搜尋結果:楊志雄

共找到 250 筆結果(第 1-10 筆)

臺灣高等法院

聲請定其應執行刑

臺灣高等法院刑事裁定 114年度抗字第701號 抗 告 人 顏沈弘 上列抗告人因聲請定其應執行刑案件,不服臺灣新北地方法院中 華民國114年2月18日裁定(113年度聲字第4508號),提起抗告 ,本院裁定如下:   主 文 抗告駁回。                         理 由 一、按裁判確定前犯數罪者,併合處罰之。又數罪併罰,有二裁 判以上者,依刑法第51條之規定,定其應執行之刑。且數罪 併罰,宣告多數有期徒刑者,於各刑中之最長期以上,各刑 合併之刑期以下,定其刑期,但不得逾30年,同法第50條第 1項前段、第51條第5款、第53條規定甚明。又按執行刑之量 定,係法院裁量之職權,倘所酌定之執行刑,並未違背刑法 第51條各款或刑事訴訟法第370條第2項、第3項所定之方法 或範圍(即法律之外部性界限),亦無明顯違背公平、比例 原則或整體法律秩序之理念者(即法律之內部性界限),即 不得任意指為違法或不當(最高法院112年度台抗字第1024 號裁定意旨參照)。 二、本件原裁定以抗告人即受刑人(下稱抗告人)顏沈弘犯違反 毒品危害防制條例案件,經法院各判處如附表所示之刑確定 在案,並以原審法院為附表所示案件犯罪事實最後判決之法 院,原審審核認聲請正當,而予准許,並衡量受刑人所犯各 罪之犯罪類型、動機、情節及行為次數、不法與罪責程度、 刑罰邊際效應遞減、所生痛苦程度遞增及復歸社會之可能性 等情狀,整體評價其應受矯治之程度,兼衡責罰相當與刑罰 經濟之原則,暨參酌抗告人所提刑事陳述理由狀並無表示意 見(原審依刑事訴訟法第477條第3項規定函請受刑人於文到 7日內針對本案陳述意見,於113年12月6日寄存送達於受刑 人之居所地所在派出所,原審並另於受刑人所設籍之新北○○ ○○○○○○於113年11月29日為公示送達,然受刑人均未以書面 或言詞陳述意見等情,有原審函文及送達證書、公示送達公 告稿、公示送達之刑事裁定、公示送達證書、司法院公示送 達公告網頁畫面及收文資料查詢清單存卷可參)等,爰裁定 應執行有期徒刑5月,並諭知易科罰金之折算標準等旨。原 裁定既在定應執行刑各罪中之最長期以上,各罪合併之刑期 以下,並未逾越法律之界限,亦無濫用裁量權情形,或違反 比例原則,經核尚無違誤。 三、抗告意旨提出數個另案裁定意旨,就數罪併罰之法律原則適 用、法院定刑時除需符合比例及公平原則外,有其自由裁量 上之外部及內部界限及數罪併罰必須符合所適用法律授權之 目的,並受法律秩序之理念、法律感情及慣例等所規範。且 現階段之刑事政策,非祇在實現以往應報主義之觀念,尤重 在教化之功能等情,且援引數個另案裁定定應執行刑之減刑 情況,認原審對於抗告人之案件並無合理寬減,爰請本院撤 銷原裁定,另為較低有利於抗告人刑期等語。然個案裁量情 節本即不同,自無法相互比附援引及比較,且原裁定所定之 刑期,較之抗告人所受各宣告刑之總和,可認已獲致縮短刑 期之利益,而執行刑之酌定,並無必須按一定比例、折數衡 定之理,抗告意旨所執陳詞,核係對原裁定定應執行刑裁量 職權之適法行使及原裁定已斟酌說明之事項,依憑自己主觀 之意思而指摘違法或不當,尚無足採。 四、綜上,本件抗告為無理由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第412條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日          刑事第二十一庭審判長法 官  謝靜慧                    法 官  汪怡君                    法 官  楊志雄 以上正本證明與原本無異。 不得再抗告。                    書記官  陳韻如 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日

2025-03-31

TPHM-114-抗-701-20250331-1

上訴
臺灣高等法院

洗錢防制法等

臺灣高等法院刑事裁定 114年度上訴字第1342號 上 訴 人 即 被 告 RAMOS JUDITH NARRA 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件,本院裁定如下:   主 文 RAMOS JUDITH NARRA自民國壹佰壹拾肆年參月貳拾捌日起限制出 境、出海捌月。   理 由 一、按「被告犯罪嫌疑重大,而有下列各款情形之一者,必要時 檢察官或法官得逕行限制出境、出海。但所犯係最重本刑為 拘役或專科罰金之案件,不得逕行限制之:㈠無一定之住、 居所者。㈡有相當理由足認有逃亡之虞者。㈢有相當理由足認 有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者」、「審 判中限制出境、出海每次不得逾8月,犯最重本刑為有期徒 刑10年以下之罪者,累計不得逾5年;其餘之罪,累計不得 逾10年」,刑事訴訟法第93條之2第1項、第93條之3第2項後 段分別定有明文。又限制出境、出海之處分,其目的在避免 被告因出境、出海滯留他國,以保全國家追訴、審判或日後 執行之順利進行。而審判中有無限制出境之必要,屬事實審 法院得依個案情節,審酌人權保障及公共利益之均衡維護, 本於職權而為裁量之事項。 二、經查,上訴人即被告RAMOS JUDITH NARRA因違反洗錢防制法 等案件,經原審審理後,認為其共同犯修正前洗錢防制法第 14條第1項之一般洗錢罪,判處有期徒刑4月,併科罰金新臺 幣(下同)2萬元,緩刑2年,並應於判決確定之日起1年內 向公庫支付1萬元,且為相關沒收、追徵在案,被告不服提 起上訴,現由本院審理中。本院綜合全案證據資料,認被告 犯罪嫌疑確屬重大,且被告為外籍移工,現因涉犯本案,經 勞動部於民國114年3月26日以勞動發法字第1140504673號函 自114年3月26日起撤銷該部111年8月18日勞動發事字第1111 814188號函核發雇主楊○○(真實姓名詳卷)聘僱被告之聘僱 許可,並不得再於我國境內工作等情,有上開勞動部114年3 月26日以勞動發法字第1140504673號函在卷可參,則被告不 得再於我國境內工作,將隨時被遣送出國,倘其出境後,其 有滯留境外不歸之可能性甚高,自有相當理由足認有逃亡之 虞,符合刑事訴訟法第93條之2第1項第2款所列情形,非予 限制出境、出海,無法確保嗣後審判或執行程序之順利進行 。復衡酌國家審判權及刑罰執行權遂行之公益考量、維護社 會秩序及公共利益、被告居住及遷徙自由權受限制之程度, 且考量被告之犯罪情節,就目的與手段依比例原則衡量後, 認有限制被告出境、出海之必要,爰裁定被告應自114年3月 28日起限制出境、出海8月。 三、依刑事訴訟法第93條之2第1項第2款、第93條之3第2項後段 ,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  28  日          刑事第二十一庭審判長法 官 謝靜慧                     法 官 吳志強                    法 官 楊志雄 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後十日內向本院提出抗告狀。                    書記官 林昱廷 中  華  民  國  114  年  3   月  28  日

2025-03-28

TPHM-114-上訴-1342-20250328-1

勞安上訴
臺灣高等法院

過失致死等

臺灣高等法院刑事判決 114年度勞安上訴字第2號 上 訴 人 即 被 告 鍾春元 上列上訴人即被告因過失致死等案件,不服臺灣新北地方法院11 3年度審勞安訴字第2號,中華民國113年8月20日第一審判決(起 訴案號:臺灣新北地方檢察署113年度偵字第9354號),提起上 訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。 鍾春元緩刑參年,緩刑期間付保護管束,並應依如附件所示臺灣 新北地方法院113年度勞訴字第51號和解筆錄所載內容履行給付 義務。   理 由 一、本院審理範圍:   按刑事訴訟法第348條規定:(第1項)上訴得對於判決之一 部為之;(第2項)對於判決之一部上訴者,其有關係之部 分,視為亦已上訴;但有關係之部分為無罪、免訴或不受理 者,不在此限;(第3項)上訴得明示僅就判決之刑、沒收 或保安處分一部為之。原判決認上訴人即被告鍾春元係犯職 業安全衛生法第40條第1項之違反應有防止危害安全衛生措 施規定,致生死亡之職業災害罪,及刑法第276條之過失致 人於死罪,依想像競合犯之規定從一重以刑法第276條之過 失致人於死罪處斷。被告不服提起上訴,並於本院審理時陳 明僅就量刑提起上訴(本院卷第34、39、50頁),依刑事訴 訟法第348條第3項之規定,本院審理範圍僅限於原判決所處 之刑,不及於原判決所認定有關被告之犯罪事實、罪名。 二、被告上訴意旨固以其已與告訴人張金木達成和解並按期履行 ,指摘原判決量刑過重等語。惟按刑罰之量定,為法院之職 權,倘法院已審酌刑法第57條各款所列情狀,而所量定之刑 並未逾越法定刑範圍,亦無顯然失當情形,自不得任意指為 違法。查原判決已審酌被告於本案未盡採取符合規定之必要 安全衛生設備及措施之違反義務程度,造成被害人死亡之災 害結果,與被告已與告訴人達成和解(原審卷第45頁)之犯 後態度,暨其素行、智識程度與家庭生活經濟狀況等一切情 狀,量處被告吳昌叡有期徒刑6月,如易科罰金以新臺幣( 下同)1,000元折算1日。核原判決刑罰裁量權之行使,既未 逾越法定刑範圍,亦無濫用權限、顯然失當情形。被告上訴 所稱之和解情狀,業由原審於量刑時加以審酌,被告執此指 摘原判決量刑不當,自非有據。從而,被告之上訴為無理由 ,應予駁回。 三、末查,被告前於101年間因不能安全駕駛之公共危險案件, 經臺灣新北地方法院判決處有期徒刑2月確定,並於101年7 月31日易科罰金執行完畢,此後未曾受有期徒刑以上刑之宣 告等情,有本院被告前案紀錄表在卷可稽(本院卷第23至25 頁)。被告於偵查、原審及本院審理時始終坦承犯行(偵字 第9354號卷第72頁,原審卷第50、56頁,本院卷第34頁), 復於原審與告訴人達成和解,按期履行給付,亦有存摺影本 在卷可憑(本院卷第55頁)。本院因認被告經此次偵審程序 後,當已知所警惕而無再犯之虞,因認前開所宣告之刑,以 暫不執行為適當,爰予宣告緩刑3年,並諭知付保護管束, 並為督促被告切實履行和解內容,保障告訴人權益以觀其後 效,併諭知被告應履行如主文所示之給付義務。倘被告於緩 刑期間,違反上開所定負擔情節重大,足認原宣告之緩刑難 收其預期效果,而有執行刑罰之必要,依刑法第75條之1第1 項第4款之規定,得撤銷其等緩刑之宣告,併此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官王雪鴻提起公訴,被告上訴,經檢察官李安蕣到庭 執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  25  日          刑事第二十一庭審判長法 官 謝靜慧                    法 官 楊志雄                    法 官 汪怡君 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 高妤瑄 中  華  民  國  114  年  3   月  25  日

