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臺灣臺北地方法院

竊盜

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第790號 聲 請 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 連美億 籍設臺北市○○區○○○路0段000號0樓 (臺北○○○○○○○○○) 上列被告因竊盜案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(114年度 偵字第3892號),本院判決如下:   主 文 連美億犯竊盜罪,處罰金新臺幣壹仟元,如易服勞役,以新臺幣 壹仟元折算壹日。 未扣案之一配可可牛奶杯子蛋糕壹個沒收,於全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時,追徵其價額。   事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之 記載(如附件)。 二、論罪科刑 ㈠核被告連美億所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。  ㈡爰以行為人責任為基礎,審酌被告不思循正途賺取所需,恣 意竊取他人財物,侵害他人財產法益,所為應予非難,惟念 及被告坦承犯行之犯後態度、使用之手段尚屬平和、所竊取 財物價值不高,暨衡諸其犯罪之動機、情節、自陳無業、貧 困之家庭經濟生活狀況、國中畢業之智識程度等一切情狀( 見偵卷第11頁),量處如主文所示之刑,並諭知易服勞役之 折算標準。  三、被告所竊得本案「一配可可牛奶杯子蛋糕」,雖未扣案,然 係其犯罪所得,爰依刑法第38條之1第1項前段規定沒收,且 依同條第3項規定,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收 時,追徵其價額。 四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項逕 以簡易判決處如主文所示之刑。 五、如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀( 應附繕本),上訴於本院第二審合議庭。 本案經檢察官林易萱聲請以簡易判決處刑。   中  華  民  國  114  年  3   月  31  日          刑事第十三庭 法 官 吳玟儒 上正本證明與原本無異。                 書記官 葉潔如 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 附件: 臺灣臺北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                     114年度偵字第3892號   被   告 連美億 男 69歲(民國00年0月0日生)             籍設臺北市○○區○○○路0段000號               4樓○○○○○○○○○)             居無定所             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因竊盜案件,業經偵查終結,認為宜聲請以簡易判決處 刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:      犯罪事實 一、連美億於民國113年9月3日下午5時27分許,意圖為自己不法 之所有而基於竊盜之犯意,在臺北市○○區○○○路00號、由廖 依雯擔任店長之全家便利超商新馬偕門市,徒手竊取市價新 臺幣(下同)32元之「一配可可牛奶杯子蛋糕」,得手後逃 離現場。    二、案經廖依雯訴由臺北市政府警察局中山分局報告偵辦。        證據並所犯法條 一、證據: (一)被告連美億於警詢中之自白。 (二)告訴人廖依雯於警詢中之指述。 (三)現場監視器影像畫面擷圖。 二、所犯法條:被告所為係犯刑法第320條第1項竊盜罪嫌。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此  致 臺灣臺北地方法院 中  華  民  國  114  年  2   月  24  日                檢 察 官 林易萱

2025-03-31

TPDM-114-簡-790-20250331-1

單禁沒
臺灣臺北地方法院

聲請單獨宣告沒收違禁物

臺灣臺北地方法院刑事裁定  114年度單禁沒字第156號 聲 請 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 廖曉彌 (現於法務部○○○○○○○○○執行 中) 上列聲請人因被告違反毒品危害防制條例案件,聲請單獨宣告沒 收違禁物(114年度聲沒字第128號),本院裁定如下:   主 文 扣案如附表所示之物均沒收銷燬。   理 由 一、聲請意旨略以:被告廖曉彌因違反毒品危害防制條例案件, 業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以111年度撤緩毒偵字第276 號為不起訴處分確定,而扣案如附表所示之物,經鑑驗後結 果如附表「鑑驗結果及出處」欄所示,爰依刑法第40條第2 項、毒品危害防制條例第18條第1項前段規定,聲請單獨宣 告沒收銷燬等語。 二、按違禁物得單獨宣告沒收,刑法第40條第2項定有明文。又 查獲之第一、二級毒品及專供製造或施用第一、二級毒品之 器具,不問屬於犯人與否,均沒收銷燬之,毒品危害防制條 例第18條第1項前段亦有明文規定。 三、經查,被告因違反毒品危害防制條例案件,經臺灣臺北地方 檢察署檢察官以111年度撤緩毒偵字第276號為不起訴處分確 定,此有上開不起訴處分書及法院被告前案紀錄表附卷可憑 。而扣案如附表所示之物,鑑驗後檢出結果如附表「鑑驗結 果及出處」欄所示,有交通部民用航空局航空醫務中心109 年7月28日航藥鑑字第0000000號毒品鑑定書在卷可參(見毒 偵2553號卷第95頁),是前開扣案物確屬違禁物,除鑑定用 罄部分毋庸再予沒收外,應依毒品危害防制條例第18條第1 項前段規定予以沒收銷燬,是聲請人聲請沒收上開違禁物, 並無不合,應予准許。又盛裝如附表各編號第二級毒品之包 裝袋,因直接接觸上開毒品,其上留有毒品殘渣,衡情難以 與之析離,且無析離之實益與必要,當均視同第二級毒品PM MA,一併予以沒收銷燬之。從而,本件聲請為有理由,應予 准許。 四、依刑事訴訟法第220條、第455條之36第2項,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日          刑事第十三庭 法 官 吳玟儒 上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。                 書記官 葉潔如 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日 附表: 編號 扣案物名稱及數量 鑑驗結果及出處 1 淡黃色粉末3袋(淨重4.3570公克、驗餘淨重4.3211公克) 1.檢出第二級毒品PMMA成分 2.交通部民用航空局航空醫務中心109年7月28日航藥鑑字第0000000號毒品鑑定書(見毒偵2553號卷第95頁) 2 含不完整即溶包殘渣袋之夾鏈袋8袋 1.檢出第二級毒品PMMA成分 2.交通部民用航空局航空醫務中心109年7月28日航藥鑑字第0000000號毒品鑑定書(見毒偵2553號卷第95頁) 3 即溶包殘渣袋2袋 1.檢出第二級毒品PMMA成分 2.交通部民用航空局航空醫務中心109年7月28日航藥鑑字第0000000號毒品鑑定書(見毒偵2553號卷第95頁)

