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臺灣新北地方法院

過失傷害

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度易字第897號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 林聖琝 上列被告因過失傷害案件,經檢察官提起公訴(113年度調偵字 第292號),本院判決如下:   主 文 本件公訴不受理。   理 由 一、公訴意旨略以:被告林聖琝係址設新北市蘆洲區永平街32巷 17號之全家便利商店蘆洲永萍店之店長,對於店內設施環境 應負有管理之責,且應維護超商店內座椅完善,並定時注意 相關座椅設備是否平穩妥善,以善盡保護使用者之職責,竟 疏未注意店內座椅未固定妥當,適告訴人杜芸湘於民國112 年2月6日上午11時50分許,在上址店內乘坐用餐區之座椅時 ,因該座椅之椅墊鬆脫,致告訴人跌落在地,因而受下背挫 傷、下背和骨盆挫傷、下背韌帶扭傷等傷害,因認被告涉犯 刑法第284條前段之過失傷害罪嫌等語。 二、按告訴乃論之罪,告訴人於第一審辯論終結前,得撤回其告 訴;又告訴經撤回者,法院應諭知不受理之判決,刑事訴訟 法第238條第1項、第303條第3款分別定有明文。 三、本件被告因過失傷害案件,經檢察官提起公訴,認被告涉犯 刑法第284條前段之過失傷害罪嫌,惟該罪依同法第287條前 段之規定,須告訴乃論。茲據告訴人於本院審理中撤回本件 過失傷害告訴,此有刑事撤回告訴狀、本院公務電話紀錄各 1份在卷可稽(本院113年度易字第897號卷第77、79頁), 揆諸前開說明,本院自應諭知不受理之判決。 據上論斷,應依刑事訴訟法第303條第3款,判決如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  17  日          刑事第十五庭審判長法 官 王榆富                             法 官 鄭琬薇                             法 官 柯以樂 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。                   書記官 楊媗卉 中  華  民  國  114  年  2   月  17  日

