搜尋結果:吳進寶

共找到 250 筆結果(第 61-70 筆)

上訴
臺灣高等法院高雄分院

詐欺

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度上訴字第931號 上 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 郭信宏 上列上訴人因詐欺案件,不服臺灣高雄地方法院113年度審訴字 第265號,中華民國113年10月28日第一審判決(起訴案號:臺灣 高雄地方檢察署113年度偵字第22856號),提起上訴,本院判決 如下:   主 文 上訴駁回。   事實及理由 一、刑事訴訟法第348條規定:(第1項)上訴得對於判決之一部 為之。(第2項)對於判決之一部上訴者,其有關係之部分 ,視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者 ,不在此限。(第3項)上訴得明示僅就判決之刑、沒收或 保安處分一部為之。由於上訴人即檢察官已於本院準備程序 及審理中言明:針對量刑上訴等語(本院卷第46頁、第61頁 )。因此,本件上訴範圍只限於原審判決關於量刑部分,至 於原審判決其他部分,則非本院審理範圍。又因檢察官僅針 對原審判決量刑部分,提起上訴,故本院僅能以原審判決所 認定之犯罪事實及適用之法條為基礎,審查原審量刑所裁量 審酌之事項,是否妥適,先予說明。 二、原審判決認定之犯罪事實、罪名部分:   原審經審理後,認定:  ㈠郭信宏前於民國113年2月24日起,在不詳地點,以其所持用 之行動電話連結網際網路,使用「愛蓋某」之名稱,在不特 定人均可加入之即時通訊軟體Telegram(下稱Telegram)公 開群組「找(糖果符號)」,陸續發布「有人需要執?」、 「看你們的需求」等有意販售毒品之訊息予不特定人觀看瀏 覽,適員警於執行網路巡邏勤務時發現上開訊息,遂使用「 阿昭」之名稱互加為好友。詎郭信宏於113年7月11日下午2 時許,在不詳地點,明知其並無第二級毒品安非他命可供出 售,且無交易之真意,竟意圖為自己不法之所有,基於以網 際網路對公眾散布而犯詐欺取財之犯意,以其所持用之行動 電話連結網際網路,以「愛蓋某」之名稱,經由Telegram聯 繫由員警喬裝之「阿昭」,佯為有安非他命可供販售,而與 「阿昭」約定以新臺幣(下同)6,500元之價格販售1錢之安 非他命,並相約於同日下午4時30分許,在高雄市三民區褒 揚街與義華路159巷之交岔路口交易。嗣郭信宏於同日下午4 時57分許,在上開路口,見由員警喬裝之「阿昭」到場,遂 交付不明白色結晶體1包,經員警發現該等結晶體外觀與安 非他命明顯不符,又以毒品初篩測試劑套組初步檢驗,發現 呈安非他命陰性反應,郭信宏旋為警當場逮捕而未遂。  ㈡因而認為被告所為,係犯刑法第339條之4第2項、第1項第3款 之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪,並依未遂犯 之規定減輕其刑。又因被告於偵查及審判中均已坦承詐欺犯 行,且無犯罪所得,符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段 之規定,爰依該規定遞減輕其刑。    三、原審科刑所裁量審酌之事項:原審經審理後,審酌被告正值 青壯之年,不思以正途賺取所需,竟心存僥倖,利用網際網 路張貼不實販賣訊息而為本件詐欺犯行,固然未遂,然對於 他人之財產法益顯然欠缺應有之尊重,法治觀念薄弱,所為 實不足取;惟念其犯後坦承犯行,態度尚可,尚未造成他人 實際財損;兼衡被告本案犯罪手段及目的、對社會所生危害 之程度、被告於本院自陳之智識程度與生活經濟狀況、前科 素行等一切情狀,量處其有期徒刑3月。   四、檢察官上訴意旨略以:被告所犯係法定最低刑度1年以上有 期徒刑之罪,原審諭知被告如上之罪刑,低於法定最低刑度 甚多,量刑顯然過輕。 五、上訴論斷之理由:  ㈠量刑係法院就繫屬個案犯罪之整體評價,乃事實審法院得依 職權自由裁量之事項,故量刑判斷當否之準據,應就判決之 整體觀察為綜合考量,苟已以行為人之責任為基礎,並斟酌 刑法第57條各款所列情狀,在法定刑度內,酌量科刑,無偏 執一端,致明顯失出失入情形,即不得任意指摘為違法。  ㈡經核原審判決已具體審酌刑法第57條科刑等一切情狀,在罪 責原則下適正行使其量刑之裁量權,客觀上並未逾越法定刑 度,亦與罪刑相當原則無悖,難認有逾越法律所規定之範圍 ,或濫用其裁量權限之違法情形;且被告原擬詐取之金額為 6500元,數額尚低,且為未遂犯,並未生實質之危害,故原 審量處其有期徒3月,應足生警懲之效,尚屬妥適。  ㈢綜上所述,檢察官上訴主張原審量刑過輕而不當,經核無理 由,應予駁回。    據上論結,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官葉幸眞提起公訴;檢察官李靜文到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2  月  20   日          刑事第三庭  審判長法 官 吳進寶                    法 官 方百正                    法 官 莊鎮遠 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 狀(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 中  華  民  國  114  年  2   月  20  日                    書記官 曾允志  附錄本案論罪科刑法條: 刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。

2025-02-20

KSHM-113-上訴-931-20250220-1

上訴
臺灣高等法院高雄分院

詐欺等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度上訴字第879號 上 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 蔡明儒 上列上訴人因詐欺等案件,不服臺灣高雄地方法院113年度審金 訴字第758號,中華民國113年9月30日第一審判決(起訴案號: 臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第35659號),提起上訴,本院 判決如下:   主 文 原判決關於宣告刑部分撤銷。 蔡明儒犯三人以上共同詐欺取財罪,未遂,處有期徒刑陸月。   事實及理由 一、刑事訴訟法第348條規定:(第1項)上訴得對於判決之一部 為之。(第2項)對於判決之一部上訴者,其有關係之部分 ,視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者 ,不在此限。(第3項)上訴得明示僅就判決之刑、沒收或 保安處分一部為之。由於上訴人即檢察官已於本院準備程序 及審理中言明:針對量刑上訴等語(本院卷第85、106頁) 。因此,本件上訴範圍只限於原審判決關於量刑部分,至於 原審判決其他部分(含沒收),則非本院審理範圍。又因被 告僅針對原審判決量刑部分,提起上訴,故本院僅能以原審 判決所認定之犯罪事實及適用之法條為基礎,審查原審量刑 所裁量審酌之事項,是否妥適,先予說明。 二、原審判決認定之犯罪事實、罪名部分:   原審經審理後,認定:  ㈠蔡明儒於不詳時日,加入身分不詳、飛機社群軟體暱稱「H」 所屬之詐欺集團,擔任面交車手工作。該詐騙集團成員前於 民國112年7月初,就在通訊軟體LINE群組以客服人員、老師 身分,佯稱投資「合庫OTC」可以獲利,但需先儲值金錢至 「合庫OTC」,才能扣款等情,致使吳惠昭陷於錯誤,於112 年8月23日至同年10月16日間先後5次合計面交新臺幣(下同 )200萬元與本案詐欺集團不詳成員;嗣於同年10月17日上 午雙方再次聯繫約定於112年10月17日16時20分,在高雄市○ ○區○○○路00號7-11超商面交110萬元,而於吳惠昭至銀行臨 櫃提款時,經行員告知疑似遭詐騙,才察覺有異向警方報案 ,警方旋即派員到場埋伏。蔡明儒則與身分不詳暱稱「H」 及本案詐騙集團成員共同意圖為自己不法之所有,基於三人 以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種 文書之犯意聯絡,由本案詐騙集團成員將偽造印有「合庫證 券」、「合作金庫證券股份有限公司」、「客戶經理李順隆 」等文字之工作證、蓋有偽造「合作金庫」印文之「現儲憑 證收據」及偽造之「李順隆」印章1顆,交予蔡明儒,再由 蔡明儒在該收據「經辦人員簽章」欄內偽簽「李順隆」簽名 並蓋用上述偽造之「李順隆」印章後備用。待蔡明儒抵達取 款地點,向吳惠昭出示上述偽造之工作證、現儲憑證收據以 行使,足以生損害於「合作金庫證券股份有限公司」、「李 順隆」,而於取得吳惠昭交付警方事先準備之玩具鈔110萬 元後,經現場埋伏員警當場逮捕,扣得其所有聯絡用手機1 支、工作證1張、印章1個、現儲憑證收據1張等物而未遂。  ㈡因而認為被告所為,係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款 之三人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第212條之 行使偽造特種文書罪(偽造工作證部分)、同法第216條、 第210條之行使偽造私文書罪(偽造現儲憑證收據部分)。 起訴書就被告行使偽造特種文書罪(偽造工作證部分)、同 法第216條、第210條之行使偽造私文書罪(偽造現儲憑證收 據部分)等犯行雖漏未起訴,但公訴檢察官於原審審理時已 當庭補充上述事實,應認為此部分事實已經起訴而併予審理 。並說明其等偽造印文等行為,均屬偽造私文書之階段行為 ,且偽造後由被告持以行使,則偽造私文書之低度行為,應 為行使之高度行為所吸收,不另論罪。又本案詐欺集團不詳 成員所偽造之「李順隆」名義之工作證後,由被告持以行使 ,是偽造特種文書之低度行為,亦為其後行使之高度行為所 吸收,亦不另論罪。被告上開犯行,係以一行為同時觸犯前 揭數罪名,為想像競合犯,應從一重之三人以上共同詐欺取 財未遂罪處斷,且其未遂犯行所生危害較既遂犯為輕,爰依 刑法第25條第2項規定,減輕其刑。又其於偵查及審判中均 坦承詐欺犯行,復無犯罪所得,符合詐欺犯罪危害防制條例 第47條前段之規定,爰依該規定遞減輕其刑。  三、原審科刑所裁量審酌之事項:原審經審理後,審酌被告正值 青壯之年,不思循正當途徑獲取所需,竟於現今詐騙案件盛 行之情形下,仍加入詐欺集團,擔任面交車手之工作,不僅 缺乏法治觀念,更漠視他人財產權,損害財產交易安全及社 會經濟秩序,所為實不足取。復衡酌被告另有2件類似犯行 ,1件已經判處罪刑確定,另1件尚在他院審理中,有被告前 案紀錄表在卷可查,犯後已坦承全部犯行,且因告訴人察覺 有異報警查獲本案,被告並未實際自告訴人處取得贓款,行 為尚屬未遂;並考量被告在詐欺集團之分工係屬下層車手之 角色,對於整體詐欺犯行尚非居於計畫、主導之地位;兼衡 被告犯罪之動機、目的、手段及所生之危害,暨被告自陳之 教育程度、工作及家庭生活經濟狀況等一切情狀,量處其有 期徒刑4月。 四、檢察官上訴意旨略以:未遂犯係「得」減輕其刑,而非「應 」予減刑,查被告此次犯行之所以未遂,是因被害人察覺有 異而報警進而查獲,並非因被告提供助力所致,故本案犯行 客觀上與既遂犯之差別,僅在於被害人與警方之防範作為, 被告主觀上之認知及客觀行為,要與一般面交車手之犯行無 差別,原審卻予以減刑,顯有不當。且被告於該詐欺集團中 是擔任車手之工作,核屬共同正犯,原審僅處有期徒刑4月 ,接近幫助詐欺、幫助洗錢者之刑度,顯與其罪責不相當, 有違比例原則、公平原則及平等原則,無法有效匡正社會風 氣並遏止再犯。   五、撤銷改判之理由及本院之量刑    ㈠原判決認被告罪證明確,予以論罪科刑,固非無見,惟被告 與共犯擬詐取被害人之金額達110萬元,金額龐大,且同時 以行使冒用「李順隆」名義偽造之工作證、蓋有偽造「合作 金庫」印文之不實「現儲憑證收據」等文書為犯罪手段,犯 罪組織與手段均屬縝密,並同時侵害合作金庫之名譽,所生 危害非輕,原審僅處幾近最低刑度(有期徒刑3月)之刑, 顯有過輕,檢察官之上訴有理由,應由本院將宣告刑部分撤 銷改判。  ㈡爰以被告之責任為基礎,並審酌被告正值青壯之年,不思循 正當途徑獲取所需,竟於現今詐騙案件盛行之情形下,仍加 入詐欺集團,擔任面交車手之工作,不僅缺乏法治觀念,更 漠視他人財產權,損害財產交易安全及社會經濟秩序;復衡 酌被告另有2件類似犯行,1件已經判處罪刑確定,另1件尚 在他院審理中,有被告前案紀錄表在卷可查,可見並非偶一 為之,且其所參與之犯罪集團組織縝密,以行使冒用他人名 義偽造之工作證、蓋有偽造「合作金庫」印文之不實收據等 文書為犯罪手段,詐騙手段精細,擬詐騙被害人之金額達11 0萬元,金額甚高;犯後坦承全部犯行,且告訴人察覺有異 報警查獲本案,被告並未實際自告訴人處取得贓款,行為尚 屬未遂;並考量被告在詐欺集團之分工係屬下層車手之角色 ,對於整體詐欺犯行尚非居於計畫、主導之地位;兼衡被告 犯罪之動機、目的、手段及所生之危害,暨被告自陳之教育 程度、工作及家庭生活經濟狀況等一切情狀,量處如主文第 二項所示之刑。   六、被告經本院合法傳喚不到庭,依刑事訴訟法第371 條之規定 ,不待其陳述逕為一造辯論判決。   據上論結,應依刑事訴訟法第369 條第1 項前段、第364 條、第 299 條第1 項前段、第371 條,判決如主文。 本案經檢察官盧葆清提起公訴,檢察官李靜文到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2  月  20  日          刑事第三庭  審判長法 官 吳進寶                    法 官 方百正                    法 官 莊鎮遠 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 狀(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 中  華  民  國  114  年  2   月  20  日                    書記官 曾允志 附錄本判決論罪科刑法條: 刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 刑法第216條  行使第210條至第215條之文書者,依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 刑法第210條 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處5年以下有 期徒刑。 刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書,足以生損害於公眾或他人者,處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