2025-03-31

TPDM-114-單禁沒-156-20250331-1

臺灣臺北地方法院

聲請具保停止羈押

臺灣臺北地方法院刑事裁定 114年度聲字第748號 聲 請 人 即 被 告 孫子豪 指定辯護人 周晨儀義務辯護律師 上列被告因妨害自由等案件(113年度原訴字第60號),聲請具 保停止羈押,本院裁定如下:   主 文 孫子豪提出新臺幣參萬元之保證金後,准予停止羈押,並限制住 居於新北市○○區○○路00號4樓。   理 由 一、聲請意旨略以:被告其他案件已執行完畢,家中最近在爭遺 產,被告希望能先出去處理,再進來服刑,本案業已辯論終 結,應可以責付、限制住居等手段替代羈押,請准予停止羈 押。 二、按羈押係拘禁被告於一定處所,乃刑事訴訟強制處分方式中 ,干預被告人身自由最為嚴厲者,其目的僅止於保全證據及 刑事訴訟程序之進行,尚不得作為預防犯罪之手段,故法律 設有一定之要件。在形式要件上,被告依法須先經法官訊問 ,並應使用押票;在實質要件上,除被告犯罪嫌疑重大,有 法定羈押原因外,尚須「非予羈押,顯難進行追訴、審判或 執行」者,亦即有羈押之必要性,法院始得為羈押之處分, 此觀刑事訴訟法第101條、第102條之規定自明。又所謂羈押 之必要性,係由法院就具體個案,依職權衡酌是否有非予羈 押顯難保全證據或難以遂行訴訟程序者為準據。換言之,被 告縱屬犯罪嫌疑重大,且具有法定羈押原因,若依比例原則 判斷並無羈押之必要者,自得為停止羈押之裁定,或改以其 他干預被告權利較為輕微之強制處分,同法第101條之2具保 、責付,第111條第5項限制住居等規定,亦即本此意旨而設 。故有無羈押之必要性,得否具保、責付、限制住居而停止 羈押,均屬事實審法院得自由裁量、判斷之職權(最高法院 96年度台抗字第314號裁定意旨足資參照)。是對被告所執 行之羈押,其本質上係屬為保全被告,使刑事訴訟程序得以 順利進行,或為保全證據,或為擔保嗣後刑之執行程序,而 對被告所實施剝奪其人身自由之強制處分,而被告有無羈押 之必要,當由法院以有無上述羈押之目的而依職權進行目的 性裁量。 三、經查:  ㈠被告因妨害自由等案件,前於民國114年3月14日經本院法官 訊問後,認被告涉犯刑法第302條之1第1項第1款之三人以上 共同私行拘禁及同法第277條第1項之傷害等罪嫌,犯罪嫌疑 重大,且有事實足認被告有逃亡之虞,有刑事訴訟法第101 條第1項第1款之羈押原因及必要性,於同日諭知被告應予羈 押在案。  ㈡被告於114年3月21日審理程序中,承認涉犯刑法第302條之1 第1項第1款之三人以上共同私行拘禁及同法第277條第1項之 傷害等罪,經本院審酌卷內事證後,認被告上開關於刑事訴 訟法第101條第1項第1款之羈押原因尚未消滅。惟考量本案 業於114年3月21日辯論終結,並定於114年5月14日宣判之訴 訟進行程度,參以其涉案情節、資力、家庭生活狀況各情, 權衡擔保被告逃匿之可能性,暨保全被告、確保後續刑事訴 訟程序等落實國家刑罰權之公益後,認被告如能向本院提出 一定數額之保證金供擔保,對其應有相當程度之心理約束力 ,即可確保本案之後續訴訟或執行程序之進行,而無續予羈 押之必要。爰准許被告或第三人於提出如主文所示之保證金 後停止羈押。又為免被告於交保後潛逃藏匿,致妨礙刑事司 法權之行使,暨審酌人權保障及公共利益之均衡維護,採取 保全被告接受執行之強制處分手段,自屬必要,故併予以限 制住居在新北市○○區○○路00號4樓。 四、依刑事訴訟法第110條第1項、第111條、第121條第1項,裁 定如主文。   中  華  民  國  114  年  3   月  31  日          刑事第十四庭 審判長法 官 歐陽儀                    法 官 蕭淳尹                    法 官 趙書郁  上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。                    書記官 葉潔如 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日

