搜尋結果:廖俊豪

共找到 170 筆結果(第 111-120 筆)

臺灣嘉義地方法院

業務侵占

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度易字第898號 公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 張嘉和 上列被告因業務侵占案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第2 707號),嗣於準備程序中,就被訴事實為有罪之陳述,經告以 簡式審判程序之旨,並聽取當事人之意見後,本院合議庭裁定由 受命法官獨任進行簡式審判程序,並判決如下︰   主 文 張嘉和犯業務侵占罪,處有期徒刑柒月。又犯業務侵占罪,處有 期徒刑拾月。 未扣案之犯罪所得新臺幣肆拾參萬玖仟貳佰玖拾元沒收,於全部 或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。   犯罪事實 一、張嘉和於民國112年中之某日至113年4月16日,在雷龍國際 興業有限公司(下稱雷龍公司)擔任業務員,負責銷售汽車 零件收取汽車零件之貨款,並應於每週五將該週收取之帳款 繳回雷龍公司,為從事業務之人。雷龍公司於張嘉和任職期 間,因業務需求而配發車牌號碼000-0000號自用小客車(下 稱本案車輛)予張嘉和,供其處理公司業務之用。詎張嘉和 竟意圖為自己不法之所有,基於業務侵占之犯意,分別為以 下之犯行:  ㈠於113年3月25日8時30分許,駕駛本案車輛,附載如附表一編 號2至24所示之汽車鑰匙及汽車零件,自址設嘉義市○區○○○ 街0號之雷龍公司上路後,以變異持有為所有之意思侵占入 己,而未於當日下班時將上開自用小客車及附表一編號2至2 4所示之物品返還與公司。  ㈡於113年2月21日至同年4月3日間,以附表二「收款方式」欄 所示之方式,對附表二「客戶名稱」欄所示公司,於附表二 「侵占時間」欄之時間,收取附表二「應收帳款」欄所示之 帳款後,接續以變異持有為所有之意思侵占入己,而未於收 款當週之週五將收取之帳款繳回與公司。 二、案經林靖彥訴由臺中市政府警察局霧峰分局報告臺灣嘉義地 方檢察署檢察官偵查後起訴。   理 由 一、認定事實所憑之證據及理由   上開事實,業據被告張嘉和於本院準備程序及審理中坦承不 諱(見本院卷第35、49、52至53、147頁),並據證人即告 訴人林靖彥於警詢及偵查中證述明確(見警卷第9至17、19 至21頁、偵卷第19頁),並有臺中市政府警察局霧峰分局霧 峰派出所113年4月17日職務報告(見警卷第3頁)、經濟部 商工登記公示資料雷龍公司查詢結果(見警卷第27頁)、遭 侵占貨款一覽表(見警卷第29頁)、請款單(見警卷第31至 55頁、本院卷第89至113頁)、臺中市政府警察局霧峰分局 扣押筆錄(見警卷第57至60頁)、扣押物品目錄表(見警卷 第61至65頁)、扣押物品照片(見警卷第67至80頁)、車輛 詳細資料報表(見警卷第81頁)及侵占明細(見本院卷第87 頁)在卷可稽,足認被告之任意性自白與事實相符,被告犯 行堪以認定,應予依法論科。 三、論罪科刑  ㈠核被告就犯罪事實欄一㈠、㈡所為,均係犯刑法第336條第2項 之業務侵占罪。  ㈡被告就犯罪事實欄一㈡所為,係基於業務上之持有關係,於密 接之時間易持有為所有,且侵害法益同一,顯係出於反覆持 續業務侵占之單一決意為之,各舉動之獨立性極為薄弱,應 合為包括之一行為予以評價,成立接續犯,僅論以一業務侵 占罪。  ㈢按行為人基於單一之犯意,於同時、同地或密切接近之時、 地,實行數行為,而數行為間具有行為局部之同一性,或其 行為著手實行階段可認為同一者,倘係侵害同一之法益,各 行為之獨立性極為薄弱,依一般社會健全觀念,在時間差距 上,難以強行分開,在刑法評價上,以視為數個舉動之接續 施行,合為包括之一行為予以評價,較為合理者,應論以接 續犯,為包括之一罪。如行為人非基於單一之犯意,而先後 實行數行為,每一前行為與次行為,依一般社會健全觀念, 在時間差距上,可以區隔,在刑法評價上,各具獨立性,且 侵害之法益並非同一,應依數罪併罰之規定,予以分論併罰 (最高法院108年度台上字第1049號判決意旨參照)。查被 告就犯罪事實欄一㈠所為,係將其業務上原已持有之本案車 輛、該車鑰匙及汽車零件予以侵占入己,而就犯罪事實欄一 ㈡所為,則是基於業務上之機會,將其原應繳回公司之帳款 納為己用,侵占之客體不同,故犯意可茲區隔,兩犯行在刑 法評價上均具獨立性,依上說明,應予分論併罰。公訴意旨 認構成接續犯,自有未洽,惟本院已告知被告罪數之變更( 見本院卷第147頁),賦予被告辨明及辯論之機會,已確保 其權益,故對被告刑事辯護防禦權並不生不利影響(最高法 院110年度台非字第230號判決意旨參照)。  ㈣爰以行為人之責任為基礎,審酌被告因需錢孔急,侵占業務 上所持有之車輛及車用零件,並利用職務上為雷龍公司代收 如帳款之機會,將應繳回公司之款項納為己用,使雷龍公司 受有財產上損害,並破壞渠等間基於業務而生之信賴,所為 誠屬不該;兼衡被告為本案犯行以前,並無故意犯罪之前案 紀錄,有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷足憑(見本院卷 第13頁);被告於本院準備程序及審理程序中坦承犯行,惟 其終未與告訴人成立調解;再衡被告於審理時自述高中畢業 之智識程度,現為工地工人、離婚而有2名未成年子女、獨 居、月薪約為4萬元之家庭狀況(見本院卷第54頁),及告 訴人希望從重量刑之刑度意見(見本院卷第54頁)等一切情 狀,量處如主文第一項所示之刑。  ㈤按關於數罪併罰之案件,如能俟被告所犯數罪全部確定後, 於執行時,始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察 署檢察官,聲請該法院裁定之,無庸於每一個案判決時定其 應執行刑,則依此所為之定刑,不但能保障被告(受刑人) 之聽審權,符合正當法律程序,更可提升刑罰之可預測性, 減少不必要之重複裁判,避免違反一事不再理原則情事之發 生(最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照)。查 本案經本院判決後,檢察官及被告均可上訴,是揆諸前揭說 明,應俟本案確定後,再由被告請求檢察官聲請法院定應執 行刑為宜,使被告能夠在確知應受刑罰範圍之前提下,就應 執行刑之裁量表示意見,是本院不予就被告所犯本案之數罪 定應執行刑,附此敘明。​​​​​ 四、沒收  ㈠按犯罪所得已實際合法發還被害人者,不予宣告沒收或追徵 ,刑法第38條之1第5項定有明文。查被告所侵占如附表一所 示之物,固為被告之犯罪所得,惟均已發還,業據告訴人於 警詢中證述明確(見警卷第24至25頁),依上說明,爰不予 宣告沒收或追徵。  ㈡按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之;前2項之沒收,於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額,刑法 第38條之1第1項本文及第3項分別定有明文。查被告侵占如 附表二所示款項,共計439,290元,為被告之犯罪所得,應 依刑法第38條之1第1項本文規定宣告沒收,並於全部或一部 不能沒收或不宜執行沒收時,依同條第3項規定追徵其價額 。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、299條第1項前段 ,判決如主文。 本案經檢察官邱朝智提起公訴,檢察官廖俊豪到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  10  日          刑事第三庭 法 官 陳昱廷 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。          中  華  民  國  113  年  12  月  10  日                書記官 陳怡辰 附錄本判決論罪之法條: 中華民國刑法第336條 對於公務上或因公益所持有之物,犯前條第一項之罪者,處一年 以上七年以下有期徒刑,得併科十五萬元以下罰金。 對於業務上所持有之物,犯前條第一項之罪者,處六月以上五年 以下有期徒刑,得併科九萬元以下罰金。 前二項之未遂犯罰之。 附表一: 編號 物品名稱 數量/單位 1 自用小客車(車號000-0000) 1台 2 汽車鑰匙 1副 3 氣動起子組 1盒 4 火星塞套筒組 2箱 5 4分電動起子組 1箱 6 端子拆卸器組 1箱 7 電動板手及3分起子組 1箱 8 多功能氣動板手組 1箱 9 充電烙鐵組 1箱 10 螺旋式防脫套筒 1組 11 氣動防刮套筒 1組 12 216件套筒組 1組 13 水箱測漏儀 1組 14 胎壓表 1個 15 3分手動板手 1組 16 充電烙鐵組(塑膠款) 1組 17 培林拉拔器 1組 18 胎壓偵測組 1組 19 兩分套筒組 1組 20 軸承拆卸器 1組 21 汽車專業救援電源 1箱 22 一英吋氣動板手(短) 1箱 23 變排量壓縮機測試儀 1箱 24 手動輪榖拉拔器 1箱 附表二: 編號 客戶名稱 收款時間 收款方式 應收帳款 (新臺幣) 1 福森汽車修護廠 113年3月4日 向客戶收取現金 11,500 2 奇美汽車修護廠 113年3月29日 向客戶收取現金 6,000 3 詮勝汽車修護廠 113年3月28日 向客戶收取現金 23,390 4 欣發汽車修護廠 113年3月21日 客戶先將款項交付與雷龍公司另一業務邱睿騏後,邱睿騏復將款項交付與被告 38,400 5 益程保養廠 113年4月1日 向客戶收取現金 21,600 6 仁美國際 113年2月21日 向客戶收取現金 100,000 7 仁美國際 113年3月16日 向客戶收取支票後兌現 12,700 8 仁美國際 113年3月16日 向客戶收取現金(維修費用) 1,300 9 翔柏車業 113年3月29日 向客戶收取現金 8,500 10 增鴻汽車保養廠 113年3月28日 向客戶收取現金 2,040 11 廣銘汽車修理廠 113年3月29日 向客戶收取現金 2,400 12 冠昇汽車修配廠 113年4月1日 向客戶收取現金 16,000 13 泰順輪胎行 113年4月1日至3日間之某日 向客戶收取支票後兌現 68,100 14 泰順輪胎行 113年4月1日至3日間之某日 向客戶收取現金 60 15 佳昌汽車修配廠 113年3月間之某日 向客戶收取支票後兌現 44,100 16 百宏輪胎行 113年2月27日 向客戶收取現金 1,600 17 百宏輪胎行 113年3月25日 向客戶收取現金 81,600