2025-02-20

KSHM-113-上訴-879-20250220-1

上易
臺灣高等法院高雄分院

過失傷害

臺灣高等法院高雄分院刑事判決                   113年度上易字第375號 上 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 楊宗融 林榮褀 上列上訴人因過失傷害案件,不服臺灣高雄地方法院112年度審 易字第1280號,中華民國113年7月9日第一審判決(起訴案號: 臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第9115號),提起上訴,本院 判決如下:   主 文 上訴駁回。 楊宗融、林榮祺均緩刑貳年。   事實及理由 一、本案經本院審理結果,認第一審判決就被告二人之認事用法 及量刑均無不當,均應予維持,並引用第一審判決書記載之 事實、證據及理由(如附件)。 二、原審依其判決當時之情狀,審酌附件理由三之㈡所示事項, 量處被告楊宗融拘役50日、被告林榮祺拘役30日,並諭知如 易科罰金,均以新臺幣(下同)1,000元折算1日之標準。經 核原判決此部分認事用法,核無不合,量刑亦已斟酌刑法第 57條各款所列情狀,而未逾越法定範圍,亦未濫用其職權, 應屬適當。另原審依其審理時之資料,已充分審酌告訴人之 傷勢程度,及被告均未與告訴人和解,賠償告訴人2人損害 之情形,而為量刑,並無違反公平原則,或有未整體評價之 不當,致未契合社會法律感情等情事。因此,檢察官以被告 二人於偵查中及審理之初均否認犯行,足見並無悔意,且被 告二人對於本案之發生均有重大過失,復未賠償告訴人,足 見犯後態度不佳,原審量刑過輕等節為由提起上訴,指摘原 判決不當,並無理由,應予駁回。  ㈡緩刑之說明:   被告均未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告等情,有 臺灣高等法院被告前案紀錄表可參。本院審酌被告2人因一 時疏失致罹刑案,且犯後終能坦承犯行,已與被害人即告訴 人達成調解,並先行賠償共計34萬8790元,獲得告訴人之諒 宥等情,有本院調解筆錄及被告等人提出之匯款單可參(本 院卷第147、151頁)。本院審酌上情,認為被告2人經此偵 審程序之教訓後,當知所警惕,應無再犯之虞,其所受之宣 告刑,以暫不執行為適當,爰均諭知緩刑2年,以啟自新。 據上論結,應依刑事訴訟法第373條、第368條,判決如主文。 本案經檢察官簡婉如提起公訴,檢察官李靜文到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2  月  20   日          刑事第三庭  審判長法 官 吳進寶                    法 官 方百正                    法 官 莊鎮遠 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。 中  華  民  國  114  年  2   月  20  日                    書記官 曾允志  附件 臺灣高雄地方法院刑事判決 112年度審易字第1280號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被   告 楊宗融       林榮褀 上列被告因過失傷害案件,經檢察官提起公訴(112年度偵字第9 115號),被告於準備程序為有罪之陳述,本院裁定進行簡式審 判程序,判決如下:   主 文 楊宗融犯過失傷害罪,處拘役伍拾日,如易科罰金,以新臺幣壹 仟元折算壹日。 林榮祺犯過失傷害罪,處拘役參拾日,如易科罰金,以新臺幣壹 仟元折算壹日。   事 實 一、林榮褀為鐸群企業社負責人,為金采精密鑄造有限公司(下 稱金采鑄造公司)之承攬商,係職業安全衛生法第2條第3款 所稱之雇主,楊宗融為鐸群企業社之員工,孫慶選為鐸群企 業社之外包商,渠等均於金采鑄造公司之高雄市○○區○○路00 ○0號廠內工作。林榮褀身為雇主,依職業安全衛生設施規則 第116條第1款、第15款規定,應與駕駛者楊宗融共同注意勞 動場所之車輛機械,除非所有人員已遠離該機械,否則不得 起動,且車輛機械之作業或移動,有撞擊工作者之虞時,應 置管制引導人員,而依當時之客觀狀況,並無不能注意之情 事,林榮褀竟未將廠內堆高機之鑰匙拔除即離開廠區,使得 未領有執照之楊宗融,得以於民國111年8月9日16時至17時 許間,自行駕駛堆高機於上址廠區內進行移動作業,因而在 疏未注意令所有人員遠離機械、亦未有管制引導人員之情形 下,於倒車時撞上孫慶選,致孫慶選受有雙足壓砸傷、右拇 指第三趾骨骨折、左跟骨骨折等傷害。 二、案經孫慶選訴由高雄市政府警察局林園分局報告臺灣高雄地 方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 一、本件被告楊宗融、林榮祺所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑 為3年以上有期徒刑以外之罪,其於準備程序中就被訴事實 為有罪之陳述,經法官告知簡式審判程序之旨,並聽取當事 人之意見後,本院裁定進行簡式審判程序。又本件之證據調 查,依刑事訴訟法第273條之2規定,不受同法第159條第1項 、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170 條規定之限制,均合先敘明。 二、認定犯罪事實所憑之證據及其理由: (一)上開犯罪事實,業據被告楊宗融、林榮祺於本院審理時坦 承不諱(見本院卷第199、200頁),核與證人即告訴人孫 慶選於警詢及偵查中之證述情節相符,復有勝安骨科診所 診斷證明書1份、X光照片3張在卷可稽,足認被告自白與 事實相符,並有證據補強,洵堪採為論罪科刑之依據。 (二)按雇主對於勞動場所作業之車輛機械,應使駕駛者或有關 人員負責執行下列事項:一、除非所有人員已遠離該機械 ,否則不得起動;十五、車輛機械之作業或移動,有撞擊 工作者之虞時,應置管制引導人員,職業安全衛生設施規 則第116條第1款本文、第15款定有規定。被告林榮祺身為 雇主,依前開規定,應與駕駛者即被告楊宗融共同注意除 非所有人員已遠離該機械,否則不得於勞動場所起動作業 之車輛機械,且車輛機械之作業或移動,有撞擊工作者之 虞時,應置管制引導人員,而依當時客觀情況,並無不能 注意之情事,卻疏未注意,造成告訴人遭撞受傷,堪認被 告2人違反前揭注意義務甚明,自應負過失之責,且告訴 人因被告2人上開行為受有本案之傷害結果間具有相當因 果關係,被告2人本案過失致人傷害之犯行,堪以認定, 應予依法論科。 (三)從而,本案事證明確,被告犯行均堪認定,應依法論科。 三、論罪科刑: (一)罪名:    核被告2人所為,均係犯刑法第284條前段之過失傷害罪。 (二)刑罰裁量:    爰以行為人之責任為基礎,審酌被告2人因一時疏未注意 職業安全衛生設施規則之規定,導致本件事故,使告訴人 受有傷害,侵害他人身體法益,造成他人身心之痛苦,所 為實屬不該,惟念被告2人犯後坦承犯行,態度尚可,兼 衡被告2人之素行,本件犯罪之手段、情節(被告楊宗融 無照擅自操作堆高機,過失情節重於被告林榮祺)、告訴 人所受傷勢之所生危害、智識程度、家庭生活、經濟狀況 等一切具體情狀(涉被告個人隱私,均詳卷),分別量處 如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段,判決如主文。 本案經檢察官簡婉如提起公訴,檢察官陳宗吟到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  7   月  9   日          刑事第五庭 法 官  黃政忠 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;如未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。 中  華  民  國  113  年  7   月  10  日                書記官  儲鳴霄 附錄本件論罪科刑法條: 中華民國刑法第284條 因過失傷害人者,處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金 ;致重傷者,處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

