搜尋結果:葉喬鈞

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交簡
臺灣雲林地方法院

公共危險等

臺灣雲林地方法院刑事簡易判決 113年度交簡字第112號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 廖宏偉 上列被告因公共危險等案件,經檢察官提起公訴(112年度調偵 字第315號),關於被告被訴酒駕公共危險部分,因被告自白犯 罪,本院認宜以簡易判決處刑,爰不經通常訴訟程序(原案號:1 13年度交易字第321號),逕以簡易判決處刑如下︰   主 文 乙○○駕駛動力交通工具而有其他情事足認服用酒類致不能安全 駕駛,處有期徒刑貳月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日 。   事實及理由 一、犯罪事實:   乙○○於民國112年5月5日18時許,在雲林縣崙背鄉156縣道與 民正路口之某檳榔攤飲用酒類後,竟不顧其感知及反應能力 已受酒精影響而降低,已達不能安全駕駛之狀態,仍基於不 能安全駕駛動力交通工具之犯意,於同日19時許,騎乘車牌 號碼000-0000號普通重型機車上路。嗣於同日20時51分許, 乙○○騎乘上開機車沿雲林縣崙背鄉阿勸村中厝雲16鄉道由西 往東方向行駛,駛至雲林縣○○鄉○○村○○000號前時,適有甲○○ 於上開地點前,占用部分車道停放其所駕駛之車牌號碼000- 0000號自用小客車,並下車於車道內行走,乙○○因服用酒類 駕駛能力降低,不慎往前撞擊甲○○,乙○○因而受有頭部外傷 併輕微腦震盪、四肢多處挫傷擦傷等傷害;甲○○因車禍受有 頭部損傷、右側上肢擦傷、左側脛腓骨骨幹型開放性骨折、 左側小腿二度燒燙傷等傷害(乙○○涉犯過失傷害罪嫌部分, 因甲○○撤回告訴,另由本院判決不受理)。經警據報處理後 ,於同日22時32分許,測得乙○○吐氣酒精濃度為每公升0.23 毫克。 二、上開犯罪事實,業據被告乙○○於偵查、審理中均坦承不諱, 核與證人甲○○之證述情節大致相符,並有雲林縣警察局西螺 分局崙背分駐所道路交通事故當事人酒精測定紀錄表、財團 法人台灣商品檢測驗證中心呼氣酒精測試器檢定合格證書、 雲林縣警察局處理『酒後駕車肇事』公共危險案件檢測及觀察 記錄表、道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表㈠ 、㈡、刑法第一百八十五條之三第一項第二款案件測試觀察 紀錄表各1份、現場暨車損照片22張在卷可稽。 三、按刑法第185條之3第1項第2款規定「駕駛動力交通工具而有 前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不能 安全駕駛」之罪,係指被告吐氣所含或血液中酒精濃度雖未 達同項第1款規定之數值,但有其他證據足以佐證被告已達 不能安全駕駛之狀態。有論者指出,可用來佐證不能安全駕 駛之典型證據,當然是錯誤的駕駛行為,如蛇行駕駛、偏離 車道等,而(吐氣或)血液中的毒品(或酒類)含量越高, 法院對於其他證據的要求程度便可相對地降低(參閱蔡聖偉 ,服用毒品與不能安全駕駛──評臺灣高等法院臺中分院106 年度交上易字第353號判決,月旦裁判時報,第66期,106年 12月,第74頁)。經查,被告本案為警於22時32分測得吐氣 所含酒精濃度為每公升0.23毫克,縱以對被告最有利、即本 案車禍發生時間20時51分許計算,亦已相隔1個多小時,雖 然不能排除誤差值之情形,也無法以回溯方式認定被告騎乘 機車上路時,其吐氣所含酒精濃度已達每公升0.25毫克之法 定數值(詳後述),但仍可見被告騎乘機車時,其吐氣所含 酒精濃度相當接近法定數值。再者,被告當日經員警測試觀 察,其有語無倫次、意識模糊、注意力無法集中、呆滯木僵 等情形(見偵卷第49頁),且被告本案酒醉駕車過程中發生 車禍,可見其駕駛、操控能力確實受到酒精影響,其自承已 達不能安全駕駛之狀態,應核與事實相符,自可採為論罪科 刑之依據。 四、按人體內酒精濃度之代謝率,常因研究文獻之實驗設計不同 而有相當差異,且人體內酒精濃度代謝率乃係經由蓋然率之 考量,依特定實驗設計之方法所推論估算得出之平均值,實 際上無法排除因個別受測者之差異性(例如:性別、年齡、 體重、當時身心狀況、腹中有無消化食物等),而有不同於 研究實驗所得之代謝率數據。