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南小補
臺南簡易庭

給付貨款

臺灣臺南地方法院臺南簡易庭民事裁定 114年度南小補字第60號 原 告 沛波鋼鐵股份有限公司 法定代理人 顏慶利 訴訟代理人 張少威 被 告 華晉工程顧問有限公司 法定代理人 許晉壽 上列原告與被告華晉工程顧問有限公司間請求給付貨款事件,原 告起訴未據繳納裁判費,查本件訴訟標的金額為新臺幣(下同) 38,791元,應繳第一審裁判費1,500元。茲依民事訴訟法第436條 第2項、第249條第1項但書之規定,限原告於收受本裁定送達5日 內補繳,逾期不補正,即駁回其訴,特此裁定。 中 華 民 國 114 年 2 月 20 日 臺南簡易庭 法 官 施介元 以上正本係照原本作成。 本裁定不得抗告。 中 華 民 國 114 年 2 月 20 日 書記官 曾怡嘉

2025-02-20

TNEV-114-南小補-60-20250220-1

上易
臺灣高等法院

侵占

臺灣高等法院刑事判決 113年度上易字第1981號 上 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 黃柏綬 上列上訴人因被告侵占案件,不服臺灣桃園地方法院113年度易 字第170號,中華民國113年7月15日第一審判決(起訴案號:臺 灣桃園地方檢察署112年度偵字第22297號、第23652號),提起 上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、經本院審理結果,認第一審判決對被告黃柏綬為無罪之諭知 ,核無不當,應予維持,並引用第一審判決書記載之證據及 理由(如附件)。 二、檢察官上訴意旨略以:㈠被告雖辯稱為告訴人郭舜豪申辦機 車貸款云云,然以告訴人名義設定機車貸款之動產擔保係於 民國110年12月28日始登記設定,而被告將車牌號碼000-000 號普通重型機車(下稱本案機車)過戶予告訴人乙節係發生 於000年00月00日,但被告將監理所車主登記資料變更設定 為告訴人時已逾1年,且觀上開動產擔保交易登記資料亦可 見標的物所在地在嘉義縣○○鄉○○村○○路0段0000號,而該址 為告訴人所持有股份之綠色浪潮有限公司(下稱綠色浪潮公 司)所設地址,足徵告訴人在被告將車輛登記過戶予其後, 因得為設定擔保之處分行為,自應認告訴人為本案機車之所 有權人;㈡原判決雖以兩位證人張泓昊、林清耆之證述,推 論告訴人所稱本案機車有放在公司供員工使用等語不足採信 ,然原審未詳述上開證人在科丹西有限公司(下稱科丹西公 司)到職及被告離職之時間點,自有未恰。綜上,是原判決 認事用法尚嫌未恰,爰依法提起上訴,請將原判決撤銷,更 為適當合法之判決等語。 三、本院查:  ㈠原判決已就公訴人所提出被告之供述、告訴人之證述、車輛 詳細資料報表、交通部公路局新竹區監理所中壢監理站113 年3月25日竹監單壢一字第1130086631號函及通訊軟體LINE 對話紀錄截圖、桃園市政府警察局中壢分局青埔派出所搜索 扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領保管單、失車-案件 基本資料詳細畫面報表、桃園市政府警察局蘆竹分局南竹派 出所受(處)理案件證明單及現場照片等證據,詳予調查後 ,說明:關於本案機車過戶予告訴人之原因,被告於警詢、 偵訊及原審均表示係因告訴人向其表示有辦理車貸之需求, 所以才會以過戶之方式幫忙,惟並未將所有權讓與,且本案 機車均由被告使用等語前後供述一致,並依科丹西公司員工 張泓昊於偵訊證稱其在科丹西公司任職時並不知道本案機車 ,公司也並未提供機車給員工使用;科丹西公司員工林清耆 於偵訊證稱其在科丹西公司並未看過本案機車,而本案機車 遭被告竊取等事宜,係告訴人向其所告知等語;參以依被告 所提出本案機車日常維修、保養之維修紀錄,認定被告所稱 本案機車平日均由其自行保管使用等語並非無據;另說明因 告訴人於警詢、偵訊及原審證述被告將本案機車過戶自己之 原因,或以其係因私人間之金錢借貸,或以其侵占科丹西公 司款項而對自己或科丹西公司負有損害賠償責任等原因前後 證述並不一致,並因告訴人所提出被告積欠款項之時間及項 目均係發生在本案機車過戶後,且本案機車辦理過戶時,巴 圖瓦公司、科丹西公司等亦均尚未辦理設立登記,且依告訴 人所提出之拍攝時間為111年10月5日之欠款明細照片上,除 載有被告積欠告訴人99萬5,196元外,同時亦逐一記載被告 已共給付91萬2,030元,卻未載明被告曾以本案機車抵償債 務之相關內容等為由,而認定告訴人之證述有瑕疵,自難僅 以告訴人具有瑕疵之證詞,遽認本案機車確為告訴人所有, 及被告確有侵占本案機車之主觀犯意,乃對被告為無罪之諭 知等語。業已詳予論述對被告為無罪諭知之理由,核無不當 。  ㈡上訴意旨雖指稱以告訴人名義設定機車貸款之動產擔保係於1 10年12月28日,距離被告於109年10月23日將本案機車過戶 予告訴人已逾1年,且因設定標的物所在地與告訴人所持有 股份之綠色浪潮公司地址相同,足認本案機車之所有權應屬 告訴人等語。對此,被告於本院陳稱:告訴人當初只說要借 本案機車辦理貸款,並未告知他何時要申辦,至於設定動產 擔保之標的物所在地「嘉義縣○○鄉○○村○○路0段0000號」, 即為告訴人當時之戶籍地等語(見本院卷第40頁)。就本案 機車過戶與設定動產擔保之時間差部分,衡情,被告既已同 意告訴人就本案機車設定動產擔保,且被告已將本案機車過 戶予告訴人,則告訴人何時就本案機車設定動產擔保,本非 被告所能掌握,是被告上開所述,尚與常情無違;再就本案 機車設定動產擔保時之標的物所在地在嘉義縣○○鄉○○村○○路 0段0000號部分,因本案機車過戶予告訴人所登記之車主戶 籍地,及告訴人於111年11月18日提告時之戶籍地,均為嘉 義縣○○鄉○○村○○路0段0000號,此有車牌號碼000-000車輛詳 細資料報表、查詢駕駛頁面截圖、以統號查詢個人戶籍資料 附卷可佐(見臺灣桃園地方檢察署【下稱桃園地檢署】112 年度偵字第23652號卷【下稱偵23652卷】第31至33頁),桃 園地檢署112年度偵字第22297號卷【下稱偵22297卷】第31 頁),是本案機車於過戶予告訴人時,既已將車主戶籍登記 在告訴人當時之戶籍地,則告訴人事後將本案機車設定動產 擔保時,將標的物所在地登記在其戶籍地,亦與常情相符, 惟尚不得據此即逕認本案機車之所有權即屬告訴人所有,是 檢察官上訴執此為不利於被告之認定,均無可採。  ㈢上訴意旨另指稱原審未詳述張泓昊、林清耆到職,及被告離 職科丹西公司之時間部分,對此,被告於警詢陳稱其自科丹 西公司離職之時間為111年9月中等語(見偵23652卷第9頁) ,而張泓昊於偵訊證稱其在科丹西公司任職期間為111年9月 1日至112年5月31日,且其在任職公司期間有見過被告幾次 面,而公司並未提供機車供員工使用等語(見偵22297卷第1 11至112頁);林清耆於偵訊證稱其在科丹西公司任職期間 為111年7、8月至該年年底,共做了2、3個月,其並不認識 被告,但有看過被告幾次等語(見偵22297卷第169至170頁 ),是依上開2證人之證述以觀,其2人雖與被告並非熟識, 然均表示曾見過被告幾次,且勾稽上開2證人證述任職及被 告自稱離職時間,足認其3人於111年9月間,應同時任職在 科丹西公司等情,堪以認定,自無上訴意旨所稱證人2人係 被告離職後始到職之情事。又證人2人既與被告曾同時任職 在科丹西公司,原審依上開證人2人之證述認定科丹西公司 並未如告訴人所述有提供機車供員工使用之情事,從而認定 告訴人指訴不可採,核其所認亦無違誤,則檢察官上訴執此 為不利於被告之認定,亦無可採。  ㈣按告訴人之告訴係以使被告受刑事追訴為目的,是其陳述是 否與事實相符,仍應調查其他證據以資審認,必被害情形無 瑕可擊,而就其他方面調查,又與事實相符,始足為判決之 基礎。告訴人於各該指訴時雖指稱被告有侵占本案機車之犯 行,然告訴人指訴被告將本案機車過戶予自己之原因已有前 開前後不一致之瑕疵,且其稱本案機車平日係供員工使用等 語,亦與張泓昊、林清耆之證述不符,是其所為指訴,尚難 憑採。況依卷內相關事證,尚無證據可以補強告訴人之指訴 與事實相符,自不得僅依告訴人之單一指訴而為不利於被告 之認定。檢察官所執前開上訴理由,仍無法為不利於被告之 認定,因此,檢察官之上訴係對原審依職權所為之證據取捨 以及心證裁量,反覆爭執,並未進一步提出其他積極證據以 實其說,上訴意旨所述尚無從推翻原審之認定,其上訴為無 理由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條、第373條,判決如主文。 本案經檢察官江林達到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  20  日          刑事第二庭  審判長法 官 遲中慧                    法 官 黎惠萍                    法 官 張少威 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 曾鈺馨 中  華  民  國  114  年  2   月  20  日 附件: 臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度易字第170號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被   告 黃柏綬 男 (民國00年00月0日生)           身分證統一編號:Z000000000號           住嘉義縣○○鄉○○村0鄰○○00號之10 上列被告因侵占案件,經檢察官提起公訴(112年度偵字第22297 號、第23652號),本院判決如下:   主 文 黃柏綬無罪。   