2025-03-27

TPHM-114-勞安上訴-2-20250327-1

上易
臺灣高等法院

傷害等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上易字第2112號 上 訴 人 即 被 告 賀韻貞 上列上訴人即被告因傷害等案件,不服臺灣新北地方法院113年 度易字第922號,中華民國113年9月19日第一審判決(起訴案號 :臺灣新北地方檢察署112年度偵字第49715號),提起上訴,本 院判決如下:   主 文 上訴駁回。   事實及理由 一、本案經本院審理結果,認第一審以上訴人即被告丙○○(下稱 被告)犯刑法第277條第1項之傷害罪,共2罪,各處拘役50 日、40日,定應執行刑為拘役80日,並均諭知如易科罰金, 以新臺幣(下同)1,000元折算1日。核其認事用法、量刑均 無不當,應予維持,並引用第一審判決書記載之事實、證據 及理由。 二、被告上訴意旨略以:本案與遛狗無關,係因告訴人乙○○對被 告及被告之父賀雄以言詞侮辱,又將木椅砸爛揚言要打人, 前後長達30分鐘,被告始迫於無奈,持木條毆打乙○○,而告 訴人甲○○是自己靠近過來,始會被伊打到,伊打人的目的是 希望甲○○報警,才能結束乙○○出言不遜之行為,應符合正當 防衛之要件云云。惟查:  ㈠被告於警詢時供稱,伊與伊父親帶狗到案發地點的公園散步 ,後來伊與伊父親坐在樹下長椅休息,並將狗鍊解開,讓狗 在公園自由活動,後來甲○○牽著狗從後方過來,伊的狗有靠 近她,她有驅趕伊的狗,伊就上繫上狗鍊,後來甲○○走到公 園內,說伊的狗會咬人,之後甲○○的先生乙○○也下車走過來 ,很生氣地說有規定遛狗要繫狗鍊,伊就對乙○○說這個規定 不合理,乙○○就更生氣,說要檢舉伊,並拿手機拍伊和狗, 伊對乙○○說,拍張照就可以檢舉嗎?又不知道伊是誰、住在 哪裡,乙○○就開始與伊爭執等語(偵字第49715號卷第15至1 6頁),核與告訴人乙○○於偵訊時陳稱,因被告遛狗沒有繫 狗鍊,伊就要求被告要將狗綁上狗鍊,被告不願意,並說伊 拍照的檢舉根本無法特定他的身分,說伊是笨蛋,雙方開始 發生口角等語相符(偵字第49715號卷第57頁)。且證人即 被告之父賀雄於偵訊時亦陳稱,伊與被告帶狗到公園,伊的 狗看到乙○○、甲○○夫婦的狗,想要親近,乙○○就要被告將狗 繫上牽繩,伊表示伊的狗沒有危險性,乙○○仍堅持要伊將狗 綁上牽繩,口氣越來越惡劣,伊與被告還是強調伊的狗沒有 危險性,雙方糾紛就越來越嚴重等語(偵字第4971號卷第58 頁)。足認被告與告訴人乙○○、甲○○確係因被告遛狗未繫狗 繩之事發生爭執,且被告經乙○○勸說仍不願依規定為其犬隻 繫上牽繩,於乙○○稱要檢舉時,被告仍聲稱縱使拍照,亦無 法特定其身分等語,已可見在被告持木條毆打乙○○前,雙方 已有口角爭執甚明。  ㈡其次,就被告持木條毆打乙○○前雙方之衝突狀況,被告於警 詢時固辯稱,是乙○○靠近伊父親,伊向前擋住乙○○的去路, 那時乙○○沒什麼動作,只是一直瞪著伊父親,伊就坐在伊父 親旁邊,結果乙○○突然在旁邊的空地砸椅子,甲○○問乙○○說 為何要砸椅子,乙○○就說他要打人,並罵伊髒話,所以伊才 會拿起椅子腳(按即前述木條)打乙○○手臂,但乙○○並沒有 回打伊,只有繼續叫囂,伊認為乙○○要攻擊伊父親,所以就 繼續打乙○○等語(偵字第49715號卷第15至16頁)。惟證人 賀雄於偵訊時陳稱,乙○○拿公園內的木椅子砸爛,帶有恐嚇 的語氣,所以被告就忍不住撿壞掉木椅的板條打乙○○等語( 偵字第49715號卷第58頁),並未提及乙○○揚言「要打人」 ,已難認被告此部分供述為真;況依卷附勘驗筆錄所附錄影 翻拍照片所示(偵字第49715號卷第92至94頁),在被告或 乙○○所在位置附近,亦未見被告所稱被砸爛的椅子,可見乙 ○○縱使有砸椅子之舉,被告所稱砸椅子所在之旁邊空地,亦 非在被告附近,客觀上實無對被告構成侵害可言。  ㈢按正當防衛以對於現在不法之侵害,而出於防衛自己或他人權利之行為。至彼此互毆,必以一方初無傷人之行為,因排除對方不法之侵害而加以還擊,始得以正當防衛論(最高法院97年度台上字第5049號判決意旨參照)。被告持木條毆打乙○○之時,乙○○並未對被告施加不法侵害行為,已如前述,且由上開錄影畫面已可見被告與乙○○係同在公園之空地,被告竟撿拾木條毆打乙○○之手臂、頭部,致乙○○受有腦震盪、頭皮鈍傷、頭皮擦傷、雙側腕部擦傷、右側手肘、小指挫傷、左側手肘擦傷、右側膝部擦傷、後胸壁挫傷等非輕之傷勢,此有仁愛醫院出具之診斷證明書在卷可憑(偵字第49715號卷第34頁),客觀上並無何以此攻擊行為防衛自己權利之狀況,自與前述正當防衛之要件不符。再者,就告訴人甲○○部分,甲○○係於見被告攻擊乙○○而上前阻擋受被告持木條毆打,此業據甲○○於偵訊時陳述在卷(偵字第49715號卷第58頁),且被告亦自承,甲○○是在伊與乙○○扭打的時候加進來,伊才打到甲○○;甲○○一直擋在乙○○前面,伊才一直打到甲○○等語(偵字第49715號卷第16頁);佐以告訴人甲○○所受傷勢為腦震盪及頭皮鈍傷,亦有仁愛醫院出具之診斷證明書在卷足佐(偵字第49715號卷第36頁);則被告已見告訴人甲○○係上前阻擋對乙○○之攻擊,並無施加不法侵害行為,竟仍持木條毆擊甲○○頭部,主觀上乃具有傷害甲○○之犯意甚明,且與前述正當防衛之要件完全不符。  ㈣綜上,被告上訴意旨仍執前詞指摘原判決不當,自非有據。 三、從而,被告之上訴為無理由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條、第373條,判決如主文。 本案經檢察官宋有容提起公訴,被告上訴,經檢察官李安蕣到庭 執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  27  日          刑事第二十一庭審判長法 官 謝靜慧                    法 官 楊志雄                    法 官 汪怡君 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 高妤瑄 中  華  民  國  114  年  3   月  27  日 附件: 臺灣新北地方法院刑事判決 113年度易字第922號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被   告 丙○○ 女 (民國00年00月0日生)           身分證統一編號:Z000000000號           住○○市○○區○○路000巷00號           居新北市○○區○○路000巷00號 上列被告因傷害等案件,經檢察官提起公訴(112年度偵字第497 15號),本院判決如下:           主  文 丙○○犯傷害罪,共貳罪,各處拘役伍拾日、拘役肆拾日,如易科 罰金,均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行拘役捌拾日,如易科 罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   犯罪事實 丙○○於民國112年6月6日8時許,在新北市樹林區大安路與文化街 口之公園內,與乙○○因遛狗問題而發生口角爭執,分別為下列犯 行: 一、基於傷害、毀損之犯意,持木板條毆打乙○○,致乙○○受有腦 震盪、頭皮鈍傷、頭皮擦傷、雙側腕部擦傷、右側手肘、小 指挫傷、左側手肘擦傷、右側膝部擦傷、後胸壁挫傷等傷害 ,並造成乙○○配戴之眼鏡掉落地面,鏡片產生明顯刮痕而不 堪使用。 二、嗣乙○○之配偶甲○○見狀,遂前去阻擋丙○○,丙○○竟另基於傷 害之犯意,持木板條毆打甲○○,致甲○○受有腦震盪、頭皮鈍 傷等傷害。   理  由 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由:   訊據被告丙○○固不否認於上開時、地與告訴人乙○○發生口角 爭執,惟矢口否認有何傷害及毀損犯行,辯稱:是乙○○先砸 爛椅子要動手打人我才會動手,我所拿的木板條就是乙○○砸 爛的椅子,我擔心乙○○會傷到我父親賀雄,才拿木板條打他 ,而且甲○○是自己跑過來要幫助乙○○,她過來時我沒有辦法 判斷,我不是故意追著甲○○要打她,我是正當防衛,而且乙 ○○左側手肘擦傷、右側膝部擦傷是乙○○要踢我重心不穩跌倒 造成的等語。