行為人究竟於酒精濃度施測前 之何一時點駕車上路,通常委諸行為人事後之回憶陳述,依 此回溯計算之體內酒精濃度,正確性亦非無疑。因此,人類 飲酒後,體內酒精濃度固會隨著時間經過而逐漸代謝降低, 但代謝率之認定標準目前尚未出現普遍接受之實驗設計方法 及計算標準,而檢視國內外有關代謝率之估算研究,多以血 液中酒精濃度作為研究實驗之設計方式,甚少以吐氣中酒精 濃度作為研究對象,而係依「亨利法則」(Henery's Law) 「在定溫下氣體溶解於液體中的重量與所受壓力成正比」, 將實驗所得血液中酒精濃度代謝率數據,換算成吐氣中所含 酒精濃度代謝率,可見個案血液溫度亦會影響換算結果,難 謂該換算方式之所得結果必與事實相符(可參閱臺灣高等法 院112年度交上易字第379號判決意旨)。準此,起訴意旨雖 認被告被告騎乘機車上路時,回溯其吐氣酒精濃度應為每公 升0.406毫克等語,惟依上開說明,因目前欠缺普遍接受之 吐氣酒精濃度代謝率計算標準,受個人狀況差異影響,本於 罪疑惟輕原則,本院認為此部分檢察官之舉證尚有不足,起 訴意旨容有誤會。 五、論罪科刑:  ㈠核被告所為,係犯刑法第185條之3第1項第2款之駕駛動力交 通工具而有其他情事足認服用酒類,致不能安全駕駛罪。又 刑法第185條之3雖於112年12月27日修正公布、12月29日生 效,惟此次修正係增列及修正該條第1項第3款、第4款規定 ,與本案所應適用之規定無涉,尚無新舊法比較問題。  ㈡公訴意旨認被告係犯刑法第185條之3第1項第1款之駕駛動力 交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪,尚 有未合,惟起訴之事實與本院認定之事實具有同一性,且公 訴檢察官已當庭補充被告可能涉犯刑法第185條之3第1項第2 款之罪,並經本院告知被告,被告亦坦認不諱(見本院交易 卷第42、44頁),被告、公訴檢察官亦均同意適用簡易程序 ,自無礙當事人之訴訟防禦權。  ㈢爰以行為人之責任為基礎,審酌被告前無任何刑事案件紀錄 ,考量其本案酒醉騎乘機車、測得吐氣所含之酒精濃度、發 生車禍等情節,又念及其犯後坦承犯行,已與甲○○達成調解 、賠償款項,態度尚可,兼衡其自陳高中畢業之學歷、未婚 亦無子女、在六輕工作、月薪不一定、與父母同住之生活狀 況等一切情狀,認為檢察官求刑、被告同意有期徒刑2月之 請求,並非顯有不當或顯失公平,爰量處如主文所示之刑, 並依刑法第41條第1項前段,諭知易科罰金之折算標準。 六、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第1項、第451條之1第 4項前段,逕以簡易判決處刑如主文。 七、本案係依審判中檢察官求刑及被告表明願受科刑之範圍為判 決,依刑事訴訟法第451條之1第3項、第455條之1第2項規定 ,檢察官、被告均不得上訴。  本案經檢察官朱啓仁提起公訴,檢察官葉喬鈞到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          刑事第八庭  法 官 潘韋丞 以上正本證明與原本無異。                 書記官 許哲維      中  華  民  國  114  年  3   月  4   日 附錄本案論罪科刑之法條: 中華民國刑法第185條之3第1項 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處3年以下有期徒刑, 得併科30萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達百 分之0.05以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不 能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物 達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物,致不能安全駕駛。

