搜尋結果:許莉

共找到 186 筆結果(第 131-140 筆)

原易
臺灣臺東地方法院

詐欺

臺灣臺東地方法院刑事判決 112年度原易字第82號 公 訴 人 臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 楊佳惠 指定辯護人 李美慧律師 上列被告因詐欺案件,經檢察官提起公訴(112年度偵緝字第170 號),本院判決如下:   主 文 楊佳惠共同犯詐欺取財罪,處拘役伍拾日,如易科罰金,以新臺 幣壹仟元折算壹日。   事 實 一、楊佳惠、曾俊呈知悉利用手機應用程式平台,下載財政部國 稅局之「統一發票兌獎」應用程式(下稱APP),透過掃描 電子發票QR CODE後,前揭統一發票兌獎程式即會依據QRCOD E內含之發票號碼資料轉存到手機應用程式中,並自動將發 票號碼電磁紀錄進行統一發票兌獎,中獎金額則自動轉入綁 定的個人金融帳戶內,不需將實體發票持往兌獎窗口進行兌 獎。詎楊佳惠,已預見提供金融帳戶供他人作為統一發票兌 獎之用,兌換來源不明之中獎統一發票翻拍照片或照片擷圖 ,將使中獎金額自動轉入自己綁定的個人金融帳戶內,並導 致中獎統一發票之實際所有人無法領取中獎款項而受有損害 而與詐欺犯罪有關,竟仍與曾俊呈共同意圖為自己不法之所 有,基於詐欺取財之犯意聯絡,由楊佳惠持手機下載APP, 掃描由曾俊呈提供之相片上電子發票字軌號碼分別為YX-000 00000號、XX-00000000號、YL-00000000號、XX-00000000號 、YG-00000000號、YA-00000000號、XX-00000000號,開立 日期為民國111年3月4日至同年4月24日期間,獎金均為新臺 幣(下同)1,000元之QR CODE,再填入其身分證統一編號及 綁定其所申辦之王道商業銀行00000000000000號帳戶,並行 使兌獎,致系統程式誤認楊佳惠為中獎人,將中獎金額匯入 上開帳戶內,以此法詐得共計7,000元中獎金額,並將款項 全數交予曾俊呈。 二、案經財政部南區國稅局訴由臺灣臺東地方檢察署檢察官偵查 起訴。   理 由 壹、程序部分   本判決所引用據以認定事實之各項傳聞證據,均經被告楊佳 惠、辯護人於本院審理中同意有證據能力,且檢察官、被告 、辯護人於本院調查證據時,已知其內容及性質,均未於言 詞辯論終結前聲明異議。本院審酌各該證據作成之情況,俱 無違法、不當取證或顯有不可信之情形,作為證據使用均屬 適當,依刑事訴訟法第159條之5規定,認均得作為證據使用 。另其他非供述證據部分,本院於審判期日,依各該證據不 同之性質,以提示或告以要旨等法定調查方法逐一調查,並 使當事人表示意見,本院亦查無法定證據取得禁止或證據使 用禁止之情形,故認所引用各項證據資料,均具有證據能力 。 貳、實體部分 一、認定事實之證據及理由 (一)訊據被告對於前揭事實於本院審理時均坦承不諱(本院卷二 第43至60頁),核與證人曾俊呈於本院審理中之證述相符(本 院卷二第46至52頁),且有財政部國稅局刑事案件告發書、 被告楊佳惠涉嫌冒領統一發票案分析報告、被告楊佳惠全戶 戶籍資料查詢清單、被告楊佳惠領取111年3-4月中獎統一發 票明細、受害人吳信賢等七人通報遭冒領之電話紀錄7紙、 遭冒領之吳信賢等七人所有之111年3-4月統一發票號碼清單 10紙在卷可佐(他卷第3至7、9、11至23、25至43頁,偵緝卷 第65至67頁),足認被告之自白與事實相符,堪以採信。 (二)綜上,本案事證明確,被告前開犯行堪以認定,均應依法論 科。 二、論罪科刑 (一)核被告所為,係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。 (二)被告就事實欄一所載之犯罪事實,與曾俊呈有犯意聯絡及行 為分擔,論以共同正犯。 (三)爰以行為人之責任為基礎,不思循合法正當途徑獲取所需, 為貪圖不法利益,竟與曾俊呈共同利用手機程式兌獎不需持 有實體發票之漏洞,而為本案詐欺取財犯行,除侵害真正中 獎人之權利外,亦影響統一發票兌獎程式系統運作,足徵被 告法治意識與是非觀念之薄弱,損及人與人間之互信基礎, 所為實屬不該;惟念及被告犯後已知坦承犯行,態度尚可, 兼衡其本案犯罪之動機、目的、手段、情節、詐得之統一發 票中獎金額、被害人等所受之財產損失程度,及其於審判中 自陳高中肄業之智識程度、家庭經濟狀況勉持、職業為粗工 、日薪約2,500元等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭 知易科罰金之折算標準。 三、沒收   按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之,於全部或一部不 能沒收,或不宜執行沒收時,追徵其價額,刑法第38條之1 第1項前段、第3項分別定有明文。經查,被告與曾俊呈共同 為本案犯行所詐得之統一發票中獎金額共計7,000元,然被 告陳稱已將所兌獎的獎金都交予曾俊呈等語(本院卷二第58 頁),既無證據證明被告所言非實,且依卷內資料亦無法證 明被告另有獲取任何利益或報酬,本院認定被告並未因本案 犯行而有實際之犯罪所得,不予宣告沒收。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官邱奕麟提起公訴,檢察官許莉涵到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  29  日          刑事第一庭 法 官 蔡政晏 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)。「切 勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服,請書 具不服之理由狀,請求檢察官上訴者,其上訴期間之計算係以檢 察官收受判決正本之日期為準。          中  華  民  國  113  年  11  月  30  日                書記官 莊渝晏 附錄論罪科刑法條 刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。

2024-11-29

TTDM-112-原易-82-20241129-1

原交易
臺灣臺東地方法院

公共危險

臺灣臺東地方法院刑事判決 113年度原交易字第68號 公 訴 人 臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 胡凱哲 指定辯護人 本院公設辯護人丁經岳 上列被告因公共危險案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第2 578號),本院判決如下:   主 文 胡凱哲吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上而駕駛動力 交通工具,累犯,處有期徒刑拾壹月。   事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,均引用如附件檢察官起訴書之記載, 並更正及補充如下: (一)犯罪事實欄一部分:  1.第1列至第3列之「最近一次係經法院判處徒刑並定應執行有 期徒刑1年7月確定,於民國110年1月27日執行完畢」,更正 為「經臺灣南投地方法院以108年度原交易字第2號判決判處 有期徒刑10月確定,及以107年度審原交易字第25號判決判 處有期徒刑11月確定,並經同院以108年度聲字第373號裁定 就上開2罪定應執行有期徒刑1年7月確定,嗣於民國109年8 月31日因縮短刑期假釋出監,假釋期滿未經撤銷,視為於11 0年1月11日執行完畢」。  2.第5列之「自小貨車」,更正為「自用小客貨車」。  3.第6列之「21時18分許」,更正為「20時30分許」。  4.第8列之「並施以」,補充為「,並於同日21時18分許施以 」。      (二)增列證據:被告胡凱哲於本院113年11月28日準備程序及協 商程序中所為之自白(見本院卷第165、174頁)。 二、本件經檢察官與被告於審判外達成協商之合意且被告已認罪 ,其等協商合意內容為:被告就起訴書所載犯罪事實及罪名 ,累犯,願受有期徒刑11月之宣告(本院卷第173頁)。 三、經查,上開協商合意並無刑事訴訟法第455條之4第1項所列 情形之一,檢察官聲請改依協商程序而為判決,本院爰裁定 改行協商程序,並不經言詞辯論,於協商合意範圍內為判決 。 四、依刑事訴訟法第455條之2第1項第1款、第455條之4第2項、 第455條之8、第454條第2項,判決如主文。 五、協商判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於程序終結 前,被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者;第2款被 告協商之意思非出於自由意志者;第4款被告所犯之罪非第4 55條之2第1項所定得以協商判決者;第6款被告有其他較重 之裁判上一罪之犯罪事實者;第7款法院認應諭知免刑或免 訴、不受理者情形之一,或違反同條第2項「法院應於協商 合意範圍內為判決;法院為協商判決所科之刑,以宣告緩刑 、2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者外,不得 上訴。 六、如有前項得上訴之情形,得自判決送達之日起20日內,向本 院提出上訴書狀,上訴於第二審法院。 七、本案經檢察官吳青煦提起公訴,檢察官許莉涵到庭執行職務 。 中  華  民  國  113  年  11  月  29  日          刑事第一庭 法 官 陳昱維 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)。「切 勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服,請書 具不服之理由狀,請求檢察官上訴者,其上訴期間之計算係以檢 察官收受判決正本之日期為準。                書記官 趙雨柔 中  華  民  國  113  年  12  月  2   日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處3年以下有期徒刑, 得併科30萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度 達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不 能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物 達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類 之物,致不能安全駕駛。 因而致人於死者,處3年以上10年以下有期徒刑,得併科2百萬元 以下罰金;致重傷者,處1年以上7年以下有期徒刑,得併科1百 萬元以下罰金。 曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪,經有罪判決確定或經緩起 訴處分確定,於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者,處無期 徒刑或5年以上有期徒刑,得併科3百萬元以下罰金;致重傷者, 處3年以上10年以下有期徒刑,得併科2百萬元以下罰金。 附件 臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書                    113年度偵字第2578號   被   告 胡凱哲 男 41歲(民國00年0月00日生)             住南投縣○○鄉○○路00號             居臺東縣○○鄉○○○000號             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因公共危險案件,已經偵查終結,認應提起公訴,茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:       犯罪事實 一、胡凱哲前曾犯多次公共危險案件,最近一次係經法院判處徒 刑並定應執行有期徒刑1年7月確定,於民國110年1月27日執 行完畢,仍不知悔改,於113年6月4日17時許至20時許,在 臺東縣○○鄉○○村○○○○號」飲用米酒後,基於酒後駕駛動力交 通工具之犯意,駕駛車牌號碼000-0000號自小貨車行駛於道 路,嗣於同日21時18分許,行經臺東縣東河鄉臺23線37.5公 里處,自撞路邊護欄而肇事,經警方據報到場處理並施以酒 精濃度測試,測得其吐氣所含酒精濃度達每公升1.23毫克, 始悉上情。 二、案經臺東縣警察局成功分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上開犯罪事實,業據被告胡凱哲於警詢及偵查中坦承不諱,   復有酒精測定紀錄表、呼氣酒精測試器檢定合格證書、臺東   縣警察局舉發違反道路交通管理事件通知單影本、道路交通 事故現場圖各1份及現場照片5張在卷可稽,足證被告吐氣所 含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具,其 罪嫌堪以認定。 二、核被告所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之吐氣所含酒   精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具罪嫌。被   告前受有期徒刑執行完畢,5年以內故意再犯本件有期徒刑   以上之罪,為累犯,請審酌依刑法第47條第1項規定加重其   刑。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。  此 致 臺灣臺東地方法院 中  華  民  國  113  年  6   月  11  日                檢 察 官  吳青煦 本件證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  6   月  14  日                書 記 官  王滋祺 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處 3 年以下有期徒刑 ,得併科 30 萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度   達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不   能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物   達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類   之物,致不能安全駕駛。 因而致人於死者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑,得併科 2 百萬元以下罰金;致重傷者,處 1 年以上 7 年以下有期徒刑, 得併科 1 百萬元以下罰金。 曾犯本條或陸海空軍刑法第 54 條之罪,經有罪判決確定或經緩 起訴處分確定,於十年內再犯第 1 項之罪因而致人於死者,處 無期徒刑或 5 年以上有期徒刑,得併科 3 百萬元以下罰金;致 重傷者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑,得併科 2 百萬元以 下罰金。