2025-02-20

KSHM-113-上易-375-20250220-1

上訴
臺灣高等法院高雄分院

毒品危害防制條例

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度上訴字第825號 上 訴 人 即 被 告 黃文豪 選任辯護人 陳俊嘉法律扶助律師 上列上訴人即被告因違反毒品危害防制條例案件,不服臺灣高雄 地方法院113年度訴字第151號,中華民國113年8月8日第一審判 決(起訴案號:臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第26597號), 提起上訴,本院判決如下:   主 文 原判決撤銷。 黃文豪犯販賣禁藥罪,處有期徒刑陸月。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟伍佰陸拾元,沒收之,於全部或一 部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。   事 實 一、黃文豪知悉大麻二酚(Cannabidiol,CBD)雖不屬於毒品及 管制藥品,但係以一般藥品列管,屬藥事法所規範之藥品; 且知悉未經核准擅自輸入之藥品,係屬藥事法第22條第1項 第2款前段規定之禁藥,竟意圖營利,基於販賣禁藥之犯意 ,於民國111年4月6日之前某日時,以賣家帳號「fuxingbao 」,在蝦皮購物網站中之「禁菸區NON-Smoking」賣場內, 張貼販賣「CBD貼紙 E-JUICE 5000mg」等訊息。買家蔡驛輯 得知該訊息,於111年4月6日22時1分前不久,以新臺幣(下 同)1,560元(含運費)之價格,訂購「CBD貼紙 E-JUICE 5 000mg」1瓶後,黃文豪即於同日22時16分交寄該物品,蔡驛 輯並於同年月8日16時27分,前往高雄市○○區○○○○路000號統 一超商美賢門市取貨,黃文豪以此方式販賣禁藥予蔡驛輯, 而牟取利潤。嗣蔡驛輯因另涉他案,於111年11月30日,經 警持搜索票至其高雄市鼓山區住處實施搜索,當場扣得上開 含CBD成分之藥物,而查悉上情。 二、案經彰化縣警察局移送臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴 。   理 由 一、被告以外之人於審判外之陳述,雖不符刑事訴訟法第159條 之1至之4等4條之規定,而經當事人於審判程序同意作為證 據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認為適 當者,亦得為證據;當事人、代理人或辯護人於法院調查證 據時,知有刑事訴訟法第159條第1項不得為證據之情形,而 未於言詞辯論終結前聲明異議者,視為有前項之同意,同法 第159條之5定有明文。立法意旨在於傳聞證據未經當事人之 反對詰問予以核實,原則上先予排除;惟若當事人已放棄反 對詰問權,於審判程序中表明同意該等傳聞證據可作為證據 ;或於言詞辯論終結前未聲明異議,基於尊重當事人對傳聞 證據之處分權,及證據資料愈豐富,愈有助於真實發見之理 念,且強化言詞辯論主義,使訴訟程序得以順暢進行,上開 傳聞證據亦均具有證據能力。查本案判決所引用具傳聞性質 之各項證據資料,因檢察官、被告黃文豪及其辯護人均同意 有證據能力(本院卷第131頁、第132頁),本院審酌各該傳 聞證據作成時之情況,認均與本件待證事實具有關聯性,且 查無證據足以證明言詞陳述之傳聞證據部分,陳述人有受不 法取供而陳述之情形;書面陳述之傳聞證據部分,亦無遭變 造或偽造之情事,衡酌各該傳聞證據,作為本案之證據亦屬 適當,自均得為證據,而均有證據能力。至於證人蔡驛輯於 警詢中之陳述部分,因本院並未援引作為認定被告犯罪之證 據,故不贅述此部分證據能力之有無。  二、上開事實,業據被告於本院審理中坦白承認(本院卷第177 頁),並經證人蔡驛輯、鍾欣樺於原審審理中證述在卷(原 審卷第90頁、第97頁、第101頁),復有蝦皮購物網站中之 「禁菸區NON-Smoking」賣場內對話紀錄及到貨資料等證據 在卷可參(警卷第21頁以下)。本院審酌:  ㈠蔡驛輯因另涉他案,於111年11月30日,經警持搜索票至其高 雄市鼓山區住處實施搜索,當場扣得CBD油1瓶(扣於另案) 。又該CBD油經送驗後,含有Cannabidiol(即CBD。Cannabi diol即為大麻二酚,但鑑驗書記載大麻二醇)、尼古丁、第 二級毒品二甲基色胺(DMT)等成分之事實。有搜索扣押筆 錄、扣押物品目錄表、CBD油照片及衛生福利部草屯療養院1 11年12月27日草療鑑字第1111200329號鑑定書可參(警卷第 13頁以下、第15頁反面、第18頁、第19頁)。   ㈡又關於該另案扣案CBD油之來源。證人蔡驛輯於偵查、原審審理中證稱:CBD油是在「禁菸區NON-Smoking」賣場買的;買到時就是這種包裝(經提示警卷第18頁編號21之照片);買CBD油之後,沒有摻其他成分東西,使用過1次就沒再用。用完沒有感覺,沒有毒品的反應,所以當時就沒有繼續使用;之前沒有買過CBD油;在我的觀點我覺得沒有感覺,因為我沒有任何反應;當時有跟太太一起使用;我們沒有做任何後續的加工;用1次後沒有感覺,就沒再使用過,就一直擺在抽屜,警察來的時候搜尋到;沒有再買過其他的CBD油;沒有自己加東西進去等語(偵一卷第27頁、第28頁;原審卷第90頁、第91頁、第92頁、第93頁、第94頁)。且證人即證人蔡驛輯配偶鍾欣樺亦於原審審理中證稱:我上網找CBD油,再請我先生幫忙下標;CBD可治療疼痛及幫助睡眠;我栽種(大麻)跟這瓶CBD油沒有關係;這瓶CBD油我用過1次,我們兩個(與先生)一起都有用過;覺得抽起來怪怪的,好像會有一點頭痛的感覺;感覺沒有治療到,所以後來就沒有用;警察來我家搜尋時跟我買那罐CBD油,已經隔一段蠻長的時間,只是我沒有丟掉;因為大麻是植物是葉子,怎麼變成油這個過程我不知道,我怎麼可能把它添加進去等語(原審卷第97頁、第98頁、第99頁、第100頁、第101頁)。由於證人蔡驛輯確曾以其名義向被告購入CBD油之事實,有前開對話紀錄及到貨資料等證據為證。且關於購買CBD油之方式、使用CBD油次數、使用CBD油後之情形及感覺、有無加工CBD油、未再繼續使用CBD油之原因、該CBD油被警扣得之情形等事實,證人蔡驛輯、鍾欣樺前開證述情節相符。另被告於偵查中自承:(問:提示警卷第18頁編號21的CBD油照片,你賣的CBD油是這種包裝?)是有一個這樣的罐子,是這種罐子包裝沒錯等語(偵一卷第20頁)。因此,基於上開事實,並參以本件證人蔡驛輯及鍾欣樺除曾向被告購入CBD油外,並無證據顯示其曾再向他人購入CBD油,故本院認為另案扣案之CBD油應係證人蔡驛輯以其名義向被告購入,之後因使用1次後即未再使用,亦未丟棄,故遭警於另案搜索時扣案。  ㈢刑法上之故意,分直接故意(確定故意)與間接故意(不確 定故意或未必故意)。行為人對於構成犯罪之事實,明知並 有意使其發生者,為直接故意;行為人對於構成犯罪之事實 ,預見其發生,而其發生並不違背其本意者,為間接故意。 至於間接故意,與有認識的過失(又稱疏虞過失),二者對 於構成犯罪之事實雖均預見其能發生,但前者對其發生,並 不違背其本意,即雖然預見其行為會招致構成要件的實現, 但仍容忍或聽任其發生;後者則確信其不發生,竟疏失而發 生,即信賴結果根本不會發生。另案扣案之CBD油送驗後, 雖含有第二級毒品二甲基色胺(DMT)成分,業如前述。惟 被告於警詢及本院準備程序中陳稱:CBD油是在網路上找到 一個CBD網站,加了一個聯絡人暱稱「可樂」資訊;「可樂 」只跟我說是CBD油,沒有跟我講THC(即四氫大麻酚)濃度 ,只知道他分CBD油3000mg、5000mg,除了CBD,以外的成分 我不知道;他有販售桃子、黑莓等各種風味的CBD油;每100 ml販售1萬元左右;「可樂」確定收到轉帳後,他會利用黑 貓宅急便將商品寄到我住處給我。如果裡面有毒品我是不可 能賣;我認為CBD是拿來緩解壓力的成分,跟二級毒品成分 差異滿大;我是有問裡面有沒有含有不允許的成分,對方說 他檢驗過是沒有問題;對話沒有講到THC這個字,但可能用 替代的詞,如有沒有含有興奮劑或是毒品一些違法的成分存 在,他說有抽血及做尿液檢查,是沒有毒品成分的等語(警 卷第2頁;本院卷第130頁、第131頁)。經查:   ①一般稱「大麻」係指大麻植物,與大麻素、大麻素製劑不同 。大麻植物包含多種大麻素,如四氫大麻酚(THC)、大麻 二酚(CBD)等。