2025-02-17

PCDM-113-易-897-20250217-1

金訴
臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2391號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 黎笑輝 在中華民國境內聯絡地址:臺北市○○區○○路0段000號1樓(社團法人台灣關愛之家協會) 指定辯護人 本院公設辯護人姚孟岑 被 告 黨俊杰 選任辯護人 葉重序律師 上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第546 85號),於準備程序中,被告就被訴事實為有罪之陳述,經告以 簡式審判程序之旨,並聽取當事人、辯護人之意見後,本院合議 庭裁定進行簡式審判程序,並判決如下:   主 文 黎笑輝犯三人以上共同詐欺取財未遂罪,處有期徒刑壹年貳月。 黨俊杰犯三人以上共同詐欺取財未遂罪,處有期徒刑壹年壹月。 扣案如附表編號1至3、5至6、8所示之物均沒收。   事 實 一、黎笑輝、黨俊杰分別於民國113年10月9日前之某日時起,基 於參與犯罪組織之故意,加入通訊軟體Telegram暱稱「艾倫 」、「孟浩然」、LINE暱稱「宏祥國際營業員~謝淑慧」、 「蔡淑雅」、「宏祥股市老師吳蕥妡」及其餘真實姓名、年 籍不詳之成年人所組成,三人以上、以實施詐術為手段之罪 ,具有持續性、牟利性之有結構性組織所組成之詐騙集團( 下稱本案詐欺集團,黨俊杰涉犯參與犯罪組織罪嫌部分,經 臺灣臺中地方檢察署另以113年度偵字第28049號提起公訴, 非本案起訴範圍),並共同意圖為自己不法之所有,基於三 人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特 種文書之犯意聯絡,由黎笑輝擔任面交車手,佯為「宏祥投 資股份有限公司」(下稱宏祥公司)之營業員,出面向受詐 欺之被害人收取現金;黨俊杰則擔任監控車手,監視黎笑輝 收取面交款項之過程,並負責把風。緣本案詐騙集團之不詳 成員,於113年7月28日前之某日,佯為宏祥公司股市老師, 並向黃振玫佯稱:可下載「宏祥E策略」APP投資獲利云云, 致黃振玫陷於錯誤,而於113年9月24日至同年月27日陸續交 付現金共新臺幣(下同)70萬元予真實姓名、年籍不詳之詐 欺集團成員,以此方式隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源(無 事證認黎笑輝、黨俊杰參與此部分之犯行)。嗣黃振玫察覺 遭騙報警,適本案詐欺集團又再次催促黃振玫交付投資款項 ,黃振玫遂依警員指示佯裝配合交付投資款194萬元,並與 本案詐欺集團相約於113年10月9日下午12時8分許(起訴書 誤載為上午12時8分許,應予更正),在新北市○○區○○路0段 000號百仕園社區會議室內交付款項。黎笑輝遂依「艾倫」 之指示,先至不詳地點利用不知情之成年人刻印如附表編號 3所示之「張文國」印章1顆,再列印如附表編號1、2所示之 宏祥公司工作證及宏祥投資現金存款收據,並於上開收據上 另行偽簽「張文國」之署押1枚、蓋用偽造之「張文國」印 文1枚,再於上開約定時間,前往面交地點;黨俊杰則受「 孟浩然」之指示,駕駛車號0000-00號自用小客車抵達面交 地點附近反覆往返以監控黎笑輝。嗣黎笑輝向黃振玫出示上 開偽造之工作證及收據,以此方式行使該等偽造之特種文書 及私文書,足以生損害於宏祥公司、「張文國」及黃振玫。 惟黎笑輝於收取上開款項時,旋為埋伏現場之警方逮捕而未 遂;黨俊杰亦因徘徊現場不斷觀察黎笑輝,形跡可疑,而遭 警方盤查、逮捕,並扣得如附表所示之物。 二、案經黃振玫訴由新北市政府警察局海山分局報告臺灣新北地 方法院檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 壹、程序部分: 一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期 徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外,於第一次審判期 日前之準備程序進行中,被告先就被訴事實為有罪之陳述時 ,審判長得告知被告簡式審判程序之旨,並聽取當事人、代 理人、辯護人及輔佐人之意見後,裁定進行簡式審判程序, 刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本案被告黎笑 輝、黨俊杰(下合稱被告2人)所犯均係死刑、無期徒刑、 最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪,被告2人於準備程序 中就被訴事實為有罪之陳述(見本院113年度金訴字第2391 號卷【下稱本院卷】第185頁),經告知簡式審判程序之旨 ,並聽取公訴檢察官、被告2人及辯護人之意見後,本院爰 依首揭規定,裁定進行簡式審判程序。是本案之證據調查, 依刑事訴訟法第273條之2規定,不受同法第159條第1項、第 161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至170條所規 定證據能力認定與調查方式之限制,合先敘明。 二、組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定:「訊問證人之筆 錄,以在檢察官或法官面前作成,並經踐行刑事訴訟法所定 訊問證人之程序者為限,始得採為證據」,此為刑事訴訟證 據能力之特別規定,且較92年2月6日修正公布,同年9月1日 施行之刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定更為嚴謹,自 應優先適用。依上開規定,證人於警詢時之陳述,於違反組 織犯罪防制條例案件,即絕對不具證據能力,無修正後刑事 訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5規定之適用, 不得採為判決基礎(最高法院104年度台上字第203號判決意 旨參照)。是依前開說明,本案證人於警詢中之證述就本案 被告黎笑輝參與犯罪組織罪部分並無證據能力,僅得憑以認 定被告2人涉犯詐欺、洗錢部分之犯罪事實。 貳、實體部分: 一、上揭事實,業據被告2人於本院審理中坦承不諱(見本院卷 第185、204頁),核與證人即告訴人黃振玫於警詢中之證述 大致相符(見臺灣新北地方檢察署113年度偵字第54685號卷 【下稱偵卷】第23至24、27至30頁),並有宏祥現金投資存 款收據照片2張及查獲照片3張(見偵卷第58至59頁)、扣案 之工作證、印章、空白宏祥現金投資存款收據照片共2張( 見偵卷第59頁)、扣案手機5具及現金照片共2張(見偵卷第 59至60頁)、113年10月9日監視器錄影畫面擷圖13張(見偵 卷第61至64頁)、被告黨俊杰扣案手機ICloud頁面、與「孟 浩然」、「貴賓」之Telegram對話紀錄、與「茜」之LINE對 話紀錄、通話紀錄翻拍照片共14張(見偵卷第65至66頁)、 被告黎笑輝與「艾倫」之Telegram語音通話翻拍照片1張( 見偵卷第67頁)、告訴人與「宏祥國際營業員~謝淑慧」、 「蔡淑雅」、「宏祥股市老師吳蕥妡」之LINE對話紀錄、「 宏祥E策略」APP內頁及LINE官方帳號首頁、與「0000000000 」號通訊紀錄擷圖共39張(見偵卷第68至69、72至75頁)、 香港澳門入台居民網路申辦入臺許可同意書暨入境登記表1 紙(見偵卷第76頁)在卷可稽,另有如附表所示之物扣案可 證,足認被告2人上開任意性自白與事實相符,應堪採信, 是本案事證明確,被告2人犯行堪以認定。 二、論罪科刑:  ㈠罪名:   核被告2人所為,均係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款 之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項 、第1項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條行 使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文 書罪。被告黎笑輝另涉犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參 與犯罪組織罪。  ㈡共同正犯:   被告2人與「艾倫」、「孟浩然」、「宏祥國際營業員~謝淑 慧」、「蔡淑雅」、「宏祥股市老師吳蕥妡」等人及其餘詐 欺集團成年成員間,就本案詐欺、洗錢、行使偽造私文書、 行使偽造特種文書之犯行,有犯意聯絡及行為分擔,均應論 以共同正犯。  ㈢罪數及競合:  ⒈被告2人偽造署押、印文之行為,為偽造私文書之部分行為, 其等偽造私文書、特種文書後復持以行使,偽造之低度行為 均應為行使之高度行為所吸收,均不另論罪。  ⒉被告2人均係以一行為同時觸犯上開數罪名,皆為想像競合犯 ,應依刑法第55條規定,各從一重之三人以上共同詐欺取財 未遂罪處斷。  ⒊起訴意旨雖僅記載面交款項為20萬元,然被告黎笑輝於本院 審理時自承收款之金額實為194萬元(見本院卷第185頁), 與告訴人與「宏祥國際營業員~謝淑慧」於113年10月8日之L INE對話紀錄所載,儲匯金額為194萬元、宏祥現金投資存款 收據上記載之金額亦為194萬元等情相符(見偵卷第68、58 頁),且經本院於審理程序中當庭告知被告2人(見本院卷 第185頁),是該部分與原先被告2人經起訴及本院認定有罪 之加重詐欺、洗錢犯行,均係侵害同一被害人財產法益,具 有事實上一罪之關係,乃受起訴效力所及,自應由本院依刑 事訴訟法第267條規定擴張審理範圍,併予敘明。  ㈣刑之減輕事由:  ⒈被告2人已著手於犯罪行為之實行而不遂,為未遂犯,均應依 刑法第25條第2項之規定,減輕其刑。  ⒉被告2人均可適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定予 以減輕其刑,並遞減輕之:  ⑴按犯詐欺犯罪,在偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪所得 ,自動繳交其犯罪所得者,減輕其刑,詐欺犯罪危害防制條 例第47條前段定有明文。  ⑵查被告2人於偵查及本院審理中均自白本案詐欺犯行,且因本 案係經警當場查獲而未遂,尚未領得報酬乙情,業據其等於 本院審理時供述在卷(見本院卷第201頁),卷內亦無其他 事證證明被告2人已領得本案犯行之報酬,自應依照詐欺犯 罪危害防制條例第47條前段之規定,遞減輕其刑(最高法院 113年度台上字第4209號判決意旨參照)。  ⒊想像競合中輕罪之減輕事由應於量刑時審酌:  ⑴洗錢防制法第23條第3項、組織犯罪防制條例第8條第1項後段 之規定:   被告2人均於偵查中及本院審理時自白本案洗錢、參與犯罪 組織之犯行(見偵卷第86、89頁、本院卷第185、202、204 頁),且並無事證足認被告2人於本案中獲有犯罪所得,是 其等均符合洗錢防制法第23條第3項之減輕其刑要件。  ⑵惟因被告2人所犯之一般洗錢罪、參與犯罪組織罪,均屬想像 競合中之輕罪,是就上開刑之減輕事由,自應於量刑時審酌 (最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照) 。  ㈤量刑審酌:   爰審酌被告2人正值年輕,非無謀生之力,竟不思循正當途 徑獲取財物,明知詐欺集團對社會危害甚鉅,竟仍為圖謀個 人私利,率而參與本案詐欺犯罪組織,導致告訴人之財產權 受到嚴重侵害且難以追償,破壞社會治安與金融秩序,重創 人與人間之信任基礎,亦助長詐欺集團之猖獗與興盛,所為 實有不該,並酌以被告黎笑輝於本案所犯另涉參與犯罪組織 之犯行;惟念其等始終坦承犯行之犯後態度,並與告訴人經 本院調解成立,且均已履行完畢等情,有本院114年2月10日 調解筆錄1紙可佐(見本院卷第237至238頁),兼衡其等犯 罪動機、目的、手段、被告2人並符合洗錢防制法第23條第3 項、組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減輕事由,暨被告 2人於本院審理時自陳之智識程度及家庭生活與經濟狀況( 見本院卷第203頁)等一切情狀,分別量處如主文第1項、第 2項所示之刑,以示懲儆。 三、沒收:  ㈠供詐欺犯罪所用之物部分:  ⒈按犯詐欺犯罪,其供犯罪所用之物,不問屬於犯罪行為人與 否,均沒收之,詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明 文。  ⒉查扣案如附表編號1至3所示之「宏祥投資股份有限公司」工 作證、宏祥投資現金存款收據、「張文國」印章,及扣案如 附表編號5、6、8所示之手機,均屬供犯詐欺犯罪所用之物 ,爰依上開規定均宣告沒收。至如附表編號2所示收據上偽 造之「張文國」署押及印文各1枚、「葉世禧」印文2枚、「 宏祥投資股份有限公司」印文2枚,本應依上開規定及刑法 第219條之規定宣告沒收,惟因本院已就該偽造之私文書整 體為沒收之諭知,則其內所含上開印文、署押,自無庸再重 複宣告沒收。另如附表編號2所示之收據上固載有偽造之「 宏祥投資股份有限公司」、「葉世禧」印文,然依現今電腦 影像、繕印技術發達,偽造印文非必須先偽造印章,亦可利 用影印或描繪等電腦套印、製作之方式偽造印文,依卷內事 證,尚難認為該等印文係偽刻之實體印章所蓋印而成,故不 予宣告沒收上開印文之實體印章。  ㈡犯罪所得部分:  ⒈經查,被告2人所犯本案詐欺、洗錢犯行既因當場為警查獲而 屬未遂,且卷內亦無其他事證足以證明被告2人確因本案犯 行獲有報酬,是無從依照刑法第38條之1第1項之規定宣告沒 收或追徵。  ⒉起訴意旨雖認扣案如附表編號10之現金2萬元屬被告黎笑輝之 犯罪所得,而聲請宣告沒收,惟扣案之2萬元(連同其餘假 鈔20疊),業經警員於113年10月9日發還予告訴人,為告訴 人於警詢中證述綦詳(見偵卷第29頁),並有新北市政府警 察局海山分局江翠派出所贓物認領保管單1紙可參(見偵卷 第47頁),是依照刑法第38條之1第5項之規定,不予宣告沒 收。  ㈢其餘扣案物不予宣告沒收之說明:   扣案如附表編號4、7所示之手機雖分別為被告黎笑輝、黨俊 杰所有,然卷內尚無相關事證足認被告2人將該2具手機供作 本案犯罪之用;至扣案如附表編號9所示之現金,則無事證 認為係被告黨俊杰之犯罪所得,爰均不宣告沒收。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段,判決如主文。 本案經檢察官林原陞偵查起訴,檢察官賴怡伶到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  14  日          刑事第十五庭 法 官 柯以樂 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。                書記官 楊媗卉 中  華  民  國  114  年  2   月  14  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者,處一年以上七年 以下有期徒刑,得併科一百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處五年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書,足以生損害於公眾或他人者,處 一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者,依偽造、變造文 書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者,處三年以上十年以下有期徒刑, 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者,處六月以上五年以下有期徒刑,併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 組織犯罪防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者,處三年以上十年以下有期 徒刑,得併科新臺幣一億元以下罰金;參與者,處六月以上五年 以下有期徒刑,得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕 微者,得減輕或免除其刑。 附表: 編號 扣案物 說明 1 宏祥投資股份有限公司工作證(營業員:張文國)2張(含識別證套1個) ⑴被告黎笑輝所有,屬供詐欺犯罪所用之物,應予宣告沒收。 2 宏祥投資現金存款收據2張 ⑴空白收據、收款金額194萬元之收據各1張。二者之「代表人」欄位均有偽造之「葉世禧」印文1枚、「收訖章」欄位則有偽造之「宏祥投資股份有限公司」印文1枚;後者則另於「經辦人簽名」欄位有偽造之「張文國」署押及印文各1枚。 ⑵被告黎笑輝所有,屬供詐欺犯罪所用之物,應予宣告沒收。 3 「張文國」印章1顆 ⑴被告黎笑輝所有,屬供詐欺犯罪所用之物,應予宣告沒收。 4 IPhone手機1具 ⑴IMEI:不詳。 ⑵被告黎笑輝所有,無事證認為係供犯罪所用之物,爰不予宣告沒收。 5 華為手機1具 ⑴IMEI:000000000000000、000000000000000號。 ⑵為本案詐欺集團提供給被告黎笑輝之工作機,屬供詐欺犯罪所用之物,應予宣告沒收。 6 IPhone8 Plus手機1具 ⑴IMEI:000000000000000號;門號:+000-00000000號。 ⑵為本案詐欺集團提供給被告黨俊杰之工作機,屬供詐欺犯罪所用之物,應予宣告沒收。 7 IPhone13手機1具 ⑴IMEI:000000000000000、000000000000000號;門號:0000000000號。 ⑵被告黨俊杰所有,無事證認為係供犯罪所用之物,爰不予宣告沒收。 8 IPhone SE手機1具 ⑴IMEI:000000000000000、000000000000000號;無門號。 ⑵為本案詐欺集團提供給被告黨俊杰之工作機,屬供詐欺犯罪所用之物,應予宣告沒收。 9 現金6,700元 ⑴被告黨俊杰所有。 ⑵無事證認為係被告黨俊杰之犯罪所得,爰不予宣告沒收。 10 現金2萬元、假鈔20疊 ⑴告訴人預先準備作為面交款項之用,經警發還告訴人。