2024-11-29

TTDM-113-原交易-68-20241129-1

金訴
臺灣臺東地方法院

詐欺等

臺灣臺東地方法院刑事判決 113年度金訴字第84號 公 訴 人 臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 林嘉誠 張睿中 上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(112年度偵字第414 7號、113年度偵緝字第38號),被告於準備程序中就被訴事實為 有罪之陳述,經告以簡式審判程序之旨,並聽取公訴人、被告之 意見後,本院裁定簡式審判程序,判決如下:   主 文 林嘉誠犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年拾月。未扣 案之犯罪所得新臺幣伍萬捌仟貳佰元沒收,於全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 張睿中犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑貳年。未扣案之 犯罪所得新臺幣貳萬玖仟元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時,追徵其價額。   事 實 林嘉誠、張睿中於民國112年3月間加入「黃宏騏」所屬詐欺集團 ,擔任取款車手、監控把風之工作,並共同意圖為自己不法之所 有,與「黃宏騏」、詐欺集團不詳成員等人,基於三人以上共同 犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡,先由詐欺集團不詳成員透過社群 網站臉書刊登投資理財等不實廣告,俟羅伶俐不察而加入廣告內 附LINE帳號後,詐騙集團成員陸續使用暱稱「艾琳」、「張益德 」聯繫羅伶俐,復以投資虛擬貨幣、股票可獲利為由,誘使羅伶 俐誤信為真,乃依詐欺集團不詳成員指示,陸續於附表所示之時 間、地點,交付如附表所示之金額與林嘉誠、張睿中及詐欺集團 不詳成員後,再由渠等前往臺中市龍井區某處交給「黃宏騏」, 以隱匿犯罪所得去向。   理 由 一、上開犯罪事實,業據被告林嘉誠、張睿中於本院準備程序、 審判程序均坦承不諱(本院卷第209頁、第220頁、第311頁 、第322頁),核與告訴人羅伶俐於警詢、偵訊之證述情節 大致相符(偵卷第29至31頁、第33至35頁、第387至389頁), 並有告訴人提供之對話紀錄截圖1份、面交監視器畫面截圖6 張、買賣契約3份、詐欺集團之寄件信封及電子錢包地址、 區塊鏈及虛擬錢包分析平台查證資料可憑(偵卷第61至62頁 、第63至64頁、第65至66頁、第67至85頁、第87頁、第95頁 、第97至99頁),是被告2人之上開任意性自白,確與事實相 符,均堪予採信,自應依法論科。 二、論罪科刑 (一)被告2人於行為後,詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日 制訂、公布,並於同年0月0日生效施行,其中第43條增訂特 殊加重詐欺取財罪,並明定:「犯刑法第339條之4之罪,詐 欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者,處3年以上 10年以上有期徒刑,得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯 罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者,處5年以上12 年以下有期徒刑,得併科新臺幣3億以下罰金」。另想像競 合犯輕罪之洗錢部分,洗錢防制法則於113年7月31日修正公 布,亦於同年0月0日生效施行。然關於想像競合犯之新舊法 比較孰於行為人有利,應先就新法之各罪,定一較重之條文 ,再就舊法之各罪,定一較重之條文,然後再就此較重之新 舊法條比較其輕重,以為適用標準(最高法院113年度台上 字第2870號判決意旨參照)。本案被告係犯刑法第339條之4 第1項第2款之罪(想像競合之輕罪為修正前洗錢防制法第14 條第1項之洗錢罪),雖屬於詐欺犯罪危害防制條例第2條第 1項第1目規定之詐欺犯罪,詐欺獲取之金額,未逾新臺幣5 百萬元,自無新舊法比較問題;至於洗錢防制法雖經修正, 然姑不論係適用舊法或新法,既均應依想像競合犯規定,從 一重論以刑法第339條之4第1項第2款之罪(詳後述),且不 生刑法第55條第1項但書之輕罪封鎖作用,依前揭說明,自 毋庸就上開較輕之洗錢罪新舊法條比較其輕重。 (二)核被告2人所為,均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一 般洗錢罪。又被告2人與「黃宏騏」、詐欺集團不詳成員間 具有犯意聯絡、行為分擔,為共同正犯。另被告2人對告訴 人之數次取款、轉交款項,主觀上均係基於單一犯罪目的及 決意,侵害相同法益,時間又屬密接,應評價為包括一行為 之接續犯,則被告2人以一行為觸犯上開2罪名,為想像競合 犯,均應從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。 (三)刑之減輕說明  1.按犯詐欺犯罪,在偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪所得 ,自動繳交其犯罪所得者,減輕其刑,詐欺犯罪危害防制條 例第47條前段定有明文。查被告林嘉誠於偵查及審判中雖均 自白本案加重詐欺犯行,惟經本院賦予繳回所得之機會後, 仍未自動繳交本案全部所得(偵卷第343至345頁,本院卷第3 11頁、第322頁、第324頁);被告張睿中雖於審判中自白本 案加重詐欺犯行,然未於偵查中自白該犯行(偵緝卷第125頁 ,本院卷第209頁、第220頁),是被告2人均無從依前述規定 減輕其刑。  2.至於被告2人就一般洗錢犯行業已分別於偵查中、本院準備 程序、審理中坦承不諱,是就其所犯之一般洗錢罪,雖符合 112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項之減刑要件, 然因該罪係屬想像競合犯其中之輕罪,本院決定處斷刑時, 雖以其中最重罪名之法定刑,做為裁量之準據,惟於後述依 刑法第57條量刑時仍當一併衡酌上開減輕其刑事由綜合評價 ,併此敘明。 (四)爰以行為人之責任為基礎,審酌被告2人不思依循正途獲取 所需,加入詐欺集團,擔任車手,嚴重影響金融秩序,破壞 社會互信基礎,助長詐騙犯罪歪風,並增加查緝犯罪及告訴 人尋求救濟之困難,所為實屬不該,應予非難;復考量被告 林嘉誠犯後坦承犯行,被告張睿中犯後原否認犯行,最終於 本院審理時坦認犯行,然迄今仍均未與告訴人和解或賠償之 犯後態度,兼衡其等犯罪之動機、目的、手段、參與程度及 臺灣高等法院被告前案紀錄表所示被告2人之前科素行,暨 其等於本院審理時所陳智識程度、家庭經濟、生活狀況,被 告2人現均在監執行,及被告2人、檢察官就科刑範圍之意見 等一切情狀(本院卷第191至201頁、第220至第221頁、第26 9至303頁、第323至324頁),分別量處如主文所示之刑。 三、沒收 (一)按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律;本 法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者,亦適 用之。但其他法律有特別規定者,不在此限,刑法第2條第2 項、第11條分別定有明文。又詐欺犯罪危害防制條例第48條 第1項規定:「犯詐欺犯罪,其供犯罪所用之物,不問屬於 犯罪行為人與否,均沒收之」;修正後洗錢防制法第25條第 1項規定:「犯第19條、第20條之罪,洗錢之財物或財產上 利益,不問屬於犯罪行為人與否,沒收之」;是有關沒收應 逕行適用裁判時之法律,無庸為新舊法之比較適用,而詐欺 犯罪危害防制條例第48條第1項、修正後洗錢防制法第25條 第1項復均為刑法沒收之特別規定,故本案關於犯詐欺犯罪 供犯罪所用之物及洗錢之財物或財產上利益等之沒收,即應 適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、修正後洗錢防制 法第25條第1項之規定。 (二)被告2人分別向告訴人收取如附表所示遭詐詐款後,被告林 嘉誠因而獲得報酬新臺幣(下同)5萬8,200元,被告張睿中則 獲得報酬2萬9,000元等情,業據被告2人於本院審理時供述 明確(本院卷第220頁、第322頁),認屬被告2人之犯罪所得 ,且未經扣案,爰依刑法第38條之1第1項、第3項規定,於 被告2人所犯各該罪刑下分別宣告沒收,並於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 (三)被告2人向告訴人收取上開遭詐款項後,經被告2人扣除上開 報酬後,已將剩餘款項繳交給「黃宏騏」,則被告2人洗錢 之財物扣除其等實際取得報酬部分,本應依修正後洗錢防制 法第25條第1項規定,予以宣告沒收,惟被告2人對該已交付 款項已無事實上管理權,如就其等參與洗錢之上開財物部分 ,仍予以宣告沒收,顯有過苛之情事,爰依刑法第38條之2 第2項規定,不予宣告沒收。 據上論斷,依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段 ,判決如主文。 本案經檢察官吳青煦提起公訴,檢察官王凱玲、許莉涵到庭執行 職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  29  日           刑事第一庭 法 官 姚亞儒 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)。「切 勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服,請書 具不服之理由狀,請求檢察官上訴者,其上訴期間之計算係以檢 察官收受判決正本之日期為準。                 書記官 郭丞淩 中  華  民  國  113  年  12  月  3   日 附錄本案論罪科刑法條 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者,處七年以下有期徒刑,併科新臺 幣五百萬元以下罰金。 附表 編號 交付時間 地點 交付金額 (新臺幣) 1 112年3 月21日11時許 臺東縣○○市○○路000號85度C臺東更生店 22萬元 2 112年3 月24日12時許 臺東縣○○市○○路000號85度C臺東更生店 35萬元 3 112年3 月31日18時30分許 臺東縣○○市○○路000號順益汽車公司 172萬元

2024-11-29

TTDM-113-金訴-84-20241129-1

臺灣臺東地方法院

傷害等

臺灣臺東地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第170號 公 訴 人 臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 陳品妤 張淑真 鄭聰明 上列被告等因傷害等案件,經檢察官提起公訴(112年度調偵字 第175號),而被告等自白犯罪,本院合議庭認宜以簡易判決處 刑(原案號:113年度易字第150號),爰不經通常審判程序,裁 定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下:   主 文 陳品妤犯共同傷害罪,處拘役參拾日,如易科罰金,以新臺幣壹 仟元折算壹日。 鄭聰明犯共同傷害罪,處拘役參拾日,如易科罰金,以新臺幣壹 仟元折算壹日。 張淑真犯傷害罪,處拘役拾伍日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元 折算壹日。   犯罪事實 張淑真為址設臺東縣○○市○○路0巷00號「阿真的家」之店長,陳 品妤及鄭聰明則於民國112年7月4日下午7時30分許前往上開店內 消費。嗣因張淑真與陳品妤發生口角糾紛,張淑真竟基於傷害之 犯意,徒手將陳品妤往左下方甩,致陳品妤摔倒在地,因而受有 左手肘擦傷、左膝擦傷、右膝至小腿擦傷、右手大拇指挫瘀傷、 食指至手背挫瘀傷、右前臂二處挫瘀傷、左手肘至前臂挫瘀傷、 右手肘挫瘀傷、左手肘挫瘀傷等傷害。在旁之鄭聰明見狀,即與 陳品妤共同基於傷害之犯意聯絡,先由鄭聰明徒手抓住張淑真之 雙手,使張淑真無法自由移動,再由陳品妤徒手毆打張淑真之頭 部及身體,並拉扯張淑真之頭髮。後張淑真成功自鄭聰明手中掙 脫,陳品妤則接續追擊張淑真,張淑真雖短暫脫離至上址櫃台處 坐下休息,然陳品妤又接續迫近並拉扯張淑真之頭髮及毆打張淑 真之頭部,至張淑真不堪其擾離去上址為止,張淑真因而受有頭 部外傷併血腫、臉部瘀青、左手挫傷等傷害。   理 由 一、上開犯罪事實,業據被告陳品妤、張淑真、鄭聰明3人於本 院準備程序中均坦承不諱(見本院易字卷第133、134頁), 且有臺東馬偕紀念醫院112年7月4日乙種診斷證明書、東和 外科診所112診字第922號診斷證明書、監視器畫面光碟、本 院準備程序監視器錄影畫面勘驗筆錄在卷可佐,堪認被告3 人任意性自白與事實相符,犯行均堪以認定,應予依法論科 。 二、論罪科刑:  ㈠核被告3人所為,均係犯刑法第277條第1項之傷害罪。  ㈡被告陳品妤、鄭聰明有犯意聯絡及行為分擔,應論以共同正 犯。  ㈢被告陳品妤有複數傷害之行為舉止存在,然係於密接之時地 實施,並侵害同一法益,各行為之獨立性極為薄弱,依一般 社會健全觀念,在時間差距上難以強行分開,刑法評價上以 視為數個舉動之接續施行,合為包括之一行為予以評價較為 合理,應論以接續犯一罪。  ㈣被告鄭聰明抓住告訴人即被告張淑真手而妨害張淑真離去之 行為,已為實害較重之傷害行為所吸收,屬傷害行為中之部 分行為,為傷害行為所包括,應不另論強制罪。公訴意旨認 被告鄭聰明所涉犯之傷害罪嫌與強制罪嫌間,為一行為觸犯 數罪名之想像競合犯,容有誤會。  ㈤爰以行為人之責任為基礎,審酌被告3人均為成年人,理當知 曉是非,得思循妥善途徑處理衝突,卻仍因細故,衝動肇至 本案,自制力顯有欠缺,所為實有不該。再衡酌本案犯行情 節,攻擊他方之手段、位置,以及告訴人兼被告陳品妤、張 淑真2人各自受傷害之嚴重程度。且考量被告3人均無相關之 前科素行紀錄,各有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷,暨 被告陳品妤自陳國中畢業、有一母親須扶養,於小吃店擔任 助手,月收入約新臺幣(下同)2萬多元;被告張淑真自陳 高中肄業、無須扶養之人,現在做生意,月收入大約1至3萬 元不等;被告鄭聰明國中畢業、無須扶養之人,目前打零工 收入每月約1萬5,000元等一切情狀,分別量處如主文所示之 刑,並諭知易科罰金之折算標準。 三、依刑事訴訟法第449條第2、3項、第454條第1項,逕以簡易 判決處刑如主文。 四、如不服本判決,得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官許莉涵提起公訴,檢察官林永、郭又菱到庭執行職 務。 中  華  民  國  113  年  11  月  29  日          刑事第二庭 法 官 連庭蔚 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀(須 附繕本)。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決 如有不服,請書具不服之理由狀,請求檢察官上訴者,其上訴期 間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。                書記官 楊淨雲    中  華  民  國  113  年  11  月  29  日 附錄本案論罪科刑法條 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以 下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或7年以上有期徒刑 ;致重傷者,處3年以上10年以下有期徒刑。

2024-11-29

TTDM-113-簡-170-20241129-1

臺灣雲林地方法院

損害賠償(交通)