經查:  ㈠告訴人即證人乙○○於警詢及檢察事務官詢問時證稱:我與甲○ ○於前揭時、地遛狗時,丙○○及賀雄養的狗突然衝出來,要 咬人及我們的狗,我上前勸阻請對方要繫牽繩,對方拒絕並 惡言相向,遂發生口角爭執,被告還帶狗來挑釁,我就做出 反擊的動作嚇唬被告的狗,被告見狀先持椅腳木棍持續攻擊 我頭部,甲○○上前要拉開我們時,賀雄持木椅框上前攻擊甲 ○○,換我要拉開甲○○,丙○○及賀雄就持續攻擊我頭部,他們 看到甲○○報警才停手;我的眼鏡被被告打到歪掉,後來被賀 雄打到地面上,損壞情形如照片等語(見偵卷第20至22、57 、101頁),核與告訴人即證人甲○○於警詢及檢察事務官詢 問時證稱:我於前揭時、地遛狗時,丙○○及賀雄一様在遛狗 但沒繫牽繩,乙○○上前要求對方繫牽繩,對方就與乙○○發生 口角,此時我開始錄影,對方就開始對乙○○出手攻擊,我上 前阻擋,丙○○及賀雄也開始攻擊我,丙○○拿木椅腳打我頭, 賀雄拿木椅背從上方打下來;丙○○如果是不小心打到我,我 手都擋在前面,她完全沒有要避開我,一直往我頭部用力打 好幾下等語(見偵卷第24至26、57至59頁)相符一致,復有 仁愛醫院診斷證明書2紙(見偵卷第34、36頁)、乙○○傷勢 照片(見偵卷第86至91頁)、錄影畫面截圖(見偵卷第38頁 )及眼鏡受損照片(見偵卷第84頁)在卷可佐,堪認告訴人 上開證述實屬有據。  ㈡佐以告訴人甲○○提供之現場錄影畫面,於偵查中經檢察事務 官檢視結果,可見被告先持木板條攻擊乙○○之頭部,乙○○雖 有以手還擊,惟為被告閃過,被告則繼續持木板條攻擊乙○○ ,乙○○則以左手臂阻擋,遂打中乙○○左手臂等情,有勘驗筆 錄所附截圖附卷可參(見偵卷第92至94頁),足認被告確實 先持木板條攻擊乙○○,乙○○則未打中被告。  ㈢參以證人賀雄於警詢及檢察事務官詢問時亦證稱:我和丙○○ 帶狗到公園,我的狗看到乙○○和甲○○的狗想要親近,乙○○叫 我們把狗繫上牽繩,我說我們的狗沒有危險性,雙方發生糾 紛,乙○○一直飆髒話罵我和丙○○,把公園的木椅子砸爛,帶 有恐嚇語氣,丙○○忍不住才會撿木椅條打乙○○,甲○○靠過來 ,丙○○也有打到甲○○,我就我拿木椅架跟過去,但我沒動手 ,但乙○○和甲○○都沒動手打我,我沒受傷;丙○○在攻擊乙○○ 的時候,把乙○○的眼鏡打在地上等語(見偵卷第10至12、58 、102頁)。是就雙方發生口角爭執之原因、被告先持木板 條毆打告訴人乙○○並造成乙○○之眼鏡掉落地面、告訴人甲○○ 上前阻擋時亦遭被告毆打等情節,其證述內容與前揭告訴人 2人證述情節大致相合。  ㈣再者,被告於警詢及檢察事務官詢問時亦供稱:我與乙○○發 生口角爭執後,乙○○靠近賀雄,我必須保護賀雄,因為乙○○ 拿起課桌椅在一旁空地砸爛,還說我要打人了,並髒話連篇 罵我和賀雄,我因為沒帶手機無法報案,所以想如果我打乙 ○○一下,乙○○就會打我,甲○○就會報警結束這場鬧劇,所以 我隨手撿拾乙○○砸爛的課桌椅椅腳,第一棍打向乙○○手臂, 之後乙○○並沒有回打我,乙○○有還手、左鉤拳,但我閃開了 ,還抬腿踹我肚子,還是繼續叫囂,賀雄開口勸阻乙○○,乙 ○○看向賀雄,我覺得乙○○要攻擊賀雄,所以我繼續打乙○○, 直到乙○○要甲○○報警,我看乙○○停止動作,我才停止等候警 察到場;甲○○在我和乙○○扭打時加進來,我有閃著不要打到 甲○○,但甲○○一直擋在前面,所以一直不小心打到甲○○;我 和乙○○互毆時有把乙○○的眼鏡打到地上等語(見偵卷14至18 、58至59、102頁)。綜合上開事證,堪認被告確實於告訴 人乙○○未有任何動作前,率先持木板條持續毆打告訴人乙○○ ,且造成乙○○之眼鏡掉落地面,復持木板條毆打上前阻擋之 告訴人甲○○數下等節應屬真實。  ㈤被告雖以前詞置辯,惟按刑法第23條前段規定之正當防衛, 必須對於現在不法之侵害且基於防衛之意思為之,始屬相當 ;正當防衛乃源於個人保護及維護法秩序原則,係屬正對不 正之權利行使(最高法院108年度台上字第62號判決意旨參 照)。詳言之,正當防衛,係出於人類自我防衛本能,而成 為自然法上之權利行為。但自另一方面言,基於法治國原則 ,國家具有避免人民受不法侵害,而保障其法益及維持法秩 序之任務,故原則上禁止私人以自力救濟之方式,排除侵害 ,祇在急迫之情況,才不得不例外允許之。是刑法第23條前 段規定正當防衛之違法阻卻事由,係以行為人對於現在不法 之侵害,本乎防衛自己或他人之權利意思,在客觀上有時間 之急迫性,並具備實行反擊、予以排除侵害之必要性,且其 因而所受法益之被害,亦符合相當性之情形,斯時實行防衛 行為者,始稱相當(最高法院108年度台上字第2679號判決 意旨參照)。  ㈥縱使被告所辯關於告訴人乙○○辱罵及砸爛課桌椅、說要打人 等節為真,惟自前開事證可知,告訴人乙○○始終無任何攻擊 動作,被告卻欲引起乙○○反擊而主動持木板條毆打乙○○,顯 見斯時客觀上縱有被告所指之不法侵害情狀,被告亦無任何 反擊之急迫性與必要性,被告所為並非對於現在不法之侵害 為必要排除之反擊行為,且告訴人甲○○上前阻擋時,被告亦 未停手,反而繼續持木板條毆打,可見被告主觀上亦不在乎 是否會擊中甲○○,是被告上開行為主觀上自有傷害告訴人2 人之犯意甚明。且被告因自認其與父親之名譽、自由法益受 損害,竟逕為侵害告訴人2人身體法益之傷害行為,亦顯不 符相當性原則,足見被告持木板條毆打告訴人乙○○、甲○○之 行為,核與刑法正當防衛之要件尚屬有間,被告主張其為正 當防衛云云,不足憑採。  ㈦再者,告訴人2人所受傷勢、部位,核與前揭勘驗筆錄所附截 圖顯示之被告攻擊部位、告訴人乙○○阻擋時擊中之部位,以 及告訴人2人證述、被告自陳攻擊部位所可能造成之傷勢種 類、身體部位傷害相符,縱其中有乙○○為閃躲、阻擋被告攻 擊時而造成之傷勢,亦與被告之攻擊行為間有相當因果關係 ,從而被告前揭攻擊行為,確實造成告訴人2人受有前揭診 斷證明書所載之傷害等節,亦可認定。  ㈧綜上所述,被告辯解,無非飾詞,不足採信。本案事證明確 ,被告上開犯行洵堪認定,應依法論科。 二、核被告就犯罪事實一所為,係犯刑法第277條第1項之傷害罪 及同法第354條之毀損他人物品罪;就犯罪事實二所為,係 犯刑法第277條第1項之傷害罪。就犯罪事實一部分,被告以 一行為同時觸犯上開二罪名,為想像競合犯,應依刑法第55 條規定,從一重依傷害罪處斷。被告所為犯罪事實一、二犯 行,犯意各別、行為互殊,侵害不同人之身體法益,應予分 論併罰。 三、爰審酌被告與告訴人乙○○、甲○○素不相識,遇事不思理性溝 通,僅因細故衍生口角爭執,竟率爾對告訴人2人暴力相向 ,實非可取,且迄未能與告訴人2人達成和解,取得其等諒 解,兼衡酌被告犯罪之目的、手段、告訴人2人各自所受傷 勢情形、被告自陳高職畢業之智識程度、無業、需扶養1名 未成年子女之家庭經濟生活狀況(本院易字卷第30頁),及 犯罪後未坦承犯行等一切情狀,分別量處如主文所示之刑, 並諭知易科罰金之折算標準,且定其應執行之刑暨易科罰金 之折算標準。 四、至於被告前揭所持木板條1支雖為本案犯罪所用之物,惟未 據扣案,且非被告所有,爰不予宣告沒收,附此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第284條之1、第299條第1項前段,判 決如主文。 本案經檢察官宋有容偵查起訴,檢察官王堉力到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  9   月  19  日          刑事第九庭 法 官 陳秋君 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內敘明上訴理由,向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ,上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。                書記官 黃曉妏 中  華  民  國  113  年  9   月  19  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以 下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或7年以上有期徒刑 ;致重傷者,處3年以上10年以下有期徒刑。 中華民國刑法第354條 毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用,足以生損害於 公眾或他人者,處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金 。