2025-02-27

ULDM-113-交簡-112-20250227-1

臺灣雲林地方法院

竊盜

臺灣雲林地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第29號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 張嘉倚 (另案於法務部○○○○○○○○○執行 中) 上列被告因竊盜案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第8795 號),因被告自白犯罪,本院合議庭認為宜以簡易判決處刑,爰 裁定不經通常訴訟程序(原案號:113年度易字第955號),由受 命法官獨任逕以簡易判決處刑如下︰   主 文 甲○○犯竊盜罪,累犯,處有期徒刑伍月,如易科罰金,以新臺幣 壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得如附表所示之商品均沒收,於全部或一部不能 沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。   犯罪事實及理由 一、甲○○意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,於民國113 年5月9日14時54分許,駕駛不知情之林建宗所有之車牌號碼 0000-00號自用小客車,前往雲林縣○○市○○路0段000號「斗 六家樂福大賣場日藥本舖門市店」(下稱日藥本舖),徒手 竊取如附表所示之商品,得手後隨即駕駛上開車輛離去。嗣 因乙○○即日藥本舖店長發現商品短少,經調閱監視器後報警 處理,始悉上情。 二、上開犯罪事實,業據被告甲○○於警詢、偵訊與本院準備程序 中均坦承不諱(見警卷第3至7頁、偵卷第75至87頁、第105 至111頁、本院易字卷第88頁),核與證人即告訴代理人乙○ ○之指述情節大致相符(見警卷第9至11頁)、雲林縣警察局 斗六分局斗六派出所113年7月24日職務報告(見警卷第13頁 )、車輛詳細資料報表(見警卷第21頁)、2024/05/09日藥 本舖斗六家樂福失竊記錄(見警卷第25頁)、商品貨架分布 圖(見警卷第27頁)、現場照片6張(見警卷第29至31頁) 、監視器畫面截圖14張(見警卷第33至45頁)、雲林縣警察 局斗六分局斗六派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件 紀錄表(見警卷第47至49頁)、雲林縣警察局斗六分局斗六 派出所113年10月16日職務報告(見偵卷第91頁)在卷可稽 ,綜上,被告上開任意性自白核與事實相符,自可採為論罪 科刑之依據。本案事證已臻明確,被告犯行洵堪認定,應依 法論科。 三、論罪科刑  ㈠核被告所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。  ㈡被告前因竊盜案件,經臺灣桃園地方法院以110年度壢簡字第 1962號判決判處有期徒刑4月,並經臺灣桃園地方法院以111 年度簡上字第85號判決上訴駁回確定,於111年10月17日易 科罰金執行完畢等情,有其臺灣高等法院被告前案紀錄表1 份附卷可佐,此構成累犯之事實,業據檢察官記載於起訴書 ,主張被告構成累犯,並提出刑案資料查註紀錄表、臺灣高 等法院被告前案紀錄表各1份為憑,且經本院提示被告之臺 灣高等法院被告前案紀錄表,被告表示沒有意見等語,堪認 檢察官對此已盡舉證責任,是被告於上開案件有期徒刑執行 完畢後,5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪,為累犯 。另就是否加重其刑之部分,檢察官主張被告構成累犯之前 案中有竊盜案件,與本案罪質相同,應予加重其刑等語(見 本院易字卷第89頁)。本院考量被告上開構成累犯之前案中 ,有與本案罪質相同之竊盜案件,且被告構成累犯之前案執 行完畢未滿2年即再犯本案,足見被告對於刑罰感應力薄弱 ,核無釋字第775號解釋所謂罪刑不相當之情形,爰依刑法 第47條第1項規定加重其刑。  ㈢爰以行為人之責任為基礎,審酌被告除上開經論以累犯之前 科外(不重複審酌),尚有多次竊盜刑事案件前案紀錄等情 ,有其臺灣高等法院被告前案紀錄表1份附卷可佐。被告不 思以正途獲取財物,再次竊取他人物品,任意侵害他人財產 法益,欠缺法治觀念,所為應予非難。參以被告本案犯行之 動機、手段、竊取財物價值、被害人人數等節。並念及被告 坦承犯行之犯後態度。再考量檢察官、被告之量刑意見(見 本院易字卷第90頁)。暨被告自陳學歷高中肄業、未婚、無 子女、之前從事工廠作業員工作、月薪約40,000、50,000元 、之前與男友同住(見本院易字卷第89至90頁)等一切情狀 ,量處如主文所示之刑。並依刑法第41條第1項前段規定, 諭知易科罰金之折算標準。  四、沒收部分   按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之,刑法第38條之1 第1項前段定有明文。查本案被告竊取如附表所示之商品, 為被告本案犯罪所得,且均未扣案,亦未實際合法發還告訴 人,均應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收 ,並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額 。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條1項, 逕以簡易判決處如主文所示之刑。 六、如不服本判決,得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官李鵬程、黃宗菁提起公訴,檢察官葉喬鈞到庭執行 職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          刑事第八庭 法 官 廖宏偉 以上正本證明與原本無異。  如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)。「切 勿逕送上級法院」。                書記官 高士童 中  華  民  國  114  年  3   月  3   日 附錄本案論罪之法條全文: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 附表:被告甲○○竊取商品明細表 商品名稱 售價 數量 總金額 達特世3D成人醫用口罩30入淺粉 119元 1 119元 舒芙氧幼童3D醫用口罩30入紫藤花 199元 1 199元 達特世兒童醫用4D口罩TN95冰晶白20入 239元 1 239元 一心一罩大童小臉3D醫用口罩經典香草10入 199元 2 398元 一心一罩大童小臉3D醫用口罩夜空藍星10入 199元 1 199元 一心一罩大童小臉3D醫用口罩玄武墨黑10入 199元 6 1,194元 一心一罩大童小臉3D醫用口罩太妃奶茶10入 199元 1 199元 曼秀雷敦薄荷修護潤唇膏3.5g 135元 2 270元 妮維雅RoyalBlue濃密潤唇膏6g 299元 1 299元 KaneboSuisai淨透酵素粉N15顆21g-1K 330元 2 660元 KaneboSuisai黑炭泥淨透酵素粉15顆21g_1K 330元 2 660元 KaneboSuisai淨透酵素粉N櫻花買大送小組1_K 680元 1 680元 舒特膚BHR精華液30ml 1490元 1 1490元 22項 6,606元