臺灣雲林地方法院民事判決 113年度簡字第7號 原 告 沈鴛鴦 訴訟代理人 許莉翎 被 告 兼 下一人 法定代理人 王○娟 被 告 黃○蕎 上 一 人 訴訟代理人 邱皇錡律師(法扶律師) 上列當事人間請求損害賠償(交通)事件,本院於民國113年11 月7日言詞辯論終結,判決如下:   主   文 被告應連帶給付原告新臺幣壹拾陸萬壹仟陸佰伍拾壹元,及被告 黃○蕎自民國一一三年九月四日起、被告王○娟至自民國一一三年 九月十六日起,均至清償日止,按年利率百分之五計算之利息。 原告其餘之訴駁回。 訴訟費用(減縮部分除外)由被告連帶負擔百分之二十七,餘由 原告負擔。 本判決第一項得假執行。但被告如各以新臺幣壹拾陸萬壹仟陸佰 伍拾壹元為原告預供擔保,得各免為假執行。 原告其餘假執行之聲請駁回。   事實及理由 壹、程序方面: 一、按本法所稱兒童及少年,指未滿18歲之人;所稱兒童,指未 滿12歲之人;所稱少年,指12歲以上未滿18歲之人。行政機 關及司法機關所製作必須公開之文書,除有其他法律特別規 定之情形外,不得揭露足以識別刑事案件、少年保護事件之 當事人或被害人之兒童及少年身分之資訊,兒童及少年福利 與權益保障法第2條、第69條第1項第4款、第2項定有明文。 查本件被告黃○蕎(民國00年0月生,真實姓名年籍資料詳卷 )為未滿18歲之人,並為少年保護事件之當事人,依前開規 定,本院不得揭露被告黃○蕎及其親屬之真實姓名、住所等 足以識別其身分之資訊,本判決就相關人等之姓名、住居所 資料均隱匿,詳細身分識別資料詳卷內所載,先予敘明。 二、按訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加,但請求之基礎 事實同一,或擴張或減縮應受判決事項之聲明者,不在此限 ,民事訴訟法第255條第1項第2款、第3款定有明文。本件原 告原起訴請求被告應連帶給付原告新臺幣(下同)733,532元 ,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按年息百分之5 計算之利息;願供擔保,請准予宣告假執行。嗣於113年8月 29日追加被告黃○蕎之母王○娟為被告;復於113年11月7日本 院審理時將上開金額改請求為589,902元,經核上開原告所 為訴之變更,就追加被告王○娟部分,係本於相同車禍肇事 之侵權行為事實,其請求之基礎事實同一;就金額請求部分 ,核屬減縮應受判決事項之聲明,按諸上揭規定,應予准許 ,合先敘明。至於被告均辯稱因原告係在前次言詞辯論終結 後始提出追加王○娟為被告,該追加不合法,且不同意原告 此部分之追加云云,惟查,本院前原定113年9月5日下午2時 25分宣判,因原告起訴狀記載之被告僅有被告黃○蕎,而記 載之本件請求權基礎有民法第187條規定,且訴之聲明乃記 載被告應連帶給付,故本院再開辯論確定原告起訴之對象, 而原告在本院再開辯論後之113年8月29日具狀追加王○娟為 被告,並非言詞辯論終結後始具狀追加,則被告上開所辯顯 有誤會,要無可採,併予敘明。 貳、實體方面: 一、原告起訴主張:被告黃○蕎未領有駕駛執照於111年10月2日1 6時30分許,騎乘普通重型機車搭載闕○妏,沿村里道路由西 往東方向行駛,本應注意行經閃光紅燈號誌交岔路口,支線 道車應暫停讓幹線道車先行,而依當時並無不能注意之情事 ,竟疏未注意,未減速即貿然直行通過路口,適原告騎乘車 牌號碼000-0000號普通重型機車(下稱系爭機車),沿雲林 縣虎尾鎮廉使里村里道路由北往南方向行駛,行經雲林縣○○ 鎮○○里路○○號293165號前路口時,兩車因而發生碰撞,致原 告受有右側橈骨骨幹閉鎖性骨折、右側鎖骨骨折右側肩胛骨 骨折、右側肋骨骨折併氣胸、右臉頰擦傷等傷害。原告因而 受有醫療費用2,110元、醫療必要用品費用1,082元、看護費 用12萬元、無法工作損失151,560元、系爭機車修理費用15, 150元、精神慰撫金30萬元之損害。又被告黃○蕎於本件車禍 發生時尚未成年,依民法第187條第1 項規定其法定代理人 即被告王○娟應負連帶賠償責任,而原告已受領強制汽車責 任保險金68,025元,爰依侵權行為損害賠償請求權提起本訴 等語。並聲明:被告應連帶給付原告589,902元,及自起訴 狀繕本送達之翌日起至清償日止,按年息百分之5 計算之利 息;願供擔保,請准予宣告假執行。 二、被告則均以:對於本件車禍之刑事判決(即本院112年度交 簡字第117號)認定之事實不爭執,而對於原告請求之醫療 費用共2,110元、醫療必要用品費用1,082元部分同意給付。 對於原告因本件車禍需專人看護66天不爭執,但因原告係由 家人看護,應以每日1,200元作為計算看護費用之基準;對 於原告請求無法工作減損部分,同意以每月薪資25,250元計 算,但原告無法工作期間應為3個月,尚需扣除其於111年10 月已領取之24,736元薪資;對於原告請求系爭車機車理費用 部分,就系爭機車出廠日期為105年9月、零件費用為11,450 元、工資為3,700元不爭執,但零件部分應折舊計算。至原 告請求精神慰撫金30萬元部分,原告請求金額太高,請鈞院 審酌;原告得請求之金額應扣除其已領取之強制汽車責任保 險金額;原告就本件車禍之發生應負四成與有過失責任;依 鈞院113年度虎小調字第71號調解筆錄之記載,原告應給付 被告黃○蕎36,000元,因原告尚未給付,故主張抵銷;被告 為低收入戶,且被告黃○蕎尚在就學,不具經濟基礎,而被 告王○娟工作收入有限,無力維持生計,依民法第318條第1 項但書規定,請鈞院審酌被告家庭狀況,准予分期給付等語 ,資為抗辯。被告黃○蕎另聲明:原告之訴駁回;如受不利 判決,願供擔保請准宣告免假執行。 三、兩造不爭執事項: ㈠、本院112年度交簡字第117號刑事簡易判決認定之犯罪事實。 ㈡、原告因本件車禍已支出醫療費用共2,110元,被告同意給付。 ㈢、原告因本件車禍迄今已支出醫療必要用品費用1,082元,被告 同意給付。 ㈣、被告對於原告因本件車禍需專人看護66天不爭執。 ㈤、兩造同意以每月薪資25,250元作為原告因本件車禍致無法工 作損失之計算標準。 ㈥、系爭機車於105年9月出廠,而系爭機車因本件車禍所支出之 修理費共15,150元(含零件費用11,450元、工資3,700元) ,兩造均不爭執。 ㈦、原告已受領強制汽車責任保險金68,025元。 ㈧、原告同意被告抗辯依本院113年度虎小調字第71號調解筆錄之 記載,抵銷之金額為36,000元。 ㈨、兩造呈報職業、教育、收入等身分經濟狀況,及稅務電子閘 門財產所得調件明細表。 四、兩造爭執事項:   ㈠、除醫療費用、醫療必要用品費用外,原告可得請求被告賠償 看護費用、無法工作損失、系爭機車修理費用、精神慰撫金 之金額為何? ㈡、原告就本件車禍之發生與有過失,過失比例為何? 五、本院之判斷:    ㈠、按因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任 ;無行為能力人或限制行為能力人,不法侵害他人之權利者 ,以行為時有識別能力為限,與其法定代理人連帶負損害賠 償責任;汽車、機車或其他非依軌道行駛之動力車輛,在使 用中加損害於他人者,駕駛人應賠償因此所生之損害。不法 侵害他人之身體或健康者,對於被害人因此喪失或減少勞動 能力或增加生活上之需要時,應負損害賠償責任。不法侵害 他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操,或不 法侵害其他人格法益而情節重大者,被害人雖非財產上之損 害,亦得請求賠償相當之金額。民法第184條第1項前段、民 法第187條第1項前段、第191條之2前段、第193條第1項、第 195條第1項前段分別定有明文。 ㈡、原告主張其於前開時間、地點騎乘系爭機車與被告黃○蕎所騎 乘之普通重型機車發生本件車禍,致原告受有右側橈骨骨幹 閉鎖性骨折、右側鎖骨骨折右側肩胛骨骨折、右側肋骨骨折 併氣胸、右臉頰擦傷等傷害等情,為被告所不爭執,並有本 院112年度少調字第197號調查筆錄節本、本院112年度交簡 字第117號刑事簡易判決附卷可稽,堪信原告主張之上開事 實為真實。又被告黃○蕎之過失侵權行為與原告所受上開傷 害、損害之結果間,具有相當因果關係,是原告主張被告黃 ○蕎應負過失侵權行為之損害賠償責任,自屬有據。又被告 黃○蕎係00年0月生,其於行為時未滿18歲,為限制行為能力 人,被告黃○蕎之母為被告黃○蕎之法定代理人(見本院卷第6 1至64頁),則原告依民法第187條第1項前段規定,請求被告 王○娟與其未成年子女連帶負損害賠償責任,亦屬有據。茲 就原告請求賠償之項目及金額,分別審究如下:  ⒈醫療費用、醫療必要用品費用部分:   原告主張其因本件車禍已支出醫療費用共2,110元及已支出   醫療必要用品費用1,082元等語,並提出醫療費用收據、電 子發票證明聯為證,復為被告明示不爭執並同意給付,應予 照列。  ⒉看護費用部分:   原告主張其因本件車禍受傷需專人看護66天,其所受看護費 用損失以2個月、每日2,000元計算,共12萬元等語,被告對 於原告本件車禍事故需專人看護66天不爭執,但因原告係由 家人看護,親屬並非專職看護人員,每日應以1,200元計算 原告所受看護費用損失等語置辯。惟按親屬代為照顧被害人 之起居,固係基於親情,但親屬看護所付出之勞力並非不能 評價為金錢,雖因二者身分關係而免除被害人之支付義務, 惟此種基於身分關係之恩惠,自不能加惠於加害人,故由親 屬看護時雖無現實看護費之支付,仍應比照一般看護情形, 認被害人受有相當於看護費之損害,命加害人賠償,始符民 法第一百九十三條第一項所定「增加生活上需要」之意旨( 最高法院89年度臺上字第1749號、94年度臺上字第1543號裁 判意旨參照),是原告如有由他人照護之必要,縱實際由親 屬照護,仍得比照一般看護之情形,評價為金錢認原告受有 相當於看護費之損害,命被告賠償。本件原告主張看護費以 每日2,000元,與本件車禍事故發生時之一般全日看護費用 行情相當,況自109年間起因新冠肺炎蔓延,不論我國籍或 外籍看護均短缺,人力難求,看護費用已較往年提高,故本 院認為以每日2,000元核算本件看護費用,應屬合理,被告 抗辯原告係由家人看護照顧,看護費不得以專業標準計算, 由親屬照護之費用金額應以每日1,200元計算較為合理云云 ,委無足採。從而,原告請求賠償看護費12萬元(計算式: 2,000元×2月×30日=12萬元),為有理由。  ⒊無法工作損失部分:   原告主張其於本件車禍發生時任職於彰山環保服務有限公司 (下稱彰山環保公司),每月薪資為25,250元,而其因本件 車禍受有傷害,有6個月期間無法工作,原告所受之不能工 作之損失為151,560元等語。經查,天主教若瑟醫療財團法 人若瑟醫院112年7月19日診斷證明書醫囑欄記載病人(指原 告)於111年10月2日從急診入院,手術復位「信迪思」鎖定 加壓骨板固定,於111年10月7日出院,共住6日改門診追蹤 治療,住院中及二個月行動生活不便需專人照顧,宜休養6 個月等語(見本院卷第31頁),且依彰山環保公司113年5月 3日彰字第1130503號函說明記載原告因職災而休息,未告知 公司是否可回歸,在112年9月時轉出等語,並檢送原告之勞 保投保資料及111年4月至10月薪資明細表(見本院卷第121 至125頁),而依該勞保投保資料可知,彰山環保公司於112 年9月間將原告之勞保投保資料退保,於112年12月1日方再 投保,可知原告在本件車禍發生後即未至彰山環保公司上班 ,且上開111年10月薪資明細表上就病假欄並未有記載請假 乙事,則原告主張其因本件車禍受有傷害需休養6個月,受 有6個月之薪資損失及上開111年10月薪資單之薪資係該年度 9月薪資,均應可採信。是被告辯稱原告無法工作期間應為3 個月,尚需扣除其於111年10月已領取之24,736元薪資云云 ,即無可採。又原告主張以每月25,250元計算原告無法工作 期間之損失,為被告所不爭執,則原告得請求被告賠償之無 法工作損失為151,500元(計算式:25,250元×6月=151,500 元),逾此範圍之請求,則無理由。  ⒋系爭機車修理費用部分:   原告主張其因本件車禍已支出系爭機車修理費用共計15,150 元(含零件費用11,450元、工資3,700元)等語,並提出春 發機車材料行免用統一發票收據為證(見本院卷第135至136 頁),被告雖就系爭機車已支出之修理費用共15,150元部分 不爭執,惟以零件部分應予折舊計算等語置辯。經查,系爭 機車係105年9月出廠,有系爭機車行照在卷可憑(見本院卷 第147頁),且為兩造所不爭執,復依行政院公佈之固定資 產耐用年數表及固定資產折舊率表,機車之耐用年數為3年 ,依定率遞減法每年折舊千分之536,其最後1年之折舊額, 加歷年折舊累積額,總和不得超過該資產成本原額之10分之 9,是其殘值為10分之1,而系爭機車至本件車禍發生時,實 際使用已超過3年,則零件費用部分經折舊計算後為1,145元 (計算式:11,450元×1/10=1,145元),加計工資3,700元, 是原告請求被告賠償系爭機車修理費用4,845元(計算式:1 ,145元+3,700元=4,845元),為有理由,應予准許,逾此部 分之請求,則無理由,應予駁回。  ⒌精神慰撫金部分:   按精神慰撫金之多寡,應斟酌雙方之身分、地位、資力與加 害之程度及其他各種情形核定相當之數額。其金額是否相當 ,自應依實際加害情形與被害人所受之痛苦及雙方之身分、 地位、經濟狀況等關係決定之(最高法院85年度臺上字第46 0號判決意旨參照)。查,原告因本件車禍受有右側橈骨骨 幹閉鎖性骨折、右側鎖骨骨折右側肩胛骨骨折、右側肋骨骨 折併氣胸、右臉頰擦傷等傷害,其在精神上受有相當之痛苦 ,自無可疑,其請求精神慰撫金,於法有據。茲審酌原告之 學歷為小學畢業,已婚,與配偶、子女同住,從事清潔工作 ,每月薪資約27,000元;被告黃○蕎目前正在就讀國中,需 要媽媽扶養,爸爸已經過世;被告王○娟家境清寒,工作收 入有限等情,並參酌兩造之財產資力(有兩造之稅務電子閘 門財產所得調件明細表可參,因屬個人隱私,僅予參酌,不 予揭露),及原告個別所受痛苦程度與參酌兩造之身分、地 位,認原告請求被告賠償精神慰撫金30萬元,尚屬過高,應 核減為10萬元,始屬公允,逾此範圍之請求,不應准許。  ⒍綜上,原告所得請求之金額為379,537元(計算式:醫療費用 2,110元+醫療必要用品費用1,082元+看護費用12萬元+無法 工作損失151,500元+系爭機車修理費用4,845元+精神慰撫金 10萬元=379,537元)。 ㈢、按損害之發生或擴大,被害人與有過失者,法院得減輕賠償 金額或免除之,民法第217條第1項定有明文,此項規定之目 的,在謀求加害人與被害人間之公平,故在裁判上得以職權 減輕或免除之(最高法院85年臺上字第1756號判決意旨參照 )。次按汽車行駛至交岔路口,其行進、轉彎,應遵守燈光 號誌或交通警察之指示;而幹道應設置閃光黃燈,支道應設 置閃光紅燈;閃光黃燈表示「警告」,車輛應減速接近,注 意安全,小心通過;閃光紅燈則表示「停車再開」,車輛應 減速接近,先停止於交岔路口前,讓幹道車優先通行後認為 安全時,方得續行,道路交通安全規則第102條第1項第1款 及道路交通標誌標線號誌設置規則第224條第3款、第211條 第1項第1款、第2款分別有明文。查,本件車禍之發生,乃 被告黃○蕎騎乘機車行經設有閃光紅燈號誌交叉路口,未停 止於交岔路口前,讓幹道車優先通行,肇致本件車禍事故, 固有過失,然原告騎乘系爭機車行經設有閃光黃燈號誌之交 岔路口時,未減速慢行以致被告因閃避不及發生本件車禍事 故,亦可歸責,此節經送交通部公路總局嘉義區監理所嘉雲 區車輛行車事故鑑定會亦同此結論,有鑑定報告附卷可憑( 見本院卷第33至35頁)。又被告黃○蕎於本件車禍發生時未 領有駕駛執照,故本院衡酌上情,認本件車禍發生被告黃○ 蕎應負百分之70的過失責任,原告應負百分之30的過失責任 為適當。依上開說明,本院自得以原告過失程度之比例,減 輕被告應負之賠償責任。準此,依前開原告所受損害數額, 減輕被告賠償責任後,被告應連帶賠償原告之金額為265,67 6元(計算式:379,537元×70%=265,676元,元以下四捨五入 )。 ㈣、按保險人依本法規定所為之保險給付,視為被保險人損害賠 償金額之一部分;被保險人受賠償請求時,得扣除之,強制 汽車責任保險法第32條定有明文。查,原告就本件車禍已領 取被告投保之強制汽車責任保險理賠金計68,025元乙節,為 兩造所不爭執,依上開規定,自應於被告賠償之金額中扣除 。另被告抗辯依本院113年度虎小調字第71號調解筆錄之記 載,主張抵銷之金額為36,000元等語,且為原告所同意。從 而,原告於上開得請求之金額265,676元扣除強制險理賠金6 8,025元,並抵銷36,000元後,其於161,651元(計算式:26 5,676元-68,025元-36,000元=161,651元)範圍內之請求, 於法有據,應予准許,超過上開金額部分,即無理由,應予 駁回。 ㈤、再按債務人無為一部清償之權利,民法第318條第1項前段定 有明文,又同條項但書之規定,不過認法院有斟酌債務人境 況,許其分期給付或緩期清償之職權,非認債務人有要求分 期給付或緩期清償之權利。本院審酌被告所為分期給付之請 求既未經原告同意,且顯然有害於原告之利益,故被告此部 分之請求,尚難准許。 六、從而,原告本於侵權行為之損害賠償請求權,請求被告連帶 給付其161,651元,及被告黃○蕎自113年9月4日起、被告王○ 娟自113年9月16日起,均至清償日止,按年利率百分之5計 算之利息,為有理由,應予准許,逾上開部分之請求,為無 理由,應予駁回。 七、本件原告勝訴部分,係就民事訴訟法第427條第2項適用簡易 訴訟程序所為被告敗訴之判決,依民事訴訟法第389條第1項 第3款規定,應依職權宣告假執行,原告就此部分聲請假執 行,僅為促使法院發動職權,爰不另為准駁之諭知。至原告 敗訴部分,其假執行之聲請失所附麗,併予駁回之。又被告 黃○蕎陳明願供擔保請准宣告免為假執行,就原告勝訴部分 ,經核於法並無不合,爰酌定相當擔保金額併宣告之。併依 職權酌定相當擔保金額,准被告王○娟預供擔保後,得免為 假執行。 八、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第79條、第85條第2項。 中  華  民  國  113  年  11  月  28  日           民事簡易庭  法 官 吳福森 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  113  年  11  月  28  日                 書記官 沈菀玲