而以大麻素為原料藥經加工調製,製成一 定劑型及劑量的藥品,則為大麻素製劑。大麻及四氫大麻酚 (THC)屬於第二級毒品及管制藥品。大麻二酚(CBD)不屬 於毒品及管制藥品,考量具有多種藥理活性及可能的醫療用 途,我國以一般藥品列管。又目前國內未核准任何含大麻二 酚(CBD)成分之藥品,若民眾經醫師診斷評估後開立此類 藥品處方,可依「藥物樣品贈品管理辦法」申請供個人自用 大麻二酚(CBD)藥品專案進口等情。有衛生福利部網頁列 印資料可參(本院卷第47頁)。由於「可樂」係透過黑貓宅 急便將CBD油寄到被告住處,販賣予被告之事實,業經被告 陳述如前。本件並無證據證明「可樂」係從國外直接將該CB D油寄至被告住處;或被告知悉「可樂」係從國外直接將該C BD油寄至被告住處。且國內目前未核准任何含大麻二酚(CB D)成分之藥品。故「可樂」販賣予被告之CBD油,如未含有 毒品成分,應係「可樂」未經核准擅自輸入之禁藥。  ②被告於111年4月6日22時16分交寄送出CBD油予證人蔡驛輯之 前,於111年3月23日,曾透過通訊軟體傳送:「better tha n last time」、「Does the product contian stimulants ?」等語,詢問「可樂」該CBD油產品是否含有興奮劑成分 ;「可樂」回稱:「no,urine and blood tests comfortab le,no lines」等語,向被告表示沒有含有興奮劑成分,且 經過尿液及血液檢查;被告則回應:「Ok」、「nice」等語 之事實,有通訊軟體對話紀錄可參(本院卷第209頁)。因 此,被告前開關於「可樂」表示CBD油經檢驗後並無興奮劑 或毒品等反應之答辯,尚非無據。  ③又觀之被告與「可樂」之上開通訊軟體對話紀錄,因「可樂 」已明確向被告表示經過尿液及血液檢查後,CBD油並無興 奮劑或毒品反應,故尚難認定被告明知CBD油含有第二級毒 品二甲基色胺成分,而販賣該CBD油予證人蔡驛輯。惟被告 既然詢問「可樂」該CBD油產品是否含有興奮劑或毒品成分 ,堪認被告應懷疑該CBD油是否含有興奮劑或毒品成分,而 預見該CBD油可能含有興奮劑或毒品成分,故詢問「可樂」 此事。雖被告預見該CBD油可能含有興奮劑或毒品成分,但 仍需視被告是否仍容忍或聽任其發生;或確信其不發生、信 賴結果根本不會發生,竟疏失而發生,而認為係間接故意或 有認識之過失。   ④大麻二酚(CBD)不屬於毒品及管制藥品,衛生福利部因考量 其具有多種藥理活性及可能的醫療用途,故以一般藥品列管 等情,業如前述。因此,一般而言,CBD油係屬一般藥物, 原則上應不會摻雜興奮劑或毒品成分,摻雜興奮劑或毒品成 分應屬少數、極其例外之情形。本件被告於交寄送出CBD油 予證人蔡驛輯之前,於111年3月23日,透過通訊軟體與「可 樂」對話時,僅單純詢問「可樂」該CBD油產品是否含有興 奮劑成分,並非因他人曾使用「可樂」所提供之CBD油後, 出現施用興奮劑或毒品後之反應,而質問「可樂」。且證人 蔡驛輯購入「可樂」所提供之CBD油後,因沒有任何反應或 感覺,即未再使用該CBD油等情,亦經證人蔡驛輯證述如前 。參酌單純使用「可樂」所提供之CBD油,並不當然會經由 使用該物品,而產生施用興奮劑或毒品後之反應;且本件亦 無證據證明曾有人向被告反應該CBD油含有毒品成分等情事 。並參以CBD油摻雜興奮劑或毒品成分係屬極其例外之情形 。故被告於詢問「可樂」該CBD油產品是否含有興奮劑成分 ,「可樂」向被告表示經檢驗後並無興奮劑等反應後,被告 即直接相信「可樂」所提供之CBD油,並無興奮劑或毒品成 分,尚非悖於常情。況被告於交寄送出CBD油予證人蔡驛輯 之後,因再以同一方式販賣CBD油,經人檢舉,嗣高雄市政 府衛生局受理該案後,亦僅就該CBD油是否含有尼古丁成分 進行檢驗,並檢出該CBD油含有尼古丁成分,當時並未就該C BD油是否含有其他毒品成分,進行檢驗等情,有臺灣橋頭地 方檢察署112年偵字第2012號緩起訴處分書可參(本院卷第1 15頁以下)。連主管機關高雄市政府衛生局亦認為CBD油通 常不會摻雜興奮劑或毒品成分,故未附帶檢驗其是否含有興 奮劑或毒品成分。則被告基於信賴「可樂」之說明,相信「 可樂」所提供之CBD油並未摻雜興奮劑或毒品成分,故未要 求「可樂」提供檢驗報告,亦未有違常情。再者,販賣CBD 油係販賣禁藥,本身亦屬違法行為,故被告向「可樂」販入 CBD油之後,為賺取價差,再以高於成本之價格販出,亦屬 情理之常,尚不能因被告賺取差價,即推認被告有販賣毒品 之不確定故意。  ⑤綜上,被告雖預見該CBD油可能含有興奮劑或毒品成分,但因 確信、信賴該CBD油應不會含有興奮劑或毒品成分,故被告 應僅有販賣禁藥之犯意,應無販賣第二級毒品之間接或不確 定故意。被告此部分之答辯,應可採信。   ㈣基於上開事實,並參以被告販賣禁藥時,確有從中賺取價差 以牟利之意圖等情,業據被告於本院審理中自承在卷(本院 卷第176頁)。因此,被告自白核與事實相符,本件事證明 確,被告販賣禁藥犯行,應堪認定。  三、論罪:      核被告所為,係犯藥事法第83條第1項之販賣禁藥罪。檢察 官雖認為被告係犯毒品危害防制條例第4條第2項之販賣第二 級毒品罪。惟本件僅能認定被告主觀上係基於販賣CBD油之 犯意而為本件犯行,業如前述,依「所知輕於所犯,從其所 知」之法理,應論以販賣禁藥罪,本件起訴法條應予變更。 又刑法第59條之酌量減輕,必被告犯罪情狀確可憫恕,在客 觀上足以引起一般人之同情,認為即予宣告法定最低度刑, 猶嫌過重,始有其適用。本件被告係論以販賣禁藥罪,而非 販賣第二級毒品罪,且其販賣行為已助長禁藥流通,尚難認 有何特殊之原因與環境,在客觀上足以引起一般同情,亦無 宣告法定最低度刑,尚嫌過重之情事,應無刑法第59條酌減 其刑規定適用。 四、撤銷改判之理由:   本件僅能認定被告主觀上係基於販賣CBD油之犯意而為本件 犯行,業如前述,依「所知輕於所犯,從其所知」之法理, 應論以販賣禁藥罪。原審認為被告係基於販賣第二級毒品之 不確定故意而為本件犯行,論處被告販賣第二級毒品罪,尚 有未洽。被告以本件應僅論處其販賣禁藥罪為由,提起上訴 ,指摘原判決不當,為有理由,自應由本院將原判決撤銷改 判。爰審酌被告為賺取差價而販賣禁藥,不僅影響主管機關 藥品之管理,亦使禁藥流通,行為實屬可議。惟念及被告犯 後坦承犯行,犯後態度尚屬良好;並參以本案禁藥交易數額 、對象;兼衡被告如臺灣高等法院被告前案紀錄表所載之前 科素行,暨被告於本院審理中自陳:大學畢業,現從事拍照 相關行業,收入不固定,每月收入約2至3萬元,未婚,與父 母同住,需扶養父母等語(本院卷第178頁)等一切情狀, 量處如主文第2項所示之刑。  五、沒收部分:      ㈠被告販賣禁藥所得之價金1,560元,雖未扣案,但為被告所有 ,應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定,宣告沒收之 ,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。     ㈡被告販賣CBD油1瓶部分,因該CBD油已交付證人蔡驛輯,且該 CBD油經另案扣案後,業經銷燬等情,有臺灣高雄地方檢察 署銷毀沒收∕扣押物清冊可參(本院卷第145頁),故不於本 案宣告沒收該CBD油。   據上論結,應依刑事訴訟法第300條、第369條第1項前段、第364 條、第299 條第1 項前段,判決如主文。 本案經檢察官張貽琮提起公訴,檢察官李靜文到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日          刑事第三庭  審判長法 官 吳進寶                    法 官 莊鎮遠                    法 官 方百正 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 狀(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日                    書記官 林心念 附錄本判決論罪科刑所依據之法條: 藥事法第83條第1項 明知為偽藥或禁藥,而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、 轉讓或意圖販賣而陳列者,處7年以下有期徒刑,得併科新臺幣5 千萬元以下罰金。