理 由 一、公訴意旨略以:被告黃柏綬前為告訴人郭舜豪擔任負責人之 「科丹西有限公司」(起訴書誤載為柯丹西,本院逕予更正 ,下稱科丹西公司)之員工,於民國112年1月7日17時45分 許前某時,被告在址設桃園市○○區○○路0段000號之科丹西公 司營業處所借用告訴人所有,停放在該處供科丹西公司員工 使用之車牌號碼000-000號普通重型機車(下稱本案機車) ,詎被告取得本案機車之持有後,竟圖為自己不法之所有, 基於侵占之犯意,逕自將本案機車以變易持有為所有之意思 予以侵占入己而不予歸還。嗣於112年1月7日17時45分許, 被告騎乘本案機車行經桃園市中壢區高鐵北路與青埔路1段 之交岔路口附近時,方為警當場查獲並扣得本案機車及鑰匙 。因認被告涉犯刑法第335條第1項之侵占罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實,又 不能證明被告犯罪者,應諭知無罪之判決,刑事訴訟法第15 4條第2項、第301條第1項前段分別定有明文。又認定犯罪事 實所憑之證據,雖不以直接證據為限,間接證據亦包括在內 ,然而無論直接證據或間接證據,其為訴訟上之證明,須於 通常一般之人均不致有所懷疑,而得確信其為真實之程度者 ,始得據為有罪之認定,倘其證明尚未達到此一程度,有合 理之懷疑存在而無從使事實審法院得有罪之確信時,即應由 法院為被告無罪之判決(最高法院76年台上字第4986號判決 意旨參照)。再刑事訴訟法第161條第1項規定:檢察官就被 告犯罪事實,應負舉證責任,並指出證明之方法。因此,檢 察官對於起訴之犯罪事實,應負提出證據及說服之實質舉證 責任。倘其所提出之證據,不足為被告有罪之積極證明,或 其指出證明之方法,無從說服法院以形成被告有罪之心證, 基於無罪推定之原則,自應為被告無罪判決之諭知(最高法 院92年台上字第128號判決意旨參照)。另刑法上之侵占罪 ,須被侵占他人之物,原為行為人所持有,而行為人有易持 有為所有之不法意思並將之據為己有始可構成,如自始即為 行為人自己所有之物,即不生易持有為所有之不法意思,自 不能成立侵占罪。   三、公訴意旨認被告涉有上開罪嫌,主要係以被告於警詢、偵查 中之供述、證人即告訴人郭舜豪於警詢及偵訊時之證述、本 案機車車籍資料及桃園市政府警察局中壢分局青埔派出所搜 索扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領保管單等為據。 四、訊據被告堅詞否認有何侵占之犯行,並辯稱:伊與告訴人係 國中同學,本案機車原係伊所有,告訴人為申請貸款而向伊 商議將本案機車借名登記與告訴人,伊僅係同意告訴人得以 本案機車申請貸款,伊並未將本案機車之所有權實際讓與告 訴人之意思等語。經查:  ㈠本案機車原係被告所有,後於109年10月23日,本案機車之所 有權人改登記為告訴人乙情,業據被告供認在卷(見偵2229 7卷第8-9頁、第59-60頁、第131-132頁,偵23652卷第8-9頁 ),核與告訴人之指述內容(見偵22297卷第57、61頁,偵2 3652卷第36頁)大致相符,復有車輛詳細資料報表、交通部 公路局新竹區監理所中壢監理站113年3月25日竹監單壢一字 第1130086631號函及通訊軟體LINE對話紀錄截圖等(見偵22 297卷第69頁,偵23652卷第31-33頁,易字卷第105頁)在卷 可稽;另告訴人於111年11月8日20時27分許,以本案機車失 竊為由,向轄區派出所報案,後警員於112年1月7日17時45 分許,在桃園市中壢區高鐵北路與青埔路1段之交岔路口附 近,發現被告騎乘本案機車行經該處,因而上前攔查,並當 場扣得本案機車及鑰匙,嗣本案機車及鑰匙均發還與告訴人 等節,亦有桃園市政府警察局中壢分局青埔派出所搜索扣押 筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領保管單、失車-案件基本 資料詳細畫面報表、桃園市政府警察局蘆竹分局南竹派出所 受(處)理案件證明單及現場照片等(見偵23652卷第11-17 頁、第21頁、第39-45頁)附卷為憑,是該等事實,均先堪 以認定。  ㈡被告於警詢時辯稱:伊與告訴人是國中同學,伊退伍後就在 告訴人公司上班,當初因告訴人有辦理車貸之需求,所以伊 才會同意把本案機車過戶予告訴人以辦理車貸,而本案機車 在過戶前、後,均係由伊持有使用,伊只是幫忙而已等語( 見偵22297卷第8-9頁,偵23652卷第8-9頁),後於偵訊時亦 辯以:伊之所以將本案機車過戶予告訴人,係因告訴人表示 有辦理車貸之需求,所以伊才會幫忙,伊沒有把本案機車之 所有權讓與告訴人,且本案機車一直都是伊在使用等語(見 偵22297卷第58-60頁),於本院準備程序及審理時亦辯稱: 伊與告訴人是國中同學,告訴人當初有辦理貸款之需求,所 以伊才會將本案機車過戶予告訴人,但伊並未將本案機車之 所有權讓與告訴人等語(見易字卷第38-39頁、第102-103頁 ),關於本案機車過戶予告訴人之原因,被告所辯之詞前後 一致;復參以證人張泓昊於偵查中係具結證稱:我不知道本 案機車,我在科丹西公司任職時,科丹西公司沒有提供機車 給員工使用等語(見偵23652卷第68頁);證人林清耆則證 述:我在科丹西公司沒有看過本案機車,相關資訊都是告訴 人跟我說的,本案機車遭被告竊取等事宜,均係告訴人跟我 提的等語(見偵23652卷第100頁),顯見本案車輛並未如告 訴人所述般均係放置在科丹西公司以供員工使用(見偵2365 2卷第57頁),反均係由被告自行保管使用;再參酌本案機 車之日常維修、保養亦均係由被告自費為之等節,有維修紀 錄(見易字卷第51-53頁)存卷為憑,若本案機車確係因抵 償債務而過戶予告訴人者,則被告縱因公務而有使用本案機 車之需求,亦無為告訴人維修、保養本案車輛之必要,甚自 掏腰包更換本案機車之零件之可能,則被告上開辯稱其並未 將本案機車之所有權讓與告訴人等語,應非子虛。  ㈢告訴人固稱被告因向其借款未還,經雙方商議後,被告同意 以本案機車抵債而辦理過戶等語(見偵23652卷第57-58頁) 。然告訴人於警詢時先係指稱:被告在工作期間,有欠其一 些錢還不出來,所以被告就將本案機車過戶與其,其後來就 將本案機車放在公司給員工使用等語(見偵23652卷第36頁 ),後於偵訊時則改證稱:被告在公司任職期間,手腳不乾 淨,有時會挪用公款,有積欠其一些款項,所以被告就將本 案機車過戶與其以抵債,之後其將本案機車放在科丹西公司 之工廠供大家使用等語(見偵23652卷第57頁),嗣於本案 審理過程中,再具狀改稱:被告至少積欠其自109年10月26 日起至110年10月26日之房租、押金共新臺幣(下同)53,74 0元及110年至111年之會計費用共225,443元,被告方與告訴 人商議而以本案機車為部分債務之抵償等語(見易字卷第45 頁),並提出欠款明細照片等(見易字卷第49頁)為證,本 院觀諸告訴人所述關於本案機車過戶之原因,被告究係基於 私人間之金錢借貸,抑或係因侵占科丹西公司款項而對告訴 人或對科丹西公司負有損害賠償責任等,告訴人前後所述內 容不一且相互矛盾,且細究告訴人前開所述被告積欠款項之 時間及項目,該等金錢往來之時間除均係發生於000年00月0 0日即本案機車過戶後外,本案機車辦理過戶時,巴圖瓦公 司、科丹西公司等亦均尚未辦理設立登記等情,亦有經濟部 商工登記公示資料查詢服務(見易字卷第77-79頁)附卷可 證,則告訴人指稱被告係因積欠債務或挪用公款,而將本案 機車辦理過戶乙情,已難憑採。況參酌前開欠款明細照片之 拍攝時間係於111年10月5日,其上除載有被告積欠告訴人99 5,196元外,同時亦逐一記載被告已共給付912,030元,依上 開被告與告訴人整理之欠款明細,若被告確有積欠告訴人債 務,且係以本案機車以抵償部分欠款者,則被告或告訴人亦 理應在該等欠款明細上載明清償何筆債務、多少債務額等, 以明確雙方之權利義務內容,惟其中卻無任何關於被告過戶 本案機車以抵銷何等債務之紀錄,益徵告訴人指稱被告過戶 本案機車係用以抵銷積欠之債務等語,洵屬無據,不足憑採 。 五、綜上所述,本案公訴意旨所提出之證據,就本案機車是否為 告訴人所有,被告是否有易持有為所有之不法主觀犯意等節 ,仍有合理懷疑存在,尚未達通常一般之人均不致有所懷疑 ,而得確信其為真實之程度。此外,卷內復無其他積極證據 足資證明被告確有公訴意旨所指侵占犯行,揆諸首揭說明, 被告犯罪即屬不能證明,爰應為無罪之諭知。 據上論斷,應依刑事訴訟法第301條第1項,判決如主文。 本案經檢察官盧奕勲提起公訴,檢察官翟恆威到庭執行職務。  中  華  民  國  113  年  7   月  15  日          刑事第十七庭  審判長法 官 劉得為                     法 官 林欣儒                     法 官 顏嘉漢