2025-02-14

PCDM-113-金訴-2391-20250214-1

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臺灣新北地方法院

聲請觀察勒戒

臺灣新北地方法院刑事裁定 114年度毒聲字第64號 聲 請 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 甲○○ 籍設新北市○○區○○○路000號(新北○○○○○○○○) 上列被告因違反毒品危害防制條例案件(113年度毒偵字第6503 號),經檢察官聲請送觀察、勒戒(114年度聲觀字第60號), 本院裁定如下:   主 文 甲○○施用第二級毒品,應送勒戒處所觀察、勒戒,其期間不得逾 貳月。   理 由 一、聲請意旨略稱:被告甲○○基於施用第二級毒品之犯意,於民 國113年10月1日上午9時36分許為警採尿起回溯96小時內某 時,在不詳地點,以不詳方式,施用第二級毒品安非他命1 次,嗣於同日上午6時24分許,在臺北市○○區○○街00號前為 警查獲,並當場扣得含第二級毒品甲基安非他命殘渣之吸食 器1組,且經警徵得其同意,採集其尿液送檢驗,結果呈甲 基安非他命陽性反應,始悉上情。爰被告否認犯行,先前又 因詐欺等案件,現在法務部○○○○○○○○羈押中,難認其符合戒 癮治療之要件,爰依毒品危害防制條例第20條第1項及觀察 勒戒處分執行條例第3條第1項之規定,聲請裁定將被告送勒 戒處所觀察、勒戒等語。 二、按犯毒品危害防制條例第10條之罪者,檢察官應聲請法院裁 定,或少年法院(地方法院少年法庭)應先裁定,令被告或 少年入勒戒處所觀察、勒戒,其期間不得逾2月,毒品危害 防制條例第20條第1項定有明文。次按被告有下列情事之一 時,不適合為附命完成戒癮治療之緩起訴處分。但無礙其完 成戒癮治療之期程者,不在此限:一、緩起訴處分前,因故 意犯他罪,經檢察官提起公訴或判決有罪確定;檢察官為附 命完成戒癮治療之緩起訴處分前,應向被告說明緩起訴處分 之應遵守事項,得其同意後,再指定其前往治療機構參加戒 癮治療,毒品戒癮治療實施辦法及完成治療認定標準第2條 第2項第1款、第4條第1項明定。又檢察官對「初犯」或「3 年後再犯」施用毒品罪行之行為人,究採取「聲請觀察勒戒 」或「附命戒癮治療之緩起訴」之處遇,核屬檢察官之職權 ,法院僅得就檢察官之裁量為適度之司法審查(最高法院10 9年度台上字第3826號判決意旨參照)。 三、經查:  ㈠依毒品檢驗學上之常規,尿液中含毒品成分反應所使用之檢 驗方法,對於受檢驗者是否確有施用毒品行為之判斷,在檢 驗學常規上恆有絕對之影響;其以酵素免疫分析或薄層定性 分析等方式為初步篩檢者,因具有相當程度偽陽性之可能, 如另以氣(液)相層析、質譜分析等較具公信力之儀器為交 叉確認,因出現偽陽性反應之機率極低,核足據為對涉嫌人 不利之認定,此為邇來我國實務所肯認,且為本院執行職務 所知悉之事項。再者,毒品施用後可檢出之時間,與服用劑 量、服用頻率、尿液採集時間點、個人體質與代謝情況等因 素有關,因個案而異;依據2018年美國FDA網站公布尿液中 施用甲基安非他命後可檢出之時限為2至3天,有衛生福利部 食品藥物管理署108年1月31日FDA管字第1089000957號函文 參照。此外,縱有吸食毒品二手煙或蒸氣、粉末,其尿液可 檢出毒品反應,其濃度亦遠低於施用者,且影響程度與空間 大小、密閉性、吸入之濃度多寡及吸入時間長短等因素有關 ,亦有同署(改制前行政院衛生署管制藥品管理局)92年7 月23日管檢字第0920005609號函文可考。  ㈡訊據被告於警詢時固否認有何施用第二級毒品犯行,並辯稱 :約在1個月前有朋友在我旁邊吸食安非他命,我有吸食到 他當時抽的菸霧云云,然其於113年10月1日上午9時36分許 為警採集之尿液,經送台灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物 實驗室以氣相層析質譜法確認檢驗結果呈安非他命、甲基安 非他命陽性反應,且安非他命及甲基安非他命檢出濃度各為 960ng/mL、12,000ng/mL,分別為濫用藥物尿液檢驗準則所 定之檢驗閾值約2倍、24倍之多等情,有該公司113年10月21 日濫用藥物尿液檢驗報告(尿液檢體編號:0000000U1548號 )在卷可憑(見臺灣臺北地方檢察署113年度毒偵字第2850 號卷【下稱毒偵卷】第89頁)。準此,本件即可排除偽陽性 反應產生之可能,復參以被告自承吸入他人施用安非他命之 時間點至少距採尿之時間有1月,難認經過1個月之人體代謝 ,被告之尿液仍可呈現如上所述之高濃度安非他命類陽性反 應。其於查獲當下,亦為警當場查扣含有安非他命殘渣之吸 食器1組一節,有臺北市政府警察局中山分局113年10月1日 搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表1份(見毒偵卷第19至23頁 )、扣案物照片1張可證(見毒偵卷第27頁)。況被告於偵 查中亦供稱如驗尿結果呈第二級毒品陽性反應,亦坦承施用 第二級毒品之犯行(見毒偵卷第67至69頁),故其於警詢時 所辯,顯為卸責之詞,不足採信,是其上述採尿前回溯96小 時內某時許施用第二級毒品安非他命之犯行,洵堪認定。  ㈢又被告現因詐欺等案件,經本院羈押在法務部○○○○○○○○,且 其目前另有諸多詐欺案件正在偵查或已繫屬不同法院等節, 有法院前案紀錄表1份在卷可查,則被告既於新北地檢署檢 察官就本案施用第二級毒品犯行為緩起訴處分前,已因故意 犯他罪,而經檢察官提起公訴,復因另案經本院羈押,已有 毒品戒癮治療實施辦法及完成治療認定標準第2條第2項第1 款、第3款所定不適合為附命完成戒癮治療緩起訴處分之情 事,再者,其後續所涉之詐欺案件,數量甚多,有法院前案 記錄表1份可佐,審酌日後被告將面對頻繁之偵審程序,顯 非無礙其完成戒癮治療之期程。復審酌緩起訴戒癮治療本須 仰賴被告自行前往治療機構,並支付戒癮治療所生費用,然 被告既經本院羈押在案,事實上亦無從前往治療機構進行戒 癮處遇。聲請人綜合上情,認被告非接受觀察、勒戒之強制 戒癮措施,不足以戒除毒癮,因而裁量選擇聲請法院將被告 令入勒戒處所觀察、勒戒,核屬聲請人職權之適法行使,並 無違法或裁量濫用之瑕疵可指。從而,聲請人依毒品危害防 制條例第20條第1項及觀察勒戒處分執行條例第3條第1項之 規定,聲請裁定令被告入勒戒處所觀察、勒戒,經核並無不 合,爰予准許。 四、依毒品危害防制條例第20條第1項,觀察勒戒處分執行條例 第3條第1項,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  13  日          刑事第十五庭 法 官 柯以樂 上列正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後十日內敘明抗告理由,向本院提 出抗告狀。                 書記官 楊媗卉 中  華  民  國  114  年  2   月  13  日

