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上重更一
臺灣高等法院

殺人

臺灣高等法院刑事判決 113年度上重更一字第6號 上 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 上 訴 人 即 被 告 陳柏諺 選任辯護人 程萬全律師 上列上訴人等因被告殺人案件,不服臺灣士林地方法院111年度 重訴字第13號,中華民國113年1月16日第一審判決(起訴案號: 臺灣士林地方檢察署111年度偵字第22598號),提起上訴,案經 最高法院撤銷發回,本院判決如下:   主 文 原判決關於刑之部分撤銷。 前項撤銷部分,陳柏諺處有期徒刑拾捌年拾月。   事實及理由 壹、本院審理範圍 一、按刑事訴訟法第348條第1項、第2項、第3項規定:「上訴得 對於判決之一部為之。」、「對於判決之一部上訴者,其有 關係之部分,視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴 或不受理者,不在此限。」、「上訴得明示僅就判決之刑、 沒收或保安處分一部為之」,是科刑事項已可不隨同其犯罪 事實而單獨成為上訴之標的,且上訴人明示僅就科刑事項上 訴時,第二審法院即不再就原審法院所認定之犯罪事實為審 查,而應以原審法院所認定之犯罪事實,作為論認原審量刑 妥適與否的判斷基礎。 二、查本件檢察官、上訴人即被告陳柏諺(下稱被告)均提起上 訴,檢察官之上訴書、被告之刑事上訴暨上訴理由㈠狀雖未 載明僅就量刑提起上訴,然其等理由中均僅就量刑表達上訴 之意旨,且檢察官、被告及其辯護人於本院準備程序、審理 中均明示表達:僅就量刑提起上訴,就其餘之事實、罪名之 部分均不爭執等情,有本院筆錄在卷可參(見本院卷第128 、206、207頁),依據前述說明,本院僅就原審判決之量刑 妥適與否進行審理,至於犯罪事實、罪名,則均非本院審查 範圍,合先敘明。 貳、上訴意旨 一、檢察官上訴意旨略以:被告殺人手段殘忍,犯罪後仍矢口否 認犯行,毫無悔意,迄今尚未取得被害人蔡紫萱(下稱被害 人)家屬諒解,衡之被告犯行所生之損害及犯罪後態度,原 審量刑顯然過輕,建請參酌告訴代理人之科刑意見,判處極 刑等語。   二、被告上訴意旨:    ㈠被告上訴意旨略以:我現已不爭執原判決認定的犯罪事實、 罪名,對自己的行為感到後悔,也誠心認錯,我當時與被害 人發生爭吵,情緒都有,態度語氣都不好,事發後也很後悔 ,一心想死,後來被搖醒,因為後悔與懊惱充滿整個腦袋, 就把這件事情說出來;我在案發後都在盡自己的力量彌補, 抄寫佛經祈求菩薩保佑被害人,也先向父親借錢,希望賠償 被害人家屬,父親只能先拿出新臺幣(下同)250萬元,不 夠的部分我願意等出監後賺錢賠償,也願意用在監所的勞作 金賠償,我知道自己多了一份對被害人的責任;我學會反省 自己,也逐漸修正自己的錯誤與缺點。希望能依照自首規定 予以減刑,並給我改過自新的機會等語。  ㈡被告之辯護人則為被告辯稱:被告確係自首,且有悔悟之心 ,請依刑法第62條賜予減刑:被告犯案後打電話給父親陳明 裕告知自己殺人了想跳樓,而後電話中斷,陳明裕其後轉知 錢淑銀,錢淑銀叫女兒陳韻翔先報案,陳韻翔打電話到三峽 分局鳳鳴派出所報案,並將被告的手機號碼告知員警林峻皓 ,林峻皓打給被告詢問,被告聲稱是在開玩笑,不用警方協 助等情,業經陳明裕、錢淑銀、林峻皓證述明確,可知警方 當時並不知道被告殺人之事;後員警林峻皓又再以自己手機 打電話給被告,因被告手機已經無法接通,陳韻翔再打電話 給警方,希望警方過去被告住處察看,警方就派巡邏員警史 良程過去,史良程到場後敲門沒人回應,就請值班員警蔡宗 達通知被告家人前來破門,錢淑銀趕到現場後,警員陳軒宏 與被告之父母及鎖匠開門,見被告躺在床上,床上有很多藥 物,陳軒宏打119叫救護車,而被告當時都沒有講話,陳軒 宏有看到租賃契約就問被告租約何時到期,此時被告方主動 表示說「我殺了人」,再說出被害人及其所在位置,是於被 告說明前,警方不知道被告有殺人之犯行、不知道有被害人 及被害人所在,可認被告確實符合自首之規定。然被告於林 峻皓首次查詢時,並未表明有殺人,係因被告當時一心求死 ,不欲員警前來阻止,並非擔心警方追查,若被告當時並無 悔悟之心,大可不必主動提及殺人、地址。至被告其後雖有 辯解,然此實係不清楚自己行為之法律評價,被告對於自己 行為造成被害人死亡之結果從未否認,原審以此認定被告並 非悔悟,實有誤解。  ㈢被告雖一時失慮而殺死被害人,然係因二人起口角時,被害 人就金錢糾紛回應態度強硬,導致二人口角,請審酌刑法第 57條第2款「犯罪時所受之刺激」對被告從輕量刑。被告行 為過程中並未使用兇器、或毆打被害人,相較其他案件,可 認手段並非兇殘,依據刑法第57條第3款「犯罪之手段」, 應可從輕量刑。被告於行為前有正當工作、並無前科、亦無 暴力、酒精物質濫用,可認生活狀況、品行良好,依據刑法 57條第4款、第5款之規定,應可從輕量刑。被告雖曾考上大 學,未讀完即去工作,僅有高中畢業學歷,依據刑法第57條 第6款規定,犯罪行為人之智識程度,宜對被告從輕量刑。 另被告犯罪後向警方自首,現已完全承認犯罪,也對被害人 家屬致歉願意和解等,可認被告犯罪後態度良好,應可酌為 減刑。  ㈣另參酌我國已發生之刑案中,有犯罪行為人縱火燒死多人之 案件,該案二審亦認定該案被告為自首而改判無期徒刑,最 高法院並駁回檢察官上訴,該案被告因而判處無期徒刑定讞 ,在該案件中,雖被告否認殺人犯意,且犯罪所造成危害甚 鉅,但法院仍認為被告之自首不在犯罪計畫、目的內,難認 其屬於「狡黠陰暴」而自首之人,故仍依自首規定將該案被 告之刑由死刑減為無期徒刑,相較之下,犯罪實害較輕之被 告,當可適用自首規定減刑。  ㈤是請求撤銷原審判決,依自首規定減輕被告之刑度為有期徒 刑,至於量刑多少,被告都可接受,被告只希望可以早日出 獄賺錢彌補被害人家屬等語。 參、本院之判斷 一、關於自首減刑部分  ㈠對於未發覺之罪自首而受裁判者,得減輕其刑,刑法第62條 本文規定至明。是行為人在偵查機關發覺其犯罪事實前,主 動向偵查機關申告,並接受裁判者,即成立自首。其法律效 果,在外國法例雖有列為量刑參考因子,我國係因襲傳統文 化,將此由刑法第57條抽離,單獨制定第62條規定,成立法 定減輕其刑要件,嗣鑑於自首之動機不一而足,有出於內心 悔悟者,有由於情勢所迫者,亦有預期邀獲必減寬典而恃以 犯罪者,為使真誠悔悟者可獲減刑自新機會,而狡黠陰險之 徒亦無所遁飾,以符公平,並參酌我國暫行新刑律、舊刑法 及日本現行法例,於民國94年2月2日修正公布、95年7月1日 施行之刑法,將自首由必減其刑,修正為得減其刑,此觀其 立法理由自明。堪認自首規定之立法目的,兼具奬勵行為人 悔改認過,及使偵查機關易於偵明犯罪之事實真相,以節省 司法資源,並避免累及無辜。是以,立法者本側重鼓勵行為 人自行揭露自己尚未被發覺之犯罪,而將自首列為法定減刑 事由,至上開修法理由之說明僅得列為法院是否減輕其刑之 部分衡酌因素,法院就符合自首要件者是否給予減刑寬典, 仍應就行為人是否悔過投誠、有無因此節省司法資源等雙重 立法目的予以綜合審酌,不可忽略或偏重一方,致有悖寬厚 減刑之刑事政策(本案最高法院113年度台上字第3801號判 決撤銷發回意旨參照)。  ㈡關於自首事實之認定:   經查,證人即三峽分局鳳鳴派出所員警陳軒宏於偵訊時具結 證稱:我聽到這個案件,是111年10月13日下午2時左右,當 時被告父母打電話進來鳳鳴派出所所内電話,說被告有傳簡 訊要尋短,我4點要巡邏,所以就先到被告的鶯歌租屋處前 詢問警衛,之後被告之父母到場並請鎖匠來開門,鎖匠開門 後我就進到房屋内,就看到被告睡在床上,當時我仔細看被 告還有呼吸,床上很多藥物,我就立即通知所内值班打119 通知救護,我有看到被告房間有一個租賃契約,我問被告租 約何時到期,他就說我殺人了,一開始我沒聽清楚他說什麼 ,我就問他你說什麼,他就很小聲說「我殺人了」,被告還 有自己講出他所殺的人住的地址跟名字,我有問被告怎麼確 定對方已經死了,被告回我說對方死透了,他有說我不敢自 殺而已等語(見111偵22598卷二第478至482頁)。而員警陳 軒宏於111年10月13日前往被告之鶯歌租屋處,從被告口中 得知被告有殺害被害人,且係以徒手掐死被害人一情後,即 透過三峽分局勤務中心通報士林分局以查證被告所述是否屬 實,後經士林分局派員前往被害人士林租屋處勘查,即發現 被害人躺在租屋處床上業已明顯死亡、無生命跡象等情,有 原審於112年3月29日準備程序就員警密錄器勘驗之勘驗筆錄 附件(見原審重訴卷二第188-1至188-39頁)、原審112年5 月9日準備程序就員警密錄器之勘驗筆錄附件2(見原審重訴 卷二第331頁至第342頁)、臺北市政府警察局刑事鑑識中心 出具之臺北市政府警察局士林分局轄內被害人命案現場勘察 報告【案件編號:00000000000號】1份(見111偵22598【卷 五】第214至454頁)附卷足憑。是被告係在警方據報到達鶯 歌租屋處,斯時警方尚不知被告有殺人行為,亦無從獲知任 何情資足以查覺被告有以右手徒手掐扼被害人頸部至被害人 死亡時,被告即主動向警員陳軒宏陳述殺害被害人之過程, 並說出被害人之地址跟名字,而接受裁判,可認被告係於有 偵查犯罪職權之公務員發覺其本件犯行前,主動向員警自首 犯罪並接受裁判,應合於刑法第62條前段自首之要件。  ㈢被告之自首有助於偵查機關查明其犯罪事實及追訴其犯行:   本院審酌被告既然符合自首之要件,又被告雖未能在警員林 峻皓最初於當日下午2時許與其聯繫時,即坦承殺害被害人 之犯行,惟在警員陳軒宏進入現場之際,仍有告知警員陳軒 宏其殺人之事實,並將被害人之地址、姓名告知員警,以利 員警後續之偵查;而以被害人係在獨自於臺北市士林區之租 屋處遭被告殺害,員警則是在被告新北市鶯歌區之租屋處所 發現被告試圖自殺,則如被告於當時未主動坦承犯罪,依常 情則需有他人(如因鄰居或房東察覺有異)發現被害人死亡 之事實並報案以後,警方才會知悉上述情形並開始追查,並 尚須透過諸如調查被害人持有物品、調閱附件監視錄影器、 訪查附近住戶等方式以特定犯罪嫌疑人身分,當需花費相當 時日;至於被告雖有自殺行為,且先前傳送給父親之簡訊中 有大略提到有名女子死亡之事,但如員警未特別深究,也未 必能立刻察覺被告之殺人犯行。是以被告之自首行為仍有助 於偵查機關易於查明事實真相,使本案得以在相對較短時間 內得以查獲被告之犯行,避免無端耗費大量偵查資源及株連 無辜之人,且難認為在當時被告係屬於迫於情勢始坦承犯罪 甚明。  ㈣關於被告犯後面對偵查、追訴與審判之態度:  1.本案被告最初接獲員警電話時,並未坦承殺害被害人事實, 至員警應被告父親要求前往其租屋處察看,被告始陳稱殺害 被害人之情節,已如前述;就此被告則陳稱:當時有先傳一 封簡訊給父親,因當時打算要跳樓,想說先聽一下父親聲音 ,在員警打電話來時,我已經在吞藥了,因為當時一心想去 死,所以沒有想這麼多;後來警察來,覺得衝動犯錯很懊惱 ,才選擇說出來等語(見本院卷第215頁);又被告在犯案 後,雖有帶走被害人持用之行動電話,惟就此被告陳稱:因 為我知道我要去死,她手機最後會被警察找到,會還到她爸 媽那邊等語(見偵22598卷一第479至481頁),而經核被告 在當日下午1時43分傳送給其父親之簡訊內容,確有主動告 知其手機放置在頂樓以及被害人手機密碼(有被告之行動電 話簡訊內容翻拍照片在卷可參,見偵22598號案卷一第25至2 7頁),可見被告所辯尚非虛妄之詞;再被告雖知悉被害人 行動電話之開機密碼,惟本案經於偵查及原審調查證據結果 ,並未有查得明確證據足以證明被告於犯案後有刪除被害人 行動電話內對話紀錄等行為,亦未查得被告有其他湮滅罪證 跡象〔可參照原審所傳喚鑑定證人李俊摑、吳思怡、謝其謹 、楊承軒於原審審理時之證述,並有臺北市政府警察局刑事 警察大隊111年10月31日數位鑑識報告(見偵22598卷四第17 至59頁)、臺北市政府警察局士林分局轄內命案現場勘察報 告可資佐證(見偵22598卷五第214至454頁)〕,是從被告上 開行為以觀,被告在犯後雖企圖以自殺逃避,但同時也表現 出希望偵查機關早日查知此事之態度。  2.又雖然被告在向員警陳軒宏自首殺人行為後,接受急救時, 曾有對員警推稱因被害人有輕生念頭,因被害人說想死,才 會殺死被害人等語,惟有具體說明包含犯罪情節、被害人姓 名、居所、被害人手機所在位置等便於員警追查之相關資訊 〔此經證人陳軒宏於偵查中證述甚明(見偵22598卷一卷第48 0、482頁),並有員警陳軒宏111年10月14日職務報告(見 偵22598卷一第323至324頁)、原審112年3月29日準備程序 就員警之密錄器之勘驗筆錄附件(見原審重訴卷二第188-1 至188-39頁)可資佐證〕,亦足證被告當時希望偵查機關儘 快介入處理此案之意思。  3.再被告於偵查階段,亦有避重就輕之情形,稱原本只是想嚇 嚇被害人,卻失手殺死被害人等語,惟仍坦承有因為金錢問 題與被害人發生爭執,進而徒手勒死被害人之行為〔見被告1 11年10月17日警詢筆錄(見偵22598卷一第7至11頁)、同日 偵訊筆錄(見偵22598卷一第465至497頁)、同日法院羈押 訊問筆錄(見聲羈卷第23至26頁)、111年10月21日偵訊筆 錄(見偵22598卷二第392至412頁)〕。   4.至案件起訴後於111年11月30日移審至原審法院時,被告先 陳稱:只是想嚇嚇被害人,如果我知道掐被害人會造成他危 險,那天被害人也沒有怎麼掙扎,所以我不知道有危急到被 害人的生命,被害人就這樣死掉了等語(見原審重訴卷一第 56頁);之後被告有先說明其與被害人因為其索討先前給被 害人的款項而發生爭執之經過,隨後被法官詢問有無發生肢 體衝突,即供稱:「就是一段時間後就發生了...我們爭執 口頭上爭執一段時間,然後就有我去掐他脖子的這個動作」 等語(見原審重訴卷一第63頁);而當法官詢及被告出手掐 被害人脖子到被害人死亡的具體情節,被告亦有逐一回覆當 時之過程(見原審重訴卷一第63至66頁),而因被告持續提 及當時被害人並未有掙扎動作,法官即訊以:「是否你一出 手的力道是否大到被害人無法反抗?是否你的意思是強調, 當時因為被害人沒有強烈反抗,導致我不知道事情會變這麼 嚴重,而強調自己是失手?」,被告答稱:「沒有,我認為 是我的錯,但我當下的感覺確實是,就是我想像中的如果我 被人家掐脖子,我應該會用盡我的力量去挣扎,跟我想像的 不一樣」;又經法官訊以:「檢察官起訴你本案行為,案發 前就有殺人的想法,甚至有做好畏罪自殺藥物的準備,因而 認為本件是殺人故意,你的意思是你否認有殺人犯意?」被 告則答稱:「我承認我殺人,但是我真的到現在我也很恨我 自己。」(見原審重訴卷一第65、66頁)。可見被告在案件 移審至原審法院之際,最初仍承認有因爭執導致出手勒死被 害人之行為。  5.而雖然法官後續又訊以:「你所謂的承認殺人是指因為發生 客觀的死亡結果,所以承認殺人,但是否認殺人的犯意,是 嗎?」,答稱:「是,否則我那天就不會帶我的筆電過去, 還帶我買的西瓜過去。」,訊以:「你的意思是否認殺人罪 嫌,而主張自己是過失致死嗎?還是如何?」,答稱:「其 實...第一個我本身完全不懂法律,我真的不知道承不承認 過失致死的罪刑差別,今天是紫萱過世第49天,我每天都念 經迴向給他,其實我求地藏王菩薩,帶紫萱離苦得樂,讓紫 萱爸媽不要這麼悲傷,我在裡面都會積極的做房務,讓自己 忙起來,其他我就在唸地藏王菩薩經及大悲咒,我也很怨我 自己,原本這麼好的感情,我爸媽現在也很難過,我自己也 很後悔。」等語(見原審重訴卷一第66、67頁),故當時法 官乃認為被告係否認殺人犯行(見原審重訴卷一第69頁), 惟從當時被告陳述之整體內容以觀,被告一開始除持續強調 非預謀殺害被害人、不慎下手過重以外,原則仍承認有因爭 執導致出手勒死被害人之情節,法院最後確認時,才有類似 爭執犯意之說法,惟法院再確認其是否主張僅有過失時,被 告則迴避直接回答此一問題,只重複表示難過、後悔,可見 被告此時雖有如在偵查程序中的避重就輕行為,但尚未有明 顯以不實說詞逃避自身罪責之情形。  6.至原審112年1月31日準備程序,被告卻回歸其在急救過程中 對員警陳軒宏之說法,辯稱係因為被害人一心求死,始按照 被害人要求殺死被害人云云,隨後於原審審理階段,均以該 等不實說詞為自己開脫(見原審歷次準備與審判程序筆錄) ,直到原審認定被告罪證明確,依殺人罪對被告論罪科刑, 案件於113年2月7日移審至本院後,被告才又坦承殺人犯行 (見本院前審113年2月7日被告訊問筆錄,本院前審卷第77 至79頁);案經最高法院發回更審後迄今,被告則均維持認 罪之陳述(見被告在本院前審及更審程序中歷次訊問、準備 程序及審判程序中之陳述內容)。  7.據上,從上開過程以觀,可見被告於殺害被害人後,因企圖 輕生,故在員警來電時未坦承其犯行,但其後也傳訊向其父 親傳達被害人死亡之事及被害人手機所在位置,待員警到場 時除坦承殺人行為外,有告知員警被害人資訊以利後續偵查 ,但當時仍以被害人有求死意思為自己開脫;後於受警詢、 檢察官偵訊時,除辯稱失手以外,尚知坦承殺人罪行,至原 審審理階段,被告則開始編造「受被害人囑託而殺害被害人 」之不實情節,直至上訴至本院後迄今,被告則均坦承全部 犯行,不再企圖以不實說詞減輕自身罪責。從被告供述變遷 過程,可見被告在犯後,一方面有表現出後悔、願意認罪之 態度,另方面也表現出企圖粉飾降低自身罪責之心態,惟既 然被告仍希望司法機關能查明此案,及在自殺未果後曾承認 犯行,又於經原審論罪科刑後,尚知自白犯罪並誠實面對過 錯,故仍不能僅以被告同時存有降低罪責之僥倖心理,認為 被告毫無任何悔過之意思。  ㈤綜上所述,被告在原審審理階段編造「受被害人囑託而殺害 被害人」之不實情節,使原審必須調查被告所辯是否屬實, 原審並因而傳喚證人即醫師陳嬿伊到庭說明被害人是否受憂 鬱症影響有自殺之意,再傳喚證人即警員李俊摑、吳思怡、 謝其瑾、張景程、歐陽泰儒、楊承軒等人,以釐清扣案之被 告及被害人手機鑑識資料取證過程、現場跡證勘察情形,復 傳喚證人即法醫師曾柏元確認被害人就相驗結果、現場有無 激烈打鬥等狀況,耗費相當訴訟人力、時間與資源,至原判 決認定被告殺人罪證明確,對被告論罪科刑,被告上訴至二 審後,始行認罪,顯見被告所為導致原審審理過程延宕,耗 費大量司法資源,且被告用被害人與父母之關係、被害人有 憂鬱症為藉口,謊稱被害人有自殺之意思,對被害人家屬造 成二度傷害,當有可議之處。惟被告先前在案發後自首及於 偵查階段之自白,仍有助於偵查機關追訴其犯行,使偵查機 關得以在較短時間釐清犯罪事實與被告罪責並據以追訴被告 犯行,非僅迫於情勢而不得不坦承;又被告雖曾有逃避企圖 減輕罪責之舉措,但於偵查、原審接押訊問、本院前審及更 審程序中,仍多次表示承認殺人行為並願受處罰之意思,非 全無悔悟之心及面對訴追處罰之意,是按上揭刑法第62條自 首減刑規定之規範意旨,認為尚適宜依據自首減刑之規定予 以減輕被告之刑度。   二、撤銷原判決之理由   原判決以被告經第一審判決認定有如其事實欄所載殺人犯行 ,因而論以殺人罪,處無期徒刑,並宣告褫奪公權終身,固 非無見。惟原判決依調查所得,固說明被告係在有偵查犯罪 職權之公務員發覺本件殺人犯行前,主動向警員陳軒宏自首 犯罪並接受裁判,符合刑法第62條前段自首之要件,但考量 本案事發時間為「111年10月13日上午10、11時」許,警員 接獲被告家屬來電表示被告有意尋短後,於「111年10月13 日下午2時」許與被告通話時,被告僅告知係開玩笑,無需 協助,未主動提及殺人行為,直至當日下午4時許,在警員 陳軒宏與被告家屬進入被告租屋處後,始向警方告知本件殺 人犯行等過程,認為被告係本人自殺未果,因擔憂警方追查 自殺原因而發現其殺人犯行,始為自首,難認有悔悟之心等 旨,故被告雖已自首,然與鼓勵真誠悔悟者可得減刑之立法 意旨不符,是經審酌後,仍不予減刑。惟本案被告既然符合 自首之要件,且依前述說明,被告之自首行為仍有助於偵查 機關易於查明事實真相,使本案得以在相對較短時間內得以 查獲被告之犯行,避免無端耗費大量偵查資源及株連無辜之 人,至於被告犯後雖亦有逃避企圖減輕罪責之舉措,但並非 全無悔悟之意思,均經論述如前,則原審僅以上述理由即不 予減刑,與首揭自首減刑之立法意旨容有未合;又本案被告 既然得適用自首規定予以減刑,則對被告量刑之基礎即有不 同,則原審判處被告無期徒刑,併諭知褫奪公權終身,亦有 不當,自應由本院將原審判決科處刑之部分予以撤銷改判。 三、量刑之審酌  ㈠刑事審判旨在實現刑罰權之分配正義,故法院對於有罪被告 之科刑,應符合罰刑相當之原則,使輕重得宜,罰當其罪, 此所以刑法第57條明定科刑時,應以行為人之責任為基礎, 並審酌一切情狀,尤應注意該條所列10款事項,以為科刑輕 重之標準。  ㈡按死刑減輕者,為無期徒刑;無期徒刑減輕者,為20年以下1 5年以上有期徒刑;有期徒刑減輕者,其最高度及最低度同 加減之,減輕其刑至二分之一,刑法第64條第2項、第65條 第2項、第66條、第67條定有明文,是本案被告所犯之殺人 罪,法定本刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑,經依 前揭自首減刑規定予以減刑後,處斷刑範圍則為「5年以上 、20年以下有期徒刑、無期徒刑」。又本案經原審囑託臺北 馬偕醫院對被告進行刑法第57條第4、5、6款量刑前調查報 告之鑑定,有臺北馬偕醫院刑法第57條第4、5、6款量刑前 調查/鑑定報告書1份在卷可稽(見原審重訴卷五第7頁至第6 1頁,下稱「本案量刑鑑定報告」),而參酌本案被告犯罪 情狀,以及相關科刑資料與原審量刑鑑定報告中關於被告成 長經歷、生活狀況、品行、智識程度、未來社會復歸可能性 、犯罪風險、需求與處遇評估等所為調查結果及刑法第57條 各款情形,綜合分述如下:  1.被告犯罪之情狀   ⑴被告與被害人之關係及被告犯罪之動機、目的及犯罪時所受 之刺激:   被告於111年4月29日晚間,透過IG社群軟體私訊被害人而與 被害人認識後,於111年10月3日晚間11時24分起,開始與被 害人在IG社群軟體有較密切之聯絡,並多次出入被害人之士 林租屋處獲得被害人之信賴,卻於111年10月13日上午10時 至11時許,僅因欲向被害人取先前以LINE PAY匯款之9萬9,9 99元部分款項遭拒,即萌生殺意,徒手殺害被害人。