2025-02-20

TPHM-113-上易-1981-20250220-1

上訴
臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5042號 上 訴 人 即 被 告 黃敬喆 選任辯護人 黃冠瑋律師 上列上訴人因詐欺等案件,不服臺灣新北地方法院112年度金訴 字第366號、第367號、113年度金訴字第317號,中華民國113年6 月25日第一審判決(起訴案號:臺灣新北地方檢察署111年度偵 字第47062號;追加起訴案號:臺灣新北地方檢察署112年度偵字 第12052號、113年度偵字第3236號;移送併辦案號:臺灣新北地 方檢察署112年度偵字第647號、第2443號、第11721號、第17344 號、第20096號、第25511號、第26215號、第39421號、第58501 號),提起上訴,本院判決如下:   主 文 原判決關於刑之部分撤銷。 黃敬喆各處如本判決附表1「本院宣告刑」欄所示之刑。應執行 有期徒刑貳年。緩刑伍年,緩刑期間付保護管束,及應履行如本 判決附表2所示事項,並應於本判決確定之日起肆年內,向檢察 官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益 目的之機構或團體提供捌拾小時之義務勞務,暨接受拾小時之法 治教育。   事實及理由 壹、本院審理範圍部分: 一、本案檢察官並未提起上訴,僅上訴人即被告黃敬喆提起上訴 ,並於本院明示僅針對科刑部分提起上訴(見本院卷第154 至155頁、第284頁),是依刑事訴訟法第348條第3項規定, 本院僅就原判決關於科刑部分為審理,原判決關於事實、所 犯罪名及沒收之認定等部分均已確定,而不在本院審理範圍 ,連同認定犯罪事實所憑之證據、理由及論罪法條,均援用 原判決之記載。 二、被告行為後,洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文,自 同年8月2日起施行,將修正前第14條之條次變更為第19條, 新法復就洗錢之財物或財產上利益是否達1億元以上,區分 不同刑度;另詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公 布,自同年8月2日起施行,並針對詐欺獲取之財物或利益達 500萬元以上、1億元以上,或犯刑法第339條之4第1項第2款 之罪並犯同條第1、3、4款之一、在中華民國領域外以供詐 欺犯罪所用之設備,對於中華民國領域內之人犯之等,增訂 特殊加重詐欺取財罪,本案原判決有關罪名之認定,非在本 院審理範圍,如前所述,本院自無庸贅予就被告所犯罪名部 分之新舊法進行比較(詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法 有關自白減刑規定增訂、修正部分之新舊法比較適用,詳後 述),附此敘明。  貳、援用原判決認定之事實與罪名: 一、被告明知三人以上、以實施詐術為手段,具持續性及牟利性 之有結構性詐欺集團犯罪組織常以人頭帳戶大量收取詐欺款 項,若提供其自己名下金融帳戶,將遭詐欺集團用以收取被 害民眾匯入詐欺款項,若復代為提領帳戶內款項,係以迂迴 隱密方式轉移所提款項,製造資金在金融機構移動紀錄軌跡 之斷點,以掩飾資金來源及去向等情,竟仍基於參與犯罪組 織之犯意,另與姓名、年籍資料不詳之詐欺集團成員多人, 共同意圖為自己或他人不法之所有,基於三人以上詐欺取財 、掩飾及隱匿特定犯罪所得之來源及去向之洗錢犯意聯絡, 於民國111年6月12日晚間某時,在新北市新莊區某不詳地點 ,將其所申設之中國信託商業銀行(下稱中信銀行)中和分 行帳號000-000000000000號帳戶之網路銀行帳號暨密碼交付 予該詐欺集團不詳成員,並同意擔任俗稱「提款車手」,負 責提領匯入該等帳戶內之款項並轉交上手之工作,而參與該 詐欺集團犯罪組織。該詐欺集團成員即另於如原判決附表所 示時間,以如原判決附表所示之方式,對如原判決附表所示 黃賢良、郭怡萱、張芳綺、廖容妙、張秀珠、張清雲、林榮 茂、楊雪娥、王秀鳳、黃政銘、林美蓉、黃佩儀、陳詩祥、 呂雅玲、鄭妍鈴、徐宏芳等16人(下稱黃賢良等16人)施用 詐術,使黃賢良等16人陷於錯誤,依指示於如原判決附表之 時間,匯款如原判決附表所示款項至黃敬喆上開中信銀行帳 戶;黃敬喆則依該集團指示,於如原判決附表所示提領時、 地,提領如原判決附表所示款項,並於提領後當場轉交該集 團不詳上游成員,以此方式詐欺取財,並將犯罪所得以現金 型態轉移,藉此製造金流之斷點,使偵查機關難以追查勾稽 帳戶金流及贓款來源、去向。 二、原判決認定被告,就如原判決附表編號1部分,係犯刑法第3 39條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正前洗 錢防制法第14條第1項之洗錢罪、組織犯罪防制條例第3條第 1項後段之參與犯罪組織罪,就如原判決附表編號2至16部分 ,均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取 財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪,均依刑法 第55條規定,從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷(共16 罪)。 三、關於刑之減輕事由:  ㈠本案適用詐欺犯罪危害防制條例第47條之說明:   被告行為後,新增訂詐欺犯罪危害防制條例,其中第47條規 定「犯詐欺犯罪,在偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪所 得,自動繳交其犯罪所得者,減輕其刑;並因而使司法警察 機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得,或查獲發起、主持、 操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者,減輕或免除其刑。」此偵 審自白減刑之規定,為被告行為時所無,其於偵查、原審及 本院均自白犯罪(見臺灣新北地方檢察署【下稱新北地檢署 】111年度偵字第47062號卷第9至12頁,新北地檢署112年度 偵字第2443號卷第9至11頁,新北地檢署112年度偵字第1205 2號卷第9至12頁反面,原審卷第385頁,本院卷第155頁、第 294頁),且其自承因本案受有新臺幣5萬元之報酬(見原審 卷第199頁、第382頁),並已於本院自動繳交,有本院收據 在卷可參(見本院卷第297頁),是新增訂之詐欺犯罪危害 防制條例第47條前段對被告顯然較為有利,依刑法第2條第1 項但書規定,就被告所犯三人以上共同詐欺取財罪,均應依 詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。  ㈡被告自白洗錢犯行,應於量刑時作為有利於其量刑參考因子 :  ⒈被告上開行為後,洗錢防制法第16條於112年6月14日修正公 布,於同年月16日起施行,嗣於113年7月31日全文修正公布 ,於同年8月2日起施行,上開條文則移列第23條,112年6月 14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定「犯前2條之罪,在 偵查或審判中自白者,減輕其刑」,112年6月14日修正後同 條項則規定「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者 ,減輕其刑」,113年7月31日第23條第3項則修正為「犯前4 條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,如有所得並自動繳 交全部所得財物者,減輕其刑;並因而使司法警察機關或檢 察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益,或查獲其他正 犯或共犯者,減輕或免除其刑」,依修正後法條之文義,參 酌112年6月14日修正之立法說明,足見二次修正後之規定均 必須於歷次審判中均自白始得減輕,113年7月31日修正部分 復增列繳交犯罪所得之條件。本件被告於偵查、原審及本院 審理中均自白犯行,並於本院繳回犯罪所得,業如前述,是 上開修正前、後之規定就本件均得以適用,亦即二次修正後 之規定對被告均未較有利,依刑法第2條第1項前段規定,應 適用被告行為時即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第 2項之規定。  ⒉被告於偵查、原審及本院均坦承洗錢犯行,依112年6月14日 修正前洗錢防制法第16條第2項,原均應減輕其刑,惟被告 所犯洗錢罪屬想像競合犯中之輕罪,故就其此部分想像競合 輕罪得減刑部分,依上開說明,於依刑法第57條量刑時一併 衡酌上開減輕其刑事由。  ㈢被告就如原判決附表編號1部分,自白參與犯罪組織犯行,應 於量刑時作為有利於其量刑參考因子:  ⒈被告行為後,組織犯罪防制條例第8條第1項規定於112年5月2 4日修正公布,並於同年月26日起施行,關於自白減刑之要 件,由「偵查及審判中均自白」修正為「偵查及歷次審判中 均自白」,本案被告於偵查、原審及本院均自白參與犯罪組 織犯行,經新舊法比較結果,修正後規定並未較有利於被告 ,依刑法第2條第1項前段規定,應適用其行為時即修正前之 同條例第8條第1項之規定。  ⒉被告於偵訊及歷次審判中均自白參與犯罪組織犯行,業如前 述,其所為如原判決附表編號1部分犯行,原應依修正前組 織犯罪防制條例第8條第1項後段減輕其刑,惟被告所犯參與 犯罪組織罪屬想像競合犯中之輕罪,故就其此部分想像競合 輕罪得減刑部分,依上開說明,於依刑法第57條量刑時一併 衡酌上開減輕其刑事由。 四、撤銷改判之理由:  ㈠原審審理後,認被告犯詐欺取財、洗錢、參與犯罪組織等罪 事證明確而予以科刑,固非無見。惟被告行為後,新增訂詐 欺犯罪危害防制條例,而被告上訴後已繳回犯罪所得,原審 未及適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑之規定,且 就如原判決附表編號1部分,亦未衡酌被告合於修正前組織 犯罪防制條例第8條第1項後段減輕其刑之事由,均有未恰。 被告上訴指摘原判決量刑過重,為有理由,自應由本院就原 判決關於被告刑之部分(各罪宣告刑及應執行刑)均予以撤 銷改判。 ㈡爰以行為人責任為基礎,審酌被告於行為時,正值青壯,竟 不思循正當途徑獲取財物,參與本案詐欺集團後,以如原判 決認定事實所述方式參與本案犯罪之分工,擔任車手之工作 ,雖非居於集團組織之核心、主導地位,然考量國內詐騙案 件猖獗,集團分工的詐欺手段,經常導致受害者難以勝數、 受騙金額亦相當可觀,實際影響的不僅是受害者個人財產法 益,受害者周遭生活的一切包含家庭關係、工作動力、身心 健康等,乃至整體金融交易秩序、司法追訴負擔,都因此受 有劇烈波及,最終反由社會大眾承擔集團詐欺案件之各項後 續成本,在此背景下,被告雖非直接參與詐騙被害者之工作 ,然仍不宜予寬貸,惟念被告於偵查及歷次審理時均坦承犯 行,就如原判決編號1至16所示犯行,均符合112年6月14日 修正前洗錢防制法第16條第2項自白減刑、如原判決編號1所 示犯行符合修正前組織犯罪防制條例第8條第1項後段自白減 刑,並於本院與到庭之告訴人或被害人達成和解(即張清雲 之繼承人【林麗華、張瓊文、張育銘、張慈玲】、黃政銘、 黃佩儀、呂雅玲,見本院卷第141至144頁之本院113年度附 民字第1955號、第1956號和解筆錄),並遵期履行中(相關 匯款紀錄,參本院卷第243至244頁、第269至270頁)之犯後 態度,兼衡其於本案前並無前科之素行、犯罪動機、目的、 手段、參與分工情形、自述之智識程度及家庭經濟狀況(高 職畢業、目前擔任uber司機,月收入約5至6萬元、已婚、需 扶養配偶及1名未成年子女,見本院卷第295頁)等一切情狀 ,分別量處如本判決附表1「本院宣告刑」欄所示之刑,另 審酌被告各次犯罪手法雷同,且犯罪時間相近,如以實質累 加之方式定應執行刑,其處罰之刑度顯將超過其行為之不法 內涵,應綜合考量所犯數罪犯罪類型、侵害法益、各別刑罰 規範之目的、輕重罪間體系之平衡、整體犯罪非難評價、各 罪彼此間之關聯性(例如:數罪犯罪時間、空間、各行為所 侵害法益之專屬性或同一性)、罪數所反映被告之人格特性 與犯罪傾向、數罪對法益侵害之加重效應及刑罰之內部界限 、對被告施以矯正之必要性,定其應執行如主文第2項所示 之刑,以符合罪刑相當及比例原則,實現刑罰權之公平正義 。 ㈢緩刑之宣告:   被告於本院宣判前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告 ,此有本院被告前案紀錄表存卷可考(見本院卷第277至279 頁),被告因一時失慮致罹刑典,然於偵訊及歷次審理中均 能面對己錯,坦承犯行,並於考量其於本院目前依約履行和 解契約,以彌補告訴人所受損害,本院衡酌被告犯後確有知 所悔悟與盡力填補告訴人所受損害之具體表現,其歷經此次 偵審程序,當能知所警惕而無再犯之虞,因認被告所受刑之 宣告,以暫不執行為適當,爰依刑法第74條第1項第2款之規 定,併予宣告緩刑5年,以啟自新;另為確保其能如期履行 和解之內容,依同法第74條第2項第3款規定,命其應履行如 本判決附表2所示和解之內容;且考量為防止其再犯暨使其 確實知所警惕,並深刻瞭解法律規定及守法之重要性,本院 認尚有課予一定負擔之必要,爰依刑法第74條第2項第5款、 第8款規定命其應於本判決確定之日起4年內向檢察官指定之 政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的 之機構或團體完成80小時之義務勞務,及接受10小時之法治 教育,併依刑法第93條第1項第2款規定諭知於緩刑期間付保 護管束。 據上論斷,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段、第373條,判決如主文。 本案經檢察官江林達到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  20  日          刑事第二庭  審判長法 官 遲中慧                    法 官 黎惠萍                    法 官 張少威 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 曾鈺馨 中  華  民  國  114  年  2   月  20  日 附錄:本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條: 有第二條各款所列洗錢行為者,處七年以下有期徒刑,併科新臺 幣五百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。  組織犯罪防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者,處3年以上10年以下有期 徒刑,得併科新臺幣1億元以下罰金;參與者,處6月以上5年以 下有期徒刑,得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者,得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法,明示或暗示其為犯罪組織之成 員,或與犯罪組織或其成員有關聯,而要求他人為下列行為之一 者,處3年以下有期徒刑,得併科新臺幣3百萬元以下罰金: 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織,不以現存者為必要。 以第2項之行為,為下列行為之一者,亦同: 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上,已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。 第2項、前項第1款之未遂犯罰之。 附表1: 編號 告訴人 (被害人) 原審宣告刑 本院宣告刑 1 黃賢良 黃敬喆處有期徒刑壹年肆月。 黃敬喆處有期徒刑壹年參月。 2 郭怡萱 黃敬喆處有期徒刑壹年貳月。 黃敬喆處有期徒刑壹年壹月。 3 張芳綺 黃敬喆處有期徒刑壹年參月。 黃敬喆處有期徒刑壹年貳月。 4 廖容妙 黃敬喆處有期徒刑壹年伍月。 黃敬喆處有期徒刑壹年肆月。 5 張秀珠 黃敬喆處有期徒刑壹年貳月。 黃敬喆處有期徒刑壹年壹月。 6 張清雲 黃敬喆處有期徒刑壹年參月。 黃敬喆處有期徒刑壹年貳月。 7 林榮茂 黃敬喆處有期徒刑壹年貳月。 黃敬喆處有期徒刑壹年壹月。 8 楊雪娥 黃敬喆處有期徒刑壹年貳月。 黃敬喆處有期徒刑壹年壹月。 9 王秀鳳 黃敬喆處有期徒刑壹年參月。 黃敬喆處有期徒刑壹年貳月。 10 黃政銘 黃敬喆處有期徒刑壹年參月。 黃敬喆處有期徒刑壹年貳月。 11 林美蓉 黃敬喆處有期徒刑壹年貳月。 黃敬喆處有期徒刑壹年壹月。 12 黃佩儀 黃敬喆處有期徒刑壹年貳月。 黃敬喆處有期徒刑壹年壹月。 13 陳詩祥 黃敬喆處有期徒刑壹年貳月。 黃敬喆處有期徒刑壹年壹月。 14 呂雅玲 黃敬喆處有期徒刑壹年貳月。 黃敬喆處有期徒刑壹年壹月。 15 鄭妍鈴 黃敬喆處有期徒刑壹年參月。 黃敬喆處有期徒刑壹年貳月。 16 徐宏芳 黃敬喆處有期徒刑壹年肆月。 黃敬喆處有期徒刑壹年參月。 附表2: 一、被告應給付林麗華、張瓊文、張育銘、張慈玲共新臺幣(下同)240,000元整。 二、前項給付金額之給付方式:自113年11月起,按月於每月15日前,給付2,000元,至全部清償完畢為止,如一期不按時履行,視為全部到期。以上付款由被告按期匯入林麗華指定帳戶:鳳山一甲郵局,帳號:00000000000000。 一、被告應給付告訴人黃政銘200,000元整。 二、前項給付金額之給付方式:自113年11月起,按月於每月15日前,給付2,000元,至全部清償完畢為止,如一期不按時履行,視為全部到期。以上付款由被告按期匯入告訴人黃政銘指定帳戶:中國信託銀行中崙分行,帳號:000000000000。 一、被告應給付告訴人黃佩儀151,000元整。 二、前項給付金額之給付方式:自113年11月起,按月於每月15日前,給付1,000元,至全部清償完畢為止,如一期不按時履行,視為全部到期。以上付款由被告按期匯入告訴人黃佩儀指定帳戶:國泰世華銀行中正分行,帳號:000000000000。 一、被告應給付告訴人呂雅玲60,000元整。 二、前項給付金額之給付方式:  ㈠自113年11月15日前給付30,000元。  ㈡自113年12月起,按月於每月15日前,給付1,000元,至全部清償完畢為止,如一期不按時履行,視為全部到期。  ㈢以上付款由被告按期匯入告訴人呂雅玲指定帳戶:中國信託銀行中和分行,帳號:000000000000。