2025-02-19

KSHM-113-上訴-825-20250219-1

金上訴
臺灣高等法院高雄分院

詐欺等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度金上訴字第841號 上 訴 人 即 被 告 賴文誠 住○○市○○區○○○路0 00號0樓之0 選任辯護人 任品叡律師 蕭意霖律師 黃泰翔律師 上列上訴人即被告因詐欺等案件,不服臺灣高雄地方法院113年 度金訴字第70號,中華民國113年7月9日第一審判決(起訴案號 :臺灣高雄地方檢察署111年度偵字第22438號),提起上訴,本 院判決如下:   主 文 上訴駁回。 賴文誠緩刑參年,並應履行如附件所示之事項。   理 由 一、刑事訴訟法第348條規定:(第1項)上訴得對於判決之一部 為之。(第2項)對於判決之一部上訴者,其有關係之部分 ,視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者 ,不在此限。(第3項)上訴得明示僅就判決之刑、沒收或 保安處分一部為之。由於被告賴文誠已於本院審判程序中言 明:針對量刑上訴等語(本院卷第154頁)。因此,本件上 訴範圍只限於原審量刑部分,先予說明。 二、原審判決認定之犯罪事實、罪名部分:   原審經審理後,認定:被告賴文誠知悉金融機構帳戶係個人 理財之重要工具,表彰個人之財產、信用,一般人無故取得 他人金融機構帳戶使用,常與財產犯罪密切相關,可預見將 金融機構帳戶提供予他人使用,可能遭他人利用作為詐欺取 財轉帳匯款之犯罪工具,或作為收受及掩飾特定犯罪所得使 用,他人轉帳匯款後即產生掩飾資金流動軌跡以逃避國家追 訴、處罰之效果;又依他人指示將匯入金融機構帳戶內之款 項提領交予他人,亦將成為詐欺犯行中之一環而遂行詐欺取 財,使被害人發生財產損失之結果,並因此得以掩飾、隱匿 特定犯罪所得去向,竟與鐘冠生(涉犯違反組織犯罪防制條 例等部分,業經原審以112年度審金訴字第1067號判決有罪 確定)及姓名、年籍均不詳、綽號「荳荳」之成年人共同意 圖為自己不法所有,基於詐欺取財、洗錢之不確定故意之犯 意聯絡,於民國111年4月間某日起,由被告提供名下之台新 國際商業銀行股份有限公司帳號00000000000000號帳戶(下 稱台新帳戶)作為匯入他人款項之用。詐欺集團其他成員取 得上開帳戶資料後,即於111年5月底起,透過通訊軟體LINE 向謝佩慈佯稱:投資虛擬貨幣可獲利等語,致其陷於錯誤, 於111年6月14日匯款新臺幣(下同)290萬元至陳豐陞之第一 商業銀行股份有限公司帳號00000000000號帳戶內,再由詐 欺集團不詳成員於同日上午9時31分至9時32分許,轉帳其中 之45萬元(共3筆)至劉展瑋之永豐商業銀行股份有限公司 帳號00000000000000號帳戶,復於同日上午9時34分許,轉 帳45萬元至被告之台新帳戶。被告再依鐘冠生指示,於111 年6月14日上午9時51分許,前往高雄市○○區○○○路000號台新 銀行七賢分行,臨櫃提領現金45萬元交予鐘冠生,以此方式 掩飾或隱匿特定犯罪所得去向、所在等事實。因而認為被告 係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪 、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪,並依想像 競合犯規定,從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪。 三、原審量刑及其所裁量審酌之事項:   原審經審理後,依其判決當時之情狀,以行為人之責任為基 礎,審酌被告知悉詐欺集團對社會危害甚鉅,竟貪圖利益, 加入詐欺集團擔任取款車手,且依照該集團之計畫而分擔部 分犯行,利用虛擬貨幣之假交易作為幌子,破壞社會互信基 礎,助長詐騙犯罪歪風,增加查緝犯罪及被害人尋求救濟之 困難,嚴重影響社會治安。又被告犯後始終否認犯行之態度 ,且迄今仍未與告訴人和解或賠償任何損害,亦有可議之處 。惟念被告無前科,有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷足 憑,素行尚可,復考量被告在詐欺集團中擔任車手,提供帳 戶並提領贓款上繳詐欺集團成員,分擔工作、情節在共犯結 構所處乃較為下層之地位。末斟以被告自陳之智識程度、家 庭生活暨經濟狀況,以及犯罪之動機、目的、手段、告訴人 所受損害等一切情狀,量處有期徒刑1年6月。 四、關於新舊法之比較說明:    ㈠關於想像競合犯新舊法之比較,應先就新法之各罪,定一較 重之條文,在就舊法之各罪,定一較重之條文,然後再就此 較重之新舊法條比較其輕重。  ㈡洗錢防制法修正經過:   ①被告行為後,原洗錢防制法第16條第2項定經修正,於112年6 月16日施行。原修正前洗錢防制法第16條第2項係規定:犯 前2條之罪,在偵查或審判中自白者,減輕其刑。修正後則 規定:犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,減輕 其刑。   ②之後洗錢防制法再經修正,於113年7月31日公布,於113年8 月2日施行。⑴原修正前洗錢防制法第14條第1項係規定:有 第二條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新 臺幣5百萬元以下罰金;第3項規定:前二項情形,不得科以 超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。嗣該條條次變更為第19 條,其中第19條第1項規定:有第二條各款所列洗錢行為者 ,處3年以上10年以下有期徒刑,併科新臺幣1億元以下罰金 。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者,處6月以 上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元以下罰金;其中原 修正前洗錢防制法第14條第3項規定則刪除。⑵原修正前洗錢 防制法第16條第2項係規定:犯前4條之罪,在偵查及歷次審 判中均自白者,減輕其刑。嗣該條條次變更為第23條,並於 第3項規定:犯前四條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者 ,如有所得並自動繳交全部所得財物者,減輕其刑;並因而 使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上 利益,或查獲其他正犯或共犯者,減輕或免除其刑。   ㈢依被告行為時之規定:   被告係違反修正前洗錢防制法第14條第1項之規定,又被告 係以一行為犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐 欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢罪,應依刑 法第55條規定,從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。  ㈣依本院裁判時之規定:     被告洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣(下同)1億元。 又被告係以一行為犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢罪 ,應依刑法第55條規定,從一重論以三人以上共同詐欺取財 罪。  ㈤依被告行為時及本院裁判時之規定,被告均從一重論以三人 以上共同詐欺取財罪。原審依三人以上共同詐欺取財罪之規 定,作為量刑之基礎,尚無違誤。 五、關於刑法第59條及量刑審酌部分:    ㈠量刑係法院就繫屬個案犯罪之整體評價,乃事實審法院得依   職權自由裁量之事項,故量刑判斷當否之準據,應就判決之   整體觀察為綜合考量,苟已以行為人之責任為基礎,並斟酌   刑法第57條各款所列情狀,在法定刑度內,酌量科刑,無偏 執一端,致明顯失出失入情形,即不得任意指摘為違法。至 刑法第59條規定犯罪之情狀可憫恕者,得酌量減輕其刑,同 法第57條規定科刑時應審酌一切情狀,尤應注意所列事項( 共10款)為科刑輕重之標準,兩條適用上固有區別,惟所謂 「犯罪之情狀」與「一切情形」,並非有截然不同之領域, 於裁判上酌減其刑時,應就犯罪一切情狀(兼及第57條所列 舉之10款事項),予以全盤考量,審酌其犯罪有無可憫恕之 事由,以為判斷(最高法院110年度台上字第3485號判決參 照)。  ㈡刑法第59條部分:   被告雖已坦承犯罪,並與被害人達成和解,賠償該被害人損 害(詳後述)。但國內現今詐欺案件盛行,被告竟參與加重 詐欺犯行,侵害被害人之財產法益,客觀上已難引起一般人 同情,故本院認為被告並無刑法第59條酌減其刑規定之適用 。  ㈢維持原審判決部分:    原審依其判決當時之情狀,審酌前開三所示事項,量處被告 有期徒刑1年6月。經核原審判決就已具體審酌刑法第57條科 刑等一切情狀,在罪責原則下適正行使其量刑之裁量權,客 觀上並未逾越法定刑度,亦與罪刑相當原則無悖,難認有逾 越法律所規定之範圍,或濫用其裁量權限之違法情形。因此 ,被告提起上訴,指摘原審判決量刑過重,為無理由,應予 駁回。 六、緩刑之說明:   被告未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告確定等情, 有臺灣高等法院被告前案紀錄表可參。被告因一時失慮,致 罹刑案,且犯後終能坦承犯行,已與被害人謝佩慈達成和解 (內容詳如附件)。本院審酌上情,為期被告能就已達成和 解之部分,盡力履行和解條件,認為被告經此偵審程序之教 訓後,當知所警惕,應無再犯之虞,其所受之宣告刑,以暫 不執行為適當,爰諭知緩刑3年,以啟自新。惟斟酌本案之 犯罪情節、案件性質,為促使被告確實履行其賠償被害人謝 佩慈之承諾,爰依刑法第74條第2項第3款規定,將被告與該 被害人達成和解內容,引為被告應支付該被害人之損害賠償 ,命被告應履行如附件所示之事項,資以兼顧該被害人之權 益。再者,依刑法第75條之1 第1項第4 款規定,被告如違 反本院所定應履行如附件所示之事項,且情節重大,足認原 宣告緩刑難收其預期效果,而有執行刑罰之必要者,得撤銷 其緩刑之宣告。  據上論結,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官林永富提起公訴,檢察官李靜文到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日          刑事第三庭  審判長法 官 吳進寶                    法 官 莊鎮遠                    法 官 方百正 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 狀(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日                    書記官 林心念 附錄本判決論罪科刑所依據之法條: 刑法第339條之4第1項第2款 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科100萬元以下罰金: 二、三人以上共同犯之。 修正前洗錢防制法第14條第1項(原審) 有第二條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 附件: 賴文誠應給付謝佩慈新臺幣(下同)80,000元,以匯款方式分期匯入謝佩慈指定帳戶,自114年1月1日起至全部清償完畢止,每月為一期,按月於每月15日前給付3,000元整,上開分期如一期未履行,視為全部到期。