又依原 審調查證據之認定結果,雖不能認為被告事前預謀殺害被害 人,然被告僅因金錢糾紛與被害人發生爭執,不思理性溝通 處理,即以最極端手段剝奪被害人之生命,其犯罪動機仍具 有相當之惡性,殊值非難。  ⑵犯罪之手段:   被告係在被害人之士林租屋處內,以右手徒手掐扼住被害人 頸部,同時左手持粉色玩偶遮掩被害人眼睛及臉部,終至被 害人因遭被告掐扼頸而窒息死亡,而被害人遺體經送請法務 部法醫研究所解剖、鑑定後,檢視被害人之下顎及頸部皮下 軟組織,發現皮下軟組織有新鮮出血、舌骨亦有骨折出血之 狀況(見法務部法醫研究所【111】醫鑑字第1111102557號 解剖報告書暨鑑定報告書,111相639卷二第454頁至第467頁 ),顯示被告當時以右手掐扼住被害人頸部之力道甚大,足 見被告之殺意甚堅,行為手段殘忍。  ⑶被告違反義務之程度及所生之損害:   被害人遭被告以右手徒手掐扼頸部而窒息死亡,其死前身體 上遭受之重大痛苦及心理上面臨之恐懼絕望,非可想像;又 被告僅因與被害人發生爭執,即恣意剝奪被害人之寶貴生命 ,未尊重被害人生存之權利,亦未考量被害人亦為其親友與 家屬摯愛之人,其行為不僅斷絕被害人生命與未來生涯所有 可能的發展機會,使正值青春年華之被害人生命驟然停止在 20多歲,且使被害人之父母痛失愛女,飽受白髮人送黑髮人 之痛,足認被告之行為已造成重大且無可回復之損害。被害 人家屬並對被告抱有強烈之處罰感情,其委任之告訴代理人 到庭表示希望判處被告極刑之意思。  2.被告之生活狀況、品行、智識程度等  ⑴被告之成長經歷、生活狀況:     本案原審囑託之量刑鑑定報告認為,被告家境小康,居住環 境與家庭成員單純,成長過程中並未有遭到虐待、傷害或家 暴等不當對待,但因感受到父母經常爭執,父親管教較嚴厲 ,母親則是比較愛念,讓被告不喜歡家庭氣氛,開始工作後 就與家人關係較疏離;被告過去曾有因壓力事件引發的適應 障礙症狀,在相關壓力事件解決後,病狀就會有改善,而在 遇到被害人後,被告否認再有自殺或殺人意念,並積極尋找 工作並計畫進修取得建築師證照,推測其先前相關適應障礙 症已經獲得大幅改善,但本案的發生及與被害人間的互動, 仍顯示被告在面對感情時可能出現的衝動反應(見原審重訴 卷五第44頁至第46頁、第55頁至第56頁)。又被告入看守所 前曾從事土木工程師,當時月收入平均6萬6,500元,被告家 中有父母、姐姐,被告係獨自在外租屋居住(見原審重訴卷 五第518頁),另被告有向銀行信用貸款24萬餘元之情事, 有被告之元大商業銀行第0000000000000000000號帳戶往來 交易明細可參(見111偵22598卷三第327頁)。  ⑵被告之品行:  ①前科與反社會行為   本案量刑鑑定認為,被告並無其他前科紀錄(見本院被告前 案紀錄表,原審重訴卷五第559頁至第560頁),但被告自小 學開始在學校就表現出對於權威與權範的抗拒,對於師長及 規範表現出較同儕更多的對抗行為,而對於遵守規範也有自 己的想法,不容易改變,雖然在家中對於父親的管教及權威 仍會尊重並修正行為,但在成長之後,會以逃避互動的方式 來抗拒家人的影響力,而在離家求學時就難以自制,無法遵 守學校規範,因為缺曠課而遭到退學。被告進入職場後,雖 然在自家公司的表現比較任性,但是於其他公司工作表現並 未出現重大人際衝突與問題。本案發生前,被告並未有犯罪 或是有嚴重暴力的行為。被告對於感情的認知可能影響其與 異性親密關係的發展,被告的異性朋友都是來自網路認識, 過去幾段對被告而言比較重要的感情都是透過網路認識,然 而除了第一段與中國籍女友的互動發展比較正常並維持大約 三年外,其他的關係都是短暫交往,彼此認知上的不同,而 引發被告的情緒困擾,其中被告認識從事酒店業的林姓女子 ,就林姓女子認知兩人只是網友認識,出去過兩次,被告希 望進一步交往遭到婉拒,被告卻因此耿耿於懷,並對於林姓 女子前後態度的變化感到痛苦,同時並陷入低潮並有自殺或 要殺害對方的想法(有本案量刑鑑定報告在卷可憑,見原審 重訴卷五第50、54至55頁)。   ②人格特質   依據本案量刑鑑定對被告為心理衡鑑關於明尼蘇達多項人格 測驗第二版(MMPI-2)的評估,被告的性格呈現出一種較不 成熟、自我中心、無法內化社會價值,且反傳統、反權威的 性格傾向,大部分時間被告可以控制這樣的感覺,通常以間 接的方式表達攻擊;但有時可能會因挫折忍受度低,以及內 在憤怒或怨恨而表現出衝動行為,事後又會因為行為後果而 感到罪惡和焦慮(見原審重訴卷五第51頁)。  ③人格障礙症   根據本案量刑鑑定對被告所為心理衡鑑結果認為,雖被告不 符合美國精神醫學會(DSM-5)傳統對人格障礙症的標準, 但如以DSM-5的替代性人格障礙模式(Alternative DSM-5 M odel of Personality Disorders,AMPD)為評估,對被告的 人格做分析,發現被告有表現出下列四個面向的障礙:(1 )負面情感:情緒易變、對分離的不安感、敵意、堅持、憂 鬱;(2)疏離:退縮、喜樂不能;(3)對抗:欺騙、自大 ;(4)去抑制:不負責任、衝動。雖然整體而言,被告並 不具有符合臨床特徵的傳統人格障礙症,然而就新的AMPD模 式對被告人格特質的描述,被告仍具有部分病理人格特質, 而這些特質對於被告在經歷強烈情緒與精神上的痛苦時,對 於自我與外在的界線會變得有些模糊(例如:先前與林姓女 子的互動經驗,使其對自我身分的認同有所影響),同時表 現出過度與衝突的目標導向(例如:繼續進修、自殺),同 時對於自我行為對他人影響的覺察體驗以及尊重他人觀點、 情緒與行為反應上均有所受限(例如:與林姓女子的互動中 較難覺察對方的態度,與朋友、家人的關係仍多是以自我中 心的表現為主)(見原審重訴卷五第51頁至第53頁)。       ④品行對可責性評價之影響   本案量刑鑑定結果綜合上開因素後,認為:被告的人格特質 雖然在一般社會生活中多數時間仍能控制行為,以符合社會 期待的方式去回應,於工作上可以維持表現,過去也沒有犯 罪前科。然於本案中被告與被害人交往互動時間約一周,可 發現被告在面臨感情問題上,似乎難以掌握住人我的界線, 很容易投入感情,並會以自我中心的方式向對方表達愛意, 對於覺察同理他人情感及行為反應上似有困難,加上與家人 及朋友疏離,也不易聽從他人意見,缺乏變通及執著的適應 方式使被告也難以自過往經驗學習和反思,當遇到挫折時, 自我容易陷入其人格特質中具有病理特徵的影響,包括:負 面情感(憤怒或憂鬱)、疏離(家庭及人際疏離,對人生長 期不快樂)、對抗(自我中心)與去抑制(衝動)等影響, 在案發過程中引發情緒出現的認知及行為反應而導致本案發 生。故本案之發生無法排除與其人格特質中的病理特質有所 關連(見原審重訴卷五第55頁)。  ⑶被告之智識程度:   被告為大學肄業,依據本案量刑鑑定報告對被告為心理衡鑑 關於魏氏成人智力量表第四版(WAIS-IV)之評估,認為根 據被告在標準化智力測量所得全量表智商(95%信賴區間為8 9-97,百分等級為32%)之分數來判斷,被告的表現在與同 儕相比「中等(average)」的範圍。在「語文概念形成、 語文推理能力、由環境所習得之知識」(語文理解指數為11 0,百分等級75%)能力相對較佳,表現位在同儕中上(High Average)的範圍。而圖形設計分測驗(量表分數為6,百 分等級為9%)及符號尋找分測驗(量表分數為5,百分等級 為5%)是其相對認知弱項,顯示被告視覺空間處理能力和視 覺搜索速度相對較差。惟被告仍取得土木建築相關證照,其 視覺空間處理能力和視覺搜索速度能力並未對其工作與生活 造成影響。而語言表能力為同儕中上,對於溝通反應並優於 一般水準(見原審重訴卷五第53頁、第56頁)。據上,足認 被告具有一般人水準之智識程度。    3.被告犯後態度與悔改更生之可能性等事項  ⑴犯罪後之態度   本案被告犯後有自首,雖本院認為被告因自首接受裁判,確 有減省檢警偵查之時間,及追緝犯人之耗費,業已依法減輕 其刑,然被告於原審審理時,固承認有以右手徒手掐扼住被 害人頸部致被害人死亡之客觀事實,惟否認有犯殺人罪行, 甚且以被害人有自殺念頭並囑託被告殺之等辯詞,將責任歸 咎於被害人,甚至還指責係因被害人父母之部分行為,讓被 害人感到痛苦始產生輕生意念,試圖合理化自己之犯罪行為 ,自非可取;又被告上訴至本院以後,即改稱願意坦承全部 犯行,態度尚可;又被告雖供稱願意盡其最大能力賠償被害 人父母,但被告僅提出先賠償250萬元條件,無法為被害人 家屬接受,告訴代理人於本院審理時,亦表示被告迄今並未 跟被害人家屬達成和解或賠償損害,可見被告犯後雖有彌補 之意思,仍未以實際行動填補其犯罪所造成之損害。  ⑵未來社會復歸可能性、犯罪風險與處遇之評估  ①又依本案量刑鑑定結果,在綜合考量被告之偏差與犯罪模式 、社會支持與適應可能性、家庭支持程度、人際支持程度以 後,認為被告同時存有家人仍願意接納被告,有工作、就學 意願,對於宗教仍有興趣,具獨立生活能力之保護因子,以 及被告性格特質、過往與家人及朋友疏離、抗拒尋求協助及 自我揭露、自我覺察能力不足、缺乏有意義的人際關係與社 會活動,以網路作為唯一發展親密關係的方式、對於感情挫 折調適能力不佳,及本件於殺害被害人後面臨法律責任時, 將責任歸咎給被害人,並試圖以被害人囑託殺之辯稱來減輕 自身罪責之風險因子(見原審重訴卷五第56至60頁)。  ②本案量刑鑑定報告並在整體考量被告過去無犯罪前科,未符 合臨床反社會人格障礙或特質、也沒有犯罪或反社會性同儕 的影響、沒有物質使用情況,主要風險因子在於不佳的教育 表現(大學缺曠課肆業)、家庭或關係不佳(與家人疏離、 親密關係可能有問題)、無益的休閒及娛樂(主要以網路及 交友作為其休閒娛樂來源,偶而會去按摩及買春)及可能有 犯罪或反社會認知(對林姓女子及護理師的前男友有暴力的 想法)等情以後,作成以下處遇需求評估:建議處遇計畫可 以針對鼓勵被告完成學校教育、建立正向關係及學習處理人 際衝突、增強與真實社會連結的休閒娛樂及社會活動及減少 反社會反權威的認知並學習正向替代性的想法。在心理治療 的考慮上,目前被告具有足夠的認知與言語互動能力;但因 為性格上具反權威、對人自我揭露會有防衛且可能有依賴和 自主的矛盾衝突等特性,治療關係的建立難度相對較高,且 對自己舊有行為模式的缺點似乎尚沒有清楚的省思,如此均 可能影響到治療的進展。故治療時可以溫暖支持、不評價但 有界限的態度,逐步建立可信賴的合作關係,然後嘗試針對 以下議題進行探索及修正:直接但合宜的情感表達、衝動控 制及親密關係等。除了上述處遇模式外,需要針對被告情緒 控管,自我覺察情緒的能力、同理他人的能力及自我欺騙的 問題給予介入並處理,並以親密關係暴力的處遇模式做為介 入(見原審重訴卷五第60頁至第61頁)。  ㈢本院綜合上開一切情狀,認被告所犯殺人罪部分,其犯罪情 節、手段,以及犯罪所生損害均屬重大,惟考量被告並非預 謀殺害被害人,過程中亦未虐待或使用其他殘酷手段增添被 害人所承受之痛苦,也未有破壞犯罪現場、湮滅罪證甚至企 圖隱藏或毀壞被害人遺體之行為,則以被告犯案情節以觀, 尚難認為被告之罪責業已屬於殺人罪行中情節最為嚴重之程 度,故認為被告在經前開以自首減刑後5年至20年有期徒刑 、無期徒刑之處斷區間內,應落在科處有期徒刑之最重區間 ,但未達應判處最重之無期徒刑程度(即法定刑死刑減輕至 無期徒刑)。又考量被告智識程度、生活狀況、犯後態度等 節,認為被告卸責予被害人及編織其受被害人囑託而殺人之 行為,均屬不該,然而綜觀被告前後供述之細節以及供述變 遷之過程,仍可見被告有後悔之意思,且被告在經原審論罪 科刑後,有較為坦然面對自己過錯之意思,被告復一再表達 願賠償被害人家屬之意思,已如前述,復斟酌被告雖有對於 感情挫折調適能力不佳、易歸責他人、逃避責任等諸多不利 於其更生之因素,但也有家庭支持較為良好、仍具積極正向 生活態度等有利於其將來更生復歸社會之因素,是認為可略 為下修被告之責任刑程度,是於兼顧刑罰之應報、一般預防 、特別預防犯罪等多元目的下,認被告所犯殺人罪部分,以 量處有期徒刑18年10月為適當。   四、不予宣告極刑之說明    ㈠經核被告犯罪行為,尚難評價為「情節最嚴重之犯罪」  1.按刑法第271條第1項規定:「殺人者,處死刑、無期徒刑或 10年以上有期徒刑。」。上開規定所處罰之犯罪行為涉及故 意殺人,亦即侵害生命權之犯罪。立法者就違反「禁止殺人 」誡命之犯罪行為,選擇死刑為其最重本刑,其目的在使行 為人就其故意侵害他人生命之犯罪行為,承擔相對應之罪責 ,並期發揮刑罰之嚇阻功能,以減少犯罪,維持社會秩序。 此等功能亦為我國多數人民之法感情所支持,進而為有關機 關據以為立法目的。就被宣告死刑之刑事被告而言,雖然死 刑並無特別預防功能,然於我國歷史及社會脈絡下,得認公 正應報及嚇阻侵害生命法益之重大犯罪,於目前仍為特別重 要之公共利益,是上開規定有關以死刑為最重本刑之規定部 分,其目的尚屬合憲。次就手段而言,以死刑為制裁手段, 其效果不僅會剝奪被告之生命,從而根本終結被告之生物及 法律人格,更會進而剝奪被告之其他權利,且均無法回復, 其所致不利益之範圍及程度極為鉅大。是得適用死刑予以制 裁之犯罪,應僅限於最嚴重之犯罪類型,亦即其所侵害法益 之類型及程度,依審判當時之我國社會通念,堪認與被告受 剝奪之生命法益至少相當,例如侵害他人生命法益之殺人既 遂罪,始足認屬最嚴重之犯罪類型。而使縱認為立法者得選 擇以死刑制裁故意殺人既遂行為,然死刑終究為極刑,其適 用範圍仍應限於特殊、例外之情形,而非一旦該當故意殺人 罪,即得對之科處死刑。是上開規定所定死刑之最重本刑, 應僅得適用於個案犯罪情節最嚴重之情形,且其刑事程序之 規範及實踐均符合最嚴密之正當法律程序要求者。於此範圍 內,上開規定所定死刑之制裁手段,始為達成公正應報及嚇 阻侵害生命法益之重大犯罪之目的所必要之手段【憲法法庭 113年憲判字第8號判決意旨、判決理由第68至70段參照】。    2.次按此一犯罪情節最嚴重情形,除限定在基於直接故意、概 括故意或擇一故意而殺人既遂之情形以外,且仍須由法院綜 合考量被告之犯罪動機與目的、所受刺激、犯罪手段、所生 危險或損害、行為人違反義務之程度、與被害人之關係等犯 罪情狀,進一步確認被告之犯罪動機與目的在倫理及法律上 確具特別可非難性,或其犯罪手段為特別殘酷,或其犯罪結 果具嚴重破壞及危害性者,始足以該當個案犯罪情節最嚴重 之情形。例如:(1)就犯罪動機與目的而言,行為人是否 係出於預謀之蓄意連續殺人或恣意無差別殺人等惡性重大之 動機。(2)就犯罪手段及參與程度而言,行為人是否使用 足以造成多人死亡之武器或爆裂物、生物化學製品、毒藥等 ;是否對被害人施加明顯不人道、有辱人格、極端凌虐之殘 忍手段;共同正犯之成員對於犯罪之掌控程度或實際參與程 度、其各自行為對被害人死亡結果之原因力強弱等。(3) 就犯罪結果而言,行為人是否殺害多人;是否殘忍殺害自我 保護能力明顯不足之兒童、老年人、懷孕者、身心障礙者等 ;其故意殺人行為是否與其他重大犯罪行為結合等。上開可 供認定個案犯罪情節是否屬最嚴重情形之各該犯罪情狀,僅 係例示,而非列舉。於具體案件中如有相當於上開例示情狀 之其他情形,足認該個案犯罪情節確屬最嚴重之情形者,自 仍有死刑之適用。又法院於個案除應綜合考量上開犯罪目的 、手段及結果之相關情狀外,亦應注意個案犯罪之動機是否 具有足以減輕對個案犯罪情節不法評價之情狀。於此情形, 該個案犯罪情節即未必仍屬最嚴重之情形【憲法法庭113年 憲判字第13號判決理由第77至81段參照】。  3.在我國依公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際 公約(下合稱兩公約)施行法第2條規定具有內國法效力之 公民與政治權利公約第6條第1、2項規定:人人皆有天賦之 生存權;此種權利應受法律保障;任何人之生命不得無理剝 奪;凡未廢除死刑之國家,非犯『情節最重大之罪』(the mo st serious crimes,或譯為『最嚴重的罪行』,關於公政公 約條文及一般性意見之中譯,以下引用法務部編印之中文版 ),不得科處死刑。又根據「聯合國人權事務委員會(Unit ed Nations Human Rights Committee,下稱人權事務委員 會)」所作之第36號一般性意見,要求司法審判機關審慎運 用死刑,僅在最特殊的情況下和在最嚴格的限制下適用之, 所謂「情節最重大之罪」必須作嚴格解讀,僅限於涉及故意 殺人的極嚴重罪行(第36號一般性意見第5點、第33點、第3 5點參照),亦即,死刑僅能運用在故意殺人犯罪當中屬情 節最為嚴重者,此亦與前揭憲法裁判之意旨相同。  4.本案檢察官雖上訴請求本院撤銷原判決,改判處被告死刑, 告訴代理人亦表示請求判處被告死刑之科刑意見,然本院審 酌被告無端殺害被害人,就其惡性與所造成損害之重大程度 ,固然應予嚴厲非難。然而查被告並非基於預謀或事前計畫 犯案,也非無端隨機殺人,而係起因於欲向被害人取回前開 LINE PAY匯款之9萬9,999元部分款項遭拒,被告因而心生怨 懟,受激動情緒影響下強勢暴力回應而為本案犯行,然與事 前預謀犯罪、隨機殺人等行為仍有不同,亦未見其有使用凌 虐手段增加被害人痛苦等情形。是以本案被告所犯固為殺人 重罪,惟核其節,尚與前揭「情節最重大之罪」有間,對被 告行為之評價亦應為區隔。  ㈡本案尚難認為被告全無悔改更生之可能:   1.按前揭人權事務委員會針對公政公約第6條生命權之規定通 過第36號一般性意見,於第37段揭示:「在所有涉及適用死 刑的案件中,法院量刑必須考慮犯罪行為人(下稱行為人) 個人情狀(the personal circumstances of the offender )和犯行的個別情狀(the particular circumstances of the offence),包括犯行的特定減輕因素(its specific attenuating elements)。...」之旨,已指明所犯之罪法 定本刑有死刑案件之量刑,應審酌事項包括犯罪的具體情節 與行為人之個人情狀。從而,適用我國刑法第57條及內國法 化之兩公約相關規定、立法意旨暨解釋判斷是否量處死刑時 ,應區分與犯罪行為事實相關之「犯罪情狀」(例如犯罪之 動機與目的、所受刺激、犯罪手段、所生危險或損害、行為 人違反義務之程度、與被害人之關係等)及與行為人相關之 「一般情狀」(例如行為人之生活狀況、品行、智識程度、 犯罪後之態度、更生改善可能性等)。必先審查「犯罪情狀 」究否為「情節最重大之罪行」(the most serious crime s),俾劃定是否屬得適用死刑規定之範疇,若認係情節最 重大之罪行,尚須綜合考量與行為人相關之「一般情狀」, 審酌有無可減輕或緩和罪責而保留其生存權之因素;若「犯 罪情狀」未達「情節最重大之罪行」程度,基於行為責任原 則,即無量處死刑之餘地。換言之,所犯是「情節最重大之 罪行」,係法院得量處死刑之必要條件,而非充分條件,不 能僅因犯罪情狀極度嚴重,即謂應一律科處死刑,以免完全 侵蝕法院審酌行為人個別情狀之裁量空間(最高法院 110年 度台上字第3266號刑事判決參照)。  2.經查,被告前無犯罪紀錄,考量被告犯後具有自首、於警詢 、偵查坦承犯行之態度,於本院前審及更審審理中坦承及認 錯之態度,以及本案量刑鑑定報告認為,本案之發生無法排 除與被告人格特質中的病理特質有所關連(即負面情感、疏 離、對抗與去抑制等影響,見原審重訴卷五第55頁),就被 告「未來社會復歸」之具體建議,認為如為助於增加被告未 來於在社會的適應性,可考慮以處理親密關係暴力的模式進 行處遇(見原審重訴卷五第58頁),另在「被告犯罪風險、 需求與處遇評估」部分,則建議處遇計畫可以針對鼓勵被告 完成學校教育、建立正向關係及學習處理人際衝突、增強與 真實社會連結的休閒娛樂及社會活動及減少反社會反權威的 認知並學習正向替代性的想法(見原審重訴卷五第60頁)。 在心理治療的考慮上,可以不評價但有界限的態度,逐步建 立可信賴的合作關係,然後嘗試針對以下議題進行探索及修 正:直接但合宜的情感表達、衝動控制及親密關係等;另建 議需要針對被告情緒控管,自我覺察情緒的能力、同理他人 的能力及自我欺騙的問題給予介入並處理,並以親密關係暴 力的處遇模式介入(見原審重訴卷五第60頁至第61頁)。是 尚難認為被告具有無法教化改善之絕對反社會性,除對被告 犯行科處適當之刑罰外,如配合適當矯正處遇措施,使被告 深刻反省,矯正偏差之價值觀念,仍非完全無於未來社會復 歸之可能性,是由此一觀點考量,亦難認為死刑為適當之刑 罰。  ㈢據上,本院綜合考量與被告犯罪情節及其生活狀況、品行、 智識程度、犯罪後態度等一切情狀,並聽取告訴代理人為告 訴人與被害人家屬所述之量刑意見(見本院卷第187至189頁 ),斟酌再三,認為對被告科處上開長期之有期徒刑,與其 罪責尚屬相當,且能兼顧對被告重大犯罪之公正應報,以及 被告之更生改善、復歸與社會安全之維護等刑罰目的。檢察 官上訴意旨請求本院判處被告死刑,尚非可採,併予說明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第373條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官楊舒婷提起公訴,檢察官張尹敏提起上訴,檢察官 黃和村到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  20  日          刑事第十三庭 審判長法 官 連育群                    法 官 蕭世昌                    法 官 陳思帆 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 蘇芯卉 中  華  民  國  114  年  3   月  20  日 附錄:本案論罪科刑所適用法條全文 刑法第271條 殺人者,處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。 前項之未遂犯罰之。 預備犯第1項之罪者,處2年以下有期徒刑。