2024-11-28

ULDV-113-簡-7-20241128-2

臺灣高等法院

損害賠償

臺灣高等法院民事判決 113年度上字第299號 上 訴 人 陳玲娟 訴訟代理人 駱怡雯律師(法律扶助律師) 被 上訴 人 賴增良 賴冠宇 凱祥有限公司 宸豐興業有限公司 兼 上二 人 共 同 法定代理人 吳雅榛 兼 上三 人 共 同 訴訟代理人 許莉穎 上列當事人間請求損害賠償事件,上訴人對於中華民國112年9月 13日臺灣桃園地方法院111年度訴字第2018號第一審判決提起上 訴,本院於113年10月30日言詞辯論終結,判決如下:   主   文 一、原判決關於駁回上訴人後開第二至五項之訴部分,及該部分 假執行之聲請,暨訴訟費用(除確定部分外)之裁判,均廢 棄。 二、被上訴人賴增良應再給付上訴人新臺幣肆拾參萬元,及自民 國一一二年五月三十日起至清償日止,按年息百分之五計算 之利息。 三、被上訴人凱祥有限公司應給付上訴人新臺幣捌拾萬元,及自 民國一一二年五月三十一日起至清償日止,按年息百分之五 計算之利息。 四、被上訴人宸豐興業有限公司應給付上訴人新臺幣伍拾柒萬貳仟參佰貳拾元,及自民國一一二年五月三十一日起至清償日止,按年息百分之五計算之利息。   五、本判決第三、四項所命給付,各與原判決主文第一項所命被 上訴人賴增良之給付,如任一項之人已為給付,他項之人於 該給付之範圍內免給付義務。   六、其餘上訴駁回。 七、第一審(除確定部分外)、第二審訴訟費用由被上訴人賴增 良、凱祥有限公司、宸豐興業有限公司依序負擔百分之十四 、百分之二十六、百分之十八,餘由上訴人負擔。 八、本判決第二項所命給付,於上訴人以新臺幣壹拾肆萬參仟元 為被上訴人賴增良供擔保後,得假執行。   九、本判決第三項所命給付,於上訴人以新臺幣貳拾陸萬柒仟元 為被上訴人凱祥有限公司供擔保後,得假執行。但被上訴人 凱祥有限公司如以新臺幣捌拾萬元為上訴人預供擔保,得免 為假執行。   十、本判決第四項所命給付,於上訴人以新臺幣壹拾玖萬壹仟元 為被上訴人宸豐興業有限公司供擔保後,得假執行。但被上 訴人宸豐興業有限公司如以新臺幣伍拾柒萬貳仟參佰貳拾元 為上訴人預供擔保,得免為假執行。    事實及理由 壹、程序方面: 一、按提起第二審上訴,雖應於上訴狀表明對於第一審判決不服 之程度及應如何廢棄或變更之聲明,但其聲明之範圍,至第 二審言詞辯論終結時為止,仍得擴張或變更之,此觀民事訴 訟法第二審程序未設與第473條第1項相同之規定即明(最高 法院96年度台抗字第155號裁定要旨參照)。查上訴人於原 審依民法第184條、第185條、第179條規定起訴,上訴聲明 原為:㈠被上訴人賴增良、賴冠宇、吳雅榛、許莉穎應連帶 給付上訴人新臺幣(下同)313萬4,455元,及自民國112年5 月30日起至清償日止,按年息百分之5計算之利息。㈡賴增良 應給付上訴人43萬元,及自起訴狀送達翌日起至清償日止按 年息百分之5計算之利息。㈢賴冠宇應給付上訴人133萬2,135 元,及自起訴狀送達翌日起至清償日止按年息百分之5計算 之利息。㈣被上訴人凱祥有限公司(下稱凱祥公司)應給付 上訴人80萬元,及自起訴狀送達翌日起至清償日止按年息百 分之5計算之利息。㈤被上訴人宸豐興業有限公司(下稱宸豐 公司)應給付上訴人57萬2,320元,及自起訴狀送達翌日起 至清償日止按年息百分之5計算之利息。㈥宸豐公司、凱祥公 司(下合稱宸豐公司等2人)依前2項聲明給付後,賴增良、 賴冠宇、吳雅榛、許莉穎於給付數額內免給付責任之判決( 本院卷第25至26頁)。嗣後請求賴冠宇給付部分,更正為依 民法第184條第1項前、後段、第185條、第179條規定,賴增 良部分依民法第184條第1項前、後段、第185條規定(本院 卷第276頁),許莉穎、吳雅榛部分,依民法第184條第1項 前、後段、第185條規定,不再主張民法第179條規定,宸豐 公司等2人部分,依民法第179條規定,不再主張依侵權行為 規定(均見本院卷第393頁)為請求,上訴聲明減縮並更正 為:㈠原判決不利於上訴人之部分廢棄。㈡賴冠宇應與賴增良 連帶給付上訴人133萬2,135元,及自112年5月30日起至清償 日止,按年息百分之5計算之利息。㈢吳雅榛、許莉穎、凱祥 公司應與賴增良連帶給付上訴人80萬元,及自112年5月31日 起至清償日止,按年息百分之5計算之利息。㈣吳雅榛、許莉 穎、宸豐公司應與賴增良連帶給付上訴人57萬2,320元,及 自112年5月31日起至清償日止,按年息百分之5計算之利息 。㈤賴增良應再給付上訴人43萬元,及自112年5月30日起至 清償日止,按年息百分之5計算之利息(註:上訴聲明第㈢、 ㈣項之利息起算日均減縮為自112年5月31日起算),核係減 縮聲明,依上規定,自應予准許。 二、次按解散之公司除因合併、分割或破產而解散外,應行清算 ;解散之公司,於清算範圍內,視為尚未解散,公司法第24 條、第25條分別定有明文。查凱祥公司於112年12月20日登 記解散,宸豐公司於109年6月17日登記解散,有上開公司經 濟部商工登記公示資料可稽(本院卷第239至242頁),查宸 豐公司等2人均未向法院陳報清算,有原法院查詢表、本院 公務電話紀錄表可佐(原審卷第360頁、本院卷第319、395 頁),依上規定,宸豐公司等2人解散之公司,於清算範圍 內,視為尚未解散,附此敘明。   三、賴增良、賴冠宇經合法通知未於言詞辯論期日到場,核無民 事訴訟法第386條所列各款情形,爰依上訴人之聲請,由其 一造辯論而為判決。   貳、實體方面 一、上訴人主張:  ㈠賴增良於107年8月間,以「顏百滔」之名偽冒宸豐公司執行 長,接近伊進而交往,並向伊佯稱宸豐公司等2人有參與投 標公家機關公共工程,邀約伊參與投資可分潤等語,致伊陷 於錯誤,依賴增良指示於如附表一至四所示之時間,將附表 一至四所示之金額分別匯款至賴冠宇獨資之家冠雲端工程行 (下稱家冠工程行)之華南商業銀行(下稱華南銀行)帳戶 、賴冠宇申設之臺灣土地銀行(下稱土地銀行)帳戶、宸豐 公司申設之玉山商業銀行(下稱玉山銀行)帳戶、元大商業 銀行(下稱元大銀行)帳戶,及凱祥公司申設之第一商業銀 行(下稱第一銀行)帳戶,並於108年3月29日交付現金43萬 元予賴增良,共計詐得313萬4,455元(計算式:94萬3,100 元+38萬9,035元+57萬2,320元+80萬元+43萬元=313萬4,455 元,下稱系爭侵權行為),嗣於110年9月間,賴增良藉故推 拖避不見面,伊屢經聯繫未果後,始知受騙。   ㈡賴冠宇係上開土地銀行帳戶所有人,且係由其擔任負責人之 家冠工程行之華南銀行帳戶所有人,對上開帳戶內款項出入 狀況自難諉為不知,自有參與賴增良系爭侵權行為。賴增良 對外稱以宸豐公司等2人名義,且伊將款項匯至宸豐公司等2 人帳戶,而吳雅榛、許莉穎依序為宸豐公司等2人之董事、 實際負責人,自知悉賴增良佯以宸豐公司等2人名義對外招 攬業務而詐騙伊,故賴冠宇、吳雅榛、許莉穎自同為侵權行 為人。且伊係受詐騙而匯款80萬元至凱祥公司申設之第一銀 行帳戶,匯款57萬2,320元至宸豐公司之玉山銀行、元大銀 行帳戶內,凱祥公司、宸豐公司均係無法律上之原因,受有 各該款項之利益,自應返還各該款項予伊。  ㈢爰分別依民法第184條第1項前、後段、第185條、第179條規定,求為命:㈠賴冠宇應與賴增良連帶給付上訴人133萬2,135元,及自112年5月30日起至清償日止,按年息百分之5計算之利息。㈡吳雅榛、許莉穎、凱祥公司應與賴增良連帶給付上訴人80萬元,及自112年5月31日起至清償日止,按年息百分之5計算之利息。㈢吳雅榛、許莉穎、宸豐公司應與賴增良連帶給付上訴人57萬2,320元,及自112年5月31日起至清償日止,按年息百分之5計算之利息。㈣賴增良應再給付上訴人43萬元,及自112年5月30日起至清償日止,按年息百分之5計算之利息。㈤願供擔保,請准宣告假執行之判決。減縮後上訴聲明同前(原判決命賴增良應給付270萬4,455元本息部分,未據賴增良上訴,業已確定,不在本院審理範圍)。  二、被上訴人則以:  ㈠賴增良未於本院到庭,據其書狀略以:伊坦承有對上訴人詐 欺犯罪之意,願償還一切損失,然暫無力償還,惟伊曾於11 0年償還4萬元等語,資為抗辯。  ㈡賴冠宇則以:伊並未與賴增良共同詐欺上訴人,伊僅為家冠 工程行之掛名負責人,土地銀行、華南銀行帳戶並非伊使用 ,上開2帳戶之存摺或印鑑是放在家裡,伊並未將上開2帳戶 之存摺印鑑交給伊母親或賴增良,伊對系爭侵權行為不知情 ,且未有任何利益等語,資為抗辯。答辯聲明:㈠上訴駁回 。㈡如受不利判決,願供擔保請准宣告免為假執行。   ㈢宸豐公司等2人、吳雅榛、許莉穎則以:賴增良於104年間向宸 豐公司等2人之實際負責人許莉穎佯稱,因家冠工程行資金不足 急需周轉,且適值屏東大鵬灣、高雄墾丁國家公園、南橫公 路等數工程案正在進行中,遂邀集許莉穎加入上開工程案投資 ,約定嗣將分得一半利潤等語,致許莉穎陷於錯誤,自104年 7月27日至107年6月29日共匯款733萬6,012元予賴增良,嗣 許莉穎詢問工程進度,賴增良均藉故推拖避不見面,再經屢次設 法聯繫後,賴增良始告知並無承攬任何工程,許莉穎始悉受騙 ,許莉穎並不知悉賴增良所匯之款項同係透過詐騙上訴人而 取得,賴增良向許莉穎稱因其工作忙碌,遂透過他人匯款, 賴增良之匯款乃係償還許莉穎之款項。伊等對於賴增良之系 爭侵權行為,均不知情,上訴人匯款至宸豐公司等2人帳戶 之款項,均係賴增良積欠許莉穎之款項,故宸豐公司等2人 並非無法律上原因取得款項等語,資為抗辯。答辯聲明:㈠ 上訴駁回。㈡如受不利判決,願供擔保請准宣告免為假執行 。   三、兩造不爭執事項(本院卷第275至276頁):  ㈠上訴人於如附表一至四所示之時間,將附表一至四所示之金 額分別匯款至家冠工程行之華南銀行帳戶、賴冠宇申設之土 地銀行帳戶、宸豐公司申設之玉山銀行帳戶、元大銀行帳戶 ,及凱祥公司申設之第一銀行帳戶等情,為到庭之賴冠宇、 吳雅榛、許莉穎、宸豐公司等2人所不爭執,並有華南銀行 活期性存款存款憑條(收據)、土地銀行存摺類存款憑條、 第一銀行存款存根聯、玉山銀行存款回條、元大銀行存入憑 條、華南銀行111年12月14日函暨交易明細、土地銀行集中 作業中心111年12月23日函暨交易明細、第一銀行總行111年 12月14日函暨交易明細、玉山銀行集中管理部112年3月24日 函暨相關資料、元大銀行112年3月25日函復交易明細附卷可 稽(原審卷第31至40、43至54、57、61至62、63至64、182 至184、188至206、226至239、260至264、268至275頁)。  ㈡賴增良經本院合法通知,未於言詞辯論期日到場,亦無提出 準備書狀爭執(本院卷第223、305頁),依民事訴訟法第28 0條第3項準用同條第1項之規定,視同對於上訴人主張之事 實自認,是堪信上訴人此部分之主張為真實。 四、上訴人主張依民法第184條第1項前、後段、第185條、第179條規定,請求賴增良、賴冠宇連帶給付;依民法第184條第1項前、後段、第185條規定,請求吳雅榛、許莉穎連帶給付;依民法第179條規定,請求凱祥公司給付80萬元、宸豐公司57萬2,320元等語,為除賴增良外之被上訴人所否認,並以前揭情詞置辯。茲分述如下:    ㈠按因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任 。故意以背於善良風俗之方法,加損害於他人者亦同,民法 第184條第1項定有明文。又按當事人主張有利於己之事實者 ,就其事實有舉證之責任,為民事訴訟法第277條本文所明 定。又主張侵權行為損害賠償請求權之人,對於侵權行為之 成立要件應負舉證責任。又按民法第185條第1項前段所謂共 同侵權行為,須數人共同對於同一損害,有主觀之意思聯絡 或客觀之行為關連共同始足當之。其為主觀共同加害行為者 ,加害人於共同侵害權利或利益之目的範圍內,各自分擔實 行行為一部,而互相利用他人之行為,以達其目的;其為客 觀行為關連共同者,則須各行為人皆具備侵權行為之要件始 能成立(最高法院109年度台上字第2367號判決參照)。  ㈡上訴人依民法第184條第1項前、後段規定,請求賴增良再給 付43萬元,為有理由:   上訴人主張賴增良於107年8月間,以「顏百滔」之名偽冒宸 豐公司執行長,接近上訴人進而交往,並向上訴人佯稱凱祥 公司與宸豐公司有參與投標公家機關公共工程,邀約上訴人 參與投資可分潤等語,致上訴人陷於錯誤,依賴增良指示於 附表一至四所示之時間,將附表一至四所示之金額匯款至家 冠工程行之華南銀行帳戶、賴冠宇申設之土地銀行帳戶、宸 豐公司申設之玉山銀行帳戶、元大銀行帳戶,及凱祥公司之 第一銀行帳戶,並於108年3月29日交付現金43萬元予賴增良 ,共計詐得313萬4,455元(計算式:94萬3,100元+38萬9,03 5元+57萬2,320元+80萬元+43萬元=313萬4,455元,即系爭侵 權行為),嗣於110年9月間,賴增良藉故推拖避不見面,上 訴人屢經聯繫未果後,始知受騙等情,為賴增良所自認,並 於刑事案件審理時坦承不諱(本院卷第151、164、170、198 、202頁),復經原法院於113年7月11日以113年度審易字第 948號刑事判決(下稱系爭刑事判決)賴增良犯詐欺取財罪 (下稱系爭刑案),有系爭刑事判決(本院卷第281至292頁 )可憑,就270萬4,455元本息部分,業經原判決命賴增良給 付確定,是上訴人依民法第184條第1項前、後段規定,再請 求賴增良賠償43萬元本息,自屬有據。至賴增良辯稱其有還 款4萬元云云,為上訴人所否認,賴增良復未提出證據資料 以實其說,況其於系爭刑案亦供稱匯款4萬元與本案無關等 語(本院卷第202頁),是賴增良此部分抗辯,殊無可採。    ㈢上訴人依民法第184條第1項前、後段、第185條、第179條規 定,請求賴冠宇給付133萬2,135元,為無理由:   1.上訴人主張賴冠宇與賴增良為共同侵權行為人,係以賴冠宇 為家冠工程行之負責人,自應對家冠工程行申設之華南銀行 帳戶及其申設之土地銀行帳戶內款項往來內容,知之甚明, 且帳戶原則上限於自身使用,賴冠宇竟提供上開帳戶供賴增 良收取上訴人匯款之用,顯與賴增良為共同詐欺等語,並提 出家冠工程行經濟部商工登記公示資料查詢服務為據(原審 卷第27頁)。