2024-12-10

CYDM-113-易-898-20241210-2

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度訴字第366號 公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 許仕杰 指定辯護人 劉興文律師 上列被告因加重詐欺等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字 第8558號),嗣於準備程序中,就被訴事實為有罪之陳述,經告 以簡式審判程序之旨,並聽取當事人之意見後,本院合議庭裁定 由受命法官獨任進行簡式審判程序,並判決如下︰   主 文 許仕杰犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑貳年。又犯三人 以上共同詐欺取財未遂罪,處有期徒刑壹年貳月。 扣案如附表編號1至3所示之物均沒收。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟陸佰陸拾元沒收,於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。   犯罪事實 一、許仕杰於民國113年8月初之某日,基於參與犯罪組織之犯意 ,加入成員包含陳力誌(另由臺灣嘉義地方檢察署偵辦中) 、真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「小天」、「 Elisha」、「裕融企業 陳專員」等人所組成三人以上,以 實施詐術為手段,具有持續性、牟利性之有結構性組織即通 訊軟體Telegram群組「LaLaGo」(下稱本案詐欺集團),擔 任收簿手之工作。緣「裕融企業 陳專員」於113年8月7日1 1時35分起,向江沛翰佯稱:提供提款卡供其租用,可獲報 酬等語,致江沛翰陷於錯誤,而於113年8月9日16時52分許 ,將其裝有其申設之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶及中 華郵政帳號00000000000000號帳戶提款卡之香菸盒,置於江 沛翰停放在其位於嘉義縣○○鄉○○街00號居處前之車牌號碼00 0-000號普通重型機車前方置物格內。詎許仕杰竟與陳力誌 、「小天」、「Elisha」、「裕融企業 陳專員」等本案詐 欺集團成員共同意圖為自己不法之所有,分別基於三人以上 共同詐欺取財之犯意聯絡,而為以下犯行:  ㈠於113年8月9日15時28分許,依「小天」之指示,前往上址, 收取江沛翰依「裕融企業 陳專員」指示放置該處之裝有其 申設之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶及中華郵政帳號00 000000000000號帳戶之提款卡各1張之香菸盒,並於同日15 時58分許,至嘉義縣○○鄉000○道○○地○○○○○○○號託運站,將 上開香菸盒中之2張金融卡寄交與真實姓名年籍不詳之詐欺 集團成員。事成後,陳力誌即將本次報酬新臺幣(下同)1, 660元匯入許仕杰申設之玉山銀行帳號000-000000000000號 帳戶內。  ㈡於113年8月13日17時5分許,依「Elisha」之指示,前往嘉義 縣○○鄉○○○000○00號之全聯福利中心水上柳林店前,欲自江 沛翰之上開機車置物格內,收取江沛翰配合警方依「裕融企 業 陳專員」指示放置該處之裝有其申設之嘉義市第三信用 合作社金融卡1張之香菸盒之際,因江沛翰已察覺有異而報 警,並配合警員調查,故當場為埋伏之警察查獲而未遂。 二、案經江沛翰訴由嘉義縣警察局水上分局報告臺灣嘉義地方檢 察官偵查起訴。   理 由 一、認定事實所憑之證據及理由   上開事實,業據被告許仕杰於警詢、偵查、本院訊問、準備 程序及審理中均坦承不諱(見警卷第6至10頁、偵卷第25至2 9、67至71頁、本院聲羈卷第18至20頁、本院訴字卷第21至2 2、60、104頁),核與證人即告訴人江沛翰於警詢中之證述 (見警卷第11、12、16頁)及另案被告陳力誌於警詢及偵查 中之供述相符(見偵卷第89至91、125至129頁),並有告訴 人與「裕融企業 陳專員」間通訊軟體Line對話紀錄截圖( 見警卷第27至43、47至54頁)、監視錄影畫面截圖(見警卷 第44至45頁)、被告申設之玉山銀行帳號000-000000000000 號帳戶基本資料、交易明細暨翻拍畫面(見警卷第46頁、偵 卷第73至75頁)、被告與陳力誌間通訊軟體Telegram對話紀 錄截圖(見警卷第56至57頁)、「小天」、「Elisha」之通 訊軟體Telegram帳戶翻拍照片(見警卷第58至59頁)、嘉義 縣政府警察局水上分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣 押物品收據(見警卷第65至71頁)、贓物認領保管單(見警 卷第73頁)、臺灣臺南地方檢察署檢察官113年度偵字第129 85號起訴書(見偵卷第33至37頁)、被告0000000000000帳 戶基本資料、交易明細(見偵卷第73至75頁)、陳力誌之中 華郵政帳號00000000000000號帳戶基本資料及交易明細(見 偵卷第77、80頁)、本院113年度聲搜字第903號搜索票(見 偵卷第105頁)、嘉義縣政府警察局水上分局柳林派出所扣 押筆錄、扣押物品目錄表(見偵卷第107至115頁)在卷可稽 ,復有扣案如附表編號1至5所示之物可佐,足認被告之任意 性自白與事實相符,被告犯行堪以認定,應予依法論科。 二、論罪科刑  ㈠罪名部分:  ⒈按組織犯罪防制條例所稱之犯罪組織,係指3人以上,以實施 強暴、脅迫、詐欺、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑 之罪,所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織;而所稱 有結構性組織,係指非為立即實施犯罪而隨意組成,不以具 有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確 為必要,同條例第2條定有明文。本案詐欺集團成員以詐騙 他人金錢、獲取不法所得為目的,先由不詳成員向被害人施 以詐術騙取財物後,復透過集團內相互分工、聯繫、取款及 轉交等層層斷點向被害人收取帳戶提款卡;又本案詐欺集團 成員除被告外,尚包含陳力誌、「小天」、「Elisha」、「 裕融企業 陳專員」等人,以實施詐術為手段,所組成具牟 利性及持續性之結構性犯罪組織,合於組織犯罪防制條例第 2條第1項所稱之犯罪組織。  ⒉按行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為,因部分 犯行發覺在後或偵查階段之先後不同,肇致起訴後分由不同 之法官審理,為維護法之安定性,並裨益法院審理範圍明確 、便於事實認定,即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」 為準,以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪 組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次,亦 因參與犯罪組織之繼續行為,已為該案中之首次犯行所包攝 ,該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足,自不再重複於他次 詐欺犯行中再次論罪,俾免於過度評價及悖於一事不再理原 則(最高法院109年度台上字第5598號判決參照)。被告所 為本案犯罪事實欄一㈠部分所示犯行是否為其參與本案詐欺 集團後之事實上首次,固有未明,惟係被告參與本案詐欺集 團後最先繫屬於法院之案件,有臺灣高等法院被告前案紀錄 表附卷可參(見本院訴字卷第13至14頁),就犯罪事實欄一 ㈠部分,應併論參與犯罪組織罪。  ⒊核被告所為,就犯罪事實欄一㈠部分,係犯組織犯罪防制條例 第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同詐欺取財罪;就犯罪事實欄一㈡部分, 則係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同 詐欺取財未遂罪。公訴意旨雖就犯罪事實欄一㈡部分論以組 織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪,惟起訴 書犯罪事實欄內,並未將被告參與之犯罪事實欄一㈠、㈡犯罪 組織區分為二,足認檢察官就犯罪事實欄一㈡部分,並無就 組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪另有訴 追之意,此部分應屬贅載。  ㈡裁判上一罪:   被告就犯罪事實欄一㈠之犯行,係以一行為同時觸犯上開數 罪名,為想像競合犯,依刑法第55條前段規定,從一重論以 三人以上共同犯詐欺取財罪。  ㈢共同正犯:   被告與陳力誌、「小天」、「Elisha」、「裕融企業 陳專 員」等人間,就上開犯行,具犯意聯絡及行為分擔,依刑法 第28條規定,應論以共同正犯。  ㈣數罪併罰:   被告就犯罪事實欄一㈠、㈡之犯行,犯意各別,行為互殊,應 予分論併罰。  ㈤刑之減輕:  ⒈被告就犯罪事實欄一㈡所為,雖已著手施用詐術而為詐欺取財 犯行,然經告訴人假意面交後,被告當場遭警方以現行犯逮 捕,未發生詐得嘉義市第三信用合作社金融卡之結果,自屬 未遂犯,爰依刑法第25條第2項之規定,按既遂犯之刑減輕 之。  ⒉不適用詐欺犯罪危害防制條例第47條之說明:  ⑴就犯罪事實欄一㈠部分:   按犯詐欺犯罪,在偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪所得 ,自動繳交其犯罪所得者,減輕其刑;並因而使司法警察機 關或檢察官得以扣押全部犯罪所得,或查獲發起、主持、操 縱或指揮詐欺犯罪組織之人者,減輕或免除其刑,詐欺犯罪 危害防制條例第47條定有明文。查被告雖於偵查及歷次審判 中均自白其所犯犯罪事實欄一㈠之犯行,惟其並未自動繳交 犯罪所得1,660元,自無從依上開規定減輕其刑。又被告雖 於偵查中供承陳力誌為介紹被告從事本案犯行之人,並陳力 誌於另案偵查中既陳:我當初會介紹許仕杰這個工作(指本 案所為「收簿手」之犯行),是派包的「Elisha」跟我說這 是跑腿的工作,不用拆開包裹等語(見偵卷第127頁),是 陳力誌僅為介紹人,並非本案詐欺集團之主持、發起人,卷 內復無證據證明陳力誌為係發起、主持、操縱或指揮本案詐 欺集團之人,自無詐欺犯罪危害防制條例第47條之適用。  ⑵就犯罪事實欄一㈡部分:   按詐欺犯罪危害防制條例第47條前段既規定:「犯詐欺犯罪 ,在偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪所得,自動繳交其 犯罪所得者,減輕其刑」,以有犯罪所得並自動繳交為要件 ,即應以犯詐欺罪既遂,自白並自動繳交被害人受詐騙金額 者為限,至犯罪未遂者,被害人未因此受財產損害,行為人 既無犯罪所得可以繳交,自無上開減刑規定之適用,亦屬當 然(最高法院113年度台上字第3589號判決參照)。查被告 就犯罪事實欄一㈡所為犯行,既屬未遂,揆諸上開判決意旨 ,應認無詐欺防制條例第47條規定之適用。  ⒊組織犯罪防制條例第8條第1項規定之適用說明:   就犯罪事實欄一㈠部分,被告於偵查及本院審理中,均就參 與犯罪組織犯行自白犯罪,本應依組織犯罪防制條例第8條 第1項規定減輕其刑,然其所犯參與犯罪組織罪均係屬想像 競合犯其中之輕罪,是就此部分想像競合輕罪得減刑部分, 本院於依刑法第57條量刑時將一併衡酌該部分減輕其刑事由 。  ㈥按犯罪之情狀顯可憫恕,認科以最低度刑仍嫌過重者,得酌 量減輕其刑,為刑法第59條所明定。又刑法第59條規定犯罪 情狀可憫恕者,得酌量減輕其刑,固為法院依法得自由裁量 之事項,然非漫無限制,必須犯罪另有特殊之原因與環境, 在客觀上足以引起一般同情,認為即予宣告法定低度刑期尤 嫌過重者,始有其適用。是為此項裁量減刑時,必須就被告 全部犯罪情狀予以審酌在客觀上是否有足以引起社會上一般 人之同情,而可憫恕之情形,始稱適法。蓋此旨在避免嚴刑 峻罰,法內存仁,俾審判法官得確實斟酌個案具體情形,妥 適裁量,務期裁判結果,臻致合情、合理、合法之理想。查 辯護人雖以:請鈞院考量被告坦承犯罪,犯後態度良好,並 依刑法第59條規定減輕其刑等語(見本院訴字卷第76至77、 114頁),惟觀本案之犯案過程,客觀上難認有何特殊原因 或堅強事由,足以引起一般人同情而有情堪憫恕之處,亦無 從單以被告坦承犯行乙情,而認被告存在特別可原諒之原因 ,故就被告本案所為犯行,均無刑法第59條之適用。  ㈦科刑部分:   爰以行為人之責任為基礎,審酌被告不思正途獲取財物,竟 加入詐欺集團擔任收簿手,配合集團上游成員指示收取他人 之金融卡,所為殊值非難;復考量國內詐騙案件猖獗,集團 分工的詐欺手段,經常導致受害者難以勝數、受騙金額亦相 當可觀,實際影響的不僅是受害者個人財產法益,受害者周 遭生活的一切包含家庭關係、工作動力、身心健康等,乃至 整體金融交易秩序、司法追訴負擔,都因此受有劇烈波及, 最終反由社會大眾承擔集團詐欺案件之各項後續成本,在此 背景下,即便被告僅從事詐欺集團最下游、勞力性質的收簿 手工作,仍不宜輕縱,否則被告僥倖之心態無從充分評價, 集團詐欺案件亦難有遏止的一天;被告前於113年5月8日因 詐欺等罪遭臺灣臺南地方法院裁定羈押,於同年7月5日出所 後,旋又為本案犯行,有被告之臺灣高等法院被告前案紀錄 表存卷可查(見本院訴字卷第13頁),雖未構成累犯,惟仍 認其素行不佳;再衡被告於偵查、本院移審訊問、準備程序 及審理時始坦承犯行,並供出其上游陳力誌予檢警追查,然 並未與告訴人成立調解之犯後態度;被告就犯罪事實欄一㈠ 犯行已既遂,惟被告就犯罪事實欄一㈡尚屬未遂之犯罪所生 損害;兼衡被告自述高職肄業之智識程度、目前在統一超商 工作、未婚、無子女、與祖母同住並須照顧祖母之家庭狀況 等一切情狀(見本院訴字卷第113頁),分別量處其刑如主 文第一項所示。  ㈧按關於數罪併罰之案件,如能俟被告所犯數罪全部確定後, 於執行時,始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察 署檢察官,聲請該法院裁定之,無庸於每一個案判決時定其 應執行刑,則依此所為之定刑,不但能保障被告(受刑人) 之聽審權,符合正當法律程序,更可提升刑罰之可預測性, 減少不必要之重複裁判,避免違反一事不再理原則情事之發 生(最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照)。查 本案經本院判決後,檢察官及被告均可上訴,是揆諸前揭說 明,應俟本案確定後,再由被告請求檢察官聲請法院定應執 行刑為宜,使被告能夠在確知應受刑罰範圍之前提下,就應 執行刑之裁量表示意見,是本院不予就被告所犯本案之數罪 定應執行刑,附此敘明。​​​​​ 三、沒收  ㈠按犯詐欺犯罪,其供犯罪所用之物,不問屬於犯罪行為人與 否,均沒收之,詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明 文。查如附表編號1至3所示之物,均屬供被告犯刑法第339 條之4之詐欺犯罪所用之物,業據被告供述甚明,依上所述 ,不問屬於被告與否,均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條 第1項規定諭知沒收。  ㈡被告因其所為犯罪事實欄一㈠之犯行而取得報酬1,660元,為 被告之犯罪所得,未據扣案,仍應依刑法第38條之1第1項規 定宣告沒收,並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時, 依同條第3項規定追徵其價額。  ㈢至被告原欲收取之如附表編號4所示之香菸盒及其中所裝載之 如附表編號5所示之金融卡,既已由告訴人江沛翰所領回, 有贓物認領保管單在卷可稽(見警卷第73頁),依刑法第38 條之1第5項規定,不予宣告沒收。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段,判決如主文。 本案經檢察官賴韻羽提起公訴,檢察官廖俊豪到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  10  日          刑事第三庭 法 官 陳昱廷 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。          中  華  民  國  113  年  12  月  10  日                書記官 陳怡辰 附錄本判決論罪科刑之法條: 刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者,處一年以上七年 以下有期徒刑,得併科一百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 組織犯罪防制條例第3條第1項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者,處三年以上十年以下有期 徒刑,得併科新臺幣一億元以下罰金;參與者,處六月以上五年 以下有期徒刑,得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕 微者,得減輕或免除其刑。 附表: 編號 物品名稱 數量 備註 1 IPHONE 14 PRO手機(內含SIM卡) 1張 IMEI: 000000000000000、 000000000000000 2 託運單 1張 3 交貨便專用袋 3袋 4 雲絲頓藍白香菸盒 1盒 5 嘉義市第三信用合作社金融卡 1張