2025-03-20

TPHM-113-上重更一-6-20250320-2

上訴
臺灣高等法院

洗錢防制法等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6453號 上 訴 人 即 被 告 陳宥嫺 選任辯護人 陳育騰律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件,不服臺灣桃園地方 法院113年度審金訴字第1189號,中華民國113年10月4日第一審 判決(起訴案號:臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第46210號) ,提起上訴,本院判決如下:   主 文 原判決關於刑及沒收之部分均撤銷。 上開撤銷部分,處有期徒刑參月,併科罰金新臺幣壹萬元,罰金 如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本院審理範圍   上訴得對於判決之一部為之。對於判決之一部上訴者,其有 關係之部分,視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴 或不受理者,不在此限。上訴得明示僅就判決之刑、沒收或 保安處分一部為之,刑事訴訟法第348條定有明文。原審判 決後,上訴人即被告陳宥嫺(下稱被告)提起上訴,於本院 審理時明示僅就量刑及沒收部分提起上訴(見本院卷第93頁 ),檢察官則未提起上訴,是本院審理範圍僅限於原判決關 於被告所處之刑及沒收部分,不及於原判決所認定犯罪事實 、所犯之罪名等部分,合先敘明。  二、被告上訴意旨略以:被告現已認罪,其係因先生罹患癌症需 治療花費甚多,家中積蓄所剩無幾又遭詐欺集團詐騙金錢, 始為本案犯行,且與告訴人達成和解及履行賠償,請求從輕 量刑等語。   三、本院之判斷:  ㈠新舊法比較:   1.按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之 法律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法 第2條第1項定有明文。   2.被告於民國111年9月間為本案犯行為,洗錢防制法先後於 112年6月14日修正公布第16條第2項並於112年6月16日生 效,又於113年7月31日修正公布變更條次為第23條第3項 ,並自同年8月2日起生效。行為時(即112年6月14日修正 前)洗錢防制法第16條第2項規定:「犯前2條之罪,在偵 查或審判中自白者,減輕其刑。」中間時(即112年6月14 日修正後至113年7月31日修正前)洗錢防制法第16條第2 項規定:「犯前4條之罪,在偵查『及歷次』審判中均自白 者,減輕其刑。」裁判時(即113年7月31日修正後)洗錢 防制法第23條3項規定:「犯前4條之罪,在偵查『及歷次』 審判中均自白者,『如有所得並自動繳交全部所得財物者』 ,減輕其刑;『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押 全部洗錢之財物或財產上利益,或查獲其他正犯或共犯者 ,減輕或免除其刑』。」因依行為時法規定,行為人僅需 在偵查「或」審判中自白者,即得減輕其刑;惟依中間時 法規定及裁判時法規定,行為人須於偵查「及歷次」審判 中均自白,裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得 財物者,始符減刑規定。經比較之結果,中間時法及裁判 時法之規定未較有利於行為人。依刑法第2條第1項前段規 定,應適用被告行為時即112年6月14日修正前洗錢防制法 第16條第2項規定(下簡稱修正前洗錢防制法第16條第2項 )。  ㈡刑之減輕事由   按修正前洗錢防制法第16條第2項規定:「犯前2條之罪,在   偵查或審判中自白者,減輕其刑。」,本件被告於本院審理 時就幫助洗錢罪部分自白不諱,應依修正前洗錢防制法第16 條第2項規定,減輕其刑。       四、撤銷改判之理由  ㈠原審審理後,以被告犯行事證明確,依原判決認定之犯罪事 實及罪名而為量刑,固非無見。惟⑴被告於本院審理中業已 自白普通詐欺及洗錢之犯行,原審未及審酌修正前洗錢防制 法第16條第2項之適用,稍有不當;⑵刑事審判旨在實現刑罰 權之分配正義,故法院對於有罪之被告科刑,應符合罪刑相 當之原則,使罰當其罪,此所以刑法第57條明定科刑時應審 酌一切情狀,尤應注意該條所列10款事項以為科刑輕重之標 準(最高法院106年度台上字第3347號判決意旨參照)。被 告於偵查及原審雖均否認犯罪,惟於本院審理時已坦承犯行 ,其犯後態度即非毫無悔悟之情,又於本院審理中再與告訴 人許庭瑜達成和解並給付賠償金額,業經告訴人於本院準 備程序陳述明確(見本院卷第71頁),是被告前開犯罪後態 度應適度表現在刑度之減幅,本院衡量被告終能坦認犯罪, 認原審未及審酌上揭全部情事逕予量刑,容有未洽;⑶被告 於本院審理時已給付和解金新臺幣(下同)1萬5,000元,有 上開告訴人陳述意見可稽,原審就此諭知沒收洗錢之財物, 容有未洽。據上,被告以其已坦承犯罪,並與告訴人達成和 解、給付和解金,請求從輕量刑為由提起上訴,為有理由, 且原判決有前揭可議之處,就被告所處之刑及沒收部分均應 予撤銷。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌被告提供金融帳戶予他人使 用,供他人作為詐欺取財及洗錢之工具,不僅製造金流斷點 ,增加犯罪查緝之困難,且造成告訴人之財物損失,更助長 詐騙歪風,危害社會治安與金融秩序,所為應予非難,惟念 其業已坦承犯行,尚有悔意,兼衡其素行、犯罪之動機、目 的、手段、所生之損害、與告訴人達成和解並給付和解金等 情形,暨其自述商專畢業、先生已過世、與小兒子同住、沒 有工作而靠兒子資助生活費之智識、生活、及家庭經濟等一 切情狀,改量處如主文第2項所示之刑,同時諭知罰金易服 勞役之折算標準。  ㈢沒收適用裁判時之法律,刑法第2條第2項定有明文。查被告 行為後,洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財 產上利益之規定,條次變更為同法第25條第1項,並修正為 「犯第十九條、第二十條之罪,洗錢之財物或財產上利益, 不問屬於犯罪行為人與否,沒收之。犯第19條或第20條之罪 ,有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或 財產上利益,係取自其他違法行為所得者,沒收之。」於11 3年8月2日生效施行,故關於「洗錢之財物或財產上利益」 之沒收,自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條 第1項之規定。惟縱屬義務沒收之物,仍不排除刑法第38條 之2第2項「宣告前二條(按即刑法第38條、第38條之1)之 沒收或追徵,有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得 價值低微,或為維持受宣告人生活條件之必要者,得不宣告 或酌減之」規定之適用,而可不宣告沒收或予以酌減(最高 法院109年度台上字第191號號、111年度台上字第5314號刑 事判決意旨參照)。告訴人匯入本案帳戶之3萬8,925元,固 為被告犯一般洗錢罪洗錢之財物,然審酌被告於本案並非居 於主導詐欺、洗錢犯罪地位,復已與告訴人給付1萬5,000元 成立和解,並履行完畢,應認此部分已實際合法發還告訴人 ,告訴人亦當庭表示同意對被告從輕量刑等語(見本院卷第 71頁),本院考量被告生活拮据、患有憂鬱症、糖尿病、腦 脊髓神經病變等疾病(見原審卷第51至58頁),若對被告沒 收其餘洗錢財物,則容有過苛之虞,爰依刑法第38條之1第5 項、第38條之2第2項規定,不予宣告沒收或追徵。又本件查 無積極證據足認被告因交付本案帳戶資料而獲有金錢或其他 利益等犯罪所得,自不生犯罪所得應予沒收之問題,附此敘 明。    據上論斷,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段,判決如主文。   本案經檢察官李昭慶提起公訴,檢察官洪敏超到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日          刑事第十三庭 審判長法 官 連育群                    法 官 陳思帆                    法 官 劉為丕 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 林鈺翔 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日 附錄:本案論罪科刑法條全文 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。