2025-03-31

TPDM-114-聲-748-20250331-1

臺灣臺北地方法院

聲請沒入保證金

臺灣臺北地方法院刑事裁定 114年度聲字第668號 聲 請 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 具 保 人 即 被 告 鍾文智 上列具保人即被告因違反證券交易法等案件,經檢察官聲請沒入 保證金(114年度執聲沒字第65號),本院裁定如下:   主 文 鍾文智繳納之保證金新臺幣參仟萬元及實收利息沒入之。   理 由 一、聲請意旨略以:上列具保人即被告鍾文智因違反證券交易法 等案件,經依法院指定之保證金額新臺幣(下同)3,000萬 元,出具現金保證後,將被告釋放免予羈押,茲因該被告逃 匿,依刑事訴訟法第118條第1項、第119條之1第2項、第121 條第1項規定聲請裁定沒入保證金及實收利息等語。 二、按具保之被告逃匿者,應命具保人繳納指定之保證金額,並 沒入之;保證金已繳納者,沒入之。前項規定,於檢察官依 第93條第3項但書及第228條第4項命具保者,準用之。依第1 18條規定沒入保證金時,實收利息併沒入之。刑事訴訟法第 118條、第119條之1第2項定有明文。 三、經查,被告前因證券交易法等案件,經本院指定保證金3,00 0萬元,由具保人即被告繳納後將被告免予羈押釋放,有國 庫存款收款書、本院被告具保責付辦理程序單在卷可參。嗣 被告經本院以104年度金重訴字第16號判決判處被告應執行 有期徒刑18年;被告不服提起上訴,經臺灣高等法院以110 年度金上重訴字第23號判決撤銷部分判決,並判處被告應執 行有期徒刑17年6月;嗣被告不服提起上訴,經最高法院112 年度台上字第4290號撤銷原判決,而改判有期徒刑4年、4年 6月、3年3月、7年4月、8月、10月而確定,有上開判決、臺 灣高等法院被告前案紀錄表足參。被告受上開有罪判決確定 後,經臺灣臺北地方檢察署檢察官執行,惟受刑人經合法拘 提未到案,亦未依法院命令於114年3月13日至信義分局福德 街派出所報到,受刑人現今亦無在監執行或受羈押等情,有 臺灣臺北地方檢察署檢察官之拘票、司法警察報告書、受刑 人個人基本資料查詢、在監在押查詢報表等件在卷可稽,堪 認受刑人無正當理由而不到案執行,已經逃匿,依上說明, 聲請人聲請將具保人繳納之前開保證金及實收利息併予沒入 ,並無不合,應予准許,爰裁定如主文。 據上論斷,依刑事訴訟法第118條、第119條之1第2項、第121條 第1項,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日          刑事第十三庭 法 官 吳玟儒  上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。                 書記官 葉潔如 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日

2025-03-31

TPDM-114-聲-668-20250331-1

臺灣臺北地方法院

竊盜

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第873號 聲 請 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 許清忠 上列被告因竊盜案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113年度 調院偵字第6539號),本院判決如下:   主 文 許清忠犯竊盜罪,累犯,處拘役伍拾伍日,如易科罰金,以新臺 幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得安全帽壹頂、大鎖壹個及雨傘壹把均沒收,於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。   事實及理由 一、本件被告許清忠犯罪事實及證據,均引用如附件檢察官聲請 簡易判決處刑書之記載。 二、論罪科刑  ㈠核被告所為,係犯刑法第320條第1項竊盜罪。  ㈡被告前因竊盜案件經臺灣士林地方法院以110年度審簡字第61 號判決判處有期徒刑3月、3月,應執行有期徒刑4月確定, 並於112年6月16日執行完畢出監等情,有法院前案紀錄表在 卷可考,被告於受有期徒刑之執行完畢後,5年以內故意再 犯本件有期徒刑以上之罪,為累犯,依司法院釋字第775號 解釋意旨,為避免發生罪刑不相當之情形,法院應就個案裁 量是否加重最低本刑,茲考量被告前已有竊盜前科,且其構 成累犯之犯罪與本件同屬竊盜犯行,亦徵其就此類犯行之刑 罰反應力甚為薄弱,因認適用刑法第47條累犯加重之規定並 無罪刑不相當之情事,爰依刑法第47條第1項規定,加重其 刑。  ㈢爰以行為人之責任為基礎,審酌被告任意竊取他人財物,蔑 視他人之財產權,實應非難;惟念其犯後坦承犯行,態度尚 可,暨被告自陳係國中畢業之教育程度,職業為工人,家庭 經濟狀況勉持之生活狀況(見臺北地檢署113年度偵字第353 68號卷,下稱第35368號偵查卷,第7頁所附警詢筆錄第1頁 之受詢問人欄所載)、所竊取本案財物之價值等一切情狀, 量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準。 三、沒收  ㈠犯罪所得已實際合法發還被害人者,不予宣告沒收或追徵, 刑法第38條之1第5項定有明文。經查,本案被告所竊得之腳 踏車1輛,已實際由告訴人Price Katelyn Marie領回,有贓 物認領保管單在卷可參(見第35368號偵查卷第27頁),爰 不予宣告沒收或追徵。    ㈡按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之;於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額,刑法第38條之1第1 項前段、第3項定有明文。被告所竊取之安全帽1頂、大鎖1 個及雨傘1把均為其之犯罪所得,雖未扣案,仍均應依刑法 第38條之1第1項前段、第3項規定諭知沒收,於全部或一部 不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 四、應依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項 、第454條第2項,刑法第320條第1項、第47條第1項、第41 條第1項前段、第38條之1第1項前段、第3項,刑法施行法第 1條之1第1項,逕以簡易判決處刑如主文。 五、本案經檢察官呂俊儒聲請以簡易判決處刑。如不服本判決, 應於判決送達翌日起算20日內,向本院提出上訴狀(應附繕 本),上訴於本院合議庭。   中  華  民  國  114  年  3   月  31  日          刑事第十四庭 法 官 趙書郁 上正本證明與原本無異。                 書記官 葉潔如 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 附件: 臺灣臺北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                   113年度調院偵字第6539號   被   告 許清忠 男 59歲(民國00年0月0日生)             籍設新北市○○區○○路0段00號11               樓(新北○○○○○○○○)             現住○○市○○區○○○路0段0巷0              號1樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因竊盜案件,業經偵查終結,認為宜聲請以簡易判決處 刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、許清忠前因竊盜案件,經臺灣士林地方法院以110年度審簡 字第61號判決應執行有期徒刑4月確定,甫於民國112年6月1 6日執行完畢,猶不知悔改,意圖為自己不法之所有,基於 竊盜之犯意,於113年8月21日凌晨6時17分許,在臺北市○○ 區○○○路0段000巷00弄0號前,徒手竊取PRICE KATELYN MARI E(下稱MARIE)停放在該處之腳踏車一部及其上之安全帽一 頂、大鎖一個、雨傘一把等物得手後離去。嗣MARIE發現上 情報警,經警調取監視錄影而查獲,並扣得前開腳踏車一部 。 二、案經臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據:㈠被告許清忠之自白、㈡被害人MARIE之指述、㈢案關監 視錄影擷圖、㈣扣案之前開腳踏車在卷可資佐證,被告犯嫌 已堪認定。 二、所犯法條:核被告前揭所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜 罪嫌。被告竊得之物,除前開腳踏車,業經報告機關發還被 害人外,其餘安全帽、大鎖、雨傘等物,為被告之犯罪所得 ,請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收之, 並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 被告前受有期徒刑之執行完畢,有臺灣士林地方法院前開判 決,被告在監在押記錄表在卷可查,其於五年內故意再犯本 案有期徒刑以上之罪,為累犯,請依刑法第47條第1項、司 法院釋字第775號解釋意旨,裁量是否加重其刑。再被告業 與被害人和解,有被害人聲請撤回告訴狀在卷可查,請併審 酌量處適當之刑。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣臺北地方法院 中  華  民  國  114  年  3   月  7   日                 檢 察 官 呂俊儒

