搜尋結果:黃昱凱

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中小
臺中簡易庭

侵權行為損害賠償(交通)

臺灣臺中地方法院臺中簡易庭小額民事判決 114年度中小字第733號 原 告 劉人豪 訴訟代理人 劉洺裕 被 告 呂姿嫻 訴訟代理人 黃昱凱 上列當事人間請求侵權行為損害賠償(交通)事件,本院於民國 114年3月24日言詞辯論終結,判決如下:   主   文 一、被告應給付原告新臺幣34,000元,及自民國113年10月2日起 至清償日止,按週年利率百分之5計算之利息。 二、訴訟費用新臺幣1,000元由被告負擔,並加計自本判決確定 之翌日起至清償日止,按週年利率百分之5計算之利息。 三、本判決得假執行。   事實及理由 壹、程序方面:   被告經合法通知,未於言詞辯論期日到場,核無民事訴訟法 第386條各款所列情形,爰依原告聲請,由其一造辯論而為 判決。 貳、實體方面: 一、原告主張:被告於民國113年2月23日駕駛車牌號碼000-0000 號自用小客車(下稱肇事車輛),行經臺中市○○區○○路○段0 00號前時,因拿撿物品分心致撞擊原告所有之車牌號碼000- 0000號自用小客車(下稱系爭車輛),致系爭車輛毀損。原 告因而受有車價減損新臺幣(下同)3萬元、鑑定費4,000元 之損失。爰依侵權行為法律關係,提起本件訴訟等語。並聲 明:㈠被告應給付原告3萬4,000元,及自起訴狀繕本送達翌 日起至清償日止,按週年利率百分之5計算之利息;㈡願供擔 保,請准宣告假執行。   二、被告未於言詞辯論期日到場,據其以前提出之書狀記載略以 :原告主張系爭車輛受有交易性價值減損,然損害並未實際 發生,乃心理上之預期損失,原告應舉證說明系爭車輛確實 有出售系爭車輛之計畫,縱原告有出售系爭車輛之計畫,然 車輛實際出售價值相較於事故發生前市值亦伴隨有零件折舊 ,況零件折舊數額遠高於車輛交易價直減損,是若無法確定 原告何時欲出售系爭車輛,則無法認定價值貶損數額為何。 又所謂「重大事故」係指車輛之引擎、變速箱、懸吊系統或 車體主要結構受損或發生其他重大損壞,然系爭車輛為後檔 玻璃、後行李箱蓋、後保險桿等部位受損,未損及引擎等內 部零件,且經維修後與事故前已無二致,是原告請求系爭車 輛交易價值差額顯屬無理由。又鑑定費用係原告蒐集對自己 有利證據而自行決定支出之費用,與本件事故無因果關係等 語,資為抗辯。並聲明:㈠原告之訴駁回;㈡如受不利判決, 被告願供擔保請准免為假執行。 三、得心證之理由:  ㈠原告主張被告於上開時地因為撿拾物品分心駕駛肇事車輛, 致追撞系爭車輛並致系爭車輛受有損害一情,業據原告提出 臺中市政府警察局道路交通事故初步分析研判表、現場照片 、行照、臺中市政府警察局道路交通事故當事人登記聯單、 維修工單等影件為證,另有臺中市政府警察局道路交通事故 調查卷宗附卷可稽。此外,被告對於原告主張之上開事實, 未為爭執。故本院審酌前開證據,堪認原告前揭主張屬實。  ㈡汽車行駛時,駕駛人應注意車前狀況及兩車並行之間隔,並 隨時採取必要之安全措施。道路交通安全規則第94條第3項 定有明文。被告駕駛肇事車輛上路,本應遵守上開交通規則 ,然被告駕駛車輛,疏未注意車前狀況,且未隨時採取必要 之安全措施,而依當時情狀並無不能注意之情形,致碰撞原 告所有之系爭車輛,顯見被告就本件事故之發生確有過失, 被告之行為與系爭車輛損害間,具有相當因果關係,應堪認 定。  ㈢因故意或過失不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任;汽 車、機車或其他非依軌道行駛之動力車輛,在使用中加損害 於他人者,駕駛人應賠償因此所生之損害,民法第184條第1 項前段、第191條之2前段分別定有明文。被告因過失行為致 生本件車禍事故,已如前述,則原告請求被告賠償其因此所 生之損害,於法即無不合。茲就原告各項請求是否有理由, 說明如下:  1.車價減損費:   按損害賠償之目的在於填補所生之損害,其應回復者,係損 害事故發生前之應有狀態,自應將事故發生後之變動狀況悉 數考量在內。故於物被毀損時,被害人除得請求修補或賠償 修復費用,以填補技術性貶值之損失而回復物之物理性原狀 外,就其物因毀損所減少之交易價值,亦得請求賠償,以填 補交易性貶值之損失而回復物之價值性原狀(最高法院104 年度台上字第2391號判決要旨參照)。原告主張系爭車輛因 本件事故受損,修復後仍受有交易價值減損3萬元之損害乙 節,業據原告提出臺灣區汽車修理工業同業公會函暨檢附之 鑑價報告書為證,可認系爭車輛經修復後仍因本件事故致有 交易價值減損3萬元之損害。至被告雖抗辯原告未出售系爭 車輛即未受有損害且系爭事故非屬重大事故云云,惟物之毀 損在技術上雖經修復,然交易相對人往往對於其是否仍存在 瑕疵或使用期限減少存有疑慮,導致交易價格降低,此即所 謂交易上貶值,被害人若能證明此貶損存在,應認其貶損之 價額亦為物因毀損所減少之價額,本不以有實際交易為必要 ,是被告此部分抗辯,尚無可採。是原告請求被告賠償系爭 車輛價值減損3萬元,應予准許。  2.車輛鑑定費用:   原告主張其因本件事故,請求鑑定系爭車輛車價減損而支出 鑑定費用4,000元一情,業據原告提出統一發票影件附卷可 稽。審之該費用雖非被告過失侵權行為所致之直接損害,惟 此係原告證明損害之發生及範圍所支出之費用,由卷內資料 以觀,鑑定之結果並經本院作為裁判之基礎,自應納為被告 所致損害之一部,應予准許。是原告請求車輛鑑定費用4,00 0元,核屬有據,應予准許。  3.綜上,原告得請求被告賠償之金額為3萬4,000元(計算式: 車價減損費3萬元+車輛鑑定費用4,000元=3萬4,000元)。  ㈣給付有確定期限者,債務人自期限屆滿時起,負遲延責任。 給付無確定期限者,債務人於債權人得請求給付時,經其催 告而未為給付,自受催告時起,負遲延責任。其經債權人起 訴而送達訴狀,或依督促程序送達支付命令,或為其他相類 之行為者,與催告有同一之效力,民法第229條第1項、第2 項定有明文。又遲延之債務,以支付金錢為標的者,債權人 得請求依法定利率計算之遲延利息。但約定利率較高者,仍 從其約定利率。應付利息之債務,其利率未經約定,亦無法 律可據者,週年利率為百分之5,民法第233條第1項、第203 條亦分別著有明文。本件原告對被告之侵權行為請求權,核 屬無確定期限之給付,既經原告起訴而送達訴狀,被告迄未 給付,依法當應負遲延責任。是原告請求自起訴狀繕本送達 被告之翌日即113年10月2日起至清償日止,按週年利率百分 之5計算之法定遲延利息,核無不合。 四、綜上所述,原告依侵權行為法律關係,請求被告給付3萬4,0 00元,及自起訴狀繕本送達翌日即113年10月2日起至清償日 止,按週年利率百分之5計算之遲延利息,為有理由,應予 准許。 五、本件係適用小額程序所為之判決,依民事訴訟法第436條之2 0規定,應依職權宣告假執行。原告就此勝訴部分陳明願供 擔保請准宣告假執行,僅係促使本院職權發動,毋庸為准駁 之諭知。又被告陳明願供擔保,聲請免為假執行,經核於法 亦無不合,爰酌定相當之擔保金額准許之。 六、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第436條之23、第436條第2項、第78條。本件訴訟費用額(第一審裁判費1,000元),依同法第436條之19第1項確定如主文第二項所示金額,並依同法第91條第3項加計利息。             中  華  民  國  114  年  3   月  31  日          臺灣臺中地方法院臺中簡易庭                  法 官 陳玟珍 以上正本係照原本作成。 如不服本判決,應於送達後20日內,以判決違背法令為理由,向 本院提出上訴狀並表明上訴理由 (上訴理由應表明一、原判決所 違背之法令及其具體內容;二、依訴訟資料可認為原判決有違背 法令之具體事實),如未表明,上訴於法不合,得逕予駁回,如 於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後20日內補提 上訴理由書(須附繕本)。如委任律師提起上訴者,應一併繳納 上訴審裁判費。  中  華  民  國  114  年  3   月  31  日                書記官 王素珍

2025-03-31

TCEV-114-中小-733-20250331-1

臺灣高等法院

聲請解除禁見等

臺灣高等法院刑事裁定 114年度聲字第729號 聲請人 即 選任辯護人 王聖傑律師 黃昱凱律師 被 告 LIM YEE HOW(中文姓名:林翊豪) 上列聲請人因被告詐欺等案件(本院114年度上訴字第893號), 聲請解除禁止接見、通信,本院裁定如下:   主 文 LIM YEE HOW准予解除禁止接見、通信。   理 由 一、聲請意旨略以:被告LIM YEE HOW(下稱被告)因涉犯詐欺 等案件,於民國114年2月19日經法院裁定羈押並禁止接見、 通信,惟被告於偵審程序均坦承犯行,並無虛偽陳述或試圖 隱匿之情,且本案已偵查終結相當時日,現已上訴本院審理 中,被告已無串供、滅證之動機與可能性。被告自偵查中執 行羈押並禁止接見、通信至今,均無法與親屬聯繫、會面, 對被告之家庭生活侵害甚鉅。又被告欲與告訴人陳月英商談 和解事宜,需與家人討論和解方案,請考量上情,准予解除 禁止通信、接見等語。 二、按管束羈押之被告,應以維持羈押之目的及押所之秩序所必 要者為限;被告得自備飲食及日用必需品,並與外人接見、 通信、受授書籍及其他物件;法院認被告之接見、通信有足 致其脫逃或湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者 ,得依職權命禁止之。刑事訴訟法第105 條第1 項、第2 項 前段、第3 項前段定有明文。從而,對羈押被告禁止接見、 通信之限制,須以達避免被告脫逃或湮滅、偽造、變造證據 或勾串證人之目的為必要,且在符合比例原則下禁止之。 三、經查,被告因詐欺等案件,經臺灣士林地方法院以113年度 訴字第1164號判決判處有期徒刑8月,並應於刑之執行完畢 或赦免後,驅逐出境。被告不服提起上訴,經本院訊問後, 認被告涉犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、 同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第339條 之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗 錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪,犯罪 嫌疑重大,且有刑事訴訟法第101條第1項第1款、第2款情形 ,非予羈押顯難進行審判或執行,而於114年2月19日裁定羈 押並禁止接見、通信,有本院114年2月19日訊問筆錄、本院 押票在卷可佐。茲因被告於本院審理時已明示僅就原判決之 量刑部分一部上訴,而就原判決所認定之事實及罪名均不再 爭執,是依目前審理進度,已無事實足認被告於羈押期間有 勾串共犯或證人之虞,本院認無繼續禁止接見、通信之理由 及必要。是聲請人聲請解除對被告之禁止接見、通信,為有 理由,應予准許。 據上論斷,應依刑事訴訟法第220條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日          刑事第四庭  審判長法 官 林柏泓                    法 官 葉乃瑋                    法 官 錢衍蓁 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。                    書記官 陳筱惠 中  華  民  國  114  年  4   月  1   日

2025-03-31

TPHM-114-聲-729-20250331-1

壢簡
臺灣桃園地方法院

毒品危害防制條例

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 114年度壢簡字第414號 聲 請 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 黃維彥 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官聲請以簡易判 決處刑(112年度偵字第46997號),本院判決如下:   主  文 黃維彥持有第三級毒品純質淨重五公克以上,處有期徒刑參月, 如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如本判決附表編號 1至2所示之物均沒收。   事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,均引用如附件檢察官聲請簡易判決處 刑書之記載。 二、論罪科刑:  ㈠核被告黃維彥所為,係犯毒品危害防制條例第11條第5項之持 有第三級毒品純質淨重五公克以上罪。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌被告明知毒品具有成癮性, 不僅戕害身心健康,且危害社會治安,竟無視於國家對於杜 絕毒品犯罪之禁令,觸犯本案持有第三級毒品純質淨重5公 克以上犯行,惟考量被告犯後坦承犯行,已見悔意,兼衡被 告於警詢自承之教育程度、職業、家庭經濟狀況、素行等一 切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知如易科罰金之折算標 準。 三、按違禁物,不問屬於犯罪行為人與否,沒收之,刑法第38條 第1項定有明文。查扣案如本判決附表編號1至2所示之物, 經鑑定結果,分別檢出含有如附表編號1至2所示第三級毒品 成分,均屬違禁物,爰依刑法第38條第1項之規定諭知沒收 。又包裝上開本判決附表編號1至2所示第三級毒品之外包裝 袋,因仍會殘留微量毒品而無法完全析離,應視為毒品之一 部,與所盛裝之第三級毒品併予宣告沒收之。至鑑驗耗盡之 毒品既已滅失,自無庸再為沒收之諭知,附此敘明。  四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、 第454條第2項,逕以簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決,得於收受判決書送達後20日內,以書狀敘述 理由(須附繕本),經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起 上訴。 本案經檢察官李頎聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年   3  月  31  日          刑事第二庭   法 官 劉美香  以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。                  書記官 鄒宇涵     中  華  民  國  114  年  4   月  1   日 附錄論罪科刑法條: 毒品危害防制條例第11條 持有第一級毒品者,處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣三十萬 元以下罰金。 持有第二級毒品者,處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣二十萬 元以下罰金。 持有第一級毒品純質淨重十公克以上者,處一年以上七年以下有 期徒刑,得併科新臺幣一百萬元以下罰金。 持有第二級毒品純質淨重二十公克以上者,處六月以上五年以下 有期徒刑,得併科新臺幣七十萬元以下罰金。 持有第三級毒品純質淨重五公克以上者,處二年以下有期徒刑, 得併科新臺幣二十萬元以下罰金。 持有第四級毒品純質淨重五公克以上者,處一年以下有期徒刑, 得併科新臺幣十萬元以下罰金。 持有專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具者,處一年以下 有期徒刑、拘役或新臺幣十萬元以下罰金。 本判決附表: 編號 物品名稱及數量 備註 1 果汁包178包(含包裝袋) ⒈驗前總淨重合計約522.27公克 ⒉檢出第三級毒品4-甲基甲基卡西酮成分 ⒊驗前總純質淨重合計31.33公克 ⒋見內政部警政署刑事警察局鑑定書(偵46997卷第163頁) 2 香菸17包(含包裝袋,外包裝呈現3大包) ⒈驗前總淨重合計約344.48公克 ⒉檢出第三級毒品α-吡咯烷基苯異己酮成分 ⒊見內政部警政署刑事警察局鑑定書(偵46997卷第163、164頁) 附件: 臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                    112年度偵字第46997號   被   告 黃維彥 男 32歲(民國00年0月0日生)   選任辯護人 王聖傑律師         葉泳新律師         黃昱凱律師 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,業經偵查終結,認為宜 聲請以簡易判決處刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下 :     犯罪事實 一、黃維彥明知4-甲基甲基卡西酮、α-吡咯烷基苯異己酮均係毒 品危害防制條例第2條第2項第3款所管制之第三級毒品,未 經許可不得持有純質淨重5公克以上,竟基於非法持有第三 級毒品逾量之犯意,於民國112年9月10日晚間10時許,在桃 園市中壢區大同路之凱悅KTV外,向某真實姓名年籍均不詳 、暱稱「小白」之成年男子,以新臺幣(下同)6萬元至7萬 元之價格,購買摻有4-甲基甲基卡西酮毒品成分之果汁包20 0包、摻有α-吡咯烷基苯異己酮毒品成分之香菸21包而持有 之。於同年月18日晚間10時許,為警在桃園市○○區○○○路0段 00巷00號路旁查獲,並扣得含第三級毒品4-甲基甲基卡西酮 成分之果汁包178包(總毛重715.12公克,純度約6%,總純 質淨重31.33公克)、含第三級毒品α-吡咯烷基苯異己酮成 分之香菸17包(總淨重344.48公克,其中黑白包裝10包【17 3支,毛重216.9公克】、白色包裝1包【18支,毛重20.68公 克】、黑金包裝6包【93支,毛重116.1公克】),始悉上情 。 二、案經桃園市政府警察局刑事警察大隊報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上開犯罪事實,業據被告黃維彥於警詢及偵查中均坦承不諱 ,復有桃園市政府警察局保安警察大隊搜索扣押筆錄、扣押 物品目錄表及扣案毒品之照片9張等在卷可稽;又上開扣案 物,經送鑑驗而分別檢驗出第三級毒品4-甲基甲基卡西酮、 α-吡咯烷基苯異己酮毒品成分,有內政部警政署刑事警察局 112年12月14日刑理字第1126064439號鑑定書1份附卷可參, 足認被告之自白與事實相符,其犯嫌堪以認定。 二、核被告所為,係犯毒品危害防制條例第11條第5項之持有第 三級毒品純質淨重5公克以上罪嫌。至扣案之第三級毒品, 屬違禁物,除因鑑驗用罄者外,均請依刑法第38條第1項之 規定,宣告沒收。至報告意旨另認被告涉犯毒品危害防制條 例第5條第2、3項之意圖販賣而持有第二、三級毒品等罪嫌 。惟按犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實 ,刑事訴訟法第154條第2項定有明文。訊據被告堅詞否認涉 有前揭犯行,辯稱:扣案毒品都是自己要用的,因大量購買 會比較便宜始一次購入等語。經查,被告所有之扣案物經送 鑑驗,均僅驗出第三級毒品α-吡咯烷基苯異己酮、4-甲基甲 基卡西酮之成分,並未驗出含有任何第二級毒品成分,此有 上開鑑定書在卷可參,自難認被告涉有意圖販賣而持有第二 級毒品罪嫌。又本案除扣得上開毒品外,並無其他足資佐證 被告涉有販賣毒品罪嫌之相關證據,如帳冊、記事簿、對話 紀錄及通訊監察譯文等補強證據,尚難僅憑於被告處扣得大 量毒品,即率認被告有何意圖販賣而持有第二、三級毒品之 情事。惟上述部分若成立犯罪,與前揭起訴部分,有實質上 一罪關係,為起訴效力所及,爰不另為不起訴處分,附此敘 明。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣桃園地方法院 中  華  民  國  114  年  1   月  14  日                檢 察 官 李頎 本件證明與原本無異 中  華  民  國  114  年  2   月  13  日                書 記 官 方雅蘭 附記事項: 本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理,法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑;被告、被害 人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或 對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時,請即另以 書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。 所犯法條: 毒品危害防制條例第11條 持有第一級毒品者,處 3 年以下有期徒刑、拘役或新臺幣 30 萬元以下罰金。 持有第二級毒品者,處 2 年以下有期徒刑、拘役或新臺幣 20 萬元以下罰金。 持有第一級毒品純質淨重十公克以上者,處 1 年以上 7 年以下 有期徒刑,得併科新臺幣 1 百萬元以下罰金。 持有第二級毒品純質淨重二十公克以上者,處 6 月以上 5 年以 下有期徒刑,得併科新臺幣 70 萬元以下罰金。 持有第三級毒品純質淨重五公克以上者,處 2 年以下有期徒刑 ,得併科新臺幣 20 萬元以下罰金。 持有第四級毒品純質淨重五公克以上者,處 1 年以下有期徒刑 ,得併科新臺幣 10 萬元以下罰金。 持有專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具者,處 1 年以 下有期徒刑、拘役或新臺幣 10 萬元以下罰金。