2025-02-13

PCDM-114-毒聲-64-20250213-1

臺灣新北地方法院

侵占

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度易字第237號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 侯建龍 上列被告因侵占案件,經檢察官提起公訴(112年度偵緝字第263 2號),本院判決如下:   主 文 侯建龍犯侵占罪,處有期徒刑壹年肆月。 未扣案犯罪所得新臺幣玖拾肆萬貳仟陸佰陸拾玖元沒收,於全部 或一部不能或不宜執行沒收時,追徵其價額。   事 實 一、侯建龍於民國106年2月間至108年2月間為錦隆機械有限公司 (下稱錦隆公司)之實際負責人,其於106年2月22日以錦隆 公司名義向中租迪和股份有限公司(下稱中租迪和公司)簽 訂編號為A0000000AC號之融資性租賃契約(下稱本案融資性 租賃契約),以售後租回之融資性租賃方式,承租廠牌為高 鋒,規格及型號分別為KT-500之立式加工機設備1台(下稱 本案設備)。中租迪和公司於簽約後即將本案設備交付侯建 龍使用保管,雙方並約定須待本案融資性租賃契約租期屆滿 ,承租人即錦隆公司依約付清所有租金及相關稅費,且無其 他違約時,本案設備之所有權始無償移轉予承租人。詎侯建 龍竟意圖為自己不法之所有,基於侵占之犯意,於108年1月 18日之不詳時間,未經中租迪和公司同意,將持有之本案設 備轉賣予他人變現,以此方式將之侵占入己。嗣錦隆公司自 107年12月24日起違約未付租金、發生退票情事,中租迪和 公司遂於108年1月18日至同年2月28日間之不詳時間,派員 至錦隆公司所在之新北市○○區○○街000號(下稱八德街廠址 )查訪,發現本案設備已不在上開處所,且無法聯繫侯建龍 ,始悉上情。 二、案經中租迪和公司訴由臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴 。   理 由 壹、程序部分: 一、按被告以外之人於審判外之陳述,雖不符前四條之規定,而 經當事人於審判程序同意作為證據,法院審酌該言詞陳述或 書面陳述作成時之情況,認為適當者,亦得為證據;當事人 、代理人或辯護人於法院調查證據時,知有第159條第1項不 得為證據之情形,而未於言詞辯論終結前聲明異議者,視為 有前項之同意,刑事訴訟法第159條之5定有明文。查,檢察 官及被告侯建龍於本院準備程序中對於各該供述證據之證據 能力均同意有證據能力(見本院卷第39頁),本院審酌該等 證據製作時之情形,並無違法不當或證明力明顯過低之瑕疵 ,以之作為證據應屬適當,則依前開規定,本判決引用之供 述證據均有證據能力。 二、其餘認定本案犯罪事實之非供述證據,亦查無實施刑事訴訟 程序之公務員違反法定程序取得之情形,且與本案具有關聯 性,依照刑事訴訟法第158條之4反面解釋,亦有證據能力。 貳、實體部分: 一、訊據被告對錦隆公司曾於上揭時、地以售後回租之方式,向 告訴人中租迪和公司承租本案設備,並曾將本案設備轉賣他 人變現,而未繼續置於八德街廠址等事實固予坦承,惟矢口 否認有何侵占犯行,辯稱:我變賣本案設備有經過告訴人主 管同意,嗣後也有還款新臺幣(下同)500萬元給告訴人, 我認為我沒有侵占云云。經查:  ㈠被告擔任實際負責人之錦隆公司,曾於上揭時、地簽訂本案 融資性租賃契約,以售後回租之方式,向告訴人承租本案設 備,並曾將本案設備轉賣他人變現,而未繼續置於八德街廠 址等情,為被告於本院審理中所是認(見本院卷第37至41頁 ),核與證人即告訴代理人宋源峻於偵查及本院審理中之證 述(見偵卷第38至39頁、本院卷第98至115頁)、證人即高 昇起重工程有限公司(下稱高昇公司)負責人陳林怡於偵查 中之證述(見偵卷第80頁)、證人即告訴人公司副總葉榮興 於本院審理時之證述(見本院卷第98至110頁)、證人即告 訴人公司業務翁樂明於本院審理時之證述(見本院卷第183 至190頁)大致相符,並有告訴人提供之本案融資性租賃契 約書1份及同日本票影本1紙(見偵卷第5至6、8頁)、106年 2月23日租賃物交付與驗收證明書1份(見偵卷第7頁)、南 湖郵局第259號存證信函1份(見偵卷第9至10頁)、本案設 備照片2張及八德街廠址現場照片6張(見偵卷第49-1至52頁 )、標的物清點明細表1份(見偵卷第46頁)、108年2月28 日錦隆公司與高昇公司之機器設備運送合約書1份(見偵卷 第82至83頁)、錦隆公司第一商業銀行帳號:000-00000000 000號帳戶(下稱錦隆公司一銀帳戶)、新北市○○區○○○號: 00000-00-000000-0號帳戶(下稱錦隆公司農會帳戶)存款 基本資料及交易明細各1份(見本院卷第140至144、148至15 0頁)在卷可稽,是此部分事實,首堪認定。  ㈡被告並非本案設備之所有人,不具有出售本案設備之處分權 :   本案融資性租賃契約相對人為錦隆公司(即承租人)、告訴 人(即出租人),該契約第4條第1款即已約明:「承租人不 論何時應將租賃物放置於『租賃事項』內約定之使用地點,非 經出租人書面同意,不得移置他處。」,並且約定承租人非 經出租人書面同意,不得擅自處分或為其他可能影響本案設 備價值之行為,另須依照「租賃事項」內「租金及其支付方 法」欄所示之時間,按月自106年2月23日起至111年2月24日 止,繳納每期2萬4,171元之租金予出租人,本案融資性租賃 契約並經錦隆公司登記負責人呂李淑卿、被告確認後親自簽 名、用印,有該融資性租賃契約書1份可證(見偵卷第5至6 頁),顯然被告已經了解自己僅係基於錦隆公司實質負責人 之地位,以承租人之身分管領使用本案設備,然並無本案設 備之所有權,亦不得任意處分本案設備。  ㈢被告出售本案設備並未得告訴人同意:  ⒈而被告雖辯稱其係經告訴人同意始出售本案設備,並將出售 本案設備所得之500萬元用以償還對告訴人之債務云云,並 提出108年1月18日錦隆公司以一銀帳戶及農會帳戶分別匯款 430萬元、70萬元予告訴人之資料為憑(見本院卷第43、45 頁)。然就上開500萬元之性質,經核告訴代理人於本院審 理中所提出之履約保證金協議書、同意書各1份,內容係記 載契約雙方為錦隆公司及告訴人,協商標的則為編號「K000 0000AC」號契約。其中履約保證金協議書記載錦隆公司同意 提供500萬元予告訴人,作為合約之履約保證金,告訴人並 同意錦隆公司於全部債務清償完畢後,就保證金加計自108 年1月18日起之利息等旨;又同意書則另明確記載此次告訴 人同意錦隆公司申請塗銷之擔保品為「立式綜合加工機共5 台(規格及型式:NXV1020A MEG No.0799、0800、0813、08 14、1069)」,而更換之新擔保品為「履約保證金新台幣伍 佰萬元整」等內容。可知上開錦隆公司所提出之500萬元, 係該公司與告訴人債務協商後,用以塗銷上開「K0000000AC 」號契約立式綜合加工機5台之擔保金,與本案融資性租賃 契約(編號:A0000000AC號)無涉,則被告所稱係經告訴人 同意而出售本案設備乙情,原屬無據。  ⒉再佐以證人翁樂明於本院審理時證稱:106年間我任職於告訴 人公司擔任襄理,負責企業貸款以及辦理設備租賃業務,錦 隆公司當時有向告訴人辦理設備租賃及分期付款,其中包括 本案融資性租賃契約;本案融資性租賃契約於107年底至108 年初開始即未正常還款,當時我有前往八德街廠址稍微關切 一下,還有看到本案設備在廠內;後來錦隆公司營運比較不 好,被告陸續想要賣設備,我們就有先去洽談,並針對其中 5台廠牌為永進之設備(下合稱5台永進設備)協議1個金額 後,跟買家碰面確認5台永進設備以500萬元出售,其中並不 包含本案設備,後來這5台永進設備就於108年初、農曆年之 前售出,售出現場我們有清點,但108年1月18日當天我沒有 進去八德街廠址確認本案設備是否還在;本案設備出售時我 並不在場;108年1月18日錦隆公司匯款的430萬元、70萬元 即為我方才所稱出售5台永進設備所獲得之款項,針對這部 分告訴人知悉被告有還款,但我尚未與被告洽談出售本案設 備之事宜,第1批只談了5台永進設備而已,後來沒多久錦隆 公司就人去樓空了;我方才所稱與被告協商、同意出售之5 台永進設備,就如108年1月18日之授信案件變更事項簽呈中 所示,若被告繳納500萬元之履約保證金,就可以出售這5台 永進設備等語(見本院卷第183至189頁),證人葉榮興亦於 本院審理時證稱:我於106年2月至108年1月均任職於告訴人 公司擔任協理,提供中小企業資金服務,包含設備投資或周 轉金;錦隆公司曾經以廠內設備用融資性租賃或動產抵押之 方式,向告訴人請求提供一筆資金供錦隆公司周轉營運之用 ,印象中告訴人與錦隆公司總共有4筆往來合約,應該也包 含本案融資性租賃契約,但被告稱出售本案設備有經過我同 意一事與事實不符;後續錦隆公司還款不正常時,我們有跟 他商談,針對我們所有的契約或設備,問他要不要瘦身,就 是經過我們內部簽核,同意他賣掉設備大概4至5台左右,並 請他先匯入500萬元,我們收到錢之後則塗銷設備上的抵押 權,讓錦隆公司將設備售出,出售的設備我無法記得規格及 型號,廠牌可能是永進或高鋒,我記得大概是4到5台等語( 見本院卷第101至107頁),核與上開履約保證金協議書、同 意書之意旨相符,顯見被告以錦隆公司一銀帳戶、農會帳戶 匯款之500萬元,係作為告訴人塗銷原先設定於5台永進設備 上抵押權之履約保證金,而與本案融資性租賃契約無涉。換 言之,告訴人僅於被告匯款履約保證金500萬元後,始同意 被告出售5台永進設備,然自始即未同意被告出售本案設備 作為還款之用。是被告徒以前開匯款資料辯稱出售本案設備 有經過告訴人同意云云,僅屬卸責之詞,即難憑採。  ㈣復徵諸被告自107年12月起,即未按時繳納租金,經告訴人以 存證信函催告後,仍未繼續還款,又將八德街之廠址搬空乙 情,有南湖郵局第259號存證信函1份(見偵卷第9至10頁) 、八德街廠址現場照片6張(見偵卷第50至52頁)為憑,被 告既知悉自己並非本案設備之所有權人,也並未經過告訴人 同意而可出售本案設備,竟仍將本案設備售予他人變現,後 續即消失無蹤,更未按時還款,嗣經告訴人108年間提起告 訴,被告明知其有上開情事,更長期未到案而於偵查中經通 緝,迄112年間始到案說明,益徵其具有以所有權人自居, 並易持有為所有之侵占故意,而構成侵占犯行,甚為明確。 是其所辯上詞,即無可採。  ㈤綜上所述,被告所辯並不可採,是本案事證明確,被告犯行 堪以認定,應予依法論科。 二、論罪科刑:  ㈠新舊法比較:   按刑法第2條第1項規定所謂「行為後法律有變更者」,係指 犯罪構成要件有擴張、減縮,或法定刑度有變更等情形,故 行為後應適用之法律有上述變更之情形者,法院應綜合其全 部罪刑之結果而為比較適用,惟若新、舊法之條文內容雖有 所修正,然其修正內容與罪刑無關,僅為文字、文義之修正 、條次之移列,或將原有實務見解及法理明文化等無關有利 或不利於行為人之情形,則非屬上揭所稱之法律有變更,亦 不生新舊法比較之問題,而應依一般法律適用原則,逕行適 用裁判時法(最高法院108年度台上字第3223號判決意旨參 照)。經查,被告行為後,刑法第335條規定於108年12月25 日修正公布,並自同年月27日施行,然本次修正係將原所定 罰金之貨幣單位,依刑法施行法第1條之1第2項前段規定之 換算標準,為法條文字之修正,依上開說明,無涉被告行為 後刑罰法令內容之變更,不生新舊法比較之問題,應依一般 法律適用原則,逕行適用裁判時法即修正後刑法第335條之 規定。  ㈡罪名:   核被告所為,係犯刑法第335條第1項之侵占罪。  ㈢量刑審酌:   爰以行為人之責任為基礎,審酌被告明知其為本案設備之承 租人,而非所有權人,竟未經告訴人同意,即以所有權人自 居,將本案設備出售後變現,並將變賣所得據為己有,亦拒 不履行先前與告訴人給付租金之約定,其所為顯缺乏尊重他 人財產權之觀念,實有不該。又考量被告始終否認犯行,且 迄未與告訴人達成調解或和解,以彌補告訴人所受之損害, 其犯後態度難謂良好。再酌以其案發後避不見面,且因長期 未到案而遭通緝,徒耗司法資源之情節,兼衡被告於本院審 理中自陳之智識程度、家庭經濟、生活狀況(見本院卷第19 8頁),暨其犯罪動機、目的、手段、素行等一切情狀,量 處如主文所示之刑,以示懲儆。 三、沒收:  ㈠末按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之;前二項之沒收 ,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額; 第一項及第二項之犯罪所得,包括違法行為所得、其變得之 物或財產上利益及其孳息,刑法第38條之1第1項前段、第3 項、第4項定有明文。另為符合比例原則,兼顧訴訟經濟, 並考量義務沒收對於被沒收人之最低限度生活之影響,增訂 第38條之2第2項之過苛調節條款,於宣告第38條、第38條之 1 之沒收或追徵在個案運用「有過苛之虞、欠缺刑法上之重 要性、犯罪所得價值低微,或為維持受宣告人生活條件之必 要者」,得不宣告或酌減之。  ㈡查被告侵占之本案設備即為其犯罪所得,然本案設備業經被 告以100多萬元轉賣乙情,為被告於本院審理中所自承(見 本院卷第70頁)。又依本案融資性租賃契約書所載,本案設 備之租期係自106年2月23日起至111年2月24日止,而租金之 給付方法則係自106年3月24日起至111年2月24日止,以1月 為1期,於每月24日給付租金2萬4,171元,租金總計145萬0, 260元(即每期租金2萬4,171元×60期),並於上開契約書第 20條約定於租期屆滿且錦隆公司付清所有租金及相關稅費且 無其他違約時,告訴人同意無償移轉本案設備之所有權予錦 隆公司,有本案融資性租賃契約1份足證(見偵卷第5至6頁 ),是本於融資性租賃契約之特性,承租人於繳付全部租金 及稅費時,即取得租賃標的物之所有權,從而「租金總額」 即與「租賃標的物所有權」之價值相同,「租金總額」即為 被告犯罪所得(即被告侵占之本案設備)變得之物,是以本 案設備既遭被告轉售他人,則即應以被告犯罪所得變得之物 即「租金總額」以計算認定應予沒收之範圍。  ㈢本案設備之租金總額既為145萬0,260元,且據告訴代理人於 偵查中所述,被告係自107年12月起即未按時給付租金,有 刑事告訴狀1份(見偵卷第2至4頁)可參,另有證人翁樂明 於本院審理時之證述足稽(見本院卷第190頁),則被告先 前已依約給付21期(即自106年3月24日至107年11月24日) 共計50萬7,591元之租金,仍有94萬2,669元尚未清償(計算 式:145萬0,260元-50萬7,591元=94萬2,669元),是就被告 上開已支付之租金50萬7,591元部分,倘仍對被告諭知沒收 ,即有過苛之餘,爰不予宣告沒收或追徵。另就其尚未清償 之租金94萬2,669元部分,此為被告犯罪所得變得之物,且 未據扣案,應予宣告沒收,並於全部或一部不能或不宜執行 沒收時,追徵其價額。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項,判決如主文。 本案經檢察官莊勝博偵查起訴,檢察官賴怡伶到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  12  日          刑事第十五庭審判長法 官 王榆富                   法 官 鄭琬薇                   法 官 柯以樂 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。                   書記官 楊媗卉 中  華  民  國  114  年  2   月  12  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第335條 意圖為自己或第三人不法之所有,而侵占自己持有他人之物者, 處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 ◎卷宗代號對照表: 卷宗案號 代號 臺灣新北地方檢察署(下稱新北地檢 署)108年度偵字第10934號 偵卷 新北地檢署112年度偵緝字第2632號 偵緝卷 本院112年度審易字第3199號 審易卷 本院113年度易字第237號 本院卷