2025-03-27

TPHM-113-上易-2112-20250327-1

上訴
臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 114年度上訴字第574號 上 訴 人 即 被 告 周俊翰 選任辯護人 黃博彥律師 上列上訴人因詐欺等案件,不服臺灣臺北地方法院113年度審訴 字第2564號,中華民國113年12月20日第一審判決(起訴案號: 臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第24497號),提起上訴,本院 判決如下:   主 文 原判決關於周俊翰之科刑及新臺幣2萬1,000元現金沒收部分,均 撤銷。 上開撤銷部分,周俊翰所犯如附表甲編號1至2「原判決犯罪事實 」欄所示之罪,各處如附表甲編號1至2「本院宣告刑」欄所示之 刑。應執行有期徒刑壹年參月。扣案新臺幣1萬1,000元現金沒收 。   理 由 壹、審判範圍   按上訴得對於判決之一部為之;上訴得明示僅就判決之刑、 沒收或保安處分一部為之,刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。本案僅上訴人即被告周俊翰(下稱被告) 提起上訴,檢察官並未上訴,被告及其辯護人於本院審理時 明示僅就原判決科刑及新臺幣(下同)2萬1,000元現金沒收 部分提起上訴,對於原審認定之犯罪事實、罪名及2萬1,000 元現金以外沒收部分均不上訴等語(見本院卷第112頁), 是依刑事訴訟法第348條第3項規定,本案上訴效力僅及於原 判決關於科刑及前揭沒收部分,其他關於犯罪事實、罪名及 2萬1,000元現金以外沒收部分,自非被告上訴範圍,而不在 本院審理範圍。另檢察官未就原判決關於不另為無罪諭知部 分(原判決第6至7頁)上訴,此部分亦非本案上訴範圍。從 而,本院僅就第一審判決之刑度及2萬1,000元現金沒收部分 是否合法、妥適予以審理。 貳、實體方面 一、新舊法比較 (一)行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法律 有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2條 第1項定有明文。本件被告行為後,詐欺犯罪危害防制條例 於民國113年7月31日制訂公布,並於同年8月2日實施,爰說 明如下:  1.詐欺犯罪危害防制條例第43條增訂特殊加重詐欺取財罪,規 定:「犯刑法第339條之4之罪,詐欺獲取之財物或財產上利 益達新臺幣5百萬元者,處3年以上10年以下有期徒刑,得併 科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利 益達新臺幣1億元者,處5年以上12年以下有期徒刑,得併科 新臺幣3億元以下罰金。」又該條例第44條第1項、第2項分 別規定:「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪,有下列情形 之一者,依該條項規定加重其刑二分之一:一、並犯同條項 第1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐 欺犯罪所用之設備,對於中華民國領域內之人犯之。前項加 重其刑,其最高度及最低度同加之。」本件被告所犯刑法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財(均尚犯一 般洗錢未遂;附表編號一尚犯參與犯罪組織)罪,依原審所 認定被告詐欺獲取金額,並未逾5百萬元,且該法第44條第1 項之罪,乃增訂之獨立特別規定,基於法律不溯及既往原則 ,應依刑法第339條之4第1項第2款之規定論處。  2.刑法詐欺罪章對偵審中自白原無減刑規定,而係分別規定在 組織犯罪防制條例第8條及修正前洗錢防制法第16條第2項, 因此詐欺犯罪危害防制條例第47條規定:「犯詐欺犯罪,在 偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪所得,自動繳交其犯罪 所得者,減輕其刑;並因而使司法警察機關或檢察官得以扣 押全部犯罪所得,或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪 組織之人者,減輕或免除其刑」為修正前之詐欺取財罪章所 無,依刑法第2條第1項但書之規定,此項修正有利於被告, 自應適用修正後之規定。 (二)被告行為後,洗錢防制法於113年7月31日修正公布,除第6 條、第11條外,其餘修正條文均於同年8月2日生效,其中關 於偵查、審判中自白減輕其刑之規定,修正前洗錢防制法第 16條第2項規定:「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自 白者,減輕其刑。」新洗錢防制法第23條第3項則規定:「 犯前四條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,如有所得並 自動繳交全部所得財物者,減輕其刑;並因而使司法警察機 關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益,或查獲 其他正犯或共犯者,減輕或免除其刑。」經綜合比較上開行 為時法、現行法可知,立法者持續限縮自白減輕其刑之適用 規定,現行法必須要行為人於「偵查及歷次審判中」均自白 ,且現行法尚增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」之 條件,始符減刑規定,相較於行為時法較為嚴格,應認現行 法之規定,較不利於被告。是由上開洗錢防制法修正前後各 項規定,應認被告行為時之洗錢防制法較為有利,應適用11 3年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定。   二、上訴之判斷: (一)原判決就被告所犯如原判決事實欄(下稱事實欄,含附表編 號一、二)所載犯行,分別依想像競合犯關係,各從一重論 處被告犯三人以上共同犯詐欺取財2罪刑,被告僅對於刑度 部分提起上訴;原判決就被告所犯之罪所處之刑部分,雖已 敘明科刑之理由,固非無見。惟查:原審判決後,被告於本 院審理時就前開犯行亦坦承不諱而不再爭執,並就事實、罪 名部分撤回上訴而折服;且被告已於本院審理時與告訴人陳 致均和解並賠償1萬元完畢,且自動繳回其所提領告訴人廖 韋美部分之1萬1,000元,有本院114年度附民字第297號和解 筆錄及本院收據在卷可按(本院卷第83、139頁),堪認被 告犯後已有悔意,並盡力彌補上開告訴人所受損害,本件量 刑基礎已有改變,原審未及審酌此犯後積極填補被害人損害 之態度等有利被告之量刑因子,其科刑審酌,即有未恰。 (二)被告上訴以其已於本院審理中與告訴人陳致均和解並給付1 萬元完畢,並自動繳回其所提領告訴人廖韋美部分之1萬1,0 00元,原判決量刑過重,請求從輕量刑等語,為有理由,應 由本院將原判決關於被告之科刑部分,均予撤銷改判。 三、科刑(改判理由):   (一)刑之減輕事由     被告就其加入本件詐欺集團負責提領告訴人陳致均、廖韋美 受詐騙所匯贓款,並於提領後經執勤員警盤查逮捕等主要構 成要件事實,於警詢、偵查、原審及本院審理時均坦承不諱 ,應認其已就事實欄所載三人以上共同犯詐欺取財(含一般 洗錢未遂及附表編號一之參與犯罪組織)等罪之主要構成要 件事實於偵審中已有自白,另依原判決認定之事實,被告於 提領詐欺集團取得之贓款後即遭執勤員警盤查逮捕,並當場 扣得2萬1,000元現金在案,已據被告於警詢供認在卷(偵24 497號卷第18頁),且依被告於警詢供陳:今日還沒領到薪水 等語(同卷第19頁),足認本案尚無犯罪所得,被告所為已 滿足詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之要件,應適用該規 定減輕其刑。另被告於提領款項後,旋經員警逮捕並扣得所 提領款項,雖已著手然尚未及為隱匿該詐欺犯罪所得之行為 ,屬障礙未遂,原應依刑法第25條第2項規定減輕其刑。又 被告於偵查、原審及本院審判中對事實欄所載一般洗錢未遂 犯行坦承不諱,就被告所犯一般洗錢未遂犯行,原應依113 年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑,惟 被告犯行均從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪,至其所 為洗錢未遂輕罪之減輕其刑事由,則應於依刑法第57條規定 量刑時併予審酌,併此敘明。 (二)又組織犯罪防制條例第8條第1項後段亦規定:犯第3條之罪   ,偵查及審判中均自白者,減輕其刑。查本案司法警察及檢 察官雖疏未於偵查中詢、訊問此部分致被告未及自白,惟被 告對於參與犯罪組織等構成要件事實於偵查過程均已供述詳 實,且於原審及本院準備程序及審理時均自白參與犯罪組織 犯行,允應寬認已合於前揭組織犯罪防制條例規定之減刑事 由。惟被告所犯原判決附表編號一參與犯罪組織部分,已從 一重論以加重詐欺取財罪,固無從再適用上開減輕其刑之規 定,亦應依刑法第57條規定量刑時加以審酌。 (三)本件是否依刑法59條規定減輕其刑之說明:   刑法第59條所規定之酌量減輕其刑,必其犯罪另有特殊之原 因、環境或背景,在客觀上足以引起一般之同情,且於法律 上別無其他應減輕或得減輕其刑之事由,認即予以宣告法定 最低度刑猶嫌過重者,始有其適用。適用該條酌減其刑與否 ,法院本屬有權斟酌決定。查辯護人以被告之前生活在金門 ,原本想到臺灣發展,但一直沒找到適合的工作,加上先前 存的錢已花完,始參與本案擔任車手,犯後已於偵審自白, 態度尚佳,及本案告訴人被害金額不高,且被告已賠償告訴 人陳致均1萬元,另自動繳回告訴人廖韋美之1萬1,000元部 分,爰請依詐欺犯罪危害防制條例第47條或刑法第59條規定 酌減其刑等語。然查,本案被告所為已符合詐欺犯罪危害防 制條例第47條前段之要件,應適用該規定減輕其刑,已如前 述;而辯護人所指上開酌減其刑之理由,有部分為刑法第57 條所列量刑輕重可審酌之事項,尚非刑法第59條酌減其刑規 定所應審酌之行為人在客觀上是否有足以引起一般同情或堪 予憫恕之情狀。且被告本件犯罪態樣係其基於參與犯罪組織 之犯意,加入真實姓名年籍不詳通訊軟體Telegram暱稱「高 進」、「瓜西」等人所屬3人以上組成,以實施詐術為手段 ,具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織(下稱 本案詐欺集團),擔任「車手」工作,負責持人頭帳戶提款 卡提領本案詐欺集團所詐得款項,並將領得款項放置在指定 地點供本案詐欺集團拿取,以獲取每日3,000元至5,000元之 報酬。