2025-03-31

TYDM-114-壢簡-414-20250331-1

訴緝
臺灣桃園地方法院

毒品危害防制條例

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度訴緝字第111號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 温千暳 選任辯護人 王聖傑律師 黃昱凱律師 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官提起公訴(11 0年度偵字第16113號),本院判決如下:   主 文 温千暳共同犯販賣第三級毒品未遂罪,處有期徒刑壹年拾月。扣 案之廠牌Vivo紅色手機壹支、含第三級毒品成分之咖啡包拾伍包 均沒收。   犯罪事實 一、溫千暳明知4-甲基甲基卡西酮(4-Methylmethcathinone、Me phedrone、4-MMC)係毒品危害防制條例第2條第2項第3款所 管制之第三級毒品,不得非法販賣、持有,竟與真實姓名年 籍不詳、通訊軟體微信帳號「『AMG菸酒行』《掌》24H」之成年 女子,共同基於販賣第三級毒品以營利之犯意聯絡,由「『A MG菸酒行』《掌》24H」於民國110年4月20日上午5時16分許, 傳送:「營業中」之廣告訊息,經警執行網路巡邏後發現, 佯裝購毒者與「『AMG菸酒行』《掌》24H」談妥毒品交易事宜, 約定以新臺幣(下同)2,300元價格,販賣含有第三級毒品4 -甲基甲基卡西酮之毒品咖啡包4包。後「『AMG菸酒行』《掌》2 4H」再指示溫千暳先於110年4月20日下午3時30分至40分許 ,至桃園市桃園區桃園火車站附近路邊,與其拿取含有第三 級毒品4-甲基甲基卡西酮之毒品咖啡包15包以及供聯繫本案 販毒事宜之用之廠牌Vivo紅色手機,其中4包毒品咖啡包, 即係預備供販賣營利之用。嗣於110年4月20日下午4時16分 許,溫千暳駕駛車牌號碼000-0000號自小客車,至桃園市○○ 區○○○路00巷00○0號前,與喬裝之員警進行交易,待溫千暳 交付毒品咖啡包4包,並欲收取2,300元時,旋遭現場埋伏之 員警逮捕而未遂,復經警搜索後,當場扣得前開之含有第三 級毒品4-甲基甲基卡西酮之毒品咖啡包4包(編號A12至A15 ,驗前總毛重:20.53公克、驗前總淨重:16.57公克、推估 驗前總純值淨重:1.32公克)、毒品咖啡包11包(編號A1至 A11,驗前總毛重:55.84公克、驗前總淨重:45.59公克、 推估驗前總純值淨重:3.64公克)、廠牌Vivo紅色手機、廠 牌iPhone金色手機、廠牌iPhone黑色手機、廠牌iPhone銀色 手機各1支,因而查悉上情。 二、案經新北市政府警察局新莊分局報告臺灣桃園地方檢察署檢 察官偵查起訴。   理  由 一、證據能力之說明: (一)按刑法上所謂警員之陷害教唆,係指行為人原無犯罪的意 思,純因具有司法警察權者之設計誘陷,以唆使其萌生犯 意,待其形式上符合著手於犯罪行為的實行時,再予逮捕 者而言。此種「陷害教唆」,因行為人原無犯罪的意思, 具有司法警察權者復伺機逮捕,係以不正當手段入人於罪 ,尚難遽認被陷害教唆者成立犯罪。至於刑事偵查技術上 所謂之「釣魚」者,則指對於原已犯罪或具有犯罪故意的 人,司法警察於獲悉後為取得證據,以設計引誘的方式, 佯與之為對合行為,使其暴露犯罪事證,待其著手於犯罪 行為的實行時,予以逮捕、偵辦者而言。此種「釣魚」, 因屬偵查犯罪技巧的範疇,並未違反憲法對於基本人權之 保障,且於公共利益之維護有其必要性,故所蒐集之證據 資料,自可具有證據能力(最高法院107年度台上字第223 3號判決參照)。查本件被告之共犯,即真實姓名年籍不 詳,通訊軟體微信暱稱「『AMG菸酒行』《掌》24H」之人,對 外發送兜售毒品之廣告訊息,經員警發現後,員警運用設 計引誘之技巧,與「『AMG菸酒行』《掌》24H」洽談交易毒品 之細節後,「『AMG菸酒行』《掌》24H」指示被告前往交易, 使被告暴露犯罪事證而加以逮捕偵辦,被告及辯護人對此 亦不爭執,揆諸前開說明,以此方式取得之證據,應有證 據能力。 (二)本判決認定事實所引用之供述證據(含文書證據),被告 温千暳、辯護人及檢察官於本院審理程序中均不爭執其證 據能力,且未於言詞辯論終結前聲明異議,本院審酌各該 證據作成時之情況,並無違法不當或證明力明顯過低之瑕 疵,亦認以之作為證據應屬適當,是依刑事訴訟法第159 條之5規定,均有證據能力。 (三)本判決所引用之非供述證據,查無有何違反法定程序作成    或取得之情形,且經本院依刑事訴訟法第164條、第165條    踐行物證、書證之調查程序,自得採為證據。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由: (一)上開犯罪事實,業據被告於本院審理時坦承不諱(見113 年度訴緝字第111號卷第57頁至第61頁、第97頁至第105頁 ),核與證人於本院審理時之具結證述情節大致相符(見 111年度訴字第25號卷第157頁至第161頁),並有新北市○ ○○○○○○○○○○○○○○路○○○○○○○○○○號碼000-0000公路監理電子 閘門查詢資料結果、新北市政府警察局新莊分局光華派出 所110年4月20日職務報告、新北市政府警察局新莊分局光 華派出所110年4月30日職務報告、現場查獲及毒品照片、 微信對話紀錄擷圖、新北市政府警察局新莊分局搜索扣押 筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據證明書、勘查採證 同意書、新北市政府警察局新莊分局查獲涉嫌毒品危害防 制條例毒品初步檢驗報告書、內政部警政署刑事警察局11 0年5月14日刑鑑字第1100045943號鑑定書、新北市政府警 察局新莊分局扣押物品清單、扣案物照片(見110年度偵 字第16113號卷第45頁至第46頁、第89頁、第37頁、第101 頁、第49頁至第56頁、第29頁至第35頁、第41頁、第39頁 、第99頁至第100頁、第121頁至第125頁)在卷可參,又 被告遭查獲時所持有之用以與喬裝員警交易之毒品咖啡包 ,經送檢驗結果,檢出第三級毒品成分4-甲基甲基卡西酮 成分陽性反應,有內政部警政署刑事警察局110年5月14日 刑鑑字第1100045943號鑑定書在卷可稽(見110年度偵字 第16113號卷第99頁至第100頁),是認被告前開任意性之 自白,與事實相符,堪信為真實。 (二)按販賣毒品係違法行為,非可公然為之,且毒品可任意分 裝、增減份量、調整純度,其價格並隨時依交易雙方之關 係、資力、需求量、對行情之認知、來源是否充裕、查緝 是否嚴緊、購買者被查獲時供出來源之風險評估等因素而 變動,既無公定價格,亦無法一概而論;因而販賣之利得 ,除經坦承犯行,或帳冊價量均臻明確外,委難察得實情 。然衡以毒品價格昂貴且不易取得,其販賣行為涉及重罪 ,並為治安機關所嚴加查緝,若販賣毒品之人無利可圖, 應無冒著被查獲之風險而平白攜帶毒品往返送交他人、自 曝於險之理,故販賣毒品之人有從中賺取價差或量差而牟 利之意圖及事實,應屬合理認定(最高法院107年度台上 字第140號判決參照)。查被告所為之毒品交易,係由真 實姓名年籍不詳通訊軟體暱稱「『AMG菸酒行』《掌》24H」之 人先洽談販毒之事宜,再指派由被告前往交易,被告縱使 僅負責交付毒品及收取價金,亦係與「『AMG菸酒行』《掌》2 4H」有共同之犯意聯絡及行為分擔,故可認定被告主觀上 確有藉由販賣毒品交易營利之意圖無訛。 (三)又按犯罪之著手,係指行為人為實現犯意而開始實行犯罪 構成要件之行為而言。販賣毒品之行為人,意圖營利而對 不特定人或特定多數人行銷,進行宣傳、廣告,以招攬買 主之情形(例如在網路上或通訊軟體「LINE」群組,發布 銷售毒品之訊息以求售),或販賣者就買賣毒品之重要內 容向對方有所表示,或與特定買主間已談妥交易毒品之重 要內容,因銷售毒品之型態日新月異,尤以現今網際網路 發達,透過電子媒體或網路方式傳達販毒之訊息,使毒品 之散布更為迅速,依一般社會通念,其惡性已對於販賣毒 品罪所要保護整體國民身心健康之法益,形成直接危險, 自得認開始實行足以與販賣毒品罪構成要件之實現具有必 要關聯性之行為,已達著手販賣毒品之階段(最高法院11 2年度台上字第1397號判決參照)。查被告與「『AMG菸酒 行』《掌》24H」共同基於販賣毒品以營利之犯意,由「『AMG 菸酒行』《掌》24H」對外散布兜售毒品之廣告訊息,再由被 告將毒品攜至交易現場交付購毒者及收取購毒價金,顯已 著手實行販賣毒品罪之構成要件行為,惟本案實係員警實 施誘捕而佯為買家,以求人贓俱獲,無實際買受之真意, 事實上不能真正完成買賣,則被告本次販賣行為,僅能論 以販賣毒品未遂。 (四)綜上所述,本案事證明確,被告犯行均洵堪認定,應依法 論科。  三、論罪部分: (一)核被告所為,係犯毒品危害防制條例第4條第6項、第3項 之販賣第三級毒品未遂罪。被告販賣前持有第三級毒品之 低度行為,應為其販賣之高度行為所吸收,不另論罪。 (二)被告與真實姓名年籍不詳之通訊軟體微信「『AMG菸酒行』《 掌》24H」間,有犯意聯絡及行為分擔,為共同正犯。 四、刑之加重減輕事由: (一)被告已著手於本件販賣第三級毒品犯罪行為之實行而不遂 ,為未遂犯,爰依刑法第25條第2項規定,按既遂犯之刑 減輕之。 (二)按犯毒品危害防制條例第4條至第8條之罪於偵查及歷次審 判中均自白者,減輕其刑,毒品危害防制條例第17條第2 項定有明文。被告之辯護人雖為被告主張,其對於整起行 為過程均不否認,已對行為之客觀事實及過程有詳細之交 待,僅是對於其所為之犯行法律上評價等語,惟毒品危害 防制條例第17條第2項之減刑規定旨在鼓勵犯罪行為人自 白、悔過,並期訴訟經濟、節約司法資源而設。所稱「自 白」,係指對自己之犯罪事實全部或就犯罪構成要件為肯 定供述之意(最高法院114年度台上字第82號判決意旨參 照),本案被告於偵查時稱:伊跟「『AMG菸酒行』《掌》24H 」拿了15包咖啡包,伊以為是減肥藥,伊並沒有幫「『AMG 菸酒行』《掌》24H」賣咖啡包,只是幫她送貨等語,且於檢 察官訊問:「是否承認販賣毒品時?」稱:「不承認,因 為對方沒有給我錢。」,有偵訊筆錄在卷可參(見110年 度偵字第16113號卷第82頁、第133頁至第134頁),足認 被告不僅未坦承其所送交予喬裝員警之物為第三級毒品、 亦未就其所為之犯罪事實為肯定之供述,揆諸前開見解, 難認被告於偵查中有自白之情形,自無從援引毒品危害防 制條例第17條第2項減輕其刑。 (三)至被告雖供出毒品來源為「『AMG菸酒行』《掌》24H」,惟被 告當時並未提供對話紀錄亦無相關監視器可供佐證,有新 北市政府警察局新莊分局114年1月15日新北警莊刑字第11 34022973號函所附職務報告附卷可參(見113年度偵緝字 第111號卷第91頁至第93頁),自無從依毒品危害防制條 例第17條第1項規定減刑。 (四)按犯罪之情狀顯可憫恕,認科以最低刑度仍嫌過重者,得 酌量減輕其刑,刑法第59條定有明文。所謂「顯可憫恕」 ,係指被告之犯行有情輕法重之情,客觀上足以引起一般 人同情,處以法定最低刑度仍失之過苛,尚堪憫恕之情形 而言;而販賣第三級毒品罪之法定刑為7年以上有期徒刑 ,然同為販賣第三級毒品之人,其原因動機不一,犯罪情 節未必盡同,或有大盤毒梟者,亦有中、小盤之分,甚或 僅止於吸毒者同儕間為求互通有無之情形亦所在多有,其 因販賣行為所獲致之利益與造成危害社會程度自屬有異, 法律科處此類犯罪,所設之法定最低本刑不可謂不重。為 達懲儆被告,並可達防衛社會之目的者,自須依客觀之犯 行與主觀之惡性二者加以考量其情狀,是否有可憫恕之處 ,適用刑法第59條之規定酌量減輕其刑,期使個案裁判之 量刑符合比例原則。查被告所為之犯行,固有不該,惟其 販賣次數非多,販賣數量亦非甚鉅,且就其參與本案之情 節,係其受「『AMG菸酒行』《掌》24H」之指示前往交付毒品 予賣家,是就其犯罪動機、目的與前述犯罪情節以觀,被 告之惡性並未如藉販賣毒品獲取鉅額利益之中、大盤商為 重,且被告前亦無販賣毒品之前科,被告之犯行雖因未遂 而減刑後,本院認科以被告法定最低本刑,仍嫌過苛,難 謂符合罪刑相當性及比例原則,亦無從與真正長期、大量 販賣毒品之惡行區別,衡其犯罪情狀在客觀上顯非不可憫 恕,本案確有情輕法重之情,故依刑法第59條規定酌減被 告之刑,並遞減之。    五、爰以行為人之責任為基礎,審酌:(一)被告明知毒品戕害 人體身心健康至鉅,且販賣毒品為政府嚴厲查禁之行為,仍 貪圖不法利益,率爾與他人共同販賣毒品,戕害國民身心健 康,嚴重影響社會治安,惟念販賣數量非多、且僅止於未遂 ;(二)被告大學畢業、目前無業、家中經濟狀況勉持,( 見113年度他字第144號卷第7頁)之智識程度及經濟狀況; (三)被告犯後終能坦承犯行,犯後態度尚可等一切情狀, 量處如主文所示之刑,以示懲儆。 六、沒收部分: (一)扣案被告所有之廠牌iPhone金色、銀色、黑色手機共3台 ,被告供稱係其平時生活、玩遊戲、導航之用(見110年 度偵字第16113號卷第72頁至第73頁),復查無證據證明 係被告用以聯絡本案犯行之用,不予宣告沒收。 (二)按犯第4條至第9條、第12條、第13條或第14條第1項、第2 項之罪者,其供犯罪所用之物,不問屬於犯罪行為人與否 ,均沒收之,毒品危害防制條例第19條定有明文。查扣案 之廠牌Vivo紅色手機,被告供稱係「『AMG菸酒行』《掌》24H 」提供其聯繫「『AMG菸酒行』《掌》24H」本案販賣毒品事宜 所用之物,且係用Vivo手機與喬裝買家之員警聯繫(110 年度偵字第16113號卷第72頁至第73頁、第133頁至第134 頁),足認係被告為本案犯行所用之物,不問屬於被告與 否,應依上開規定宣告沒收。 (三)按毒品危害防制條例第18條第1項前段之規定,應予沒收 銷燬之毒品,以經查獲之第一、二級毒品為限。同條後段 規定:應予沒入銷燬之第三、四級毒品,專指查獲施用或 單純持有之第三、四級毒品;其因製造、運輸、販賣或意 圖販賣而持有者,即非該條項所指應予沒入銷燬之列。而 同條例第19條第1項所定:供犯罪所用之物,係指犯第4條 至第9條、第12條、第13條或第14條第1項、第2項之罪所 用之物,不包括毒品本身。但製造、運輸、販賣或意圖販 賣而持有第三、四級毒品究不失為違禁物,是以自應依刑 法第38條第1項規定諭知沒收,始為適法(最高法院96年 度台上字第6581號判決意旨參照)。扣案被告販賣之毒品 咖啡包4包及其持有之毒品咖啡包11包,共15包毒品咖啡 包,經鑑驗結果,毒品咖啡包確含有第三級毒品4-甲基甲 基卡西酮成分,有內政部警政署刑事警察局110年5月14日 刑鑑字第1100045943號鑑定書在卷可稽(見110年度偵字 第16113號卷第99頁至第100頁),揆諸上開說明意旨,除 鑑驗時滅失部分不再諭知沒收外,其餘部分應依刑法第38 條第1項之規定宣告沒收之。至盛裝上開毒品之包裝袋, 其內仍殘留微量毒品而難以完全析離,且無析離之實益及 必要,應與毒品視為一體,併予沒收之。    據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官呂象吾、檢察官蔡雅竹提起公訴,檢察官姚承志到 庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  28  日          刑事第九庭 審判長法 官 王鐵雄                   法 官 張琍威                   法 官 邱筠雅 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。                   書記官 邱韻柔 中  華  民  國  114  年  3   月  28  日 附錄本案所犯法條:毒品危害防制條例第4條 毒品危害防制條例第4條 製造、運輸、販賣第一級毒品者,處死刑或無期徒刑;處無期徒 刑者,得併科新臺幣3千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第二級毒品者,處無期徒刑或10年以上有期徒 刑,得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第三級毒品者,處7年以上有期徒刑,得併科 新臺幣1千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第四級毒品者,處5年以上12年以下有期徒刑 ,得併科新臺幣5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者,處1年以上7年 以下有期徒刑,得併科新臺幣1百50萬元以下罰金。 前五項之未遂犯罰之。