2025-02-12

PCDM-113-易-237-20250212-1

附民
臺灣新北地方法院

傷害

臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟判決 113年度附民字第2078號 原 告 謝惠麒 被 告 蔡雨潔 上列被告因傷害案件(本院113年度易字第1237號),經原告提 起附帶民事訴訟,請求損害賠償,本院判決如下:   主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。   理 由 一、原告謝惠麒主張詳如刑事附帶民事訴訟起訴狀所載(如附件 )。 二、被告蔡雨潔未為任何聲明或陳述,亦未提出任何書狀。 三、按刑事附帶民事訴訟,其刑事部分諭知無罪、免訴或不受理 之判決者,應以判決駁回原告之訴,刑事訴訟法第503條第1 項前段定有明文。 四、查本件被告被訴傷害案件,業經本院於民國114年2月12日以 113年度易字第1237號刑事判決諭知無罪在案,依據上開說 明,原告之訴自應予以駁回,而其假執行之聲請亦失所附麗 ,應一併駁回。 五、依刑事訴訟法第503條第1項前段,判決如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  12  日          刑事第十五庭審判長法 官 王榆富                             法 官 鄭琬薇                             法 官 柯以樂 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,非對刑事判決上訴時,不得上訴,並應於送達後 20日內敘明上訴理由,向本院提出上訴狀。                   書記官 楊媗卉 中  華  民  國  114  年  2   月  12  日