2025-03-19

TPHM-113-上訴-6453-20250319-1

上易
臺灣高等法院

毀損

臺灣高等法院刑事判決 113年度上易字第2188號 上 訴 人 即 被 告 謝閔琪 上列上訴人即被告因毀損案件,不服臺灣臺北地方法院113年度 審易字第249號,中華民國113年8月27日第一審判決(起訴案號 :臺灣臺北地方檢察署112年度調院偵字第4283號),提起上訴 ,本院判決如下:   主 文 原判決撤銷。 謝閔琪犯毀損他人物品罪,處拘役貳拾日,如易科罰金,以新臺 幣壹仟元折算壹日。   事 實 一、謝閔琪、羅元宏、張原彰三人原互不相識,緣羅元宏於民國 112年9月2日晚間11時34分前某時,將其所持用之車牌號碼0 00-0000號自用小客車停放在臺北市○○區○○○路○段000巷0弄 路邊,前往附近某處飲酒,俟結束飲酒後,透過代駕APP軟 體覓找代駕司機,經指派張原彰前來為其代駕。張原彰到場 後,於同日晚間11時34分許,駕駛上開小客車搭載羅元宏上 路,沿○○○路○段000巷0弄由東往西行駛,於同日晚間11時34 分行至該路與○○路○段000巷交岔路口時欲左轉,未先停車觀 察該無號誌交岔路口有無人車通過,僅減速後即貿然左轉, 適謝閔琪與其母親徒步沿○○路○段000巷由南往北走至該交岔 路口,張原彰發現後緊急煞車,謝閔琪及其母親見狀也速移 向該小客車左後側閃躲,二人重心因此不穩而差點跌倒。謝 閔琪對張原彰駕駛行為十分不滿,站穩後向左轉身面對上開 小客車左側,基於毀損他人物品之犯意,將其右手所持之長 柄雨傘舉起,從上往下朝上開小客車駕駛座前擋風玻璃猛力 敲擊1次,致該自用小客車擋風玻璃破裂損壞,且其上原黏 貼之隔熱紙也因此喪失效用,足以生損害於羅元宏。 二、案經羅元宏訴由臺北市政府警察局大安分局報告臺灣臺北地 方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 一、證據能力部分:  ㈠按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定   者外,不得作為證據;又被告以外之人於審判外之陳述,雖   不符同法第159 條之1 至第159 條之4 之規定,而經當事人   於審判程序同意作為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述   作成時之情況,認為適當者,亦得為證據;而當事人、代理   人或辯護人於法院調查證據時,知有第159 條第1 項不得為   證據之情形,而未於言詞辯論終結前聲明異議者,視為有前   項之同意,刑事訴訟法第159 條第1 項、第159 條之5 分別   定有明文。查本件除下述證人張原彰於警詢、偵查中陳述、 證人即告訴人羅元宏於警詢、偵查中陳述等證據外,下列其 他作為證據使用而不符刑事訴訟法第159條之1 至第159條之 4規定之相關審判外陳述,被告及檢察官就此於本院準備程 序中均未予爭執,且迄至言詞辯論終結前亦未聲明異議,本 院審酌該等具有傳聞證據性質之證據,其取得過程並無瑕疵 ,與待證事實具有關聯性,證明力非明顯過低,以之作為證 據係屬適當,認俱得為證據。  ㈡被告於原審爭執證人張原彰於警詢、檢察事務官詢問及告訴 人於警詢、檢察事務官詢問所為陳述之證據能力(見原審卷 第47頁)。茲因張原彰、告訴人此部分陳述係審判外陳述, 且無刑事訴訟法所列例外得為證據之情形,應認此部分證據 無證據能力。    ㈢至於本判決所引用之其他非供述證據部分,與本案均有關連   性,亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式   所取得,依刑事訴訟法第158 條之4 之反面解釋,當有證據   能力,復於本院審理時,提示並告以要旨,使檢察官及被告   充分表示意見,自得為證據使用。  二、認定犯罪事實所憑之證據及理由:      訊據被告矢口否認有何毀損他人物品犯行,先於原審辯稱: 是告訴人他們小客車朝我們衝過來,我和我母親閃躲,可能 於閃躲過程碰撞到擋風玻璃,但我沒有故意拿雨傘敲打擋風 玻璃等語;復於本院改稱:案發時是我和我媽媽都被嚇到, 我是用右手拿長柄雨傘敲到汽車的引擎蓋,並沒有敲到擋風 玻璃等語。經查:  ㈠謝閔琪、告訴人、張原彰三人原互不相識,緣告訴人於112年 9月2日晚間11時34分前某時,將其所持用之車牌號碼000-00 00號自用小客車停放在臺北市○○區○○○路○段000巷0弄路邊, 前往附近某處飲酒,俟結束飲酒後,透過代駕軟體覓找代駕 司機,經指派張原彰前來為其代駕。張原彰到場後,於同日 晚間11時34分許,駕駛上開小客車搭載告訴人上路,沿○○○ 路○段000巷0弄由東往西行駛,行至首開交岔路口時欲左轉 ,未先停車觀察該無號誌交岔路口有無人車通過,僅減速後 即貿然左轉,適被告與其母親徒步沿○○路○段000巷馬路上由 南往北走至該處,張原彰發現後緊急煞車,被告及其母親見 狀也速移向該小客車左側閃躲,二人重心因此不穩而差點跌 倒等情,除經證人即告訴人、證人張原彰於原審或本院審理 時陳述明確在卷(見原審卷第97頁至第104頁,本院卷第172 至176頁),並有原審及本院勘驗上開小客車行車紀錄器錄 影檔案之勘驗筆錄及翻拍畫面照片(見原審卷第70頁、第73 頁至第80頁、第108頁,本院卷第144至145頁)在卷可稽, 被告於警詢、偵訊、原審及本院審理時亦不否認此情,此部 分事實堪以認定。  ㈡上開交通事故發生後,雖行車紀錄器錄影畫面因角度關係而 未拍到告訴人駕駛座前方之擋風玻璃部分,然該處擋風玻璃 遭被告所持之雨傘擊破等情,經證人張原彰於原審審理時結 證:我是「台灣代駕」的駕駛,在代駕前有先檢查告訴人小 客車,沒有發現擋風玻璃有任何損傷或破裂之情形,告訴人 小客車擋風玻璃係遭被告折疊雨傘敲擊而破裂等語(見原審 卷第101頁),復於本院審理時證稱:我確定被告有用揮擊 的動作去敲玻璃等語(見本院卷第174頁),核與證人即告 訴人於原審證述情節一致(見原審卷第102頁至第103頁), 並有該小客車擋風玻璃遭擊裂之照片可憑(見偵卷第27頁) ,加以告訴人、張原彰及獲報到場警員均有在事故現場朝首 開小客車前方擋風玻璃拍攝之舉動,有監視器翻拍截圖及臺 灣臺北地方檢察署檢察事務官勘驗報告在卷可憑(見調院偵 卷第25頁至第29頁),應認上開照片確為案發現場所拍。再 衡諸職業代駕流程,一般職業代駕到場駕駛委託人車輛前, 為免事後發生爭議,均會先巡檢代駕車輛之車身及相關功能 ,並將所發現之擦碰、刮痕、毀壞或功能故障情形先與委託 者確認,才會正式駕駛上路,而依前開照片所示,告訴人小 客車擋風玻璃破裂嚴重,又係位在駕駛座正前方,殊難想像 張原彰代駕前不會發現此重大毀壞情形。職是,本院考量張 原彰為職業代駕,於本案前與告訴人並不相識,無刻意偏袒 告訴人之必要,其所述又符合上揭代駕流程,並有現場毀損 照片及與告訴人所述一致之證詞資為補強,是除所述被告手 持折疊傘部分因與行車紀錄器影像所示被告係持長柄雨傘之 情形不同(見原審卷第108頁)而不採信此部分無關宏旨之 細節外,堪認上開證人張原彰其他證述內容屬實。而被告於 原審審理時雖未明確承認告訴人小客車擋風玻璃破裂係遭其 雨傘敲擊所致,但亦陳稱:當時車輛朝我們衝過來,我與母 親為了閃躲,可能有用到,但我沒印象等語(見原審卷第46 頁),也未明確否認此節,即難逕為對被告有利之認定,從 而告訴人小客車駕駛座擋風玻璃係遭被告所持之長柄雨傘擊 破等情,堪以認定。  ㈢被告否認有何持長柄雨傘故意敲擊告訴人小客車前擋風玻璃 之事,並以前詞置辯。然經原審及本院勘驗上開行車紀錄器 錄影檔案,可見張原彰駕駛告訴人小客車於首揭交岔路口左 轉時,疑未發現告訴人及其母親而險將撞上,被告見狀舉起 左手,告訴人小客車發現後緊急煞車停止,車頂積水因慣性 而流下至擋風玻璃,同時被告及其母親壓低上半身朝告訴人 小客車左後側速移閃避,俟重心回穩後,被告向左轉身面向 告訴人左側車身,雖因攝影角度問題,未攝到被告右手及駕 駛座前方擋風玻璃部分,然仍可見被告之頭、身體、左手皆 有突然往前、往下至近乎蹲之動作,明顯正在施力,而被告 為此動作後,該小客車擋風玻璃劇烈震動,擋風玻璃上亦因 此有水珠滑動,由此堪認告訴人小客車駕駛座前方擋風玻璃 係此時遭被告右手所持之長柄雨傘敲擊而破裂。再從行車紀 錄器之客觀影像畫面所示,被告見告訴人小客車駛來,其壓 低上半身朝該車左後側進行閃避,此時係面朝該小客車之後 方,然俟其站穩後,被告才又向左轉身改面對告訴人小客車 之左側車身,並舉起長柄雨傘從上往下用力敲擊,顯見被告 之閃避動作與其持雨傘敲擊行為並非符合身體反射及物理慣 性之連續動作,後者係其站穩後之另行起意所為,顯非屬閃 避告訴人小客車之當然舉動,再綜以證人即告訴人、證人張 原彰於本院審理時證述內容,應可認定被告係因不滿其與母 親險遭告訴人小客車撞上,出於洩恨或報復之心態,持長柄 雨傘朝告訴人小客車擋風玻璃敲擊,致該處擋風玻璃破裂, 並至原黏貼之隔熱紙喪失效用等情。被告於原審雖辯稱其險 遭撞及,因緊急閃避才有上述向前、向下之施力動作等語(   見原審卷第107頁),顯與客觀影像及身體反射與物理慣性 之常理不符,不值採憑。至被告於本院改稱:其用雨傘敲到 汽車的引擎蓋,並沒有敲到擋風玻璃等語(見本院卷第142 、171頁),惟被告此部分抗辯,並無諸如引擎蓋有凹陷或 破損等相關證據可資證明,且本院勘驗上開小客車行車紀錄 器錄影檔案,亦見被告於敲擊小客車後,告訴人立即下車查 看,當告訴人從畫面右側走到左側過程中,都是眼睛看著擋 風玻璃、手指著擋風玻璃,並沒有看向、指向引擎蓋的情形 (見本院卷第144、145頁),是觀察告訴人下車後的立即反 應,亦可認定被告敲擊小客車後,告訴人已查覺該車擋風玻 璃破裂的情形,而立即在現場與被告發生爭執,是被告辯稱 其係敲擊引擎蓋而非擋風玻璃等語,亦無可採。另被告聲請 調取告訴人警詢筆錄的錄音、錄影光碟,欲證明告訴人於案 發時係酒醉狀態,竟對其提出毀損告訴等情,惟本院認告訴 人於警詢所為陳述係屬審判外陳述,且無刑事訴訟法所列例 外得為證據之情形,並無證據能力,已經詳述如前,且證人 張原彰於本院審理時亦證稱:案發時告訴人的酒醉狀況應該 有6、7分左右,告訴人還可以報他的住處地址給我,應該沒 有到非常醉等語(見本院卷第174頁),核與本院勘驗上開 行車紀錄器錄影檔案,亦見告訴人於案發時,仍能下車與被 告爭執擋風玻璃破裂情形(見本院卷第145頁)相符,是被 告此部分聲請調查證據,核無必要,附此敘明。       ㈣綜上,本件事證明確,被告所辯均不足採信,其犯行堪以認 定,應予依法論科。   三、論罪及撤銷改判的理由:   ㈠核被告所為,係犯刑法第354條之毀損他人物品罪。   ㈡原審詳為調查、審理後,同認被告有罪,並為上開法律適用 ,經核其認事用法均無違誤,被告上訴否認犯罪,其辯解均 不可採,理由已如前述,其上訴無理由。惟按量刑之輕重, 固屬事實審法院得依職權自由裁量之事項,然仍應受比例原 則及公平原則之限制,否則其判決即非適法。刑事審判旨在 實現刑罰權分配的正義,故法院對有罪被告之科刑,應符合 罪刑相當之原則,使輕重得宜,罰當其罪,以契合社會之法 律感情,此所以刑法第57條明定科刑時應審酌一切情狀,尤 應注意該條各款所列事項以為科刑輕重之標準。又如何量定 其刑,固屬實體法上賦予法院得為自由裁量之事項,但此項 裁量權之行使,並非得以任意或自由為之,仍應受一般法律 原則之拘束,即必須符合所適用法律授權之目的,並受法律 秩序之理念、法律感情及慣例等所規範。若違反比例原則、 平等原則時,得認係濫用裁量權而為違法(最高法院91年度 台上字第5295號、93年度台上字第5073號、110年度台上字 第5723號判決要旨參照)。原審斟酌被告與其母親在深夜行 走,險遭張原彰駕駛之告訴人小客車撞擊,其內心雖有不滿 及憤怒。然不應率爾毀損告訴人小客車擋風玻璃,藉此洩恨 報復,所為仍應非難,復考量被告犯後始終否認犯行之態度 ,暨參考被告之智識程度及家庭經濟狀況,及其檢附之捐款 資料及犯罪之動機、目的、手段、所生危害等一切具體情狀 ,量處有期徒刑3 月,並諭知易科罰金之折算標準。   惟被告雖有上開應為非難之處,然本件係被告偕其母親通過 案發路口,張原彰駕車未暫停讓行人(被告及其母)先行, 致被告與其母受到驚嚇並險致跌倒,被告為護衛其母,其內 心的憤怒可想而知,是被告轉身持雨傘揮擊小客車,乃一瞬 間之舉動,依案發當時之情狀,難認被告有何特殊惡意,則 上開量刑是否允當,似未見原審有更充分的理由說明,是原 審前揭量刑核屬過重,而有於個案上量刑輕重失衡、違反罪 刑相當原則的情形。從而,被告否認犯罪之上訴主張雖不可 採,但被告既為全部上訴,並非量刑一部上訴,則基於罪刑 不可分原則,原審量刑過重,仍應由本院全部撤銷改判,以 求宣告刑之允當,罰其當罰,兼顧個案的公平性。 四、爰審酌被告與其母親在深夜行走,險遭張原彰駕駛之告訴人 小客車撞擊,依現場情況判斷,張原彰駕車未禮讓行人,確 有過失,被告偕母同行又為弱勢行人,突遭小客車衝撞而險 致跌倒,衡情其內心應有之不滿及憤怒,雖難期待被告能理 性處理,然被告率爾以首揭方式毀損告訴人小客車擋風玻璃 ,所為仍應非難。復考量被告始終否認犯行之犯後態度,   及本件係被告與其母係受驚嚇而立即反應敲擊小客車之情形 ,暨參考被告於自稱大學畢業、目前在科技公司上班、月薪 新臺幣6萬元,無須扶養之親屬等情之智識程度及家庭經濟 狀況,及其檢附之捐款資料及犯罪之動機、目的、手段、所 生危害等一切具體情狀,量處如主文第2項所示之刑,並諭 知易科罰金之折算標準。     據上論斷,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官洪敏超提起公訴,檢察官洪敏超到庭執行職務。  中  華  民  國  114  年  3   月  19  日          刑事第十三庭 審判長法 官 連育群                    法 官 陳思帆                    法 官 劉為丕 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 林鈺翔 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日 附錄:本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第354條 毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用,足以生損害於 公眾或他人者,處 2 年以下有期徒刑、拘役或 1 萬 5 千元以 下罰金。

2025-03-19

TPHM-113-上易-2188-20250319-1

上訴
臺灣高等法院

詐欺

臺灣高等法院刑事判決 114年度上訴字第130號 上 訴 人 即 被 告 游于田 上列上訴人即被告因詐欺案件,不服臺灣桃園地方法院113年度 訴字第421號,中華民國113年11月22日第一審判決(起訴案號: 臺灣桃園地方檢察署112年度偵緝字第455號),提起上訴,本院 判決如下:   主 文 上訴駁回。   事 實 一、游于田明知其並無放款之真意,竟意圖為自己不法之所有, 基於以網際網路對公眾散布而以詐術得財產上不法利益之犯 意,於民國110年10月8日前之不詳時間,在不詳地點,使用 電腦設備連結網網路,在社群網站臉書社團網頁上,以暱稱 「J小額借貸」粉絲專頁張貼小額借貸等內容不實資訊而對 公眾散布,招攬有借款需求之客戶。楊秉融瀏覽該廣告後而 與游于田接洽,游于田復使用臉書暱稱「賴佩宜」及以手機 號碼0000000000號(門號申登人為游文龍,另經檢察官為不 起訴處分確定)傳送簡訊向楊秉融佯稱:申辦行動租車APP 帳號供其使用即可借得款項新臺幣(下同)15萬元等語,使 楊秉融陷於錯誤,於110年10月8日向和雲行動服務股份有限 公司(下稱和雲公司)申辦會員帳號(下稱本案帳號),並 提供本案帳號、密碼予游于田使用。嗣游于田使用本案帳號 分別於110年10月9日、10月15日以行動租車APP租用車牌號 碼000-0000號租賃小客車,致和雲公司誤認係楊秉融有意進 行租車,而陷於錯誤,將上開車輛出租予游于田,而使游于 田以此方式詐得免支付租車費用各16,995元及18,066元(共 計35,061元)之不法利益。惟楊秉融遲未取得借貸款項,復 於110年10月22日經和雲公司通知尚未歸還租借車輛,致楊 秉融須負擔租車費用,始知遭詐欺而報案。 二、案經告訴人楊秉融訴由臺東縣警察局臺東分局報告臺灣桃園 地方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 一、證據能力:  ㈠按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定   者外,不得作為證據;又被告以外之人於審判外之陳述,雖   不符同法第159 條之1 至第159 條之4 之規定,而經當事人   於審判程序同意作為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述   作成時之情況,認為適當者,亦得為證據;而當事人、代理   人或辯護人於法院調查證據時,知有第159 條第1 項不得為   證據之情形,而未於言詞辯論終結前聲明異議者,視為有前   項之同意,刑事訴訟法第159 條第1 項、第159 條之5 分別   定有明文。查本件被告及檢察官就本判決所引用審判外之言 詞或書面陳述之證據能力,於本院審理時均未予爭執,且迄 至言詞辯論終結前亦未聲明異議,本院審酌該等具有傳聞證 據性質之證據,其取得過程並無瑕疵,與待證事實具有關聯 性,證明力非明顯過低,以之作為證據係屬適當,認俱得為 證據。  ㈡至於本判決所引用之其他非供述證據部分,與本案均有關連   性,亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式   所取得,依刑事訴訟法第158 條之4 之反面解釋,當有證據   能力,復於本院審理時,提示並告以要旨,使檢察官及被告   充分表示意見,自得為證據使用。   二、認定犯罪事實所憑之證據及理由:   訊據被告固不否認跟告訴人楊秉融接洽而取得楊秉融申辦的 租車APP帳號後,分別於110年10月9日、10月15日以行動租 車APP租用車牌號碼000-0000號租賃小客車,和雲公司誤認 係楊秉融有意進行租車,將上開車輛出租予游于田,而使游 于田以此方式免支付租車費用各18,066元及16,995元之事實 ,惟矢口否認有以網際網路對公眾散布而詐欺得利之犯意, 辯稱張貼文章在網路的人不是我,我當初是找一個人幫我製 定小額借貸的資訊內容,我當時是說用LINE發送給好友的方 式將訊息發送出去,並沒有說用臉書的方式發送,我的行為 僅構成詐欺得利罪,不該當以網際網路對公眾散布而犯詐欺 得利罪云云。經查:  ㈠告訴人於110年10月8日在社群網站臉書社團網頁上,瀏覽「J 小額借貸」粉絲專頁張貼小額借貸廣告而與被告接洽後,被 告復使用臉書暱稱「賴佩宜」及以手機號碼0000000000號傳 送簡訊向告訴人稱:申辦行動租車APP帳號供其使用即可借 得款項15萬元等語,告訴人即於110年10月8日向和雲公司申 辦本案帳號,並將本案帳號、密碼提供予被告使用,被告即 使用本案帳號分別於110年10月9日、10月15日以行動租車AP P向和雲公司租用車牌號碼000-0000號租賃小客車,並因此 未支付租車費用各18,066元及16,995元等情,為被告於偵訊 、原審及本院所是認(見偵緝455卷第123、217頁,原審審 訴卷第99頁,原審訴卷第101頁,本院卷第94、98、100頁) ,核與告訴人於警詢、偵訊時指述相符(見偵16128卷第19 至20頁,偵緝455卷第231、232頁),並有內政部警政署反 詐騙諮詢專線紀錄表、臺東縣警察局臺東分局永樂派出所受 (處)理案件證明單、採證照片、和雲行動服務股份有限公 司汽車出租單等件在卷可稽(見偵16128卷第21至41、49至5 5、63頁)。堪認被告確有以電腦設備連結網際網路,在社 群網站臉書社團網頁上與告訴人接洽,告訴人並依被告指示 向和雲公司申辦本案帳號,再將本案帳號、密碼提供予被告 使用,被告即使用本案帳號以行動租車APP向和雲公司租用 小客車,且未支付租車費用各18,066元及16,995元,得手不 法利益後,亦未依約交付借貸款項,致告訴人須負擔租車費 用等事實,堪以認定。  ㈡被告雖謂其行為僅構成普通詐欺得利罪,而不該當以網際網   路對公眾散布而犯詐欺得利罪,辯稱:我沒有在臉書上貼廣   告,我只是請別人用LINE幫我發送訊息賣而已,我當時怎麼   跟哪個人接洽的,我忘記了,我只是普通詐欺而已,並不是   加重詐欺云云。然查:  ⒈被告先於原審供稱:臉書上的小額借貸內容不是我張貼的, 但我確實有用臉書暱稱「賴佩宜」跟告訴人接洽,我取得告 訴人申辦的租車APP帳號後,有得到告訴人的同意以他的名 義向和雲公司租車等語(見原審審訴卷第99頁);復於原審 又供稱:我跟「賴佩宜」不是很熟,賴佩宜有在賣臉書帳號 ,我用2,500元向賴佩宜買臉書帳號,我後來把向賴佩宜買 的臉書帳號改為我父親游文龍的手機門號作帳號等語(見原 審訴卷第101頁),則被告關於是否委請他人發布小額貸款 訊息一事,其陳述有前後不一情形,真實性顯有可疑。況不 論被告有無委請他人發布廣告訊息,或是否有「賴佩宜」此 人,被告於原審已明白供稱係使用臉書社群網站與告訴人接 洽,縱於本院改稱係請他人用LINE發布訊息等語,亦不違背 其使用電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具犯罪之故 意,被告此部分辯解,殊無可採。   ⒉按刑法第339條第1項、第2項分別規定詐欺取財及詐欺得利   罪,前者之行為客體係指財物,後者則指取得債權、免除債 務、延期履行債務或提供勞務等財物以外之財產上不法利益 (最高法院110年度台上字第1685號號判決意旨參照)。又按 刑法第339條之4第1項第3款之加重詐欺取財罪,須以對不特 定多數之公眾散布詐欺訊息為要件。行為人雖利用廣播電視 、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具犯罪,倘未向 公眾散布詐欺訊息,而係針對特定個人發送詐欺訊息,僅屬 普通詐欺取財罪範疇。行為人若係基於詐欺不特定民眾之犯 意,利用網際網路等傳播工具,刊登虛偽不實之廣告,以招 徠民眾,遂行詐騙。縱行為人尚須對受廣告引誘而來之被害 人,續行施用詐術,始能使之交付財物,仍係直接以網際網 路等傳播工具向公眾散布詐欺訊息,無礙成立該款之加重詐 欺取財罪。而行為人基於網路詐欺取財之犯意,邀請不特定 人進入網路聊天室,亦係經由網際網路等傳播工具對不特定 民眾為之,縱行為人於聊天室進行1對1之對話,對聊天之相 對人實行詐欺取財犯行,亦屬網路詐欺取財規範之範疇(最 高法院111年度台上字第1663號判決要旨參照)。被告在公 開網際網路臉書社團上刊登虛假不實之小額貸款訊息,使告 訴人誤以為被告確實提供貸款服務,而依被告指示向和雲公 司申辦本案帳號,並將本案帳號、密碼提供給被告使用,被 告即使用本案帳號以行動租車APP向和雲公司租用小客車, 惟告訴人遲未取得借貸款項,復經和雲公司通知告訴人須負 擔租車費用,其行為仍屬直接以網際網路等傳播工具向公眾 散布詐欺訊息,無礙成立加重詐欺罪。  ㈢綜上所述,被告辯解難以採信,本件事證明確,被告犯行洵 堪認定,自應依法論科。   三、論罪部分:  ㈠核被告所為,係犯刑法第339條之4第1項第3款以網際網路對 公眾散布而犯詐欺得利罪。  ㈡按犯罪之情狀顯可憫恕,認科以最低度刑仍嫌過重者,得酌 量減輕其刑,刑法第59條定有明文。又按刑事審判旨在實現 刑罰權之分配的正義,故法院對有罪被告之科刑,應符合罪 刑相當之原則,使輕重得宜,罰當其罪,以契合社會之法律 感情,此所以刑法第57條明定科刑時應審酌一切情狀,尤應 注意該條所列10款事項以為科刑輕重之標準,並於同法第59 條賦予法院以裁量權,如認犯罪之情狀可憫恕者,得酌量減 輕其刑,俾使法院就個案之量刑,能斟酌至當。而刑法第59 條規定犯罪之情狀可憫恕者,得酌量減輕其刑,其所謂「犯 罪之情狀」,與同法第57條規定科刑時應審酌之一切情狀, 並非有截然不同之領域,於裁判上酌減其刑時,應就犯罪一 切情狀(包括第57條所列舉之10款事項),予以全盤考量, 審酌其犯罪有無可憫恕之事由(即有無特殊之原因與環境, 在客觀上足以引起一般同情,以及宣告法定低度刑,是否猶 重等等),以為判斷。本案被告所犯加重詐欺之罪,其法定 刑為1年以上7年以下有期徒刑,刑度不可謂不重,倘依其情 狀處以相當之1年以下有期徒刑,即足以懲儆,並可達防衛 社會之目的者,自非不可依客觀之犯行與主觀之惡性二者加 以考量其情狀,是否有可憫恕之處,適用刑法第59條之規定 酌量減輕其刑,期使個案裁判之量刑,能斟酌至當,符合比 例原則。查被告所為本件加重詐欺得利犯行,雖造成告訴人 之財產損失,應予非難,惟被告所詐騙之免支付租車費用利 益僅為35,061元,金額非鉅,犯後於原審及本院已坦承部分 犯行,本院綜上評估認被告所犯加重詐欺得利罪之法定本刑 為「1年以上7年以下有期徒刑」,就本案被告犯罪原因及其 生活環境、背景,依其客觀犯行與主觀惡性考量其情狀,認 對被告縱科以法定最低刑度,仍嫌過重,客觀上足以引起一 般同情,因認其犯罪情狀堪以憫恕,有情輕法重之情形,爰 依刑法第59條規定減輕其刑。  四、維持原判決之理由:   原判決認被告罪證明確,因予適用刑法第339條之4第1項第3 款規定,並以行為人之責任為基礎,審酌被告正值青壯,卻 不思憑己力以正當方法賺取所需,竟透過網際網路散布不實 之貸款訊息,致告訴人誤信而與之聯繫,並因此提供個人租 車應用程式之帳號及密碼與被告,被告藉此以告訴人名義租 用車輛使用而獲得免於支付租車費用之方式牟利,顯見其法 治觀念淡薄,亦漠視他人之財產權益,所為破壞正常交易秩 序,殊有不該;復兼衡被告自陳之教育程度、家庭與生活經 濟狀況,暨其犯罪動機、目的、手段、所生損害與迄今尚未 賠償告訴人等一切情狀,依刑法第59條酌減其刑後,量處有 期徒刑7月。另就沒收部分說明:被告詐得之免於支付35,06 1元之財產利益,係屬被告之犯罪所得,應依刑法第38條之1 第1項前段規定宣告沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時,追徵其價額。經核原審認事用法均無違誤,量刑 及沒收之諭知亦屬妥適,並無失之過重或違反罪責相當原則 之不當。被告雖以行為僅構成普通詐欺得利罪,原判決遽論 其係犯刑法第339條之4第1項第3款以網際網路對公眾散布而 犯詐欺得利罪有違誤為由,提起上訴,指摘原判決不當。然 被告確實基於詐欺得利犯意,在臉書社團上張貼不實內容小 額貸款廣告,引誘告訴人與其接洽,被告並因而取得告訴人 申辦之本案帳號及密碼,被告再使用本案帳號租用小客車, 惟告訴人遲未取得借貸款項,且須負擔租車費用,被告因而 獲得不法利益,業如前述,原判決適用刑法第339條之4第1 項第3款規定予以論罪科刑並無違誤,被告上訴指原判決論 罪法條不當,顯無理由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官劉玉書、王海青提起公訴,檢察官洪敏超到庭執行 職務。   中  華  民  國  114  年  3   月  19  日          刑事第十三庭 審判長法 官 連育群                    法 官 陳思帆                    法 官 劉為丕 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 林鈺翔 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日 附錄:本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 前項之未遂犯罰之。