2025-03-28

TYDM-113-訴緝-111-20250328-1

審交易
臺灣士林地方法院

過失傷害

臺灣士林地方法院刑事判決 114年度審交易字第55號 公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 謝佳民 上列被告因過失傷害案件,經檢察官提起公訴(113年度調偵字 第1353號),本院判決如下:   主 文 本件公訴不受理。   理 由 一、按告訴乃論之罪,告訴人於第一審辯論終結前,得撤回其告 訴;告訴經撤回者,應諭知不受理之判決,並得不經言詞辯 論為之,刑事訴訟法第238條第1項、第303條第3款、第307 條分別定有明文。 二、公訴意旨:如附件。 三、經查:本件告訴人黃昱凱告訴被告謝佳民過失傷害案件,檢 察官認係涉犯刑法第284條前段之過失傷害罪,依同法第287 條前段之規定,須告訴乃論。茲據告訴人已具狀撤回告訴, 有刑事撤回告訴狀可稽,揆諸前開規定,爰不經言詞辯論, 逕為不受理判決之諭知。 據上論斷,應依刑事訴訟法第303條第3款、第307條,判決如主 文。 中  華  民  國  114  年  3   月  28  日        刑事第十庭   法 官 郭又禎 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。                書記官 卓采薇 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日 附件: 臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書                   113年度調偵字第1353號   被   告 謝佳民 男 50歲(民國00年0月00日生)             住新北市淡水區新市○路0段000號5             樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因過失傷害案件,業經偵查終結,認應提起公訴,茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、謝佳民於民國113年3月7日19時57分許,駕駛車牌號碼000-0 00號營業大客車,沿新北市淡水區沙崙路1段往沙崙隧道方 向行駛,行至該路段與新北市淡水區新民街1段交岔路口時 ,本應隨時注意車前狀況,而依當時情形,並無不能注意之 情事,竟疏未注意及此,且於行進中使用手機,追撞在同路 段同向前方停等紅綠燈,由黃昱凱騎乘車牌號碼000-000號 之普通重型機車,致黃昱凱人車倒地,並受有右膝蓋擦挫傷 5*5公分、右腳踝擦挫傷0.5公分*0.5公分、左手肘擦挫傷5* 2公分、右下背擦挫傷5*2公分、左手背擦挫傷3*3、0.5*0.5 、0.5*0.5公分、右手小拇指擦挫傷0.5*0.5公分等傷害。嗣 謝佳民於犯罪未發覺前,主動向到場處理之警員坦承為肇事 者而自首接受裁判,始悉上情。 二、案經黃昱凱訴由新北市政府警察局淡水分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實 編號 證據名稱 待證事實 1 被告謝佳民於偵查中之自白 被告坦承於上揭時、地,駕駛上開營業大客車,未注意車前狀況,追撞告訴人黃昱凱所騎乘上開機車之事實。 2 告訴人黃昱凱於警詢及偵查中之指訴 證明全部犯罪事實。 3 新北市政府警察局道路交通事故初步分析研判表1份、道路交通事故現場圖2份、道路交通事故調查報告表㈠、㈡各1份、道路交通事故談話紀錄表2份、現場及車損照片26張、行車紀錄器影像光碟1片、本署勘驗報告1份 證明被告於上揭時、地,駕駛上開營業大客車,未注意車前狀況,為本件交通事故肇事原因之事實。 4 淡水馬偕紀念醫院乙種診斷證明書1份 證明告訴人受有如犯罪事實欄所載傷害之事實。 二、核被告謝佳民所為,係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌 。又被告於肇事後,在未被有偵查犯罪職權之公務員發覺前 ,主動向前往處理車禍之新北市政府警察局淡水分局警員自首 坦承肇事,此有道路交通事故肇事人自首情形紀錄表1份在 卷可稽,請依刑法第62條前段之規定減輕其刑。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此  致 臺灣士林地方法院 中  華  民  國  113  年  11  月  29  日                檢 察 官 盧惠珍 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  12  月  12  日                書 記 官 歐順利 所犯法條: 中華民國刑法第284條 因過失傷害人者,處 1 年以下有期徒刑、拘役或 10 萬元以下 罰金;致重傷者,處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下 罰金。

2025-03-28

SLDM-114-審交易-55-20250328-1

彰小
彰化簡易庭

損害賠償

臺灣彰化地方法院彰化簡易庭小額民事判決 114年度彰小字第105號 原 告 華南產物保險股份有限公司 法定代理人 陳文智 訴訟代理人 黃昱凱 被 告 林淇唸 上列當事人間請求損害賠償事件,本院於民國114年3月11日言詞 辯論終結,判決如下:   主 文 原告之訴駁回。 訴訟費用新臺幣1,500元由原告負擔。   事實及理由 壹、程序方面:  一、因侵權行為涉訟者,得由行為地之法院管轄,民事訴訟法第 15條第1項定有明文。查本件侵權行為地為彰化縣鹿港鎮, 是本院有管轄權。 二、不變更訴訟標的,而補充或更正事實上或法律上之陳述者, 非為訴之變更或追加,民事訴訟法第256條定有明文。而此 規定依同法第436條之23、第436條第2項於小額訴訟程序亦 準用。原告提起本件訴訟時,於訴訟中以工資及零件金額為 誤載為由,更正工資為新臺幣(下同)27,711元、零件18,460 元,核其變更乃更正事實上之陳述,應予准許。 三、原告未於言詞辯論期日到場,核無民事訴訟法第386條各款 所列情形,爰依被告之聲請,由其一造辯論而為判決。 貳、實體部分:    一、原告未於言詞辯論期日到場,惟據其書狀主張:被告於民國 112年1月29日下午3時7分許,駕駛車牌號碼000-0000號普通 重型機車(下稱肇事車輛),行經彰化縣○○鎮○○路0段000巷00 號前,適與原告所承保、訴外人施碧玲駕駛其所有之車牌號 碼000-0000號自用小客車(下稱系爭車輛),致系爭車輛受損 。系爭車輛經送廠估修,需支出修復費用46,171元(含工資2 7,711元、零件18,460元),原告依保險契約給付保險金後, 依保險法第53條之規定取得代位權。爰依民法第184條第1項 前段、第191條之2、第196條及保險法第53條第1項等規定提 起本件訴訟等語。並聲明:被告應給付原告46,171元,及自 起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按週年利率5%計算之利 息。 二、被告答辯:我主張時效抗辯。聲明:原告之訴駁回。 三、本院之判斷:  ㈠因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任; 因侵權行為所生之損害賠償請求權,自請求權人知有損害及 賠償義務人時起,2年間不行使而消滅,自有侵權行為時起 ,逾10年者亦同;消滅時效,自請求權可行使時起算;時效 完成後,債務人得拒絕給付,民法第184條第1項前段、第19 7條第1項、第128條前段、第144條第1項分別定有明文。其 次,保險法第53條所定保險人之代位權,係權利之法定移轉 。因此,保險人取得代位權後,雖得以自己之名義,逕對第 三人行使代位權,然其本質,係承繼被保險人對於第三人之 損害賠償請求權而來,其請求權消滅時效,自應以被保險人 可行使請求權時起算。又保險法第53條第1項所定之保險人 代位權固屬法律規定之債權移轉,無待乎被保險人另為移轉 行為,惟其為「債之移轉」之性質究無不同,故保險人依該 條項規定代位行使被保險人對於第三人之損害賠償請求權時 ,該第三人即得適用民法第299條第1項規定,援引其於受通 知時所得對抗被保險人之事由,對抗保險人。    ㈡經查,系爭事故發生日期為112年1月29日,此有彰化縣警察 局道路交通事故當事人登記聯單、初步分析研判表、現場圖 在卷可稽(見本院卷第19頁至23頁),且系爭車輛車主施碧 玲於112年1月29日接受彰化縣警察局鹿港派出所製作道路交 通談話紀錄時,已知有損害及賠償義務人為被告,自該時即 得對被告行使損害賠償請求權,是施碧玲對被告之損害賠償 請求權應自112年1月29日起算,至114年1月29日即因不行使 而消滅,另原告係代位施碧玲向被告請求賠償,被告自得以 時效抗辯對抗原告,又原告係於114年2月3日始具狀提起本 件訴訟,此有民事起訴狀上之本院收文章戳在卷可憑(本院 卷第11頁),顯已逾2年之請求權時效期間,原告復未舉證證 明其有何其他中斷消滅時效之事由,則被告援引為時效抗辯 ,拒絕給付,自屬有據。 四、從而,原告依民法第184條第1項前段、第191條之2、第196 條及保險法第53條第1項等規定,請求被告給付原告46,171 元及自起訴狀繕本送達被告翌日起至清償日止,按週年利率 5%計算之利息,為無理由,應予駁回。 五、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據,核 與判決結果無影響,毋庸逐一論述。   六、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第78條。 中  華  民  國  114  年  3   月  28  日          臺灣彰化地方法院彰化簡易庭            法 官 范嘉紋  以上正本係照原本作成。                  對於本件判決如有不服,應於收受送達後20日內向本院提出上訴 書狀,上訴於本院合議庭,並按他造當事人之人數附具繕本。 當事人之上訴,非以判決違背法令為理由不得為之,上訴狀應記 載上訴理由,表明下列各款事項: ㈠原判決所違背之法令及其具體內容。 ㈡依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實。 如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  3   月  28  日            書記官 趙世明