2025-03-31

TPDM-114-簡-873-20250331-1

原簡
臺灣臺北地方法院

毒品危害防制條例

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 114年度原簡字第17號 聲 請 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 魏鵑如 (現於法務部○○○○○○○臺北女子 分監執行中) 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官聲請以簡易判 決處刑(114年度毒偵緝字第46號),本院判決如下:   主 文 魏鵑如施用第一級毒品,處有期徒刑陸月,如易科罰金,以新臺 幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、魏鵑如知海洛因、甲基安非他命係毒品危害防制條例列管之 第一、二級毒品,未經許可不得無故持有、施用,竟基於施 用第一級毒品、第二級毒品之犯意,於民國113年4月15日上 午6時許,在臺北市○○區○○○路0段○號「阿俊」之友人住處, 以玻璃球燒烤吸食煙霧方式,同時施用第一級毒品海洛因及 第二級毒品甲基安非他命1次。嗣於同日下午5時30分許,在 桃園市楊梅區金山街與新農街口為警盤查,發現其為列管之 毒品調驗人口,經其同意配合採集尿液檢體送驗後,結果呈 嗎啡及甲基安非他命陽性反應,始悉上情。案經桃園市政府 警察局楊梅分局報請臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查後聲請 簡易判決處刑。 二、被告魏鵑如前因施用毒品案件,經依本院112年度毒聲字第3 28號裁定送觀察、勒戒後,認無繼續施用毒品之傾向,於11 3年1月18日執行完畢釋放,並由臺灣臺北地方檢察署檢察官 以112年度毒偵緝字第598、599、600、601號、112年度撤緩 毒偵緝字第121號、113年度毒偵字第62號為不起訴處分確定 等情,有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可佐,是被告於 前揭觀察、勒戒執行完畢3年內再為本案施用毒品犯行,自 應依毒品危害防制條例第23條第2項規定予以訴追處罰。 三、上揭犯罪事實,業據被告於警詢及偵訊中均坦承不諱,並有 台灣檢驗科技股份有限公司出具之濫用藥物尿液檢驗報告( 尿液檢體編號:0000000U0279號)、濫用藥物尿液檢驗檢體 真實姓名對照表各1份在卷為憑,足認被告自白與事實相符 。從而,本案事證明確,被告上開犯行,堪以認定,應依法 論科。 四、核被告所為,係犯毒品危害防制條例第10條第1項之施用第 一級毒品罪、同條第2項之施用第二級毒品罪。被告施用毒 品前持有第一、二級毒品之低度行為,為其後施用之高度行 為所吸收,不另論罪。被告本案以一行為同時觸犯施用第一 、二級毒品罪,為想像競合犯,應依刑法第55條前段規定, 從一重之施用第一級毒品罪論處。至聲請意旨雖認本案施用 海洛因及甲基安非他命犯行間犯意各別、行為互殊,惟被告 未供述其本案施用第一級毒品之確切時間,復查無積極證據 證明被告係分別施用該2種毒品,又參以被告係於同一次採 集尿液送驗後經檢出施用第一級、第二級毒品,無法排除同 時施用之可能,本件就此部分既無證據證明被告係分別施用 上開毒品,是依罪疑有利被告原則,應認本案被告係於上開 時、地同時施用第一級毒品與第二級毒品。並就起訴書所載 施用海洛因之時間、地點予以更正特定,附此說明 五、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告近年來多次施用毒品遭 到查獲,迭經觀察、勒戒、追訴及處罰,有臺灣高等法院被 告前案紀錄表在卷可查,其迄今仍未戒除毒癮,繼續施用毒 品,非但戕害自己身心,對社會治安亦存有潛在危害;惟念 被告坦承犯行之犯後態度,另衡酌被告自陳其國中肄業之智 識程度,目前為屠宰業,家庭經濟狀況為勉持之生活狀況( 見毒偵卷第11頁)等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭 知易科罰金之折算標準。 六、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項,逕以簡易判決處 刑如主文。 七、如不服本判決,得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴 狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官陳映蓁聲請以簡易判決處刑。    中  華  民  國  114  年  3   月  31  日          刑事第十三庭 法 官 吳玟儒 上正本證明與原本無異。                 書記官 葉潔如 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 毒品危害防制條例第10條 施用第一級毒品者,處6月以上5年以下有期徒刑。 施用第二級毒品者,處3年以下有期徒刑。