2025-03-19

TPHM-114-上訴-130-20250319-1

上訴
臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6374號 上 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 許錦杰 上列上訴人因被告詐欺等案件,不服臺灣臺北地方法院113年度 訴字第382號,中華民國113年7月15日第一審判決(起訴案號: 臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第32170號),提起上訴,本院 判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、公訴意旨略以:被告許錦杰可預見金融機構帳戶為個人信用之 重要表徵,任何人皆可自行前往金融機構申請開立帳戶,並無 特別窒礙之處,故將自己之帳戶資料提供他人使用(簡稱人頭 帳戶),可能因此幫助他人從事詐欺行為而用以處理詐騙之犯 罪所得,致使被害人及警方難以追查,仍不以為意   ,竟與某詐欺集團內部成員間共同意圖為自己不法之所有, 基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢等犯意聯絡,實施以話術 誆騙不特定民眾交付財物為手段,分組分工進行犯罪各階段, 製造多層縱深阻斷刑事追查溯源,而為以下具有持續性   、牟利性、結構性之集團式詐欺犯罪行為:㈠於民國112年5月9 日經社群網站Facebook(臉書)與即時通訊平臺LINE暱稱「呂 夢妍」者取得聯繫,同意將其玉山商業銀行(000)000000000 0000號帳戶提供該集團用以接收、提領、轉匯詐欺贓款等不 法使用(即充當人頭帳戶)。㈡該詐欺集團一面取得上開金融 帳戶,另則由擔任機房成員依附表所示時間、以「假交友騙 投資」話術行騙附表所示被害人張簡秋煌致使陷於錯誤,聽 從指示按附表所示轉帳時間、金額,匯款至指定之被告許錦 杰玉山人頭戶。㈢待確認詐欺贓款入帳,被告即依「呂夢妍 」指示,為之轉帳至其他人頭帳戶,再層轉上手,藉以製造 金流斷點,掩飾、隱匿詐騙犯罪所得之來源及去向。迨附表所示 被害人張簡秋煌察覺受騙報警,始循線查獲上情。因認被告 所為,係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺 取財、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌。   二、按犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實。又 不能證明被告犯罪者,應諭知無罪之判決,刑事訴訟法第15 4條第2項、第301條第1項分別定有明文。又認定不利於被告 之事實,須依積極證據,若積極證據不足為不利於被告事實 之認定時,即應為有利於被告之認定,更不必有何有利之證 據。且檢察官對於起訴之犯罪事實,應負提出證據及說服之 實質舉證責任。倘其所提出之證據,不足為被告有罪之積極 證明,或其指出證明之方法,無從說服法院以形成被告有罪 之心證,基於無罪推定之原則,自應為被告無罪判決之諭知 。   三、公訴意旨認被告涉犯上開罪嫌,係以:被告之供述、告訴人 張簡秋煌警詢之證述、告訴人張簡秋煌提出與詐欺集團暱稱 「欣」、「olivia」之LINE對話截圖、與詐欺集團暱稱「李 思琪」之臉書對話截圖、臉書「5*6*7*8年級單身&單親&交 友~」網頁截圖、被告本案玉山銀行帳戶之存摺封面及內頁 影本、165反詐騙資訊連結作業查詢結果、被告提供其為協 助投資普洱茶餅業者轉帳之LINE對話紀錄等為其主要論據。 四、訊據被告固坦承本案玉山銀行帳戶為其申辦使用,並於112 年5月9日有將上開帳戶之帳號提供予LINE暱稱「呂夢妍」之 友人即LINE暱稱「欣欣」之人,且有於同年月11日13時39分 許,將告訴人張簡秋煌匯入本案玉山帳戶內之款項新臺幣( 下同)3萬7,600元,連同其他兩筆不明款項共11萬100元, 轉匯入指定帳戶等事實,惟堅詞否認有何三人以上共同犯詐 欺取財、洗錢之犯行,辯稱:我跟線上賣茶葉的人「呂夢妍 」買茶,「呂夢妍」是網路上認識,112年5月9日我有匯款1 8萬3,500元買茶,因為要對帳,我有把我玉山銀行帳戶的帳 號給「呂夢妍」友人「欣欣」,因為「呂夢妍」說要跟「欣 欣」對帳;之後二、三天,「呂夢妍」、「欣欣」問我是否 可以幫忙,說有小筆的款項要累積成大筆款項,茶款小筆零 碎,多筆小筆款項累積成大筆款項,這樣他們比較好對帳, 過十多分鐘後,就匯進來三筆款項到玉山銀行帳戶,我有問 「欣欣」,她請我匯到指定帳戶,因為錢入帳時,我跟「欣 欣」說有收到錢,她回我3筆是嗎,也有講匯款人名字,因 為匯款人名字都是正確的,所以我就把3筆款項共11萬100元 匯入她指定帳戶;我雖然有收款並匯出,但這並非莫名款項 ,我有留和「呂夢妍」間LINE對話,和「欣欣」間LINE對話 沒有留存等語。   五、經查:  ㈠「呂夢妍」、「欣欣」所屬詐欺集團成員以如附表「行騙方 式」欄所示方式,對告訴人張簡秋煌施以詐術,致其陷於錯 誤,於附表「匯款時間」欄所示時間,將「匯款金額」欄所 示款項匯入本案玉山銀行帳戶內,被告於附表「轉匯時間/ 金額」欄所示時間將所示金額之款項,轉入合作金庫000000   0000000號帳戶等情,為被告所不爭執,且經證人即告訴人 張簡秋煌於警詢、原審審理時證述明確(見偵卷第13至15頁 ,原審卷第313至320頁),並有告訴人張簡秋煌提出之郵政 跨行匯款申請書、與詐欺集團成員「欣」、「olivia」之LI NE對話截圖、與詐欺集團暱稱「李思琪」之臉書對話截圖、 臉書「5*6*7*8年級單身&單親&交友~」網頁截圖、本案玉山 帳戶之交易往來明細表、165反詐騙資訊連結作業查詢結果 等件在卷可稽(見偵卷第37頁、第45至53頁、第93至94頁、 第115頁),堪認本案玉山銀行帳戶確遭詐騙集團成員使用 ,作為詐欺告訴人張簡秋煌之取款工具,被告亦有將告訴人 張簡秋煌匯入本案玉山銀行帳戶之款項(連同其餘二筆共11 萬100元)匯入合作金庫0000000000000號帳戶(該帳戶嗣後因 涉及詐欺而列為警示帳戶),此部分事實,首堪認定。  ㈡被告於客觀上雖有上開提供帳戶及轉匯之客觀行為,然本案 爭點為:被告主觀上是否有三人以上共同詐欺、洗錢之故意 :  ⒈觀諸被告提出之其與「呂夢妍」LINE對話紀錄,雙方於112   年4月25日認識,之後互傳訊息聊天,於同年5月8日,「呂 夢妍」陸續對被告表示「昨天晚上好多朋友熱情搶購,都已 經搶購掉大半的易武古樹普洱了,我自己也先訂了五百餅, 你具體是不了解嗎?還是不知道怎麼操作?還是不清楚怎麼 回事呢?還是擔心什麼其他的問題呢?」、「這次易武古樹 限量版實屬難得,比七子餅還稀缺,這就是為什麼這次我跟 你說要把握住的原因,七子餅我沒有叫你搶購,因為七子餅 只能算是一個正常的收益,這次易武普洱利潤太大了,這次 失去了,下次就再也沒有這樣子的機會的」、「一餅換算成 台幣的話是36,700,如果搶購到,沒有掙到我說的利潤,我 可以直接成本價回收你的茶葉,我跟你說了這麼多,就是希 望你能抓住這次不可缺失的機會你可以先去找欣欣登記一下   ,免得份額都被搶光了」、「你和欣欣聯繫了是嗎,那我和 她說一聲你是我的好朋友叫她優先幫你搶購」,被告回以「 你有搶到就好」、「一片1200(按:美金)」、「我跟欣欣問 問......」、「我只能買點意思意思......」、「她說先保 留,我怕今天來不及匯款」,至同年5月9日上午9時58分「 呂夢妍」向被告表示「我和你說喔剛才我已經把500餅易武 古樹的錢匯款給茶商啦,共計18,350,000,終於圓滿啦,慶 祝一下」並張貼網路銀行轉帳交易明細表截圖,謊稱表示有 獲利後,被告於同日上午10時1分許隨即回以「也太多,我 才買5餅,你是我的100倍」等語(見原審卷第33至49頁)表示 有購買茶餅5餅;另參酌被告玉山銀行交易明細表,確於同 年5月9日上午11時24分確匯出18萬3,500元(見偵卷第93頁 ),核與所述5餅茶餅價金相符(36,700*5=183,500),而匯 入之帳戶永豐銀行00000000000000號帳戶為人頭帳戶,且該 筆款項為被告父親許建築5月8日匯入50萬元中部分款項,確 為被告自身款項等情,有玉山銀行集中管理部113年5月27日 玉山個(集)字第1130059742號函暨所附資料、永豐銀行113 年6月4日永豐商銀字第1130531701號函暨所附資料、臺灣橋 頭地方檢察署檢察官113年度偵字第242、2958號不起訴處分 書、同署112年度偵字第22028號不起訴處分書(見原審卷第2 67至269頁、第289至291頁、第293至296頁、第297至299頁) 在卷可佐,堪認被告供述己先前因「呂夢妍」之故購買茶5 餅而匯出18萬3,500元,並因有對帳需要而提供玉山銀行帳 戶帳號供「欣欣」對帳等語,尚非無據。  ⒉再觀諸被告與「呂夢妍」LINE對話紀錄,被告購買茶餅後, 「呂夢妍」在112年5月10日上午10時47分表示:「剛才欣欣 跟我說所有的易武古樹普洱扣除預定的部分,已經全部搶購 完了,很多沒有及時搶購的人都要開始加錢找我們買了,不 過我們都不賣了,等到漲到7,000美金以上再賣出」,同日 下午6時51分表示「我看了易武普洱價格已經升值到1,560美 金啦,這樣算下來1餅就賺了11,000台幣啦,你也賺了不少 啦,你開心嗎?而且欣欣有個朋友訂購了450餅,結果資金 周轉不開,只匯了250餅的錢,多了200餅我想跟她商量按照 原價和你一起再買過來,如果我們買到,1餅就直接賺了360 美金,...所以要盡快決定,你怎麼想呢?」、「我想多叫 幾個朋友收購下來,能買到就是賺到」、「我剛和律師朋友 連繫了,他能夠收購50餅」並轉貼某對話截圖,經被告回絕 表示沒有款項後,「呂夢妍」即帶開話題開始和被告聊其他 生活瑣事及曖昧言語,嗣於同日晚間11時8分「呂夢妍」提 及:「是這樣的,因為欣欣有兩個朋友想要茶餅,但是他們 買的數量很少,要是直接打到茶商的帳號上茶商財務對帳會 亂,因為前兩天剛開始搶購的時候群裡就出現了小筆金額對 帳錯誤,那時候財務對帳對到凌晨2點多才找到」、「所以 想請你幫忙讓欣欣兩個朋友把款匯到你的帳號上一起匯給茶 商財務可以嗎,剛好你有簽約網路銀行匯款會比較方便」而 請託被告幫忙,經被告回以「可以啊」而同意後,「呂夢妍 」於翌(11)日下午1時26分表示:「欣欣的朋友已經匯到你 的帳戶啦,你這會在忙嗎?有空的話回復一下欣欣哦」(見 原審卷第79、91、113、127頁)。再勾稽被告玉山銀行交易 明細表,確於111年5月11日下午1時39分將告訴人張簡秋煌 款項連同其餘2筆款項共11萬100元匯出,且玉山銀行交易明 細表備註欄確有匯款人姓名(見偵卷第93頁),則被告供稱 :因受「呂夢妍」、「欣欣」請托將零星購茶款項整合成大 筆匯出至指定帳戶,較好對帳,「欣欣」有講匯款人姓名, 我因此認為是茶餅款等語,亦屬有據。公訴意旨雖認此種借 帳戶幫忙轉匯款項之決定不合常情,而認被告有預見該金流 為不合法之可能等語,然本院審酌被告先前匯款購買茶餅, 金額非微,足認其心理已相信購茶餅投資乙事為真,再加之 「呂夢妍」不停營造開始獲利、及身邊多數人欲合購大量茶 餅投資並由「欣欣」出面搶購之假象,被告因此同意幫忙匯 款,尚未全然逸脫常情之外,難認其主觀上確已認知到匯入 其帳戶之款項為來源不明之贓款,而配合「呂夢妍」、「欣 欣」共同為詐欺、洗錢行為。  ⒊公訴意旨雖以:由被告玉山銀行存款餘額,可見4月4日、10 日及5月8至11日有多筆款項短時間內進出,與一般詐欺集團 使用人頭帳戶情形相符等語。惟觀諸被告玉山銀行帳戶交易 明細表,自112年3月底至本案事發前(5月10日),於3月31日 、4月10日、4月18日、4月28日、5月8日分別有6萬4350元、 3萬元、6,000元、3萬6,056元、50萬元匯入上開帳戶,分別 為被告斯時任職公司發放之薪水、賣顯示卡款項、被告父親 匯入款項,此由被告上開帳戶交易明細表備註欄、被告提供 其與顯示卡買家露天賣場對話紀錄、「玉山銀行APP交易明 細備註」之手機翻拍照片等件(見偵卷第93頁,原審卷第257 頁、第275至279頁、第281至287頁)附卷可佐,均非來源不 明之款項,則公訴意旨認被告上開帳戶短時間內有多筆不明 款項進出,與人頭帳戶之使用相符,顯有誤會。反由上開帳 戶交易明細表可知,於112年5月11日中午12時28分、44分告 訴人張簡秋煌匯款3萬6700元及陳裕芳、不詳之人分別匯款3 萬6700元、3萬6700元,被告隨即將之全數依「呂夢妍」請 託轉匯,並未從中獲利外,且嗣後即未再有款項匯入,此與 詐欺集團使用配合之人頭帳戶,多為短期間內密集金流進出 之模式,並不相符,益徵被告辯稱其為前揭行為時,主觀上 不具有共同詐欺、洗錢之不確定故意,並非無據,自難徒以 被告僅此一次配合匯款之行為,逕將被告以共同詐欺、洗錢 之罪責相繩。  ⒋至公訴意旨以:被告稱誤刪與「欣欣」LINE對話而未提出此 部分證據顯不合常理等語,認被告有所隱瞞,惟被告未能提 出與「欣欣」間LINE對話紀錄之理由或有多種,非必然即出 於掩蓋不法之動機,又被告已提出與「呂夢妍」間LINE對話 紀錄以佐其詞,故本院認尚不足以執此作不利被告之認定。  ㈢綜上所述,本件依卷存事證,堪認被告確有可能係因誤信「 呂夢妍」、「欣欣」及其所屬詐欺集團成員之詐術,始提供 本案玉山銀行帳戶帳號,並依指示配合轉匯款至指定帳戶   ,尚無積極證據證明其行為時,主觀上有幫助或共同詐欺、 洗錢之不確定故意。是依檢察官所提前揭證據,均不足使本 院就被告確有公訴意旨所指詐欺取財、洗錢犯行,達於通常 一般之人均不致有所懷疑,而得確信其為真實之程度,自屬 不能證明被告犯罪,揆諸前開說明,應為被告無罪之諭知。 六、駁回上訴之理由:  ㈠檢察官上訴意旨略以:依前開被告與「呂夢妍」LINE對話紀 錄可知(見原審卷第113頁),「呂夢妍」係於112年5月10 日晚間提出借帳戶的要求,被告於1分鐘內隨即回覆並應允 ,未曾向「呂夢妍」詢問、質疑款項來源,且款項係於隔日 中午始匯入,與被告於警詢中辯稱:其還在拒絕時,就發現 帳戶遭入帳等語並不相同,顯見被告上開所辯係卸責之詞; 若被告與「呂夢妍」並不相識且未具相當信任關係,「呂夢 妍」怎敢無端讓「欣欣」將11萬100元匯入被告帳戶,且若 真為茶商所使用帳戶,何以被告「購買茶餅」與其他人「購 買茶餅」所需轉匯入之茶商帳戶竟完全分屬不同銀行,被告 為有工作經驗之人,竟對上開情節未有所懷疑,反而消極不 管、深信不疑放任而為,顯有不確定故意,原判決之認定有 違論理及經驗法則,爰依法提起上訴,請將原判決撤銷,更 為適當合法之判決等語。  ㈡惟查,被告就其提供玉山銀行帳戶供他人匯款並為之轉匯至 指定帳戶之理由,係因向網路上認識之人「呂夢妍」買茶葉 而提供帳號,後因「呂夢妍」、「欣欣」請託表示零散款項 給廠商不好對帳,即「呂夢妍」、「欣欣」之友人買單餅普 洱茶不好對帳,要求被告幫忙將小額數筆款項整合成一筆匯 至指定帳戶,被告因而為轉匯行為等節,其於警詢、偵訊、 原審及本院審理時之供述均屬一致,前後連貫,尚無明顯瑕 疵可指。再依據被告提出之其與「呂夢妍」LINE對話紀錄, 核與被告玉山銀行交易明細表,堪認被告供述己先前因「呂 夢妍」之故購買茶5餅而匯出18萬3,500元,並因有對帳需要 而提供玉山銀行帳戶帳號供「欣欣」對帳等語,尚非無據; 且被告確於112年5月11日下午1時39分將告訴人張簡秋煌款 項連同其餘2筆款項共11萬100元匯出,而玉山銀行交易明細 表備註欄確有匯款人姓名,則被告供稱:因受「呂夢妍」、 「欣欣」請托將零星購茶款項整合成大筆匯出至指定帳戶, 較好對帳,「欣欣」有講匯款人姓名,我因此認為是茶餅款 等語,應屬可信,皆經詳述如前。又被告其心理已相信購茶 餅投資乙事為真,再加之「呂夢妍」不停營造開始獲利、及 身邊多數人欲合購大量茶餅投資之假象,其雖未能分辨其「 購買茶餅」與他人「購買茶餅」所需轉匯入之茶商帳戶竟屬 不同銀行,亦不能因之而認其主觀上確已認知所匯入款項為 來源不明之贓款,是本件既有上開諸多合理懷疑存在,顯然 無從使本院得有罪之確信。此外,本院復查無其他積極證據 證明被告有何公訴人所指前開犯行,原審因認不能證明被告 犯罪,而為無罪之諭知,核無違誤,檢察官仍執前揭上訴意 旨指摘原判決,尚難說服本院推翻原判決,另為不利於被告 之認定,檢察官之上訴為無理由,自應予以駁回。    據上論斷,應依刑事訴訟法第368 條,判決如主文。 本案經檢察官劉忠霖提起公訴,檢察官劉承武提起上訴,檢察官 洪敏超到庭執行職務。   中  華  民  國  114  年  3   月  19  日          刑事第十三庭 審判長法 官 連育群                    法 官 陳思帆                    法 官 劉為丕 以上正本證明與原本無異。 檢察官如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書 狀,惟須受刑事妥速審判法第9條限制。其未敘述上訴之理由者 ,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事 人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 刑事妥速審判法第9條: 除前條情形外,第二審法院維持第一審所為無罪判決,提起上訴 之理由,以下列事項為限: 一、判決所適用之法令牴觸憲法。 二、判決違背司法院解釋。 三、判決違背判例。 刑事訴訟法第 377 條至第 379 條、第 393 條第 1 款之規定, 於前項案件之審理,不適用之。                    書記官 林鈺翔 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日 附表 編號 被害人 行騙方式 匯款時間 匯款金額 指定受款帳戶(即人頭帳戶) 轉匯時間/金額 轉入帳戶 1 張簡秋煌(提告) 假交友騙投資 112年5月11日12時40分許 臨櫃匯款 3萬7,600元 許錦杰-玉山人頭戶 112年5月11日 13時39分許轉11萬100元 合作金庫(000)0000000000000號帳戶