惟賴增良於系爭刑案偵查中供稱:家冠工程行 的華南銀行帳戶、賴冠宇的土地銀行的帳戶及提款卡,是賴 冠宇的媽媽給伊的;伊與賴冠宇的媽媽從85年就離婚了,伊 連他們住哪裡都不知道,伊跟賴冠宇媽媽說有人要匯款給伊 ,伊沒有帳號,所以她給伊賴冠宇、家冠工程行的帳戶及提 款卡,並非賴冠宇給伊的;上訴人匯入上開2帳戶內款項均 是伊領走及使用的等語(本院卷第161、162頁),足見上訴 人匯款至上開2帳戶時之該2帳戶持有人及使用人均係賴增良 ,並非賴冠宇,且均經賴增良提領該2帳戶內款項,又上訴 人自承其與賴冠宇並不認識,係聽從賴增良指示匯款,自無 從僅憑賴冠宇為上開2帳戶之名義人,及其為家冠工程行之 名義上負責人即認賴冠宇有參與賴增良之系爭侵權行為或有 何犯意聯絡、行為分擔,是上訴人依民法第184條第1項前、 後段、第185條規定,請求賴冠宇應負侵權行為損害賠償責 任,要屬無據,應予駁回。  2.不當得利部分:   按無法律上之原因而受利益,致他人受損害者,應返還其利 益。雖有法律上之原因,而其後已不存在者,亦同,民法第 179條固有明文。上訴人雖有匯款至如附表一所示款項至家 冠工程行華南銀行帳戶、如附表二所示之賴冠宇土地銀行帳 戶,然賴冠宇辯稱:伊並未使用上開2帳戶,土地銀行帳戶 係伊之前繳大學貸款所用,之後就沒有使用該帳戶;華南銀 行帳戶係伊母親所開立的;上開2帳戶之存摺或印鑑是放在 家裡,伊並未將上開2帳戶之存摺印鑑交給伊母親或賴增良 等語(本院卷第272頁),核與上開賴增良之供詞相符,足 認該華南銀行帳戶、土地銀行帳戶內款項均為賴增良所支配 、使用並提領,再參諸上開華南銀行、土地銀行帳戶交易明 細表可知上訴人匯款如附表一、二所示款項後,隨即遭賴增 良以金融卡或跨行提款而提領一空(原審卷第202至206、23 4至239頁),上訴人復未提出其他證據資料證明賴冠宇實際 使用或支配華南銀行帳戶、土地銀行帳戶,或將帳戶交給賴 增良使用,且賴冠宇並無與賴增良有何共同侵權行為,亦如 前述,是難認賴冠宇受有133萬2,135元之不當得利,是上訴 人依民法第179條規定,請求賴冠宇給付133萬2,135元本息 ,亦屬無據。    ㈣上訴人依民法第184條第1項前、後段、第185條規定,請求許 莉穎、吳雅榛與賴增良連帶給付80萬元、57萬2,320元,為 無理由:   上訴人主張賴增良對外自稱其係宸豐公司執行長,並以與宸豐公司等2人合作為由,向上訴人詐財,吳雅榛為凱祥公司、宸豐公司董事,許莉穎為實際經營公司者,對於賴增良之系爭侵權行為,自難諉為不知等語,並提出「宸豐公司執行長顏百滔」名片為據(原審卷第23頁)。惟查賴增良於104年間向許莉穎佯稱:因家冠工程行資金不足急需周轉,且適值屏東大鵬灣、高雄墾丁國家公園、南橫公路等數工程案正在進行中,遂邀集許莉穎加入上開工程案投資,約定嗣將分得一半利潤等語,致許莉穎陷於錯誤,於104年7月27日起至107年6月29日止,陸續匯款共733萬6,012元至賴增良所指定之家冠工程行帳戶內等情,業經系爭刑事判決認定如上,且有系爭刑案外放影卷可憑,另上訴人自承與其接觸者均係賴增良,且上訴人對於當時身為男友之賴增良極為信任,因而誤信賴增良,並非吳雅榛或許莉穎以凱祥公司、宸豐公司名義與其聯繫等語(見原審卷第4至6頁),已難認許莉穎、吳雅榛有何與賴增良犯意聯絡或行為分擔。又上開名片雖載有賴增良偽以「宸豐公司執行長」名義,然上訴人主張賴增良係於「107年8月間」提供上開名片(原審卷第4頁),然許莉穎因賴增良另案侵權行為,於「108年間」質問賴增良關於承攬工程進度,始知受騙,而於「109年3月間」對賴增良提出詐欺告訴(臺灣桃園地方檢察署109年度他字第2036號影卷第3至9頁),是依上開時序,可知許莉穎於108年間始悉受賴增良詐騙,自無從以上開名片遽認許莉穎、吳雅榛知悉賴增良對上訴人為系爭侵權行為,是許莉穎、吳雅榛辯稱:其等並不知悉賴增良所匯之款項係詐騙上訴人所得,賴增良向許莉穎稱因其工作忙碌,遂透過他人匯款,賴增良之匯款乃係償還許莉穎之款項等語,並非子虛,上訴人復未提出其他證據資料證明許莉穎、吳雅榛有與賴增良為系爭侵權行為,難認許莉穎、吳雅榛有共同侵權行為,是上訴人主張依民法第184條第1項前、後段、第185條之規定,請求吳雅榛、許莉穎負共同侵權行為損害賠償責任,亦屬無據。ˉ   ㈤上訴人依民法第179條規定,請求凱祥公司給付80萬元、宸豐 公司給付57萬2,320元,為有理由:  1.按無法律上之原因而受利益,致他人受損害者,應返還其利 益。雖有法律上之原因,而其後已不存在者,亦同,為民法 第179條所明定。而不當得利依其類型可區分為「給付型之 不當得利」與「非給付型不當得利」,前者係基於受損人之 給付而發生之不當得利,後者乃由於給付以外之行為(受損 人、受益人、第三人之行為)或法律規定或事件所成立之不 當得利。在「給付型之不當得利」固應由主張不當得利返 還請求權人(受損人),就不當得利成立要件中之「無法律 上之原因」負舉證責任;惟在「非給付型之不當得利」中之 「權益侵害之不當得利」,由於受益人之受益非由於受損人 之給付行為而來,而係因受益人之侵害事實而受有利益,因 此祇要受益人有侵害事實存在,該侵害行為即為「無法律上 之原因」,受損人自不必再就不當得利之「無法律上之原因 」負舉證責任,如受益人主張其有受益之「法律上之原因」 ,即應由其就此有利之事實負舉證責任。又「非給付型之不 當得利」中之「權益侵害之不當得利」,凡因侵害取得本應 歸屬於他人權益內容而受利益,致他人受損害,欠缺正當性 ,亦即以侵害行為取得應歸屬他人權益內容之利益,而從法 秩權益歸屬之價值判斷上不具保有利益之正當性者,即應構 成「無法律上之原因」而成立不當得利(最高法院100年度 台上字第899號判決參照)。是在此類型不當得利,受益與 受損害須具有直接性,只要因侵害應歸屬他人權益而受利益 ,即可認為基於同一原因事實「致」他人受「損害」。又不 當得利之功能,在於使受領人返還其無法律上原因所受的利 益,就構成要件而言,不以受益人具有故意過失、不法性為 要件。從而在「權益侵害之不當得利」,所謂「侵害行為」 ,係指使受損人受損同時直接致受益人受益,而違反財產法 上權益歸屬秩序之行為,受益人是否具有故意過失,或受益 人對於受損人有無侵權行為,並非所問(最高法院65年台再 字第138號判決先例參照)。  2.上訴人遭賴增良詐騙而分別匯款合計57萬2,320元、80萬元 至宸豐公司之玉山銀行帳戶、元大銀行帳戶及凱祥公司第一 銀行帳戶內,詳如附表三、四所示,已如前述,核屬「非給 付型」,而該項財產移動違反財產法上權益歸屬秩序,而侵 害歸屬他人權益之行為,欠缺法律上原因,依上說明,應成 立權益侵害之不當得利,自屬無法律上原因。宸豐公司等2 人雖辯稱:許莉穎並不知悉賴增良所匯之57萬2,320元、80 萬元款項係透過詐騙上訴人而取得,且上訴人上開所匯款項 ,均係賴增良積欠許莉穎733萬6,012元款項,故宸豐公司等 2人並非無法律上原因取得款項等語,惟依上說明,不當得 利之功能在於使受領人返還其無法律上原因所受的利益,本 件「權益侵害之不當得利」,所謂「侵害行為」,係上訴人 之受損同時直接致宸豐公司等2人受益,而違反財產法上權 益歸屬秩序之行為,宸豐公司等2人是否具有故意過失,或 對於上訴人有無侵權行為,並非所問,足見宸豐公司、凱祥 公司因此獲有57萬2,320元、80萬元之不當得利,是宸豐公 司等2人上開部分,洵非可採。從而,上訴人依民法第179條 規定,請求凱祥公司給付80萬元本息,宸豐公司給付57萬2, 320元本息,洵屬有據,應予准許。    3.按連帶債務,係指數債務人以共同目的,負同一給付之債務 ,而其各債務人對債權人,均各負為全部給付義務者而言。 而不真正連帶債務,係指數債務人,以單一目的,本於各別 之發生原因,負其債務,並因其中一債務之履行,而他債務 亦同歸消滅者而言。兩者並不相同(最高法院79年度台上字 第1617號判決意旨參照) 。上訴人依民法第179條規定,請 求凱祥公司給付80萬元本息,請求宸豐公司給付57萬2,320 元本息,分別與上訴人於原審依民法第184條第1項規定,請 求賴增良各給付80萬元本息、57萬2,320元本息部分(即原 判決主文第一項所命賴增良給付範圍內),係本於各別之發 生原因,對上訴人各負給付義務,為不真正連帶債務關係, 如有任一人給付後,他人於該給付之範圍內免給付義務。上 訴人請求宸豐公司、凱祥公司各與賴增良連帶給付,則不予 准許。   五、綜上所述,上訴人依民法第184條第1項前、後段規定,請求 賴增良應再給付上訴人43萬元,及自112年5月30日起至清償 日止,按年息百分之5計算之利息;依民法第179條規定,請 求凱祥公司應給付80萬元,宸豐公司應給付57萬2,320元, 及均自112年5月31日起至清償日止,按年息百分之5計算之 利息部分,及各與賴增良為不真正連帶債務關係,如其中一 人為給付,其餘就已給付範圍內免給付義務,為有理由,應 予准許;逾此部分之請求,為無理由,不應准許。從而原審 就上開應准許部分,為上訴人敗訴之判決,並駁回假執行之 聲請,尚有未洽,上訴論旨指摘原判決此部分不當,求予廢 棄改判,為有理由,爰由本院廢棄改判如主文第2至5項所示 。至於上訴人之請求不應准許部分,原審為上訴人敗訴之判 決,並駁回其假執行之聲請,經核並無不合,上訴意旨指摘 原判決此部分不當,求予廢棄改判,為無理由,應駁回此部 分之上訴。又上訴人勝訴部分,其與宸豐公司等2人均陳明 願供擔保宣告准、免假執行,經核均無不合,爰分別酌定相 當擔保金額准許之。   六、本件事證已臻明確,兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證 據,經本院斟酌後,認為均不足以影響本判決之結果,爰不 逐一論列,附此敘明。 七、據上論結,本件上訴為一部有理由、一部無理由,爰判決如 主文。   中  華  民  國  113  年  11  月  27  日          民事第二庭            審判長法 官 紀文惠               法 官 賴武志               法 官 王育珍 正本係照原本作成。 如不服本判決(被上訴人賴增良、凱祥有限公司、宸豐興業有限 公司需合併上訴利益額逾新臺幣150萬元始得上訴),應於收受 送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未表明上訴理由者,應於 提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人 數附繕本),上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任 狀;委任有律師資格者,另應附具律師資格證書及釋明委任人與 受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項所定關係之釋 明文書影本。如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費 。 中  華  民  國  113  年  12  月  3   日               書記官 簡曉君                  附表一:家冠工程行之華南銀行帳戶 編號 匯款日期 匯款金額(新臺幣) 1 107年11月5日 3萬元 2 107年11月19日 9萬元 3 107年11月30日 4萬元 4 107年12月19日 2萬元 5 107年12月25日 9萬元 6 108年1月8日 5萬元 7 108年1月11日 1萬元 8 108年1月24日 8萬元 9 108年1月24日 2萬元 10 108年2月27日 5萬元 11 108年3月8日 13萬元 12 108年3月13日 6萬元 13 108年3月22日 2萬元 14 108年4月12日 5萬元 15 108年4月12日 5萬元 16 108年5月3日 3萬元 17 108年5月14日 5,000元 18 108年5月21日 2萬5,000元 19 108年5月22日 2,000元 20 108年6月6日 1萬5,000元 21 108年6月6日 2,000元 22 108年6月10日 1萬3,000元 23 108年6月14日 2,000元 24 108年6月19日 2,000元 25 108年6月26日 2,000元 26 108年6月30日 1,000元 27 108年7月3日 2,100元 28 108年7月10日 5萬元 29 108年7月12日 2,000元 合計 94萬3,100元 附表二:賴冠宇之土地銀行帳戶 編號 匯款日期 匯款金額(新臺幣) 1 109年1月3日 6萬元 2 109年1月9日 5萬元 3 109年1月15日 11萬元 4 109年2月21日 2,000元 5 109年2月26日 2,000元 6 109年2月29日 1萬元 7 109年3月9日 1,000元 8 109年3月11日 100元 9 109年3月11日 1,000元 10 109年3月23日 1萬元 11 109年3月31日 2,000元 12 109年4月1日 3,000元 13 109年4月24日 2,000元 14 109年4月26日 5,000元 15 109年4月28日 1萬6,000元 16 109年7月2日 3,000元 17 109年7月22日 1,100元 18 109年11月3日 210元 19 109年12月4日 1,000元 20 110年2月23日 310元 21 110年4月19日 315元 22 110年4月27日 5萬2,000元 23 110年4月28日 1萬7,000元 24 110年5月5日 4萬元 合計 38萬9,035元 附表三:宸豐公司之玉山銀行帳戶、元大銀行帳戶 編號 匯款日期 匯款金額 匯入宸豐公司之銀行帳戶 1 108年3月12日 8萬元 玉山銀行帳戶 2 108年3月13日 6萬5,000元 玉山銀行帳戶 3 108年3月19日 40萬元 玉山銀行帳戶 4 108年4月9日 2萬元 玉山銀行帳戶 5 108年7月15日 4,320元 元大銀行帳戶 6 108年7月23日 2,000元 元大銀行帳戶 7 108年10月25日 1,000元 元大銀行帳戶 合計 57萬2,320元 附表四:凱祥公司之第一銀行帳戶 編號 匯款日期 匯款金額 1 108年1月10日 80萬元 合計 80萬元