2025-03-31

TPDM-114-原簡-17-20250331-1

臺灣臺北地方法院

個人資料保護法等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度訴字第1499號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 胡書瑜 選任辯護人 葉家瑄律師 被 告 孫培恩 (現另案於法務部○○○○○○○○○執行中) 選任辯護人 陳穎蓁律師 被 告 李紘毅 被 告 吳建霖 (現另案於法務部○○○○○○○○○執行中) 被 告 林煒傑 被 告 李俊廷 被 告 顏宏宇 上列被告等因個人資料保護法等案件,經檢察官提起公訴(112 年度偵字第44724號、113年度偵字第7851、10695、19347、1941 3、24429號),本院就起訴書犯罪事實一、㈡部分判決如下:   主 文 胡書瑜、孫培恩、李紘毅、吳建霖、林煒傑、李俊廷、顏宏宇被 訴關於起訴書犯罪事實一、㈡部分,公訴不受理。   理 由 一、公訴意旨略以:被告胡書瑜為執業律師,其與告訴人張峻嘉 為前男女朋友關係,雙方分手後,素有糾紛,被告胡書瑜竟 基於教唆傷害之犯意,教唆被告孫培恩對告訴人張峻嘉進行 傷害行為,並同意再交付新臺幣(下同)17萬元報酬,被告 孫培恩因被告胡書瑜之教唆,再基於教唆傷害之犯意,先於 民國112年6月間,教唆被告李俊廷(微信暱稱「鍌」、Teleg ram暱稱「陈」)毆打告訴人張峻嘉;被告李俊廷又基於教唆 傷害之犯意;被告李紘毅則基於幫助教唆傷害之犯意,由被 告李俊廷透過被告李紘毅教唆被告顏宏宇(微信暱稱「宇」) 、吳建霖、林煒傑(微信暱稱「jay」)共同基於傷害之犯意 聯絡,於112年8月3日下午8時許,在告訴人張峻嘉居所外, 由被告顏宏宇、林煒傑持棍棒毆打告訴人張峻嘉,被告吳建 霖則在旁錄影,致告訴人張峻嘉受有右肩、右上背、右手肘 、左手肘擦傷、左前臂瘀紅、右手背瘀腫等傷害,被告胡書 瑜並於112年8月2日或3日案發前,在址設高雄市○○區○○路00 0號2樓之星巴克左營高鐵門市,交付17萬元與被告孫培恩。 因認被告胡書瑜、孫培恩、李俊廷均係涉犯刑法第29條第1 項、同法第277條第1項之教唆傷害罪嫌,被告李紘毅涉犯刑 法第30條第1項、第29條第1項、第277條第1項之幫助教唆傷 害罪嫌,被告顏宏宇、吳建霖、林煒傑均涉犯刑法第277條 第1項之傷害罪嫌。 二、按告訴乃論之罪,告訴人於第一審辯論終結前得撤回其告訴 。告訴乃論之罪,於共犯之一人告訴或撤回告訴者,其效 力及於其他共犯。又告訴經撤回者,應諭知不受理之判決, 且得不經言詞辯論為之,刑事訴訟法第238條第1項、第239 條前段、第303條第3款、第307條分別定有明文。 三、查本件告訴人張峻嘉告訴被告胡書瑜、孫培恩、李紘毅、吳 建霖、林煒傑、李俊廷、顏宏宇傷害案件,檢察官認被告胡 書瑜、孫培恩、李俊廷均係涉犯刑法第29條、第277條第1項 之教唆傷害罪嫌;被告李紘毅涉犯刑法第30條第1項、第29 條第1項、第277條第1項之幫助教唆傷害罪嫌;被告顏宏宇 、吳建霖、林煒傑涉犯刑法第277條第1項之傷害罪嫌,依同 法第287條之規定,須告訴乃論。茲據告訴人已與被告胡書 瑜、孫培恩、李紘毅、顏宏宇達成調解,並對被告胡書瑜、 孫培恩、李紘毅、顏宏宇具狀撤回告訴,有調解筆錄及刑事 撤回告訴狀在卷可參(見本院113年度審訴字第1873號卷第3 15至317頁、第369至370頁),且依前揭刑事訴訟法第239條 前段之規定,其撤回告訴之效力及於其他共犯即被告吳建霖 、林煒傑、李俊廷。從而,揆諸前揭規定,本件被告胡書瑜 、孫培恩、李紘毅、吳建霖、林煒傑、李俊廷、顏宏宇等7 人被訴如起訴書犯罪事實一、㈡所示傷害部分,爰不經言詞 辯論,均逕為不受理判決之諭知。    據上論斷,應依刑事訴訟法第303條第3款、第307條,判決如主 文。 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日          刑事第十四庭 審判長法 官 歐陽儀                    法 官 蕭淳尹                    法 官 趙書郁 上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。                    書記官 葉潔如 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日