2024-12-10

CYDM-113-訴-366-20241210-1

重訴
臺灣宜蘭地方法院

分割共有物

臺灣宜蘭地方法院民事裁定 113年度重訴字第34號 原 告 廖家偉 訴訟代理人 初泓陞律師 李筱萱律師 被 告 廖祈欣(即被告廖邱杏春之承受訴訟人) 廖玉卿(即被告廖邱杏春之承受訴訟人) 廖俊豪(即被告廖邱杏春之承受訴訟人) 上列當事人間因分割共有物事件,本院裁定如下:   主 文 本件應由廖祈欣、廖玉卿、廖俊豪為被告廖邱杏春之承受訴訟人 ,續行訴訟。   理 由 一、按當事人死亡者,訴訟程序在有繼承人、遺產管理人或其他 依法令應續行訴訟之人承受其訴訟以前當然停止;第168條 、第169條第1項及第170條至前條之規定,於有訴訟代理人 時不適用之。但法院得酌量情形,裁定停止其訴訟程序;第 168條至第172條及前條所定之承受訴訟人,於得為承受時, 應即為承受之聲明;他造當事人,亦得聲明承受訴訟。當事 人不聲明承受訴訟時,法院亦得依職權,以裁定命其續行訴 訟,民事訴訟法第168條、第173條、第175條、第178條分別 定有明文。 二、經查,被告廖邱杏春於民國113年11月9日死亡,其繼承人為 廖祈欣、廖玉卿、廖俊豪,且未拋棄繼承等情,有戶役政資 訊網站查詢-個人戶籍資料及家事事件(繼承事件)公告查詢 結果在卷可稽,自應由其等為被告廖邱杏春之承受訴訟人。 惟兩造迄未聲明承受訴訟,爰依上開規定,由本院依職權裁 定命廖邱杏春之繼承人廖祈欣、廖玉卿、廖俊豪承受訴訟, 並續行本件訴訟程序。 三、爰裁定如主文。 中  華  民  國  113   年  12  月  3  日          民事庭 法 官 伍偉華 以上正本係照原本作成。 如對本裁定抗告須於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀,並繳 納抗告費新臺幣1,000元。 中  華  民  國  113   年  12  月  4  日              書記官  葉瑩庭

2024-12-03

ILDV-113-重訴-34-20241203-1

臺灣嘉義地方法院

賭博

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度易字第790號 公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 江坤裕 上列被告因賭博案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第5839 號),本院判決如下:   主 文 江坤裕犯意圖營利聚眾賭博罪,處有期徒刑參月,如易科罰金, 以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。 扣案之如附表編號1至3所示之物均沒收。 未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元沒收,於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時,追徵其價額。   犯罪事實 一、江坤裕基於以網際網路賭博之犯意、意圖營利供給賭博場所 及聚眾賭博之包括一罪集合犯之犯意,自民國113年3月某日 起,至同年5月11日13時15分許為警查獲時止,在其位於嘉義 縣○○鄉○○○00號之3之居處,以電子設備連接網際網路,進而 連線至「冠天下」之供不特定人登入下注之賭博網站,申請 會員帳號、密碼並登入後,接續與該賭博網站對賭美國職業 棒球賽事,賭博方法係以美國職業棒球賽事結果決定輸贏, 如簽中獲勝球隊或符特定條件,即可贏得賭金,若未簽中, 賭金則歸賭博網站經營者所有,而以此方式賭博財物;並於 上開期間內,提供該帳號供不特定多數友人得使用該帳號至 「冠天下」賭博網站下注,江坤裕則從賭客下注金中抽取5% 之報酬以牟利。 二、案經嘉義縣警察局水上分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官 偵查起訴。   理 由 一、認定事實所憑之證據及理由  ㈠上開事實,業據被告江坤裕於警詢、偵查、本院準備程序及 審理中均坦承不諱(見偵卷第10至12、55至57、本院卷第35 、63頁),並有本院113年聲搜字第474號搜索票(見偵卷第 13頁)、嘉義縣警察局水上分局搜索扣押筆錄、扣押物品目 錄表(見偵卷第15至19頁)、嘉義縣警察局水上分局鹿草分 駐所扣押物品收據(見偵卷第21頁)、查獲現場照片(見偵 卷第23頁)、線上賭博網站下注紀錄翻拍照片(見偵卷第24 頁)、扣案物品照片(見偵卷第25、49頁)及簽單影本(見 偵卷第27至29頁)在卷可稽,復有扣案如附表編號1至3所示 之物可佐。  ㈡次查被告於本院審理時稱:我幫朋友下注,賺了新臺幣(下 同)2,000元等語(見本院卷第64頁),堪認被告就供給賭 博場所及聚眾賭博之犯行,主觀上具有營利之意圖無訛。  ㈢綜上各節,足認被告之任意性自白與事實相符,被告犯行堪 以認定,應予依法論科。 二、論罪科刑  ㈠按刑法第268條規定之「供給賭博場所」,係指提供特定處所 供人從事賭博行為而言,本不以賭博場所為公眾得出入者為 要件;所稱「聚眾賭博」,係指聚集不特定多數人參與賭博 之行為,縱未於現實上同時糾集多數人於同一處所,但聚集 眾人之財物進行賭博者,例如組頭以網路、電話、傳真、通 訊軟體之方式供人簽賭之行為,亦屬之。查被告提供「冠天 下」賭博網站之帳號與不特定人下注賭博,並意圖從中牟取 利益等節,業經認定如前,揆諸上開說明,應屬刑法第268 條前、後段之「供給賭博場所」及「聚眾賭博」行為。  ㈡核被告所為,係犯刑法第268條前段之意圖營利供給賭博場所 罪、同條後段之意圖營利聚眾賭博罪及刑法第266條第2項、 第1項之以網際網路之方法賭博財物罪。  ㈢被告自113年3月某日起至113年5月11日止,先後多次在賭博 網站下注簽賭之行為,係基於同一賭博目的,於密切接近之 時間,在同一地點實施,侵害同一社會法益,各行為之獨立 性極為薄弱,依一般社會健全觀念,在時間差距上,難以強 行分開,在刑法評價上,以視為數個舉動之接續施行,合為 包括之一行為予以評價,較為合理,應論以接續犯之一罪。  ㈣按刑事法若干犯罪行為態樣,本質上原具有反覆、延續實行 之特徵,立法時既予特別歸類,定為犯罪構成要件之行為要 素,則行為人基於概括之犯意,在密切接近之一定時、地持 續實行之複次行為,倘依社會通念,於客觀上認為符合一個 反覆、延續性之行為觀念者,於刑法評價上,即應僅成立一 罪。學理上所稱「集合犯」之職業性、營業性或收集性等具 有重複特質之犯罪均屬之,例如經營、從事業務、收集、販 賣、製造、散布等行為概念者是(最高法院有95年度台上字 第1079號判決參照)。查被告自113年3月某日起至113年5月 11日為警查獲時止,意圖營利而供給賭博場所,聚眾賭博, 並接受賭客下注賭博,本質上具有反覆性,於刑法評價上, 均應認係集合犯,各僅成立一罪。  ㈤被告以一行為同時觸犯上開數罪名,為想像競合犯,依刑法 第55條之規定,從一重以情節較重之刑法第268條後段意圖 營利聚眾賭博罪處斷。  ㈥爰審酌被告透過網際網路賭博財物,並提供賭博網站之帳戶 而聚眾賭博以牟利,助長投機之不良風氣,有害善良秩序, 所為實屬不該;兼衡被告於警詢、偵查、本院準備程序及審 理中均坦承犯行,犯後態度良好;再衡被告於本院審理時自 述高職畢業之智識程度、無業、已婚有2名成年子女之家庭 狀況(見本院卷第65頁),及被告之診斷證明書、病理組織 檢查報告單、手術同意書(見本院卷第69至75頁)等一切情 狀,量處其刑,並諭知易科罰金之折算標準如主文第一項所 示。  ㈦被告5年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,有被 告之臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽(見本院卷第15 頁)。其因一時失慮,致罹刑典,所為固屬不當,惟犯後已 坦認犯行,確有悔意,本院認被告經此偵、審程序及科刑之 宣告,當知所警惕而無再犯之虞。是本院認前開宣告之刑以 暫不執行為適當,爰依刑法第74條第1項第2款之規定,宣告 如主文所示之緩刑期間,用啟自新。 三、沒收  ㈠扣案之如附表編號1之筆記型電腦,係被告用以連線賭博網站 所用;扣案如附表編號2所示之簽單,則係被告用以記錄不 特定友人下注資料之物;扣案如附表編號3所示之電子計算 機,為被告計算不特定友人賭金所用,且均為被告所有,業 據被告於本院審理時坦認不諱(見本院卷第62頁),均為本 案犯罪所用之物,自應依刑法第38條第2項規定宣告沒收。  ㈡另被告於本院審理時稱:我自己下注賭博,大約賺2,000元; 我幫朋友下注,也賺了2,000元等語(見本院卷第64頁), 堪認此部分為被告所為犯行之犯罪所得而未據扣案,均應依 刑法第38條之1第1項規定宣告沒收,於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時,依同條第3項規定,追徵其價額。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官陳睿明提起公訴,檢察官廖俊豪到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  3   日          刑事第三庭 審判長法 官 官怡臻                   法 官 余珈瑢                   法 官 陳昱廷 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。 中  華  民  國  113  年  12  月  3   日                   書記官 陳怡辰 附表: 編號 物品 數量 備註 1 筆記型電腦 1臺 廠牌:Lenovo 型號:80TT 2 簽單 2張 3 電子計算機 1臺 附錄本判決論罪科刑之法條: 中華民國刑法第266條 在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者,處5萬元以下罰金 。 以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法賭博財物者 ,亦同。 前二項以供人暫時娛樂之物為賭者,不在此限。 犯第1項之罪,當場賭博之器具、彩券與在賭檯或兌換籌碼處之 財物,不問屬於犯罪行為人與否,沒收之。 中華民國刑法第268條 意圖營利,供給賭博場所或聚眾賭博者,處3年以下有期徒刑, 得併科9萬元以下罰金。

