅及於原判決關於刑之部分,其他關於犯罪事實、 罪名部分,自非被告2人上訴範圍,而不在本院審理範圍, 惟本院就科刑審理之依據,均引用原判決之事實、證據及理 由,合先敘明。 二、又被告2人經原審認定之加重詐欺罪及洗錢罪部分,雖詐欺 犯罪危害防制條例(下稱詐欺防制條例)、洗錢防制法於被 告2人行為後之民國113年7月31日分別制定、修正公布,同 年8月2日生效,然原判決有關罪名之認定,非在本院審理範 圍,本院自無庸就被告2人所犯罪名部分進行新舊法比較, 附此敘明(至詐欺防制條例、洗錢防制法制定、修正後有關 減刑規定部分,因屬本院審理範圍,此部分之新舊法比較適 用,詳後述)。 貳、援用原判決認定之事實與罪名: 一、吳梓寧、黃耀忠依其等一般社會生活通常經驗,均可預見依 他人指示收受並轉交來路不明的款項,可能是替詐騙集團收 取詐欺犯罪所得款項,並藉此達到掩飾詐欺犯罪所得去向之 目的,仍基於縱可能與真實姓名、年籍均不詳之人共犯詐欺 及洗錢行為亦不違背其本意之心態,與吳書丞、暱稱「發哥 」(下逕稱「發哥」)及其餘真實姓名、年籍均不詳之詐欺 集團(下稱本案詐欺集團)成年成員(按無證據顯示有未成 年人),意圖為自己不法之所有,基於三人以上共同詐欺取 財及洗錢之犯意聯絡,由本案詐欺集團不詳成員先於民國11 1年7月7日某時許,以電話、通訊軟體LINE暱稱「賴欽文」 假冒中華電信客服、165反詐騙專員,向林麗玉佯稱略以: 因門號遭詐欺集團使用詐騙他人金錢,須繳交公證費用待偵 辦完畢後退還云云,致林麗玉陷於錯誤,而依指示於111年7 月19日10時54分許,將新臺幣(下同)80萬元(下稱本案贓 款)放置在新北市○○區○○街00號門口(下稱取款地點)後, 先由黃耀忠駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車(下稱本案 車輛)搭載吳書丞,再前往基隆搭載吳梓寧至取款地點,由 吳梓寧下車拿取本案贓款,吳梓寧拿取本案贓款後,另更換 服裝並搭乘計程車至臺北市萬華區龍山寺門口與黃耀忠、吳 書丞碰面,並於本案車輛上將本案贓款交付與吳書丞,吳書 丞、黃耀忠再將本案贓款交付本案詐欺集團不詳成員,以此 方式隱匿詐欺犯罪所得去向、所在,以製造金流斷點。 二、核被告2人所為,均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪、(修正前)洗錢防制法第14條第1項 之洗錢罪。被告2人與吳書丞、「發哥」及其所屬詐騙集團 成員間,就本案犯行,有犯意聯絡及行為分擔,均應論以共 同正犯。被告2人係以一行為觸犯上開二罪名,為想像競合 犯,均應依刑法第55條前段規定,從一重之三人以上共同詐 欺取財罪處斷。 參、吳梓寧上訴意旨略以:吳梓寧犯後坦承犯行,並已與告訴人 林麗玉以30萬元達成和解、分期履行賠償,現已給付18萬5, 000元,目前因另案執行中以致無法繼續工作還款,為使吳 梓寧早日回歸社會並儘快還清借款,請求從輕量刑等語(本 院卷第163頁);黃耀忠上訴意旨略以:黃耀忠已於本院坦 承犯行,請從輕量刑等語(本院卷第295頁)。 肆、本院之判斷: 一、新舊法比較:  ㈠詐欺防制條例:   詐欺防制條例第47條規定:「犯詐欺犯罪,在偵查及歷次審 判中均自白,如有犯罪所得,自動繳交其犯罪所得者,減輕 其刑;並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所 得,或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者, 減輕或免除其刑」,所指詐欺犯罪,本包括刑法第339條之4 之加重詐欺罪(該條例第2條第1款第1目),且係新增原法 律所無之減輕刑責規定,並因各該減輕條件間及該法其他加 重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性,自 無須同其新舊法之整體比較適用,而應依刑法第2條第1項從 舊從輕原則,分別認定並比較而適用最有利行為人之法律, 尚無法律割裂適用之疑義(最高法院113年度台上字第3358 號判決意旨參照)。