2025-03-31

TPDM-113-訴-1499-20250331-2

交簡
臺灣臺北地方法院

公共危險

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 114年度交簡字第394號 聲 請 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 傅春喜 上列被告因公共危險案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(114 年度偵字第6095號),本院判決如下:   主 文 傅春喜駕駛動力交通工具,而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二 五毫克以上,累犯,處有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺幣壹 仟元折算壹日。   事實及理由 一、傅春喜於民國114年1月24日下午3時30分許,在臺北市○○區○ ○路0段000號憶難忘卡拉OK店內飲用酒類後,詎仍於同日晚 間6時許,駕駛車牌號碼0000-00號自小客車上路,至同日晚 間7時4分許,行經臺北市文山區木柵路4段與萬芳路口,因 變換車道而與駕駛車牌號碼000-00號營業大客車之謝坤宏發 生車禍,為警到場處理,並於同日晚間7時42分許,進行酒 精濃度測試,測得傅春喜吐氣酒精濃度達每公升0.67毫克, 始悉上情。案經臺北市政府警察局文山第一分局報請臺灣臺 北地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。 二、上揭犯罪事實,業據被告傅春喜坦承不諱,並有臺北市政府 警察局呼氣酒精濃度檢測程序暨拒測法律效果確認單、酒精 測定紀錄表、財團法人工業技術研究院呼氣酒精測試器檢定 合格證書及臺北市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通 知單、道路交通事故調查卷宗在卷可稽,綜合上開補強證據 ,足資擔保被告前開任意性自白之上述犯罪情節,具有相當 可信性,並核與事實相符,應堪信屬實。綜上,本案事證明 確,被告上開犯行堪以認定,應依法論科。 三、論罪科刑  ㈠核被告所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之吐氣所含酒 精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具罪。   ㈡被告前因公共危險案件,經臺灣新北地方法院以109年度交簡 字第271號判決判處有期徒刑3月確定,嗣於109年5月28日易 科罰金執行完畢等情,有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份 在卷可考,被告於受有期徒刑之執行完畢後,5年以內故意 再犯本件有期徒刑以上之罪,為累犯,依司法院釋字第775 號解釋意旨,為避免發生罪刑不相當之情形,法院應就個案 裁量是否加重最低本刑,茲考量被告前已有公共危險前科, 且其構成累犯之犯罪與本件同屬公共危險犯行,亦徵其就此 類犯行之刑罰反應力甚為薄弱,因認適用刑法第47條累犯加 重之規定並無罪刑不相當之情事,爰依刑法第47條第1項規 定,加重其刑。  ㈢爰以行為人之責任為基礎,審酌被告經政府政令及各類媒體 廣告廣為宣導多年,對於酒後不能駕車乙節應有相當之認識 ,亦應明知酒精成分對人之意識能力具有不良影響,酒駕行 為對往來用路人及駕駛人皆具有高度危險性,既危及自身, 亦影響公眾使用道路交通之安全,猶酒後駕車,實欠缺尊重 其他用路人生命財產安全之觀念,然考量其犯後坦承犯行之 態度,暨被告自陳係大學畢業之教育程度,職業為業務員, 家庭經濟狀況貧寒(見偵卷第11頁)等一切情狀,量處如主 文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準。 四、應依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項,逕以簡易判決 處刑如主文。 五、如不服本判決,應於判決送達後20日內,向本庭提出上訴狀 ,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。  本案經檢察官陳映蓁聲請以簡易判決處刑。    中  華  民  國  114  年  3   月  31  日          刑事第十三庭 法 官 吳玟儒 上正本證明與原本無異。                 書記官 葉潔如 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處3年以下有期徒刑, 得併科30萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度 達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不 能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物 達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類 之物,致不能安全駕駛。 因而致人於死者,處3年以上10年以下有期徒刑,得併科2百萬元 以下罰金;致重傷者,處1年以上7年以下有期徒刑,得併科1百 萬元以下罰金。 曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪,經有罪判決確定或經緩起 訴處分確定,於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者,處無期 徒刑或5年以上有期徒刑,得併科3百萬元以下罰金;致重傷者, 處3年以上10年以下有期徒刑,得併科2百萬元以下罰金。

2025-03-31

TPDM-114-交簡-394-20250331-1

臺灣臺北地方法院

聲請解除限制出境等

臺灣臺北地方法院刑事裁定  114年度聲字第763號 聲 請 人 即 被 告 Bauer Isaac Hornblower 選任辯護人 李文中律師 周致廷律師 上列聲請人因過失傷害案件,聲請解除限制出境,本院裁定如下 :   主 文 Bauer Isaac Hornblower應於本裁定送達後參日內補正「刑事聲 請限制出海、出境狀」之簽名、蓋章或按指印。   理 由 一、按文書由非公務員制作者,應記載年、月、日並簽名。其非 自作者,應由本人簽名,不能簽名者,應使他人代書姓名, 由本人蓋章或按指印,但代書之人,應附記其事由並簽名, 刑事訴訟法第53條定有明文。又起訴或其他訴訟行為,於法 律上必備之程式有欠缺而其情形可補正者,法院應定期間, 以裁定命其補正,刑事訴訟法第273條第6項定有明文。 二、本件聲請人即被告Bauer Isaac Hornblower因過失傷害案件 ,於民國114年3月24日具狀聲請解除限制出境,惟其聲請狀 頁末僅繕打「具狀人Bauer Isaac Hornblower、選任辯護人 李文中律師、周致廷律師」,並加蓋選任辯護人之印文,然 無上開聲請人本人之簽名,亦未蓋章或按指印,與刑事訴訟 法第53條規定之法律上程式不合。惟此項程式之欠缺情形既 非不可補正,本院自應定期命為補正。爰命聲請人應於本裁 定送達後3日內補正「刑事聲請限制出海、出境狀」聲請人 之簽名、蓋章或按指印,逾期不補正,即駁回其聲請。另該 聲請狀內亦未見聲請人之年籍資料及在臺住居所,應一併陳 報到院,附此敘明。 據上論結,應依刑事訴訟法第220條之規定,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日          刑事第十三庭 法 官 吳玟儒 上正本證明與原本無異。 本裁定不得抗告。                 書記官 葉潔如 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日