2024-12-03

CYDM-113-易-790-20241203-1

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度訴字第344號 公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 高士閎 上列被告因加重詐欺案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第9 286號),於準備程序中,就被訴事實為有罪之陳述,經告以簡 式審判程序之旨,並聽取當事人之意見後,本院合議庭裁定由受 命法官獨任進行簡式審判程序,並判決如下:   主 文 高士閎犯以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪,處有期徒刑壹年 肆月。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬捌仟伍佰玖拾玖元沒收,於全部或 一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。   犯罪事實 一、高士閎並無出售商品之真意,竟意圖為自己不法之所有,基 於以網際網路對公眾散布而詐欺取財、詐欺得利之犯意,於 民國112年4、5月之某日,接續以社群軟體Facebook暱稱「X ing Chen」,在Facebook某社團中向不特定多數人刊登出售 如附表「出售物品」欄所示物品之虛偽訊息。陳俊傑於同年 6月16日12時20分許上網瀏覽後,因而陷於錯誤,並與高士 閎聯繫購買上開物品之事宜,並於附表「匯款或取款時間」 欄所示時間,以無卡提款或匯入指定帳戶之方式交付附表「 金額」欄所示金額,高士閎並以附表「取得財物或利益之方 式」所示方式取得財物或獲取財產上之不正利益。 二、案經陳俊傑訴由臺中市政府警察局霧峰分局報告臺灣臺中地 方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長令轉臺灣嘉義地方檢察 署檢察官偵查起訴。   理 由 一、認定事實所憑之證據及理由   上開事實,業據被告高士閎於偵查、本院準備程序及審理中 均坦承不諱(見偵字第16438號卷【下稱偵16438卷】第177 至179、本院訴字第344號卷【下稱本院訴344卷】第62、63 、77頁),核與證人即告訴人陳俊傑、證人方力葶於警詢時 之證述相符(見偵16438卷第42至45、38、39頁),並有告 訴人遭詐過程整理(見偵16438卷第59頁)、證人方力葶之 台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶基本資料、交 易明細(見偵16438卷第61至69頁)、告訴人轉帳匯款明細 翻拍照片(見偵16438卷第93至95、101至105頁)、被告與 告訴人間通訊軟體Messenger對話紀錄翻拍照片(見偵16438 卷第98至99頁)、被告與證人方力葶通訊軟體微信對話紀錄 截圖(見偵16438卷第107至109頁)、虛擬禮物下單截圖( 見偵16438卷第113頁)、通訊軟體Line對話紀錄截圖(見偵 16438卷第127頁)、台新國際商業銀行股份有限公司113年1 0月11日台新總作服字第1130024505號函暨函附00000000000 00帳戶交易明細(見本院訴344卷第35至39頁)及玉山銀行 集中管理部113年10月23日玉山個(集)字第1130122308號 函暨函附0000000000000000帳戶資料、交易明細(見本院訴 344卷第41至45頁)在卷可稽,足認被告之任意性自白與事 實相符,被告犯行堪以認定,應予依法論科。 二、論罪科刑  ㈠按刑法第339條之詐欺取財罪及詐欺得利罪,前者之行為客體 係指財物,後者則指取得債權、免除債務、延期履行債務或 提供勞務等財物以外之財產上不法利益。查被告就如附表編 號3、4所為,係使告訴人匯款至指定之金融帳戶,因而免除 己身所負應給付購買商品之價金債務之不法利益(即俗稱「 三角詐欺」),就前揭匯款之交付而言,固屬使受騙之人交 付「財物」,就匯款對被告產生之利益而言,則係被告取得 之「不法利益」,亦即被告之犯行同時合致於詐欺罪中之「 意圖為自己不法所有,以詐術使人將本人之物交付」,以及 「以前項方法得財產上之利益」之構成要件,告訴人交付財 物,即同時該當詐欺取財及詐欺得利之要件,基於法條競合 之關係,應認詐欺取財應特別於詐欺得利而僅成立詐欺取財 罪,合先敘明,另刑法第339條之4加重詐欺取財罪並未如同 法第339條第1項、第2項有區分詐取財物或詐欺得利,併此 敘明。  ㈡核被告所為,係犯刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路 對公眾散布而犯詐欺取財罪。  ㈢被告就本案所為,均係向告訴人施以詐術,使其陷於錯誤而 以無卡提款或匯款至指定帳戶之方式詐取財物或取得不法之 財產上利益,而屬侵害同一法益,彼此間具有時間、空間上 之密接性,難以強行區分,應視為數個舉動之接續施行,合 為包括之一行為予以評價,較為合理,應論以接續犯。  ㈣爰以行為人之責任為基礎,審酌被告不思以正途獲取所需, 為貪圖不法利益而詐騙他人財物,造成被害人等財產之損失 ,所為不僅危害網路交易之安全,更踐踏參與交易雙方應具 備之誠信,所為實屬不該;被告於偵查、本院準備程序及審 理時均坦承犯行,然尚未賠償告訴人損害;兼衡被告自述高 職畢業、入監前為物流司機、未婚、無子女、入監前與母親 同住、無須照顧母親之家庭狀況(見本院訴344卷第83頁) 等一切情狀,量處如主文第一項所示之刑。 三、沒收   按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之;前二項之沒收, 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額,刑 法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。查被告就附表編 號1、2所詐得之財物共計14,000元,及被告因本案犯行使其 免除如附表編號3、4所示之債務4,599元(共計18,599元) ,均屬被告之犯罪所得,且未據扣案,應依刑法第38條之1 第1項規定宣告沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒 收時,依同條第3項規定,追徵其價額。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、299條第1項前段 ,判決如主文。 本案經檢察官王輝興提起公訴,檢察官廖俊豪到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  3   日          刑事第三庭 法 官 陳昱廷 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。          中  華  民  國  113  年  12  月  3   日                書記官 陳怡辰 附錄本判決論罪科刑之法條: 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 附表: 編號 出售物品 匯款或取款時間 金額 (新臺幣) 取得財物或利益之方式 1 PS5 1118光碟版、雙手把 112年6月17日 0時23分許 10,000元 告訴人依指示開通無卡提款之功能,並將無卡提款之密碼告知被告,被告復在受通知後3分鐘內,至嘉義市某統一超商門市之ATM提領現金。 2 112年6月17日 0時27分許 4,000元 告訴人依指示開通無卡提款之功能,並將無卡提款之密碼告知被告,被告復在受通知後3分鐘內,至嘉義市某統一超商門市之ATM提領現金。 3 歧路旅人2、暗黑破壞神4遊戲光碟 112年6月17日 1時11分許 3,600元 告訴人依指示將該款項匯入方力葶申設之台新國際商業銀行0000000000號帳戶內,充作清償被告對方力葶購買虛擬禮物所負債務。 4 PS5全新手把充電器、機殼 112年6月18日 14時48分許 999元 告訴人依指示將該款項匯入玉山商業銀行0000000000000000號帳戶內,充作清償被告購買遊戲點數所負債務。

2024-12-03

CYDM-113-訴-344-20241203-1

嘉簡
臺灣嘉義地方法院

竊盜

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 113年度嘉簡字第1481號 公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 孫偉翔 上列被告因竊盜案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第11095 號),被告自白犯行,爰裁定以簡易判決處刑,本院判決如下:   主  文 孫偉翔犯侵入住宅竊盜罪,累犯,處有期徒刑陸月,如易科罰金 ,以新臺幣壹仟元折算壹日。   犯罪事實及理由 一、按檢察官依通常程序起訴,經被告自白犯罪,法院認為宜以 簡易判決處刑者,得不經通常審判程序,逕以簡易判決處刑 ,刑事訴訟法第449條第2項定有明文。被告孫偉翔前於警詢 及偵訊中,對於其被訴本案犯行均已坦白承認,經本院審酌 本案一切主、客觀情節,並依刑事訴訟法第449條於92年2月 6日修正之立法理由:「依原條文第二項規定,經『法院』訊 問,被告自白,始可將通常程序改為簡易程序,則於法院以 外之人詢問被告,而被告自白時,可能即無法依本條第二項 之規定,將通常程序改為簡易程序,爰就本條第二項為文字 之修正,以加強本條第二項之適用。」及法院辦理刑事訴訟 簡易程序案件應行注意事項第2條之規定,認宜以簡易判決 處刑,爰不經通常審判程序,逕裁定以簡易判決處刑。 二、本案除起訴書「犯罪事實」欄第4行「基於竊盜之犯意」更 正為「基於侵入住宅竊盜之犯意」外,其餘犯罪事實及證據 ,均引用起訴書之記載(如附件)。 三、核被告所為,係犯刑法第321條第1項第1款之侵入住宅竊盜 罪。 四、刑罰加重、減輕事由之說明:   ㈠被告前因竊盜案件,經臺灣雲林地方法院以109年度易字第30 9號判決處有期徒刑8月確定,其後入監執行,於110年9月3 日執行完畢出監,有刑案資料查註紀錄表、矯正簡表、臺灣 高等法院被告前案紀錄表等可參,被告於上開有期徒刑執行 完畢後5年內,故意再犯本案法定刑為有期徒刑以上之刑之 罪,為累犯。而參酌司法院大法官釋字第775號解釋意旨, 被告本案所為犯行,無論罪名、犯罪行為態樣與其先前執行 有期徒刑完畢之案件具有同質性,本院審酌被告前案入監執 行完畢後,本應知警惕,卻仍為罪名、行為態樣與前案具有 同質性之本案犯行,被告於從事本案犯行時之刑罰反應力稍 嫌薄弱,如依刑法第47條第1項規定加重其法定最低本刑, 尚無違反比例原則之情形。故公訴意旨就被告本案構成累犯 與應加重其刑部分,已盡其主張及說明責任。  ㈡又司法院釋字775號解釋意旨認刑法第47條第1項累犯加重本 刑不生違反憲法一行為不二罰原則之問題,惟其不分情節, 基於累犯者有其特別惡性及對刑罰反應力薄弱等立法理由, 一律加重最低本刑,於不符合刑法第59條所定要件之情形下 ,致生行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責之個案,其人 身自由因此遭受過苛之侵害部分,對人民受憲法第8條保障 之人身自由所為限制,不符憲法罪刑相當原則,牴觸憲法第 23條比例原則之意旨;且要求法院,在法律修正前:「為避 免發生上述罪刑不相當之情形,法院就該個案應依本解釋意 旨,裁量是否加重最低本刑。」然就法院裁量之射程範圍及 是否加重最低本刑之條件,則無進一步之說明。惟參酌該號 解釋理由書,首先闡明刑罰具有最後手段之特性,應受嚴格 之限制,且須以罪責為基礎,與罪責相對應,不得超過罪責 ;繼而說明立法機關以法律規定法官所科處之刑罰種類及其 上限,應與犯罪行為所生之危害、行為人責任之輕重相符, 始與憲法罪刑相當原則及第23條比例原則無違;復進一步闡 釋:因目前實務上有期徒刑加重係以月為計算單位,如最低 法定本刑為6月有期徒刑,累犯加重結果,最低本刑為7月有 期徒刑,本來法院認為諭知6月有期徒刑得易科罰金或易服 社會勞動即可收矯正之效或足以維持法秩序,但因累犯加重 最低本刑之結果,仍須宣告7月以上有期徒刑,致不得為易 刑處分等旨,而有上開解釋文之結論;更就對累犯者加重本 刑涉及之科刑資料應如何調查及辯論,併予指明:「為使法 院科刑判決符合憲法上罪刑相當原則,法院審判時應先由當 事人就加重、減輕或免除其刑等事實及其他科刑資料,指出 證明方法,進行周詳調查與充分辯論,最後由法院依法詳加 斟酌取捨,並具體說明據以量定刑罰之理由,俾作出符合憲 法罪刑相當原則之科刑判決」。足徵本號解釋主軸始終聚焦 在累犯規定與罪刑相當原則之衝突關係,而在具體個案之實 踐上,則側重在法院對累犯加重其刑與否之裁量審酌,必須 對於累犯者前案情節,有無該條立法理由所指具有特別惡性 及對刑罰反應力薄弱等各情全面盤點、調查及辯論,非可一 律加重其刑,否則即有違憲法罪刑相當性原則。再參以刑法 第59條之規定,固係立法者為符合罪刑相當原則,而賦予法 官救濟個案之量刑調節機制。惟並非所有個案於適用刑法第 59條酌減其刑後,即無違反罪刑相當原則之虞,此觀司法院 釋字第669號、第790號解釋自明(分別揭示法院於審理未經 許可製造、販賣、運輸具殺傷力之空氣槍,及意圖供製造毒 品之用,而栽種大麻之個案,如遇有違法情節輕微,顯可憫 恕之情形,依當時槍砲彈藥刀械管制條例第8條第1項、毒品 條例第12條第2項規定之刑罰,縱使適用刑法第59條規定酌 減其刑,仍嫌情輕法重,有違憲法罪刑相當原則及比例原則 ,而宣告上開規定於此範圍內違憲等旨)。況若謂法院就構 成累犯之個案,僅於無法適用刑法第59條之規定時,始得依 該號解釋裁量不予加重最低本刑,則於行為人不符該條酌減 其刑之規定,但有其他減刑事由之適用(例如刑法第19條第 2項)時,仍得裁量不予加重最低本刑;而於僅符合刑法第5 9條之規定,別無其他減刑事由之個案,法院即使認仍有罪 刑不相當之情形,亦無不加重最低本刑之裁量空間,核非事 理之平,併有邏輯上之矛盾。可見該號解釋提及刑法第59條 ,應僅係用以舉例說明累犯規定所構築之處斷刑下限,即使 透過該規定調節,仍無法全面正當化累犯不分情節一律加重 最低本刑之規定。從而法院於修法前,如認依累犯規定加重 最低本刑,有罪刑不相當之情形,不論已否依刑法第59條規 定酌減其刑,仍得依上開解釋意旨,裁量不予加重,非謂事 實審不依刑法第59條之規定酌減其刑者,即不得依累犯規定 加重其刑,有最高法院110年度台上字第5734號判決意旨可 參。從而,個案是否依刑法第47條第1項與上開解釋意旨而 裁量加重其刑,與個案得否適用刑法第59條規定酌量減輕其 刑,應無必然關係。刑法第320條第1項之加重竊盜罪所列各 款加重態樣,其法定刑為6月以上5年以下有期徒刑,此係考 量竊盜行為原係對於被害人財產法益造成侵害之外,因個案 另符合該條第1項所列各款要件,而彰顯個案竊盜財物之行 為具有更高之危險性,或者另有侵害其他法益,或是該等犯 罪情節具有較高非難性,而特於刑法第320條第1項之竊盜罪 之外另予加重處罰,固有其立法之正當性,然此等法定刑之 法律效果不可謂輕微。而同為加重竊盜罪之行為人,其犯罪 情節、動機未必皆同,縱使符合同一款次之竊盜行為,也會 因為個案具體情節而彰顯行為危險程度的差異,例如友顯具 依憑己力尋求正當途徑謀求所需者僅因好逸惡勞而行竊,也 有因屆高齡或生理具有障礙、缺陷而無謀生能力者因窮途末 路而行竊,而侵入住宅竊盜時,若於當時有人在內與適無人 在內,會影響行竊過程遭即時發現之可能,或遭發現後因他 人阻攔而升高衍生糾紛之危險性,另攜帶兇器、結夥3人以 上竊盜也會因為攜帶兇器種類或人數多寡呈現不同程度的危 險性,且有於犯後多方飾詞圖卸、拒絕賠償而態度惡劣者, 亦有犯後自始坦承犯罪,甚至力圖彌補者,犯後態度與主觀 惡性即有顯著差異,法律科處此類犯罪,所設之法定最低本 刑同為「6月以上有期徒刑」,此一最低法定刑已非輕微, 尤以個案行為人符合累犯之要件而認有加重其刑之必要時, 其最輕處斷刑乃為「有期徒刑7月」,此等法律效果不可謂 不重,為達懲儆犯罪,並兼顧達防衛社會之目的者,自應依 客觀之犯行與主觀之惡性二者加以考量其情狀,是否有可憫 恕之處,適用刑法第59條之規定酌量減輕其刑,期使個案裁 判之量刑符合比例原則。查被告為42年出生,於本案行為時 為70歲,其為無業(見警卷第1頁),復領有中度身心障礙 證明(見警卷第18頁),被告並自陳係因沒錢吃東西而為本 案犯行(見偵卷第40頁),又其於本案犯後未幾,即因被害 人發現楊○○發現報警,經警於同日上午7時55分至8時許間, 在被告騎乘電動輔助三輪車行駛途中查獲(見警卷第16至17 頁)。則被告為本案竊盜犯行固然應予非難,但被告乃是因 其身體方面障礙及其已屬高齡,致難以投入職場憑藉己力謀 生,經審酌上開諸情,實不無因為社會福利等機制未適時、 適當介入、關懷所致,且被告於本案警詢、偵訊中始中自白 犯行,其竊得金牌2面業已發還與被害人,被害人於警詢即 已陳明無欲對被告提出告訴(見警卷第3頁反面),故本院 衡酌上述諸多因素及被告本案犯行經依刑法第47條第1項規 定加重其刑後所應量處之最低處斷刑為有期徒刑7月,認對 被告本案縱使處以最低度刑有期徒刑7月,尚嫌過重,猶有 情輕法重、足堪憫恕之情,爰依刑法第59條之規定酌減其刑 。 ㈢被告本案犯刑因有前述刑之加重與減輕事由,爰依刑法第71 條第1項規定,先加重而後減輕之。 五、爰以行為人之責任為基礎,並審酌被告為本案犯行,對於他 人之財產法益欠缺尊重,所為並非可取。兼衡以被告犯後始 終坦承犯行與本案情節(包含被告行竊之方式為徒手,竊得 2面神像金牌,依被害人所述價值約新臺幣10,000元,但其 於本案犯罪後未幾即遭警查獲並取回竊得之物發還與被害人 ,被害人最終並未受有財產上之損害等),暨被告犯罪動機 、領有中度身心障礙證明、其餘前科素行等一切情狀,量處 如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準。 六、被告竊得金牌業經警查獲取回並發還被害人,依刑法第38條 之1第5項規定,自毋庸宣告沒收或追徵價額。 七、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項(僅引 用程序法條),逕以簡易判決處刑如主文。 八、如不服本判決,得於判決書送達之日起20日內,以書狀敘述   理由,向本院提起上訴(須附繕本)。 本案經檢察官簡靜玉提起公訴,由檢察官廖俊豪到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  3   日          嘉義簡易庭 法 官 郭振杰 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備理由請求 檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期 為準。 中  華  民  國  113  年  12  月  3   日                書記官 黃士祐 附錄論罪科刑法條:中華民國刑法第321條 犯前條第一項、第二項之罪而有下列情形之一者,處六月以上五 年以下有期徒刑,得併科五十萬元以下罰金: 一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。 二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。 三、攜帶兇器而犯之。 四、結夥三人以上而犯之。 五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。 六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、 車、航空機內而犯之。 前項之未遂犯罰之。 附件: 臺灣嘉義地方檢察署檢察官起訴書                   113年度偵字第11095號   被   告 孫偉翔  上列被告因竊盜案件,業經偵查終結,認應提起公訴,茲將犯罪 事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、孫偉翔前因竊盜案件,經臺灣雲林地方法院於民國109年9月 1日,以109年度易字第309號判決處有期徒刑8月確定,經送 監執行後,於110年9月3日徒刑行完畢出監。詎仍不知悔改 ,復意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,於113年9月 26日7時30分許,侵入楊○○位在嘉義縣○○鎮○○○000號之住處 ,徒手竊取掛在神明廳神像上之金牌2面(已發還),得手後 即騎乘電動輔助三輪車離開現場,嗣楊○○發現遭竊而報警為 警循線查獲。 二、案經嘉義縣警察局民雄分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上開犯罪事實,業據被告孫偉翔於警詢及偵查中坦承不諱, 核與被害人楊○○於警詢中指述之情節大致相符,並有搜索及 扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、贓物認領保管 單、照片在卷可稽,被告犯嫌應堪認定。 二、核被告所為,係犯刑法第321條第1項第1款之侵入住宅加重 竊盜罪嫌。被告有如犯罪事實欄所載之論罪科刑及執行情形, 有本署刑案資料查註紀錄表在卷可參,參照司法院釋字第775號 解釋意旨,審酌被告漠視法禁,於短期內迭次故意犯案,對 於竊盜案件有特別之惡性,且刑罰反應力薄弱,兼衡個別預 防及社會防衛之目的與需求等情,適用刑法累犯規定加重其 刑,尚不至於會發生超過其相應負擔之罪責,而違反比例及 罪刑相當原則之情形,核有加重其最低本刑之必要,請依刑 法第47條第1項規定加重其刑。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣嘉義地方法院 中  華  民  國  113  年  10  月  16  日              檢察官 簡 靜 玉 上正本證明與原本無異。 中  華  民  國  113  年  11  月  1   日              書記官 傅 馨 夙