被告與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有 ,基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡,先由本 案詐欺集團成員於原判決附表所示時間,以附表所示方式, 分別詐騙附表所示被害人陳致均、廖韋美,致其等均陷於錯 誤,而依指示於原判決附表所示匯款時間,將附表所示詐騙 金額,匯至本案詐騙帳戶內。再由被告依「高進」指示,持 本案詐騙帳戶提款卡,於附表所示時、地,提領附表所示金 額之款項。嗣經執勤員警發覺有異而上前盤查,發現被告持 有多張非本人之金融帳戶提款卡,遂以現行犯身分逮捕被告 ,被告因而洗錢未遂。依其犯罪情狀、動機、目的,所為侵 害原判決附表編號一、二之被害人陳致均、廖韋美之財產法 益,對於交易秩序所生危害,及被害人等於本案所受金錢損 失等綜合判斷;並衡諸社會一般人客觀標準,難謂被告犯罪 時之情節輕微而有情堪憫恕之情形,自無適用刑法第59條規 定酌減其刑之餘地。從而,被告及辯護人主張被告應適用刑 法第59條規定減輕其刑云云,尚無足取。 (四)爰以行為人責任為基礎,審酌被告不思以正當途徑工作謀生 ,竟參與犯罪組織,擔任詐欺集團負責持人頭帳戶提款卡提 領本案所詐得款項之提領車手,破壞社會秩序及治安,影響 國民對社會、人性之信賴感;惟念及被告於偵查、原審及本 院審理中坦承犯行,已具備組織犯罪防制條例第8條第1項後 段(原判決附表編號一部分)及修正前洗錢防制法第16條第 2項規定(原判決附表編號一、二部分)減刑事由,且被告 已於本院審理時與告訴人陳致均達成和解並賠償其所受全部 損害,並自動繳回其所提領告訴人廖韋美部分之1萬1,000元 等情,已如前述,並兼衡被告自陳高職畢業之智識程度,目 前從事物流業,每月收入約3萬元,須扶養配偶及1名未成年 子女之家庭生活狀況等一切情狀,就被告所犯如原判決事實 欄(即附表編號一、二)所載犯行,分別量處如主文第2項 前段所示之刑(詳如附表甲「本院宣告刑」欄所示)。 (五)按刑法第55條但書規定之立法意旨,既在於落實充分但不過   度之科刑評價,以符合罪刑相當及公平原則,則法院在適用   該但書規定而形成宣告刑時,如科刑選項為「重罪自由刑」   結合「輕罪併科罰金」之雙主刑,為免倘併科輕罪之過重罰   金刑產生評價過度而有過苛之情形,允宜容許法院依該條但   書「不得『科』以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」之意旨   ,如具體所處罰金以外之較重「徒刑」(例如科處較有期徒   刑2月為高之刑度),經整體評價而認並未較輕罪之「法定   最輕徒刑及併科罰金」(例如有期徒刑2月及併科罰金為低   時),得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪   行為人之資力、因犯罪所保有之利益,以及對於刑罰儆戒作   用等各情,在符合比例原則之範圍內,裁量是否再併科輕罪   之罰金刑,俾調和罪與刑,使之相稱,且充分而不過度。析   言之,法院經整體觀察後,基於充分評價之考量,於具體科   刑時,認除處以重罪「自由刑」外,亦一併宣告輕罪之「併   科罰金刑」,抑或基於不過度評價之考量,未一併宣告輕罪   之「併科罰金刑」,如未悖於罪刑相當原則,均無不可(最   高法院111年度台上字第977號判決要旨參照)。本件被告如   事實欄(即附表編號一、二)之想像競合所犯輕罪即一般洗   錢罪部分,有「應併科罰金」之規定,本院適度審酌犯罪行   為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所   保有之利益,以及被告於偵查、原審及本院審理時坦承全部   犯行、其對於刑罰儆戒作用等各情,在符合比例原則之範圍   內,裁量不再併科輕罪之罰金刑,俾調和罪與刑,使之相稱   ,充分而不過度,併予敘明。 四、定應執行刑之說明: (一)法院審酌被告權益及訴訟經濟等各情,認為適當時,於符合   刑法第50條定應執行刑要件,同時為執行刑之諭知,自非法   之所禁。又數罪併罰,分別宣告多數有期徒刑時,應依刑法   第51條第5款規定,於各刑中之最長期以上,各刑合併之刑   期以下,定其刑期。但不得逾30年;分別宣告多數罰金時,   應依同條第7款規定,於各刑中之最多額以上,各刑合併之   金額以下,定其金額。亦即,採「限制加重原則」定其應執   行刑,以最重之宣告刑為下限,以各宣告刑之總和為上限,   併有一絕對限制上限之規定,其理由蘊含刑罰經濟及恤刑之   目的。酌定應執行刑時,係對犯罪行為人本身及所犯數罪之   總檢視,自應權衡行為人之責任與上開刑罰經濟及恤刑之目   的,俾對於行為人所犯數罪為整體非難評價。在行為人責任   方面,包括行為人犯罪時及犯罪後態度所反應之人格特性、   罪數、罪質、犯罪期間、各罪之具體情節、各罪所侵害法益   之不可回復性,以及各罪間之關聯性,包括行為在時間及空   間之密接程度、各罪之獨立程度、數罪侵害法益之異同、數   罪對侵害法益之加重或加乘效應等項。在刑罰經濟及恤刑之   目的方面,包括矯正之必要性、刑罰邊際效應隨刑期而遞減   (採多數犯罪責任遞減之概念)、行為人所生痛苦程度隨刑   期而遞增、行為人復歸社會之可能性,以及恤刑(但非過度   刑罰優惠)等刑事政策,並留意個別犯罪量刑已斟酌事項不   宜重複評價之原則,予以充分而不過度之綜合評價(最高法   院112年度台上字第2307號判決意旨參照)。 (二)本院審酌被告如事實欄(即原判決附表編號一、二)所犯各 罪均為加重詐欺取財、洗錢未遂(原判決附表編號一尚犯參 與犯罪組織),罪質相同,犯罪方式亦相同,且被告上開犯 罪時間均於113年7月2日,衡諸其犯罪類型、行為態樣、手 段及動機均相同,責任非難重複程度較高,若科以過重之執 行刑,於實際執行時,刑罰之邊際效應恐隨刑期而遞減,被 告所生痛苦程度則因刑期而遞增,反不利於其復歸社會,並 衡酌被告對於所犯各罪於偵查、原審及本院審理時坦承犯行 ,與社會對立之傾向亦非嚴重、尚無犯罪所得之儆戒作用等 各情,爰就被告經本院撤銷改判之刑,定其應執行之刑如主 文第2項後段所示。 五、沒收撤銷(即原判決沒收扣案2萬1,000元現金部分)之說明 :   原審審理後,對被告予以宣告沒收如原判決附表編號一、二 所示扣案2萬1,000元現金部分,固非無見。惟按被告為本件 犯行後,洗錢防制法修正公布,並於113年8月2日生效施行 。修正前洗錢防制法第18條第1項規定:「犯第14條之罪, 其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之 財物或財產上利益,沒收之;犯第15條之罪,其所收受、持 有、使用之財物或財產上利益,亦同。」修正後洗錢防制法 第25條第1項則規定:「犯第19條、第20條之罪,洗錢之財 物或財產上利益,不問屬於犯罪行為人與否,沒收之。」( 增訂「不問屬於犯罪行為人與否」要件),依刑法第2條第2 項規定,有關沒收部分,應適用修正後洗錢防制法第25條第 1項規定。該項規定,其立法理由略以:「考量澈底阻斷金 流才能杜絕犯罪,為減少犯罪行為人僥倖心理,避免經查獲 之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪 行為人所有而無法沒收之不合理現象,爰於第一項增訂『不 問屬於犯罪行為人與否』,並將所定行為修正為『洗錢』」等 語,是依修正後之上開規定,洗錢之財物或財產上利益,亦 即洗錢之標的,無論屬被告所有與否,均應予沒收,採絕對 義務沒收之規定。又縱屬義務沒收之物,仍不排除刑法第38 條之2第2項「宣告前二條(按即刑法第38條、第38條之1) 之沒收或追徵,有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所 得價值低微,或為維持受宣告人生活條件之必要者,得不宣 告或酌減之」規定之適用,而可不宣告沒收或予以酌減(最 高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判 決意旨參照),查本件被告洗錢未遂犯行所提領之詐騙所得 財物2萬1,000元,固為其本案所欲隱匿之洗錢財物,本應全 數依現行洗錢防制法第25條第1項規定,不問屬於犯罪行為 人與否,均沒收之。然依卷內資料,本案洗錢未遂之財物已 於被告提領後經執勤員警盤查而當場查獲並扣押在案,堪認 本案詐欺集團向告訴人詐得之款項(1萬元+1萬1,600元,合 計2萬1,600元),業經被告提領2萬1,000元並經扣押在案, 且被告於本院審理時已與告訴人陳致均達成和解並賠償其所 受之全部損害1萬元,並自動繳回其所提領告訴人廖韋美部 分之1萬1,000元等情,已如前述,如再就此部分對被告諭知 沒收,反而有失衡平,容有過苛之虞,爰類推適用刑法第38 條之2第2項規定,不就此部分為沒收之諭知。至於逾此部分 之洗錢財物,即扣案1萬1,000元現金部分,仍應依修正後洗 錢防制法第25條第1項規定宣告沒收(此沒收尚非屬刑法第3 8條第4項或第38條之1第3項之沒收)。至被告自動繳回其所 提領告訴人廖韋美之1萬1,000元部分,因非屬被告之犯罪所 得,爰不予沒收之。 據上論斷,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官郭宣佑提起公訴,檢察官李安蕣到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  27  日       刑事第二十一庭審判長法 官  謝靜慧                 法 官  汪怡君                 法 官  楊志雄 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                 書記官  陳韻如 中  華  民  國  114  年  3   月  27  日 【附表甲】 編號 原判決犯罪事實 本院宣告刑 1 原判決事實欄附表編號一所示部分(告訴人陳致均部分) 周俊翰所犯三人以上共同犯詐欺取財罪,處有期徒刑拾月。 2 原判決事實欄附表編號二所示部分(告訴人廖韋美部分) 周俊翰所犯三人以上共同犯詐欺取財罪,處有期徒刑拾月。