2025-02-20

TPHM-113-上訴-5042-20250220-1

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臺灣高等法院

竊盜

臺灣高等法院刑事判決 113年度上易字第2305號 上 訴 人 即 被 告 藍春生 上列上訴人因竊盜案件,不服臺灣桃園地方法院112年度易字第7 61號,中華民國113年10月17日第一審判決(起訴案號:臺灣桃 園地方檢察署112年度偵字第9793號),提起上訴,本院判決如 下:   主 文 原判決關於刑之部分撤銷。 藍春生處有期徒刑陸月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日 。緩刑貳年,並應自本判決確定之日起陸個月內向公庫支付新臺 幣伍萬元。   事實及理由 壹、本院審判之範圍:   本案僅上訴人即被告藍春生提起上訴,檢察官並未上訴,被 告於本院審理時明示僅就原判決刑之部分提起上訴,對於原 審認定之犯罪事實、罪名及沒收均不上訴等語(本院卷第45 、78頁),是本案上訴之效力及其範圍應依刑事訴訟法第34 8條第3項規定以為判斷,而僅限於原判決關於被告所處之刑 ,不及於其犯罪事實、所犯法條(罪名)及沒收部分,惟本 院就科刑審理之依據,均援用原判決之事實、證據及理由, 合先敘明。 貳、援用原判決認定之事實與罪名: 一、藍春生意圖為自己不法之所有,基於攜帶兇器竊盜之犯意, 於民國112年1月1日10時30分許,騎乘車牌號碼000-000號普 通重型機車前往已由交通部民用航空局(下稱航空局)所徵 收之桃園市○○區○○路0段000號前(由良福保全股份有限公司 管領中,下稱本案地點),持塑膠盒、封箱膠帶、黑色塑膠 袋及客觀上足以對人之生命、身體、安全構成威脅而具有危 險性,可供兇器使用之圓鍬1支,竊取種植在該處之黑松樹 、杜鵑樹各1棵(下合稱本案樹木),得手後,將之綑綁在 上開機車後座時,遭巡邏警員當場查獲,並扣得上開圓鍬1 支。 二、核被告所為,係犯刑法第321條第1項第3款之攜帶兇器竊盜 罪。被告基於同一犯意,於密接時、地,接續竊取黑松樹、 杜鵑樹之行為,各行為之獨立性極為薄弱,依一般社會健全 觀念,難以強行分開,在刑法評價上,應視為數個舉動之接 續施行,論以接續犯之一罪。 參、撤銷改判之理由:     原審認被告犯行事證明確,予以論罪科刑,固非無見。惟刑 法第57條第10款所規定之「犯罪後之態度」為法院科刑時應 審酌事項之一,行為人犯後是否坦承其所犯過錯,攸關於法 院判決量刑之審酌,應列為有利之科刑因子考量。查被告雖 於偵查、原審否認犯行,惟上訴後,已於本院審理時坦承犯 行,為認罪之陳述(本院卷第45、78、81頁),堪認其犯後 態度已有正向轉變,非無悔悟之心,原審未及審酌上情,尚 有未恰。是被告上訴請求從輕量刑,為有理由,自應由本院 將原判決關於對被告所處刑之部分予以撤銷改判。 肆、科刑:     爰以行為人之責任為基礎,審酌被告不思以正當途徑獲取所 需,竊取他人管領之樹木,欠缺對他人財產權之尊重,所為 實值非難。惟念及其於本院審理時坦承犯行,犯後態度尚可 ,所竊取之本案樹木業已返還管領人,兼衡其素行、犯罪之 動機、目的、手段、犯罪情節、竊得財物之價直,暨其自陳 國中肄業之智識程度、目前從事期貨,家中有太太、兒子, 兒子已成年等之生活及家庭經濟狀況(本院卷第81頁)等一 切情狀,量處如主文第2項所示之刑,並諭知易科罰金之折 算標準。 伍、緩刑之宣告:     被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,有本院被 告前案紀錄表可稽(本院卷第27頁),本案被告竊得樹木後 ,旋遭巡邏警員查獲,復已返還管領人,且於本院審理中終 能坦認犯行,堪認其因一時失慮致罹刑章,經此偵審程序, 應知所警惕,信無再犯之虞,本院綜合各情,認對其所宣告 之刑,以暫不執行為適當,爰依刑法第74條第1項第1款規定 ,併予宣告緩刑2年,以啟自新。另為督促被告確實知所警 惕改過自新,並有正確之法治觀念,本院認尚有賦予一定負 擔之必要,爰依刑法第74條第2項第4款規定,諭知被告應自 判決確定之日起6個月內向公庫支付5萬元,以為惕勵。倘被 告違反本院諭知之上開負擔而情節重大,足認原宣告之緩刑 難收其預期效果,而有執行刑罰之必要者,檢察官得聲請撤 銷緩刑之宣告,附此敘明。    據上論斷,應依刑事訴訟法第373條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官曾文鐘到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日          刑事第二庭  審判長法 官 顧正德                    法 官 張少威                    法 官 施育傑 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 莊佳鈴 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日 附錄:本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第321條 犯前條第1項、第2項之罪而有下列情形之一者,處6月以上5年以 下有期徒刑,得併科50萬元以下罰金: 一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。 二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。 三、攜帶兇器而犯之。 四、結夥三人以上而犯之。 五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。 六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、 車、航空機內而犯之。 前項之未遂犯罰之。