2025-02-19

KSHM-113-金上訴-841-20250219-1

金上訴
臺灣高等法院高雄分院

詐欺等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度金上訴字第877號 上 訴 人 即 被 告 吳日裕 選任辯護人 宋錦武法律扶助律師 上列上訴人即被告因詐欺等案件,不服臺灣高雄地方法院113年 度金訴字第158號,中華民國113年6月7日第一審判決(起訴案號 :臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第34266號、112年度偵字第3 6387號、113年度偵字第7285號;移送併案審理案號:113年度偵 字第11864號、113年度偵字第14359號、113年度偵字第14790號 、113年度偵字第15201號),提起上訴,本院判決如下:   主 文 原判決關於宣告刑部分均撤銷。 上開撤銷部分,甲○○各處有期徒刑貳年陸月、拾月。   理 由 一、刑事訴訟法第348條規定:(第1項)上訴得對於判決之一部 為之。(第2項)對於判決之一部上訴者,其有關係之部分 ,視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者 ,不在此限。(第3項)上訴得明示僅就判決之刑、沒收或 保安處分一部為之。由於被告甲○○已於本院審判程序中言明 :針對量刑上訴等語(本院卷第146頁)。因此,本件上訴 範圍只限於原審之量刑部分,先予說明。 二、原審判決認定之犯罪事實、罪名部分:   原審經審理後,認定:被告甲○○與真實姓名年籍不詳之「林 總」、「黃丞鋒」、「韓馨怡」等人所組成之詐欺集團成員 間,共同意圖為自己不法之所有,基於三人以上共同詐欺取 財及掩飾、隱匿特定犯罪所得來源、去向、所在之犯意聯絡 ,先由被告以扣案之手機(廠牌:SAMSUNG,含門號0000000 000號之SIM卡1張)與該詐欺集團成員作為聯繫之工具,再 由該詐欺集團成員於如附表編號1、2所示時間,以如附表編 號1、2所示詐術,詐騙如附表編號1、2被害人欄所示之乙○○ 、丙○○,致其均陷於錯誤,而分別於如附表編號1、2所示交 付時間、地點,將如附表編號1、2「詐騙金額」欄所示之現 金交付被告,被告再依其他詐欺集團成員之指示,前往高雄 市○○區○○○路000號之無限數位股份有限公司,以該詐得款項 購買虛擬貨幣,並存入詐欺集團成員指示之虛擬錢包,而以 此方法製造金流斷點,掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所 在。嗣被告於民國112年10月31日上午10時許,在高雄市○○ 區○○街00號前,欲向被害人乙○○收取投資款新臺幣(下同) 378萬時,為警當場逮捕,並扣得面交現金5,000元(已發還 被害人乙○○)、手機1支等物等事實。因而認為被告均係犯 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修 正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪,並均依想像競 合犯之規定,各從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪,並 分論併罰之。 三、原審就被告量刑及其所裁量審酌之事項:   原審經審理後,㈠就洗錢部分,認為被告均已於偵審時自白 犯行,符合修正前洗錢防制法第16條第2項之規定,故於量 刑時審酌。㈡以行為人之責任為基礎,審酌現今社會上詐欺 風氣盛行,詐欺集團已猖獗多年,無辜民眾遭詐騙之事時有 所聞,不僅使受害者受有財產法益上之重大損害,對於社會 上勤勉誠實之公共秩序及善良風俗更有不良之影響。而被告 正值青壯,竟不思以正途賺取所需,加入詐欺集團從事詐騙 ,並負責擔任俗稱「收水」之工作,除造成被害人辛苦累積 之財產瞬間喪失外,更使詐欺集團得透過洗錢之方式,輕易 遂行其犯罪,並躲避追查,而助長詐騙歪風之盛行,嚴重影 響社會之治安,且因本案詐欺集團實施詐騙而造成本案被害 人財物損害甚高,其中被害人乙○○遭被告取走之金額合計高 達1529萬元(不含最後一次詐欺未遂之378萬元);惟念及 被告於詐欺集團中之地位尚屬低階,其本身所獲不法利益亦 非鉅,且犯罪後均坦承犯行(其所犯一般洗錢罪部分合於修 正前洗錢防制法第16條第2項之減刑事由),犯罪後態度尚 非惡劣,然被告迄今未與被害人洽談和解或賠償損失,其行 為所造成之損害,難謂有獲得填補;兼衡被告本案犯罪之動 機、目的、手段;暨被告之素行(被告於本案行為前,無因 刑事案件經法院科刑判決之紀錄,有臺灣高等法院被告前案 紀錄表存卷可參);及其自述之教育程度、工作經歷、家庭 生活與經濟狀況等一切情狀,就其本案所犯2罪分別量處有 期徒刑3年2月、1年4月。 四、關於新舊法之比較說明:    ㈠關於想像競合犯新舊法之比較,應先就新法之各罪,定一較 重之條文,在就舊法之各罪,定一較重之條文,然後再就此 較重之新舊法條比較其輕重。  ㈡洗錢防制法修正經過:   ①被告行為時,洗錢防制法第16條第2項定:犯前4條之罪,在 偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑。   ②之後洗錢防制法經修正,於113年7月31日公布,於同年8月2 日施行。⑴原修正前洗錢防制法第14條第1項係規定:有第二 條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣5 百萬元以下罰金;第3項規定:前二項情形,不得科以超過 其特定犯罪所定最重本刑之刑。嗣該條條次變更為第19條, 其中第19條第1項規定:有第二條各款所列洗錢行為者,處3 年以上10年以下有期徒刑,併科新臺幣1億元以下罰金。其 洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者,處6月以上5 年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元以下罰金。其中原修 正前洗錢防制法第14條第3項規定則刪除。⑵原修正前洗錢防 制法第16條第2項係規定:犯前4條之罪,在偵查及歷次審判 中均自白者,減輕其刑。嗣該條條次變更為第23條,並於第 3項規定:犯前四條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者, 如有所得並自動繳交全部所得財物者,減輕其刑;並因而使 司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利 益,或查獲其他正犯或共犯者,減輕或免除其刑。  ㈢詐欺犯罪危害防制條例部分:   被告行為後,詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布, 於同年8月2日施行,其中第44條前段規定:「犯刑法第339 條之4之罪,詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元 者,處3年以上10年以下有期徒刑,得併科新臺幣3千萬元以 下罰金」。   ㈣依被告行為時之規定:   被告均係違反修正前洗錢防制法第14條第1項之規定,又被 告均係以一行為犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 罪,應依刑法第55條規定,從一重論以三人以上共同詐欺取 財罪。  ㈤依本院裁判時之規定:     被告洗錢之財物或財產上利益均未達1億元。附表編號1部分 ,被告係以一行為犯詐欺犯罪危害防制條例第44條前段、洗 錢防制法第19條第1項後段一般洗錢罪,應依刑法第55條規 定,從一重論以詐欺犯罪危害防制條例第44條前段之罪。附 表編號2部分,被告係以一行為犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後 段之一般洗錢罪,應依刑法第55條規定,從一重論以三人以 上共同詐欺取財罪。  ㈥依新舊法比較結果,被告均應從一重論以三人以上共同詐欺 取財罪。原審依三人以上共同詐欺取財罪之規定,作為量刑 之基礎,尚無違誤。 五、修正前之洗錢防制法第16條第2項規定部分:   被告於偵查、原審及本院審理中均已自白一般洗錢犯行,且 已繳交犯罪所得(詳後述),不論依修正前或修正後洗錢防 制法之規定,被告均可減輕其刑,但此部分依想像競合犯規 定,應從一重論以加重詐欺取財罪,故僅能於量刑時併予審 酌。 六、詐欺犯罪危害防制條例第47條前段部分:   因被告於偵查、原審及本院審理中均已自白加重詐欺犯行, 且已繳交犯罪所得30,000元(如附表編號2部分,未取得犯 罪所得),而加重詐欺罪屬於詐欺犯罪危害防制條例第47條 前段之詐欺犯罪,故被告所犯如附表編號1、2所示之2罪, 均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定,減輕其刑。 七、刑法第59條部分:   被告雖已坦承犯罪,並已繳交犯罪所得,但國內現今詐欺案 件盛行,被告竟參與加重詐欺犯行,從中獲取不法利益,侵 害被害人之財產法益,客觀上已難引起一般人同情,故本院 認為被告均無刑法第59條酌減其刑規定之適用。    八、撤銷改判之理由:     被告於偵查、原審及本院審理中均已自白加重詐欺犯行,且 已繳交犯罪所得,業如前述,原審未及依詐欺犯罪危害防制 條例第47條前段規定,對被告所犯各罪均減輕其刑,尚有未 洽。被告以原審量刑過重為由,提起上訴,指摘原判決不當 ,為有理由,應由本院將原判決關於被告宣告刑部分均撤銷 改判。爰審酌被告擔任車手,實施前述二之犯罪,造成他人 蒙受財產損害,及欲藉以掩飾或隱匿犯罪所得,破壞金流之 透明穩定,對於正常交易安全及社會治安均有相當危害,行 為實有可議。惟念及被告於偵查、原審及本院審理中均坦承 加重詐欺、一般洗錢犯行,符合洗錢防制法減刑規定。復考 量被告與本件詐欺集團成員間之分工模式、犯罪動機、目的 、手段暨情節,兼衡各被害人遭詐騙之數額;暨被告於本院 審理中自陳:高中肄業,之前從事計程車司機,每月收入約 2萬元,之前與父母及2個未成年小孩同住,需扶養父母、小 孩等語(本院卷第154頁)等一切具體情狀,分別量處如主 文第2項所示之宣告刑。另斟酌被告另犯有其他案件,應待 其所涉數案全部判決確定後,如符合定應執行刑之要件,再 由檢察官合併聲請裁定為宜,故本件不定其應執行刑,附此 敘明。 九、移送併案審理部分(113年度偵字第11864號、113年度偵字 第14359號、113年度偵字第14790號、113年度偵字第15201 號),因與本案事實相同,故予以附卷處理。 據上論結,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官黃昭翰提起公訴,檢察官吳書怡、李佳韻移送併案 審理,檢察官李靜文到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日          刑事第三庭  審判長法 官 吳進寶                    法 官 莊鎮遠                    法 官 方百正 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 狀(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日                    書記官 林心念 附錄原審判決論罪科刑所依據之法條: 刑法第339條之4第1項第2款: 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 二、三人以上共同犯之。 修正前洗錢防制法第14條: 有第2條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣 5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表: 編號 被害人 詐騙方式 交付時間 詐騙金額 (新臺幣) 交付地點 1 乙○○ (告訴人) 詐欺集團成員於112年7月2日某時許起,以通訊軟體LINE帳號「韓馨怡」與乙○○聯繫,向其佯稱:可指導操作APP「呈達投資平台」,投資股票獲利云云,致其陷於錯誤,陸續於右列交付時間在右列交付地點,將右列詐騙金額,交付予佯裝為呈達投資公司外務員之甲○○。 112年10月13日10時許 300萬元 高雄市○○區○○路00號統一超商福賜門市 112年10月16日10時許 313萬元 高雄市○○區○○路00號統一超商福賜門市 112年10月24日10時許 600萬元 高雄市○○區○○路00號統一超商福賜門市 112年10月27日10時許 132萬元 高雄市○○區○○路00號統一超商福賜門市 112年10月30日10時許 184萬元 高雄市○○區○○路00號統一超商福賜門市 112年10月31日10時許 (未遂) 原約定金額為378萬元,實際給付5000元(已發還乙○○) 高雄市○○區○○○00號前 2 丙○○ 詐欺集團成員於112年8月28日某時許起,以通訊軟體LINE帳號「霖園官方客服」與丙○○聯繫,向其佯稱:可指導操作「霖園」APP投資獲利云云,致其陷於錯誤,於右列交付時間在右列交付地點,將右列詐騙金額交付予佯裝為顧問經理之甲○○。 112年8月29日17時許 20萬元 高雄市○○區○○路00號