2025-02-12

PCDM-113-附民-2078-20250212-1

臺灣新北地方法院

傷害

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度易字第1237號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 丙○○ 選任辯護人 謝宗安律師(法扶律師) 上列被告因傷害案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第8643 號),本院判決如下:   主 文 丙○○無罪。   理 由 一、公訴意旨略以:被告丙○○基於傷害之犯意,於民國112年12 月14日上午8時20分許,在新北市○○區○○街00號江翠國中附 設幼兒園紅班(下稱幼兒園紅班)教室內,徒手拉扯被害人 即兒童吳○融(000年0月生,真實姓名年籍詳卷,下稱吳○融 )右手臂、推吳○融頭部一下,並在該教室外,打吳○融一巴 掌,致吳○融受有右上臂疼痛之傷害,因認被告涉犯兒童及 少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法第277條第1 項之成年人故意對兒童犯傷害罪嫌。 二、按犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實;不 能證明被告犯罪者,應諭知無罪之判決,刑事訴訟法第154 條第2項、第301條第1項分別定有明文。又按認定犯罪事實 所憑之證據,雖不以直接證據為限,間接證據亦包括在內, 然而無論直接證據或間接證據,其為訴訟上之證明,須於通 常一般人均不致有所懷疑,而得確信其為真實之程度者,始 得據為有罪之認定,倘其證明尚未達到此一程度,而有合理 之懷疑存在時,即難遽採為不利被告之認定(最高法院76年 度台上字第4986號判決要旨參照)。另按刑事訴訟法第161 條第1項明定,檢察官就被告犯罪事實,應負舉證責任,並 指出證明之方法,是檢察官對於起訴之犯罪事實,應負提出 證據及說服之實質舉證責任,倘其所提出之證據,不足為被 告有罪之積極證明,或其指出證明之方法,無從說服法院以 形成被告有罪之心證,基於無罪推定之原則,自應為被告無 罪判決之諭知(最高法院92年度台上字第128號判決要旨參 照)。 三、公訴意旨認被告涉犯成年人故意對兒童犯傷害罪嫌,無非係 以被告於警詢、偵查中之供述、證人即告訴人丁○○於警詢、 偵查中之證述、證人即幼兒園紅班導師乙○○於警詢、偵查中 之證述、新北市立聯合醫院(下稱聯合醫院)112年12月15 日乙種診斷書、手臂泛紅之照片、112年12月14日現場監視 器錄影畫面、現場照片等件為其論據。 四、訊據被告固不否認曾於上揭時、地與吳○融交談,並拉扯吳○ 融之右手臂,另以左手用力揮打吳○融臉頰,吳○融並經診斷 為右上臂疼痛等情,惟堅詞否認有何成年人故意對兒童傷害 之犯行,辯稱:我只是因為姪孫曹○邑在學校被嘲笑,所以 希望吳○融可以道歉,但我沒有打他,我只是輕輕地摸他, 不然他會受傷等語。其辯護人則為其辯護稱:疼痛為主觀感 受,與客觀上造成之生理機能發生損害有別,且人之皮膚本 可能因輕微碰撞、擠壓而泛紅,是縱使吳○融手臂有泛紅, 也不代表構成刑法上之傷害,而吳○融經醫院檢傷後也並無 事證證明受有其他身體部位之傷害等語。 五、經查:  ㈠被告曾於上揭時、地拉扯吳○融之右上臂,並以左手掌揮打吳 ○融面部,吳○融因而右上臂疼痛等情,為被告所不爭執(見 本院113年度易字第1237號卷【下稱本院卷】第41、44頁) ,並有證人乙○○於偵訊及本院審理中之證述(見臺灣新北地 方檢察署113年度偵字第8643號卷【下稱偵卷】第55至57、 本院卷第105至115頁)、聯合醫院112年12月15日乙種診斷 書(見偵卷第33頁)、113年11月11日新北醫歷字第1133493 810號函暨函附病歷0份(見本院卷第73至81頁)、112年12 月14日現場監視器錄影畫面10張(見偵卷第41至44、47頁) 、現場照片4張(見偵卷第45至46頁)、本院勘驗筆錄2份及 附件1份(見本院卷第43至44、49至52、120頁)可佐,是此 部分事實,首堪認定。  ㈡本案並無事證足認吳○融受有傷害:  ⒈按刑法上所謂傷害,兼指生理機能及身體外形之損害或不良 改變而言,諸如毛髮、指甲截斷、綑綁後造成淤血、擦傷、 紅腫、對身體之穿刺、穿環,或以強暴脅迫使其精神上受重 大打擊等皆屬之,惟其程度仍須造成身體或健康之確實傷害 ,始足當之(最高法院104年度台上字第3946號判決意旨參 照)。而疼痛感覺乃係主觀感受,且該等主觀感受,不免受 當下情境之影響,而有偏差或失真,倘醫學上無法診斷係由 何病症所引發之疼痛、或該疼痛之狀況已確實影響其它身體 機能,自難認「疼痛」屬身體或健康之機能受損屬刑法所稱 之傷害。查聯合醫院之診斷證明書上固載有吳○融右上臂疼 痛之診斷,惟細繹聯合醫院之急診醫囑單,除檢傷結果為無 關節活動度受限(no ROM limitation)、無明顯壓痛(no obvious tenderness)、無明顯傷口或瘀青(no obvious w ound or bruise)外,其最後診斷結果為未明示的疼痛(Pa in, unspecified)乙節,有該醫囑單1紙可憑(見本院卷第 79頁),再佐以證人乙○○於本院審理時證稱:案發當天吳○ 融並未送醫,我只有幫吳○融擦藥並拍照;吳○融母親隔天就 帶吳○融去驗傷;(問:吳○融案發過後有無上學?)有,( 問:吳○融後續來上學時,你有無再度檢查吳○融的傷勢?) 吳○融後來就還好了等語(見本院卷第110至111、114頁), 顯然吳○融手臂之疼痛並未對其身體機能或健康有持續性之 影響,醫學上亦無從診斷該疼痛確係由外力所形成,自難認 上開右上臂疼痛之診斷已達於對吳○融生理機能及身體外形 損害或造成不良改變之程度。  ⒉檢察官雖提出吳○融手臂紅腫之照片為證,證人乙○○亦於本院 審理時證稱:丙○○拉住吳○融手臂、打吳○融巴掌的力道很大 ,案發當下檢視吳○融之手臂有紅腫,臉部泛紅,我有先幫 吳○融擦藥等語(見本院卷第107至111頁)。然吳○融於案發 當天並未就診一情,有新北市立江翠國民中學113年11月11 日新北翠中幼字第1139177888號函(見本院卷第71頁)、吳 ○融個人就醫紀錄查詢結果各1紙(見本院卷第59頁)可證; 且上開手臂照片為案發當日下午拍攝,就吳○融臉部泛紅之 部分已經拍不出來乙節,亦有證人乙○○於本院審理時之證述 (見本院卷第105至115頁)足稽,顯然吳○融縱使有手臂紅 腫、臉部泛紅之情形,仍未達於吳○融須立刻就醫而不能繼 續參與幼兒園活動或有持續性、明顯之傷勢存在之程度。參 以本院勘驗監視器錄影畫面之結果,被告拉住吳○融右上臂 之時間持續約20秒,且無法確定施力之力道大小,後續除以 右手掌推吳○融頭部外,則未見被告再次拉扯吳○融之右上臂 等節,有本院勘驗筆錄2份、附件1份可參(見本院卷第120 、43至44、49至52頁),足認被告最初之所以拉住吳○融右 上臂,係為使吳○融起身,其後固繼續拉住吳○融,然時間僅 持續20秒,過程中除以右手推吳○融頭部外,並未見被告有 大力搖晃、拉扯吳○融手臂,或藉由此舉洩憤之情形,可見 被告以左手拉住吳○融,其目的僅用以暫時控制吳○融行動, 並命令吳○融至教室外向曹○邑道歉,難以據其舉動,佐證其 行為已達傷害之情形。況上開手臂照片,或因拍攝角度之限 制,無法明顯看出吳○融手臂有明顯腫脹之情,而手臂上之 泛紅則與一般人皮膚經按壓後所發生之暫時性血管擴張現象 ,或因曬傷、過敏等原因而致之泛紅情狀難以區分,此外, 吳○融於112年12月15日至聯合醫院就診時,檢傷結果為無關 節活動度受限、無明顯壓痛、無明顯傷口或瘀青等情,已如 前述,難以佐證吳○融確實有手臂紅腫、臉部泛紅之情節, 是自難徒以證人乙○○所述,為不利於被告之認定。  ⒊再者,被告雖曾以右手掌推吳○融頭部、另以左手掌揮打吳○ 融面部各1次,有本院勘驗筆錄及附件1份可稽(見本院卷第 43致44、49至52頁),然上開被告行為,並未造成吳○融頭 部、臉頰處受有傷害,已有聯合醫院112年12月15日乙種診 斷書(見偵卷第33頁)、113年11月11日新北醫歷字第11334 93810號函暨函附病歷0份(見本院卷第73至81頁)足稽,起 訴意旨亦未敘及此部分之傷害結果,自難就此另繩之以傷害 犯行,併此敘明。  ㈣至公訴檢察官雖另聲請傳喚證人丁○○、吳○融到庭作證,惟本 院業已說明本案無從證明吳○融確實受有刑法上傷害之理由 如前,況本案發生時,證人丁○○並未在場,是縱使傳喚證人 丁○○到庭,亦僅能轉述自證人乙○○、吳○融所聽聞之案發經 過,甚或吳○融案發後之反應,無從據以認定吳○融確實受有 刑法上之「傷害」;而證人吳○融當時年僅4歲,案發時又無 開放性傷口或極為嚴重之傷勢,縱使能陳述案發經過,亦難 據其所述,證明其右上臂疼痛之感受,已構成刑法上之傷害 結果。從而,檢察官上開調查證據之聲請,爰依刑事訴訟法 第163條之2第2項第3款之規定,認為無調查必要性,附此敘 明。 六、綜上所述,本案檢察官所舉之證據與指出之證明方法,尚不 足使本院確信被告已造成吳○融有何傷害之結果,是被告未 能妥善控制自己情緒,徒因懵懂無知之幼童間之童言童語, 而於案發時進入校園,隨意對吳○融惡言咆哮、施以肢體攻 擊,恃強凌弱,以大欺小,對幼童造成負面影響,其所為固 屬惡劣,然究無事證認其已造成傷害之結果,自難逕以傷害 罪之刑責相繩。此外,卷內復無其他積極證據,足資證明被 告有何檢察官所指之犯行,揆諸前揭法條意旨,應認本案既 不能證明被告犯罪,自應為被告無罪之諭知。至被告之行為 是否另涉民事責任,允宜另循民事途徑加以解決,併此指明 。 據上論斷,應依刑事訴訟法第301條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官甲○○偵查起訴,檢察官賴怡伶到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  12  日          刑事第十五庭審判長法 官 王榆富                   法 官 鄭琬薇                   法 官 柯以樂 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。                    書記官 楊媗卉 中  華  民  國  114  年  2   月  12  日

2025-02-12

PCDM-113-易-1237-20250212-1

附民
臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第70號 原 告 張巧玲 被 告 鐘崇誠 (現在法務部○○○○○○○○○○○執行中) 柯童朧 (現在法務部○○○○○○○○○○○執行中) 林秉鈞 (現在法務部○○○○○○○○○○○執行中) 陳配薰 上列被告鐘崇誠等因詐欺等案件(113年度金訴字第1778號), 經原告張巧玲提起請求損害賠償之附帶民事訴訟,因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判,應依刑事訴訟法第504條第1項之 規定將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭,特此裁定。 中 華 民 國 114 年 2 月 12 日 刑事第十五庭審判長法 官 王榆富 法 官 鄭琬薇 法 官 柯以樂 上列正本證明與原本無異。 本裁定不得抗告。 書記官 楊媗卉 中 華 民 國 114 年 2 月 12 日