2024-11-27

TPHV-113-上-299-20241127-1

臺灣臺東地方法院

偽造文書等

臺灣臺東地方法院刑事判決 113年度訴字第29號 公 訴 人 臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 何碧貞 上列被告因偽造文書等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵緝 字第9號)後,於本院準備程序進行中,被告先就被訴事實為有 罪之陳述,經檢察官聲請改依協商程序而為判決,本院合議庭裁 定由受命法官獨任進行協商程序,判決如下:   主 文 何碧貞犯行使偽造私文書罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以 新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年,並應於判決確定之日起壹年 內向公庫支付新臺幣貳萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬貳仟 參佰伍拾貳元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時, 追徵其價額。附表所示偽造之「何鳳光」署押壹枚沒收。   犯罪事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,除證據部分應補充被告何碧貞於本院 準備程序時之自白者外,其餘均引用附件檢察官起訴書之記 載。 二、本件經檢察官與被告於審判外達成協商之合意且被告已認罪 ,其合意內容為:被告犯行使偽造私文書罪,處有期徒刑參 月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年,並 應於判決確定之日起壹年內向公庫支付新臺幣貳萬元。未扣 案之犯罪所得新臺幣壹萬貳仟參佰伍拾貳元沒收,於全部或 一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。上開協商合 意並無刑事訴訟法第455條之4第1項所列情形之一,檢察官 聲請改依協商程序而為判決,本院爰不經言詞辯論,於協商 合意範圍內為協商判決。 三、附記事項:按偽造之印章、印文或署押,不問屬於犯人與否 ,沒收之,刑法第219條定有明文,係採義務沒收主義。附 表所示偽造之「何鳳光」署押1枚,不問屬於犯人與否,應 依刑法第219條之規定,宣告沒收,而上開協商合意內容雖 未及於此,然該偽造署押對被告既無經濟或其他利益存在, 與被告權益無涉,本院爰依職權宣告沒收之。至於本案偽造 之「遠傳行動電話門號/代表號服務代辦委託書」文書,然 該等文件原本由遠傳電信股份有限公司儲存保管,非屬被告 所有,且上開偽造之文書並不具經濟價值,亦不具備刑法上 之重要性,爰不併予宣告沒收或追徵。 四、應適用之法條:刑事訴訟法第455條之2第1項、第455條之4 第2項、第455條之8、第454條第2項。 五、本判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款、第2款、第4 款、第6款、第7款所定情形之一,或違反同條第2項之規定 者外,檢察官與被告均不得上訴。 六、如有前項得上訴之情形,得自收受判決送達之日起20日內, 向本院提出上訴書狀,上訴於第二審法院。 本案經檢察官許莉涵提起公訴,檢察官郭又菱到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  27  日          刑事第二庭 法 官 連庭蔚 以上正本證明係照原本作成。 本判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款、第2款、第4款、 第6款、第7款所定情形之一,或違反同條第2項規定外,檢察官 與被告均不得上訴。 如有上開得上訴之情形,應於收受判決後20日內向本院提出上訴 書狀,並應敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間 屆滿後20日內向本院補提理由書。「切勿逕送上級法院」                書記官 楊淨雲      中  華  民  國  113  年  11  月  27  日 附表 編號 文件名稱 偽造署押欄位 偽造之署押及數量 1 遠傳行動電話門號/代表號服務代辦委託書 「委託人(本人)」欄 偽造「何鳳光」署押1枚 附錄論罪科刑法條:  中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者,依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 附件: 臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書                    113年度偵緝字第9號   被   告 何碧貞 女 49歲(民國00年0月00日生)             住花蓮縣○○鄉○○村○○○街00號             居花蓮縣○○市○○街000號3樓之2             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因偽造文書等案件,已經偵查終結,認應該提起公訴, 茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、何碧貞與何鳳光為兄妹關係,竟意圖為自己不法之所有,基 於行使偽造私文書、詐欺取財之犯意,明知未取得何鳳光之 同意或授權,以不詳方式取得何鳳光之身分證、健保卡後, 於民國111年2月13日下午5時7分,前往臺東縣○○市○○路0段0 00號遠傳電信股份有限公司臺東中華門市(下稱遠傳公司) 冒用何鳳光之名義向遠傳公司不知情之店員申辦行動電話門 號,並於「遠傳行動電話門號/代表號服務代辦委託書」上 偽造「何鳳光」之簽名1枚,連同何鳳光之身分證、健保卡 ,持之向遠傳公司不知情之店員申辦0000000000號行動電話 門號而行使之,致遠傳公司不知情之店員陷於錯誤,誤認確 為何鳳光本人委託何碧貞申請辦理前開門號,而開通前開行 動電話門號,足生損害於何鳳光及遠傳公司。後何碧貞即使 用上開門號撥打電話,使遠傳公司陷於錯誤,而提供通話服 務,何碧貞因此獲致免付通話費達新臺幣(下同)1萬2352 元之不法利益。 二、案經何鳳光訴由臺東縣警察局臺東分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實: 編號 證據名稱 待證事實 1 被告何碧貞於偵查中之供述 被告固坦承有於上開時點,持告訴人之身分證及健保卡至遠傳公司申辦上開門號,惟辯稱:是伊哥哥在臺東車站把其健保卡及身分證交給伊,要伊幫他辦門號,辦門號當天哥哥也有一起去,但哥哥是在外面等伊,遠傳行動電話門號/代表號服務代辦委託書上之「何鳳光」不是伊簽的,是告訴人自己簽的等語。 2 告訴人何鳳光於警詢中之指訴 證明其於111年6月6日12時30分許知悉被告冒用其名義至遠傳公司申辦上開門號,且共欠費1萬2352元之事實。 3 證人謝欣吟於警詢中之證述 證明被告有於上開時點前往遠傳公司,並以告訴人之名義申辦上開門號,且自行在遠傳行動電話門號/代表號服務代辦委託書上簽署「何鳳光」之簽名事實。 4 遠傳公司111年3月、4月、5月綜合帳單各1份 證明被告冒用告訴人名義申辦上開門號,並因此獲致免付通話費達1萬2352元之事實。 5 遠傳公司行動寬頻業務服務申請書、加值專案申請書、遠傳行動電話門號/代表號服務代辦委託書各1份 證明被告有於上開時點前往遠傳公司,並冒用告訴人之名義申辦上開門號,且自行在遠傳行動電話門號/代表號服務代辦委託書上偽造「何鳳光」之簽名事實。 二、核被告所為,係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書 及第339條第2項之詐欺得利罪嫌。又被告偽造簽名為偽造私 文書之階段行為,偽造私文書後復持以行使,偽造私文書之 低度行為,應為行使偽造私文書之高度行為所吸收,均不另 為論罪。又其所犯行使偽造私文書、詐欺得利罪,屬一行為 犯數罪,為想像競合犯,請從一重處斷。末就被告在遠傳行 動電話門號/代表服務代辦委託書上偽造之簽名,請依同法 第219條之規定宣告沒收。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。  此 致 臺灣臺東地方法院 中  華  民  國  113  年  3   月  15  日                檢 察 官 許莉涵 本件證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  3   月  26  日                書 記 官 魏郁如 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第216條 (行使偽造變造或登載不實之文書罪) 行使第 210 條至第 215 條之文書者,依偽造、變造文書或登載 不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第210條 (偽造變造私文書罪) 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處 5 年以下 有期徒刑。 中華民國刑法第339條 (普通詐欺罪) 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。

2024-11-27

TTDM-113-訴-29-20241127-2

臺灣臺東地方法院

傷害

臺灣臺東地方法院刑事判決 113年度易字第343號 公 訴 人 臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 洪德何 上列被告因傷害案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第3514 號),本院判決如下:   主 文 洪德何犯傷害罪,處有期徒刑壹年捌月。 未扣案牙刷柄壹支沒收。   事 實 洪德何與蕭世耀均係法務部○○○○○○○○○○○○○○)收容人,洪德何於 民國113年5月16日19時2分許,在東成監獄信舍24房內,因認蕭 世耀對其辱罵「靠北」(臺語),竟基於傷害之單一犯意,持預藏 之已折斷刷頭之牙刷柄多次戳刺蕭世耀,經東成監獄人員在舍房 外數度喝止仍不理會及停手,接續以同一方式戳刺蕭世耀,因而 受有頭部、面部鈍傷、右側手部擦傷等傷害。   理 由 壹、程序方面   本判決所引用據以認定事實之各項供述證據及非供述證據,   被告主張告訴人蕭世耀之傷勢照片可以作假,及其頭上的傷 可能是偽造的,其餘則沒有意見(見本院卷第41頁)。經本 院函詢東成監獄調查,據復該等照片所示之傷勢,並非於案 發前存在,亦非告訴人自殘所致,有東成監獄113年10月14 日東成監戒字第11306006310號函暨檢附彩色照片等資料在 卷可稽(本院卷第51-69頁)。本案既查無告訴人傷勢照片中 之傷勢有告訴人自殘所致,或偽造之情形,則被告此部分主 張顯屬個人臆測而無理由(按:縱告訴人於本案發生前或發 生後有自殘行為,然均未顯示在本案之傷勢照片中,亦不在 檢察官起訴之範圍),是本案之傷勢照片當有證據能力,得 作為本院判斷本案起訴事實之依據。又本院於審判期日,依 各該證據不同之性質,以提示或告以要旨等法定調查方法逐 一調查,並使當事人表示意見,本院亦查無法定證據取得禁 止或證據使用禁止之情形,故認所引用各項證據資料,均具 證據之適格。 貳、實體方面 一、訊據被告對於上開犯罪事實固於審理中坦承為準備插人家, 故早已將牙刷刷頭弄斷,及於案發日持預藏之已折斷刷頭之 牙刷柄戳刺告訴人,惟堅詞否認傷害犯行,除有與證據能力 有關之抗辯,業經本院論駁於前外,其尚辯稱:地上沒有血 ,如果有打到白內衣應該會有血,及反覆爭執告訴人大腿的 傷勢怎麼來的,其被送到基督教醫院後,又被送到何處,及 其何時出監等語。 二、經查: (一)上開被告坦承部分,核與告訴人之審判外陳述相符,並有東 基醫療財團法人台東基督教醫院診斷書、東成監獄受刑人懲 罰報告表、受刑人懲罰書、牙刷柄照片、監視器影像截圖、 本院勘驗結果在卷可稽(他字卷第11、21、22、25、27-33頁 、本院卷第53、71-77、119-123頁),是此部分事實已足認 定。 (二)再被告抗辯地上無血跡,及質疑告訴人所傳著之白內衣無血 跡一節,業經本院當庭勘驗監視器錄影影像,影像畫面清楚 可見被告持牙刷柄戳刺告訴人頭部後,告訴人頭部噴血,血 點落在地上,嗣被告再以同一手段攻擊告訴人頭部數次,亦 見告訴人之血液持續灑落地面,地面血點與染血面積陸續增 加,舍房中央及門口均有血跡,且告訴人所留之血亦有噴濺 到告訴人及被告身上,被告停手後因而舀水清潔自身,有本 院勘驗結果與監視器影像截圖存卷為憑(本院卷第75-77、12 1頁)。是被告此部分所辯核與事實不符,委無可採。至被告 其餘爭執之部分,或與本案起訴事實無關,或對於本案被告 是否成立起訴罪名之判斷不生影響,自均無調查之必要。 (三)綜上所述,被告上開所辯與客觀事證顯有不符,誠屬推諉卸 責之詞,自不為本院採信。本件事證明確,被告犯行堪以認 定,應予依法論科。   三、論罪科刑 (一)核被告所為,係犯刑法第277條第1項之傷害罪。 (二)被告本案犯行係於密接之時間與地點為之,且是侵害同一告 訴人之身體法益,依一般社會健全觀念難以強行分開,故在 刑法評價上,以視為數個舉動之接續實行,合為包括之一行 為予以評價較為合理,因此合而論以接續犯之一罪。 (三)爰審酌被告身為受刑人,竟不思悔改,僅因誤認告訴人對其 有言語上之不敬,竟持早先預備用以行兇之牙刷柄,多次戳 刺告訴人之頭部、面部等身體部位,且無視獄方人員數次喝 止及告訴人已受傷流血,仍再對告訴人戳刺若干下,擴大告 訴人之傷勢,所為顯然漠視刑法法律,惡性非輕,自應予以 嚴懲,並有加強特別預防犯罪之必要,故本案之刑責不宜從 最低法定刑度開始量刑。再考量告訴人之傷勢情形等被告犯 罪所生危害、被告與告訴人為同舍房受刑人之關係、告訴人 雖有自稱「林北」(臺語),但無被告所指遭告訴人罵「靠北 」(臺語)之情形,及被告迄今未與告訴人達成和解或調解, 亦未賠償告訴人或取得其原諒,兼衡其僅承認有持牙刷柄攻 擊告訴人但否認犯罪,未見悔悟之犯後態度、耗費司法資源 之程度,及其前有竊盜(多件)、傷害(於監所犯之)等犯罪前 科,暨其於審判中自陳小學畢業之教育程度,無業,無收入 ,無扶養他人,病很多之生活狀況等一切情狀,以被告責任 為基礎,本於罪刑相當原則及比例原則,量處如主文所示之 刑。 四、沒收   未扣案之供被告實行本案犯行之牙刷柄,為本案之犯罪工具 ,為免被告取回而為其他犯行,依刑法第38條第2項規定予 以宣告沒收。又該物於案發後,經東成監獄取走以行調查, 而可能不復存在,考量該物幾無經濟價值,宣告追徵亦難認 有何刑法上之重要性,故依刑法第38條之1第2項規定,不併 為追徵之宣告。   據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官陳薇婷提起公訴,檢察官許莉涵到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  27  日          刑事第一庭 法 官 陳昱維 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)。「切 勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服,請書 具不服之理由狀,請求檢察官上訴者,其上訴期間之計算係以檢 察官收受判決正本之日期為準。                書記官 趙雨柔 中  華  民  國  113  年  11  月  29  日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以 下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或7年以上有期徒刑 ;致重傷者,處3年以上10年以下有期徒刑。