2025-02-19

TPHM-113-上易-2305-20250219-1

上易
臺灣高等法院

醫療法等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上易字第2261號 上 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 房艾潔 選任辯護人 蘇怡文律師 上列上訴人因被告違反醫療法等案件,不服臺灣桃園地方法院11 2年度易字第1150號,中華民國113年10月4日第一審判決(起訴 案號:臺灣桃園地方檢察署112年度偵續字第121號),提起上訴 ,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   事 實 一、房艾潔前為址設桃園市○○區○○路000號之中正耳鼻喉科診所 (下稱本案診所)員工,邱信謀為本案診所負責人,雙方有 感情、金錢糾紛,房艾潔竟心生不滿,於民國111年4月11日 上午10時36分許,基於強制之犯意,持擴音器在本案診所走 廊,持續播放錄有「邱信謀你自己跟我說你要離婚,後來你 不離婚了,我也尊重你,但是你不應該帶你太太出來欺負我 」等內容之錄音,時間長達5分鐘。於同日上午10時41分許 ,在本案診所診間內,承上開犯意,接續對邱信謀恫稱:「 我長得這麼顯眼,我要是站在門口這樣廣播,你這還要做生 意嗎?我只要這樣全部的人都看我」、「你快點寫一寫就沒 事」、「我不能讓你身不由己嗎?」、「我現在就跟你講該 怎麼做,就看你要不要做,你就打電話、寫切結書,以後大 家相安無事」等語,以此加害財產之事,脅迫邱信謀簽立「 不追討835萬元」等內容之切結書(下稱本案切結書),而 行無義務之事。 二、案經邱信謀訴由臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 壹、本院審理之範圍:   原審判決後,被告未上訴,檢察官對於原審判決有罪部分及 不另為無罪諭知部分均提起上訴(本院卷第48頁)。是本院 審理之範圍,為原審判決之全部,合先敘明。 貳、證據能力:   檢察官、被告房艾潔及其辯護人就本判決所引用之各該被告 以外之人於審判外陳述,迄至言詞辯論終結,均未主張有刑 事訴訟法第159條第1項不得為證據之情形(本院卷第50、14 4至145頁),本院審酌該等證據作成時,核無違法取證或其 他瑕疵,認為以之作為本案之證據屬適當,依刑事訴訟法第 159條之5規定,自有證據能力。至其餘所引認定被告犯罪事 實之非供述證據,並無證據證明係公務員違背法定程序所取 得,依同法第158條之4規定反面解釋,亦具證據能力。 參、認定犯罪事實之證據及理由:   訊據被告固坦承有持擴音器在本案診所走廊上播放前揭錄音 ,後進入診間以前述言語要求告訴人邱信謀於空白紙上簽立 本案切結書等情,惟矢口否認有何強制犯行,辯稱(含辯護 意旨):被告之行為沒有達到妨害告訴人意思決定自由,而 發生強制作用之程度,至多僅係違反社會秩序維護法第68條 妨害秩序云云(本院卷第48頁)。經查: 一、被告有於111年4月11日上午10時36分許,持擴音器在本案診 所走廊上播放錄有「邱信謀你自己跟我說你要離婚,後來你 不離婚了,我也尊重你,但是你不應該帶你太太出來欺負我 」等內容,而後進入診間復對告訴人稱:「我長得這麼顯眼 ,我要是站在門口這樣廣播,你這還要做生意嗎?我只要這 樣全部的人都看我」、「你快點寫一寫就沒事」、「我不能 讓你身不由己嗎?」、「我現在就跟你講該怎麼做,就看你 要不要做,你就打電話、寫切結書,以後大家相安無事」等 語,要求告訴人簽立本案切結書等事實,業據被告於偵查、 原審及本院審理時供認不諱(112年度偵續字第121號卷〈下 稱偵續卷〉第153至157頁,原審卷第39至40、407至408頁, 本院卷第48至49、150頁),並據證人即告訴人邱信謀於偵 訊及原審審理(偵續卷第79至81頁,原審卷第42頁)、證人 即本案診所護理師紀妃貞於偵訊(偵續卷第125至129頁)、 證人即就診病患陳安然於偵訊(偵續卷第147至151頁)證述 在卷,且有監視器錄影畫面截圖在卷可參(偵續卷第83至10 2頁),並有原審勘驗診所監視錄影畫面之勘驗筆錄在卷可 佐(原審卷第369至389頁),此部分事實,首堪認定。 二、按刑法第304 條之強制罪,係以強暴、脅迫使人行無義務之 事或妨害人行使權利為其構成要件。所稱「脅迫」,則指以 加害生命、身體、自由、名譽、財物之不法為目的之意思, 通知對方足使其生恐怖之心之一切行為而言,且祇以所用之 手段足以妨害他人行使權利,或足使他人行無義務之事為已 足,並非以被害人之自由完全受其壓制為必要。查被告於案 發時先持擴音器在本案診所走廊上播放錄有上開感情私事內 容之錄音長達5分鐘,復進入診間內對告訴人稱:「我要是 站在門口這樣廣播,你這還要做生意嗎?」、「快點寫一寫 」、「我現在就跟你講該怎麼做,就看你要不要做,你就打 電話、寫切結書,以後大家相安無事」等,可知被告係對告 訴人處理婚姻感情之事表達不滿,並稱如告訴人不依其要求 簽立本案切結書,放棄追討已贈與給其之財產,將繼續在診 所廣播、讓其無法做生意。衡諸常情,診所如發生他人持擴 音器反覆播放醫生感情隱私之事項,確影響病患就醫之意願 ,進而影響診所之經營、造成財產損失。而告訴人於偵訊證 稱:告訴人的行為讓我感到恐懼等語(偵續卷第80頁),且 觀諸原審勘驗筆錄(原審卷第379至388頁),告訴人並因而 簽立本案切結書。綜此,足認被告在診間內所為前揭言論, 已使告訴人感到心理上之強制,足以妨害意思決定自由,自 屬以「脅迫」方式為強制行為。辯護意旨稱被告之行為沒有 達到妨害告訴人意思決定自由之程度云云,難認可採。 三、綜上所述,被告前揭所辯,顯係卸責之詞,均不足採,本案 事證明確,其犯行堪以認定,應依法論科。 肆、論罪: 一、核被告所為,係犯刑法第304條之強制罪。 二、按刑法第305條之恐嚇危害安全罪,係指單純以將來加害生 命、身體、自由、名譽、財產之事,恐嚇他人致生危害於安 全者而言,如對於他人之生命、身體等,以現實之強暴、脅 迫手段加以危害要挾,使人行無義務之事或妨害人行使權利 ,即應構成刑法第304條之強制罪,縱有恐嚇行為,亦僅屬 犯強制罪之手段,無更論以恐嚇危害安全罪之餘地(最高法 院84年台非字第194號判決要旨參照)。本件被告以前揭脅 迫手段,使人行無義務之事,起訴意旨認應另論以刑法第   305條之恐嚇危害安全罪,容有誤會。 三、被告於密切接近之時間,持續脅迫告訴人行無義務之事,侵 害同一法益,各行為之獨立性極為薄弱,且係基於單一犯罪 目的而為,依一般社會健全觀念,難以強行分別,應視為數 個舉動之接續施行,合為包括之一行為予以評價,論以接續 犯之一罪。 四、不另為無罪諭知部分:  ㈠公訴意旨略以:被告於前揭時、地,以上開錄音廣播、言詞 脅迫告訴人簽立本案切結書之行為,妨害告訴人執行醫療業 務,亦涉犯醫療法第106條第3項之妨害醫事人員執行醫療業 務罪嫌。  ㈡訊據被告堅決否認有何違反醫療法犯行,辯稱:被告播放擴 音器時告訴人正在看診,之後告訴人也完成看診,並沒有中 斷,至後續被告進入診間後之行為,當時告訴人並未看診, 被告之行為沒有妨礙被告醫療行為之進行,不構成醫療法第 106條第3項之罪等語。查:  1.按醫療法第106條第3項之妨害醫事人員執行醫療業務罪,以 對於醫事人員或緊急醫療救護人員以強暴、脅迫、恐嚇或其 他非法之方法,妨害其執行醫療或救護業務者,為其構成要 件。考其立法目的,係為維護醫療環境與醫事人員執業安全 ,期能改善醫病關係。故該條既於刑法傷害罪、強制罪、恐 嚇危害安全罪等外,就行為客體(醫事人員、緊急醫療救護 人員)、行為結果(妨害執行醫療或救護業務)之構成要件 予以特別規定,可推知該條所保護之法益,除保障醫護人員 執行業務時身體與意思決定自由之個人法益外,應併同保障 醫療現場受醫療或救護病人之生命、身體或健康安全。再者 ,刑法上以「妨害」等文字做為結果之構成要件,可認係採 「實害犯」之立法模式,是倘行為人行為當時,醫事人員或 緊急醫療救護人員並未在執行醫療或救護業務,既未造成妨 害執行醫療或救護業務之實害結果,且本罪並不處罰未遂犯 ,自與本罪之構成要件不該當。  2.依原審勘驗案發當日診所診間之監視畫面內容,顯示10時36 分12秒時監視器範圍外傳來擴音器播放之錄音,當時告訴人 正在診間內對A男、B女看診,嗣B女於10時40分44秒先走出 診間,A男則於10時41分08秒時走出診間,告訴人隨即走出 診間走到被告身邊。10時41分11秒被告看到告訴人後,關掉 擴音器。10時41分41秒被告進入診間,雙方開始對話,此時 現場僅有被告與告訴人二人,直至11時7分30秒被告離開診 間,有原審勘驗筆錄、診間監視器畫面在卷可參(偵續卷第 84至102頁,原審卷第375至389頁),可見被告播放擴音器 錄音時,告訴人固正對A男、B女看診,然所播放之錄音內容 僅係對告訴人處理感情表達不滿,並無任何「強暴」、「脅 迫」之不法意涵,且被告聽聞錄音內容後仍繼續為A男、B女 看診,直到結束,難認有因此妨害其執行醫療業務之實害結 果。又被告係在病患A男、B女看完診離開診間後,方進入診 間與告訴人對話、脅迫告訴人簽署本案切結書,迄至被告離 開診間前,均無其他病患正在診間就診,無從認被告為脅迫 行為時,告訴人正對病人執行醫療業務,難認被告主觀上有 何妨害告訴人執行醫療業務之犯意,及客觀上有妨害執行醫 療業務之結果。是檢察官此部分起訴事實不能證明,本應為 無罪之諭知,惟此部分若成立犯罪,因與前開有罪之強制罪 部分,有實質上一罪關係,爰不另為無罪之諭知。 伍、駁回上訴之理由: 一、檢察官上訴意旨略以:㈠被告在本案診所前使用擴音器製造 喧鬧或製造騷動之脅迫手段,強逼告訴人簽署本案切結書進 而拋棄民事法贈與物返還請求權,係迫令告訴人無端承認對 被告無債權存在而出具「切結書」,足認被告有恐嚇得利罪 之犯行,原審僅論以強制罪,認事用法難認妥適。㈡醫療法 第106條第3項,屬公共危險罪之立法體例,目的在保護社會 大眾之就醫權。本案被告脅迫要求告訴人作成本案切結書, 告訴人在僵持超過23分鐘後,將寫好之切結書交給被告,已 對正在執行醫療職務之告訴人造成不當干擾,並有害當下不 特定需求醫療資源者之權益,原審就此部分為不另為無罪諭 知,亦有未當等語。 二、經查:  ㈠按刑法第346條第2項恐嚇得利罪,應以行為人主觀上出自為 自己或第三人不法利益之意圖,及客觀上以恐嚇方法自本人 或第三人處取得不法利益,為其構成要件。又刑事法關於財 產犯罪所定「不法利益意圖」之意思條件,係指欠缺適法權 源,仍圖自本人及第三人處取得不法之利益,包括取得債權 、免除債務、延期履行債務或提供勞務等財物以外之財產上 不法利益而言。有關本案被告脅迫告訴人簽署本案切結書之 原因,被告於原審稱:因我與告訴人交往時,告訴人贈與我 800多萬元,之前告訴人卻提告要求返還,當時我認為那筆 錢是告訴人交往中贈與給我,為什麼可以要回去,我才要求 告訴人寫切結書等語(原審卷第407至409頁),就此,告訴 人並不否認確有要被告返還800多萬元等語(偵續卷第79頁 ),本院審酌原審勘驗案發當日9時55分許起診所之會議室 監視錄影畫面(原審卷第369至372頁),被告與告訴人間確 有親密之肢體接觸;10時36分許被告播放之擴音器內容,亦 表達不滿告訴人處理感情之方式;隨後被告與告訴人間於診 間之對話內容,被告稱:「我現在跟你談是我跟你談戀愛, 你說妳要離婚,我才跟妳在一起的欸,....如果我會面對她 的話,我不會跟妳玩在一起」、「你跟我說妳要離婚,最後 也沒離啊。我就老實誠實跟你講,沒有騙你欸」等語,告訴 人並未予以澄清反駁(本院卷第379頁),可認被告與告訴 人間應有感情糾紛存在無訛。則被告辯稱其對於雙方於交往 期間告訴人所交付之金錢,主觀認為係贈與而屬適法取得, 尚非全然無據。是被告對於告訴人嗣後追討返還乙事,要求 告訴人簽立切結書不予追討,其主觀上是否確有不法所有之 意圖,即容有疑義,基於「罪疑惟輕」原則,難認被告主觀 上有為自己不法利益之意圖,而以恐嚇得利罪相繩。  ㈡醫療法第106條第3項,屬實害犯之立法體例,已如前述,應 具體個案判斷有無妨害執行醫療或救護業務之實害結果,然 依卷內事證,被告對告訴人脅迫簽立本案切結書時,診間並 無病人,難認告訴人正對病人執行醫療業務。檢察官復未能 舉證證明被告之行為,有何因此妨害告訴人對何病人執行醫 療業務之情形,自無從認被告主觀上有妨害執行醫療業務之 犯意,及客觀上有妨害執行醫療業務之結果。 三、綜上,檢察官提起上訴,仍係對原審依職權所為之證據取捨 以及心證裁量,反覆爭執,復未提出其他積極事證證明被告 有檢察官所指恐嚇得利、違反醫療法犯行,以供本院調查審 酌,其上訴意旨所述尚無從推翻原審之認定,其上訴為無理 由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官曾文鐘到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日          刑事第二庭  審判長法 官 顧正德                    法 官 張少威                    法 官 施育傑 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 莊佳鈴 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日 附錄:本案論罪科刑法條全文                中華民國刑法第304條 以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者,處3年以 下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