2025-03-27

TPHM-114-上訴-574-20250327-1

上訴
臺灣高等法院

組織犯罪防制條例等

臺灣高等法院刑事裁定 112年度上訴字第4292號 上 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 上 訴 人 即 被 告 陳奕旭 選任辯護人 李明諭律師 指定辯護人 本院公設辯護人唐禎琪 上 訴 人 即 被 告 鍾俊平 選任辯護人 郭眉萱律師 林盛煌律師 邱姝瑄律師 上 訴 人 即 被 告 詹沛承 選任辯護人 李德豪律師 朱昱恆律師 辜得權律師 上 訴 人 即 被 告 張祐維 選任辯護人 吳育綺律師 選任辯護人 顏瑞成律師 上 訴 人 即 被 告 劉蕎瑀 選任辯護人 翁偉倫律師 陳怡榮律師 上列上訴人因被告等違反組織犯罪危害防制條例等案件,前經限 制出境、出海,本院裁定如下:   主 文 陳奕旭、鍾俊平、詹沛承、張祐維、劉蕎瑀均自民國壹佰壹拾肆 年肆月伍日起,延長限制出境、出海捌月。   理 由 一、按被告犯罪嫌疑重大,有相當理由足認有逃亡之虞者,必要 時檢察官或法官得逕行限制出境、出海;審判中限制出境、 出海每次不得逾8月,犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪 者,累計不得逾5年;其餘之罪,累計不得逾10年,刑事訴 訟法第93條之2第1項第2款、第93條之3第2項後段分別定有 明文。 二、經查:上訴人即被告陳奕旭、鍾俊平、詹沛承、張祐維、劉 蕎瑀(下稱被告等5人)因違反組織犯罪防制條例等案件, 經原審審理後,認為①陳奕旭、詹沛承均犯刑法第339條之4 第1項第2、3款之三人以上共同以電子通訊及網際網路對公 眾散布而犯詐欺取財23罪(尚犯發起、主持、操縱、指揮犯 罪組織、一般洗錢等罪)、②鍾俊平犯三人以上共同以電子 通訊及網際網路對公眾散布而犯詐欺取財23罪(尚犯發起、 主持、操縱、指揮犯罪組織、一般洗錢等罪)及共同持有第 三級毒品純質淨重5公克以上罪、③張祐維犯三人以上共同以 電子通訊及網際網路對公眾散布而犯詐欺取財23罪(尚犯指 揮犯罪組織、一般洗錢等罪)、④劉蕎瑀犯三人以上共同以 電子通訊及網際網路對公眾散布而犯詐欺取財23罪(尚犯參 與犯罪組織、一般洗錢等罪),分別量處如原判決主文所示 之刑,並就陳奕旭、鍾俊平、詹沛承、張祐維、劉蕎瑀分別 定應執行刑有期徒刑6年、5年6月、4年6月、3年8月、3年8 月。被告等5人對原審判決不服提起上訴,本院於民國113年 8月5日裁定被告等5人均自113年8月5日起限制出境、出海8 月在案。 三、茲被告等5人上開限制出境、出海期間將於114年4月4日屆滿 。本院審核相關卷證,並審酌檢察官、被告等5人及其等辯 護人之意見後,認依卷內證據,被告等5人涉犯上開罪名之 嫌疑依然重大,又經原審法院判處罪刑如上,且陳奕旭、鍾 俊平於本案審理期間逕行出國,有入出境資訊連結作業資料 等存卷可稽,故有相當理由足認被告有逃匿、規避審理程序 及刑罰執行之虞,權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩 序及公共利益、被告居住及遷徙自由權受限制之程度,及被 告所涉本案犯罪情節,認有繼續限制出境、出海之必要,爰 裁定被告等5人均自114年4月5日起延長限制出境、出海8月 。 據上論斷,依刑事訴訟法第93條之2第1項第2款、第93條之3第2 項後段,裁定如主文。  中  華  民  國  114  年  3   月  27  日          刑事第二十一庭審判長法 官 謝靜慧                     法 官 吳志強                    法 官 楊志雄 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後十日內向本院提出抗告狀。                    書記官 林昱廷 中  華  民  國  114  年  3   月  28  日

2025-03-27

TPHM-112-上訴-4292-20250327-5

上訴
臺灣高等法院

毒品危害防制條例等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6863號 上 訴 人 即 被 告 KIEU VIET GIANG(中文姓名:喬越江,越南籍) 指定辯護人 本院公設辯護人嚴孟君 上列上訴人即被告因違反毒品危害防制條例等案件,不服臺灣桃 園地方法院113年度訴字第731號,中華民國113年11月25日第一 審判決(起訴案號:臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第36531號 ,移送併辦案號:113年度偵字第46501號),提起上訴,本院判 決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 壹、本院審理範圍:   原判決認上訴人即被告KIEU VIET GIANG(下稱被告)係犯 毒品危害防制條例第4條第2項之運輸第二級毒品罪、懲治走 私條例第2條第1項之私運管制物品進口罪,依想像競合犯規 定,從一重以運輸第二級毒品罪處斷。予以量處有期徒刑6 年,並諭知應於刑之執行完畢或赦免後,驅逐出境;並就扣 案之大麻6包(驗餘淨重903.71公克)及蘋果、三星之手機 各1支宣告沒收。被告不服提起上訴,且於本院審理時陳明 僅就原判決量刑部分上訴等語(本院卷第50至51、55、93頁 ),依刑事訴訟法第348條第3項之規定,本院審理範圍僅限 於原判決所處之刑,不及於原判決所認定有關被告之犯罪事 實、罪名及沒收。 貳、本案刑之加重減輕事由: 一、毒品危害防制條例第17條第2項之適用:   按犯毒品危害防制條例第4條至第8條之罪,於偵查及歷次審 判中均自白者,減輕其刑,毒品危害防制條例第17條第2項 定有明文;而毒品危害防制條例第17條第2項之規定,係為 鼓勵是類犯罪行為人自白、悔過,並期訴訟經濟、節約司法 資源而設,故此所謂「自白」,係指對自己之犯罪事實全部 或主要部分為肯定供述之意(最高法院103年度台上字第309 1號判決要旨參照)。查被告於偵查、原審及本院審理時, 均坦承本案犯行不諱(偵字第36531號卷第94頁,原審卷第8 2、149頁,本院卷第30、51頁),依照前開說明,核與毒品 危害防制條例第17條第2項之要件相符,應予減輕其刑。  二、本案並無毒品危害防制條例第17條第1項之適用:   按毒品危害防制條例第17條第1項規定:「犯第4條至第8條 、第10條或第11條之罪,供出毒品來源,因而查獲其他正犯 或共犯者,減輕或免除其刑」,旨在鼓勵毒品下游者具體供 出其上游供應人,俾進一步擴大查緝績效,揪出其他正犯或 共犯,以確實防制毒品泛濫或更為擴散。查被告雖供出其毒 品來源為綽號「阿孟」之「武德孟」(偵字第36531號卷第9 2至94頁),惟該人並未入境,未能查獲等情,有內政部警 政署保安警察第三總隊函文、臺灣桃園地方檢察署函文在卷 足憑(原審卷第97、99頁),且被告於本院審理時亦供稱「 武德孟」不在臺灣,伊不知人在哪裡,只知道他之前在越南 等語(本院卷第54頁),是由被告所提供之資訊,客觀上無 從認定已足可循線查獲「武德孟」,而與毒品危害防制條例 第17條第1項「因而查獲」之要件不符,自無毒品危害防制 條例第17條第1項減刑規定適用之餘地。 三、本案並無刑法第59條之適用:   至辯護人為被告辯稱,其係因親戚情誼始為本案犯行,所運 輸之毒品並未流入市面,危害有限,且並非主導或核心之角 色,亦未獲得不法利益,應依刑法第59條規定減輕其刑云云 。惟按刑法第59條規定之酌量減輕其刑,必須犯罪另有特殊 之原因與環境,在客觀上足以引起一般同情,認為即使予以 宣告法定最低度刑,猶嫌過重者,始有其適用,以免法定刑 形同虛設,破壞罪刑法定原則。查被告本案運輸之第二級毒 品大麻6包,總毛重達1000.5公克,經鑑驗結果,合計淨重9 04.27公克,有法務部調查局濫用藥物實驗室鑑定書在卷可 稽(原審卷第111頁),數量非少,市價不斐;加以毒品對 他人身心健康戕害甚鉅,客觀上實未見有何將毒品運輸入境 、製造流入市面風險之特殊原因或環境,本案扣案毒品係經 海關及時查悉包裹內容物有異,始循線查獲因而未流出市面 ,與被告之犯罪情狀實無關連,而本案經依毒品危害防制條 例第17條第2項減輕其刑後,最低法定刑已減為有期徒刑5年 ,被告受親戚「武德孟」之託參與運輸毒品之動機、所運輸 毒品之種類、數量,參與本案犯罪之分工角色等情節,及其 坦承犯行、供出「武德孟」之犯後態度,均足於法定刑範圍 為適當之量刑,並無情輕法重,即使科以法定最低刑度仍嫌 過重,而在客觀上足以引起一般同情,堪予憫恕之情形。依 照上開說明,自無刑法第59條規定之適用餘地。 參、駁回上訴之理由:   被告上訴意旨固稱原審未依刑法第59條之規定酌減其刑,量 刑過重云云,指摘原判決不當。惟本案並無刑法第59條規定 之適用,已如前述;又按刑罰之量定,為法院之職權,倘法 院已審酌刑法第57條各款所列情狀,而所量定之刑並未逾越 法定刑範圍,亦無顯然失當情形,自不得任意指為違法。原 審依毒品危害防制條例第17條第2項規定予以減輕其刑後, 審酌被告於本案犯罪情節、犯罪所生危害程度,並考量其犯 後態度、素行、智識程度與家庭經濟狀況等一切情狀,分別 予以量處有期徒刑6年,核其刑罰裁量權之行使,既未逾越 法定刑範圍,亦無顯然失當情形,且所量處之刑,相對於上 述減輕後之最低度法定刑,仍屬低度刑,亦無過重之可言。 被告以此指摘原判決量刑過重,自非有據。從而,被告之上 訴為無理由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官黃世維提起公訴,被告上訴,經檢察官李安蕣到庭 執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  27  日          刑事第二十一庭審判長法 官 謝靜慧                    法 官 楊志雄                    法 官 汪怡君 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 高妤瑄 中  華  民  國  114  年  3   月  27  日