2024-11-27

TTDM-113-易-343-20241127-1

原金訴
臺灣臺東地方法院

詐欺等

臺灣臺東地方法院刑事判決 113年度原金訴字第75號 公 訴 人 臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 方潘曌雲 選任辯護人 黃絢良律師(法扶律師) 上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵緝字第6 6號、113年度偵緝字第67號),於準備程序中,被告就被訴事實 為有罪之陳述,經告以簡式審判程序之旨,並聽取當事人之意見 後,本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序,判決如 下:   主 文 方潘曌雲犯三人以上共同詐欺取財罪,共貳罪,各處有期徒刑壹 年貳月。未扣案犯罪所得新臺幣貳仟元沒收,如全部或一部不能 沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。   犯罪事實 方潘曌雲明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾 其不法行徑,避免執法人員之追究及處罰,經常利用他人之金融 帳戶掩人耳目,依其智識程度及一般常識,極易判斷係隱身幕後 之人基於使用別人帳戶,躲避存提款不易遭人循線追查之考慮而 為,自可產生與不法犯罪目的相關之合理懷疑,而詐欺集團借用 金融機構帳戶作為詐欺他人交付財物之不法用途亦時有所聞,是 若有人借用其帳戶用以供人匯入款項,又不自行提領款項,反指 示其代為提領後再行交付,所為顯與常情有違,而已預見此可能 係替詐欺集團收取提領詐欺等犯罪贓款(即俗稱之「車手」)行 為,仍不謀躲避,為圖報酬,加入「高泰翔」詐欺集團犯罪,共 同意圖為自己不法之所有,基於三人以上共同詐欺取財與洗錢之 犯意聯絡,先於民國111年8月1日至8月7日間之不詳時間,提供 其申設之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶(下稱 合庫帳戶)資料供詐欺集團作為犯罪之用。待「高泰翔」詐欺集 團成員於附表所示時間方式對附表所示之人施用詐術,致附表所 示之人陷於錯誤,分別匯款至附表所示之第一層帳戶後,再轉匯 入方潘曌雲之合庫帳戶中,方潘曌雲即依「高泰翔」之指示於附 表所示時間提領款項,交付予集團指派收款成員,取得新臺幣( 下同)2,000元報酬,並以此方式掩飾上述犯罪所得之去向。   理 由 一、上開犯罪事實,業據被告方潘曌雲於本院準備程序、審理中 均坦承不諱,核與證人即告訴人許智媛、周麗鸞於警詢中之 證述情節大致相符,並有合庫帳戶資料、交易明細、蔡秉叡 台新銀行帳戶資料、交易明細、吳南龍臺灣土地銀行帳戶資 料、交易明細表、告訴人周麗鸞之元大銀行存款存摺封面影 本、匯款申請書、ATM交易明細、合作金庫商業銀行南興分 行113年7月11日合金南興字第0000000000號函暨附件取款憑 條、合作金庫商業銀行府城分行113年7月3日合金府城字第1 130002044號函暨附件取款憑條等在卷可佐,足認被告自白 與事實相符,被告犯行堪以認定,應予依法論科。 二、論罪科刑:  ㈠新舊法比較:   按關於想像競合犯之新舊法比較孰於行為人有利,應先就新 法之各罪,定一較重之條文,再就舊法之各罪,定一較重之 條文,然後再就此較重之新舊法條比較其輕重,以為適用標 準(最高法院97年度台非字第5號刑事判決、113年度台上字 第4132號刑事判決意旨參照)。又修正前洗錢防制法第14條 第1項規定:「有第2條各款所列洗錢行為者,處7年以下有 期徒刑,併科新臺幣5百萬元以下罰金。」,於113年7月31 日修正公布、同年0月0日生效施行之修正後洗錢防制法第19 條第1項規定:「有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上1 0年以下有期徒刑,併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財 物或財產上利益未達新臺幣1億元者,處6月以上5年以下有 期徒刑,併科新臺幣5千萬元以下罰金。」是本案被告洗錢 財產利益未達1億元,無論依新舊法,按刑法第55條規定想 像競合後,被告所為均僅論以較重之刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪,則揆諸上揭說明,本 案並無洗錢防制法新舊法比較之必要。洗錢防制法之規定應 回歸刑法第2條1項本文之原則,以被告行為時即修正前洗錢 防制法第14條第1項為準。  ㈡核被告所為,係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗 錢罪。被告與「高泰翔」及其他本案詐欺集團成員間,就本 案犯行有犯意聯絡及行為分擔,均應論以共同正犯。被告係 以一行為同時觸犯上開2罪名,為想像競合犯,依刑法第55 條規定,應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。又被 告就附表編號1、2各該告訴人所示犯行,犯意各別,行為不 同,應予分論併罰。告訴人2人均因遭本案詐欺集團成員施 用詐術而多次匯款,乃其等以同一詐欺手法詐欺同一告訴人 ,致告訴人2人於密接時間內多次匯款,就單一告訴人以觀 ,本案詐欺集團成員施用詐術之方式及詐欺對象相同,侵害 同一人之財產法益,且本案被告分別對應各該告訴人金流之 提領時間地點,亦屬於密切接近之時、地實行,侵害同一法 益,行為之獨立性極為薄弱,依一般社會健全觀念,在時間 差距上,難以強行分開之接續行為,應以包括之一行為予以 評價較為合理。  ㈢被告於行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項規定「犯前2 條之罪,在偵查或審判中自白者,減輕其刑」。經查,被告 於偵查中未自白犯行,然於本院審理時認罪,原應依修正前 洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑,惟其所犯洗錢罪屬 想像競合犯之輕罪,本院爰於後述科刑審酌時併予衡酌此部 分從輕量刑之考量因子。  ㈣爰以行為人責任為基礎,審酌被告不思循正當途徑賺取錢財 ,竟擔任詐欺集團中「車手」之工作,遂行詐欺集團之犯罪 計畫,破壞社會治安及金融秩序,且造成告訴人財產損失, 並衡酌被告在集團內犯罪分工程度,於本院審理時坦承犯行 ,符合行為時之修正前洗錢防制法第16條第2項規定,另雖 有意願賠償告訴人,但需待出監後才能工作賠償之犯後態度 ,並考量被告之素行、犯罪動機、目的,暨被告自述之教育 程度為高中肄業、工作為開挖土機、收入1個月最多4萬元左 右之經濟狀況,並須協助扶養外公外婆等家庭生活狀況及告 訴人之意見等一切情狀,量處如主文所示之刑。  ㈤不定應執行刑之說明:   關於數罪併罰案件,如能俟被告所犯數罪全部確定後,於執 行時,始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢 察官,聲請該法院裁定之,無庸於每一個案判決時定其應執 行刑,則依此所為之定刑,不但能保障被告(受刑人)之聽 審權,符合正當法律程序,更可提升刑罰之可預測性,減少 不必要之重複裁判,避免違反一事不再理原則情事之發生。 經查,被告另因詐欺案件,為臺灣高等法院臺南分院113年 度原金上訴字第1078號刑事判決判處有罪(是否確定未明) ,揆諸前開說明,宜俟被告所犯數罪全部確定後,再由檢察 官聲請裁定為適當。從而,本案爰不定其應執行刑,併此敘 明。  ㈥沒收:   被告因本案犯罪所得報酬2,000元未扣案,為被告所自陳, 爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收,如全 部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段,判決如主文。 本案經檢察官許莉涵提起公訴,檢察官林永、郭又菱到庭執行職 務。 中  華  民  國  113  年  11  月  27  日          刑事第二庭 法 官 連庭蔚 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)。「切 勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服,請書 具不服之理由狀,請求檢察官上訴者,其上訴期間之計算係以檢 察官收受判決正本之日期為準。                書記官 楊淨雲 中  華  民  國  113  年  11  月  27  日 附表 編號 被害人 詐騙手法 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯款帳戶 (第1層人頭帳戶) 轉匯時間 匯款金額 (新臺幣) 匯款帳戶 (第2層人頭帳戶) 被告提領時間及金額 (新臺幣) 1 許智媛 於111年8月1日某時,以FACEBOOK帳號「劉奇兵」與告訴人許智媛聯繫,佯以投資可保證獲利之方式,致告訴人許智媛陷於錯誤 111年8月16日下午2時28分 10萬元 蔡秉叡 台新銀行 00000000000000號帳戶 111年8月16日下午2時46分匯入34萬元 (含許智媛左列2筆匯款) 方潘曌雲 合作金庫 帳號000-0000000000000號 111年8月16日下午3時16分提領71萬元 (含左列第2層之34萬元) 111年8月16日下午2時36分 9萬元 2 周麗鸞 於111年6月19日,傳簡訊佯稱可協助操作股票,並以LINE暱稱「Anna 羽伶」、「墨言笙歌」向告訴人周麗鸞佯以投資可保證獲利之方式,致告訴人周麗鸞陷於錯誤 111年8月8日上午11時58分 (起訴書漏載,應予補充) 30萬元 (起訴書漏載,應予補充) 吳南龍 臺灣土地銀行 000000000000號帳戶 111年8月8日下午12時13分匯入41萬元 (含左揭30萬元) 方潘曌雲 合作金庫 帳號000-0000000000000號 111年8月8日下午1時11分提領51萬元(含左列第2層之41萬) 111年8月9日下午2時6分 50萬元 111年8月9日下午2時28分匯入50萬元 111年8月9日下午2時55分提領50萬元 附錄本案所犯法條 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處七年以下有期徒刑,併科新臺 幣五百萬 元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2024-11-27