2025-02-19

TPHM-113-上易-2261-20250219-1

上訴
臺灣高等法院

毒品危害防制條例

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6123號 上 訴 人 即 被 告 陳弘旻 選任辯護人 鄭佳雯律師 尤文粲律師 閻道至律師 上列上訴人因違反毒品危害防制條例案件,不服臺灣宜蘭地方法 院113年度訴字第269號,中華民國113年7月31日第一審判決(起 訴案號:113年度偵字第1749號、第1783號),提起上訴,本院 判決如下:   主 文 上訴駁回。   事實及理由 壹、本院審理之範圍:   本案僅上訴人即被告陳弘旻提起上訴,檢察官並未上訴,被 告於本院審理時明示僅就原判決科刑部分提起上訴,對於原 審認定之犯罪事實、罪名及沒收均不上訴等語(本院卷第16 0頁),是依刑事訴訟法第348條第3項規定,本案上訴效力 僅及於原判決關於刑之部分,其他關於犯罪事實、罪名及沒 收部分,自非被告上訴範圍,而不在本院審理範圍,惟本院 就科刑審理之依據,均援用原判決之事實、證據及理由,合 先敘明。 貳、援用原判決認定之事實與罪名:  一、陳弘旻明知大麻係毒品危害防制條例列管之第二級毒品,依 法不得持有、製造,竟基於製造第二級毒品大麻之犯意,於 民國112年8月20日至112年12月底,在其位於宜蘭縣宜蘭市 宜大美宿000-00租屋處,將其購入大麻時發現之大麻種子10 顆放入盆栽土壤內種植,其中有大麻種子3顆未種植成功, 而有成功栽種大麻種子7顆。陳弘旻於大麻植株熟成開花後 ,即以倒吊之方式自然陰乾使之乾燥,再以研磨器磨碎後達 得施用之程度而製造大麻。嗣內政部警政署保安警察第三總 隊第一大隊與宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊、羅東分局、 宜蘭分局、臺北市政府警察局南港分局、新北市政府警察局 汐止分局及淡水分局等單位共組專案小組,於113年2月6日 持本院搜索票分別至陳弘旻位於宜蘭縣○○市○○路000巷0弄0 號、宜蘭縣○○鄉○○○路000巷0號之住居所執行搜索,當場扣 得如附表所示之物,始悉上情。 二、核被告所為,係犯毒品危害防制條例第4條第2項製造第二級 毒品罪。被告製造前持有大麻種子、意圖製造毒品而栽種大 麻之低度行為,均為製造大麻之高度行為所吸收,不另論罪 。又製造後單純持有大麻,為製造行為之當然結果,亦不另 論罪。   參、被告上訴意旨略以:被告係供自己施用而製造毒品,且栽種 之大麻數量亦僅有10株,情節顯屬輕微,請類推適用毒品危 害防制條例第17條第3項規定減輕其刑,並從輕量刑等語( 本院卷第59至60、134、160、169至170頁)。 肆、關於刑之減輕事由: 一、毒品危害防制條例第17條第2項:   按毒品危害防制條例第17條第2項規定:「犯第4條至第8條 之罪於偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑。」被告於偵 查、原審及本院審理時均自白前揭製造第二級毒品犯行,符 合自白之要件,應依毒品危害防制條例第17條第2項規定減 輕其刑。 二、本案有刑法第59條之適用:   按犯罪之情狀顯可憫恕,認科以最低刑度仍嫌過重者,得酌 量減輕其刑,刑法第59條定有明文。所謂「犯罪之情狀顯可 憫恕」,係指審酌刑法第57條各款所列事項以及其他一切與 犯罪有關之情狀之結果,認被告之犯行有情輕法重之情,在 客觀上顯然足以引起一般同情,認為縱予宣告法定最低度刑 ,猶嫌過重而言。又製造第二級毒品罪之法定本刑為10年以 上有期徒刑或無期徒刑,然同為製造第二級毒品之人,其原 因動機不一,犯罪情節未必盡同,或有大規模製造生產以圖 轉售牟利者,亦有小量製造僅為供己施用者,其製造行為所 造成危害社會之程度自屬有異,法律科處此類犯罪,所設之 法定本刑卻相同,不可謂不重。於此情形,倘依其情狀處以 較輕之徒刑,即足以懲儆,並可達防衛社會之目的者,自非 不可依客觀之犯行與主觀之惡性二者加以考量其情狀,是否 有可憫恕之處,適用刑法第59條之規定酌量減輕其刑,期使 個案裁判之量刑,能斟酌至當,符合比例原則。查被告製造 第二級毒品犯行,固值非難,然被告犯後坦承犯行,且栽種 、製成之大麻成品數量非多(見偵卷第36至39頁照片),無 證據證明有販賣之意圖而為之,可認其係供己施用而製造, 且情節輕微,相較於長期、大規模製毒者,其社會危害性、 法益侵害之危險性顯屬有別,本院綜合一切情狀,認依毒品 危害防制條例第17條第2項之規定減刑後,縱均處以最低刑 度有期徒刑5年,仍屬情輕法重,在客觀上足以引起一般之 同情,而有可堪憫恕之處,爰依刑法第59條規定,酌量減輕 其刑,並依法遞減之。 三、本案無毒品危害防制條例第17條第3項類推適用之餘地:   ㈠毒品危害防制條例第17條第3項明定:「被告因供自己施用而 犯(同條例)第四條之運輸毒品罪,且情節輕微者,得減輕 其刑。」係以「供自己施用」,且「情節輕微」作為「運輸 」毒品罪裁量減輕其刑之要件。考其立法意旨,係認倘被告 基於自行施用之目的而運輸毒品,若不分情節輕重,一律依 該條例第4 條規定加以處罰,無足與真正長期、大量運輸毒 品之犯行區別,不符罪刑相當原則,是針對自行施用而運輸 毒品,且情節輕微者,因有法重情輕之情,爰增訂上開得減 輕其刑之規定,以達罪刑均衡之目的。是立法者上開減刑規 定已明確擇定同條例第4條中關於「運輸」毒品之犯罪態樣 ,而未及於同條「製造」之犯罪態樣。  ㈡關於就何種毒品犯罪及何種情狀得否減輕其刑,為刑事政策 之選擇,屬立法形成自由之範疇,審酌「運輸」毒品罪,所 稱之「運輸」係指轉運輸送毒品,不以國外輸入國內或國內 輸出國外者為限,其在國內運送者,亦屬之;而製造毒品罪 ,所稱之「製造」係指就原料、元素予以加工,使成具有特 定功效之成品者而言,除將非屬毒品之原料加以化合而成毒 品外,尚包括將原含有毒品物質之物,予以加工改製成適合 施用之毒品情形在內。由此可知,前者之毒品本即存在,並 非行為人刻意製造,後者之毒品則是行為人利用工具、技術 等從無到有,故「運輸」與「製造」毒品罪雖均同屬於上開 條例第4條所規範之犯罪態樣,惟兩者構成要件、行為內涵 全然不同,並無可相類比之處,且就杜絕毒品來源之刑事政 策而言,製造毒品對社會法益之侵害危險性甚高。  ㈢又毒品危害防制條例第12條第3項明定:「因供自己施用而犯 前項之罪(意圖供製造毒品之用,而栽種大麻),且情節輕 微者,處一年以上七年以下有期徒刑,得併科新臺幣一百萬 元以下罰金。」僅就「意圖供製造毒品之用,而栽種大麻」 罪之「供自己施用」且「情節輕微」者,制定較輕法定刑規 範,以符合罪刑相當原則,並未及於「製造」大麻之犯罪態 樣,益徵立法者亦認「栽種」階段對法益之侵害危險性及罪 責低於「製造」階段,而未就「製造」大麻另設有較輕之法 定刑。況且,倘行為人「供自己施用」且「情節輕微」而「 製造」大麻,尚可依毒品危害防制條例第17條第2項、刑法 第59條等減刑規定予以調節(處斷刑減為有期徒刑5年以上 ,或2年6月以上),並無因此致罪責與處罰不相當,可能構 成顯然過苛之處罰,而有違反罪刑相當原則之情形。  ㈣綜上,立法者基於上開因素考量,不特別將因供己施用而製 造毒品罪,納入上開減刑規定之列,其差別待遇尚無顯不合 理之處,難認有違反平等原則、罪刑相當原則,洵非法律存 有明顯漏洞之情形,自不得擅將製造毒品罪類推適用於上開 減刑規定。是被告及辯護人主張應類推適用毒品危害防制條 例第17條第3項減輕其刑,自無理由。 伍、上訴駁回之理由: 一、原審審理後,認被告犯行事證明確,審酌被告前無任何科刑 紀錄,素行良好,其明知大麻係毒品危害防制條例所管制第 二級毒品,為製造大麻供己施用,自行設法栽種,顯然漠視 法令禁制,無視政府查緝毒品之決心,所為甚值非難,兼衡 被告栽種大麻期間僅數月、自陳製造目的乃供己施用、尚無 證據證明已流入市面或有販賣情事,所生危害非鉅,復已坦 承犯行,犯後態度堪認良好,暨其自陳國中畢業之智識程度 、職業為工、經濟狀況小康等一切情狀,量處有期徒刑2年6 月。核其量刑已屬相當從輕,並無違法、不當。 二、按量刑之輕重,係屬法院得依職權自由裁量之事項,苟其量 刑已以行為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條各款所列情 狀,而未逾越法定刑度或有濫用權限情事,即不得任意指為 違法。查原判決已就製造第二級毒品大麻犯行分別依毒品危 害防制條例第17條第2項、刑法第59條規定減輕刑期後,在 所形成處斷刑之範圍內,斟酌刑法第57條各款所列情狀,而 為刑之量定,已屬法定最低度刑,既未逾越法定刑度,亦未 濫用自由裁量之權限,難認有何不當。至被告此部分犯行並 無毒品危害防制條例第17條第3項減輕其刑之類推適用,業 據本院敘述理由如前。是被告執前詞提起上訴,為無理由, 應予駁回。     據上論斷,應依刑事訴訟法第373條、第368條,判決如主文。 本案經檢察官曾文鐘到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日          刑事第二庭  審判長法 官 遲中慧                    法 官 張少威                    法 官 顧正德 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 莊佳鈴 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日 附錄:本案論罪科刑法條全文 毒品危害防制條例第4條 製造、運輸、販賣第一級毒品者,處死刑或無期徒刑;處無期徒 刑者,得併科新臺幣3千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第二級毒品者,處無期徒刑或10年以上有期徒 刑,得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第三級毒品者,處7年以上有期徒刑,得併科 新臺幣1千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第四級毒品者,處5年以上12年以下有期徒刑 ,得併科新臺幣5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者,處1年以上7年 以下有期徒刑,得併科新臺幣1百50萬元以下罰金。 前五項之未遂犯罰之。