2025-03-27

TPHM-113-上訴-6863-20250327-2

上訴
臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5242號 上 訴 人 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 薛皓仁 選任辯護人 董佳政律師 上列上訴人因詐欺等案件,不服臺灣宜蘭地方法院113年度訴字 第505號,中華民國113年8月15日第一審判決(起訴案號:臺灣 宜蘭地方檢察署113年度偵字第3016號),提起上訴,本院判決 如下:   主 文 上訴駁回。 薛皓仁緩刑貳年,緩刑期間付保護管束,並應向檢察官指定之政 府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構 或團體,提供壹佰伍拾小時之義務勞務,且於本判決確定之日起 壹年內完成法治教育參場次。   理 由 一、審理範圍:   按刑事訴訟法第348條規定:(第1項)上訴得對於判決之一 部為之;(第2項)對於判決之一部上訴者,其有關係之部 分,視為亦已上訴;但有關係之部分為無罪、免訴或不受理 者,不在此限;(第3項)上訴得明示僅就判決之刑、沒收 或保安處分一部為之。原判決認上訴人即被告薛皓仁(下稱 被告)屬想像競合犯,從一重論以刑法第339條之4第1項第2 款、第3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺 取財未遂罪,處有期徒刑8月,並就扣案之偽造「林偉傑」 工作證1張、偽造「現儲憑據收據」2張、iphone手機1支宣 告沒收;原審另就公訴意旨所認被告涉犯洗錢防制法第14條 第2項、第1項之罪部分,不另為無罪諭知。檢察官不服,僅 就原判決之量刑部分提起上訴(本院卷第88頁),依刑事訴 訟法第348條第3項之規定,本院審理範圍僅限於原判決所處 之刑,不及於原判決所認定有關事實、罪名及沒收,且依同 法第348條第2項之規定,上訴範圍不及於上開不另為無罪諭 知部分,均併敘明。 二、有關本案與刑之加重減輕有關之法律修正:    ㈠按被告行為後,民國113年7月31日制定公布詐欺犯罪危害防制條例,除部分條文施行日期由行政院另定外,其餘於同年0月0日生效,就已生效之條文,刑法第339條之4之加重詐欺罪之其構成要件及刑度均未變更,而該條例第43條規定,犯刑法第339條之4之罪,詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元、1億元者,提高其法定刑;第44條第1項規定,犯刑法第339條之4第1項第2款之罪,並有同條例第44條第1項各款所列行為態樣之加重其刑規定等,均係就犯刑法第339條之4或同條第1項第2款之罪者,合於詐欺防制條例各該條之特別構成要件時,明定提高其法定刑或加重其刑,而同條例第46條、第47條則明定自首、自白暨自動繳交犯罪所得等減輕或免除其刑之規定,屬法律變更之情形。而法律變更之比較適用,依本院一致之見解,應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形,綜其全部罪刑之結果而為比較;且刑法上之「必減」,以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為處斷刑之範圍,而比較之。從而,宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定,具有適用上之「依附及相互關聯」特性,須同其新舊法之適用,尚難以詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條之特別加重詐欺罪,係屬被告行為時所無之處罰,謂應依刑法第1條之罪刑法定原則,禁止溯及適用,而得單獨比較僅適用詐防條例第46條、第47條等減輕或免除其刑之規定(最高法院113年度台上字第5176號判決意旨參照)。  ㈡查本件被告犯加重詐欺罪所獲取之財物或財產上利益固未達5 百萬元,惟因同時具備刑法第339條之4第1項第2款、第3款 之情形,依詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項規定,應加 重其刑2分之1;又被告於偵查及歷次審判中自白犯行,因本 案未遂而無犯罪所得,縱認符合該條例第47條前段所定減輕 其刑之規定,惟綜合全部罪刑比較結果,被告所犯加重詐欺 罪,既有前述加重情形,處斷刑範圍並未較有利於被告,應 以修正前之舊法即刑法第339條之4第1項第1款、第2款規定 較有利於被告,而無詐欺危害防制條例相關規定之適用。是 辯護人主張本案應依詐欺犯罪危害防制條例第47條之規定減 輕其刑,並非有據。 三、被告著手於三人以上以網際網路同詐欺取財犯行而不遂,屬 未遂犯,應依刑法第25條第2項規定,按既遂犯之刑減輕之 。 四、駁回上訴之理由:  ㈠原審本於相同認定,以行為人責任為基礎,依刑法第57條之 規定,審酌被告年齡尚輕,不思循正途賺取財物,參與詐欺 犯罪負責收取款項之角色分工等犯罪動機、目的、手段,向 被害人收款金額高達223萬元,危及被害人之財產法益,著 手後隨即為警查獲,並未取得犯罪報酬,破壞金融交易秩序 與人際信任關係等危害程度,及犯後坦承之態度,暨其並無 科刑紀錄之素行、高中畢業之智識程度,與其從事保全工作 、月薪約3萬元、未婚之家庭生活經濟狀況等一切情狀,予 以量處有期徒刑8月,核原審刑罰裁量權之行使,既未逾越 法定刑範圍,亦無顯然失當情形。  ㈡檢察官上訴意旨雖稱被害人因本案犯行而受到心理傷害,且 係自先前受騙之經驗持續而來,且被告就其報酬計算比例前 後供述不一,亦非完全坦承犯行云云,指摘原判決量刑過輕 。惟按刑罰之量定,為法院之職權,倘法院已審酌刑法第57 條各款所列情狀,而所量定之刑並未逾越法定刑範圍,亦無 顯然失當情形,自不得任意指為違法。查本案依卷內事證, 僅足以認定被告與其他詐欺集團成員分工,而參與於113年4 月23日下午之著手於收取詐欺贓款而不遂之犯行,本於行為 人責任,自無從於被告量刑時考量被害人此前受詐騙之財產 或精神上損害程度;況被告於警詢、原審時均供稱,伊於11 3年4月23日是第一次擔任取款車手等語(偵字第3016號卷第 9頁背面,原審訴字卷第22頁),至被告就詐欺集團成員所 允諾可抽分之報酬比例,前後供述雖有出入,然被告係於收 取被害人盧景圳所交付款項之時,為警當場查獲,並未實際 分得報酬,且於偵訊、原審已就本案犯罪經過情節明白供述 ,復於本院審理時與被害人成立調解約定賠償15萬元已履行 完畢(本院卷第97、99頁),檢察官以前詞指摘原判決量刑 不當,自非有據。從而,檢察官之上訴為無理由,應予駁回 。   五、緩刑宣告之說明:   被告未曾受有期徒刑之宣告,有本院被告前案紀錄表在卷可 稽(本院卷第41至43頁)。審酌被告於犯罪時年僅25歲,本 案犯罪原因,係因欠朋友錢,在通訊軟體上看到「缺錢或急 需用前可私訊」之廣告,始與詐欺集團成員聯繫而參與本案 犯罪(偵字第3016號卷第8、9頁背面),而被告為警查獲後 ,亦已供出犯罪經過,並賠償被害人精神上之損害(被害人 所交付款項已為警當場查獲而發還),並參酌被害人之書面 意見(本院卷第137頁),因認被告經此偵審程序後,當已 有所警惕而無再犯之虞,前開所宣告之短期自由刑,以暫不 執行為適當,爰予宣告緩刑2年,且依刑法第93條第1項第2 款,諭知於緩刑期間付保護管束,並為確保其能記取教訓, 調整金錢價值觀,並建立其對法律秩序之遵守意識,爰併依 刑法第74條第2項第8款之規定,諭知被告應向檢察官指定之 政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的 之機構或團體,提供150小時之義務勞務,復應於本判決確 定之日起1年內,完成法治教育3場次,以觀後效。又前開緩 刑宣告附帶之條件,依刑法第75條之1第1項第4款規定,違 反上開負擔情節重大,足認原宣告之緩刑難收其預期效果, 而有執行刑罰之必要者,得撤銷緩刑之宣告,附此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官薛植和提起公訴,檢察官劉憲英提起上訴,經檢察 官李安蕣到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  27  日          刑事第二十一庭審判長法 官 謝靜慧                    法 官 楊志雄                    法 官 汪怡君 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 高妤瑄 中  華  民  國  114  年  3   月  27  日

2025-03-27

TPHM-113-上訴-5242-20250327-1

重附民
臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度重附民字第129號 原 告 莊悅姬 訴訟代理人 徐秀鳳律師 被 告 潘佳穎            楊勝文            許育嘉                      賴俊傑 上列被告因113年度原上訴字第365號詐欺等案件,經原告提起附 帶民事訴訟。查其內容繁雜,非經長久之時日不能終結其審判, 爰依刑事訴訟法第504條第1項前段,將本件附帶民事訴訟移送本 院民事庭,特此裁定。 中 華 民 國 114 年 3 月 26 日 刑事第二十一庭審判長法 官 謝靜慧 法 官 吳志強 法 官 楊志雄 以上正本證明與原本無異。 不得抗告。 書記官 林昱廷 中 華 民 國 114 年 3 月 28 日