2025-02-27

ULDM-114-簡-29-20250227-1

交易
臺灣雲林地方法院

公共危險等

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度交易字第321號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 廖宏偉 李品蓁 上列被告等因過失傷害等案件,經檢察官提起公訴(112年度調 偵字第315號),本院判決如下:   主 文 廖宏偉、李品蓁被訴過失傷害部分,均公訴不受理。   理 由 一、公訴意旨略以:被告廖宏偉飲酒後,於民國112年5月5日20 時51分許,騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車,沿雲林 縣崙背鄉阿勸村中厝雲16鄉道由西往東方向行駛(被告廖宏 偉被訴駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25 毫克以上罪部分,由本院另以簡易判決處刑),駛至雲林縣 ○○鄉○○村○○000號前時,本應注意車前狀況並隨時採取必要之 安全措施,而依當時天候晴朗,夜間有照明,柏油路面乾燥、 無缺陷,視距良好無障礙物,又無不能注意之情事,竟疏未注 意,適有被告李品蓁疏未注意於夜間停放車輛時,不得占用 部分車道,妨礙人車通行,且行人在未劃設人行道之道路, 應靠邊行走,而於上開地點前,占用部分車道停放其所駕駛 之車牌號碼000-0000號自用小客車,並下車於車道內行走, 被告廖宏偉貿然往前行駛而撞擊被告李品蓁,告訴人即被告 廖宏偉因而受有頭部外傷併輕微腦震盪、四肢多處挫傷擦傷 等傷害;告訴人即被告李品蓁因車禍受有頭部損傷、右側上 肢擦傷、左側脛腓骨骨幹型開放性骨折、左側小腿二度燒燙 傷等傷害。 二、按告訴乃論之罪,告訴人於第一審辯論終結前,得撤回其告 訴;又告訴經撤回者,應諭知不受理之判決;復刑事訴訟法 第303條之不受理判決,得不經言詞辯論為之,同法第238條 第1項、第303條第3款、第307條分別定有明文。 三、經查,本件被告廖宏偉、李品蓁涉犯刑法第284條前段之過 失傷害罪嫌,依同法第287條前段之規定,須告訴乃論。茲 因本案繫屬本院後,被告即告訴人廖宏偉、李品蓁已成立調 解(見本院交易卷第55頁本院113年度司刑移調字第476號調 解筆錄),被告即告訴人廖宏偉、李品蓁乃均具狀表示撤回 刑事告訴,有卷附之刑事撤回告訴狀2紙可證(見本院交易 卷第57、59頁),依前開說明,爰均不經言詞辯論,逕為不 受理之諭知。 四、依刑事訴訟法第303條第3款、第307條,判決如主文。 本案經檢察官朱啓仁提起公訴,檢察官葉喬鈞到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          刑事第八庭  法 官 潘韋丞 以上正本證明與原本無異 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)。「切 勿逕送上級法院」。                 書記官 許哲維 中  華  民  國  114  年  3   月  4   日