2024-12-03

CYDM-113-嘉簡-1481-20241203-1

金訴
臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第2343號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 連庭葦 上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(113年度少連偵字 第171號),本院裁定進行簡式審判程序,判決如下:   主 文 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年肆月。未扣案 手機壹支及新臺幣參仟元均沒收之,於全部或一部不能沒收或不 宜執行沒收時,追徵其價額。   犯罪事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,除下列更正及補充外,其餘均引用起 訴書之記載(如附件):  ㈠犯罪事實第11列「依指示匯款」後補充「至上開成員指示之 若干金融機構帳戶,從而共同詐得該等款項,其中經匯入如 附表所示匯款帳號之部分」。  ㈡起訴書附表詐欺手法欄及提領時間、金額欄「111年」均更正 為「112年」。  ㈢起訴書附表提領地點欄補充「臺中市北屯區統一超商昌平門 市」。  ㈣證據補充「被告丙○○於本院審理中之自白」。 二、被告行為後,洗錢防制法一般洗錢罪相關規定已於民國113 年7月31日修正公布,於000年0月0日生效。而為新舊法之比 較,刑法第2條第1項但書所指適用最有利於行為人之法律, 既曰法律,即較刑之範圍為廣,比較時應就罪刑有關之一切 情形,綜其全部之結果而為比較,再適用有利於行為人之法 律處斷,不得僅以法定刑即為比較,須經綜合考量整體適用 各相關罪刑規定,據以限定法定刑或處斷刑之範圍,再依刑 法第35條為準據,以最重主刑之最高度刑較輕者為有利;且 宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定,具有適用上之依附及 相互關聯之特性,自須同其新舊法之適用(最高法院94年度 台上字第6181號、95年度台上字第2412號、110年度台上字 第1489號等判決意旨參照)。此次修正係將修正前洗錢防制 法第2條第1款、第2款重組為修正後同條項第1款、第2款, 並增定修正後同條項第4款「使用自己之特定犯罪所得與他 人進行交易」之犯罪類型,復將修正前洗錢防制法第3條酌 作文字修正(第1款至第3款、第9款、第10款至第13款)、 刪除重複規定(第6款、第7款)並增定其他若干特定犯罪, 雖未變動就加重詐欺取財此一特定犯罪為一般洗錢罪名之構 成要件;惟依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項,該罪 之法定刑係「7年以下有期徒刑,併科新臺幣5百萬元以下罰 金」,且不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑,修正 後洗錢防制法第19條第1項前段、後段則以洗錢之財物或財 產上利益是否達新臺幣(下同)1億元區別,後者之法定刑 為「6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元以下罰 金」,前者之法定刑提高為「3年以上10年以下有期徒刑, 併科新臺幣1億元以下罰金」,且刪除一般洗錢罪之宣告刑 不得超過其特定犯罪之刑所定最重本刑之限制。而本案被告 所犯係洗錢之財物或財產上利益未達1億元之一般洗錢罪, 衡以其特定犯罪所定最重本刑為7年,經比較新舊法結果, 被告適用修正前之前揭各規定而得予處斷最重之刑即為有期 徒刑7年,適用修正後之前揭各規定而得予處斷最重之刑則 降低為5年,揆諸前揭說明,自應以修正後之前揭各規定有 利於被告,依刑法第2條第1項但書,適用最有利於行為人之 法律,即修正後之前揭各規定。 三、核被告所為,係犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段一般 洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款3人以上共同詐欺取財 罪。被告與涉各犯行之其他成員就3人以上共同詐欺取財、 一般洗錢等部分之犯行具有犯意聯絡及行為分擔,應論以共 同正犯。被告等人分次匯出詐欺所得款項之各舉止,係於相 近時間、地點密接為之,且犯罪目的與侵害之法益同一,以 視為數個舉動之接續施行合為包括之一行為予以評價較為合 理,應屬接續犯。又被告所為3人以上共同詐欺取財及一般 洗錢等部分之犯行,其間具有緊密關聯性,且有部分合致, 復均以同次詐欺取財為目的,應評價為以一行為同時觸犯上 開各罪而為想像競合犯,依刑法第55條,從一重之3人以上 共同詐欺取財罪處斷。 四、被告固曾因違反毒品危害防制條例等案件而有於112年間經 徒刑執行完畢之前科紀錄素行,惟公訴意旨未就被告構成累 犯之事實及應加重其刑之事項主張並具體指出證明方法,本 案自尚不能逕論以刑法第47條第1項所指累犯或依該規定加 重其刑,爰僅於後述依刑法第57條科刑時併衡酌被告之前揭 素行(最高法院110年度台上字第5660號判決意旨參照)。 另被告雖係成年人,而羅○清則係少年,惟被告於本院審理 中否認知悉此情而仍共同與羅○清為上開犯行(見本院卷第4 0頁),且被告僅短暫與羅○清見面收取款項,有證人羅○清 於警詢時之證述可佐(見偵卷第49頁),衡情被告尚非得依 當時所處環境而知悉羅○清係少年,本案自尚不得認定被告 具與少年共同實施犯罪之故意而依兒童及少年福利與權益保 障法第112條第1項前段加重其刑;公訴意旨認本案應依該等 規定加重其刑,尚有未合(最高法院98年度台上字第7295號 判決意旨參照)。 五、爰審酌被告參與本案詐欺集團後與前揭各該成員分擔前揭工 作而共同為本案犯行,所為造成告訴人乙○○損失前揭財物   ,影響金融秩序非微,足徵被告之法治觀念薄弱,應予非難   ,並考量被告犯後坦承犯行,惟未與告訴人達成和解或予以 賠償等情,參以被告有違反毒品危害防制條例、相類詐欺等 案件紀錄之素行,被告所受教育反映之智識程度、就業情形   、家庭經濟及生活狀況等一切情狀(見本院卷第51頁),暨 當事人對於科刑之意見,量處如主文所示之刑,以示懲儆。 六、沒收:  ㈠被告行為後,詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項已於113年7 月31日增定公布,於000年0月0日生效;依刑法第2條第2項   、第11條,此部分詐欺犯罪工具物之沒收應適用增定之上開 規定,惟仍不排除刑法沒收相關規定之適用(最高法院108 年度台上字第2753號判決意旨參照)。而被告有以其所有之 手機1支供為本案詐欺犯罪聯繫所用,有被告於警詢、偵訊 及本院審理中之供述可參(見偵卷第66、215至216頁、本院 卷第50頁);依卷存事證,該物未經扣案,且不足以認定該 物已經滅失,是該物應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項、刑法第38條第4項,予以宣告沒收,併予宣告於全部或 一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。  ㈡被告為本案犯行取得3,000元,業據被告於本院審理中自承在 卷(見本院卷第50頁);該犯罪所得未經扣案,爰依刑法第 38條之1第1項前段、第3項,予以宣告沒收,併予宣告於全 部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。  ㈢另被告行為後,洗錢防制法第25條第1項已於113年7月31日修 正公布,於000年0月0日生效;依刑法第2條第2項、第11條 ,本案洗錢之財物或財產上利益之沒收應適用修正後之上開 規定。而被告為本案一般洗錢犯罪洗錢之財物固如前述,惟 稽之修正後洗錢防制法第25條第1項之立法意旨係為減少犯 罪行為人之僥倖心理、避免經查獲之洗錢之財物或財產上利 益因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象,有其立 法理由可資參照,本案洗錢之財物既經前揭不詳他人匯出一 空而未經查獲,尚無立法意旨所指現象存在,自無從適用修 正後之上開規定予以宣告沒收。至該等財物雖同係被告等人 共同為本案詐欺犯罪之所得,惟該等財物未經扣案,已如前 述經交付前揭不詳他人,參之一般詐欺共犯就所詐得款項亦 有按分工計算報酬後再行分配之情,依卷存事證不足為相反 認定,是本案尚不足認被告對該等財物具有事實上之共同處 分權限,本院亦無從就此對被告為沒收之諭知(最高法院10 4年度台上字第3937號判決意旨參照)。 七、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項,判決如主文。 八、如不服本判決,得於判決書送達之日起20日內,以書狀敘述 理由(須附繕本),向本院提出上訴。   本案經檢察官丁○○提起公訴,檢察官甲○○到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  29  日          刑事第十一庭 法 官 陳怡秀 以上正本證明與原本無異。 告訴人或被害人如不服判決,應備理由具狀向檢察官請求上訴, 上訴期間之計算,以檢察官收受判決正本之日起算。                 書記官 陳亭卉 中  華  民  國  113  年  12  月   2  日 附錄本案論罪法條:修正後洗錢防制法第19條第1項後段、刑法 第339條之4第1項第2款 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 附件: 臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書                  113年度少連偵字第171號   被   告 丙○○ 男 35歲(民國00年0月00日生)             住○○市○○區○○路0段000號10樓             之2             居臺中市○○區○○路0段000號11樓             之1             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因詐欺等案件,已經偵查終結,認應提起公訴,茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、丙○○telegram社群軟體(下稱紙飛機)暱稱「XZZ」、廖俊豪( 另案通緝)紙飛機暱稱「Instgram」自民國112年7月間某日 起,參與紙飛機暱稱「水」、少年羅○清(另移送臺灣臺中地 方法院少年法庭)及其他姓名年籍不詳之人所組成,以實施 詐術為手段,具有持續性、牟利性及結構性之詐騙集團(參 與組織犯罪部分,另案提起公訴,不在本案起訴範圍)。由 廖俊豪指示領款地點、丙○○擔任收水、少年羅○清擔任車手 。丙○○、廖俊豪、少年羅○清即與該集團成員共同意圖為自 己不法之所有,基於3人以上詐欺取財及掩飾隱匿詐欺所得 去向之洗錢犯意聯絡,以附表所示之方式詐欺附表所示之人 ,致附表所示之人陷於錯誤而依指示匯款。由廖俊豪指示少 年羅○清至附表所之地點領款後,將贓款交給丙○○,丙○○再 依廖俊豪指示將贓款放在指定地點。嗣因乙○○發覺遭騙報警 處理,經警調閱相關自動櫃員機監視錄影畫面後,始循線查悉 上情。 二、案經乙○○訴由臺中市政府警察局第五分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實: 編號 證據名稱 待證事實 1 被告丙○○於警詢及偵查中之自白 1.被告丙○○之紙飛機暱稱「XZZ」 2.被告丙○○將本案提款卡放在某處,由少年羅○清去拿取,再少年羅○清至附表之地點領款後,將贓款交予被告丙○○。 2 少年羅○清於警詢中之證述 1.由紙飛機暱稱「XZZ」即被告丙○○將提款卡放在某處,由我去拿取。 2.由紙飛機暱「Instgram」即同案被告廖俊豪指示我領款。 3.被告丙○○為收水。 3 告訴人乙○○於警詢之指訴 告訴人乙○○遭詐騙,而依指示匯款之事實。  4 受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 告訴人乙○○遭詐騙,而依指示匯款之事實。  5 連線商業銀行帳號000000000000號帳戶明細表 告訴人乙○○遭詐騙,而依指示領款至左列帳戶之事實。  6 統一超商昌東門市監視器畫面截圖 少年羅○清於附表示之地點提領贓款之事實。 二、核被告丙○○所為,係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以 上共同犯加重詐欺取財罪、洗錢防制法第2條第2款、第14條 第1項之隱匿、掩飾特定犯罪所得去向、所在之洗錢等罪嫌 。被告與廖俊豪、少年羅○清及其餘詐欺集團成員間,有犯 意聯絡及行為分擔,請依刑法第28條之規定論以共同正犯。 被告上開行為同時觸犯加重詐欺取財及一般洗錢等罪,為想 像競合犯,請依刑法第55條規定,從一重以加重詐欺罪嫌處 斷。被告丙○○為成年人,與少年羅○清共犯附表所示之犯罪 ,請依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段之規 定加重其刑。被告之犯罪所得,請依刑法第38條之1第1項規 定宣告沒收。如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,請 依同條第3項規定追徵其價額 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣臺中地方法院 中  華  民  國  113  年   6  月  3   日                檢 察 官 丁○○ 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  6   月  25  日                書 記 官 林庭禎 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者,處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑,得併科 1 百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具,   對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或   電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處 7 年以下有期徒刑,併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表 編號 告訴人 詐欺手法 匯款帳號 匯款金額(新臺幣,下同) 提領時間、金額 提領地點 1 乙○○ 111年9月7日14時5分許前,向告訴人乙○○佯稱為中華郵政客戶電商業者,需配合解除設定,使乙○○陷於錯誤,依指示匯款 連線商業銀行帳號000000000000號帳戶 ⑴112年9月7日14時16分許,匯款4萬9983元 ⑵112年9月7日14時20分許,匯款18129元 ⑴111年9月7日14時34分分許,提領2萬元 ⑵111年9月7日14時35分分許,提領2萬元 ⑶111年9月7日14時39分分許,提領2萬元 ⑷111年9月7日14時40分分許,提領8000元 臺中市○○區○○路0段00號統一超商昌東門市