2025-03-26

TPHM-113-重附民-129-20250326-1

原上訴
臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度原上訴字第376號 上 訴 人  即 被 告 莊家豪  選任辯護人 吳宏毅律師(法扶律師)      上列上訴人即被告因詐欺等案件,不服臺灣臺北地方法院113年 度審原訴字第120號,中華民國113年12月6日第一審判決(起訴 案號:臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第31471號),提起上訴 ,本院判決如下: 主 文 原判決關於科刑之部分撤銷。 上開撤銷部分,莊家豪處有期徒刑壹年。 理 由 壹、審理範圍   按刑事訴訟法第348條第3項規定,上訴得明示僅就判決之刑 、沒收或保安處分一部為之。本件因上訴人即被告(下稱被 告)莊家豪及其辯護人於本院準備程序、審理時皆明示僅針 對第一審判決之「刑度」上訴,犯罪事實、罪名及沒收部分 沒有上訴(本院卷第78至79、136頁)。故被告明示不上訴 之犯罪事實、罪名及沒收部分,不在本院審判範圍。另檢察 官未就原判決關於不另為不受理諭知部分(原判決第6、7頁 )上訴,此部分亦非本案上訴範圍。從而,本院僅就第一審 判決之量刑部分,是否合法、妥適予以審理。 貳、實體方面 一、新舊法比較 (一)行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法律 有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2條 第1項定有明文。本件被告行為後,詐欺犯罪危害防制條例 於民國113年7月31日分別制訂公布,並於同年8月2日實施, 爰說明如下:  1.詐欺犯罪危害防制條例第43條增訂特殊加重詐欺取財罪,規 定:「犯刑法第339條之4之罪,詐欺獲取之財物或財產上利 益達新臺幣5百萬元者,處3年以上10年以下有期徒刑,得併 科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利 益達新臺幣1億元者,處5年以上12年以下有期徒刑,得併科 新臺幣3億以下罰金。」又該條例第44條第1項、第2項分別 規定:「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪,有下列情形之 一者,依該條項規定加重其刑二分之一:一、並犯同條項第 1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺 犯罪所用之設備,對於中華民國領域內之人犯之。前項加重 其刑,其最高度及最低度同加之。」本件被告所犯刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財(尚犯行使偽 造私文書、行使偽造特種文書、一般洗錢)罪,依原審所認 定被告詐欺獲取金額,並未逾新臺幣(下同)5百萬元,且 該法第44條第1項之罪,乃增訂之獨立特別規定,基於法律 不溯及既往原則,應依刑法第339條之4第1項第2款之規定論 處。  2.刑法詐欺罪章對偵審中自白原無減刑規定,而係分別規定在 組織犯罪防制條例第8條及修正前洗錢防制法第16條第2項, 因此新制定詐欺犯罪防制條例第47條規定:「犯詐欺犯罪, 在偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪所得,自動繳交其犯 罪所得者,減輕其刑;並因而使司法警察機關或檢察官得以 扣押全部犯罪所得,或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯 罪組織之人者,減輕或免除其刑」為修正前之詐欺取財罪章 所無,依刑法第2條第1項但書之規定,此項修正有利於被告 ,自應適用修正後之規定。 (二)被告行為後,洗錢防制法於113年7月31日修正公布,除第6 條、第11條外,其餘修正條文均於同年8月2日生效。其中關 於偵查、審判中自白減輕其刑之規定,修正前洗錢防制法第 16條規定:「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者 ,減輕其刑。」新洗錢防制法第23條第3項則規定:「犯前 四條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,如有所得並自動 繳交全部所得財物者,減輕其刑;並因而使司法警察機關或 檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益,或查獲其他 正犯或共犯者,減輕或免除其刑。」經綜合比較上開行為時 法、現行法可知,立法者持續限縮自白減輕其刑之適用規定 ,現行法必須要行為人於「偵查及歷次審判中」均自白,且 現行法尚增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」之條件 ,始符減刑規定,相較於行為時法較為嚴格,應認現行法之 規定,較不利於被告。是由上開洗錢防制法修正前後各項規 定,應認被告行為時之洗錢防制法較為有利,應適用113年7 月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定。  二、上訴之判斷: (一)原判決就被告所犯如其事實欄(下稱事實欄)所載犯行,依 想像競合犯關係,從一重論處被告犯三人以上共同犯詐欺取 財罪刑,並為相關之沒收、追徵;被告僅對於刑度部分提起 上訴,原判決就被告所犯之罪所處之刑部分,雖有說明科刑 之理由,固非無見。惟查:被告於原審、本院審理時就事實 欄所載三人以上共同犯詐欺取財犯行,坦承不諱而不再爭執 ,並表示事實、罪名及沒收部分沒有上訴而折服;且被告於 114年1月21日與告訴人宋玉以新臺幣(下同)50萬元達成和解 ,並約定自同年3月10日起,於每月10日前各給付告訴人5,0 00元,至全部清償完畢為止,嗣於同年3月20日依和解條件 之約定賠償告訴人5,000元等情,有和解筆錄、被告提出匯 款之手機畫面資料在卷可稽(本院卷第89至90、141至143頁 ),原審未及審酌上情,所為量刑基礎即有變動。 (二)綜上,被告上訴意旨以其坦承犯行,並與告訴人達成和解, 原判決量刑過重,請求從輕量刑等語,為有理由,應由本院 將原判決關於科刑部分,予以撤銷改判。 三、科刑(改判理由):   (一)刑之減輕事由    1.本案偵查中司法警察雖漏未訊問被告是否坦承犯行,檢察官 亦未提訊被告,致被告未及自白,惟其對於詐欺、洗錢犯行 主要構成要件事實於警詢時已供述詳實,且其既於原審、本 院準備程序及審理中均自白坦承含三人以上共同詐欺取財未 遂罪在內之全部犯行,自不能僅因偵查中漏未訊問其是否認 罪,而認其未於偵查中自白。又被告於警詢時供稱未因本案 犯行而獲有報酬(偵卷第11頁),卷內復無證據證明被告有 因本案犯行獲取報酬或其他犯罪所得,而無自動繳交犯罪所 得之問題,被告事實欄所為已滿足詐欺犯罪危害防制條例第 47條前段之要件,應適用該規定減輕其刑。  2.依上所述,本件應認被告於偵查及歷次審判中均自白坦承含 三人以上共同詐欺取財未遂罪在內之洗錢等全部犯行,合於 113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定之減刑事 由,而輕罪之減輕其刑事由若未形成處斷刑之外部性界限, 自得將之移入刑法第57條或第59條之科刑審酌事項內,列為 是否酌量從輕量刑之考量因子。 (二)爰以行為人之責任為基礎,審酌被告不思以正當途徑工作謀 生,竟擔任面交收款車手,以假名假冒投資公司人員名義行 使偽造私文書、特種文書之方式,向告訴人收取詐欺款項後 轉交而隱匿詐欺犯罪所得之行為情節,及告訴人所受損害, 使詐欺集團得以製造金流斷點,規避查緝,逍遙法外,破壞 社會秩序及治安,影響國民對社會、人性之信賴感,應予非 難;兼衡被告坦承犯行,且於本院審理期間與告訴人達成和 解,並依和解條件之約定於114年3月20日賠償告訴人5,000 元,及被告合於前開輕罪之減刑事宜之量刑有利因子,並參 酌其高中肄業(國中畢業)之智識程度,現從事油漆工,需 扶養父母之家庭生活狀況等一切情狀,就被告所犯如事實欄 所載犯行,量處如主文第2項所示之刑。 (三)按刑法第55條但書規定之立法意旨,既在於落實充分但不過 度之科刑評價,以符合罪刑相當及公平原則,則法院在適用 該但書規定而形成宣告刑時,如科刑選項為「重罪自由刑」 結合「輕罪併科罰金」之雙主刑,為免倘併科輕罪之過重罰 金刑產生評價過度而有過苛之情形,允宜容許法院依該條但 書「不得『科』以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」之意旨, 如具體所處罰金以外之較重「徒刑」(例如科處較有期徒刑 2月為高之刑度),經整體評價而認並未較輕罪之「法定最 輕徒刑及併科罰金」(例如有期徒刑2月及併科罰金)為低 時,得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行 為人之資力、因犯罪所保有之利益,以及對於刑罰儆戒作用 等各情,在符合比例原則之範圍內,裁量是否再併科輕罪之 罰金刑,俾調和罪與刑,使之相稱,且充分而不過度。析言 之,法院經整體觀察後,基於充分評價之考量,於具體科刑 時,認除處以重罪「自由刑」外,亦一併宣告輕罪之「併科 罰金刑」,抑或基於不過度評價之考量,未一併宣告輕罪之 「併科罰金刑」,如未悖於罪刑相當原則,均無不可(最高 法院111年度台上字第977號判決要旨參照)。本件被告如事 實欄之想像競合所犯輕罪即一般洗錢罪部分,有「應併科罰 金」之規定,本院適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程 度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益,以及被告於 原審及本院坦承全部犯行、其對於刑罰儆戒作用等各情,在 符合比例原則之範圍內,裁量不再併科輕罪之罰金刑,俾調 和罪與刑,使之相稱,充分而不過度,併予敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官劉忠霖提起公訴,檢察官劉俊良到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  26  日 刑事第二十一庭審判長法 官 謝靜慧 法 官 吳志強 法 官 楊志雄 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 書記官 林昱廷 中  華  民  國  114  年  3   月  28  日

2025-03-26

TPHM-113-原上訴-376-20250326-1

本網站部分內容為 AI 生成,僅供參考。請勿將其視為法律建議。

聯絡我們:[email protected]

© 2025 Know99. All rights reserved.