TTDM-113-原金訴-75-20241127-2

金上重訴
臺灣高等法院

銀行法等

臺灣高等法院刑事判決 109年度金上重訴字第51號 上 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官阮卓群 被 告 丘祺歡 選任辯護人 廖虹羚律師 被 告 周建發 選任辯護人 李志正律師 被 告 黃昱軒 選任辯護人 易定芳律師 被 告 蔡金澄 指定辯護人 林明賢律師(法律扶助) 被 告 李後賢 陳賢斌 劉惠文 上三人共同 選任辯護人 魏雯祈律師 被 告 藍瑛蘭 選任辯護人 劉欣怡律師(法律扶助) 被 告 劉乃先 選任辯護人 林詩元律師(法律扶助) 被 告 許莉 選任辯護人 鍾明諭律師 被 告 李雲 選任辯護人 陳梅欽律師 被 告 陳兪潔 選任辯護人 劉信賢律師 陳 鎮律師 被 告 戴志旭 選任辯護人 郭昌凱律師(法律扶助) 被 告 蘇杏銀 選任辯護人 彭韻婷律師(法律扶助) 被 告 張榮福 選任辯護人 魏敬峯律師 林鈺恩律師 被 告 林秀霞 指定辯護人 魏敬峯律師(義務辯護) 被 告 吳嘉盈 選任辯護人 黃福裕律師(法律扶助) 被 告 柯立紘(原名柯筠璨、柯雲恭) 選任辯護人 鄭廷萱律師 王捷拓律師 被 告 周珊燕 選任辯護人 陳慶瑞律師 上列上訴人因被告等違反銀行法等案件,不服臺灣新北地方法院 106年度金重訴字第6號、107年度金訴字第2、3、13、14、16、2 2、69、70、77、82號、108年度金訴字第12、23、24、28、80、 86、87號,中華民國109年6月24日第一審判決(起訴案號:如原 判決之附件一㈠所載;追加起訴案號:如原判決之附件一㈡所載; 移送併辦案號:如原判決之附件一㈢所載),提起上訴,本院判 決如下:   主 文 上訴駁回。          理 由 一、按第二審判決書,得引用第一審判決書所記載之事實、證據 及理由,對案情重要事項第一審未予論述,或於第二審提出 有利於被告之證據或辯解不予採納者,應補充記載其理由, 刑事訴訟法第373條定有明文。 二、本件原判決以:  ㈠公訴意旨略謂:被告丘祺歡、周建發、黃昱軒、蔡金澄、李後賢、陳賢斌、劉惠文、藍瑛蘭、劉乃先、許莉、李雲、陳兪潔、戴志旭、蘇杏銀、張榮福、林秀霞、吳嘉盈、周珊燕(下合稱丘祺歡等18人)有原判決理由欄乙、壹所載之於菲律賓「SKYBEENZ INFORMATION CORPORATION」公司(未在我國申請設立登記,下稱思鎧集團)內負責招攬投資人、收取投資人交付之現金,分別詐使民眾自己投資、引介親友投資,而衍生多層次傳銷組織架構以非法吸金等犯行,因認丘祺歡等18人均涉犯銀行法第125條第1項前段之非法經營銀行業務、多層次傳銷管理法第29條第1項之非法多層次傳銷及刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯詐欺取財等罪嫌等語。  ㈡追加起訴意旨略謂:被告柯立紘、周珊燕有原判決理由欄丙 、貳、一所載之於思鎧集團內負責招攬投資人、收取投資人 交付之現金,分別詐使民眾自己投資、引介親友投資,而衍 生多層次傳銷組織架構以非發吸金等犯行,因認柯立紘、周 珊燕均涉犯銀行法第125條第1項前段之非法經營銀行業務、 多層次傳銷管理法第29條第1項之非法多層次傳銷及刑法第3 39條之4第1項第2款之三人以上共犯詐欺取財等罪嫌等語。   經本院審理結果,認第一審判決對丘祺歡等18人為無罪之諭 知、對柯立紘、周珊燕為公訴不受理之諭知,核無不當,應 予維持,爰引用第一審判決書關於無罪、公訴不受理部分記 載之證據及理由(如原判決第282頁第18行至第349頁第21行 之記載及其連動之相關引用)。 三、檢察官上訴意旨略以:  ㈠以同案被告林瑞基為首組成之思鎧集團團隊,為一具體而微的 小型銀行,互有內部分工,丘祺歡等18人基於共同之行為決意 ,彼此分工協力,或設計思鎧吸金制度,或以招開說明會公開演 說,或以私下遊說親友方式招攬民眾,或協助思鎧集團收受被 害人交付之投資款項,或以現金和下線兌換點數之方式協助思 鎧集團發放紅利,足認丘祺歡等18人具有犯意聯絡及行為分擔 ,自屬違反銀行法之共同正犯。又思鎧方案既屬非法多層次 傳銷,而丘祺歡等18人與林瑞基、林育安等主謀為共同正犯 ,招攬各該投資被害人,負責收取投資款、發放紅利,並領 得高額獎金,彼此間有犯意聯絡、行為分擔。又思鎧集團是 否於菲律賓合法設立尚未可知,且其有無實際經營賭場事業亦 尚未驗證,難以僅憑被告等人招待被害人至菲律賓旅遊、進行 賭博等消費,即率認屬實。況所謂投資必定存有風險,無從 保證絕對獲利情形,然丘祺歡等18人卻一再向被害人佯稱可 保本獲利,藉由邀約被害人參加投資說明會或前往菲律賓旅遊之 時,「分享」投資心得,刻意挑起被害人對投資躍躍欲試的 衝動情緒,易將實際上為金錢分配遊戲的思鎧投資方案,與思 鎧集團前景發展良好、公司合法經營、獲利甚豐等情形作不當 想像連結,誤信思鎧集團係合法經營,投資可以保本且獲取 高額報酬,因而陷於錯誤決定參與投資,並交付投資款與被 告等人。是丘祺歡等18人應已合致詐欺取財之犯行。然原判 決逕認丘祺歡等18人均無罪,其認事用法顯違證據法則、經 驗及論理法則。  ㈡本訴所起訴之事實係林瑞基於民國104年1月間成立思鎧集團 ,其後以之招攬投資人非法吸金之行為,並未區分舊思鎧方 案、新的思鎧環球方案(下稱新思鎧方案),蓋此均為林瑞 基等人以思鎧為名,自104年1月後對外非法吸金之犯罪事實 ,新思鎧方案、舊思鎧方案就投資內容亦無差別,足見均為 起訴範圍所涵蓋,自與周珊燕、柯立紘所涉之犯罪事實具有 相牽連關係,原判決誤認追加起訴違法,非無可議等語。 四、本院除援引第一審判決書之記載外,並補充理由如下:   ㈠按檢察官就被告犯罪事實,應負舉證責任,並指出證明之方 法,為刑事訴訟法第161條第1項所明定。因此,檢察官對於 起訴之犯罪事實,應負實質之舉證責任。倘其所提出之證據 ,不足為被告有罪之積極證明,或其闡明之證明方法,無從 說服法院形成被告有罪之心證,基於無罪推定之原則,自應 為被告無罪之諭知。而認定犯罪事實所憑之證據,無論直接 或間接證據,其為訴訟上之證明,須於通常一般之人均不致 有所懷疑,而得確信其為真實之程度者,始得據為有罪之認 定,倘其證明尚未達到此一程度,而有合理之懷疑存在時, 事實審法院復已就其心證上理由予以闡述,敘明其如何無從 為有罪之確信,因而為無罪之判決,苟其裁量、判斷,並不 悖乎經驗法則或論理法則,即不得任意指為違法(最高法院 111年度台上字第768號判決意旨參照)。  ㈡檢察官上訴意旨㈠部分   原判決認定不能證明丘祺歡等18人被訴犯罪事實之成立,主 要是依憑證人即被害人蘇麗卿等人(即原判決理由欄乙、肆 、三至所載之相關證人)之證述、丘祺歡等18人之供述暨 相關書證等,說明:⒈被告等人經偵辦之緣由,係因相關被 害人等提出告訴,故其等立場相同,均係以使其等受刑事訴 追為目的,則其等指訴之內容是否與事實相符,仍應以其他 補強證據為佐。觀諸相關證人即被害人等關於說明會之證述 內容,互核並不全然相符,則其等所稱之說明會究係為招攬 會員所召開,抑或僅係會員間定期聚會交流分享思鎧集團資 訊,尚非無疑,自無從僅以其等之片面證詞,即遽認被告等 人係思鎧集團推廣思鎧方案而共同召開說明會廣招不特定人 加入投資思鎧方案。且縱然被告等人或有收取投資人款項或 發派拍賣點數款項、在通訊群組發送思鎧集團資訊之行為, 此與擔任上線之人所為並無二致,故亦無從認定係基於與思 鎧集團經營者共同經營業務之意思而為之。本案不能排除被 告等人各自所為介紹友人加入思鎧方案、收取款項、協助註 冊帳號等行為,僅係站在投資人之立場,基於分享賺錢資訊 之心態方介紹其他人共同參與投資之可能,此與本案其他投 資人輾轉推薦親友加入,而擔任他人之推薦人並無不同。從 而,丘祺歡等18人既係立於投資人之立場而為招攬行為,自 難認其等與思鎧集團經營者林瑞基、林育安或領導上線間有 何共同經營收受存款業務之犯意聯絡。⒉丘祺歡等18人既均 僅係投資思鎧方案之單純參加人,並未在思鎧集團擔任重要 職務,亦非屬高聘之參加人,更無權參與思鎧集團決定重大 營運事項,此外,復無其他證據足以證明其等有積極參與組 織擴散及領得高額獎金不法經濟利益之情事,其等自非屬多 層次傳銷管理法第29條規定之「行為人」甚明,尚難以該罪 相繩。⒊思鎧集團並非虛構之事業,且無詐欺取財之主觀犯 意及客觀犯行,自難認僅屬單純投資人之丘祺歡等18人介紹 他人投資思鎧方案之行為,已該當加重詐欺取財罪之構成要 件,亦難以該罪相繩等旨。經核所為論列說明,與卷內資料 悉相符合,並未違反證據法則、經驗及論理法則,於法並無 不合。是檢察官上訴意旨㈠指摘原判決有所違誤,並無理由 。   ㈢檢察官上訴意旨㈡部分  ⒈按第一審言詞辯論終結前,得就與本案相牽連之犯罪或本罪 之誣告罪,追加起訴,刑事訴訟法第265條第1項定有明文。 而所謂「相牽連之案件」,係指同法第7條所列:㈠一人犯數 罪;㈡數人共犯一罪或數罪;㈢數人同時在同一處所各別犯罪 ;㈣犯與本罪有關係之藏匿人犯、湮滅證據、偽證、贓物各 罪者而言。其立法意旨無非案件一經起訴,起訴範圍隨之特 定,若准許檢察官任意追加起訴,不僅損及被告之充分防禦 權,亦有礙被告受公平、迅速審判之正當法律程序,是於被 告上述權利並無妨礙,且得利用本案原已經進行之刑事訴訟 程序及共通之訴訟資料而為一次性判決,以達訴訟經濟之目 的,並防免裁判歧異之危險者,始得認檢察官之追加起訴合 於上述規定。故為慎重檢察官之追加起訴,並使追加起訴程 序事項合法與否之判斷較為便捷,以達程序明快之目的,追 加起訴之案件是否屬與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪, 應就本案起訴書與追加起訴書,從形式上予以合併觀察判斷 ,倘遇有不合於上述規定之情形,即應認前述立法所欲保障 之價值受到阻礙,追加起訴之程序自屬違背規定,無庸再進 入實體之證據調查程序,探究追加起訴案件與本案是否為相 牽連案件,或卷內有無共通之訴訟資料等事項,並應依刑事 訴訟法第303條第1款之規定,諭知公訴不受理之判決(最高 法院111年度台上字第3835號判決意旨參照)。  ⒉原判決已說明:追加起訴意旨所列之投資人石秀珠、吳林子 英、林葆華、徐鳳英、謝淑芬均非本訴所列之投資人,且其 等所投資者,乃林瑞基於105年10月間另行起意設計之新思 鎧方案,並非原起訴之思鎧方案,林瑞基此部分犯行並未經 起訴,則柯立紘經追加起訴之事實(即招攬石秀珠、吳林子 英、林葆華、徐鳳英投資新思鎧方案),及周珊燕此部分經 追加起訴之事實(即招攬謝淑芬投資新思鎧方案),與檢察 官起訴本案被告林瑞基之犯罪事實(即於104年1月至105年9 月間招攬不特定民眾投資思鎧方案),顯然不具刑事訴訟法 第7條所定「數人共犯一罪或數罪」之相牽連案件關係,是 檢察官以追加起訴之方式,起訴柯立紘、周珊燕與林瑞基共 同以新思鎧方案吸金而犯銀行法第125條第1項前段之非法經 營銀行業務、多層次傳銷管理法第29條第1項之非法多層次 傳銷及刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯詐欺等罪 嫌,與刑事訴訟法第265條第1項規定尚有未合,此部分追加 起訴程序違背規定,自應就柯立紘、周珊燕部分為不受理之 判決等旨。經核與卷內資料並無不合,亦與前開追加起訴之 規定無違。  ⒊參以證人即同案被告林瑞基於調詢時證稱:我有在105年10月 左右新增環球思鎧系統,希望以該系統拓展海外業務,並與 思鎧數位集團臺灣部分進行切割,主要以經營大陸為主,但 確實還有一些臺灣民眾加入成為會員等語(見臺灣新北地方 檢察署【下稱新北地檢署】106年度偵字第20200號卷一第32 頁)、於原審審理時證稱:思鎧集團從105年10月5日開始暫 停招募會員,因為在105年7、8月之後產生了很多爭議,有 爭議的都是臺灣人,所以我們就停止招攬臺灣的會員,讓臺 灣會員就已經有的贈點繼續使用,但之後不接受以臺灣的護 照做註冊,改行新思鎧方案,主要經營大陸跟其他國家為主 等語(見原審106年度金重訴字第6號卷二第150至151頁), 核與證人簡愷昕、呂家融、王菊鳳、王菊瓔、劉佳怡、蔡佩 容、楊宗龍於之證述大致相符(見新北地檢署107年度偵字 第1566號卷二第335頁、原審106年度金重訴字第6號卷十第3 9頁、原審106年度金重訴字第6號卷十一第42、398、455、4 58頁、原審106年度金重訴字第6號卷十九第93至94頁)。且 證人劉元勛於原審審理時亦證稱:105年7、8月後思鎧集團 好像出金有問題,要支付給我們的款項也沒付,所以就終止 合約,之後思鎧集團的網站就移交給Gary,他們把整個系統 包含原始碼都拿走,新思鎧方案我完全沒有接觸等語(見原 審106年度金重訴字第6號卷十一第276頁至第277頁)。可見 新思鎧方案係林瑞基在本案思鎧方案無法出金後,另行起意 於105年9、10月間設計之另一方案等情甚明。是就本案起訴 書與追加起訴書,從形式上予以合併觀察判斷,本案起訴書 並無記載上揭林瑞基於105 年10月間另行起意設計之新思鎧 方案等犯罪事實,即無從認定追加起訴意旨所指柯立紘、周 珊燕之犯行,於本案起訴犯罪事實有何具體之共通關聯,而 可認柯立紘、周珊燕與林瑞基有何「數人『共』犯一罪或數罪 」之相牽連案件關係。是若准許檢察官任意追加起訴,顯然 損及被告之充分防禦權,並妨害被告受公平、迅速審判之正 當法律程序,依上開法條說明,檢察官自不得以追加起訴之 方式為之。從而,檢察官上訴意旨㈡指摘原判決為違法,亦 無可採。   ㈣至檢察官上訴書雖載稱:原判決理由欄甲、參、二、㈤(上訴 書誤載為㈣)所認簡愷昕、呂家融、王菊鳳、王菊瓔、陳玉 燕、劉佳怡、袁麒城、張麗珍、黃秀琴、林秀嫻、柳亦紅、 蔡佩容、楊宗龍、邱玉秀、戴順鎰、劉建發等投資人均係新 思鎧即思鎧環球並非起訴範圍,而未予審理,有已受請求之 事項未予判決之違誤等語。然原判決此部分之記載,並非針 對原判決所諭知之丘祺歡等18人而論,是檢察官上訴書此部 分之記載,尚有誤會,併予敘明。       五、綜上,檢察官之上訴均無理由,應予駁回。 六、按第二審審理程序,被告經合法傳喚,無正當之理由不到庭 者,得不待其陳述,逕行判決,刑事訴訟法第371條定有明 文。而所謂無正當理由不到庭,係指依社會通常觀念,認為 非正當之原因而不到庭者而言。查劉乃先、藍瑛蘭業經本院 合法傳喚而未到庭,有本院送達證書、劉乃先、藍瑛蘭之個 人資料查詢、本院出入監簡列表等件在卷足憑(見本院回證 卷八第423至424、427至430頁、本院卷十第439至446頁)。 藍瑛蘭之辯護人於本院審理時提出劉乃先、藍瑛蘭之子劉秉 辰之診斷證明1紙(見本院卷十第401頁),並表示:藍瑛蘭 因需照顧發燒之劉秉辰而不能到庭等語(見本院卷十第85頁 )。惟劉乃先、藍瑛蘭均無何重大、急性疾病或肢體障礙而 致其無法到庭之情事,依社會通念,尚難認屬正當理由。是 本院既已合法送達傳票予劉乃先、藍瑛蘭,其等未於審理期 日到庭而無正當理由,依上開說明,爰依刑事訴訟法第371 條之規定,不待其等陳述逕行判決。  七、退併辦部分   黃昱軒、吳嘉盈均經原審為無罪諭知,且經本院維持原判決 而駁回檢察官之上訴,則臺灣新北地方檢察署檢察官109年 度偵字第32384號、109年度偵字第32385號移送併辦部分, 與本案自無一罪關係,尚非本案起訴效力所及,本院不得併 予審究,而應將移送併辦之卷證退回,由檢察官另為適法之 處理,附此敘明。   據上論斷,應依刑事訴訟法第371條、第373條、第368條,判決 如主文。 本案經檢察官彭馨儀提起公訴及追加起訴,檢察官黃士元、滕治 平、戴東麗、邱文中到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  27  日          刑事第二十六庭審判長法 官 邱忠義                    法 官 葉韋廷                    法 官 蔡羽玄 以上正本證明與原本無異。 本件上訴駁回原判決諭知無罪部分,檢察官如不服本判決,應於 收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,惟須受刑事妥速審判法 第9條限制。其未敘述上訴之理由者,並得於提起上訴後20日內 向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送 上級法院」。 刑事妥速審判法第9條: 除前條情形外,第二審法院維持第一審所為無罪判決,提起上訴 之理由,以下列事項為限: 一、判決所適用之法令牴觸憲法。 二、判決違背司法院解釋。 三、判決違背判例。 刑事訴訟法第 377 條至第 379 條、第 393 條第 1 款之規定, 於前項案件之審理,不適用之。 本件上訴駁回原判決諭知公訴不受理部分,如不服本判決,應於 收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未敘述上訴之理由者 並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人 之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 陳語嫣 中  華  民  國  113  年  11  月  27  日

2024-11-27

TPHM-109-金上重訴-51-20241127-10

本網站部分內容為 AI 生成,僅供參考。請勿將其視為法律建議。

聯絡我們:[email protected]

© 2025 Know99. All rights reserved.