2024-11-29

TCDM-113-金訴-2343-20241129-1

臺灣嘉義地方法院

竊盜

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度易字第924號 公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 陳有益 上列被告因竊盜案件,經檢察官提起公訴(113年度調偵字第478 號),本院判決如下:   主  文 陳有益犯竊盜罪,累犯,處有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺 幣壹仟元折算壹日。   犯罪事實 一、陳有益意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,於民國11 3年3月19日晚上11時許,前往黃○○之子林○○(已歿)前位於 嘉義縣○○鄉○○村○○路000號之居住地,進入該處庭院,見林○ ○生前所使用之車牌號碼000-0000號自用小客車停放該處且 車門未鎖,乃開啟車門後以其自備鑰匙1把插入該車輛鑰匙 孔後啟動電門駕駛離去而得手並供己代步之用。嗣因該車輛 避震器故障,陳有益遂委由綽號「阿猴」之姓名年籍不詳男 子駕駛該車前往雲林縣○○市○○里○○路000號,不知情之張○○ 所經營之汽車修理廠維修,而黃○○於同年月21日前往林○○生 前居住地發現該車輛遺失遂報警處理,經警循線追查後前往 上址維修廠察看而查獲上情,並扣得該車輛與陳有益用以竊 取該車輛之鑰匙1把(均發還與黃○○)。 二、案經黃○○訴由嘉義縣警察局民雄分局報告臺灣嘉義地方檢察 署檢察官偵查起訴。    理  由 壹、證據能力:   被告陳有益對於本判決所引用之下列證據,均同意有證據能 力,並得做為判斷之依據(見本院卷第93至94頁),且查, 被告就其所為之自白,並未主張係遭施以任何不正方法所取 得,復無事證足認上開自白係遭施以任何不正方法所得,倘 經與本案其他事證互佐而得認與事實相符,均得為證據。另 被告以外之人於審判外之陳述,雖屬傳聞證據,惟經當事人 同意有證據能力,且於本案辯論終結前並未對於該等證據之 證據能力復行爭執,經本院審酌該等證據資料製作時之情況 ,並無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵,以之作為證據應 屬適當,依刑事訴訟法第159條之5規定,認前揭證據資料亦 有證據能力。至於卷內非供述證據部分,與本案犯罪事實具 有甚高關聯性,又查無事證足認係實施刑事訴訟程序之公務 員違背法定程序而取得之證據,且無依法應予排除之情事, 是得作為證據。 貳、實體認定:   一、上開犯罪事實,業據被告於警詢、偵訊、本院審理中皆自白 不諱(見警卷第1頁反面至第2頁、第4頁反面至第5頁;偵卷 第34頁;本院卷第93、100頁),並有證人即告訴人黃○○( 見警卷第6至7頁、第8頁正反面;偵卷第33頁;本院卷第94 至96頁)、證人張○○(見警卷第10至11頁)之證述可佐,且 有嘉義縣警察局民雄分局民雄派出所受理案件證明單、告訴 人所出具之贓物認領保管單、監視器畫面截圖、車輛詳細資 料報表(見警卷第9、16頁、第17頁至第18-1頁)、嘉義縣 警察局民雄分局113年6月6日嘉民警偵字第1130019983號函 檢附現場照片(見調偵卷第7頁至第8頁反面)等在卷可參, 堪認被告上開任意性自白與事實相符,應可採信。 二、公訴意旨雖以告訴人先前於警詢、偵訊之中證述主張被告所 為係犯刑法第321條第1項第2款加重竊盜罪嫌,然:  ㈠刑法第321條第1項第2款以「毀越門窗、牆垣或其他安全設備 而犯之」為加重條件,即係指行為人有「毀壞或踰越門窗、 牆垣或其他安全設備」而竊盜為必要,參照最高法院77年度 台上字第1130號判決意旨,則倘若非有「毀壞或踰越門窗、 牆垣或其他安全設備」之情形,僅是從門走入或開鎖啟門入 內行竊,均難認與刑法第321條第1項第2款要件相當。且被 害人乃被告以外之人,本質上屬於證人,然被害人與一般證 人不同,其與被告常處於相反之立場,其陳述之目的,在使 被告受刑事訴追處罰,證明力自較一般無利害關係之證人陳 述薄弱。故被害人縱立於證人地位而為指證及陳述,且其指 證、陳述無瑕疵,亦不得作為有罪判決之唯一依據,仍應調 查其他證據以察其是否與事實相符,亦即仍須有補強證據以 擔保其指證、陳述之真實性,而為通常一般人不致有所懷疑 者,始得採為論罪科刑之依據。而所謂補強證據,則指除被 害人指證、陳述本身之外,其他足以證明犯罪事實確具有相 當程度真實性之證據而言,且該必要之補強證據,須與構成 犯罪事實具有關聯性之證據,非僅增強被害人指證、陳述內 容之憑信性。另按被告或共犯之自白,不得作為有罪判決之 唯一證據,仍應調查其他必要之證據,以察其是否與事實相 符,刑事訴訟法第156條第2項定有明文。其立法目的乃以補 強證據擔保自白之真實性;亦即藉補強證據之存在,限制自 白在事實證明上之價值。茲所稱補強證據,係指除該自白本 身外,其他足資證明自白之犯罪事實確具有相當程度真實性 之證據資料而言。 ㈡而告訴人雖然始終均指陳其子原位於嘉義縣○○鄉○○村○○路000 號之居住地大門有以鎖頭上鎖,並稱被告本案進入該址庭院 竊取上開車輛,係有破壞上開鎖頭而入內,但依告訴人於偵 訊、本院審理中之證述,可知其於113年3月21日前往上址, 並未發現上址大門上之鎖頭遺留在現場,其不知該址大門鎖 頭實際上係遭以何方式開啟(見偵卷第33頁;本院卷第95頁 )。依卷附監視器畫面截圖,亦無從判斷被告本案有以任何 手段「毀壞」上址大門上鎖頭後入內行竊或是「踰越」上址 任何牆垣、安全設備或門扇入內行竊(見警卷第17頁正反面 )。且觀之卷附現場照片,也未見上址大門處外觀有何可供 判斷遭使用任何器械強行破壞上開門鎖之跡證(見調偵卷第 8頁正反面)。從而,並無任何與告訴人所稱上址大門門鎖 遭破壞乙節具有關聯性之證據可與告訴人所述相互補強。 ㈢又偵訊中雖檢察官問被告「本件加重竊盜罪是否認罪?」, 被告回稱「我認罪。」(見偵卷第34頁),但檢察官未曾向 被告表示其所問「加重竊盜罪」是指刑法第321條第1項何款 次之情形?且依被告於同次偵訊原先供述「我當時去的時候 鐵門沒有上鎖,鐵門已經打開。」等語(見偵卷第34頁), 亦難認被告嗣後所稱「我認罪」是指檢察官本件起訴書所主 張之刑法第321條第1項第2款加重竊盜罪嫌。況依前所述, 除被告之自白外,更需其他積極事證足資證明自白之犯罪事 實確具有相當程度真實性,而依前述,本案卷存其他證據均 難認有與「被告確有損壞上址大門上鎖頭」具有關聯性,亦 難謂被告於偵訊中之自白有足資補強之證據,而認被告本件 有損壞上址大門鎖頭之行為。 ㈣從而,綜合告訴人之指訴與其他卷存事證,雖足認被告確有 進入上址庭院竊取上開車輛,但並無任何證據足以與告訴人 指訴上址大門鎖頭遭破壞之情節相互補強而認定被告有「損 壞門鎖」或其他「毀壞或踰越門窗、牆垣或其他安全設備」 入內行竊之情,確實無法排除被告係以其他無涉「毀壞或踰 越門窗、牆垣或其他安全設備」方式入內行竊。故公訴意旨 徒憑告訴人之指訴認被告所為涉犯刑法第321條第1項第2款 加重竊盜罪嫌,顯有未洽。 三、綜上所述,公訴意旨主張被告涉犯加重竊盜罪嫌,容有誤會 ,但被告上開任意性自白與事實相符,本案事證明確,被告 前揭竊盜犯行仍堪認定,應論罪科刑。 參、論罪科刑: 一、核被告所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。公訴意旨認 被告所為是涉犯刑法第321條第1項第2款加重竊盜罪,實有 未洽,爰依法變更起訴法條。被告前因竊盜案件,經臺灣雲 林地方法院以111年度易字第295號判決(起訴書誤載為110 年度易字第295號,惟此誤載經與卷存證據對照,認為不影 響同一性之判斷)處有期徒刑6月確定,其後於112年3月7日 易科罰金執行完畢,有臺灣高等法院被告前案紀錄表、刑案 資料查註紀錄表、矯正簡表等可參,其於上開有期徒刑執行 完畢後5年內,故意再犯本案法定本刑包含有期徒刑以上之 刑之罪,為累犯。又參酌司法院大法官釋字第775號解釋意 旨,被告如前所述執行有期徒刑完畢之案件罪名、犯罪行為 態樣、法益侵害結果,與其本案所為犯行具有類似性,故難 認其有因前案遭判刑、執行而知警惕,其刑罰反應力尚嫌薄 弱。且被告本案犯行,若適用刑法第47條第1項規定加重其 法定最低本刑,也無上開解釋所稱超過被告本案應負擔之罪 責,或對於其人身自由造成過度侵害,而違反罪刑相當原則 、比例原則之情形。從而,公訴人就被告本案所為構成累犯 與應加重其刑部分已盡其主張、說明與舉證責任,故本院認 被告所犯之罪,有依刑法第47條第1項規定加重其刑(包含 法定最低本刑與最高本刑)之必要。 二、爰以行為人之責任為基礎,並審酌被告為成年人,並無不能 依憑己力獲取所需之可能,卻反為本案犯行,對於他人財產 法益欠缺尊重,所為並非可取。兼衡以被告犯後始終坦承犯 行與犯罪情節(包含本案犯罪手段尚屬平和,被告竊得物品 為車輛與該車輛之出廠年月所反映之價值,被告竊得之車輛 嗣經尋回並發還與告訴人等情),暨被告自陳智識程度、家 庭生活、工作狀況(見本院卷第101頁)、其餘前科素行等 一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標 準。 肆、扣案之鑰匙1把,雖係被告所有並供其本案竊取車輛所用之 物(見本院卷第100頁),但該把鑰匙前經警併同本案車輛 發還與告訴人領受,有贓物認領保管單可佐(見警卷第16頁 ),而告訴人於本院審理中復稱其經警發還而領回之鑰匙已 不知所在、去向(見本院卷第96頁)。而本院審酌該物品本 非違禁物,且亦非生活中難以取得,又已非仍處於被告所持 有、管領之中,更不知現今所在、是否仍未滅失,為免執行 機關執行沒收之困擾,本院認無宣告沒收之必要。再審酌該 鑰匙未扣案且現今不知所在並非可歸責於被告之原因所致, 亦無對被告宣告追徵價額之必要。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條(僅引 用程序法條),判決如主文。 本案經檢察官陳昱奉提起公訴,由檢察官廖俊豪到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  29  日          刑事第一庭 法 官 郭振杰 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。           中  華  民  國  113  年  11  月  29  日                書記官 黃士祐 附錄論罪科刑法條:中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。