是被告2人犯刑法加重詐欺罪,因詐欺 犯罪危害防制條例制定後,倘有符合該條例第47條減刑要件 之情形者,自得予以適用。  ㈡洗錢防制法:    有關自白減刑規定於112年6月14日、113年7月31日均有修正 。被告2人本案犯行之行為時法(即112年6月14日修正前洗 錢防制法第16條第2項)規定:「犯前2條之罪,在偵查或審 判中自白者,減輕其刑。」中間時法(如附表編號10、11所 示犯行則為行為時法,即112年6月14日修正後第16條第2項 )規定:「犯前4條之罪,在偵查『及歷次』審判中均自白者 ,減輕其刑。」裁判時法(即113年7月31日修正後第23條3 項)規定:「犯前4條之罪,在偵查『及歷次』審判中均自白 者,『如有所得並自動繳交全部所得財物者』,減輕其刑;『 並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或 財產上利益,或查獲其他正犯或共犯者,減輕或免除其刑』 。」因依行為時規定,行為人僅需在偵查「或」審判中自白 者,即得減輕其刑;惟依中間時規定及裁判時規定,行為人 均須於偵查「及歷次」審判中均自白,裁判時法復增訂如有 所得並自動繳交全部所得財物者,始符減刑規定。本案吳梓 寧於偵查、原審及本院均自白洗錢犯行,黃耀忠於原審及本 院自白洗錢犯行,又被告2人否認領有報酬或有何利益,且 本案尚無積極證據證明被告2人已實際獲取犯罪所得而受有 何不法利益,無自動繳交犯罪所得之問題,無論依修正前、 後之洗錢防制法自白減刑規定,吳梓寧均得減輕其刑,黃耀 忠則無從依修正後法律減輕其刑,故中間時法、裁判時法並 未較有利於被告2人,依刑法第2條第1項前段規定,應適用 最有利於被告2人即行為時之112年6月14日修正前洗錢防制 法第16條第2項規定。原審雖未及比較新舊法,但經比較後 結果,與原審適用情形一致,並無影響於判決結果,併予敘 明。 二、刑之減輕事由:  ㈠詐欺防制條例第47條前段:    1.吳梓寧於偵查時供稱:我在基隆市仁愛區仁三路附近上車, 依電話指示至取款地點拿東西,後來回到車上後將東西交給 副駕駛座之人,監視器畫面上的人是我等語(偵字第47098 號卷第95至99頁),坦承受詐欺集團成員指示前往取款地點 取款之事實,並於原審及本院坦承加重詐欺犯行(原審金訴 卷第141頁,本院卷第158至159、295頁),且本案吳梓寧並 無犯罪所得,無自動繳交犯罪所得之問題,已如前述,是吳 梓寧所犯加重詐欺罪部分,合於詐欺防制條例第47條前段之 減刑要件,應依上開規定減輕其刑。  2.黃耀忠所犯刑法加重詐欺取財罪,並未於偵查、原審中自白 (偵字第47098號卷第95至99、118頁,原審金訴卷第142頁 ),無從依詐欺防制條例第47條規定減輕其刑,併予敘明。  ㈡修正前洗錢防制法第16條第2項:   吳梓寧就其所犯一般洗錢犯行,於偵查、原審及本院審理時 均坦承犯行,黃耀忠則於原審、本院坦承犯行,原均應依修 正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑,惟其等洗錢犯 行均屬想像競合犯其中之輕罪,減輕其刑事由未形成處斷刑 之外部性界限,自不依前揭規定減輕其刑,然仍應於量刑時 一併衡酌此部分減輕其刑之事由,作為量刑之有利因子,併 此敘明。  ㈢被告2人無刑法第59條之適用:   吳梓寧雖執前詞請求依刑法第59條規定酌減其刑云云(本院 卷第163頁)。惟按刑法第59條規定之酌量減輕其刑,必須 犯罪另有特殊之原因與環境,在客觀上足以引起一般同情, 認為即使予以宣告法定最低度刑,猶嫌過重者,始有其適用 。而近年詐騙集團盛行,屢造成被害人鉅額損失,嚴重破壞 社會治安,此為立法嚴懲之理由,查被告2人為圖不法利益 ,加入詐騙集團,擔任取款車手,屬詐欺集團中不可或缺之 角色,本案導致告訴人受有80萬元之財產損失,危害交易秩 序與社會治安,犯罪情狀並非輕微,未見有何基於何項特殊 之原因與環境而有情堪憫恕之情狀。