2025-03-19

TPHM-113-上訴-6374-20250319-1

上訴
臺灣高等法院

詐欺

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5485號 上 訴 人 即 被 告 鄭宬和(原名鄭沼昇) 選任辯護人 何昀樺律師 上列上訴人即被告因詐欺案件,不服臺灣桃園地方法院112年度 易字第104號,中華民國113年8月30日第一審判決(起訴案號: 臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第13279號),提起上訴,本院 判決如下:   主 文 原判決關於沒收部分撤銷。 其他上訴駁回。   事 實 一、鄭宬和明知其並無與人交易線上遊戲裝備之意思,竟意圖為 自己之不法所有,基於利用網際網路對公眾散布以詐欺取財 之犯意,於民國110年11月25日0時30分許,在某不詳地點登 入線上遊戲「新楓之谷」,以該遊戲廣播功能向斯時在伺服 器上之玩家散布欲出售遊戲裝備輪迴碑石之不實訊息,經劉 珈佑續以通訊軟體LINE與鄭宬和聯繫後,陷於錯誤,而於同 日1時32分許,在桃園市八德區,以LINE PAY方式將購買遊 戲裝備之款項新臺幣(下同)3萬5,000元匯入鄭宬和所註冊 之LINEPAY Money(即現行iPASS MONEY)帳號0000000000號 帳戶(下稱本案LINE Pay帳戶)帳戶。嗣因劉珈佑遲遲未收 到遊戲裝備,且鄭宬和避不見面,始知受騙。 二、案經告訴人劉珈佑訴由桃園市政府警察局八德分局報請臺灣 桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。      理 由 壹、證據能力部分: 一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定   者外,不得作為證據;又被告以外之人於審判外之陳述,雖   不符合刑事訴訟法第159 條之1 至第159 條之4 之規定,但   經當事人於審判程序同意作為證據,法院審酌該言詞陳述或   書面陳述作成時之情況,認為適當者,亦得為證據。當事人   、代理人或辯護人於法院調查證據時,知有第159 條第1 項   不得為證據之情形,而未於言詞辯論終結前聲明異議者,視   為有前項之同意,刑事訴訟法第159 條第1 項及第159 條之   5 分別定有明文。查本判決下列所引用之各該被告以外之人   於審判外之陳述,雖屬傳聞證據,惟均經檢察官、被告及辯 護人於本院審判期日中表示無意見而不予爭執,且迄至言詞 辯論終結前亦未再聲明異議(見本院卷第93至97頁),本院 審酌此等證據資料製作時之情況,尚無違法不當及證明力明 顯過低之瑕疵,亦認為以之作為證據應屬適當,故揆諸前開 規定,爰逕依刑事訴訟法第159 條之5 規定,認前揭證據資 料均例外有證據能力。 二、雖被告之辯護人主張告訴人於偵查中提出之被告身分證畫面 截圖(偵卷第29頁),其部分影像有遮隱的情形,應無證據 能力等語。惟證人即告訴人於原審證稱:偵卷第29頁的截圖 畫面是我與對方交易的認證畫面,交易當時對方提示給我看 的身分資料,確認對方是坐在電腦前,這個遊戲角色是對方 ,而我依該截圖能確認當下的遊戲畫面跟對方廣播角色的ID ,我用這種方式確認跟我交易的人是誰等語(原審卷第163 至165頁),是該畫面截圖既非屬供述證據,即不適用傳聞 法則,亦非公務員違背法定程序所取得,依刑事訴訟法第15 8條之4反面解釋,應有證據能力。至本判決下列所引用之其 餘證據,均無證據證明係公務員違背法定程序所取得,亦無 顯有不可信之情況,且經本院於審理期日提示予被告辨識而 為合法調查,自均得作為本判決之證據。   貳、實體部分:   一、認定犯罪事實所憑之證據及理由:   訊據被告矢口否認有何以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財   犯行,辯稱:我在2、3年前認識網友故操作比特幣投資之後   ,有拍攝身分證、健保卡及存摺給網友,我沒有申請過LINE   PAY云云。經查:  ㈠本案LINE PAY帳戶為110年11月24日註冊設立,該帳戶之會 員名稱為被告原名「鄭沼昇」等情,有本案LINE PAY帳戶會 員資料(見偵卷第81頁)、被告個人戶籍資料查詢結果(原 審審易卷第11頁)在卷足稽。又告訴人劉珈佑在線上遊戲「 新楓之谷」中,經他人以該遊戲廣播功能向斯時在伺服器上 之玩家散布欲出售遊戲裝備之訊息後,即以通訊軟體LINE與 「昇」(ID為「0000000000」)聯繫交易遊戲裝備事宜,並 依「昇」指示,於上開時間、匯款上開金額至本案LINE PAY 帳戶,然迄未取得遊戲裝備等節,業經證人即告訴人於警詢 、偵查及原審證述甚詳(偵卷第19至20、61至62頁,原審易 字卷第162至166頁),且有一卡通MONEY(原LINE PAY Mone y)交易明細(偵卷第17頁)、告訴人提出之交易紀錄、遊 戲對話、LINE訊息對話紀錄擷圖照片(偵卷第23至28頁)、 出示證件之照片(偵卷第29頁)、LINE搜尋好友畫面資料( 偵卷第31頁)、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷 第33至34頁)、桃園市政府警察局八德分局四維派出所受理 各類案件紀錄表、被告之個人姓名/原姓名更改資料查詢結 果(偵卷第49頁)、桃園市政府警察局八德分局111年5月13 日德警分刑字第1110014086號函(偵卷第65頁)、一卡通MO NEY(原LINE PAY Money)會員資料、會員銀行帳戶綁定及 解綁歷程、會員帳戶交易記錄(偵卷第67、69、71至72頁) 、郵局帳號00000000000000號帳戶及合作金庫銀行帳號0000 000000000號帳戶存摺封面影本、內頁交易明細(偵卷第73 至77頁)、一卡通MONEY(原LINE PAY Money)會員帳戶交 易記錄、會員資料、交易明細(偵卷第79、81、83頁)、戶 役政連結作業系統資料(偵卷第85至86頁)、中華郵政股份 有限公司111年7月5日函檢附郵局帳號00000000000000號帳 戶客戶基本資料(偵卷第91至92頁)、遠傳資料查詢(偵卷 第95至96頁)、一卡通票證股份有限公司112年1月13日函( 審易卷第39至47頁)、遠傳電信股份有限公司112年8月16日 函暨檢附之門號0000000000號門號申請書(易字卷第71至97 頁)等件可憑,是告訴人遭他人施以上開詐術,使其陷於錯 誤,而於上開時間,依指示匯款上開金額至本案LINE Pay帳 戶,因此受有財產上損失之事實,堪以認定。  ㈡查被告原名「鄭沼昇」,其曾於107年7月21日向戶政事務所 申請「補發」國民身分證後,於110年12月20日再向戶政事 務所申請「換發」國民身分證,再於111年3月5日改名為「 鄭宬和」並申請「換發」國民身分證等情,有戶役政連結作 業系統可稽(偵卷第85至86頁),衡之換發國民身分證程序 需由本人或代理人持舊國民身分證至戶政事務所辦理,乃本 院職務上已知之事項,則被告先後於110年12月20日、111年 3月5日均有申請換發國民身分證之紀錄,即徵被告於107年7 月21日申請補發國民身分證之後至111年3月5日期間,被告 原名「鄭沼昇」之國民身分證(下稱本案身分證)仍為被告 實際持有,此情核與被告於原審供稱:我只有拍照傳給網友 ,沒有提供實體給網友等語(易字卷第27頁)互核相符,應 屬實在。  ㈢復觀諸告訴人與「昇」之LINE對話紀錄擷圖等照片(偵卷第   24至29頁),可見「昇」在與告訴人聯繫交易遊戲裝備時,   將同時拍攝有「本案身分證」,及「顯示其等交易遊戲裝備   對話紀錄之電腦螢幕」之照片(偵卷第29頁),傳送與告訴   人以供其查核身分等情,即上開照片同時拍攝本案身分證以   及告訴人與「昇」聯繫交易遊戲裝備之對話紀錄,足見前開   照片係「昇」與告訴人連繫交易遊戲裝備當下所拍攝,倘非   當時持有本案身分證之被告以「昇」帳號與告訴人聯繫,他   人實無從為之,堪認被告即係以「昇」向告訴人施以前開詐   術之人。  ㈣被告雖以本案LINE PAY帳戶應係其於108、109年間遭網友招 攬投資,而依該網友指示提供其身分證、健保卡、本案郵局 帳戶之照片,嗣遭該網友冒用上開身分資料而申請註冊本案 LINE PAY帳戶等詞為辯(原審易字卷第27至28、139至144頁 ,本院卷第44頁),然被告就其所稱投資之經過與內容,於 原審供稱:我2、3年前在網路上認識對方,推銷有投資,我 跟對方連絡如何獲利,我當時投資10幾萬元。我遭詐騙10幾 萬元,因為想說對方不見了,時間過很久,所以我就把對話 紀錄刪除了。我完全沒有見過該網友,只有在網路上認識, 我沒有跟對方碰過面,也沒有去過對方說的投資公司,就只 有在網路上。我儲值款項之收據已經丟掉,現在無法提出有 關投資之資料,我沒有以何方式確認過投資網路及對方所稱 投資事情的真實性。我發現被騙的當天,我就想說算了,把 那些資料都丟掉等語(原審易字卷第139至144頁),可見被 告對於其所稱招攬投資之網友真實身分、與該網友之對話紀 錄、相關投資紀錄均付之闕如,已無從核實其前開辯詞為真 。況被告於原審更稱:我沒有去報案,我在108年從事水電 工、每月收入大約3萬5000元,我有接到一個宜蘭警員的電 話說詐騙我的詐騙集團被抓到了,我覺得太麻煩,就沒去做 筆錄等語(原審易字卷第141至143頁),可徵被告未曾向警 方報案其遭投資詐騙而受有財產損失,亦無向該網友追償其 投資款項之舉。然若被告前開所辯為真,則以其所稱投資損 失10幾萬元,金額甚鉅,且約為其當時工作薪水之3倍,實 無不循一般救濟途徑,例如報警、民事求償等方式處理,反 自行將相關對話紀錄、投資資料刪除,使自己無從證明所受 損失之理,是被告前開所辯,顯與常情相悖,殊無可採。  ㈤被告另辯稱本案LINE PAY帳戶綁定之手機門號0000000000號 跟我無關等語(原審易字卷第116頁),查本案LINE PAY帳 戶綁定手機門號為0000000000號,而該門號為案外人劉禮維 以其未成年子女劉○睿名義所申設等情,此有本案LINE PAY 帳戶會員資料(偵卷第67頁)、遠傳電信股份有限公司函暨 檢附之0000000000門號申請書等件(原審易字卷第71至97頁 )在卷可稽,固可知本案LINE PAY帳戶所綁定之門號並非被 告所申設。然查使用者以本案LINE PAY帳戶進行轉帳功能, 係使用者完成註冊功能後,進入LINE應用程式,確認登入帳 號、輸入密碼登入電子支付帳戶,點選「轉帳」功能,選擇 1名LINE好友為受款對象,輸入欲轉出金額後,再次輸入密 碼驗證,款項即轉出至對方電子支付帳戶等情,有一卡通公 司函文(原審審易卷第39至40頁)可考,足見本案LINE PAY 帳戶申請註冊時固綁定上開門號手機,然轉帳過程無需再使 用該門號驗證即可完成轉帳,從而,縱前開門號並非被告所 申設,仍無從採為對被告有利之認定。  ㈥按行為人若係基於詐欺不特定民眾之犯意,利用網際網路等 傳播工具,刊登虛偽不實之廣告,以招徠民眾,遂行詐騙, 縱行為人尚須對受廣告引誘而來之被害人,續行施用詐術, 始能使之交付財物,仍係直接以網際網路等傳播工具向公眾 散布詐欺訊息,無礙成立刑法第339條之4第1項第3款之加重 詐欺取財罪(最高法院112年度台上字第1354號號判決意旨 參照)。查告訴人於警詢證述:我上網玩「新楓之谷」,看 到對方廣播要賣裝備輪迴碑石,於是我主動與對方聯絡後加 LINE聯絡交易細節等語(偵卷第19頁)、復於原審證述:當 時有玩家在伺服器上廣播賣遊戲設備,當時有在伺服器上面 的玩家都看得到,我就去密那個玩家,加他LINE,然後我跟 他買等語(原審易字卷第163頁),並有告訴人提出之遊戲 對話紀錄(偵卷第24頁)可佐。足徵被告係基於詐欺不特定 民眾之犯意,在網路遊戲「新楓之谷」以廣播功能刊登欲販 售網路裝備之不實訊息,以招徠民眾,遂行詐騙,縱使告訴 人因閱得該不實訊息後以私訊方式與被告聯絡,仍無礙被告 利用網際網路等傳播工具而犯詐欺取財罪之認定,是被告本 案所為業已該當以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪。至 被告請求傳喚案外人陳宥廷到庭作證,欲證明陳宥廷如何與 對方核對身分及交易等情,然案外人陳宥廷為另案(臺灣屏 東地方法院112年度易字第167號)之被害人,與本案犯罪事 實並無關係,被告此部分請求,核無必要,附此敘明。  ㈦綜上所述,被告所辯顯為卸責之詞,不足採信。本案事證明 確,被告犯行堪以認定,應依法論科。      二、論罪科刑:  ㈠新舊法比較部分:  ⒈被告行為後,刑法第339條之4規定固於112年5月31日修正公 布,並於同年6月2日生效施行,然此次修正僅新增該條第1 項第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影 像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。」之規定,該條第1項第3 款規定則未修正,是前揭修正與被告於本案所犯以網際網路 對公眾散布而犯詐欺取財罪之犯行無涉,不生新舊法比較之 問題,逕行適用現行刑法第339條之4第1項第3款之規定。  ⒉被告行為後,詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布施 行,並於113年8月2日生效。該條例第43條規定:「犯刑法 第339條之4之罪,詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元 者,處3年以上10年以下有期徒刑,得併科3000萬元以下罰 金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達1億元者,處5年以上 12年以下有期徒刑,得併科3億元以下罰金。」依上開規定 之立法理由可知,關於加重詐欺行為對於同一被害人單筆或 接續詐欺金額為500萬元或1億元以上,或同一詐騙行為造成 數被害人被詐騙,詐騙總金額合計500萬元或1億元以上之情 形,該條例提高法定刑並依照個案詐欺獲取之財物或財產上 利益數額為客觀處罰條件加重其刑責,不以行為人主觀上事 先對具體數額認知為必要。然查,本案詐騙行為所獲取之金 額為3萬5,000元,未達500萬元,且被告為本案加重詐欺犯 行時,上開詐欺犯罪危害防制條例尚未公布施行,自無適用 該規定論罪。     ⒊又被告行為後,詐欺犯罪危害防制條例第46條前段固增訂: 「犯詐欺犯罪,於犯罪後自首,如有犯罪所得,自動繳交其 犯罪所得者,減輕或免除其刑」、第47條前段並增訂:「犯 詐欺犯罪,在偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪所得,自 動繳交其犯罪所得者,減輕其刑」。是新增之該條例第46條 、第47條就犯刑法第339條之4之罪者,增訂減輕或免除其刑 之事由,較為有利,惟查被告於警詢、偵查、原審及本院審 理中均否認犯行,自無上開犯罪後自首以及偵審自白減刑規 定之適用,附此敘明。  ㈡核被告所為,係犯刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路 對公眾散布而犯詐欺取財罪。又本案係以網際網路對公眾散 布之方式為之,業經認定如前,公訴意旨認被告本案所為, 係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪,容有未洽,惟起訴之 基本社會事實相同,且原審及本院於審理程序時已對被告告 知上開罪名變更(見原審易字卷第175頁,本院卷第91頁) ,已充分保障被告之防禦權,爰依法變更起訴法條。  ㈢按犯罪之情狀顯可憫恕,認科以最低度刑仍嫌過重者,得酌 量減輕其刑,刑法第59條定有明文。復按刑法第339條之4第 1項加重詐欺取財罪,其法定刑係1年以上7年以下有期徒刑 ,得併科100萬元以下罰金,然同為該條犯行者,其原因動 機不一,犯罪情節未必盡同,所造成危害社會之程度自屬有 異,法律科處此類犯罪,所設之法定最低本刑卻同為「1年 以上有期徒刑」,不可謂不重,於此情形,自非不可依客觀 之犯行與主觀之惡性二者加以考量其情狀,適用刑法第59條 之規定酌量減輕其刑,期使個案裁判之量刑,能斟酌至當, 符合罪刑相當原則及比例、平等原則。查被告本案犯行,固 致告訴人受有財產上損失,惟觀諸被告本案犯罪手法係獨自 1人在網路遊戲上刊登不實之出售商品訊息,並自行後續與 告訴人聯繫,而實行詐欺取財犯行,並無與他人組織犯罪集 團或多層次分工,又其所為使告訴人被詐騙3萬5,000元,犯 罪情節與詐欺集團動輒詐騙多人、詐得金額達數十萬、數百 萬相比,尚非甚為嚴重,且被告雖未坦承犯行,但已與告訴 人達成和解,並已給付和解金,此有和解筆錄、電話查詢紀 錄及匯款紀錄等件在卷可佐(原審卷第189至191頁,本院卷 第113至115頁),是本院綜合上開各情,認被告本案犯罪情 節,縱科以刑法第339條之4第1項之最低度刑,確有情輕法 重之情形,爰依刑法第59條之規定,酌減其刑。 三、上訴駁回部分(即原判決罪名及宣告刑部分)  ㈠原審以被告罪證明確,論據上開罪名,並審酌被告不思以正 當方法賺取自身所需,竟以前開方式詐取財物,使告訴人受 有3萬5,000元之損失,欠缺對他人財產權之尊重,並損及網 路社群及電子交易之互信基礎及交易安全,所為實屬不該, 衡以被告犯後否認犯行之犯後態度,惟已與告訴人達成和解 並有依和解內容履行完畢,兼衡被告自陳之智識程度、職業 、家庭生活經濟狀況、素行等一切情狀,依刑法第59條減輕 其刑後,量處有期徒刑陸月。經核其認事用法並無違誤,量 刑亦屬妥適。  ㈡被告上訴略以:本件LINE PAY MONEY帳戶綁定之姓名為被告 姓名,但所綁定的電話為門號0000000000,該門號申登人為 劉○睿(法定代理人劉禮維),惟被告並不認識劉○睿、劉禮 維等人,又偵卷第29頁身分證截圖顯遭到模糊化,足見被告 之身分證遭他人冒用,本件不排除被告之身分證、郵局帳號 遭他人冒用而作為本案詐欺工具等語。惟查,有關本案LINE PAY帳戶之註冊流程,申請人需備妥其身分證、金融機構存 款帳戶,並輸入身分證、金融機構存款帳戶資料後,進行金 融驗證,而所謂金融驗證即是將身分資料與財團法人金融聯 合徵信中心資料比對以確認真實性,是倘申請人用以註冊之 身分資料與該金融機構帳戶申登人資料不符,即無可能通過 聯合徵信中心查核,自無以完成該電子支付帳戶之申請。查 被告於原審已供稱:我除了使用0000000000門號外,沒有使 用其他門號等語(原審卷第28頁),又本案LINE PAY帳戶綁 定之提領帳戶為被告所有之郵局帳戶0000000000000號,而 該郵局帳戶申設之手機門號即為0000000000門號,有本案LI NE PAY帳戶會員資料、被告郵局帳戶之客戶基本資料(偵卷 第69、92頁)在卷可稽,本案LINE PAY帳戶既經金融驗證始 完成註冊,即被告之身分資料、被告所使用之手機門號等, 查核相符後始能通過註冊,是本案LINE PAY帳戶確實為被告 註冊使用甚明。至本案LINE PAY帳戶綁定手機門號為000000 0000號,而該門號0000000000雖非被告所申設,然轉帳過程 無需再使用該門號驗證即可完成轉帳,從而,縱前開門號並 非被告所申設,仍無從採為對被告有利之認定,已詳述如前 。另被告辯稱偵卷第29頁身分證截圖遭到模糊化,不可排除 遭他人冒用情形,然此部分除被告個人揣測之詞外,並無他 證據可資佐證,亦不可採。從而,被告上訴猶以前揭情詞否 認犯行,均不可採,業如前述,是其就此部分之上訴為無理 由,應予駁回。 四、撤銷改判部分(即沒收部分)   原判決以被告本案詐得3萬5,000元,已與告訴人成立和解並 已依和解內容實際給付1萬元, 其餘2萬5,000元部分,被告 仍保有犯罪所得,應依法宣告沒收,於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時,追徵其價額,固非無見,然本案被告上 訴後已完全給付和解金,有和解筆錄、電話查詢紀錄及匯款 紀錄等件在卷可佐(原審卷第189至191頁,本院卷第113至1 15頁),原審未及審酌上開和解金已給付完畢之情事,對其 餘2萬5,000元部分仍諭知犯罪所得之沒收及追徵,即有未洽 ,被告上訴以其與告訴人達成和解,已經給付和解金完畢, 不應予以沒收犯罪所得,為有理由,應由本院將此部分予以 撤銷。    據上論斷,應依刑事訴訟法第300條、第368條、第369條第1項前 段、第364條、第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官陳雅譽提起公訴,檢察官洪敏超到庭執行職務。  中  華  民  國  114  年  3   月  19  日          刑事第十三庭 審判長法 官 連育群                    法 官 陳思帆                    法 官 劉為丕 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 林鈺翔 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日 附錄:本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者,處一年以上七年 以下有期徒刑,得併科一百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。