2025-02-19

TPHM-113-上訴-6123-20250219-2

臺灣高等法院

貪污治罪條例等

臺灣高等法院刑事裁定 114年度抗字第402號 抗 告 人 即 被 告 黃芷蓁 原 審 選任辯護人 凃逸奇律師 上列抗告人因違反貪污治罪條例等案件,不服臺灣桃園地方法院 中華民國114年1月21日113年度金重訴字第4號延長限制出境、出 海之裁定,提起抗告,本院裁定如下:   主 文 抗告駁回。   理 由 一、原裁定意旨略以:抗告人即被告黃芷蓁經訊問後,其就涉犯 貪污治罪條例第11條第4項、第2項之非公務員對公務員職務 上行為交付賄賂罪部分坦承犯行,並有卷附相關證據可佐, 其犯罪嫌疑重大。茲因其限制出境、出海期間即將屆滿,原 審經參酌檢察官、抗告人及辯護人之意見後,審酌抗告人自 陳擔任灃億國際有限公司(下稱灃億公司)之主要業務負責 人,工作上有出國需求,可見抗告人具有海外之聯繫管道, 並有滯留海外之資源,有相當理由足認有逃亡之虞;另抗告 人與本案共犯就犯案情節、分工狀況尚待釐清,檢察官亦聲 請傳喚抗告人到庭作證,實有確保抗告人在國內進行後續刑 事審判等程序之必要,並考量訴訟進行程度、國家刑事司法 權之有效行使、社會秩序及公共利益,兼衡抗告人居住及遷 徙自由權受限制程度等情,綜合上情,認抗告人原限制出境 、出海之原因及必要性俱仍存在,有繼續限制出境、出海之 必要,爰裁定抗告人自民國114年2月2日起延長限制出境、 出海8月等語。 二、抗告意旨略以:抗告人就其所參與之事實,即「106年9月12 日接獲自鴻展公司領取500萬元,因而於同日於台北富邦銀 行辦理鴻展公司人民幣結匯1,291,651.79元,兌換為新台幣 5,922,869元,並於同年月13日自台北富邦銀行領出120萬元 之千元鈔及轉交給陪同領取之人」等情,業於偵查及原審準 備程序均坦承不諱,再抗告人接洽對象僅同案被告廖力廷及 廖俊松,縱檢察官因部分同案被告否認犯行或爭執證據能力 ,致聲請抗告人為對質詰問,然抗告人並非核心角色,亦未 參與決策或交付款項,且其他同案被告亦未爭執抗告人有無 領款,而係爭執款項係何人決定或交付款項是否構成匯款, 則抗告人之證詞對於其他同案被告之答辯,影響甚微,抗告 人實無湮滅、偽造、變造證據或勾串證人之情形。再抗告人 所涉犯之非公務員對公務員職務上行為交付賄賂罪嫌,係法 定刑3年以下有期徒刑之罪,且抗告人可依自白減輕或免除 其刑,實無逃亡之動機。又抗告人雖因工作而與外國人士接 洽,但此乃工作之機會所為正常交流及聯繫,不能據以認為 抗告人會滯留海外生活,況抗告人在國外並無資產,2名子 女均在臺灣就學,並仰賴抗告人照顧,而本案對抗告人為新 臺幣6萬元之具保,已足擔保抗告人日後遵期到庭之擔保, 是原裁定以此認定抗告人有逃亡之虞,亦無理由。綜上,原 裁定延長抗告人之限制出境、出海處分,實有不當,爰依法 提起抗告。 三、刑事訴訟法第93條之2第1項前段規定,被告犯罪嫌疑重大, 而無一定之住、居所,或有相當理由足認有逃亡、湮滅、偽 造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者,必要時檢察官或法 官得逕行限制出境、出海。而關於審判中限制出境、出海與 延長暨其必要性之判斷,係事實審法院本於憲法保障人民自 由權利之旨趣,就繫屬個案基於訴訟關係之權利與義務,視 訴訟進行程度,考量是否(繼續)限制被告出境、出海,始 足以達保全其受審或執行目的而加以斟酌之職權,具有強烈 之程序性取向,祇作為保全被告俾利刑事訴訟程序順利進行 之手段。故審判中對被告所為出境、出海之限制與延長,以 得自由證明為已足,對相關證據之評價,僅須有優勢可能性 之心證即可,苟其裁量之論斷不悖乎經驗及論理法則,即無 違法或不當可言(最高法院113年度台抗字第357號裁定意旨 參照)。 四、經查:  ㈠抗告人因違反貪污治罪條例等案件,偵查中經檢察官認抗告 人犯罪嫌疑重大,且有限制出境、出海之原因及必要,依刑 事訴訟法第93條之2第1項規定,命抗告人自113年6月3日起 限制出境、出海8月,有限制出境、出海管制表附卷可參( 見臺灣桃園地方檢察署113年度限出字第61號卷第11頁)。 嗣檢察官認抗告人涉犯貪污治罪條例第11條第4項、第2項之 非公務員對公務員職務上行為交付賄賂罪嫌,提起公訴,現 由原審法院審理中。  ㈡抗告人於偵查及原審準備程序均坦承犯行,並有卷內事證可 佐,足認抗告人涉犯貪污治罪條例第11條第4項、第2項之非 公務員對公務員職務上行為交付賄賂罪之犯罪嫌疑重大。再 抗告人自承擔任灃億公司之主要業務負責人,工作上有出國 需求,可見抗告人具有海外之聯繫管道,並有滯留海外之資 源;又抗告人雖坦承犯行,然有部分同案被告否認犯罪,是 其與共犯就本件犯案情節、分工狀況尚待釐清,有相當理由 足認有逃亡及勾串共犯之虞,而已合於刑事訴訟法第93條之 2第1項第2款、第3款限制出境、出海之事由。再衡酌限制出 境、出海已屬對抗告人干預較小之強制處分,且檢察官亦聲 請傳喚抗告人到庭作證,為使後續訴訟程序順利進行,並確 保日後若有刑罰之執行,國家刑事司法權之有效行使,審酌 抗告人居住、遷徙自由權受限制之程度、人權保障與公共利 益之均衡維護,認抗告人有限制出境、出海之必要,尚與比 例原則無違。是原審依刑事訴訟法第93條之2第1項第2款、 第3款規定,裁定抗告人自114年2月2日起延長限制出境、出 海8月,亦無不當之處。  ㈢抗告人雖執前詞提起本件抗告,惟抗告人具刑事訴訟法第93 條之2第1項第2款、第3款限制出境、出海之原因及必要性, 已詳如上述,尚難僅憑抗告人主張無逃亡、勾串共犯意圖而 逕認本件無限制出境、出海原因及必要性。再抗告人如有特 殊必要,需單次出國或赴海外處理個人事務,亦可每次敘明 具體理由、預定行程期間及檢附相關資料,向法院聲請暫時 解除限制出境、出海處分,並由法院審酌所涉具體情節、必 須出境事由之必要性及急迫性、所提替代措施是否足以擔保 將來按時到庭接受審判或執行等事項後決定之,附此敘明。  ㈣綜上,原審認本件抗告人有前述限制出境、出海原因及必要 性,爰裁定自114年2月2日起延長限制出境、出海8月,經核 於法並無違誤。抗告人仍執前詞提起抗告,指摘原裁定不當 ,為無理由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第412條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  17  日          刑事第二庭  審判長法 官 遲中慧                    法 官 黎惠萍                    法 官 張少威 以上正本證明與原本無異。 不得再抗告。                     書記官 曾鈺馨 中  華  民  國  114  年  2   月  17  日

2025-02-17

TPHM-114-抗-402-20250217-1

臺灣高等法院

聲請定其應執行刑

臺灣高等法院刑事裁定 114年度抗字第384號 抗 告 人 即 受刑人 黃兆新 上列抗告人因聲請定其應執行刑案件,不服臺灣桃園地方法院中 華民國114年1月7日裁定(113年度聲字第3015號),提起抗告, 本院裁定如下:   主 文 抗告駁回。   理 由 一、原裁定意旨略以:抗告人即受刑人黃兆新因犯原裁定附表所 示之案件,先後經如原裁定附表所示法院判處如附表所示之 罪刑,並分別確定在案。茲檢察官聲請定其應執行刑,經審 核認聲請為正當,爰審酌抗告人所犯如原裁定附表所示行為 之犯罪態樣、時間間隔、附表所示各罪之關係、犯罪行為之 不法與罪責程度,並審酌抗告人之意見等情狀,為整體非難 之評價,並定其應執行刑,依刑事訴訟法第477條第1項,刑 法第53條、第51條第5款等規定,就如附表所示罪刑,定其 應執行之刑為有期徒刑7年10月等語。 二、抗告意旨略以:抗告人就本件各罪,犯罪時間為民國109年2 月13日至109年2月26日,行為次數達53次,且為初次犯罪, 因一時交友不慎誤入詐欺集團受人利用,2週皆屬同一行為 ,獲利為數不多,入監至今深感懊悔,請鈞院撤銷原裁定, 另為適法之裁定。 三、按數罪併罰之定應執行之刑,係出於刑罰經濟與責罰相當之 考量,並非予以犯罪行為人或受刑人不當之利益,為一種特 別的量刑過程。相較於刑法第57條所定科刑時應審酌之事項 係對一般犯罪行為之裁量,定應執行刑之宣告,乃對犯罪行 為人本身及所犯各罪之總檢視,除應考量行為人所犯數罪反 應出之人格特性,並應權衡審酌行為人之責任與整體刑法目 的及相關刑事政策,在量刑權之法律拘束性原則下,依刑法 第51條第5款之規定,採限制加重原則,以宣告各刑中之最 長期為下限,各刑合併之刑期為上限,但最長不得逾三十年 ,資為量刑自由裁量權之外部界限,並應受法秩序理念規範 之比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則 等自由裁量權之內部抽象價值要求界限之支配,使以輕重得 宜,罰當其責,俾符合法律授與裁量權之目的,以區別數罪 併罰與單純數罪之不同,兼顧刑罰衡平原則。至於在外部性 界限及內部性界限範圍內之刑之量定,則為實體法上賦予法 院得自由裁量之事項,倘其未有逾越法律所規定之範圍,或 濫用其權限,即不得任意指摘為違法。 四、經查,抗告人所犯如原裁定附表所示各罪,先後經原審法院 及本院分別判處如原裁定附表所示之罪刑,其中抗告人所犯 如原裁定附表編號2所示之各罪,前經本院110年度原上訴字 第61號判決定應執行刑為有期徒刑3年6月,嗣經最高法院11 1年度台上字第3463號判決駁回上訴確定;如原裁定附表編 號3所示之各罪,經原審法院111年度審訴字第98號判決定應 執行刑為有期徒刑2年6月確定;如原裁定附表編號4所示之 各罪,經原審法院111年度原訴字第12號判決定應執行刑為 有期徒刑1年6月確定;如原裁定附表編號5所示之各罪,經 原審法院112年度審金訴字第331號判決定應執行刑為有期徒 刑1年6月確定;如原裁定附表編號6所示之各罪,經原審法 院112年度審金訴字第325號判決定應執行刑為有期徒刑1年2 月確定;如原裁定附表編號7所示之各罪,經原審法院112年 度審原金訴字第19號判決定應執行刑為有期徒刑1年5月確定 ;如原裁定附表編號8、9所示之各罪,經原審法院113年度 金訴字第732號判決定應執行刑為有期徒刑2年10月確定在案 等節,有各該裁判書及本院被告前案紀錄表在卷可稽。原審 經審核卷證結果,認檢察官聲請為正當,就抗告人所犯如原 裁定附表所示各罪部分,在各宣告刑中之最長期(有期徒刑 1年4月)以上,刑法第51條第5款所定應執行刑最長刑期30 年(各罪宣告刑之合併刑期為有期徒刑58年6月)以下,並 以上開編號1至9所定應執行刑之總和為其內部界限(合併刑 期為有期徒刑15年8月,仍以刑法第51條第5款所定應執行刑 最長刑期30年為界限)而為酌量,並於理由中敘明已斟酌抗 告人所犯如原裁定附表所示行為之犯罪態樣、時間間隔、附 表所示各罪之關係、犯罪行為之不法與罪責程度等因素,對 於抗告人所犯數罪為整體非難評價,及抗告人就如原裁定附 表所示各罪予以定刑之意見(見原審卷第35頁),據此就原 裁定附表所示罪刑分別定其應執行之刑為有期徒刑7年10月 ,經核原裁定所為定刑並未逾越刑法第51條第5款所定法律 之外部性界限及內部性界限,且復再予減少為有期徒刑7年1 0月之利益,顯已綜合評價抗告人就原裁定附表所犯各罪均 為詐欺罪名、時間間隔、法益侵害程度,犯罪人格特質、矯 治教化之必要程度等事項後始為量定,已緩和數宣告刑併予 執行所可能產生之不必要嚴苛,實無定刑過重或違反比例、 公平原則及刑法規定數罪合併定刑之立法旨趣,符合量刑裁 量之外部性界限及內部性界限,核屬法院裁量職權之適法行 使,自不得任意指為違法。 五、綜上所述,原裁定無違法或不當之情形可指。本件抗告無理 由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第412條,裁定如主文。   中  華  民  國  114  年  2   月  17  日          刑事第二庭  審判長法 官 遲中慧                    法 官 黎惠萍                    法 官 張少威 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後十日內向本院提出再抗告狀。                    書記官 曾鈺馨 中  華  民  國  114  年  2   月  17  日