2024-11-29

CYDM-113-易-924-20241129-1

交訴
臺灣嘉義地方法院

過失致死

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度交訴字第82號 公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 張文宏 上列被告因過失致死案件,經檢察官提起公訴(113年度調偵字 第462號),被告於準備程序中為有罪之陳述,經合議庭裁定受 命法官進行簡式審判程序,茲判決如下:   主  文 張文宏犯過失致人於死罪,處有期徒刑陸月,如易科罰金,以新 臺幣壹仟元折算壹日。   犯罪事實 一、張文宏於民國113年3月5日傍晚,駕駛車牌號碼00-0000號自 用小客車,沿嘉義市北社尾路由北往南之快車道行駛,於同 日傍晚6時28分許,其行駛至嘉義市○○○路000號前,原應注 意汽車行駛時,駕駛人應注意車前狀況,並隨時採取必要之 安全措施,且依當時天候晴、時值傍晚但有照明且開啟,該 處路面乾燥、無缺陷或障礙物,視距良好,客觀上必無不能 注意之情形,竟疏未注意即此,適斯時同路段同方向之慢車 道上另有4台車輛停放於該處而妨礙該處人車通行(此4車輛 之所有人或使用人因疏失而涉嫌犯罪部分,經本院職權告發 【詳如後述】),王○○雖因此致無法沿該同向慢車道靠邊行 走,而需沿同向快車道步行,但亦疏未注意行人在未劃設人 行道之道路應靠邊行走,而貿然沿同路段、同方向步行在快 車道上,張文宏所駕駛車輛遂自王○○後方撞擊王○○,致王○○ 因此受有身體多處擦挫傷、左脛腓骨骨折、頭部外傷併顱內 出血、腦幹衰竭等傷害。嗣經警據報到場處理,張文宏於有 偵查犯罪職權之機關或公務員發覺前表示其為肇事人,自首 接受裁判。另王○○雖經送醫急救,仍因左脛腓骨骨折、頭部 外傷併顱內出血、腦幹衰竭,於同年月10日凌晨3時58分許 不治死亡。 二、案經王○○之女王○○告訴及臺灣嘉義地方檢察署檢察官自動簽 分偵查起訴。     理  由 一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期 徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外,於刑事訴訟法第 273條第1項程序進行中,被告先就被訴事實為有罪之陳述時 ,審判長得告知被告簡式審判程序之旨,並聽取當事人、代 理人、辯護人及輔佐人之意見後,裁定進行簡式審判程序, 刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核被告張文宏所 犯之罪,係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑 或高等法院管轄第一審案件以外之罪,其於準備程序中就被 訴犯罪事實為有罪之陳述,經受命法官告知簡式審判程序之 旨,並聽取公訴人、被告之意見後,本院合議庭爰依首揭規 定裁定進行簡式審判程序,合先敘明。 二、上開犯罪事實,除有被告於警詢、偵訊之供述(見相卷第14 至16、71頁)與其於準備程序、審理中之自白(見本院卷第 57至58、67至68頁)外,並有道路交通事故現場圖、道路交 通事故調查報告表㈠㈡、現場照片、臺灣嘉義地方檢察署相驗 屍體證明書、檢驗報告書、戴德森醫療財團法人嘉義基督教 醫院診斷證明書、監視器畫面截圖、交通部公路局嘉義區監 理所113年10月18日嘉監鑑字第1133038631號函檢附交通部 公路局嘉義區監理所嘉雲區車輛行車事故鑑定會鑑定意見書 (含鑑定人結文)、嘉義市政府警察局第一分局113年10月2 8日嘉市警一偵字第1130081518號函及附件、勘驗筆錄、中 央氣象局網站列印資料等在卷可參(見相卷第43至47、55至 65、81至97、99頁;本院卷第13至17、25至29、37至43、57 、71、73頁),足認被告上開供述與任意性自白與事實相符 ,應可採信。被告因有前述過失,其過失行為係造成被害人 王○○受有前揭傷害進而死亡之原因,被告之過失行為與告訴 人死亡之結果間,自有相當因果關係,應負過失致死之責。 至於被害人與斯時停放在同向慢車道上4台車輛之所有人或 使用人對於上開事故雖亦有肇事原因而與有過失,但對被告 本案應負過失致死之責並無影響。從而,本案事證明確,被 告上開犯行已堪認定,應予論科。 三、核被告所為,係犯刑法第276條之過失致死罪。被告於到場 處理員警發覺前,向據報前往現場處理之警員表示其為肇事 人而自首接受裁判,有嘉義市政府警察局道路交通事故肇事 人自首情形紀錄表可參(見相卷第51頁),是被告所為合於 自首之要件,爰依刑法第62條前段之規定,予以減輕其刑。 四、爰以行為人之責任為基礎,並審酌被告因有前述過失致被害 人死亡,令被害人家屬無端承受驟失至親之痛苦,所為並非 可取。兼衡以被告犯後尚知坦承犯行,且其於員警到場處理 時,已向在場處理之員警表示其為肇事者而自首,兼衡以本 件事故,被告本案過失行為態樣、過失責任程度及造成被害 人死亡之結果非輕(但本案被害人亦同有肇事原因,且經送 鑑定,鑑定機關另認有第三人亦為肇事次因,詳如後述), 被告迄今雖未能與被害人家屬和解、調解或取得被害人家屬 之諒解,但此乃彼此對於損害賠償之金額、項目未能形成共 識所致(又司法實務上對於類此侵權行為損害賠償之項目、 範圍判斷本屬複雜,例如所支出喪葬費用金額及是否必要, 常存有認知歧異,而須逐一確認;另有關依法受死者扶養者 可請求扶養費用損失,亦需審酌死者與受扶養者之關係、死 者之能力、資歷與受扶養者之受扶養程度、必要性等;死者 家屬之精神慰撫金非財產損害賠償估算,更需考量雙方之學 歷、經歷、家庭生活狀況、經濟狀況等等一切因素進行核算 ;且於請求金額非低之情形下,因涉及雙方權益甚鉅,更常 需審慎為之,非可於短期內確認,亦非一經請求權人主張即 可據以認定,故於此種情形下未能儘速達成和解、調解,並 非可逕予全數歸責由行為人承擔不利益,或逕認行為人欠缺 賠償、和解、調解之意願,而被害人家屬亦已有對被告提起 損害賠償之刑事附帶民事訴訟,對於其等請求賠償之權利與 該權利之行使並未因其等於本案刑事訴訟程序未達成調解而 受有侵害)等情狀,又被告前未曾有其他刑事犯罪遭判處罪 刑確定,有臺灣高等法院被告前案紀錄表可參,素行尚稱良 好,暨其自陳智識程度、家庭生活狀況(見本院卷第68頁) 、被害人家屬之意見(見本院卷第68頁)等一切情狀,量處 如主文所示之刑及諭知易科罰金之折算標準。 五、按公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者,應為告發,刑事訴訟 法第240條定有明文。本案關於肇事原因,經本院送鑑定, 由鑑定機關參酌現場圖、照片、道路交通事故調查報告表、 監視器畫面等,除認被告與被害人分別有前述之肇事原因, 另認本案發生時停放在北社尾路由北往南之快慢車道分隔線 右側慢車道上4輛不明車號之車輛亦均有「於慢車道停車, 妨害人車通行」之肇事次因,此有交通部公路局嘉義區監理 所113年10月18日嘉監鑑字第1133038631號函檢附交通部公 路局嘉義區監理所嘉雲區車輛行車事故鑑定會鑑定意見書( 含鑑定人結文)在卷可參(見本院卷第25至29頁)。再參酌 卷附嘉義市政府警察局第一分局113年10月28日嘉市警一偵 字第1130081518號函及附件,亦可確認本案事發路段之路面 上劃設之白色實線寬度為10公分,應屬快慢車道分隔線(見 本院卷第37至43頁)。從而,堪認上開鑑定意見所指4輛不 明車輛於本案發生時停放處所確實為慢車道之範圍。故上述 4輛不明車輛之所有人或使用人將該等車輛停放於該處慢車 道,確有妨害人車往來通行,對於本案被害人因此步行於快 車道進而遭被告駕車撞擊致死乙節,自亦堪認是有過失且有 相當因果關係之過失致人於死犯罪嫌疑。本院因審理本案而 知有上開情狀涉有犯罪嫌疑,爰依上開規定,依職權告發, 另由檢察官依法處理。 據上論斷,依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段 (僅引用程序法條),判決如主文。 本案經檢察官陳睿明提起公訴,由檢察官廖俊豪到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  29  日          刑事第一庭 法 官 郭振杰 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。 中  華  民  國  113  年  11  月  29  日                書記官 黃士祐 附錄論罪科刑法條:中華民國刑法第276條 因過失致人於死者,處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下 罰金。