2025-02-12

PCDM-114-附民-70-20250212-1

臺灣新北地方法院

聲明異議

臺灣新北地方法院刑事裁定 114年度聲字第69號 聲明異議人 即 受刑人 鄒宗佑 (現另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列聲明異議人即受刑人因公共危險案件,以臺灣新北地方檢察 署檢察官113年度執字第14130號執行之指揮為不當,向本院聲明 異議,本院裁定如下:   主 文 聲明異議駁回。   理 由 一、聲明異議意旨略以:聲明異議人即受刑人鄒宗佑(下稱受刑 人)因公共危險案件,經本院113年度交簡字第909號判處罪 刑,惟受刑人並未親自或由他人代為收受上開判決,致其失 去上訴權利,恐有違憲可能,爰依法聲明異議等語。 二、按受刑人或其法定代理人或配偶以檢察官執行之指揮為不當 者,得向諭知該裁判之法院聲明異議,刑事訴訟法第484條 定有明文。又刑事訴訟法第484條所謂「檢察官執行之指揮 不當」,則係指檢察官有積極執行指揮之違法及其執行方法 有所不當等情形而言(最高法院95年度台抗字第486號裁定 意旨參照)。又按執行機關對於審判機關所為之裁判,並無 審查內容之權,故裁判是否違法,並非執行機關所得過問, 是聲明異議之對象,應係檢察官之執行指揮行為,而非檢察 官據以指揮執行之裁判,故所稱「檢察官執行之指揮不當」 ,係指檢察官有積極執行指揮之違法及其執行方法有不當等 情形而言;檢察官如依確定判決、裁定指揮執行,即無執行 之指揮違法或其執行方法不當之可言,至於原確定判決、裁 定,是否有認定事實錯誤或違背法令之不當,應循再審或非 常上訴程序以資救濟,尚無對之聲明異議之餘地,當事人縱 對於所涉案件是否因已逾法定期間而有上訴合法、不合法之 情形一節,有所爭執,亦應依循其他法定程序以求救濟,尚 非得據為對檢察官執行指揮聲明異議之適法理由(最高法院 87年度台抗字第80號裁定意旨參照)。 三、經查:  ㈠受刑人因公共危險案件,經本院於民國113年9月3日以113年 度交簡字第909號判處有期徒刑3月,已於113年10月15日確 定在案,嗣由臺灣新北地方檢察署(下稱新北地檢署)檢察 官依上開確定判決,以113年度執字第14130號案件執行,徒 刑期間為114年6月25日至同年9月24日等情,除有上開刑事 判決書、法院前案紀錄表各1份在卷可稽外,並經本院調取 上開執行案卷核閱無誤。  ㈡又檢察官係於上開案件判決確定後始分號指揮執行,則在該 確定判決經非常上訴或再審程序,加以撤銷或變更之前,檢 察官依上開確定判決依法指揮並執行有期徒刑3月核無任何 違法或不當之可言,縱使受刑人對於上開案件刑事判決書之 送達有所爭執,或認尚未發生確定之效力,仍請求有提起上 訴之權利,然揆諸前開說明,應依循其他法定程序以求救濟 ,尚非得據以作為對檢察官執行指揮聲明異議之理由。另按 非因過失遲誤上訴之期間,於其原因消滅後5日內,得聲請 回復原狀;因遲誤上訴期間而聲請回復原狀者,應以書狀向 原審法院為之;聲請回復原狀,應同時補行期間內應為之訴 訟行為,刑事訴訟法第67條第1項、第68條第1項前段、第3 項分別定有明文。觀諸本院113年度交簡字第909號判決,已 於113年9月12日合法寄存於新北市政府警察局土城分局金城 派出所,而受刑人斯時並未在監押乙節,業經本院核閱卷宗 屬實,是該案之上訴期間已於同年10月14日屆滿,並因檢察 官、受刑人均未提起上訴而確定,而受刑人於本案既未主張 有何非因過失致遲誤上訴期間之情事,亦未向本院聲請回復 原狀並補行上訴,則其另稱無上訴機會云云,不僅於法無據 ,且因受刑人並非主張檢察官有何積極執行指揮之違法及其 執行方法有不當等情形,自亦不得以此為由而聲明異議甚明 。 四、綜上所述,本件檢察官之本案指揮並無不當或違法之處,受 刑人執前詞指摘檢察官執行指揮之不當,其聲明異議為無理 由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第486條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  10  日          刑事第十五庭 法 官 柯以樂 上列正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後十日內敘明抗告理由,向本院提 出抗告狀。                 書記官 楊媗卉 中  華  民  國  114  年  2   月  10  日

2025-02-10

PCDM-114-聲-69-20250210-1

臺灣新北地方法院

聲請交保

臺灣新北地方法院刑事裁定 114年度聲字第471號 聲 請 人 即 被 告 鄭兆宏 選任辯護人 馮韋凱律師 上列聲請人即被告因違反組織犯罪防制條例等案件(本院113年 度訴字第734號),聲請具保停止羈押,本院裁定如下:   主 文 聲請駁回。   理 由 一、聲請意旨略以:希望可以讓我回家照顧父親,及賺錢賠償被 害人,請求准予具保停止羈押。 二、按被告及得為其輔佐之人或辯護人,得隨時具保向法院聲請 停止羈押,刑事訴訟法第110條第1項定有明文。然法院准許 具保停止羈押之聲請,其要件應以被告雖有刑事訴訟法第10 1條第1項各款或第101條之1第1項所示之羈押原因,但已無 羈押之必要;或另有同法第114條各款所示之情形,始得為 之。倘被告猶具刑事訴訟法第101條第1項各款或第101條之1 第1項所示之羈押原因,且有羈押之必要,此外復查無同法 第114條各款所示不得駁回具保聲請停止羈押之情形者,法 院即不應准許具保停止羈押。 三、查聲請人即被告鄭兆宏因涉犯違反組織犯罪防制條例等案件 ,前經本院於民國113年8月26日訊問後,業據其坦承三人以 上共同詐欺取財犯行,並有卷內證據可佐,足認被告犯罪嫌 疑重大,並有刑事訴訟法第101條之1第1項第7款之羈押原因 ,且認有羈押之必要,於同日裁定予以羈押,再於113年11 月26日、114年1月26日各延長羈押2月在案。 四、被告雖以前詞聲請具保停止羈押,惟考量被告於本院審理中 ,坦承本案犯行,復斟酌卷內其他事證,被告涉有三人以上 共同詐欺取財罪嫌仍屬重大,又本案詐欺集團組織龐大,所 涉之被害人眾多,被告參與次數非少,且位居主要角色,足 認被告有反覆實施加重詐欺取財罪之可能,此羈押原因仍然 存在。再考量被告所涉犯案情節重大,是以衡酌本案訴訟進 行之程度、國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利 益、被告人身自由及防禦權受限制之程度等節,認被告仍有 繼續羈押之必要。至於被告為照顧父親、賠償被害人一事, 此非考量羈押與否時所應審酌之事由,且本院亦查無刑事訴 訟法第114條各款所定之不得駁回停止羈押聲請之情形存在 。從而,聲請人以上開事由聲請具保停止羈押,自難准許, 應予駁回。 五、依刑事訴訟法第220條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月   10  日          刑事第十五庭 審判長法 官 王榆富                             法 官 柯以樂                                        法 官 鄭琬薇 上列正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後十日內敘明抗告理由,向本院提 出抗告狀。                    書記官 陳鴻慈 中  華  民  國  114  年  2   月  10  日

2025-02-10

PCDM-114-聲-471-20250210-1

臺灣新北地方法院

發還扣押物

臺灣新北地方法院刑事裁定 114年度聲字第455號 聲 請 人 即 被 告 黎笑輝 在中華民國境內聯絡地址:臺北市○○區○○路0段000號1樓(社團法人台灣關愛之家協會) 上列聲請人即被告因詐欺等案件(113年度金訴字第2391號), 聲請發還扣押物,本院裁定如下:   主 文 聲請駁回。   理 由 一、聲請意旨詳如附件「刑事聲請狀」所載。 二、按可為證據或得沒收之物,得扣押之;扣押物品若無留存之 必要,不待案件終結,應以法院之裁定發還之;扣押物未經 諭知沒收者,應即發還,但上訴期間內或上訴中遇有必要情 形,得繼續扣押之,刑事訴訟法第133條第1項、第142條第1 項前段、第317條定有明文。所謂扣押物無留存之必要者, 乃指非得沒收或追徵之物,且又無留作證據之必要者,始得 依上開規定發還。其有無繼續扣押必要,應由事實審法院依 案件發展、事實調查,予以審酌。故扣押物在案件未確定, 而扣押物仍有留存必要時,事實審法院得本於職權依審判之 需要及訴訟進行之程度,予以妥適裁量而得繼續扣押,俾供 審判或日後執行程序得以適正運行(最高法院110年度台抗 字第1980號裁定意旨參照)。 三、經查,聲請人黎笑輝前因詐欺等案件,經本院於民國114年1 月24日言詞辯論終結,惟尚未宣判,是聲請人請求發還之扣 案物手機(廠牌及型號:華為P30)1具,是否為得沒收之物 ,尚待本院憑卷內事證認定,縱使認為上開扣案物非屬應沒 收之物,然本案判決既尚未確定,為日後審理需要或保全將 來執行之可能,乃認有繼續扣押必要,尚難先行裁定發還, 應俟本案經判決確定後,由執行檢察官依法處理為宜。綜上 ,聲請人聲請發還扣押物,自難准許,應予駁回。 四、依刑事訴訟法第220條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  8   日          刑事第十五庭 法 官 柯以樂 上列正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後十日內敘明抗告理由,向本院提 出抗告狀。                 書記官 楊媗卉 中  華  民  國  114  年  2   月  8   日

2025-02-08

PCDM-114-聲-455-20250208-1

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