2025-02-17

TPHM-114-抗-384-20250217-1

國審聲
臺灣高等法院

聲請具保停止羈押

臺灣高等法院刑事裁定 114年度國審聲字第3號 聲 請 人 即 被 告 林泰宇 指定辯護人 沈元楷律師(法扶律師) 上列聲請人因公共危險等案件案件(本院113年度國審交上訴字 第2號),聲請具保停止羈押,本院裁定如下:   主 文 聲請駁回。   理 由 一、聲請意旨略以:聲請人即被告林泰宇自偵查、原審及本院均 坦承犯行,於原審時亦曾提出願先行給付新臺幣(下同)10 0萬元,剩餘款項則以分期給付之和解方案,欲以此方式賠 償被害人家屬,然未得被害人家屬之同意,如今被告願先提 出50萬元之保證金,請法官能改諭知具保、限制住居、限制 出境、出海、定期報到等方式替代羈押,讓被告能在三審前 親自與被害人家屬處理和解事宜,並於執行前安頓家人與陪 伴兒女。 二、按被告及得為其輔佐人之人或辯護人,得隨時具保,向法院 聲請停止羈押,刑事訴訟法第110條第1項定有明文。次按被 告經法官訊問後,認為犯罪嫌疑重大,而有下列情形之一, 非予羈押,顯難進行追訴、審判或執行者,得羈押之︰㈠逃亡 或有事實足認為有逃亡之虞者;㈡有事實足認為有湮滅、偽 造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者;㈢所犯為死刑、無 期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪,有相當理由認 為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者 ,刑事訴訟法第101條第1項定有明文。是羈押之目的在於確 保刑事偵查、審判程序之完成,以及刑事執行之保全或預防 反覆實施特定犯罪。羈押中之被告,除有刑事訴訟法第114 條各款所列情形之一具保聲請停止羈押,不得駁回外,其他 應否許可停止羈押,法院本有斟酌訴訟進行程度及其他情事 予以裁量之權。故審酌被告有無羈押之必要,除被告犯罪嫌 疑已屬重大外,自當基於訴訟進行程度、犯罪性質、犯罪實 際情狀及其他一切情事,審慎斟酌有無上開保全或預防目的 ,依職權妥適裁量,俾能兼顧國家刑事追訴、刑罰權之順暢 執行及人權保障。 三、本院查:  ㈠被告因犯刑法第185條之3第3項前段之不能安全駕駛動力交通 工具致人於死罪、同法第185條之4第1項後段之駕駛動力交 通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪,經原審判決應執行 有期徒刑11年,被告不服原審判決提起上訴,前經本院以其 所犯前開罪嫌重大,並參以被告於本案係酒後駕車肇事致人 死亡後,旋即逃離現場,有逃避其責任之行為,有相當理由 足認其有逃亡之虞,有刑事訴訟法第101條第1項第3款之羈 押事由,並有羈押之必要,於民國113年8月2日執行羈押, 並分別於113年11月2日、114年1月2日起各延長羈押2月。 ㈡被告經原審有期徒刑11年,並經本院審理後於114年1月16日 宣示駁回上訴,衡諸被告受此重刑之諭知,客觀上有畏罪逃 亡之動機,可預期其有逃匿以規避審判程序進行及刑罰執行 之可能性甚高,且參以被告於本案係酒後駕車肇事致人死亡 後,旋即逃離現場,有逃避其責任之行為,而本院雖業已於 114年1月16日宣判,然參酌本案犯罪情節,嚴重危害他人之 生命及社會治安,經權衡國家刑事司法權之有效行使、社會 秩序及公共利益之維護、被告人身自由之保障及防禦權受限 制之程度等情後,若僅命被告具保、責付或限制住居等強制 處分均不足以替代羈押,而有繼續羈押之必要。準此,對被 告維持羈押處分尚屬適當、必要,合乎比例原則。  ㈢至被告雖陳稱希望以具保、限制住居、出境、出海及定期報 到等方式替代羈押,惟被告仍有刑事訴訟法第101條第1項第 3款之羈押事由及必要性,已如上述,顯然不足以具保或其 他替代羈押之方式確保被告無逃亡之虞,是被告所請自難准 許。再被告另陳稱有關與被害人家屬商討和解事宜、安頓家 人及陪伴子女等語,均非法院審酌是否具保停止羈押之事由 ,附此敘明。 四、綜上所述,被告仍有前述羈押事由並有羈押必要,復無刑事 訴訟法第114條各款所列不得駁回停止羈押聲請之情形,被 告所為本件具保停止羈押之聲請,尚難准許,應予駁回。  據上論斷,依刑事訴訟法第220條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  17  日          刑事第二庭  審判長法 官 遲中慧                    法 官 黎惠萍                    法 官 張少威 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後十日內向本院提出抗告狀。                    書記官 曾鈺馨 中  華  民  國  114  年  2   月  17  日

2025-02-17

TPHM-114-國審聲-3-20250217-1

上訴
臺灣高等法院

洗錢防制法等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5881號 上 訴 人 即 被 告 林姿涵 選任辯護人 羅明宏律師 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件,不服臺灣宜蘭地方法院11 3年度訴字第517號,中華民國113年9月11日第一審判決(起訴案 號:臺灣宜蘭地方檢察署112年度偵字第7923號),提起上訴, 本院判決如下:   主 文 上訴駁回。 林姿涵緩刑貳年。緩刑期間付保護管束,並應接受捌小時之法治 教育。   事實及理由 壹、本院審理範圍部分: 一、本案檢察官並未提起上訴,僅上訴人即被告林姿涵提起上訴 ,並於本院明示僅針對科刑部分提起上訴(見本院卷第56至 57頁、第93至94頁),是依刑事訴訟法第348條第3項規定, 本院僅就原判決關於科刑部分為審理,原判決關於事實及所 犯罪名之認定等部分均已確定,而不在本院審理範圍,連同 認定犯罪事實所憑之證據、理由及論罪法條,均援用原判決 之記載。 二、被告行為後,洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文,自 同年8月2日起施行,將修正前第14條之條次變更為第19條, 新法復就洗錢之財物或財產上利益是否達1億元以上,區分 不同刑度,本案原判決有關罪名之認定,非在本院審理範圍 ,如前所述,本院自無庸贅予就被告所犯罪名部分之新舊法 進行比較(洗錢防制法有關自白減刑之新舊法比較適用,詳 後述),合先敘明。   貳、援用原判決認定之事實與罪名: 一、被告明知金融機構帳戶資料係供個人使用之重要理財及交易 工具,關係個人財產及信用之表徵,並知悉提供自己之金融 帳戶予陌生人士使用,常與詐欺等財產犯罪密切相關,可作 為犯罪集團遂行詐欺犯罪之人頭戶,藉此躲避警方追查,並 掩飾犯罪所得之來源及性質,竟仍基於幫助詐欺及幫助洗錢 之不確定故意,於民國112年7年17日19時33分許,前往宜蘭 縣○○市○○路000號1樓統一超商謙和門市,將其所有之中國信 託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱本案帳戶) 提款卡,以店到店方式寄送予詐欺集團成員,以此方式幫助 他人犯罪。嗣該詐欺集團所屬成員取得前開帳戶後,即共同 意圖為自己不法所有,基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡,於 如原判決附表所示之時間,以如原判決附表所示之詐術詐騙 告訴人呂凱賓,致呂凱賓陷於錯誤,而於如原判決附表所示 之時間,匯款如原判決附表所示之金額至本案帳戶,旋遭詐 欺集團成員提領得手,以此方式掩飾及隱匿詐欺贓款之去向 及所在。 二、被告係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺 取財罪,及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14 條第1項之幫助洗錢罪,並依想像競合犯規定,從一重之幫 助洗錢罪處斷。 三、關於刑之減輕事由部分:  ㈠本案適用刑法第30條第2項之說明:   被告係對正犯資以助力而實施犯罪構成要件以外之行為,為 幫助犯,應依刑法第30條第2項之規定,按正犯之刑減輕之 。  ㈡本案不適用洗錢防制法有關自白減刑規定之說明:   按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。本件被告行為後,洗錢防制法固於113年 7月31日經修正公布,並於同年8月2日起生效施行,其中有 關減刑之規定,被告行為時洗錢防制法第16條第2項:「犯 前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑。」 裁判時洗錢防制法第23條第3項:「犯前4條之罪,在偵查及 歷次審判中均自白者,如有所得並自動繳交全部所得財物者 ,減輕其刑;並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部 洗錢之財物或財產上利益,或查獲其他正犯或共犯者,減輕 或免除其刑。」惟被告於偵訊及原審均否認犯罪,至本院始 坦承犯行(見臺灣宜蘭地方檢察署112年度偵字第7923號卷 【下稱偵卷】第76頁正反面,原審卷第28至29頁、第110頁 、第139頁),並不符合修正前、後洗錢防制法關於自白減 刑之規定,自無從予以減刑,附此敘明。  ㈢本案不適用刑法第59條之說明:  ⒈按犯罪之情狀顯可憫恕,認科以最低刑度仍嫌過重者,得酌 量減輕其刑,刑法第59條定有明文。該條所謂「犯罪之情狀 顯可憫恕」,係指審酌刑法第57條各款所列事項以及其他一 切與犯罪有關之情狀之結果,認其犯罪足堪憫恕者而言,必 須犯罪另有特殊之原因與環境等,因在客觀上顯然足以引起 一般同情,認為縱予宣告法定最低度刑猶嫌過重者,始有其 適用。  ⒉被告雖坦承本案之犯行,並與呂凱賓達成和解,且已履行完 畢等情,有本院113年度附民字第2313號和解筆錄在卷可參 (見本院卷第79至80頁),然被告於偵訊及原審均否認犯行 ,且其經刑法第30條第2項減輕其刑後,本件已無何等足以 引起一般同情之客觀情狀而應予以憫恕之情狀,難認有何在 客觀上足以引起一般同情而堪可憫恕之特殊原因及環境,無 任何情輕法重或刑罰過苛之疑慮。從而,被告請求依刑法第 59條規定酌減其刑,核屬無據。 參、駁回上訴之理由:   一、被告上訴意旨略以:被告上訴後坦承犯行,並與呂凱賓達成 和解,且已履行完畢,原審量刑過重,請求依刑法第59條酌 減其刑,從輕量刑,並為緩刑之諭知。 二、按刑事審判旨在實現刑罰權之分配的正義,故法院對有罪被 告之科刑,應符合罪刑相當之原則,使輕重得宜,罰當其罪 ,以契合社會之法律感情,此所以刑法第57條明定科刑時應 審酌一切情狀,尤應注意該條所列10款事項以為科刑輕重之 標準,俾使法院就個案之量刑,能斟酌至當。而量刑輕重係 屬事實審法院得依職權自由裁量之事項,苟已斟酌刑法第57 條各款所列情狀而未逾越法定刑度,不得遽指為違法(最高 法院72年台上字第6696號判決意旨參照)。 三、本案原審關於科刑之部分,本於科刑裁量之權限,就被告如 原判決事實欄所載犯行,依刑法第30條第2項減輕其刑,於 量刑時以行為人之責任為基礎,審酌被告前無犯罪科刑紀錄 ,其任意提供個人帳戶予他人使用之行為,造成犯罪偵查困 難,幕後犯罪人得以逍遙法外,致使此類犯罪手法層出不窮 ,嚴重危害交易秩序與社會治安,兼衡其犯後態度、犯罪動 機、手段、被害人數、金額,暨其自述之智識程度及家庭經 濟狀況等一切情狀,量處有期徒刑2月,併科罰金新臺幣( 下同)2萬元,罰金如易服勞役,以1,000元折算1日,已具 體說明科刑審酌之依據及裁量之理由,所為論斷,俱有卷存 證據資料可資覆按。 四、經查,原判決於量刑時係以行為人之責任為基礎,審酌如上 開事實及理由欄參三所示之量刑因子,酌定被告應執行之刑 。核其量定之刑罰,業已斟酌刑法第57條各款所列情狀,兼 顧相關有利與不利之科刑資料,客觀上並未逾越法定刑度範 圍,且對被告所應負擔之罪責予以充分評價,符合罪刑相當 及比例原則,並無濫用裁量權限之違法情形。被告雖自陳上 訴後已坦承犯行,並與呂凱賓達成和解,且已履行完畢,然 本院認原審對被告所處之刑,已屬從輕量,是本院經與本案 其他量刑因子綜合審酌後,認以後述緩刑之宣告給予被告自 新之機會為已足,尚不足以動搖原審所為之量刑。從而,原 判決關於科刑部分,尚屬妥適,應予維持;被告上訴請求依 刑法第59條規定酌減其刑、從輕量刑等節,均為無理由,應 予駁回。 五、緩刑之宣告:    被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告乙節,此有本 院被告前案紀錄表存卷可考(見本院卷第89頁),被告因一 時短於思慮,致罹刑典,惟被告終坦承犯行,並呂凱賓達成 和解並已履行完畢,業如前述,且呂凱賓於本院準備程序中 亦同意給予被告緩刑之諭知(見本院卷第76頁),本院衡酌 被告犯後確有盡力填補告訴人所受損害之具體表現,而被告 歷經此次偵審程序,當能知所警惕而無再犯之虞,因認其所 受刑之宣告,以暫不執行為適當,爰依刑法第74條第1項第1 款之規定,併予宣告緩刑2年,以勵自新;另為防止被告再 犯暨使被告確實知所警惕,並深刻瞭解法律規定及守法之重 要性,本院認尚有課予一定負擔之必要,爰依刑法第74條第 2項第8款規定命其應緩刑期間接受法治教育課程8小時,併 依刑法第93條第1項第2款規定諭知於緩刑期間付保護管束。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條、第373條,判決如主文。 本案經檢察官江林達到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  13  日          刑事第二庭  審判長法 官 遲中慧                    法 官 黎惠萍                    法 官 張少威 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 曾鈺馨 中  華  民  國  114  年  2   月  13  日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第339條(普通詐欺罪) 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者,為幫助犯。雖他人不知幫助之情者, 亦同。 幫助犯之處罰,得按正犯之刑減輕之。

2025-02-13

TPHM-113-上訴-5881-20250213-1

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