2024-11-29

CYDM-113-交訴-82-20241129-1

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度訴字第900號 公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 郭軒丞 上列被告因加重詐欺等案件,經檢察官提起公訴(113年度少連 偵字第111號),本院依簡式審判程序判決如下:   主 文 郭軒丞犯如附表主文欄所示之罪,各處如所示之刑。 犯罪所得新臺幣三千七百五十元,沒收之,如全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時,追徵其價額。   犯罪事實及理由 一、本院根據被告之自白、如附件所示之證據資料,認定以下犯 罪事實:   郭軒丞於民國112年10月8日前某日,加入少年詹〇〇、「廖俊 豪」所屬3人以上組成,以實施詐術為手段,具有持續性、 牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織(參與犯罪組織部份不 在本案審理範圍),擔任取款「車手」,之後再將取得款項 轉交給上游,郭軒丞即與少年詹〇〇、詐欺集團成員,共同基 於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡,由不詳之詐欺集團成員向附 表所示之人行騙,所示之人因而陷於錯誤,郭軒丞則依指示 ,持少年詹〇〇所提供之中華郵政000-00000000000000號帳戶 及連線商業銀行帳戶000-000000000000號帳戶(謝佩玲申辦 )之提款卡及密碼,以附表所示方式取款、轉交給少年詹〇〇 ,少年詹〇〇再將詐得之款項轉交給詐欺集團上游,因而掩飾 、隱匿詐欺犯罪所得去向。 二、新舊法比較    ㈠被告行為後,「詐欺犯罪危害防制條例」、「洗錢防制法」 等規定,除少數規定之施行日期由行政院另定外,均自113 年8月2日施行,本案有比較新舊法的必要(論罪部分詳下述 )。  ㈡與本案具有關聯性的新舊法內容如下:  ⒈詐欺犯罪危害防制條例 編號 條號 簡要內容 備註 1 §43 詐欺不法利益加重條款 因不法內涵而加重其刑,舊法無此類型 2 §44 詐欺不法內涵加重條款 類似結合犯,舊法無此類型 3 §46 自首減刑 舊法無,應回歸適用刑法第62條 4 §47 自白減刑 舊法無 5 §48 沒收 犯罪工具絕對義務沒收(第1項) 擴大利得沒收(第2項)  ⒉洗錢防制法 編號 條號 簡要內容 備註 1 舊§14Ⅲ 宣告刑上限之限制 新法刪除宣告刑之上限 2 §19 一般洗錢罪 法定刑提高(舊法有利),但洗錢標的在1億元以下,新法之最高法定刑重於舊法,但最低度法定刑高於舊法 3 §23 自首、自白減刑 自首減刑,舊法無,應回歸刑法第62條適用 自白減刑,增加自動繳交全部所得財物(舊法有利),但新增因而查獲洗錢標的、共犯之減免其刑事由(新法有利) 4 §25 沒收 洗錢標的改採絕對義務沒收  ㈢依據刑法第2條第2項之規定,沒收適用裁判時法,且得適用 同法第38條之2(過苛條款)調節「從新原則」的嚴苛性( 參照刑法第2條第2項104年12月17日之修法理由,學理上為 折衷式從新原則),因此,根據上開規定,本案應直接適用 詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法關於沒收之新法,並不 在下述新舊法比較適用的範圍。  ㈣關於詐欺犯罪危害防制條例之比較適用  ⒈詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條是根據加重詐欺行為 之不法內涵,進而提高法定刑,因本案被告均無上開修正後 條款之適用,自無新舊法比較的問題。  ⒉被告於偵查、本院審理時,均自白本案犯行,但並未繳交犯 罪所得,無法依據詐欺犯罪危害防制條例第47條減輕其刑。  ㈤關於洗錢防制條例之比較適用  ⒈修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項係規定:「有第2條各 款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣5百萬 元以下罰金」、「前2項情形,不得科以超過其特定犯罪所 定最重本刑之刑」;修正後洗錢防制法第19條第1項規定: 「有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒 刑,併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利 益未達新臺幣1億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科 新臺幣5千萬元以下罰金」。  ⒉洗錢防制法關於自白減輕其刑之規定,被告行為時即112年6月14日修正公布之洗錢防制法第16條第2項規定:「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑」,嗣於113年7月31日修正公布之洗錢防制法第23條第3項則規定:「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,如有所得並自動繳交全部所得財物者,減輕其刑」。  ⒊新舊法規定整體比較適用:    被告本案所為,係犯一般洗錢罪,且其本次犯行洗錢之財物 未達1億元,已於偵查、審理時自白犯行,但未自動繳交全 部所得財物,將被告所犯一般洗錢罪及得否適用自白減輕其 刑規定整體比較適用後,①依112年6月14日修正公布之洗錢 防制法規定,適用自白減輕其刑規定之下,處斷刑範圍為有 期徒刑1月以上、6年11月以下,但刑度不得逾有期徒刑5年 。②113年7月31日修正公布之洗錢防制法規定,無法適用自 白減輕其刑規定之下,處斷刑範圍為有期徒刑6月以上、5年 以下,可見113年7月31日修正公布之洗錢防制法規定整體適 用結果不利於被告,依刑法第2條第1項前段規定,自應一體 適用最有利於被告行為時之112年6月14日修正公布之洗錢防 制法規定。   三、論罪科刑:  ㈠被告如附表所示4次所為,均係犯(修正前)洗錢防制法第14 條第1項之洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同犯詐欺取財罪(本案並無積極事證,足以認定被告在案 發時確實或可得而知少年詹〇〇未滿18歲,並無兒童及少年福 利與權益保障法第112條第1項前段規定之適用,檢察官亦同 此認定)。  ㈡檢察官雖然認為被告刑法第339條之4第1項第3款之加重詐欺 取財罪,但附表所示之被害人,都是遭詐欺集團成員私訊而 受騙,難以證明「對公眾散布」,檢察官上開認定容有誤會 。  ㈢被告就前述犯行,與犯罪事實部分所示之人,有犯意聯絡與 行為分擔,應為共同正犯。  ㈣被告分別以一行為同時觸犯上開罪名,均為想像競合犯,應 依刑法第55條之規定,各從一重之加重詐欺取財罪處斷,被 告就洗錢犯行有上開減刑條款之適用,惟本案已經從一重論 以加重詐欺取財罪,僅在量刑予以考量。  ㈤被告所犯上開各罪,犯意各別、行為不同,應分別論罪科刑 。  ㈥本院審酌卷內全部量刑事實,分別量處如附表主文欄所示之 刑,且諭知罰金如易服勞役之折算標準,主要量刑理由說明 如下:  ⒈被告明知詐欺集團盛行,竟仍貪圖小利,參與本案犯罪集團 ,擔任集團內「車手」之角色,使詐欺集團遂行詐欺犯行, 進而掩飾、隱匿犯罪所得,形成金流斷點,造成後續追查困 難,從而詐欺集團得以確保不法利得,本案被害人交付之款 項金額甚高,但考量被告擔任集團內較為底層的角色,基於 行為罪責,構成本案量刑罪責上限的框架。  ⒉被告未與被害人達成和解,難認其犯罪後積極彌補損害。  ⒊被害人曹玲菱於本院審理時表示:希望拿回部分損失,對於 刑度沒有意見等語之意見。其餘被害人經本院通知,並未到 庭表示意見。  ⒋被告於犯罪後坦承犯行之犯罪後態度尚佳,且被告主動供出 本案參與之少年(檢察官並不爭執此一量刑事實)。  ⒌被告並非中低收入戶,其於本院審理時自述:我的學歷是高 中肄業,已婚,有1小孩2歲,小孩跟我太太生活,我因為貪 念才擔任車手,太太自己賺錢養小孩,我太太也不太理我了 ,一開始我太太有帶還孩子來會客,後來比較少了,也準備 要離婚了,請從輕量刑,我可以接受檢察官請求的刑度等語 之教育程度、家庭生活、經濟狀況、犯罪動機及量刑意見, 被告並非孩子的主要照顧者。  ⒍檢察官請求本院參考被告另案詐欺案件判決之刑度,分別求 處有期徒刑1年4月、1年4月、1年5月及1年8月。 四、關於犯罪所得沒收:被告於本院審理時表示,其實際獲得提 領金額1.5%作為報酬,爰以此作為犯罪所得計算之基礎,合 計為3,750元,而此些犯罪所得並未扣案、實際發還給被害 人,自應依刑法第38條之1第1項、第3項規定,宣告追徵其 價額如主文欄第二項所示。   五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條,判決如主文。 六、本案經檢察官蔡奇曉提起公訴,檢察官張嘉宏到庭執行職務 。  中  華  民  國  113  年  11  月  29  日          刑事第四庭 法 官 陳德池  以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者, 其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中  華  民  國  113  年  11  月  29  日                書記官 陳孟君 附錄論罪科刑法條全文: (修正前)洗錢防制法第14條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 刑法第339條之4第1項 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科100萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。           附件(證據資料): 編號 證據名稱 1 (供述證據) 證人少年詹〇〇、楊芯瑜、證人即告訴人洪兆慶、徐靜如、曹玲菱、賴怡伶於警詢之證詞 2 (非供述證據) 告訴人提出之轉帳明細資料、對話紀錄擷圖、系爭中華郵政、連線銀行帳戶基本資料、交易明細、通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片、普誠投資股份有限公司收據照片、監視器畫面擷取照片 附表: 編號 被害人受騙匯款情形 取款情形 主文 1 (被害人洪兆慶) 詐欺集團成員於112年10月8日,以臉書與洪兆慶聯繫,佯稱欲向洪兆慶購買行動電話,但交易要透過統一超商之賣貨便平台,再佯裝為賣貨便、國泰世華銀行客服,向洪兆慶表示需認證金流等語,致洪兆慶因而陷於錯誤,依指示於同日下午1時38分、42分許,接續匯款新臺幣(下同)4萬9,983元、4萬9,986元至曾元尼申設之上海銀行帳號000-00000000000000號帳戶內,再由詐欺集團成員匯款其中2萬原、9,800元至系爭連線銀行帳戶內。 郭軒丞於同日下午2時16分許,在位於彰化縣○○鄉○○路00號之統一超商新香珍門市,持系爭連線銀行帳戶提款卡,接續提領2萬元、9,000元。 郭軒丞犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑一年二月,併科罰金新臺幣五萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣一千元折算一日。 2 (被害人徐靜如) 詐欺集團成員於112年10月7日,以臉書與徐靜如聯繫,佯稱欲向徐靜如購買拖鞋,但交易要透過統一超商之賣貨便平台,再佯裝為賣貨便客服向徐靜如表示需認證金流等語,致徐靜如因而陷於錯誤,依指示多次匯款,其中於同日下午2時21分、24分許,接續匯款4萬9,988元、1,513元至系爭連線銀行帳戶。 郭軒丞於同日下午2時26分許,在位於彰化縣○○鎮○○路0段0號之統一超商東崎門市,持系爭連線銀行帳戶提款卡,接續提領2,000元、2萬元、2萬元、9,000元。 郭軒丞犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑一年二月,併科罰金新臺幣五萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣一千元折算一日。 3 (被害人曹玲菱) 詐欺集團成員於112年10月8日上午9時28分許,以臉書與曹玲菱聯繫,佯稱欲向曹玲菱購買氣炸鍋,但交易要透過統一超商之賣貨便平台,再佯裝為賣貨便客服向曹玲菱表示需認證金流等語,致曹玲菱因而陷於錯誤,依指示於同日下午2時33分許,匯款1萬9,123元至系爭連線銀行帳戶;於同日下午2時41分許、45分許,接續匯款4萬9,985元、4,234元至系爭郵局帳戶。 ⒈郭軒丞於同日下午2時38分許,在位於彰化縣○○鎮○○路0段000號之統一超商鹿和門市,持系爭連線銀行帳戶提款卡,提領1萬9,000元。 ⒉郭軒丞於同日下午2時45分許,在位於彰化縣○○鎮○○路0號之鹿港郵局,持系爭連線銀行帳戶提款卡提領1,000元;隨即持系爭中華郵政帳戶提款卡,接續提領6萬元、6萬元、3萬元。 ⒊郭軒丞於同日下午5時許,在位於彰化縣○○鎮○○路0段000號之統一超商鑫美門市,將款項交給少年詹〇〇。 郭軒丞犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑一年二月,併科罰金新臺幣五萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣一千元折算一日。 4 (被害人賴怡伶) 詐欺集團成員於112年10月0日凌晨0時50分許,以臉書與賴怡伶聯繫,佯稱欲向賴怡伶購買二手書,但交易要透過統一超商之賣貨便平台,再佯裝為賣貨便客服向賴怡伶表示需認證金流等語,致賴怡伶因而陷於錯誤,依指示於同日下午2時30分、33分許,接續匯款4萬9,983元、4萬9,984元至本案郵局帳戶 郭軒丞犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑一年三月,併科罰金新臺幣六萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣一千元折算一日。

2024-11-29

CHDM-113-訴-900-20241129-1

本網站部分內容為 AI 生成,僅供參考。請勿將其視為法律建議。

聯絡我們:[email protected]

© 2025 Know99. All rights reserved.