2025-03-31

TPDM-114-聲-763-20250331-1

臺灣臺北地方法院

偽造文書等

臺灣臺北地方法院刑事判決  113年度訴字第1111號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 劉秉修 劉玨妤 選任辯護人 陳頂新律師 上列被告因偽造文書等案件,經檢察官提起公訴(113年度少連 偵字第77號、第78號),被告於本院準備程序進行中就被訴事實 為有罪之陳述,經本院裁定進行簡式審判程序審理,判決如下:   主 文 劉秉修犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑柒月。未扣案之 犯罪所得新臺幣捌仟元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行 沒收時,追徵其價額。 劉玨妤犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑陸月。緩刑貳年 。   事 實 一、劉秉修、劉玨妤(原名劉沛芸)、林○怡(民國00年0月00日生 ,案發時尚未成年,另由警偵辦中,下稱林女)、宇振瑋( 經本院審理中)均明知須為台灣大哥大股份有限公司(下稱 台灣大哥大)公告之企業客戶申辦門號,始可搭配高資費月 租方案「(企客_5G)5動奇機1599H(48)專案(1002)」,享有 免預繳15至18期月租費及免費取得廠牌型號Apple iPhone 1 3 Pro Max_256G手機(下稱蘋果手機)優惠;渠等均不符資 格且無使用該公司門號或按月繳納門號月租費及通話費之意 願,卻仍貪圖以辦門號方式換取現金,而於附表所示時間, 在臺北市○○區○○○路0段00號1樓之台灣大哥大民權東門市(下 稱手機門市),分別與附表所示在場之人共同意圖為自己不 法所有,基於三人以上詐欺取財、行使偽造特種文書之犯意 聯絡,以提出偽造之FoodPanda外送員員工憑證方式,向不 知情之如附表所示手機門市承辦人員佯稱:伊係FoodPanda 員工,欲申辦企業客戶FoodPanda員工方案優惠門號云云, 而行使上開偽造之FoodPanda外送員員工憑證,致不知情之 手機門市承辦人員均陷於錯誤,誤認被告劉秉修、劉玨妤為 FoodPanda員工而同意予以申辦門號優惠方案,劉秉修、劉 玨妤分別因此取得如附表所示之門號、手機及報酬,並將所 申辦手機、SIM卡分別交付「阿台」、林女。惟事後無人繳 納上開門號優惠方案之電信費用,致台灣大哥大分別受有新 臺幣(下同)53,873元、45,730元損失,足生損害於台灣大 哥大對於手機客戶管理之正確性。 二、案經台灣大哥大訴由桃園市政府警察局刑事警察大隊報告臺 灣臺北地方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 壹、程序部分   查被告劉秉修、劉玨妤所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為 3年以上有期徒刑以外之罪,其於準備程序中就前揭被訴事 實為有罪之陳述,經告以簡式審判程序之旨,並聽取其與辯 護人、公訴人之意見後,本院依刑事訴訟法第273條之1第1 項規定,裁定進行簡式審判程序,合先敘明。 貳、實體部分 一、訊據被告2人就上開犯罪事實於本院準備程序及審理時均坦 承不諱(見本院卷第162至163頁、第172頁),核與證人即 告訴代理人華皇傑於警詢時所述相符(見偵一卷第77至81頁 ),並有被告劉秉修111年5月28日簽署之台灣大哥大行動寬 頻業務申請書影本【含⑴被告劉秉修之身分證正反面影本與 汽車駕駛執照影本共1紙、⑵偽造之foodpanda員工工作憑證 擷圖1紙】1份、被告劉玨妤111年6月27日簽署之台灣大哥大 行動寬頻業務申請書影本【含⑴被告劉玨妤之身分證正反面 影本與全民健康保險卡影本共1紙、⑵偽造之foodpanda員工 工作憑證擷圖1紙】1份在卷可參(見偵二卷第23至30頁;偵 一卷第23至31頁並告以要旨),足認被告2人前開任意性自 白核與事實相符,堪以採信。綜上,本案事證明確,被告犯 行堪以認定,應予依法論科。 二、論罪科刑  ㈠核被告2人所為,均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上加重詐欺取財罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種 文書罪。  ㈡至起訴書雖漏載被告2人所犯行使偽造特種文書罪之事實及罪 名,然被告當日前往門市申辦門號,係出示雙證件正本及「 Foodpanda」識別證予手機門市員工乙節,業據被告2人陳述 明確(見偵一卷第10頁;偵二卷第10頁),亦有偽造之food panda員工工作憑證擷圖在卷可考(見偵一卷第30至31頁; 偵二卷第30頁)。是被告明知其並無Foodpanda外送員身份 ,上開紙本識別證係屬不詳之人所偽造,仍為申辦門號而提 示予不知情之店員行使之,此部分與起訴部分具有裁判上一 罪之關係,已如前述,自應為起訴效力所及,本院自得併予 審理,併此敘明。  ㈢被告劉秉修與同案被告宇振瑋、「阿台」;被告劉玨妤與同 案被告宇振瑋、林女間就本案犯行具有犯意聯絡及行為分擔 ,應論以共同正犯。  ㈣又被告以一行為同時觸犯上開數罪名,為想像競合犯,依刑 法第55條前段之規定,從一重之三人以上加重詐欺取財罪處 斷。  ㈤按犯罪之情狀顯可憫恕,認科以最低度刑仍嫌過重者,得酌 量減輕其刑,刑法第59條定有明文。又刑事審判旨在實現刑 罰權之分配的正義,故法院對有罪被告之科刑,應符合罪刑 相當之原則,使輕重得宜,罰當其罪,以契合社會之法律感 情,此所以刑法第57條明定科刑時應審酌一切情狀,尤應注 意該條所列10款事項以為科刑輕重之標準,並於同法第59條 賦予法院以裁量權,如認犯罪之情狀可憫恕者,得酌量減輕 其刑,俾使法院就個案之量刑,能斟酌至當。且考刑法第59 條立法理由:科刑時原即應依第57條規定審酌一切情狀,尤 應注意該條各款所列事項,以為量刑標準,本條所謂「犯罪 之情狀可憫恕」,自係指裁判者審酌第57條各款所列事項以 及其他一切與犯罪有關之情狀之結果,認其犯罪足堪憫恕者 而言,即必於審酌一切之犯罪情狀,在客觀上顯然足以引起 一般同情,認為縱予宣告法定最低刑度猶嫌過重者,始有其 適用(參照最高法院38年台上字第16號、45年台上字第1165 號及51年台上字第899號判例意旨)。