2025-03-28

CHEV-114-彰小-105-20250328-1

上訴
臺灣高等法院臺南分院

毒品危害防制條例

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 113年度上訴字第2087號 上 訴 人 即 被 告 陳開明 選任辯護人 黃昱凱律師 王聖傑律師 上列上訴人因毒品危害防制條例案件,不服臺灣嘉義地方法院11 2年度訴字第488號中華民國113年8月6日第一審判決(起訴案號 :臺灣嘉義地方檢察署112年度偵字第9215號),提起上訴,本 院判決如下:   主 文 上訴駁回。   事 實 一、陳開明知悉海洛因、甲基安非他命分別係毒品危害防制條例 所列管之第一、二級毒品,依法不得持有、販賣。然其仍為 求販賣及供己施用,而於民國112年7月12日晚間某時,在嘉 義縣○○鄉某處,向暱稱「黑狗」之人,以新臺幣(下同)○ 萬元購入海洛因1大包,以○萬元購入甲基安非他命1大包, 而持有之。其除從中取出少量海洛因、甲基安非他命供己施 用外,另利用電子磅秤秤重將上開毒品分裝後隨身攜帶,意 圖以1包海洛因(毛重約0.6公克)0000元、1包甲基安非他 命(毛重約3.5公克)0000元之價格,伺機對外販售給不特 定人以牟利。嗣經警於112年7月14日16時20分許,在施金蕊 位於嘉義縣○○鄉○○村○○○00號之住處,持臺灣嘉義地方法院 核發之搜索票執行搜索,查獲在場之陳開明持有如附表一所 示之物,並扣押之。 二、案經嘉義縣警察局朴子分局報請臺灣嘉義地方檢察署檢察官 偵查起訴。   理 由 壹、證據能力部分: 一、被告陳開明於原審時辯稱:製作警詢筆錄之前,警察跟我說 扣到的毒品數量很大,到地檢署絕對無法交保,如果承認意 圖販賣而持有才能交保。警詢、偵訊中之自白不是我自己要 講的,是警察跟我說這樣講才能交保,我想要交保才這樣說   等語(見原審卷第51頁)。辯護人則以:被告警詢自白係受 詐欺後所為之陳述,不具任意性等語,為被告辯護。 二、按被告之自白,非出於強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問 、違法羈押或其他不正之方法,且與事實相符者,得為證據 ,刑事訴訟法第156條第1項定有明文。為確保此意旨之具體 實現,另於同條第3項前段規定:被告陳述其自白係出於不 正之方法者,應先於其他事證而為調查。然非謂被告可以無 所顧忌、任意爭辯。易言之,受訊問之被告究竟出於何種原 因坦承犯行,不一而足,或係遭訊問者以不正方式對待始承 認,或未遭不正方式對待,而係考量是否能獲輕判或免遭羈 押,或出於自責悔悟者,或有蓄意頂替或別有企圖,此為受 訊問者主觀考慮是否認罪所參酌之因素,此種內在想法難顯 露於外而為旁人所知悉。因之,只要訊問者於訊問之際,能 恪遵法律規定,嚴守程序正義,客觀上無任何逼迫或其他不 正方法,縱使被告基於某種因素而坦承犯行,要不能因此即 認被告自白欠缺任意性。被告之自白茍係出於任意性,並與 事實相符者,依刑事訴訟法第156條第1項規定,即得為證據 (最高法院108年度台上字第670號刑事判決意旨參照)。 三、經查:   (一)原審勘驗警方執行搜索過程之影音畫面,警方在施金蕊住 處閣樓搜索發現附表一編號1至3所示之毒品(均裝在茶葉 罐內)及電子磅秤後,旋即詢問在場之施金蕊及被告,該 等物品為何人所有,並對其等表示:「誰要賣,還是,簡 單跟你說,給你用意圖,一定是要賣,自己吃絕對不可能 ,檢仔也不相信」等語。而被告與施金蕊直到離開閣樓時 ,仍均否認係該等毒品之所有人等情,有原審勘驗筆錄可 佐(見原審卷第122、125-127頁)。由此可知,警方於查 獲附表一編號1、2所示淨重合計超過60公克之第一、二級 毒品時,立即依其偵查經驗,對被告及施金蕊表明:扣案 毒品數量甚多,已足認持有毒品之人有意圖販賣之嫌,難 認單純僅供己施用,故欲以意圖販賣而持有移送檢察官偵 辦,且檢察官亦不可能採信單純施用之說詞。另參諸證人 施金蕊於審理中證稱:警察要被告承認意圖販賣,當時被 告說買來自己要用,所長說不可能,自己要用怎麼可能買 這麼多,你這說詞等一下到地檢一定不可能讓你交保,我 只有聽到所長說要辦意圖販賣等語(見原審卷第165、176 頁)。堪認警方確有以扣案毒品數量多,已有意圖販賣毒 品之高度嫌疑,若否認犯罪將難有具保之機會等語,勸說 被告坦承意圖販賣而持有扣案之毒品。然而,警方以上所 為,係依據當時查獲之毒品數量、型態,按其過往偵查經 驗,告知被告警方依目前所掌握事證可能偵辦之方向,以 及檢察官可能之偵查作為,藉此勸說被告供出實情,實難 認有警方有藉此誘騙被告認罪之故意。且警方所為亦非以 不實資訊誆騙被告,自非屬詐欺被告之行為。縱使被告參 考警方之說法後,為求具保或輕判,而選擇坦承犯行,亦 不能因此即認被告自白欠缺任意性。  (二)原審勘驗被告警詢、偵訊過程之影音畫面,並製作勘驗筆 錄(見原審卷第99、103-119頁),從中可見: (1)被告於警詢中,全程均上手銬,但警員詢問之語氣平和、 態度理性,被告能依警員詢問之內容自行回答,其神情尚 屬自然,並無異狀。且被告於警詢時,針對其預計如何販 賣毒品供述明確(詳如附表二所示),對於販賣毒品之每 包數量、售價等細節詳為陳述,甚至於警員將被告所述之 甲基安非他命售價「0000」誤聽為「1500」時,積極糾正 警員之誤。此外,經警詢問不同包裝型態之毒品用途時, 被告亦是分別稱大包的「還沒」(應係指還沒分裝),其 他非0.6公克包裝的是「自己施用」。由此顯見警方並未以 不正方法取得被告供述,且被告係基於其所知之事實而為 陳述,並非憑空虛捏,否則被告實無必要指明細節,並於 警員誤聽時,積極予以更正。 (2)於偵訊過程中,檢察官訊問語氣、態度均屬平和,被告亦 能依旨回答,神情語氣均屬自然。被告自陳其警詢供述均 是據實陳述(見原審卷第113頁),且就其欲販賣第一、二 級毒品之每包重量、價格之說法(見原審院卷第114頁), 亦核與其警詢所述大致相符。 (三)證人施金蕊證稱:我沒有很注意被告作筆錄的過程,但是 都知道,我不會探頭去看別人的筆錄,只是有聽到。警方 有要被告承認意圖販賣,我沒有聽到所長指導被告說毒品 要怎麼賣或賣多少錢等語(見原審卷第170、176頁)。 (四)據證人施金蕊前揭所證,再輔以上開警詢過程之勘驗結果 ,足證警方雖有勸說被告認罪,但未曾指示被告應如何應 訊,警詢筆錄均係依被告所述當場進行記錄,期間亦未使 用其他不正方法取供。是以,被告於警詢中之陳述,顯係 經充分評估當時實際現況後,基於自由意志所為,尚無因 外在不當因素而說謊之情形。被告及辯護人事後以前詞否 認被告警詢中供述之任意性,自不可採。 四、被告及辯護人另辯稱:被告係因恐遭警方偵辦販賣毒品重罪 ,始坦承意圖販賣而持有毒品等語。惟查,警方於查獲附表 一編號1至3所示之毒品及磅秤後,即向被告及施金蕊表明欲 以意圖販賣而持有毒品偵辦乙節,業經認定如前。而證人施 金蕊於原審亦證稱:被告只承認持有,買回來是要自己吃的 ,所長就說不可能,怎麼可能自己吃買那麼多,所長叫被告 承認意圖販賣,這樣罪會比較輕,等一下才可以交保。(問 :所長有無說如果不承認,要用什麼罪移送你?)就是販賣 吧。(問:妳是有聽到、還是妳的推測?)沒有,我只有聽 到所長說要辦意圖販賣等語(本院卷第165頁)。堪認警方 於查獲之初,即表明欲以意圖販賣而持有毒品偵辦,嗣後亦 未曾表示如不認罪,將繩之以更重之販賣毒品罪。被告及辯 護人上開所辯,亦難採信。 五、綜上,被告在警詢中之自白,既非經由不正之方法而取得, 且被告自白意圖販賣而持有第一、二級毒品之情節,核與其 隨身攜帶扣案之磅秤、毒品及毒品所呈現之狀態,得以相互 印證(詳後述),依前揭規定,自得作為本案之證據。 六、另本判決以下所引用被告以外之人於審判外之陳述,檢察官 、被告於原審時對於該等證據能力均不爭執,迄本院言詞辯 論終結前亦未聲明異議,本院審酌上開證據資料作成時之情 況,尚無違法不當及證明力明顯過低之情形,而認以之作為 證據應屬適當,依刑事訴訟法第159條之5規定,均有證據能 力。另本判決以下所引用非供述證據,經查無證據證明係公 務員違背法定程序所取得,依刑事訴訟法第158條之4規定反 面解釋,亦具有證據能力。 貳、實體部分: 一、訊據被告陳開明固坦承持有附表一編號1、2所示之第一、二 級毒品,惟否認有何意圖販賣而持有第一、二級毒品犯行, 辯稱:扣案毒品均是要供己施用,因擔心自己吃過量才先分 裝云云。 二、查:上開被告犯罪事實,業據被告於警詢、偵訊中均自白在 卷(見警卷第2-3頁、偵卷第43-45頁),核與證人施金蕊於 審理中證稱:扣案如附表一編號1、2所示之毒品均係由被告 帶到施金蕊住處等情相符(見原審卷第168、169頁),並有 原審勘驗筆錄(見原審卷第101、121-128頁)、嘉義縣警察 局朴子分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表(見警卷第24-2 8頁)、法務部調查局濫用藥物實驗室112年11月17日調科壹 字第11223923960號鑑定書(見偵卷第93-94頁)、高雄市立 凱旋醫院112年9月5日高市凱醫驗字第80107號濫用藥物成品 檢驗鑑定書各1份(見偵卷第73-75頁)、搜索現場照片7張 (見警卷第33-36頁)、扣案物品照片22張(見警卷第36-47 頁),以及扣案如附表一編號1至4所示之物可資佐證。足認 被告上開自白核與客觀事證相符。是被告意圖販賣而持有第 一、二級毒品之犯行,足堪認定。 三、被告固以前揭之詞置辯。惟查: (一)據前述法務部調查局濫用藥物實驗室鑑定書及扣案物品照 片,可見扣案之第一級毒品海洛因共計21包,經警依序編 號為11號至31號,其中(甲)編號11呈粉塊狀,毛重(即 警方扣案時秤得之含袋重量,下同)為37.3公克,經檢驗 純度為75.30%、純質淨重26. 98公克;(乙)編號12至14 為粉末狀,毛重各為3.6公克、1.5公克、0.9公克,經檢 驗純度為47.40%,純質淨重合計2.22公克;(丙)編號15 至31為碎塊狀,毛重各為0.6公克,經檢驗純度為76.09% ,純質淨重合計5.11公克。足認扣案之海洛因21包依其外 觀型態、純度,大致可歸為前述(甲)、(乙)、(丙) 3類。 (二)被告於原審供稱:我買入的毒品是2包夾鏈袋,海洛因跟 甲基安非他命各1包,均未分裝成小袋。海洛因有的結塊 ,有的是粉狀摻雜,甲基安非他命有大塊、小塊,有的是 結晶體。買回後,我按我每天會用的量裝到夾鏈袋,海洛 因含袋是0.6公克,甲基安非他命每袋是3.5公克。我就分 裝一小部分要施用的,原本的袋子另外還有很多海洛因( 見原審卷第100頁)。(問:為何同一批購入的海洛因, 有的是塊狀,有的是粉狀且純度也不一樣?)買來是一塊 ,短期要吃的我就先敲碎,純度不一樣是因為我有自己加 葡萄糖進去(見原審卷第57頁)等語。另被告於警詢時, 警員詢問每包0.6公克裝的海洛因(即前述丙類)如何販 賣,被告表示售價為0000元;警員進而詢問「這個大包是 怎樣」(即前述單包重量最重之甲類),被告則表示「還 沒」;警員接續詢問「這個呢」(當指前述乙類),被告 回稱「這個自己在用」(見附表二)。據上,堪認被告原 本買入之海洛因為1大包,嗣經被告從中取出部分碾碎、 分裝,並自行將部分海洛因添加葡萄糖稀釋其純度,以致 被告經查扣之海洛因純度、型態有所差異。其中甲類海洛 因於查獲時,仍是一大塊,單包重量最重,遠高於其他已 分裝各包海洛因,純度仍高達75.3%,堪認甲類即編號11 之海洛因係被告原始購入之該包海洛因,直到被告經警查 獲時,仍未經分裝、敲碎或稀釋。而乙類海洛因之純度僅 47.4%,可見乙類即編號12至14所示之海洛因,均係經被 告磨為粉狀,並加入葡萄糖而稀釋之,已處於可供直接施 用之狀態。又丙類即編號15至31之海洛因包數多達17包, 均呈塊狀,而純度為76.09%與甲類未經稀釋之海洛因相近 ,顯見編號15至31之海洛因僅係經被告以每包0.6公克等 量分裝,然均未經研磨及稀釋,尚無法供直接施用。前述 海洛因之樣態,恰核與被告於警詢中供稱:0.6公克(即 編號15至31)係供販賣之用,大包的(即編號11)是尚未 分裝,其餘的(即編號12至14)則是供己施用等情,完全 印證相符。是被告為供己施用者係扣案編號12至14業經以 葡萄糖稀釋之海洛因,而扣案編號15至31之海洛因係被告 為供販賣而將之等分為每包0.6公克等情,自堪認定。 (三)被告於偵查中供稱:我當時拿安非他命1大包○萬,打算1 小包3.5公克以0000元販賣,我自己在家裡分裝(見偵卷 第44頁),參以扣案甲基安非他命,除其中2包驗前毛重 為0.812公克、1.113公克以外,其餘5包毛重均約3.217公 克至3.516公克間,有高雄市立凱旋醫院濫用藥物成品檢 驗鑑定書可按(見偵卷第73-75頁),彼此間重量、純度 均相去不遠,核與其所供稱以1大包購入後稀釋分裝以伺 機販賣等情相符。是被告於警偵訊時之自白,核與客觀證 據相符,堪予採信。     (四)再者,若被告持有毒品僅係單純供己施用,其大可攜帶短 期內所需施用之數量即可,實無隨身攜帶大量甲基安非他 命,及未經稀釋之海洛因,徒增遭人覬覦或經警查緝之風 險。此外,被告購入大量毒品並加以分裝後,其短期內如 無交易或分裝毒品之需求,其理應不需隨身攜帶電子磅秤 。然而,被告除隨身持有大量毒品外,更隨身攜帶電子磅 秤供秤量,此亦可證被告確有伺機販賣毒品之意圖。從而 ,被告辯稱僅是單純施用云云,尚非可採。 四、綜上所述,可知被告所辯僅係其卸責之詞,不足採信。被告 意圖販賣而持有第一、二級毒品之犯行,事證明確,堪以認 定,應予依法論科。  五、論罪: (一)核被告所為,係犯毒品危害防制條例第5條第1項、第2項 意圖販賣而持有第一級毒品、第二級毒品罪。被告持有第 一級毒品純質淨重10克以上、持有第二級毒品之行為,為 其意圖販賣而持有第一級毒品、第二級毒品之高度行為所 吸收,均不另論罪。 (二)被告意圖販賣而同時持有上開2種毒品,係以一行為觸犯 數罪名,為想像競合犯,應依刑法第55條規定,從一重論 以意圖販賣而持有第一級毒品罪。 (三)按刑法第59條規定犯罪之情狀可憫恕者,得酌量減輕其刑 ,其所謂「犯罪之情狀」,與同法第57條規定科刑時應審 酌之一切情狀,並非有截然不同之領域,於裁判上酌減其 刑時,應就犯罪一切情狀(包括第57條所列舉之10款事項 ),予以全盤考量,審酌其犯罪有無可憫恕之事由(即有 無特殊之原因與環境,在客觀上足以引起一般同情,以及 宣告法定低度刑,是否猶嫌過重等等),以為判斷。且販 賣毒品案件中,同為販賣毒品之人,其原因動機不一,犯 罪情節未必盡同,或有大盤毒梟者,亦有中、小盤之分, 甚或僅止於吸毒者同儕間為求互通有無之有償轉讓者亦有 之,其販賣行為所造成危害社會之程度自屬有異,於此情 形,倘依其情狀處以適當徒刑,即足以懲儆,並可達防衛 社會之目的者,自非不可依客觀之犯行與主觀之惡性二者 加以考量其情狀,是否有可憫恕之處,適用刑法第59條之 規定酌量減輕其刑,期使個案裁判之量刑,能斟酌至當, 符合比例原則。經查,被告意圖販賣而持有本案毒品,固 屬可議,惟被告自身本有施用第一、二級毒品之需求,其 為降低取得毒品之成本,遂一次購入較大量之毒品,兼供 販賣之用。其意圖販賣而持有之毒品數量尚非甚鉅,且由 其所分裝之單包毒品重量及售價觀之,與單次大量出售毒 品謀取暴利之大盤、中盤毒販之情節尚屬有別,惡性亦有 所差異。此外,被告雖於審理中否認犯行,然其於警、偵 中均曾自白認罪,並就意圖販賣毒品之細節供述詳盡。依 其全部犯罪情節觀之,尚未達罪無可赦之嚴重程度。惟意 圖販賣而持有第一級毒品之最輕本刑為10年以上有期徒刑 ,被告本案所為犯罪情節,倘科以法定最低刑度,仍嫌情 輕法重,難謂符合罪刑相當性及比例原則,是其本案犯行 之犯罪情狀在客觀上足以引起一般人之同情,情節尚堪憫 恕,爰依刑法第59條規定酌減其刑。 (四)被告於審理中否認本案犯行,且僅供出本案毒品來源之綽 號為「黑狗」,並未供出其他足供據以追查毒品上手之資 訊,有其警詢、偵訊筆錄可參。故被告本案犯行自無從依 毒品危害防制條例第17條第1項、第2項規定減輕或免除其 刑,併予敘明。 參、駁回上訴之理由: 一、原審以被告犯罪,事證明確,因而適用上開法條論罪科刑, 並審酌被告前有販賣第一級毒品之犯罪科刑紀錄,並入監執 行刑罰完畢,此有臺灣高等法院被告前案紀錄表可參。其明 知國家向來嚴厲查緝毒品,交易毒品高法定刑之重罪,卻未 從前案中記取教訓,為求牟利而購入海洛因、甲基安非他命 ,意圖伺機販賣給他人牟利,所為助長毒品之流通、氾濫, 實應非難。再考量被告於偵查中原坦白認罪,然於審理中矢 口否認犯行之犯後態度。暨衡酌被告意圖販賣而持有毒品之 毒品種類、數量、犯罪手段態樣,及其於審理中自陳之教育 程度、職業、家庭、經濟、生活狀況(見原審卷第222頁) 等一切情狀,量處有期徒刑7年。復認扣案如附表一編號1、 2所示之物,分別檢出含有第一級毒品海洛因、第二級毒品 甲基安非他命,有前述毒品鑑定書為憑。依毒品危害防制條 例第18條第1項前段規定,均應宣告沒收銷燬。扣案如附表 一編號3、4所示之物,均係被告所有,用以分裝毒品欲供販 賣所用之工具等情,業據被告於偵訊時供明在卷(見偵卷第 44頁),應依毒品危害防制條例第19條第1項規定,宣告沒 收。本院核其認事用法,均無不當,量刑亦稱妥適,應予維 持。 二、被告上訴除仍以前詞置辯外,另以本案除被告之自白外無其 他積極證據認定被告具有販賣之意圖,被告持有之海洛因、 安非他命之數量雖非少,但不應單純以毒品之數量來認定被 告是否有販賣之意圖。又被告於原審中也說明其為方便施用 而將海洛因分裝為0.6公克,被告另含有葡萄糖分裝部分係 短期欲施用的,並非如原審所認含有葡萄糖的部分係自己施 用,其餘分裝0.6公克部分係欲販賣的,安非他命分裝部分 亦係自己欲施用的。原告雖有攜帶電子磅秤,然該電子磅秤 係用於分次施用測量重量,被告雖有分裝,但分裝後仍須分 次施用,而非伺機販賣毒品所用等語。指摘原判決不當。 三、按關於證據的取捨、證明力的判斷與事實的認定,俱屬事實 審法院自由裁量判斷之職權,此項職權行使,倘不違背客觀 存在之經驗法則或論理法則,即無違法可言,觀諸刑事訴訟 法第155條第1項規定甚明。且法院認定事實,並不悉以直接 證據為必要,其綜合各項調查所得的直接、間接證據,本於 合理的推論而為判斷,要非法所不許。亦即,祇要各證據資 料相互間,就待證事實之存否,能彼此印證、互為補強,並 輔以經驗法則及論理法則之推論,而本於確信自由判斷其證 明力,自屬適法。 四、經查,被告意圖販賣及供己施用,而購入附表一所示之第一 、二級毒品,除據其於警、偵訊時之自白外,本案扣案之毒 品亦核與被告於警詢中所供稱何者係供販賣之用,何者是供 己施用等情相符;再輔以被告隨身攜帶大量且未經稀釋之海 洛因,並隨身攜帶電子磅秤等情,經相互印證,互為補強, 綜合判斷,確足以認定被告主觀上確有伺機販賣毒品之意圖 ,前揭理由已說明甚詳,核與經驗法則及論理法則相符。 五、綜上,可知本案被告上訴以前詞否認有意圖販賣毒品之犯意 ,實與卷內證據及常理不符,僅係其卸責之詞,不足為憑, 為無理由,自應予以駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官陳郁雯提起公訴,檢察官吳宇軒於本院到庭執行職 務。 中  華  民  國  114  年  3   月  27  日          刑事第六庭  審判長法 官 吳錦佳                     法 官 蕭于哲                    法 官 吳勇輝 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未 敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 王杏月 中  華  民  國  114  年  3   月  27  日 附錄本案論罪科刑法條: 毒品危害防制條例第5條 意圖販賣而持有第一級毒品者,處無期徒刑或10年以上有期徒刑 ,得併科新臺幣7百萬元以下罰金。 意圖販賣而持有第二級毒品者,處5年以上有期徒刑,得併科新 臺幣5百萬元以下罰金。 意圖販賣而持有第三級毒品者,處3年以上10年以下有期徒刑, 得併科新臺幣3百萬元以下罰金。 意圖販賣而持有第四級毒品或專供製造、施用毒品之器具者,處 1年以上7年以下有期徒刑,得併科新臺幣1百萬元以下罰金。 附表一 編號 扣案物名稱 數量 檢驗結果 1 海洛因 21包 經檢出第一級毒品海洛因(驗前總淨重47.22公克,總純質淨重34.31公克) 2 甲基安非他命 7包 經檢出第二級毒品甲基安非他命(驗前總淨重17.35公克,總純質淨重17.203公克) 3 電子磅秤 1臺 無 4 分裝袋 30個 5 毒品咖啡包 1包 經檢出第三級毒品4-甲基甲基卡西酮(驗前淨重2.509公克,總純質淨重2.075公克) 附表二 原審勘驗筆錄節錄內容 出處 警員:警方於現場查扣第一級毒品海洛因1包、第二級毒品安非他命21包、毒品咖啡包1包、電子磅秤1臺及分裝袋30個作何用途 被告:算是要來作對,想要,想要賣 警員:想要分裝後拿來販賣 警員:拿來販賣 被告:(點頭) 警員:你如何販賣,有無買主 被告:都還沒開始 警員:你這空盒要怎麼賣,這0.6的怎麼賣 被告:0000 警員:這個0000 警員:這個大包是怎麼樣 被告:那個還沒 警員:還沒 警員:這個呢 被告:這個自己在用 警員:硬的3.5,這好幾包3.5的你怎麼賣 被告:1包0000 警員:1包1500 被告:0000 警員:0000(手比出5根手指頭) 被告:(點頭) 原審卷第107頁