2025-03-19

TPHM-113-上訴-5485-20250319-1

臺灣高等法院

聲請定其應執行刑

臺灣高等法院刑事裁定 114年度聲字第421號 聲 請 人 臺灣高等檢察署檢察官 受 刑 人 黃敬文 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(聲請案號:臺灣高等檢察署114年度執聲字第259號),本院 裁定如下:   主 文 黃敬文犯如附表所示各罪所處之刑,應執行有期徒刑拾月,如易 科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人黃敬文因犯妨害秩序等數罪,經先後 判決確定如附表所示【按本件聲請意旨所檢附之附表(見本 院卷第9頁),其中部分內容有誤,應更正如本裁定附表所 示】,應依刑法第53條、第51條第5款規定,定其應執行之 刑,爰依刑事訴訟法第477條第1項規定,聲請裁定其應執行 刑等語。 二、按裁判確定前犯數罪者,併合處罰之,而數罪併罰有二以上 裁判者,應定其應執行之刑,其宣告多數有期徒刑者,於各 刑中之最長期以上,各刑合併之刑期以下,並其刑期,但不 得逾30年,刑法第50條第1項本文、第53條、第51條第5款分 別定有明文。 三、次按數罪併罰之案件,其各罪判決均係宣告刑,並非執行刑 ,縱令各案中一部分犯罪之宣告刑在形式上已經執行,仍應 依法聲請犯罪事實最後判決之法院裁定,然後再依所裁定之 執行刑換發指揮書,併合執行,其前已執行之有期徒刑部分 僅係應予扣除之問題(最高法院90年度台非字第340號、95 年度台非字第320號判決意旨參照)。 四、經查:  ㈠受刑人因犯附表編號1、2所示之意圖供行使之用而攜帶兇器 在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪、意圖供行使之用 而攜帶兇器在公共場所聚集三人以上首謀實施強暴脅迫罪, 分別經臺灣新北地方法院、本院判處如附表編號1、2所示之 刑確定在案。且附表所示各罪均係在附表編號1所示之罪於 民國113年4月10日判決確定前所犯,並以本院為其最後事實 審法院等情,有前揭各件刑事判決及本院被告前案紀錄表在 卷可稽。是檢察官聲請就受刑人所犯前揭各罪合併定其應執 行之刑,本院審核認其聲請為正當。  ㈡爰審酌受刑人所犯前揭各罪之犯罪類型、動機、犯罪時間間 隔、行為態樣、罪質、侵害法益是否具專屬性或同一性、行 為次數等一切情狀(附表編號1、2所示之意圖供行使之用而 攜帶兇器在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪、意圖供 行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集三人以上首謀實施強暴 脅迫罪,均係於111年6月12日所為,因對被害人所屬公司不 滿等糾紛,先後持棍棒砸毀不同被害人之物,影響社會秩序 安寧,造成公眾及他人恐懼不安,犯罪類型、行為態樣、手 段、動機相同或相似,其責任非難之重複程度不低),並參 酌受刑人就本件定應執行刑表示「無意見」等語(見本院卷 第59頁),經整體評價其應受矯治之程度,兼衡責罰相當與 刑罰經濟之原則,在不逾越內部性界限及外部性界限之範圍 內,合併定其應執行刑如主文所示,並諭知易科罰金之折算 標準。  ㈢又按本件受刑人所犯如附表所示各罪所處之刑,在形式上縱 有部分經執行完畢(附表編號1所示之罪於113年8月8日易科 罰金執行完畢),然附表所示各罪既合於數罪併罰之要件, 依前揭說明,在所裁定之應執行刑尚未全部執行完畢前,仍 應就附表各罪所處之刑,合併定其應執行刑,至於前揭業經 執行之刑部分,僅係檢察官就所定應執行刑執行時,應如何 扣除之指揮執行事宜,與定應執行刑之裁定無涉,併此敘明 。    據上論斷,應依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第53條、51條第 5款、第41條第1項前段、第8項,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  18  日          刑事第十三庭 審判長法 官 連育群                    法 官 蕭世昌                    法 官 陳思帆 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後十日內向本院提出抗告狀。                    書記官 蘇芯卉 中  華  民  國  114  年  3   月  18  日

2025-03-18

TPHM-114-聲-421-20250318-1

上訴
臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第3261號 上 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 上 訴 人 即 被 告 李鐮邦 被 告 鄭承瑋 吳采穎 上列上訴人等因被告等詐欺等案件,不服臺灣桃園地方法院112 年度金訴字第1469號,中華民國113年2月23日第一審判決(起訴 案號:臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第47064號),提起上訴 ,經臺灣桃園地方檢察署移送併辦(案號:113年度偵字第28942 號),本院判決如下:   主 文 原判決關於李鐮邦、鄭承瑋、吳采穎刑之部分及定應執行刑部分 ,均撤銷。 上開撤銷之刑,李鐮邦、鄭承瑋、吳采穎均處如附表「本院主文 」欄所示之刑,均應執行有期徒刑壹年陸月。   理 由 一、本院審理範圍:   按刑事訴訟法第348條第3項規定:上訴得明示僅就判決之刑 、沒收或保安處分一部為之。其立法理由謂:「為尊重當事 人設定攻防之範圍,並減輕上訴審審理之負擔,容許上訴權 人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴,其未表明上訴 之認定犯罪事實部分,則不在第二審之審判範圍。如為數罪 併罰之案件,亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處分或對併 罰所定之應執行刑、沒收、保安處分,提起上訴,其效力不 及於原審所認定之各犯罪事實,此部分犯罪事實不在上訴審 審查範圍。」是科刑事項已可不隨同其犯罪事實單獨成為上 訴之標的,且上訴人明示僅就科刑事項上訴時,第二審法院 即不再就原審法院認定之犯罪事實為審查,應以原審法院認 定之犯罪事實,作為論認原審量刑妥適與否之判斷基礎。查 檢察官、上訴人即被告李鐮邦(下稱被告)於本院審理時陳述 :僅針對量刑上訴等語(見本院卷第35頁至第37頁、第236 頁至第237頁),業已明示僅就原判決之刑部分(含定應執 行刑)提起上訴,依上開說明,本院自僅就原判決關於量刑 妥適與否予以審理,至於未上訴之原判決關於犯罪事實、罪 名及沒收部分非本院審判範圍。 二、上訴意旨部分:  ㈠檢察官上訴意旨略以:被告李鐮邦、鄭承瑋、吳釆穎(下稱被 告三人)迄今尚未與告訴人林佳穎、張景涵、劉正皓、邱慧 燕等人(下稱告訴人四人)達成調解或賠償其等之損失,且 被告三人所犯本案,造成告訴人四人所受損失金額非低,原 審對被告三人量刑實屬過輕,除難收矯治之效外,亦與比例 、平等及罪刑相當原則有違等語。  ㈡被告李鐮邦上訴意旨略以:其在民國112年3月28日警方逮捕 提領車手與監控車手時,鄭承瑋、吳釆穎向警方供述並不認 識被告,被告與警方對談時,警方仍無拘票及搜索票,無從 對被告使用強制力進行攔查,但被告仍係主動下車配合警方 盤查,且主動坦承犯行後交付手機、現金及提款卡等證物, 犯後態度良好,且於偵查及審理時均坦承不諱,犯後態度良 好;而被告並非不和解,是因羈押之關係致無法與被害人進 行調解,被告已經自我反省,請求從輕量刑等語。 三、刑之審酌事項:    ㈠新舊法比較:按行為後法律有變更者,適用行為時之法律, 但行為後之法律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法 律,刑法第2條第1項定有明文。又比較新舊法應就罪刑及與 罪刑有關之法定加減事由等一切情形,綜合全體比較適用。 查被告於112年12月5日行為後,洗錢防制法業經修正,於11 3年7月31日公布,並自同年8月2日起生效施行。茲比較如下 :  ⒈修正前之洗錢防制法第14條第1項「有第二條各款所列洗錢行 為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣5百萬元以下罰金。 」修正後洗錢防制法第19條第1項「有第二條各款所列洗錢 行為者,處三年以上十年以下有期徒刑,併科新臺幣一億元 以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者 ,處六月以上五年以下有期徒刑,併科新臺幣五千萬元以下 罰金。」是修正前法定本刑為2月以上7年以下,修正後法定 本刑為6月以上5年以下。  ⒉修正前洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日修正公布, 於同月16日起生效施行;修正後洗錢防制法第23條第3項則 於113年7月31日修正公布,於同年8月2日起生效施行,茲分 述如下:⑴112年6月14日修正公布之洗錢防制法第16條第2項 規定:「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,減 輕其刑。」⑵113年7月31日修正公布之洗錢防制法第23條第3 項則規定:「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者 ,如有所得並自動繳交全部所得財物者,減輕其刑;並因而 使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上 利益,或查獲其他正犯或共犯者,減輕或免除其刑。」查本 案被告三人於偵查及歷次審理時均自白犯行(見偵卷第362 頁、第419頁、第434頁、原審卷第249頁、第255頁、本院卷 第245頁),且被告李鐮邦、吳采穎犯罪所得各11萬2,000元 、2萬元,業經扣案並經原審諭知沒收在案;被告鄭承瑋則 無犯罪所得,均無自動繳回犯罪所得之問題,均符合上揭修 正前、後之減輕規定;參以最高法院29年度總會決議㈠「必 減」以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量而比較之, 修正前減輕之量刑框架為1月以上至6年11月以下,修正後刑 量框架為3月以上至5年未滿(4年11月以下),應以修正後 洗錢防制法規定對被告有利。  ⒊按刑法第35條規定「(第1項)主刑之重輕,依第33條規定之 次序定之。(第2項)同種之刑,以最高度之較長或較多者 為重。最高度相等者,以最低度之較長或較多者為重。」綜 其全部之結果,經整體比較後,以修正後之洗錢防制法第19 條第1項後段規定有利於被告,應適用修正後之規定論罪。  ⒋刑法詐欺罪章裡並沒有自白減刑之相關規定,但新公布之詐 欺犯罪危害防制條例第47條規定「犯詐欺犯罪,在偵查及歷 次審判中均自白,如有犯罪所得,自動繳交其犯罪所得者, 減輕其刑;並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯 罪所得,或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人 者,減輕或免除其刑。」以新增定之規定有利於被告。查被 告三人於偵查及審理時均自白犯行,且被告李鐮邦,吳采穎 之犯罪所得業經扣案;被告鄭承瑋無犯罪所得,均無自動繳 回之問題,已如前述,均應依新公布之詐欺犯罪危害防制條 例第47條前段規定減輕其刑。  ㈡輕罪之減刑事由:   按犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪,偵 查及歷次審判中均自白者,減輕其刑,組織犯罪防制條例第 8條第1項後段定有明文。查被告三人就其等依指示收取贓款 之參與犯罪組織事實,於偵查及歷次審理時均坦承不諱,是 其等就所犯參與犯罪組織罪,亦合於上開減刑之規定。  ㈢被告三人就所犯參與犯罪組織罪及一般洗錢罪雖均合於上開 減刑之規定,然經合併評價後,既依想像競合犯從一重均依 刑法之三人以上共同詐欺取財罪處斷,自無從再適用上開規 定減刑,惟本院於後述量刑時仍當一併衡酌該部分減輕其刑 之事由,附此敘明。  四、撤銷原判決(關於李鐮邦、鄭承瑋、吳采穎刑之部分及定應 執行刑部分)之理由:  ㈠原審審理後,就被告三人所為犯三人以上共同詐欺取財罪予 以科刑,固非無見。惟查:⑴被告三人所為,經新舊法比較 結果,以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定有利於被 告三人,而應整體適用修正後洗錢防制法規定,原審未及審 酌比較而適用修正前洗錢防制法第14條第1項規定,容有未 合;⑵被告三人所為,符合新增訂詐欺犯罪危害防制條例第4 7條前段減輕其刑之規定,應予減輕其刑,原審未及審酌此 部分有利被告之量刑事項,亦未允洽。檢察官以量刑過輕為 由提起上訴,固無理由;被告李鐮邦以原判決量刑過重為由 ,請求從輕量刑,非無理由;且原判決關於被告三人刑之部 分(含定應執行刑)既有上揭可議之處,自屬無可維持,應 由本院就此及定其等應執行刑部分一併予以撤銷改判。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌被告三人均不思循求正當途 徑牟取財物,竟參與犯罪組織,與本案詐欺集團成員共同為 各次加重詐欺取財及洗錢之犯行,造成如原判決附表一所示 之告訴人四人受有財物上之損害,惟被告三人犯後均坦承犯 行,態度尚可;且其等就洗錢或參與犯罪組織犯行,於偵查 及歷次審理中均自白(均符合相關自白減刑規定),兼衡被告 三人各自陳述之智識程度、家庭經濟與生活狀況,復參酌被 告三人各自犯罪動機、目的、生活狀況、品行及犯罪所生之 危害等一切情狀,分別量處如附表「本院主文」欄所示之刑 。另衡酌被告三人各自所犯上開各罪態樣、手段及侵害法益 、責任非難程度,再斟酌被告犯數罪所反應之人格特性,暨 權衡上開各罪之法律目的及相關刑事政策,而為整體評價後 ,爰均定其等應執行之刑如主文第2項所示。 五、移送併辦部分(臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第28942號 )與本案起訴並經審認有罪部分,具有事實上一罪關係,本 院自得併予審判,附此敘明。  六、被告鄭承瑋、吳采穎經本院合法傳喚,無正當理由不到庭, 爰不待其陳述而為一造辯論判決。     據上論斷,應依刑事訴訟法第371條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官李韋誠提起公訴,檢察官凌于琇提起上訴,檢察官 洪敏超到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  18  日          刑事第十三庭 審判長法 官 連育群                     法 官 劉為丕                    法 官 蕭世昌 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 吳沁莉 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日 附錄:本案論罪科刑法條全文               中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科100萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。   前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢,指下列行為: 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴 ,而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。    洗錢防制法第14條 有第2條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣 500萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前2項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 組織犯罪防制條例第3條第1項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者,處3年以上10年以下有期 徒刑,得併科新臺幣1億元以下罰金;參與者,處6月以上5年以 下有期徒刑,得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者,得減輕或免除其刑。 附表: 編號 原審主文 本院主文 1. 李鐮邦犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 鄭承瑋犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 吳采穎犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 李鐮邦處有期徒刑壹年。 鄭承瑋處有期徒刑壹年。 吳采穎處有期徒刑壹年。 2. 李鐮邦犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 鄭承瑋犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 吳采穎犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 李鐮邦處有期徒刑壹年。 鄭承瑋處有期徒刑壹年。 吳采穎處有期徒刑壹年。 3. 李鐮邦犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 鄭承瑋犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 吳采穎犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 李鐮邦處有期徒刑壹年。 鄭承瑋處有期徒刑壹年。 吳采穎處有期徒刑壹年。 4. 李鐮邦犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 鄭承瑋犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 吳采穎犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 李鐮邦處有期徒刑壹年。 鄭承瑋處有期徒刑壹年。 吳采穎處有期徒刑壹年。