是法院審酌刑法第59 條酌減事由時,仍應依刑法第57條科刑事由通盤考量,若認 犯罪情狀確可憫恕,認科以最低度刑仍嫌過重者,即得酌量 減輕其刑,二者並非截然可分,不得合併審究。而三人以上 共同詐欺取財罪,法定刑係1年以上7年以下有期徒刑,得併 科1百萬元以下罰金,然同為三人以上共同詐欺取財之人, 其行為動機不一,犯罪情節亦不相同,其法定刑1年以上有 期徒刑不可謂不重。查被告劉秉修因經濟狀況不佳致思慮欠 周;被告劉玨妤因患有情感性思覺失調症及輕度智能不足致 其思慮欠周,遭不法份子利用,而本案行為情節尚非甚鉅, 且被告2人均坦承犯行,復被告劉玨妤已賠償告訴人所有損 失,有台灣大哥大繳費證明及清償證明可參(見審訴卷第99 至101頁),已足見被告2人對於本案犯行之悔意,因認被告 本案加重詐欺犯行相較於其他加重詐欺之行為人或為主導首 謀、長期大量犯案,肇致多數被害人、鉅額款項遭詐騙,並 從中獲取高額暴利等情形以觀,本案被告2人犯罪情節及所 造成之危害程度,實屬較輕,依被告犯罪之具體情狀及行為 背景綜合以觀,倘就被告量處法定最低度刑有期徒刑1年, 仍嫌過重,在客觀上應足以引起一般人之同情,確有法重情 輕之失衡情狀,堪認其犯罪之情狀尚堪憫恕,爰依刑法第59 條規定酌減其刑。  ㈥爰審酌被告2人不思以正當方式獲取所需,均明知其無Foodpa nda外送員資格,仍以不實員工憑證申請電信優惠方案,分 別詐得本案手機1支及SIM卡1張,致告訴人台灣大哥大公司 受有損失,所為應予非難;另考量被告2人犯後坦承犯行, 被告劉秉修未與告訴人達成和解或賠償其所受損害,有本院 公務電話紀錄1紙在卷可稽(見本院卷第185頁),被告劉玨 妤業已賠償告訴人所受損害等情,兼衡被告2人之犯罪動機 、目的、參與程度及角色分工、所獲利益、告訴人財產受損 程度,及被告2人之教育智識程度、生活狀況(見本院卷第1 74頁)等一切情狀,分別量處如主文所示之刑,以資懲儆。 ㈦被告劉玨妤於此之前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣 告,有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參,其於犯後坦 承犯行,並已賠償告訴人損失,業如前述。準此,本院認被 告劉玨妤經此偵、審程序、科刑宣告與賠償,應知所警惕, 認本件所宣告之刑以暫不執行為適當,爰依刑法第74條第1 項第1款之規定,諭知緩刑2年。 三、沒收  ㈠按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之;前2項之沒收,於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額,刑法 第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查,被告劉秉 修將詐得之手機交予「阿台」後,獲得報酬8,000元乙節, 業據其供陳明確(見本院卷第81頁),此為被告劉秉修之犯 罪所得,既未扣案,復未實際合法發還或賠償予台哥大公司 ,亦無過苛調節條款之適用,應依刑法第38條之1第1項前段 、第3項之規定宣告沒收,並諭知於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時,追徵其價額。  ㈡被告劉玨妤將詐得之手機交予林女後,獲得報酬2,000元乙節 ,業據其供陳明確(見偵一卷第10頁),此固屬於被告劉玨 妤犯罪所得,然本院考量被告已賠償告訴人43,000元,如再 另沒收被告上揭犯罪所得,將使其承受過度之不利益,顯屬 過苛,爰依刑法第38條之2第2項規定,不予宣告沒收。  ㈢至未扣案之偽造「Foodpanda」識別證2份,既未扣案,依卷 存證據,亦無從認定上開物品現仍由被告持有中,爰不予宣 告沒收,併此敘明。而被告2人分別詐得之蘋果手機2支、門 號SIM卡2張,業經被告劉秉修交予「阿台」、被告劉玨妤交 予林女,業如前述,應認此部分犯罪所得非由被告所取得, 自無從宣告沒收、追徵。     據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段,判決如主文。 本案經檢察官林達提起公訴,檢察官林岫璁到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日          刑事第十三庭 法 官 吳玟儒 上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。                 書記官 葉潔如 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者,依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書,足以生損害於公眾或他人者,處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 附表: 編號 專案門號申辦人 申辦時間 當日在場之人 手機門市承辦人員 申辦之門號 取得之手機 取得之報酬 (新臺幣 元) 1 劉秉修 111年5月28日 某時 宇振瑋、劉秉修、「阿台」及另一名真實姓名年籍不詳之男子 陳威諺 0000000000 蘋果手機(石墨)(5G) 8,000 2 劉玨妤 111年6月27日 某時 宇振瑋、林女及劉玨妤 張博戎 0000000000 蘋果手機(藍)(5G) 2,000 附件:卷宗代碼表 偵一卷 臺灣臺北地方檢察署113年度少連偵字第77號卷 偵二卷 臺灣臺北地方檢察署113年度少連偵字第78號卷 審訴卷 本院113年度審訴字第1155號卷 本院卷 本院113年度訴字第1111號卷

2025-03-31

TPDM-113-訴-1111-20250331-2

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