2025-03-27

TNHM-113-上訴-2087-20250327-1

金訴
臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第912號 第2183號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 郭郁秀 選任辯護人 黃昱凱律師 王聖傑律師 上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(113年度調偵字第24 3、268、302、317、387、436)及追加起訴(113年度營偵字第194 9、2617號)暨移送併辦(113年度營偵字第1949號),被告於審判 中就被訴事實均為有罪之陳述,經告知簡式審判程序之旨,並聽 取當事人、辯護人之意見後,本院裁定進行簡式審判程序,合併 審理並判決如下:   主 文 郭郁秀犯如附表三所示之拾肆罪,各處如附表三主文欄所示之刑 。應執行有期徒刑壹年陸月。緩刑貳年。   事 實 一、郭郁秀(通訊軟體LINE暱稱「啊秀」)於民國112年5月20日透 過社群軟體Instagram(下稱IG)與真實姓名年籍均不詳、IG 暱稱「傑」之人聯繫後,得知提供其金融帳戶並代為購買虛 擬貨幣轉入指定之電子錢包或代為提領款項交予他人,即可 賺取佣金,依其智識及一般社會生活之通常經驗,預見以自 己之金融帳戶替他人收受來路不明之款項,可能涉及財產犯 罪,其再代為購買虛擬貨幣轉出或提領款項交予他人,將掩 飾、隱匿財產犯罪所得之實際流向,製造金流斷點,猶不違 背其本意而答應為之。「傑」乃將其轉介予真實姓名年籍均 不詳、LINE暱稱「凱凱」之人,由「凱凱」於同年月30日, 透過LINE向郭郁秀索取其名下國泰世華商業銀行帳號000000 000000號帳戶(下稱國泰帳戶)、新光商業銀行帳號00000000 0000號帳戶(下稱新光帳戶)、樂天國際商業銀行帳號000000 00000000號帳戶(下稱樂天帳戶)之帳號,作為收受匯款之用 ,並指示郭郁秀註冊MAX虛擬貨幣交易所帳戶(下稱MAX帳戶) ,綁定遠東國際商業銀行帳號0000000000000000號數位帳戶 (下稱遠東帳戶),作為MAX虛擬通貨交易之入金帳戶後,再 與郭郁秀及真實姓名年籍均不詳、LINE暱稱「阿奉」之人共 組名為「0522郁秀」之LINE群組。郭郁秀與「傑」、「凱凱 」、「阿奉」及其等所屬詐欺集團成員,即共同意圖為自己 不法所有,基於詐欺取財及掩飾隱匿詐欺所得去向之洗錢犯 意聯絡,先由不詳詐欺集團成員以如附表一所示詐欺方式, 詐欺如附表一所示蘇珉萱、郭雅慈、蔡依宸、梁嘉芬、陳宣 瑋、李政祥、吳月姿、魏嘉汶、盛玉秀、吳冠瑋、許芳凰、 張永謙、吳宜珊、陳思微等14人(下稱蘇珉萱等14人),致其 等均陷於錯誤,分別匯款至如附表一所示第一層帳戶即國泰 帳戶後,郭郁秀再依上開群組內「阿奉」、「凱凱」之指示 ,為如附表一所示轉匯至第二、三層帳戶,或購買虛擬貨幣 泰達幣(USDT)轉入指定之電子錢包,或提領款項後轉交其他 成員等洗錢行為,藉此製造金流斷點,以掩飾、隱匿詐欺蘇 珉萱等14人所得款項之去向及所在,足以妨礙國家偵查機關 對於詐欺犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。嗣因 蘇珉萱等14人發覺有異,報警處理,始循線查悉上情。 二、案經蘇珉萱、梁嘉芬、陳宣瑋、李政祥、吳月姿、魏嘉汶、 盛玉秀訴由臺南市政府警察局學甲分局、郭雅慈訴由宜蘭縣 政府警察局羅東分局、吳冠瑋訴由臺北市政府警察局中山分 局、蔡依宸訴由新北市政府警察局三重分局,均報告臺灣臺 南地方檢察署檢察官偵查起訴;張永謙、吳宜珊訴由臺南市 政府警察局學甲分局、陳思微訴由新竹市警察局第一分局, 均報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查後追加起訴;郭雅慈 訴由臺南市政府警察局學甲分局報告臺灣臺南地方檢察署檢 察官偵查後移送併辦。   理 由 一、本案被告郭郁秀所犯係為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年 以上有期徒刑以外之罪,其於審判程序中就起訴及追加起訴 事實均為有罪之陳述,經本院告知簡式審判程序之旨,並聽 取當事人及辯護人意見後,裁定進行簡式審判程序合併審理 ,是本案之證據調查,依刑事訴訟法第273條之2規定,不受 同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1 及第164條至第170條規定之限制。 二、上揭事實,業據被告於警偵訊供述在卷(見警A卷第3至9頁; 警E卷第5至11、13至15頁;警F卷第3至9頁;併一警卷第3至 10頁;偵C卷第51至53頁;偵E卷第45至48頁),並就追加起 訴(即附表一編號11至14所示被害人、告訴人遭詐騙及洗錢) 部分於偵查中坦承不諱(見併一偵卷第47至48頁),暨於本院 審理時就全部犯行均認罪(見本院卷一第73、92、204、269 、284頁),核與附表一所示告訴人、被害人於警詢之指訴( 述)情節相符(見警A卷第11至13頁;警B卷第1至5頁;偵C卷 第9至10頁;偵D卷第9至14頁;警E卷第17至21、23、25至27 、29至34、35至41、43至45、47至48頁;警F卷第11至13、1 5至18頁;追警一卷第17至19、21至24、25至26、33至39、4 1至44頁),並有國泰帳戶基本資料及交易明細(見警E卷第51 至62頁)、新光帳戶交易明細(見警E卷第63至64頁)、樂天帳 戶基本資料及交易明細(見本院卷一第147至151頁)、全家便 利商店安德富門市及統一便利商店學成門市監視器畫面擷圖 (見警E卷第121至129頁)、被告提出之IG、LINE對話紀錄擷 圖及「傑」、「凱凱」個人頁面擷圖(見偵E卷第63至119頁) 、樂天帳戶匯款明細(見警E卷第67至71頁)、告訴人蘇珉萱 提供之LINE對話紀錄擷圖、匯款帳戶之基本資料及交易明細 (見警A卷第65至67、79至83、87至92頁)、告訴人郭雅慈提 供之LINE對話紀錄擷圖、網路銀交易畫面擷圖(警B卷第13至 27、24至25頁)、告訴人吳冠瑋提供之LINE對話紀錄擷圖(見 偵C卷第23至29頁)、告訴人蔡依宸提供之付款條碼翻拍照片 7張(見偵D卷第21至27頁)、告訴人梁嘉芬提供之對話紀錄擷 圖、匯款帳戶存摺封面及內頁影本、交易明細表、自動櫃員 機交易明細(警E卷第139、141、147至151、159至203頁)、 告訴人陳宣瑋提供之LINE對話紀錄擷圖、虛擬貨幣買賣合約 網路銀行交易畫面擷圖(見警E卷第221至225、227至231頁) 、告訴人李政祥提供之LINE對話紀錄擷圖、借款約定書、委 任託管協議書、超商代碼繳費收據(見警E卷第243至253頁) 、告訴人吳月姿提供之LINE對話紀錄擷圖、投資合作協議書 、網路銀行匯款紀錄擷圖(見警E卷第267、269、271至273頁 )、告訴人魏嘉汶提供之LINE對話紀錄擷圖、匯款帳戶存摺 封面及內頁明細、網路銀行交易畫面擷圖、委任託管協議、 借款約定書(見警E卷第303至307、308至318、319至321頁) 、告訴人盛玉秀提供之網路銀行交易畫面擷圖、投資合作契 約(見警F卷第39、41頁)、被害人許芳凰提供之對話紀錄擷 圖、匯款紀錄(見追警一卷第107至109、110至119頁)、告訴 人張永謙提供之對話紀錄擷圖、匯款紀錄(見追警一卷第121 、123至141頁)、告訴人吳宜珊提供之對話紀錄擷圖、匯款 紀錄(追警一卷第145、146至160頁)、告訴人陳思微提供之 對話紀錄擷圖、匯款紀錄(見追警一卷第164、165頁)附卷可 稽,足認被告上開任意性自白與事實相符,堪信為真實。綜 上,本案事證明確,被告前揭犯行均堪認定,俱應依法論科 。 三、論罪 (一)關於加重詐欺取財部分  1.按共同正犯間就犯意聯絡範圍內,各自分擔犯罪行為之一部 ,相互利用他人行為以達犯罪目的,原不必每一階段均參與 ,祇須分擔犯罪行為之一部,即應對於其他共同正犯所實施 行為之全部結果共同負責(最高法院101年度台上字第3053號 、108年度台上字第403號判決意旨參照)。復按共同正犯之 意思聯絡,不以彼此間犯罪故意之態樣相同為必要,刑法第 13條第1項、第2項雖分別規定行為人對於構成犯罪之事實, 明知並有意使其發生者,為故意;行為人對於構成犯罪之事 實,預見其發生而其發生不違背其本意者,以故意論。前者 為直接故意,後者為間接故意,惟不論「明知」或「預見」 ,僅認識程度之差別,間接故意應具備構成犯罪事實之認識 ,與直接故意並無不同。除犯罪構成事實以「明知」為要件 ,行為人須具有直接故意外,共同正犯對於構成犯罪事實既 已「明知」或「預見」,其認識完全無缺,進而基此共同之 認識「使其發生」或「容認其發生(不違背其本意)」,彼此 間在意思上自得合而為一,形成犯罪意思之聯絡。故行為人 分別基於直接故意與間接故意實行犯罪行為,自可成立共同 正犯。又共同正犯之意思聯絡,原不以數人間直接發生者為 限,即有間接之聯絡者,亦包括在內(最高法院107年度台上 字第3209號判決意旨參照)。  2.本案詐欺犯行,係由詐欺集團成員「傑」向被告說明工作內 容,再轉介「凱凱」向被告取得國泰帳戶、新光帳戶、樂天 帳戶之帳號,作為收受匯款之用,並指示被告註冊MAX帳戶 綁定遠東帳戶,作為MAX虛擬通貨交易之入金帳戶,並由該 集團不詳成員以附表一所示方式,詐騙附表一所示告訴人、 被害人,使其等均陷於錯誤,於附表一所示時間,匯款附表 一所示金額至國泰帳戶內,復由被告依「凱凱」、「阿奉」 之指示,為如附表一所示轉匯至第二、三層帳戶,或購買泰 達幣轉入指定之電子錢包,或提領款項後轉交其他成員,遂 完成詐欺犯行,堪認渠等就上開詐欺取財犯行,係相互協助 分工以遂行整體詐欺計畫。被告雖係基於不確定故意(間接 故意)擔任提供金融帳戶並轉匯詐欺贓款、購買泰達幣存入 指定之電子錢包或提領詐欺贓款交予他人之工作,惟其與該 集團成員之直接故意仍可形成犯罪意思之聯絡,彼此間予以 分工,堪認係在合同意思範圍內,各自分擔犯罪行為之一部 ,並相互利用他人之行為,以達犯罪之目的,依前揭說明, 自應負共同正犯之責。又依卷證資料及被告自白內容,可知 除被告之外,至少尚有IG暱稱「傑」、LINE暱稱「凱凱」、 「阿奉」、向被告收取贓款、與附表一所示告訴人、被害人 聯繫之詐欺集團成員,依前述方式共同向附表一所示告訴人 、被害人實行詐騙,足認本案犯罪係3人以上共同犯之,自 應該當刑法第339條之4第1項第2款之「三人以上共同犯之」 之構成要件。 (二)關於洗錢部分   1.按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。關於法律變更之比較,應就與罪刑有關 之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切 情形,依具體個案綜其檢驗結果比較後,整體適用法律(最 高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照)。  2.被告行為後,洗錢防制法先於112年6月14日修正公布第16條 第2項關於自白減刑之規定,並於同年月00日生效施行;又 於113年7月31日增訂、修正公布,並於同年0月0日生效施行 。分述如下:   ⑴113年7月31日修正前洗錢防制法第2條規定:「本法所稱洗 錢,指下列行為:一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源 ,或使他人逃避刑事追訴,而移轉或變更特定犯罪所得; 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在 、所有權、處分權或其他權益者;三、收受、持有或使用 他人之特定犯罪所得。」,修正後則規定:「本法所稱洗 錢,指下列行為:一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源; 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保 全、沒收或追徵;三、收受、持有或使用他人之特定犯罪 所得;四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」, 查被告依「凱凱」、「阿奉」之指示,為如附表一所示轉 匯至第二、三層帳戶,或購買泰達幣轉入指定之電子錢包 ,或提領款項後轉交其他成員等行為,已然製造金流斷點 ,足以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在,妨礙國家 偵查機關對於詐欺犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或 追徵,無論於洗錢防制法第2條修正前、後,均符合上開 規定之洗錢定義。   ⑵113年7月31日修正前洗錢防制法第14條規定:「(第1項)有 第2條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新 臺幣5百萬元以下罰金。(第3項)前2項情形,不得科以超 過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」,修正後之第19條第 1項規定:「有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10 年以下有期徒刑,併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之 財物或財產上利益未達新臺幣1億元者,處6月以上5年以 下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元以下罰金。」,而本案 被告各次洗錢之金額均未達新臺幣(下同)1億元,應以修 正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定,與前開修正前 之規定為新舊法比較。     ⑶關於自白減刑之規定,112年6月14日修正前洗錢防制法第1 6條第2項規定:「犯前2條之罪,在偵查或審判中自白者 ,減輕其刑。」;112年6月14日修正後、113年7月31日修 正前之同法第16條第2項則規定:「犯前4條之罪,在偵查 及歷次審判中均自白者,減輕其刑。」;上開規定於113 年7月31日修正後,則移列為同法第23條第3項前段,並規 定:「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,如 有所得並自動繳交全部所得財物者,減輕其刑。」,被告 就起訴及併辦(即附表一編號1至10所示告訴人遭詐騙所得 贓款)部分於警偵訊否認洗錢犯行,於本院審理時則坦承 洗錢犯行;就追加起訴(即附表一編號11至14所示被害人 、告訴人遭詐騙所得贓款)部分於偵查及本院審理時均坦 承洗錢犯行,且就本案未獲取犯罪所得,尚不生自動繳交 之問題。是以,被告就起訴及併辦部分合於112年6月14日 修正前洗錢防制法「在偵查或審判中自白」之減刑規定, 惟不符合112年6月14日修正後「在偵查及歷次審判中均自 白」之減刑規定及113年7月31日修正後「在偵查及歷次審 判中均自白,如有所得並自動繳交全部所得財物」之減刑 規定;就追加起訴部分則不論依歷次修正前、後規定,被 告均符合自白減刑之要件。故而:        ①被告就起訴及併辦部分合於112年6月14日修正前洗錢防 制法自白減刑規定,依當時之洗錢防制法第14條第1項 規定並減刑後之刑度為「有期徒刑1月至6年11月」;惟 被告不符合112年6月14日修正後、113年7月31日修正前 自白減刑規定,依113年7月31日修正前洗錢防制法第14 條第1項規定且不得減刑之刑度為「有期徒刑2月至7年 」;被告雖不符合113年7月31日修正後自白減刑規定, 依113年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1項後段規 定且不得減刑之刑度為「有期徒刑6月至5年」。    ②被告就追加起訴部分合於歷次修正前、後自白減刑規定 ,依112年6月14日修正前洗錢防制法第14條第1項規定 並減刑後之刑度為「有期徒刑1月至6年11月」;依113 年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定並減 刑後之刑度為「有期徒刑3月至4年11月」。  3.至於修正前洗錢防制法第14條第3項規定,雖就宣告刑之範 圍予以限制,惟被告本案所犯前置犯罪即刑法第339條之4第 1項第2款之加重詐欺取財罪,法定最重本刑為7年以下有期 徒刑,不論該前置犯罪能否依詐欺犯罪危害防制條例第47條 前段規定減輕其刑,所科以有期徒刑之上限或為7年(不得減 刑),或為6年11月(得減刑),均仍高於修正後洗錢防制法第 19條第1項後段之法定最重本刑5年,縱使修正前洗錢防制法 第14條第3項設有不得超過前置犯罪最重本刑之限制,其上 限仍高於修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最重本 刑5年。  4.經新舊法整體比較之結果,本案不論起訴及併辦部分或追加 起訴部分,修正後規定均較有利於被告,依刑法第2條第1項 但書規定,本案應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第19條 第1項後段規定論處。 (三)核被告所為,均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之 一般洗錢罪。被告與「傑」、「凱凱」、「阿奉」及其他所 屬詐欺集團成員間,就本案各次加重詐欺、一般洗錢犯行, 有犯意聯絡及行為分擔,均為共同正犯。被告對附表一所示 告訴人、被害人,各係以一行為同時觸犯加重詐欺取財罪、 一般洗錢罪,應依刑法第55條前段規定,各從一重之加重詐 欺取財罪論處。被告就附表一所示14次犯行,被害人不同, 所侵害法益有異,犯意各別,行為互殊,應予分論併罰。 (四)移送併辦附表一編號2所示告訴人遭詐騙匯款至被告之國泰 帳戶後,遭被告轉匯並購買虛擬貨幣再轉至指定之電子錢包 內,被告對附表一編號2所示告訴人涉犯加重詐欺及洗錢犯 行部分,與本案起訴書所載被告對附表一編號2所示告訴人 涉犯加重詐欺及洗錢犯行部分,犯罪事實相同,屬事實上同 一案件,為本案起訴效力所及,本院自得併予審理。 四、科刑   (一)被告行為後,詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日新增公 布,並於同年8月2日施行,該條例第47條前段規定:「犯詐 欺犯罪,在偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪所得,自動 繳交其犯罪所得者,減輕其刑」,此為修正前之詐欺取財罪 章所無,依刑法第2條第1項但書之規定,此項增訂有利於被 告,自應適用增訂後之規定。被告就追加起訴部分於偵查及 本院審理時均坦承前揭加重詐欺之犯罪事實,且本案依卷內 現存證據,無從認定被告因本案有獲取犯罪所得之情形,尚 不生自動繳交之問題,爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前 段規定減輕其刑。 (二)被告就追加起訴部分之一般洗錢犯行本均得依修正後洗錢防 制法第23條第3項前段減輕其刑,然被告既依刑法第55條想 像競合犯之規定,應論以較重之加重詐欺取財罪,而未論以 一般洗錢罪,即無上開減輕其刑規定適用,惟就其此部分想 像競合輕罪得減刑部分,仍應於量刑時合併評價,併此說明 。 (三)爰以行為人責任為基礎,審酌被告經由「傑」之轉介,提供 國泰帳戶、新光帳戶、樂天帳戶之帳號予「凱凱」,作為收 受匯款之用,並依「凱凱」指示註冊MAX帳戶綁定遠東帳戶 ,作為MAX虛擬通貨交易之入金帳戶,使詐欺集團成員得以 利用前開帳戶詐騙附表一所示告訴人、被害人,造成附表一 所示告訴人、被害人受騙匯款附表一所示金額,使不法之徒 藉此輕易詐取財物,被告再依「凱凱」、「阿奉」之指示, 為如附表一所示轉匯至第二、三層帳戶,或購買泰達幣轉入 指定之電子錢包,或提領款項後轉交其他成員,掩飾並隱匿 詐欺所得之去向與所在,妨礙國家偵查機關對於詐欺犯罪所 得之調查、發現、保全、沒收或追徵,實屬不該;惟念及被 告無犯罪前科,有法院前案紀錄表在卷可稽(見本院卷一第2 95至297頁),素行良好,就起訴及併辦部分於本院審理時終 能坦承犯行;就追加起訴部分於偵查及本院審理時均坦承犯 行,且就追加起訴部分合於洗錢防制法所定減輕其刑事由, 業如前述,亦與附表一編號1至3、5至14所示告訴人、被害 人調解成立或達成和解,賠償其等所受損害,有附表二編號 1至3、5至14所示調解筆錄、和解書、郵政跨行匯款申請書 在卷可稽;至於被告雖因附表一編號4所示告訴人無調解意 願而未與其成立調解,惟附表一編號4所示告訴人表示原諒 被告等情,有附表二編號4所示本院公務電話紀錄在卷可憑 ,並參酌被告之犯罪動機、目的、手段,暨被告自陳之教育 程度、工作收入、家庭生活與經濟狀況等一切情狀(見本院 卷一第150頁),分別量處如附表三主文欄所示之刑。另綜合 斟酌被告犯行發生在112年5、6月間、被害人數為14人、其 等遭詐騙匯入被告所提供帳戶之金額合計38萬元,對其等財 產法益之侵害程度,而被告與其中13人成立調解或達成和解 並賠償損害,另1人雖未和解但原諒被告等情,按刑法第51 條數罪併罰定執行刑之立法所採之限制加重原則,避免以實 質累加方式定應執行刑,使處罰之刑度顯將超過其行為之不 法內涵,而違反罪責原則,並考量因生命有限,刑罰對被告 造成之痛苦程度,係隨刑度增加而生加乘效果,而非以等比 方式增加,而隨罪數增加遞減其刑罰之方式,當足以評價被 告行為之不法性之法理(即多數犯罪責任遞減原則),爰依刑 法第50條第1項前段規定,合併定如主文所示之應執行刑。 (四)被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,有前引之 臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參,此次因一時失慮, 偶罹刑典,犯後坦認犯行,已與13名告訴人、被害人成立調 解或達成和解並賠償損害,另1名告訴人雖未和解但原諒被 告,已如前述,是被告犯後已積極修補其犯行肇生之損害, 足認顯有悔悟之心,信經此偵審程序及科刑程序後,當知所 警惕,要無再犯之虞,因認所宣告之刑,以暫不執行為適當 ,爰依刑法第74條第1項第1款之規定,併予宣告緩刑2年, 以勵自新。 五、不予沒收之說明 (一)按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律,刑 法第2條第2項定有明文。查被告行為後,原洗錢防制法第18 條第1項亦移列至同法為第25條第1項,並修正為「犯第19條 、第20條之罪,洗錢之財物或財產上利益,不問屬於犯罪行 為人與否,沒收之。」;又新增公布之詐欺犯罪危害防制條 例第48條第1項規定:「犯詐欺犯罪,其供犯罪所用之物, 不問屬於犯罪行為人與否,均沒收之。」,上開規定均為刑 法第38條第2項但書所謂特別規定,自應優先適用。然按刑 法第38條之2第2項定有過苛調節條款,不問實體規範為刑法 或特別刑法中之義務沒收,亦不分沒收主體為犯罪行為人或 第三人之沒收,同有其適用,以調節沒收之嚴苛本性,並兼 顧訴訟經濟,節省法院不必要之勞費,惟此係屬事實審法院 得就個案具體情形,依職權裁量之事項,最高法院111年度 台上字第5314號、112年度台上字第3926號判決意旨可資參 照。本院審酌:  1.如附表一所示告訴人、被害人遭詐欺而匯入國泰帳戶之款項 ,業經被告轉匯至第二、三層帳戶後,或購買泰達幣轉入指 定之電子錢包,或提領款項後轉交其他成員,而不在被告之 支配或管領中,且被告已與13名告訴人、被害人成立調解或 達成和解並賠償損害,已如前述,若就被告如附表一所示洗 錢之財物宣告沒收,顯有過苛之虞,爰依刑法第38條之2第2 項規定,不予宣告沒收及追徵。  2.被告與「傑」、「凱凱」、「阿奉」聯繫所使用之手機,固 屬其本案犯罪所用之物,惟未據扣案,考量手機為吾人日常 生活及工作普遍使用之工具,非必僅供為犯罪使用之途,單 獨存在本不具刑法之非難性,復無積極證據可認係被告專用 於本案犯行,縱將上開手機予以沒收,所收之特別預防及社 會防衛效果亦屬微弱,相較於被告所受之科刑,沒收上開手 機實欠缺刑法上之重要性,且容有過苛之虞,亦依刑法第38 條之2第2項規定,不予宣告沒收及追徵。 (二)依卷內現存證據,尚無從認定被告因本案有獲取犯罪所得之 情形,亦不予宣告沒收或追徵。   據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段,判決如主文。 本案經檢察官林容萱提起公訴,檢察官高振瑋追加起訴及移送併 辦,檢察官郭俊男到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  26  日          刑事第十庭  法 官 馮君傑 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。                 書記官 張嫚凌 中  華  民  國  114  年  4   月  2   日 附表一: 編號 告訴人/ 被害人 詐欺方式 轉入第一層帳戶(國泰帳戶)時間及金額 轉至第二層帳戶時間及金額 提領或轉至第三層帳戶時間及金額 用途或提領時間及金額 交款時間、地點、金額 1 告訴人 蘇珉萱 於112年6月6日9時許起透過LINE通訊軟體與蘇珉萱聯繫,邀請加入投資平台網站「IGGROUP」,佯稱可投資虛擬貨幣獲利,致其陷於錯誤而依指示操作並於右列時間匯款。 112年6月7日15時39分 1萬元 112年6月7日 16時17分 12萬元 新光帳戶 112年6月7日 17時7分 25萬元 遠東帳戶 購買泰達幣後轉入指定之電子錢包 112年6月7日 19時8分 25萬元 遠東帳戶 購買泰達幣後轉入指定之電子錢包 112年6月7日 21時24分 1萬100元 樂天帳戶 112年6月7日21時34分至37分自樂天帳戶提領5筆2萬元(下稱金流A) 於112年6月7日23時許,在臺南市○○區○○路000號全家便利商店安德富門市,交付22萬元予不詳男性成員 112年6月7日21時29分至33分自新光帳戶提領6筆2萬元 2 告訴人 郭雅慈 於112年4月8日某時起透過交友軟體「探探」及LINE通訊軟體與郭雅慈聯繫,邀請加入投資網站「俄羅斯NSD國際交易所」,佯稱可代操投資虛擬貨幣獲利,致其陷於錯誤而依指示操作並於右列時間匯款。 112年6月7日16時37分 1萬元 ①112年6月7日  16時41分 15萬元 新光帳戶 112年6月7日16時55分 1萬元 ②112年6月7日  16時59分 10萬元 新光帳戶 3 告訴人 蔡依宸 於112年6月7日某時起透過IG及LINE通訊軟體與蔡依宸聯繫,邀請加入投資群組「CoinField」,佯稱可代操投資獲利,致其陷於錯誤而依指示操作並於右列時間匯款。 112年6月7日16時20分 4萬元 同編號2之① 112年6月7日16時21分 3萬元 112年6月7日16時44分 2萬元 同編號2之② 4 告訴人 梁嘉芬 於112年6月7日某時起透過FB臉書通訊軟體與梁嘉芬聯繫,佯稱可代為追回另案遭詐騙之款項,致其陷於錯誤而依指示操作並於右列時間匯款。 112年6月7日16時26分 1萬元 同編號2之① 5 告訴人 陳宣瑋 於112年6月7日某時起透過IG及LINE通訊軟體與陳宣瑋聯繫,邀請加入投資網站「MATIC」,佯稱可代操投資虛擬貨幣獲利,致其陷於錯誤而依指示操作並於右列時間匯款。 112年6月7日16時50分 1萬元 同編號2之② 6 告訴人 李政祥 於112年2月間某日起透過FB臉書廣告及LINE通訊軟體與李政祥聯繫,邀請加入投資網站「NSD交易所」,佯稱可代操投資虛擬貨幣獲利,致其陷於錯誤而依指示操作並於右列時間匯款。 112年6月7日18時15分 1萬元 112年6月7日 18時55分 3萬元 新光帳戶 7 告訴人 吳月姿 於112年5月31日某時起透過FB臉書廣告及LINE通訊軟體與吳月姿聯繫,邀請加入投資網站「CRYPTO永捷科技」,佯稱可代操投資虛擬貨幣獲利,致其陷於錯誤而依指示操作並於右列時間匯款。 112年6月7日18時47分 1萬元 8 告訴人 魏嘉汶 於112年5月31日某時起透過FB臉書廣告及LINE通訊軟體與魏嘉汶聯繫,邀請加入投資網站「CRYPTO永捷科技」,佯稱可代操投資虛擬貨幣獲利,致其陷於錯誤而依指示操作並於右列時間匯款。 112年6月7日19時4分 10萬元 112年6月7日 19時7分 14萬元 新光帳戶 9 告訴人 盛玉秀 於112年6月7日13時許起透過FB臉書廣告及LINE通訊軟體與盛玉秀聯繫,邀請加入投資網站「NSD」,佯稱可代操投資虛擬貨幣獲利,致其陷於錯誤而依指示操作並於右列時間匯款。 112年6月7日22時31分 1萬元 112年6月7日 22時42分 3萬元 新光帳戶 ①112年6月8日0時1分 2萬元 樂天帳戶 ③112年6月8日0時2分、3分自樂天帳戶提領2萬元、1萬元 於112年6月8日0時17分許,在臺南市○○區○○路000號統一便利商店學成門市,交付15萬元予不詳男性成員 ②112年6月8日0時6分至9  分自新光帳戶提領6筆2  萬元 10 告訴人 吳冠瑋 於112年6月7日某時起透過FB臉書廣告及LINE通訊軟體與吳冠瑋聯繫,邀請加入投資網站「FYLBIL」,佯稱可代操投資虛擬貨幣獲利,致其陷於錯誤而依指示操作並於右列時間匯款。 112年6月7日19時57分 1萬元 112年6月7日 21時7分 3萬元 樂天帳戶 同金流A 112年6月7日 21時7分 3萬元 樂天帳戶 112年6月7日 21時8分 3萬元 樂天帳戶 11 被害人 許芳凰 於112年5月26日某時起透過FB臉書廣告及LINE通訊軟體與許芳凰聯繫,邀請加入投資網站「Bitaza」,佯稱可代操投資獲利,後稱透過「超薪科技」可購買虛擬貨幣入金投資,致其陷於錯誤而依指示操作並於右列時間匯款。 112年6月7日20時55分 3萬元 12 告訴人 張永謙 於112年6月初某日時起透過FB臉書廣告及LINE通訊軟體與張永謙聯繫,邀請加入投資網站「CNLSA」,佯稱可投資虛擬貨幣獲利,致其陷於錯誤而依指示操作並於右列時間匯款。 112年6月7日20時56分 1萬元 13 告訴人吳宜珊 於112年6月初某日時起透過FB臉書廣告及LINE通訊軟體向吳宜珊聯繫,邀請加入投資網站「MRE外匯平台」,佯稱可代操投資外匯獲利,致其陷於錯誤而依指示操作並於右列時間匯款。 112年6月7日21時27分 3萬元 112年6月7日21時48分 5萬2千元 新光帳戶 同編號9之① 同編號9之③ 同編號9之② 14 告訴人 陳思微 於112年6月7日22時22分許透過LINE通訊軟體向陳思微聯繫,邀請加入投資網站「CNLSA」,佯稱可代操投資虛擬貨幣獲利,致其陷於錯誤而依指示操作並於右列時間匯款。 112年6月7日22時22分 3萬元 112年6月7日22時38分 1萬元 樂天帳戶 同編號9之③ 112年6月7日22時42分 3萬元 新光帳戶 同編號9之① 同編號9之③ 同編號9之② 附表二: 編號 告訴人/ 被害人 調解或和解成立情形 1 告訴人 蘇珉萱 調解成立並履行完畢 (彰化縣政府田中鎮調解委員會調解筆錄見調偵A卷第5頁) 2 告訴人 郭雅慈 調解成立並履行完畢,表示原諒被告 (臺北市政府大同區調解委員會調解筆錄見調偵B卷第15至16頁) 3 告訴人 蔡依宸 和解成立並履行完畢,表示原諒被告,同意對被告從輕量刑及予以緩刑之宣告 (和解書見本院卷一第219頁) 4 告訴人 梁嘉芬 告訴人無調解意願,表示原諒被告 (公務電話紀錄見本院卷一第21頁) 5 告訴人 陳宣瑋 和解成立並履行完畢,表示原諒被告,同意對被告從輕量刑及予以緩刑之宣告 (和解書見本院卷一第111頁;郵政跨行匯款申請書見本院卷一第113頁) 6 告訴人 李政祥 調解成立並履行完畢,表示宥恕被告 (臺東縣臺東市調解委員會113年1月26日調解筆錄見調偵E卷第15頁) 7 告訴人 吳月姿 調解成立並履行完畢 (臺南市北區調解委員會113年1月16日調解筆錄見調偵E卷第11至12頁) 8 告訴人 魏嘉汶 調解成立並履行完畢 (桃園市中壢區調解委員113年1月18日會調解筆錄見調偵E卷第5頁;郵政跨行匯款申請書見本院卷一第211至214頁) 9 告訴人 盛玉秀 和解成立並履行完畢,表示原諒被告 (和解書見調偵F卷第7至8頁) 10 告訴人 吳冠瑋 和解成立並履行完畢,表示原諒被告,同意對被告從輕量刑及予以緩刑之宣告 (和解書見本院卷一第215頁;郵政跨行匯款申請書見本院卷一第217頁) 11 被害人 許芳凰 調解成立並履行完畢,表示原諒被告,同意對被告從輕量刑及予以緩刑之宣告 (調解筆錄見本院卷二第89頁) 12 告訴人 張永謙 和解成立並履行完畢,表示原諒被告,同意對被告從輕量刑及予以緩刑之宣告 (和解書見本院卷二第115頁;郵政跨行匯款申請書見本院卷二第117頁) 13 告訴人吳宜珊 調解成立並履行完畢,表示原諒被告,同意對被告從輕量刑及予以緩刑之宣告 (調解筆錄見本院卷二第89頁) 14 告訴人 陳思微 調解成立並履行完畢,表示原諒被告,同意對被告從輕量刑及予以緩刑之宣告 (調解筆錄見本院卷二第89頁) 附表三: 編號 犯罪事實 主文 1 附表一編號1 郭郁秀犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月。 2 附表一編號2 郭郁秀犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月。 3 附表一編號3 郭郁秀犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 4 附表一編號4 郭郁秀犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月。 5 附表一編號5 郭郁秀犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月。 6 附表一編號6 郭郁秀犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月。 7 附表一編號7 郭郁秀犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月。 8 附表一編號8 郭郁秀犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 9 附表一編號9 郭郁秀犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月。 10 附表一編號10 郭郁秀犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月。 11 附表一編號11 郭郁秀犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑柒月。 12 附表一編號12 郭郁秀犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑柒月。 13 附表一編號13 郭郁秀犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑柒月。 14 附表一編號14 郭郁秀犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑柒月。 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第339條之4第1項第2款 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 二、三人以上共同犯之。 修正後洗錢防制法第19條第1項 有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元以 下罰金。