2025-03-18

TPHM-113-上訴-3261-20250318-3

臺灣高等法院

聲請定其應執行刑

臺灣高等法院刑事裁定 114年度聲字第511號 聲 請 人 臺灣高等檢察署檢察官 受 刑 人 田山盛國 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(聲請案號:臺灣高等檢察署114年度執聲字第351號),本院 裁定如下:   主 文 田山盛國犯如附表所示各罪所處之刑,應執行拘役柒拾伍日,如 易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人田山盛國(下稱受刑人)因傷害等數 罪,經先後判決確定如附表,應依刑法第53條、第51條第6 款規定,定其應執行之刑,爰依刑事訴訟法第477條第1項聲 請裁定等語。 二、按裁判確定前犯數罪者,併合處罰之;數罪併罰,分別宣告 其罪之刑,若宣告多數拘役者,於各刑中之最長期以上,各 刑合併之刑期以下,定其刑期,但不得逾120日,刑法第50 條第1項前段、第51條第6款定有明文。數罪併罰,有二裁判 以上者,依第51條之規定,定其應執行之刑,同法第53條亦 定有明文。數罪併罰之數罪中有部分縱已執行完畢,於嗣後 與他罪合併定執行刑,乃由檢察官換發執行指揮書執行應執 行刑時,其前已執行之有期徒刑部分,應予扣除而已,非謂 此種情形即不符數罪併罰要件。又刑事訴訟法第370條第2項 、第3項,已針對第二審上訴案件之定應執行之刑,明定有 不利益變更禁止原則之適用;而分屬不同案件之數罪併罰有 應更定執行刑之情形,倘一裁判宣告數罪之刑,曾經定其執 行刑,再與其他裁判宣告之刑定其執行刑時,在法理上亦應 同受此原則之拘束。亦即,另定之執行刑,其裁量所定之刑 期,不得較重於前定之執行刑加計後裁判宣告之刑之總和( 司法院釋字第144號解釋、最高法院104年度台抗字第907號 裁定意旨參照)。 三、經查:  ㈠本件受刑人因犯如附表各編號所示之傷害等罪,先後經判處 如附表編號所示之刑,均經分別確定在案。且各罪均為附表 編號1裁判確定前所犯。另其中附表編號1、2所示之罪,曾 經定應執行拘役65日,有各該刑事判決、裁定書附卷可憑。 茲檢察官向最後事實審之本院聲請定其應執行之刑,本院審 核認其聲請於法尚無不合。  ㈡爰審酌受刑人所犯附表各罪之犯罪類型態樣、時間間隔、侵 害法益之異同、行為次數等情狀,復就其所犯之罪整體評價 應受非難及矯治之程度,並兼衡刑罰經濟與公平、比例等原 則,暨前述各罪定應執行刑之外部界限及不利益變更禁止之 內部界限(附表編號1、2所示之罪,曾經定應執行拘役65日 ),於各罪宣告之最長期(拘役45日)以上,各罪合併之刑 期(附表編號1、2曾定應執行刑拘役65日,加計附表編號3 之應執行刑拘役20日,總共為拘役85日)以下,以及受刑人 對本件定執行刑表示:對這次所犯傷害罪刑深覺不妥,經法 院勸戒後了解到行為之不當,請求應執行刑可定拘役10日等 語(見本院卷,未編頁)等一切情狀為綜合考量,定其應執 行之刑如主文所示。另附表編號1、2之罪,業經執行完畢, 於本件執行時,應予扣抵,均併此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第53條、第51條 第6款,裁定如主文。   中  華  民  國  114  年  3   月  18  日          刑事第十三庭 審判長法 官 連育群                    法 官 劉為丕                    法 官 蕭世昌 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後十日內向本院提出抗告狀。                    書記官 吳沁莉 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日

2025-03-18

TPHM-114-聲-511-20250318-1

上易
臺灣高等法院

詐欺

臺灣高等法院刑事判決 113年度上易字第2049號 上 訴 人 即 被 告 江捷睿 選任辯護人 李柏杉律師 上 訴 人 即 被 告 侯尊耀 選任辯護人 劉鑫成律師 上列上訴人即被告等因詐欺案件,不服臺灣臺北地方法院112年 度易字第877號,中華民國113年9月4日第一審判決(起訴案號: 臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第30628號),提起上訴,本院 判決如下:   主 文 原判決關於對江捷睿、侯尊耀所處之刑及沒收江捷睿犯罪所得部 分,均撤銷。 前項撤銷部分,江捷睿處有期徒刑壹年貳月。緩刑參年。且應依 附表所示方式,向告訴人支付損害賠償。 第一項撤銷部分,侯尊耀處有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺 幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。   事實及理由 壹、本院審理範圍   上訴得對於判決之一部為之。對於判決之一部上訴者,其有 關係之部分,視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴 或不受理者,不在此限。上訴得明示僅就判決之刑、沒收或 保安處分一部為之,刑事訴訟法第348條定有明文。原審判 決後,上訴人即被告江捷睿、侯尊耀(以下合稱被告2人) 均不服原判決提起上訴,被告江捷睿並於本院準備程序及審 判程序中明示僅就量刑及沒收犯罪所得部分上訴;被告侯尊 耀則於本院準備程序及審判程序中明示僅就量刑部分提起上 訴(見本院卷第70、71、111頁);檢察官則未提起上訴, 是本院審理範圍僅限於原判決對被告2人所處之刑及對被告 江捷睿沒收犯罪所得部分,不及於原判決所認定被告2人之 犯罪事實、所犯之罪名等部分,先予敘明。 貳、被告上訴意旨 一、被告江捷睿上訴理由略以:被告江捷睿坦承犯行,並於原審 及上訴審與告訴人曹介兆(下稱告訴人)達成和解,同意賠 償告訴人全部款項,並已給付新臺幣(下同)162萬5,000元 ,告訴人於原審及本院審理時一再表明願意原諒被告江捷睿 ,且同意給予被告江捷睿緩刑機會,讓被告江捷睿得以在緩 刑期間內遵期給付後續和解分期款項,另被告江捷睿育有3 名未成年子女,並有定期從事公益活動,也願意接受法治教 育,請考量上情,從輕量處被告江捷睿得易科罰金之刑,並 給予被告江捷睿緩刑自新機會等語。 二、被告侯尊耀上訴理由略以:被告侯尊耀並無犯罪前科,本案 係因被告侯尊耀不熟悉殯葬商品,才因為介紹費之小利,而 誤觸法網;現被告侯尊耀已坦承犯行,且與告訴人成立調解 ,另同案被告江捷睿也已與告訴人和解,同意賠償告訴人全 部被害金額;被告侯尊耀在因本案被警查獲後,已不再從事 殯葬商品相關行業,目前腳踏實地從事二手汽車業務;被告 侯尊耀對自身行為造成對社會之危害,懊悔不已,除面對司 法責罰,還向兒福聯盟捐款。懇請審酌上情,從輕量處被告 侯尊耀得易科罰金之刑,並給予被告侯尊耀緩刑自新機會等 語。 參、本院之判斷 一、按刑法第57條第9款、第10款所定之「犯罪所生之危險或損 害」、「犯罪後之態度」本為科刑輕重應審酌事項之一,其 就被告犯罪後悔悟之程度而言,包括被告行為後,有無與被 害人和解、賠償損害,此並包括和解之努力在內。國家更有 義務於責令被告接受國家刑罰權制裁,與確保被害人損害填 補2種目的之實現中,謀求最適當之衡平關係,以符「修復 式司法」或稱「修復式正義」(Restorative Justice)之 旨趣。從而被告積極填補損害之作為,自應列為有利之科刑 因素(最高法院110年台上字第4774號判決意旨參照)。又 前揭修復式正義之意義,乃期望於犯罪發生後,藉由犯罪行 為人與被害人間自主、平等進行對話,使犯罪行為人能真誠 反省自身行為過錯,自主採取行動以彌補犯罪所造成被害人 及其所屬社會之損害,藉此支持被害人復原,更期許犯罪行 為人重新回歸社會、不再重蹈覆轍;而此一修復式正義理念 業已廣為當代刑事政策所重視,認屬可能替代直接執行刑罰 之有效手段,並具體落實在刑事司法程序之實踐中,據此設 計各種修復式司法途徑,及研擬替代入監執行刑罰之處遇措 施,期待達成對犯罪行為人究責、解決紛爭、彌補損害等原 本執行刑罰之目的(參見United Nations Office on Drugs and Crime(2020), Handbook on Restorative justice pr ogrammes, second edition.);此一精神同樣展現於我國 近年增訂刑事訴訟法第248條之2、第271條之4偵查及審理中 轉介修復程序之規範上,至於法院於論罪科刑,審酌決定處 遇措施時,除在刑罰裁量以外,亦得斟酌運用刑事訴訟法中 諸如附條件緩刑等機制,以此刑罰以外之處遇措施促進修復 式司法之實現,先予敘明。   二、撤銷原判決之理由   原審審理後,以被告2人犯罪事證明確而予以論罪科刑,固 非無見。然查:1.被告2人於偵查、原審審理時均否認犯罪 ,態度均不足取,惟被告2人於上訴至本院後,均坦認一切 犯行,並積極尋求告訴人之諒解,除被告2人在原審時與告 訴人以連帶給付100萬元成立調解,並支付其中10萬元款項 以外,被告江捷睿於上訴後已全部履行該100萬元調解條件 完畢,並另與告訴人成立和解,約定賠償告訴人212萬7,500 元,並於114年2月20日已先支付其中62萬7,500元,其餘部 分,則約定從114年3月起,於每月15日給付6萬2500元,至 全部清償完畢為止(詳如附表所示);被告侯尊耀也另外與 告訴人成立和解,賠償告訴人3,000元,是以現在被告2人已 同意填補告訴人所受全部損失,且截至本院審判期日為止, 合計已實際履行162萬7,500元(辯護意旨狀誤載為162萬5,0 00元)加計3,000元之賠償金額等節,除經被告、告訴人陳 述甚明外,並有被告2人與告訴人於原審法院民事調解庭成 立調解之調解筆錄(見原審卷第225、226頁)、被告2人與 告訴人之和解筆錄(見本院卷第83、84頁)、被告江捷睿提 出之還款明細(見本院卷第121至137頁),可見被告2人於 歷經偵查起訴及原審予以論罪科刑之教訓後,已知所悔悟, 並積極彌補其等行為所造成之損害,原審於量刑時未及審酌 上情,尚有未合;2.被告江捷睿既已經與告訴人和解,並有 實際賠償告訴人所受損失,則原審認為屬於被告江捷睿之犯 罪所得且尚未實際合法發還告訴人之數額為302萬7,500元, 且未考量過苛規定,而予以宣告沒收部分,亦有不當之處。 據上,被告2人以前揭情詞提起上訴,為有理由,原判決既 有前揭可議之處,就原審對於被告江捷睿所處之刑及沒收部 分,以及對被告侯尊耀所處之刑部分,均應予撤銷(如主文 第一項所示)。   三、量刑之審酌  ㈠爰以行為人之責任為基礎,審酌被告2人利用告訴人手上有眾 多殯葬商品無法出脫,而急於解套之心態,共同以上開詐術 詐欺告訴人,致告訴人陷於錯誤,並交付高額款項,未尊重 他人財產法益之保護,所為自有不該,應予非難;再審酌被 告2人本案詐欺取得之金額高達312萬7,500元,金額甚高, 且係針對老年人下手實施犯罪,犯行實非輕微;惟考量被告 2人在本案犯罪計畫中之參與程度,被告江捷睿於本案基於 主導之地位,而被告侯尊耀則係聽從被告江捷睿指示參與犯 罪,地位較低,且被告江捷睿有獲取及分配犯罪所得之權限 ,被告侯尊耀則僅依據被告江捷睿之分配獲取報酬,是被告 江捷睿之責任刑範圍應從中度刑予以考量,而被告侯尊耀之 責任刑範圍則落於低度偏中度之區間。  ㈡再審酌:1.被告侯尊耀並無前科,江捷睿則有過失傷害罪之 前科紀錄,均有本院被告前案紀錄表附卷可參,足見被告侯 尊耀素行尚佳,得為從輕量刑之考量,而被告江捷睿素行尚 可;2.被告2人雖於偵查及原審審理時均否認犯行,但上訴 後已坦認全部犯罪情節,表示誠心悔改並願接受司法審判之 制裁,且被告2人除在原審審理時與告訴人以賠償100萬元之 條件成立調解以外,並於本院審理時分別以賠償212萬7,500 元、3,000元之條件與告訴人達成和解,承諾賠償告訴人所 受全部損失,並已實際履行前揭數額之款項完畢,業如前述 ,足認被告2人均展現出積極填補損害之態度;3.被告江捷 睿自陳國中畢業之智識程度,先前以賣車為業,月收約5、6 萬元,因為身障人士,找工作不方便,現從事自創品牌賣保 養品,收入不固定;家中有母親、太太及三個小孩,其為家 中經濟來源,需要扶養小孩、太太、母親等一切情狀;被告 侯尊耀則自陳高中畢業之智識程度,之前以賣車為業,現在 在賣海鮮,月收入約6萬元至12萬元;家中有母親、姊姊, 沒有親屬需其扶養,但須給家裡生活費之家庭經濟狀況(見 本院卷第115頁);4.其他相關之一切情狀,予以調整被告2 人責任刑程度。  ㈢據上,足認為就被告2人所表現出反省之態度,及以實際行動 填補積極犯罪所造成損害、修補與告訴人之關係等情,均有 助於實現促使被告2人更生復歸社會之刑罰目的,應足以大 幅下修被告2人之責任刑程度。  ㈣從而,本院綜合考量被告2人犯罪情狀事由及一般情狀事由, 基於平等原則及罪刑相當原則後,就撤銷改判部分量處被告 2人如主文第2、3項所示之刑。至於被告江捷睿及其辯護人 固請求判處有期徒刑6月以下之刑度,惟經考量被告江捷睿 犯罪情節、犯行之惡性以及造成告訴人所受損害程度,均較 為重大,在考量其責任刑範圍後,認為即使依據其犯後坦承 犯行、和解賠償損害之態度等情節,而大幅下修其責任刑範 圍,仍難以從輕判處有期徒刑6月以下之刑度,併予說明。 四、緩刑之宣告    ㈠按受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告,而有下列情形之 一,認以暫不執行為適當者,得宣告2年以上5年以下之緩刑 ,其期間自裁判確定之日起算:一、未曾因故意犯罪受有期 徒刑以上刑之宣告者。二、前因故意犯罪受有期徒刑以上刑 之宣告,執行完畢或赦免後,5年以內未曾因故意犯罪受有 期徒刑以上刑之宣告者。刑法第74條第1項定有明文。其中 就前揭第1款所稱「未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣 告者」,應指受有期徒刑宣告確定者而言(參見最高法院11 2年度台上字第256號,111年度台上字第2484、2494、2495 、2496號判決理由之說明)。經查,被告江捷睿於本案以外 ,另因詐欺犯罪,經臺灣新北地方法院以112年度訴字第981 號判決判處有期徒刑10月,惟該案因被告江捷睿上訴由本院 其他合議庭審理,故尚未確定乙節,有被告江捷睿之本院被 告前案紀錄表在卷可參(見本院卷第44、45頁),是以尚不 能認為被告江捷睿已因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告 確定。又被告侯尊耀並無犯罪前科乙節,亦有被告侯尊耀之 本院被告前案紀錄表存卷可考(見本院卷第49、50頁)。  ㈡被告2人所為上開犯行雖有不該,惟基於前述被告2人所表現 出反省之態度,及以實際行動填補積極犯罪所造成損害、修 補與告訴人之關係等情,均有助於實現被告2人更生復歸社 會之刑罰目的之考量,堪認為被告2人對於社會規範之認知 尚無重大偏離,而仍得期待藉由緩刑宣告之約束力,促使被 告2人悔過自新,不再重蹈覆轍,而無庸遽予執行刑罰。又 衡酌全案情節,復考量前述被告2人之工作、生活、家庭、 經濟狀況等情,認被告2人經此偵審程序並刑之宣告後,當 知所警惕,而無再犯之虞。至於被告江捷睿雖有前揭詐欺犯 罪之前案紀錄,惟審酌該次詐欺犯罪乃被告江捷睿於本案詐 欺犯行前不久所犯,且性質上亦是利用販售殯葬商品為名目 ,向該案被害人詐取財物,尚非被告江捷睿在本案犯行被查 獲後,還有再從事其他詐騙行為,故就此不影響被告江捷睿 更生自新可能性之判斷,併予說明。  ㈢復斟酌告訴人表明願給予被告2人緩刑自新機會,希望被告2 人不要入監執行,也希望被告江捷睿能持續工作以履行前揭 和解條件之意見(見本院卷第71、72、115頁),亦足見透 過替代刑罰之處遇督促被告2人彌補告訴人損害,為補償告 訴人、促進被告2人復歸乃至於回復法秩序之有效手段。  ㈣綜上,因認被告2人所受刑之宣告,均以暫不執行為適當,再 為確實保障告訴人之權益,而認為配合緩刑之宣告,有將被 告江捷睿於本院與告訴人成立之和解內容納入作為緩刑負擔 之必要。從而,本院於綜合審酌上情後,依刑法第74條第1 項第1款之規定,併予宣告被告江捷睿緩刑3年,並應依附表 所示之方式支付款項予告訴人;被告侯尊耀緩刑2年,以啟 自新。 五、不予宣告沒收被告江捷睿犯罪所得之說明  ㈠按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之。但有特別規定者 ,依其規定。刑法第38條之1第1項定有明文。又共同正犯之 犯罪所得,沒收或追徵,應就各人所分得之數額分別為之, 所謂各人「所分得」,係指各人「對犯罪所得有事實上之處 分權限」,法院應視具體個案之實際情形而為認定:倘若共 同正犯各成員內部間,對於不法利得分配明確時,應依各人 實際分配所得宣告沒收;再按為避免被告因犯罪而坐享犯罪 所得,顯失公平正義,而無法預防犯罪,且為遏阻犯罪誘因 ,並落實「任何人都不得保有犯罪所得」之普世基本法律原 則,刑法第38條之1明文規範犯罪利得之沒收,期澈底剝奪 不法利得,以杜絕犯罪誘因。惟由於國家剝奪犯罪所得之結 果,可能影響被害人權益,基於利得沒收本質為準不當得利 之衡平措施,應將犯罪所得返還被害人,為優先保障被害人 因犯罪所生之求償權,並避免國家與民爭利,刑法第38條之 1第5項規定:「犯罪所得已實際合法發還被害人者,不予宣 告沒收或追徵」,以不法利得實際合法發還被害人,作為封 鎖沒收或追徵之條件,此項發還條款乃宣示犯罪利得沒收之 補充性,相較於國庫沒收,發還被害人居於優先地位,此亦 能避免被告一方面遭國家剝奪不法利得,另一方面須償還被 害人而受雙重負擔之不利結果。由於利得沒收為準不當得利 之衡平措施,自應符合不當得利體系之要求,而須探求利益 移動之軌跡,使最後利益歸屬之人,將該利益返還受損人, 因此行為人或第三人之所得利益,必須來自被害人所受之損 害,兩者間須具有「行為人或第三人所得,即為被害人所失 」之鏡像關係,是以該項發還條款所稱被害人,乃指直接財 產損害之鏡像被害人,亦即行為人或第三人之犯罪所得,與 被害人直接財產損害之間,具有鏡像關係,唯有「產自犯罪 」之利得(例如詐欺、竊盜、侵占犯罪之贓物),具有上述 鏡像關係,方為優先發還被害人之範圍;至於性質上出於不 法原因給付之「為了犯罪」的報酬、對價(例如犯罪之酬金 、收受之賄款),不生優先發還之問題,即無上述發還條款 之適用而排除沒收(最高法院113年度台上字第2115號判決 參照)。  ㈡又按宣告刑法第38條、第38條之1之沒收或追徵,有過苛之虞 、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微,或為維持受宣 告人生活條件之必要者,得不宣告或酌減之,刑法第38條之 2第2項亦定有明文。本條項規範之過苛調節條款,明定宣告 沒收或追徵有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價 值低微,或為維持受宣告人生活條件必要之情形,得不宣告 或酌減,以調節沒收之嚴苛性,並兼顧訴訟經濟,節省法院 不必要之勞費。其中過苛之虞、為維持受宣告人生活條件必 要及犯罪所得價值低微之情形,屬實體過苛事由,乃禁止過 度原則之具體展現(最高法院113年度台上字第1074號判決 參照)。  ㈢就被告江捷睿前揭已經實際賠償給告訴人款項部分,可認為 業已屬於實際合法發還告訴人之款項,不予宣告沒收。至於 其他尚未賠償之款項部分,則考量被告江捷睿已承諾按其與 告訴人之和解條件約定分期賠償,並積極與告訴人修復關係 ,獲得告訴人原諒,告訴人並期待被告江捷睿係按照其雙方 約定之賠償條件分期償還,且考量前述被告江捷睿之家庭經 濟狀況後,認為如先予宣告沒收,之後再由被告江捷睿向檢 察官請求扣除後續已賠償部分,及由告訴人聲請檢察官發還 款項,不僅可能影響被告江捷睿分期賠償之能力,進而影響 被告江捷睿與告訴人之間原已自主成立之修復計畫,甚且將 使尚須扶養未成年子女之被告江捷睿家庭生計陷入困難。是 以本院綜合考量上揭情節後,認為就此部分如仍宣告沒收, 當有過苛之虞,故不予宣告沒收,併予說明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第373條、第369條第1項前段、第364 條,刑法第74條第1項第1款、第2項第3款,判決如主文。 本案經檢察官李堯樺提起公訴,檢察官李豫雙到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  18  日          刑事第十三庭 審判長法 官 連育群                    法 官 蕭世昌                    法 官 陳思帆 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 蘇芯卉 中  華  民  國  114  年  3   月  18  日 附錄:本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 附表 被告江捷睿應給付告訴人曹介兆新臺幣(下同)212萬7,500元,除於114年2月20日先行給付62萬7,500元以外,其餘150萬元部分,並應於114年3月起,於每月15日前給付6萬2,500元,至全部清償完畢為止。如有一期不按時履行,視為全部到期。

2025-03-18

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