吳梓寧雖於偵查與告訴 人以30萬元達成和解,迄今已分期履行18萬5,000元,而黃 耀忠雖於原審與告訴人以40萬元達成和解,迄今已履行5000 元等情,業據告訴人陳述在卷(本院卷第163頁),且有新 北市板橋區調解委員會調解筆錄影本、同意書可稽(原審金 訴字卷第121至122、153至155頁),然告訴人實際所受損害 仍遠大於被告2人賠償之金額;且吳梓寧所為加重詐欺犯行 ,經適用詐欺防制條例第47條減輕其刑後,其法定刑下限已 大幅減低,本院審酌上開犯罪情狀、告訴人所受損害等,認 客觀上並無量處最低度刑猶嫌過重,而有情堪憫恕之情形, 被告2人自無再依刑法第59條規定酌減其刑之餘地。是吳梓 寧請求依刑法第59條規定再酌量減輕刑期云云,尚非有據。 伍、撤銷改判之理由:   原審認被告2人犯行事證明確,予以論罪科刑,固非無見。 惟⑴吳梓寧上訴後,詐欺防制條例有前述之立法情形,原判 決未及適用該條例第47條前段規定減輕其刑,尚有未恰;⑵ 吳梓寧與告訴人和解,分期履行款項,於原審辯論終結時, 原審認定已給付5萬(原判決第12頁),上訴後,吳梓寧持 續給付至18萬5仟元,已如前述,原審未及審酌上情,亦有 未恰;⑶刑法第57條第10款所規定之「犯罪後之態度」為法 院科刑時應審酌事項之一,行為人犯後是否坦承其所犯過錯 ,攸關於法院判決量刑之審酌,應列為有利之科刑因子考量 。查黃耀忠於偵查、原審否認加重詐欺取財犯行,上訴後, 於本院審理時坦承犯行,為認罪之陳述(本院卷第295頁) ,堪認其犯後態度已有正向轉變,非無悔悟之心,原審未及 審酌於此,尚有未恰。是被告2人上訴請求從輕量刑,為有 理由,自應由本院將其等原判決關於刑之部分予以撤銷改判 。 陸、科刑:        爰以行為人之責任為基礎,審酌被2人正值青壯,竟為圖不 法利益,擔任詐欺集團車手之工作,助長詐騙犯罪風氣之猖 獗,增加檢警機關追查詐欺集團其他犯罪成員之困難度,並 影響社會治安及金融交易秩序,而為本案犯行,所為實不足 取,惟念及其等犯後坦承犯行,符合修正前洗錢防制法第16 條第2項之自白減刑事由,並與告訴人達成和解(吳梓寧已 履行18萬5000元,黃耀忠已履行5000元),非無悔悟之心, 兼衡其等素行、犯罪之動機、目的、手段、集團內分工角色 、參與程度、所生危害,暨吳梓寧自陳高職畢業,之前做廚 師,未婚、家中有56年次的父親、但父親生病,需其撫養( 本院卷第293頁),黃耀忠自陳國中畢業,開炸物店,月收 入大約5 萬元,未婚、無子、要照顧車禍中風的父親及母親 之家庭生活及經濟狀況(本院卷第293頁),及告訴人對本 案量刑之意見(本院卷第163頁)等一切情狀,就被告2人所 犯之罪,分別量處如主文第2項、第3項所示之刑。 據上論斷,應依刑事訴訟法第373條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官曾文鐘到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  12  日          刑事第二庭  審判長法 官 遲中慧                    法 官 張少威                    法 官 顧正德 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 莊佳鈴 中  華  民  國  114  年  3   月  12  日 附錄:本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者,處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑,得併科 1 百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。   前項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處 7 年以下有期徒刑,併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑

2025-03-12

TPHM-113-上訴-6388-20250312-3

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