2025-03-26

TNDM-113-金訴-912-20250326-2

原上訴
臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度原上訴字第365號 上 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官張建偉 上 訴 人  即 被 告 楊勝文  選任辯護人 王聖傑律師       黃昱凱律師 上 訴 人  即 被 告 許育嘉  被   告 潘佳穎  指定辯護人 本院公設辯護人唐禎琪          被   告 賴俊傑  上列上訴人等因被告詐欺等案件,不服臺灣桃園地方法院112年 度原金訴字第110號,中華民國113年7月2日第一審判決(起訴案 號:臺灣桃園地方檢察署111年度少連偵字第500號),提起上訴 ,本院判決如下: 主 文 原判決關於潘佳穎、楊勝文、許育嘉、賴俊傑之科刑及關於潘佳 穎、楊勝文之犯罪所得沒收、追徵部分,均撤銷。 潘佳穎所犯三人以上共同冒用政府機關或公務員名義犯詐欺取財 罪,處有期徒刑貳年捌月,併科罰金新臺幣壹拾萬元,罰金如易 服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣 肆萬貳仟元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追 徵其價額。 楊勝文所犯三人以上共同冒用政府機關或公務員名義犯詐欺取財 罪,處有期徒刑參年捌月,併科罰金新臺幣參拾萬元,罰金如易 服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。楊勝文向本院繳回之犯罪所 得新臺幣伍萬元沒收。 許育嘉所犯三人以上共同冒用政府機關或公務員名義犯詐欺取財 罪,處有期徒刑貳年貳月,併科罰金新臺幣參萬伍仟元,罰金如 易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。 賴俊傑所犯三人以上共同冒用政府機關或公務員名義犯詐欺取財 罪,處有期徒刑參年貳月,併科罰金新臺幣貳拾伍萬元,罰金如 易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 壹、審判範圍   按刑事訴訟法第348條第3項規定,上訴得明示僅就判決之刑 、沒收或保安處分一部為之。本件因檢察官於本院準備程序 、審理時明示僅針對第一審判決之刑度及第一審判決對於被 告潘家穎、楊勝文之犯罪所得沒收部分上訴(見本院卷第53 至56、194至195、226、279頁);而上訴人即被告(下稱被 告)許育嘉、楊勝文及其辯護人於本院準備程序、審理時皆 明示僅針對第一審判決之刑度部分上訴,許育嘉、楊勝文並 撤回第一審判決關於犯罪事實、罪名及沒收部分之上訴(見 本院卷第196、219、226、249、280頁)。故檢察官明示不 上訴之第一審判決關於被告許育嘉、楊勝文、潘佳穎、賴俊 傑(下稱被告4人)之犯罪事實、罪名及關於許育嘉、賴俊 傑之沒收部分,以及被告許育嘉、楊勝文明示不上訴之犯罪 事實、罪名及沒收部分,均不在本院審判範圍。另檢察官未 就第一審判決關於被告4人不另為免訴諭知部分(原判決第6 至8頁)上訴,此部分亦非本案上訴範圍。從而,本院僅就 第一審判決關於被告4人之量刑及楊勝文、潘佳穎之犯罪所 得沒收部分,是否合法、妥適予以審理。 貳、實體方面   一、檢察官上訴意旨略以:㈠量刑部分:本件告訴人莊悅姬遭詐 騙之金額高達新臺幣(下同)2千餘萬元,且據告訴人具狀 陳稱:本案發生至今,被告4人從未有道歉思過之意,更未 曾彌補告訴人所受損害等語,可見被告惡性重大,犯後態度 不佳,且其等所為對告訴人之損害甚鉅,又未積極賠償告訴 人以取得告訴人之原諒,是原判決之量刑實屬過輕,尚有未 洽,難謂與一般人民法律感情相契合;㈡就宣告沒收部分, 潘佳穎分別於民國111年2月18日、2月25日及3月4日共領取 告訴人帳戶款項新臺幣(下同)160萬元,經與楊勝文於偵 查中供述:報酬是提領一天成功並交出贓款就有1萬元,少 年吳○家(真實姓名祥卷)說如果表現好的話會另外給,我 都是算天的,整天領完之後拿去華勛公園交款,交款後馬上 離開等語互核,足證潘佳穎領取告訴人之國泰世華商業銀行 帳號第000000000000號帳戶(下稱A帳戶)、第00000000000 0號帳戶(下稱B帳戶)至少獲得3萬元之報酬,是以潘佳穎 於警詢時供述:總報酬約15萬元等語,應較可採。再查楊勝 文領取告訴人帳戶款項共計997萬元,經與楊勝文於偵查中 供述:報酬是領取款項之3%等語互核,足認楊勝文所獲得之 報酬為29萬9,100元,則楊勝文於警詢中供承:我所獲得之 報酬共約30萬元等語,亦較其於原審準備程序之供述可採。 原審並未審酌潘佳穎、楊勝文上開警偵訊之供述,亦未說明 何以不予採信之理由,逕片面採擇潘佳穎、楊勝文於原審之 供述作為認定犯罪所得之唯一論據,其判決顯有理由未備之 違法。為此提起上訴,請將原判決關於被告4人之量刑及楊 勝文、潘佳穎之犯罪所得沒收部分撤銷,更為適當合法之判 決等語。 二、被告上訴意旨略以:㈠楊勝文部分:其於偵查及原審均承認 犯罪,犯後態度良好,且其只負責領取贓款,並無參與實施 詐術,更非詐欺計畫之規劃或指揮者,被告並非詐欺集團中 核心人物,惡性應屬較低,其雖從中經手997萬元贓款,但 絕大部分不法所得並非其所享有,原判決不但未依刑法第59 條規定減輕其刑,反而判處被告有期徒刑4年6月,明顯量刑 過重;被告希望於上訴審理程序中與告訴人達成和解,以彌 補告訴人所受損害,其若能與告訴人達成和解,並繳回犯罪 所得5萬至6萬元,請法院將此納為量刑之有利事項,從輕量 刑,並依詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項規定減輕其刑 ;㈡許育嘉部分:其為本案犯罪時年紀尚輕,法遵循意識不 足,爰請法院依刑法第59條規定減輕其刑,讓其可以早日返 家,克盡孝道等語。 三、原判決量刑部分: (一)新舊法比較及被告之犯行有無減輕其刑事由之說明 1.行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法律 有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2條 第1項定有明文。本件被告4人行為後,詐欺犯罪危害防制條 例於113年7月31日分別制訂公布,並於同年8月2日實施,爰 說明如下:   ⑴詐欺犯罪危害防制條例第43條增訂特殊加重詐欺取財罪,規 定:「犯刑法第339條之4之罪,詐欺獲取之財物或財產上利 益達新臺幣5百萬元者,處3年以上10年以下有期徒刑,得併 科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利 益達新臺幣1億元者,處5年以上12年以下有期徒刑,得併科 新臺幣3億以下罰金。」又該條例第44條第1項、第2項分別 規定:「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪,有下列情形之 一者,依該條項規定加重其刑二分之一:一、並犯同條項第 1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺 犯罪所用之設備,對於中華民國領域內之人犯之。前項加重 其刑,其最高度及最低度同加之。」另同條例第47條規定: 「犯詐欺犯罪,在偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪所得 ,自動繳交其犯罪所得者,減輕其刑;並因而使司法警察機 關或檢察官得以扣押全部犯罪所得,或查獲發起、主持、操 縱或指揮詐欺犯罪組織之人者,減輕或免除其刑。」  ⑵詐欺犯罪危害防制條例,係針對犯刑法第339條之4之罪所制 定的特別法,此觀該條例第2條第1款規定自明。則該條例新 設法定刑較重之第43條、第44條特別加重詐欺罪,及第46條 、第47條自首、自白暨自動繳交犯罪所得等減輕或免除其刑 等規定,自屬法律變更之情形。而法律變更之比較適用,依 最高法院一致之見解,應就罪刑有關之法定加減原因與加減 例等一切情形,綜其全部罪刑之結果而為比較;且刑法上之 「必減」,以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為處斷刑之 範圍,而比較之。從而,宣告刑所據以決定之各相關罪刑規 定,具有適用上之「依附及相互關聯」特性,須同其新舊法 之適用,尚難以詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條之特 別加重詐欺罪,係屬被告行為時所無之處罰,謂應依刑法第 1條之罪刑法定原則,禁止溯及適用,而得單獨比較僅適用 詐防條例第46條、第47條等減輕或免除其刑之規定。此觀同 時修正公布之洗錢防制法之一般洗錢罪,關於新舊法律之選 擇適用,依最高法院已統一之見解,亦應綜合比較後整體適 用法律者自明(最高法院113年度台上字第5176號判決意旨 參照)。  ⑶本件被告4人共同實施詐欺犯行獲取之財物達5百萬元以上, 該當詐欺犯罪危害防制條例第43條前段規定之構成要件,其 法定刑為3年以上10年以下有期徒刑,且因其等所為同時具 備刑法第339條之4第1項第1款、第2款之情形,依該條例第4 4條第1項規定,應加重其刑2分之1;再依卷內資料,被告4 人就本件加重詐欺及洗錢等犯行,於偵查、原審及本院審判 中自白犯行,且依其等於警、偵訊及原審供述,被告4人因 本案犯行而分別獲有相當報酬(關於被告4人本案獲取報酬 數額之認定,詳後述),惟被告4人於偵查、原審及本院審 理期間均未與告訴人達成和解或賠償其所受損害,潘佳穎、 許育嘉及賴俊傑亦未自動繳交其等犯罪所得,雖楊勝文於11 4年3月24日繳回犯罪所得5萬元(見卷附被告繳交犯罪所得 資料單及本院收據),但依上說明,綜合全部罪刑比較結果 ,被告4人此部分所犯加重詐欺罪,既各有前述詐欺犯罪危 害防制條例第43條前段、第44條第1項規定之加重情形,處 斷刑範圍仍未較有利於其4人,應以修正前之舊法較為有利 。是被告4人縱於偵查及歷次審判中均自白,楊勝文並自動 繳交犯罪所得5萬元之情形,被告4人均無詐欺犯罪危害防制 條例第47條前段減刑規定適用。   ⑷至被告潘佳穎於111年4月13日、5月5、19日分別在桃園市政 府警察局中壢分局中福派出所、偵查隊警詢時供稱:告訴人 之A帳戶、B帳戶提款卡密碼,是詐欺集團上手飛機通訊軟體 暱稱「財神」之人(下稱「財神」)以飛機私訊告知我,也 是「財神」通知可以去提領;我要指認我的上手「財神」, 他的名字叫「吳○家」,我有在其他派出所指認過他;我之 前於内壢派出所製作關係人筆錄,警方有出示吳○家的照片 供我指認等語(少連偵卷一第63至71、75頁反面至第77頁) 。被告楊勝文於111年5月23日在中壢分局偵查隊警詢時供稱 :是吳○家將金融卡片放置在特定地點,叫我去拿的,也是 吳○家介紹我進詐欺集團,他在我領錢前會確認我有沒有起 床之後才會有機房的人打電話叫我去領錢;並指認吳○家是 介紹其做詐欺之人等語(少連偵卷一第41頁反面至43頁反面 )。顯見潘佳穎、楊勝文於中壢分局中福派出所、偵查隊員 警詢問前,潘佳穎已向該分局內壢派出所指認過吳○家之身 分,堪認中壢分局內壢派出所員警於中福派出所、偵查隊員 警詢問潘佳穎、楊勝文前,業已掌握吳○家與潘佳穎等人涉 犯加重詐欺取財犯行;且依潘佳穎、楊勝文上開警詢供述, 及潘佳穎於偵訊供述:我於領款過程中會與吳○家保持通話 ,提領後吳○家都叫我將贓款和卡片一起拿到中壢區華勛公 園的流動廁所等語(少連偵卷二第113頁反面至115頁);楊 勝文於偵訊時供稱:吳○家會打電話給我,叫我去他指定的 地方拿提款卡,密碼會貼在提款卡上面,我領款之後,會打 電話給吳○家,到吳○家指定的地點放卡片和錢等語(少連偵 卷二第83頁反面),堪認吳○家於本案詐欺集團係擔任車手 頭,尚無證據證明吳○家為發起、主持、操縱或指揮詐欺犯 罪組織之人(按:卷附臺灣桃園地方檢察署檢察官113年度 偵字第22、32、35、36號起訴書,僅認吳○家係參與犯罪組 織,並招募潘佳穎加入詐欺集團,而與潘佳穎、楊勝文等人 共同為加重詐欺取財、洗錢等犯行),故潘佳穎、楊勝文均 無詐欺犯罪危害防制條例第47條後段規定之適用,併予敘明 。   2.洗錢防制法迭於112年6月14日、113年7月31日修正公布,關 於自白減刑之規定有二次修正,於112年6月14日修正公布, 自同年月16日起生效施行之(第一次修正)洗錢防制法第16 條規定犯同條例第14條之罪,在偵查及歷次審判中自白者, 減輕其刑;於113年7月31日公布,並自同年8月2日起生效施 行之(第二次修正)洗錢防制法第23條規定「犯前四條之罪 ,在偵查及歷次審判中均自白者,如有所得並自動繳交全部 所得財物者,減輕其刑;並因而使司法警察機關或檢察官得 以扣押全部洗錢之財物或財產上利益,或查獲其他正犯或共 犯者,減輕或免除其刑。」惟112年6月14日修正前同條例第 16條第2項原規定,犯同條例第14條之罪,在偵查或審判中 自白者,減輕其刑。修正後規定並未較有利於被告,依刑法 第2條第1項前段規定,應適用112年6月14日修正前之規定論 處。被告4人於偵查、歷次審判中均自白洗錢犯行,依112年 6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項之規定原應減輕其刑 ,然洗錢罪係屬想像競合犯其中之輕罪,並從一重論處加重 詐欺取財罪,故就上開減刑事由,由法院於依刑法第57條規 定量刑時一併審酌。    3.刑法第59條所規定之酌量減輕其刑,必其犯罪另有特殊之原 因、環境或背景,在客觀上足以引起一般之同情,且於法律 上別無其他應減輕或得減輕其刑之事由,認即予以宣告法定 最低度刑猶嫌過重者,始有其適用。適用該條酌減其刑與否 ,法院本屬有權斟酌決定。查被告4人本件犯罪態樣係潘佳 穎於111年1月間,加入少年吳○家(Telegram暱稱「財神」) 等人組成三人以上,以實施詐術為手段且具有持續性、牟利 性及結構性之詐欺集團,楊勝文及同案被告江儷恩、呂偉丞 於111年2月間加入本案詐欺集團,許育嘉、賴俊傑及同案被 告古語翔則於111年3月間加入本案詐欺集團,渠等均擔任領 款車手之工作,與吳○家所屬之本案詐欺集團成員,共同意 圖為自己不法之所有,基於三人以上共同冒用政府機關或公 務員名義犯詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢 等犯意聯絡,於111年2月8日上午10時許,由本案詐欺集團 中不詳成員以假檢警之方式,詐騙告訴人莊悅姬,致其陷於 錯誤,先於111年2月17日及同年月18日分別提供其向國泰世 華銀行申辦之A帳戶、B帳戶之存摺及提款卡給不詳之詐欺集 團成員,復陸續出售股票、解除保單、辦理保單質借,並將 其配偶王貴琳之郵局、臺灣銀行帳戶款項轉帳至A帳戶及B帳 戶內,嗣被告4人分別取得吳○家等本案詐欺集團成員交付之 A帳戶、B帳戶之提款卡後,由潘佳穎於如原判決附表一(下 稱附表一)所示之時、地提領如附表一所示之贓款,楊勝文 於如原判決附表二(下稱附表二)所示之時、地提領如附表 二所示之贓款,許育嘉於如原判決附表三(下稱附表三)所 示之時、地提領如附表三所示之贓款,賴俊傑於如原判決附 表四(下稱附表四)所示之時、地提領如附表四所示之贓款 ,同案被告古語翔於如原判決附表五(下稱附表五)所示之 時、地提領如附表五所示之贓款,同案被告江儷恩及呂偉丞 持江儷恩向玉山商業銀行申辦之帳號第0000000000000號帳 戶(下稱C帳戶),於本案詐欺集團成員持A帳戶、B帳戶之 提款卡於如原判決附表六(下稱附表六)所示之時間轉帳如 附表六所示之金額至C帳戶後,於原判決附表七(下稱附表 七)所示之時、地提領如附表七所示之贓款,俟潘佳穎等人 提領如附表一至五、七所示之款項後,將上開提款卡及提領 所得款項層轉上繳本案詐欺集團核心成員,以此等迂迴方式 ,掩飾、隱匿此部分之詐欺犯罪所得去向。依被告4人之犯 罪情狀、動機、目的,所為侵害告訴人之財產法益,並製造 金流斷點,使上開詐欺所得之來源及去向難以追查,對於交 易秩序所生危害,及告訴人受有鉅額之金錢損失等綜合判斷 ;並衡諸社會一般人客觀標準,難謂被告4人犯罪時之情節 輕微而有情堪憫恕之情形,自無適用刑法第59條規定酌減其 刑之餘地。  4.從而,被告許育嘉、楊勝文請求依刑法第59條規定減輕其刑 ,及被告楊勝文及其辯護人主張楊勝文應適用詐欺犯罪危害 防制條例第47條前段規定減輕其刑云云,均不足取。 (二)撤銷改判(即原判決關於被告4人之科刑部分)之理由、量 刑審酌之說明: 1.原審審理後,就被告4人所犯如其事實及理由欄(下稱事實理由欄,含其附表一至七)所引用及補充、更正檢察官起訴書犯罪事實欄所載犯行,依想像競合犯關係,從一重論處潘佳穎、楊勝文、許育嘉、賴俊傑均犯三人以上共同冒用政府機關或公務員犯詐欺取財(均尚犯一般洗錢)罪,分別量處有期徒刑3年8月(併科罰金15萬元)、4年6月(併科罰金36萬元)、3年4月(併科罰金4萬元)、4年(併科罰金30萬元),原非無見。惟查:⑴行為人犯後另供出洗錢罪、犯罪組織之共犯,經查核屬實者,自於量刑審酌因子於刑罰之裁量之作用有所影響,是行為人雖不符合新制定之詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減免其刑之規定,然已向檢警供出詐欺集團其他成員者,屬犯罪後態度得為從輕量刑之因子。又刑事審判旨在實現刑罰權之分配正義,故法院對於有罪被告之科刑,應符合罪刑相當之原則,使輕重得宜,罰當其罪,此所以刑法第57條明定科刑時,應以行為人之責任為基礎,並審酌一切情狀,尤應注意該條所列10款事項,以為科刑輕重之標準。刑罰之量定,屬法院自由裁量之職權行使,其裁量必須滿足個案刑罰之目的,即罪刑相當之應報,並犯罪之一般預防,及矯正行為人之特別預防三者,故須依刑法第57條之規定審酌一切情狀,尤應注意各款情形,以為量刑輕重之標準。而於罪刑相當部分,則於量定前,並應考量其他相類似個案之量刑結果,以維平等原則,就一般預防、特別預防部分,則應考量比例原則,以防裁量權行使之恣意或怠惰行使,此乃量刑之內部界限,為審判實務所應恪遵,且應受法秩序理念規範之責罰相當原則、重複評價禁止原則等自由裁量權之內部抽象價值要求界限之支配,俾符合法律於量刑上授予法院得為裁量之目的。⑵本件被告4人就事實及理由欄所載犯行,擔任提款車手,各自經手提領如原判決附表一至四所示款項,並於收款後轉交上手,行為雖有不該,然被告行為時年僅18至20歲,且於偵查、原審及本院均坦認犯行,復考量立法機關對於加重詐欺罪修法加重刑度,本案所犯刑法第339條之4第1項法定刑為1年以上7年以下有期徒刑,以及被告4人於本件詐欺集團中係擔任最底層之取款車手,就整體詐欺取財犯行中非居於核心或主導地位,亦難認其等係主謀或主要獲利者,被告4人獲取之報酬分別為1萬元(許育嘉)、4萬2000元(潘佳穎)、5萬元(楊勝文)、8萬元(賴俊傑)【詳後述】,尚非甚鉅,兩相權衡,認原審對被告4人所犯如事實及理由欄所載犯行,分別量處有期徒刑3年4月(併科罰金4萬元,許育嘉)、3年8月(併科罰金15萬元,潘佳穎)、4年6月(併科罰金36萬元,楊勝文)、4年(併科罰金30萬元,賴俊傑),尚有過重之嫌,難認允洽。⑶又被告潘佳穎、楊勝文雖於警、偵訊供稱其等詐欺集團上手「財神」之吳○家,係吳○家指示其等拿取告訴人之提款卡提款後,將詐欺贓款放置在指定處所,並於警詢時指認吳○家之照片,且配合警方查獲吳○家加重詐欺取財及洗錢等犯行(按:卷附承辦員警出具職務報告亦載稱潘佳穎、楊勝文供出之吳○家為其等上手,並詳細供述從事詐欺之分工,使警方得以順利釐清案情,且通知吳○家到案說明),但此查獲部分經本院調查後,僅能認吳○家於本案詐欺集團係擔任車手頭,尚無證據證明吳○家為發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人,潘佳穎、楊勝文自無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條後段規定減免其刑,業如前述,然原審判決於量刑審酌時並未考量潘佳穎、楊勝文供出並配合檢警查獲吳○家之事實,而未審酌此一有利該等被告之量刑因子,且楊勝文繳回犯罪所得5萬元,此部分量刑基礎亦有改變,原判決所為之量刑容有未合。 2.檢察官上訴所執告訴人莊悅姬遭詐騙之金額高達2千餘萬元 ,被告等人所為對告訴人之損害甚鉅,又未積極賠償告訴人 以取得告訴人之原諒之犯後態度等科刑事由,業經原審審酌 在案,並無漏未審酌以致量刑過輕之情。至被告4人雖未與 告訴人達成和解,亦未賠償其所受之損害,然告訴人得依民 事訴訟及強制執行等程序請求被告賠償其所受損害,被告4 人終須承擔其應負之民事賠償責任,法院自不應將刑事責任 與民事賠償過度連結,而科以被告4人不相當之刑,以免量 刑失衡。從而,檢察官上訴意旨指摘原判決關於被告4人之 量刑過輕,有違罪刑相當原則等語,並無理由。惟原判決既 未斟酌上述有利於被告4人之量刑情狀,復經許育嘉、楊勝 文上訴意旨指摘原判決量刑過重,就此部分上訴非無理由。 從而,原判決既有上開可議之處,即屬無可維持,自應由本 院就原判決關於被告4人之刑部分予以撤銷改判。 3.科刑(改判部分):   爰以行為人責任為基礎,審酌被告4人於行為時分別為年僅1 8至20歲之人,明知現今社會詐欺集團橫行,對被害人之財 產及社會秩序產生重大侵害,竟參與本案詐欺集團之犯罪組 織,並依指示負責提領如原判決附表一至四所示款項,再轉 交予詐欺集團成員,以掩飾、隱匿犯罪所得去向,而與本案 詐欺集團成員共同參與詐欺取財及洗錢犯行,造成告訴人受 有財產損失非輕,足徵其等法治觀念不足,所為應予非難; 惟被告4人尚非屬該詐欺集團之主謀或主要獲利者,亦非處 於核心或主導地位,且念及其等犯後於偵查、原審及本院審 理中就上開犯行皆尚知坦認,其等所犯輕罪符合112年6月14 日修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑規定,被告4人並 未與告訴人達成和解或賠償其所受損害,兼衡潘佳穎、楊勝 文於警、偵訊供出並配合檢警查獲本案詐欺集團成員吳○家 ,且楊勝文於本院審理期間繳回犯罪所得5萬元之犯後態度 ,並參酌被告4人各自之犯罪動機、目的、手段,其等於原 審及本院所陳之職業、智識程度及家庭生活狀況等一切情狀 ;併科罰金部分,一併審酌被告4人侵害法益之類型與程度 、其等之資力、因犯罪所保有之利益,本件未賠償告訴人所 受損害,以及其等於偵查、原審及本院坦承犯行,對於刑罰 儆戒作用等各情,分別量處如主文第2項前段、第3項前段、 第4、5項所示之刑,併就罰金刑部分均諭知罰金如易服勞役 之折算標準。  四、原判決關於潘佳穎、楊勝文之沒收部分: (一)應否沒收之判斷  1.按刑法第38條之1規定:「(第1項)犯罪所得,屬於犯罪行 為人者,沒收之。但有特別規定者,依其規定。(第2項) 犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體,因下列情形 之一取得犯罪所得者,亦同:一、明知他人違法行為而取得 。二、因他人違法行為而無償或以顯不相當之對價取得。三 、犯罪行為人為他人實行違法行為,他人因而取得。(第3 項)前2項之沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收 時,追徵其價額。(第4項)第1項及第2項之犯罪所得,包 括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息。」其 立法目的在於透過犯罪所得之沒收或追徵,剝奪犯罪行為人 之實際犯罪所得,使其不能坐享犯罪之成果,以杜絕犯罪誘 因,性質上屬類似不當得利之衡平措施。則若犯罪所得非屬 於犯罪行為人,對犯罪行為人自不生利得剝奪之問題。犯罪 行為人以外之自然人、法人或非法人團體若並非明知他人違 法行為而取得,或並非因他人違法行為而無償或以顯不相當 之對價取得者,自不在沒收範圍。又犯罪所得之沒收或追徵 ,因非屬實體犯罪構成要件之證明,不適用嚴格證明法則, 僅需自由證明為已足,無須證明至毫無合理懷疑之確信程度 。事實審法院若依卷證資料及調查結果,依自由證明法則釋 明其認定之依據,即不能任意指為違法(最高法院106年度 台上字第4068號、111年度台上字第4110號判決意旨參照) 。 2.公訴意旨雖以潘佳穎於警、偵訊中供述,認其本案獲有報酬 15萬元,然稽之潘佳穎於警詢、偵訊時供稱:我擔任詐欺車 手期間交通工具為計程車,車資由「財神」提供,固定一天 4,000元;(你從事詐欺車手工作至今,共獲取多少報酬? )總報酬約15萬元;報酬是提領一天成功並交出贓款就有1 萬元,吳○家說如果表現好的話會另外給,我都是算天的, 整天領完之後拿去華勛公園交款,交款後馬上離開,當晚10 點我會再去同一個公園流動廁所,我的報酬會放在裡面(少 連偵卷一第67頁反面至69頁,少連偵卷二第113至115頁), 且觀之潘佳穎另有參與吳○家所屬詐欺集團之加重詐欺取財 案件,經法院判處罪刑在案(見卷附被告前案紀錄表),可 知潘佳穎供述其從事詐欺車手工作期間共獲取總報酬約15萬 元乙節,應非指其參與本案加重詐欺取財犯行即獲取15萬元 之報酬,檢察官亦未提出其他證據以佐證潘佳穎確因參與本 案加重詐欺取財犯行而獲取15萬元報酬,復查無證據足證其 於警、偵訊所述其擔任詐欺車手期間固定一天領取4,000元 、其提領一天成功並交出贓款就有1萬元等情不實,堪認潘 佳穎本案犯罪所得為4萬2,000元(計算式:提領3日【111年 2月18、25日、3月4日】×4,000元【交通費】+提領3日×10,0 00元【報酬】=4萬2,000元),潘佳穎於原審供稱其本案拿 到報酬1、2萬元等語,並無足採;檢察官上訴意旨主張潘佳 穎本案獲取之報酬為15萬元乙節,亦難認有據。是以,潘佳 穎上開犯罪所得4萬2,000元,雖未扣案,然既無刑法第38條 之1第5項或第38條之2第2項所定情形,自應依刑法第38條之 1第1項前段、第3項規定宣告沒收,並諭知於全部或一部不 能沒收時,追徵其價額。  3.公訴意旨另以楊勝文於警、偵訊中供述,認其本案獲有報酬 30萬元,然楊勝文警詢、偵訊時供稱:我提領完依照吳○家 指示放置詐欺款項,我所獲報酬共約30萬元,都是吳○家當 面給我的;報酬是領取款項的3%,領款之後我當場從贓款内 抽出來我的報酬等語(少連偵卷一第41頁反面至43頁,少連 偵卷二第83頁反面),且觀之楊勝文另有參與吳○家所屬詐 欺集團之加重詐欺取財案件,經法院判處罪刑在案(見卷附 被告前案紀錄表),可知楊勝文供述其獲取總報酬約30萬元 乙節,是否專指其參與本案加重詐欺取財犯行即獲取30萬元 之報酬,即非無疑,檢察官亦未提出其他證據以佐證楊勝文 確因參與本案加重詐欺取財犯行而獲取30萬元報酬,復查無 證據足證其於原審所述其本案獲取5、6萬元等情不實,依其 所陳最低數額,為犯罪所得計算之所據,堪認楊勝文本案犯 罪所得為5萬元,檢察官上訴意旨主張楊勝文本案獲取之報 酬為30萬元乙節,亦難憑採。從而,楊勝文為本案犯行所取 得報酬5萬元,係其為本件加重詐欺犯罪所得,且於本院審 理期間向本院繳回上開犯罪所得,業如前述,應由本院就上 開繳回之5萬元諭知沒收。 (二)撤銷改判(即原判決關於潘佳穎、楊勝文之犯罪所得沒收部 分)之理由:  1.原審以潘佳穎、楊勝文分別實際取得之報酬1萬元、5萬元均 未經扣案,依法宣告沒收並追徵其價額,固非無見。惟查, 原判決未予審酌潘佳穎之犯罪所得為4萬2,000元,僅認潘佳 穎所得之報酬為1萬元,已有未洽,且楊勝文於本院審理時 已向本院繳回上開犯罪所得,亦如前述,原審未及審酌此節 ,所為追徵之諭知,同有未恰。  2.檢察官就原判決關於潘佳穎、楊勝文之沒收部分提起上訴, 主張潘佳穎、楊勝文本案分別獲有報酬15萬元、30萬元,應 予以沒收等語,雖無理由,惟原判決關於潘佳穎、楊勝文犯 罪所得之沒收、追徵部分既有上開可議之處,自屬無可維持 ,應由本院將原判決關於潘佳穎、楊勝文之犯罪所得沒收、 追徵部分,均予撤銷改判,並諭知如主文第2、3項後段所示 之沒收、追徵。 據上論斷,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官林弘捷提起公訴,檢察官劉俊良到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  26  日 刑事第二十一庭審判長法 官 謝靜慧 法 官 吳志強 法 官 楊志雄 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 書記官 林昱廷 中  華  民  國  114  年  3   月  28  日