2025-02-19

KSHM-113-金上訴-877-20250219-1

上易
臺灣高等法院高雄分院

恐嚇危害安全

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度上易字第490號 上 訴 人 即 被 告 陳佳彬 住高雄市前金區中正四路0 00號0樓之0 上列上訴人即被告因恐嚇危害安全案件,不服臺灣高雄地方法院 112年度易字第212號,中華民國113年9月10日第一審判決(聲請 簡易判決處刑案號:臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第6643號 ),提起上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   事 實 一、陳佳彬(原名陳龍欣)於民國111年6月10日起,向賴雨薇承 租高雄市○○區○○街00號8樓之10號房屋,並支付押租金新臺 幣(下同)4萬元,嗣因不滿該屋之冷氣及熱水器等設備, 欲終止租約,並就押租金之返還數額及方式,與賴雨薇意見 不一,竟基於恐嚇危害安全之犯意,於如附表編號1、2所示 之時間,在高雄市苓雅區某處,以LINE通訊軟體暱稱「BILL IONS」名義,接續傳送如附表編號1、2所示之加害生命、身 體、財產之文字訊息予賴雨薇,致賴雨薇心生畏懼,致生危 害於安全。 二、案經賴雨薇訴由高雄市政府警察局苓雅分局報告臺灣高雄地 方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 一、被告以外之人於審判外之陳述,雖不符刑事訴訟法第159 條   之1 至之4 等4 條之規定,而經當事人於審判程序同意作為   證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認為   適當者,亦得為證據;當事人、代理人或辯護人於法院調查   證據時,知有刑事訴訟法第159 條第1 項不得為證據之情形   ,而未於言詞辯論終結前聲明異議者,視為有前項之同意,   同法第159 條之5 定有明文。立法意旨在於傳聞證據未經當   事人之反對詰問予以核實,原則上先予排除;惟若當事人已   放棄反對詰問權,於審判程序中表明同意該等傳聞證據可作   為證據;或於言詞辯論終結前未聲明異議,基於尊重當事人   對傳聞證據之處分權,及證據資料愈豐富,愈有助於真實發   見之理念,且強化言詞辯論主義,使訴訟程序得以順暢進行   ,上開傳聞證據亦均具有證據能力。查本案判決所引用具傳 聞性質之各項證據資料,因檢察官、被告陳佳彬均同意有證 據能力(本院卷第49頁),本院審酌各該傳聞證據作成時之 情況,認均與本件待證事實具有關聯性,且查無證據足以證 明言詞陳述之傳聞證據部分,陳述人有受外在干擾、不法取 供或違反其自由意志而陳述之情形;書面陳述之傳聞證據部 分,亦無遭變造或偽造之情事,衡酌各該傳聞證據,作為本 案之證據亦屬適當,自均得為證據,而均有證據能力。 二、訊據被告否認有何恐嚇犯行,辯稱:只是要告訴人賴雨薇退 還押租金,係情緒性發言,且有向告訴人道歉,並無恐嚇犯 意,何況告訴人並未心生畏懼;又「兄弟朋友」是指好朋友 ,不是指黑道兄弟,我在大陸出生,在日本生活,在臺灣工 作,不是很懂黑道為什麼叫兄弟等語。經查:  ㈠被告於111年6月10日起,向告訴人承租高雄市○○區○○街00號8 樓之10號房屋,並支付押租金4萬元,嗣因不滿該屋之冷氣 及熱水器等設備,欲終止租約,並就押租金之返還數額及方 式,與告訴人意見不一,被告於附表編號1、2所示之時間, 在高雄市苓雅區某處,以LINE通訊軟體暱稱「BILLIONS」名 義,接續傳送如附表編號1、2所示之文字訊息予告訴人等情 ,業據被告於本院準備程序中自承在卷(本院卷第50頁之爭 執及不爭執事項),並經告訴人於原審審理中證述在卷(原 審易字卷第203頁以下),復有LINE通訊軟體對話擷圖、租 賃契約、LINE通訊軟體對話紀錄在卷可參(偵卷第17頁、第 19頁、第31頁以下、第125頁以下、第177頁以下、第189頁 以下)。故此部分之事實,應堪認定。  ㈡刑法第305條之恐嚇罪,所稱以加害生命、身體、自由、名譽 、財產之事,恐嚇他人者,係指以使人生畏怖心為目的,而 通知將加惡害之旨於被害人而言。所謂恐嚇,指凡一切言語 、舉動足以使人生畏怖心者均屬之,而該言語或舉動是否足 以使他人生畏怖心,應依社會一般觀念衡量之,且僅以受惡 害之通知者心生畏懼而有不安全之感覺為已足,不以發生客 觀上之危害為要件。至於判斷被告之言語是否構成恐嚇,應 綜合其與他人對話之整體語境,斟酌彼此衝突緣由,還原被 告陳述時之真意,探求主觀上究係確有告知他人惡害之意, 抑或僅屬一時氣憤之情緒性言語,並考量他人是否因被告之 行為而心生畏怖,依社會一般人對於語言使用、舉動之認知 ,考量主客觀之情形,予以綜合評價。   ㈢觀之前開LINE通訊軟體對話擷圖、LINE通訊軟體對話紀錄( 偵卷第17頁、第19頁、第125頁以下、第177頁以下、第189 頁以下)。被告係因押租金之返還數額及方式,不滿告訴人 有所拖延或未予回應,故透過LINE通訊軟體,接續傳送如附 表編號1、2所示之文字訊息予告訴人。因此,被告傳送上開 文字訊息予告訴人,其目的係為對告訴人施以壓力,希望告 訴人能早日回應,並返還押租金。被告主觀認為依其個人方 式如無法解決此問題,即欲透過「兄弟朋友」進行追討;或 由「兄弟」出面至告訴人工作場所找告訴人。顯見被告認為 「兄弟朋友」、「兄弟」所採取之追討方式,較其個人所採 取之方式更為有效。如「兄弟朋友」、「兄弟」僅係一般單 純友人,並不具黑道或暴力討債背景,被告個人所採取之方 式,尚不能解決問題,其一般單純友人依被告所採取之模式 或平和方式進行追討,衡情亦無法解決問題,又何需委請該 一般友人出面處理。故被告於上開訊息內容關於「兄弟朋友 」、「兄弟」之用語,應非指其一般單純友人。且因該「兄 弟朋友」、「兄弟」出面之目的,係為給予告訴人壓力,使 告訴人返還押租金,應係指具黑道或暴力討債背景之人,核 與一般民眾之認知相符。被告辯稱:「兄弟朋友」是指好朋 友,不是指黑道兄弟,我在大陸出生,在日本生活,在臺灣 工作,不是很懂黑道為什麼叫兄弟等語,應不可採信。  ㈣被告知悉「兄弟朋友」、「兄弟」係指具黑道或暴力討債背 景之人,竟透過LINE通訊軟體,接續傳送如附表編號1、2所 示之文字訊息予告訴人,向告訴人告知欲透過「兄弟朋友」 進行追討;或由「兄弟」出面至告訴人工作場所找告訴人, 給予告訴人壓力。一般而言,常人面對具黑道或暴力討債背 景之人追討債務,應會認為將會遭暴力或以非理性方式討債 ,對其生命、身體、財產將構成威脅,而心生畏怖。故告訴 人於警詢中陳稱:我心裡覺得被恐嚇,覺得很恐懼,因為我 在夢時代上班,我害怕他會過去我公司,對我不利等語(偵 卷第12頁),應可採信。    ㈤被告於如附表編號1所示之時間,傳送如附表編號1所示之恐 嚇文字訊息予告訴人後,隨即傳送「之前如果有得罪之處向 你道歉!請原諒!」(下稱道歉訊息)之文字訊息予告訴人 等情,雖有LINE通訊軟體對話及擷圖可參(偵卷第11頁、第 13頁、第125頁以下、第177頁以下、第189頁以下)。惟被 告係於同一分鐘內(即111年7月6日15時16分)傳送上開2則 訊息予告訴人。且參以上開道歉訊息係記載:「之前」等語 ,並非記載:「剛剛」等語;及被告傳送上開道歉訊息後, 仍要求告訴人於當晚準時進行交屋手續,並質疑外界傳言告 訴人風評不好,會刁難房客(偵卷第177頁);甚至再於如 附表編號2所示之時間,傳送如附表編號2所示之恐嚇文字訊 息予告訴人。因此,上開道歉訊息應係被告針對其傳送如附 表編號1所示之恐嚇文字訊息予告訴人之前,就雙方曾經發 生之爭執,對告訴人表達道歉。並非針對如附表編號1所示 之恐嚇文字訊息,對告訴人致歉。再者,被告於如附表編號 2所示之時間,傳送如附表編號2所示之恐嚇文字訊息予告訴 人後,告訴人雖曾回稱:「警察什麼時候來?我剛好告你恐 嚇罪」、「你趕快報案,我叫警察評評理,你合約還沒到, 還不用不算違規嗎」等語(偵卷第189頁、第191頁)。但此 部分僅係告訴人或欲向警察行使其告訴之權利;或欲就被告 是否違約,請警察評理,不能因此即認告訴人未心生畏懼。 綜合上情,被告此部分之答辯,均無法為其有利之認定。     ㈥綜上,本件事證明確,被告恐嚇危害安全之犯行,應堪認定 。    三、論罪:   核被告所為,係犯刑法第305條之恐嚇危害安全罪。被告基 於恐嚇之單一決意,於密接之時間內,先後傳送如附表編號 1、2所示之恐嚇文字訊息予告訴人,該行為之獨立性極為薄 弱,依一般社會健全觀念,在時間差距上,難以強行分開, 在刑法評價上,以視為數個舉動之接續施行,合為包括之一 行為予以評價較為合理,為接續犯,應僅論一罪。  四、維持原審判決之理由:   原審認為被告恐嚇危害安全罪證明確,因而適用相關規定, 以行為人之行為責任為基礎,並審酌被告僅因與告訴人間有 租賃糾紛,於彼此討論過程中,不思以理性方式解決,僅因 情緒激動,未予深慮即為本案恐嚇犯行,致告訴人心生畏懼 並造成其心理負擔,所為實應非難;且參以被告始終否認犯 行,未見悔意,未與告訴人達成和解,犯後態度非佳;及本 件僅以文字方式傳達恐嚇之旨,所生損害尚非至鉅;兼衡被 告犯罪之動機、目的、手段,及於原審審理時自陳之智識程 度暨生活狀況等一切情狀。量處被告拘役10日,並諭知如易 科罰金以1,000元折算1日之標準。復說明不予沒收手機之理 由。經核原判決認事用法,核無不合,量刑亦已斟酌刑法第 57條各款所列情狀,而未逾越法定範圍,亦未濫用其職權, 應屬適當。被告以否認犯罪為由,提起上訴,指摘原判決不 當,為無理由,應予駁回。 據上論結,應依刑事訴訟法第368 條,判決如主文。 本案經檢察官王清海聲請簡易判決處刑,檢察官李靜文到庭執行 職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日          刑事第三庭  審判長法 官 吳進寶                    法 官 莊鎮遠                    法 官 方百正 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日                    書記官 林心念 附錄本判決論罪科刑所依據之法條: 刑法第305條 以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人,致生危害 於安全者,處2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 附表: 編號 時間 LINE通訊軟體對話紀錄內容 1 111年7月6日15時16分許 我不希望為了這幾萬再訴訟和委託我兄弟朋友來討 2 111年7月7日21時53分許 我會叫我兄弟去夢時代找你的