2025-03-26

TPHM-113-原上訴-365-20250326-1

中簡
臺中簡易庭

侵權行為損害賠償(交通)

臺灣臺中地方法院民事判決 114年度中簡字第97號 原 告 華南產物保險股份有限公司 法定代理人 陳文智 訴訟代理人 黃昱凱 被 告 施廷翰 上列當事人間侵權行為損害賠償(交通)事件,本院於民國114年2 月19日言詞辯論終結,判決如下:   主   文 被告應給付原告新臺幣86845元,及自民國113年11月19日起至清 償日止,按年息5%計算之利息。 原告其餘之訴駁回。 訴訟費用新臺幣927元由被告負擔,並加計自本判決確定之翌日 起至清償日止,按年息5%計算之利息,餘由原告負擔。 本判決原告勝訴部分得假執行。   事實及理由 一、原告主張:被告於民國112年3月5日19時許,駕駛車號000-0 000號車,行經臺中市南屯區五權西路2段與環中路3段,因 轉彎疏忽,擦撞原告承保之車號000-0000號自用小客車(下 稱系爭車輛),原告已依保險契約約定,給付系車輛修理費 新臺幣(下同)206950元(零件:133450元、工資:73500元) ,爰依保險代位及侵權行為之法律關係,請求被告應給付原 告206950元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按年 息5%計算之利息。 二、被告未於言詞辯論期日到場,亦未提出任何書狀作何聲明或 陳述。 三、本件被告受合法之通知,無正當理由,未於言詞辯論期日到 場,經核無民事訴訟法第386條所列各款之情形,爰依職權 准由原告一造辯論而為判決。 四、汽車、機車或其他非依軌道行駛之動力車輛,在使用中加  損害於他人者,駕駛人應賠償因此所受之損害;不法毀損  他人之物者,應向被害人賠償其物因毀損所減少之價值,  民法第191條之2前段、第196條分別定有明文。被保險人因 保險人應負保險責任之損失發生,而對第三人有損失賠償  請求權者,保險人得於給付保險金額後,代位行使被保險  人對於第三人之請求權,為保險法第53條第1項所明定。請  求賠償物被毀損所減少之價值,得以修護費用為估價標準  ,但以必要者為限,例如修理材料費以新品換舊品應予折  舊(參照最高法院77年第9次民事庭會議)。而依行政院所 頒 佈固定資產耐用年數表第二類第三項規定,汽車之耐用 年 數為5年,依定率遞減法每年折舊應為369/1000;復按 固定 資產折舊率表」附註(四)規定,「採用定率遞減法者 ,其 最後1年之折舊額,加歷年折舊累計額,其總和不得 超過該 資產成本原額之10分之9」,是已逾耐用年數之汽 車,仍有 相當於新品資產成本10分之1之殘值。系爭車輛 係於104年7月出廠,有原告所提系爭車輛行車執照1紙在卷 可考,至發生車損之112年3月5日共計7年9月(依營利事業所 得稅結算申報查核準則,提列折舊以一年為計算單位,其使 用期間未滿一年者,按實際使用月數相當於全年之比例計算 之,不滿一月者,以月計),已逾上開所定之耐用年限5年 ,其折舊額必然超過換修零件費用10分之9甚多,故其折舊 後之換修零件費用,應以換修零件總額之10分之1計算。系 爭車輛修理費206950元(零件:133450元、工資:73500元) ,有原告提出之估價單、發票等件在卷可稽,其中零件部分 扣除折舊額後,應為13345元「計算式:133450×1/10=13345 元」,加計不必折舊之工資73500元,合計為86845元。 五、綜上所述,原告依保險代位及侵權行為之法律關係,請求  被告賠償86845元,及自起訴狀繕本送達被告翌日即113年  11月19日起至清償日止,按年息5%計算之法定遲延利息之  範圍內,洵屬正當,應予准許。逾此範圍之請求,於法無  據,應予駁回。 六、本件原告勝訴部分,係適用簡易程序所為被告敗訴之判決, 應依職權宣告假執行。 七、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第79條。  中  華  民  國  114  年  3   月  26  日          臺中簡易庭 法 官 劉正中 以上為正本係照原本作成。 如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上 訴理由,如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後 20日內補提上訴理由書(須附繕本)。如委任律師提起上訴者, 應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  3   月  26  日                書記官 葉家妤

2025-03-26

TCEV-114-中簡-97-20250326-1

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