2025-02-19

KSHM-113-上易-490-20250219-1

聲再
臺灣高等法院高雄分院

偽造文書等

臺灣高等法院高雄分院刑事裁定 113年度聲再字第60號 抗告人即 再審聲請人 簡薇玲 上列抗告人因偽造文書聲請再審案件,不服本院中華民國114年1 月20日裁定(113年度聲再字第60號),提起抗告,本院裁定如 下:   主 文 抗告駁回。   理 由 一、按法院認為無再審理由者,應以裁定駁回之;聲請人或受裁 定人不服駁回聲請之裁定者,得於裁定送達後10日內抗告, 刑事訴訟法第434條第1項、第2項分別有明文。次按原審法 院認為抗告不合法律上之程式或法律上不應准許,或其抗告 權已經喪失者,應以裁定駁回之。但其不合法律上之程式可 補正者,應定期間先命補正,刑事訴訟法第408條第1項亦著 有規定。又按在監獄或看守所之被告,於上訴期間內向監所 長官提出上訴書狀者,視為上訴期間內之上訴,且為抗告程 序所準用,刑事訴訟法第351條第1項、第419條亦有明定。 再按監所與法院間無在途期間可言,是抗告人在監獄或看守 所,如向該監所長官提出抗告書狀,因不生扣除在途期間之 問題,故必在抗告期間內提出者,始可視為抗告期間內之抗 告;如逾期始向該監所長官提出抗告書狀,即不得視為抗告 期間內之抗告,雖監所長官即日將抗告書狀轉送法院收文, 因無扣除在途期間之可言,其抗告仍屬逾期(最高法院86年 度台抗字第80號裁定意旨參照)。 二、經查,抗告人即再審聲請人(下稱抗告人)簡薇玲因聲請再 審案件,經本院駁回其再審之聲請後,該裁定正本已於民國 114年1月22日送達至法務部○○○○○○○○○,由抗告人親自收受 ,有抗告人簽名捺印之本院送達證書在卷可稽,又抗告人現 在監所執行中,且本件係向監所長官提出抗告狀,依據前揭 說明,不生扣除在途期間之問題,則其不服本院駁回聲請再 審之裁定,其抗告期間自裁定送達之翌日起算10日,至114 年2月3日即已屆滿,惟抗告人遲至114年2月11日始向監所長 官提出抗告狀,此有抗告狀上法務部矯正署高雄女子監獄書 狀收受章在卷可憑,業已逾10日之法定抗告期間,揆諸首揭 規定及說明,其抗告顯屬違背法律上之程式,且無從補正, 應予駁回。 據上論結,應依刑事訴訟法第408條第1項前段,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  18  日          刑事第三庭  審判長法 官 吳進寶                    法 官 方百正                    法 官 莊鎮遠 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀。 中  華  民  國  114  年  2   月  18  日                    書記官 曾允志

2025-02-18

KSHM-113-聲再-60-20250218-2

臺灣高等法院高雄分院

聲請定其應執行刑

臺灣高等法院高雄分院刑事裁定 114年度聲字第81號 抗告人 即受刑人 李宗益 上列抗告人即受刑人因聲請定其應執行刑案件,不服本院中華民 國114年2月4日裁定,提起抗告,本院裁定如下:   主 文 抗告駁回。   理 由 一、按不得上訴於第三審法院之案件,其第二審法院所為裁定, 不得抗告;原審法院認為抗告不合法律上之程式或法律上不 應准許,或其抗告權已經喪失者,應以裁定駁回之,刑事訴 訟法第405條、第408條第1項前段分別定有明文。   二、經查:本件抗告人即受刑人李宗益(下稱受刑人)因犯詐欺 等數罪,經檢察官聲請定應執行之刑,本院於114年2月4日 裁定,就受刑人所犯詐欺取財罪(4罪),裁定應執行有期 徒刑2年月,有上開裁定在卷可稽。受刑人所犯上開各罪, 均屬刑事訴訟法第376條第1項第5款所定不得上訴於第三審 法院之案件,依照前揭規定,本院上開定應執行刑之裁定即 不得抗告。受刑人之抗告為法律上不應准許,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第408條第1項前段,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  18  日          刑事第三庭  審判長法 官 吳進寶                    法 官 方百正                    法 官 莊鎮遠 以上正本證明與原本無異。 不得再抗告。 中  華  民  國  114  年  2   月  18  日                    書記官 曾允志

2025-02-18

KSHM-114-聲-81-20250218-2

侵聲
臺灣高等法院高雄分院

聲明疑義

臺灣高等法院高雄分院刑事裁定 114年度侵聲字第3號 聲 明 人 即受 刑 人 CHERRET LEAKEY NDIWA(中文名:查力基) 上列聲明人即受刑人因妨害性自主案件,對於本院民國110年度 侵上訴字第24號所為判決,聲明疑義,本院裁定如下:   主 文 聲明疑義駁回。   理 由 一、本件聲明疑義意旨略以:臺灣高等法院高雄分院民國110年 度侵上訴字第24號妨害性自主案件,未詳查對聲明人即受刑 人甲○○ ○○○ ○○○ 有利之事證,即為有罪判決,違 反法規。高雄長庚醫院精神鑑定報告、國立高雄科技大學所 為之晤談紀錄,均有瑕疵,應不具證據能力。檢察官偵查中 ,證人黃玉萍同時擔任證人及通譯人員,且不具通譯人員資 格,筆錄欠缺公平性,應無證據能力。員警製作筆錄時未依 規定錄音(影),偵辦程序欠當。法院竟採用或接受上開證 據。因法院裁判有重大職務違失,程序及結果違背法律及經 驗法則,故聲明疑義,請求法院裁判停止執行等語。 二、按當事人對於有罪裁判之文義有疑義者,得向諭知該裁判之 法院聲明疑義,固為刑事訴訟法第483條所明定,惟所謂對 於有罪裁判之文義有疑義者,係指對於科刑判決主文有疑義 而言,至對於判決之理由,則不許聲明疑義,蓋科刑判決確 定後即生效力,職司執行之檢察官必須本於主文指揮執行, 倘主文之意義明瞭,僅該主文與理由之關係間發生疑義,並 不影響刑之執行,自無請求法院予以解釋之必要。 三、聲明人因妨害性自主案件,經本院以110年度侵上訴字第24 號判決,撤銷原審無罪之判決,改判處被告有罪,主文諭知 :聲明人犯強制性交罪,處有期徒刑4年6月,並於刑之執行 完畢或赦免後,驅逐出境等語。嗣聲明人上訴後,經最高法 院以112年度台上字第1358號判決駁回上訴確定等情。有本 院上開判決節本、法院前案紀錄表可參。由於上開本院判決 主文意義明瞭,並無執行上疑義之處。且聲明人認為該判決 採用無證據能力之證據;偵辦程序及判決結果違背法律及經 驗法則部分,係對該判決之理由及內容不服,自應以其他程 序加以救濟,並非聲明疑義所得救濟之範疇。因此,本件聲 明人聲明疑義,並請求法院裁判停止執行,為無理由,應予 駁回。 據上論結,應依刑事訴訟法第486條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  18  日          刑事第三庭  審判長法 官 吳進寶                    法 官 莊鎮遠                    法 官 方百正 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀。 中  華  民  國  114  年  2   月  18  日                    書記官 林心念

2025-02-18

KSHM-114-侵聲-3-20250218-1

本網站部分內容為 AI 生成,僅供參考。請勿將其視為法律建議。

聯絡我們:[email protected]

© 2025 Know99. All rights reserved.