2025-02-27

ULDM-113-交易-321-20250227-1

金上訴
臺灣高等法院臺南分院

詐欺等

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 113年度金上訴字第2083號 上 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 李延宏 劉偉帆 上列上訴人因被告詐欺等案件,不服臺灣雲林地方法院113年度 訴字第441號中華民國113年11月7日第一審判決(起訴案號:臺 灣雲林地方檢察署113年度偵字第3535號),提起上訴,本院判 決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、按刑事訴訟法第348條規定:「上訴得對於判決之一部為之 。對於判決之一部上訴者,其有關係之部分,視為亦已上訴 。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者,不在此限。上 訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」。是本 案上訴之效力及其範圍,應依上開規定判斷,合先敘明。 二、原審於民國113年11月7日以113年度訴字第441號判決判處被 告李延宏、劉偉帆均犯三人以上共同詐欺取財罪,各處有期 徒刑1年10月、1年6月,並為相關沒收之諭知。檢察官於收 受該判決正本後,以原判決量刑不當(即原判決依詐欺犯罪 危害防制條例第47條前段規定減輕其刑係有違誤,下同)為 由提起上訴,被告2人則未上訴,經本院當庭向檢察官確認 上訴範圍,檢察官稱僅就原判決量刑部分上訴,對於原判決 認定之犯罪事實、罪名(含罪數)、沒收部分,均表明未在 上訴範圍內(見本院卷第166頁至第167頁、第188頁),揆 諸前開說明,檢察官僅就原判決關於量刑部分提起上訴,至 於原判決其他部分均不予爭執,亦未提起上訴,依前開規定 ,本院爰僅就原判決關於量刑部分加以審理。 三、經本院審理結果,因檢察官僅就原判決量刑部分提起上訴, 故本案關於被告犯罪事實、論罪(所犯罪名、罪數)及沒收 之認定部分,均如第一審判決所記載。 四、檢察官之上訴意旨略以:刑法本身並無犯同法第339條之4加 重詐欺取財罪之自白減刑規定,而詐欺犯罪危害防制條例第 47條則係特別法新增分則性之減刑規定,尚非新舊法均有類 似規定,自無從比較,行為人犯刑法加重詐欺取財罪,若具 備上開條例規定之減刑要件者,應逕予適用。又詐欺犯罪危 害防制條例第47條規定:「犯詐欺犯罪,在偵查及歷次審判 中均自白,如有犯罪所得,自動繳交其犯罪所得者,減輕其 刑;並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得 ,或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者,減 輕或免除其刑」,其前段規定之立法說明:為使犯本條例詐 欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定,「同時」使詐欺被害 人可以取回財產上所受損害,行為人自白認罪,並自動繳交 其犯罪所得者,應減輕其刑,以開啟其自新之路。是行為人 須自白犯罪,如有犯罪所得者,並應自動繳交犯罪所得,且 所繳交之犯罪所得,須同時全額滿足被害人所受財產上之損 害,始符合上開法條前段所定之減刑條件。復次,參照詐欺 犯罪危害防制條例第43條之立法說明,就犯罪所得之計算係 以同一被害人單筆或接續詐欺金額,達新臺幣(下同)500 萬元、1億元以上,或同一詐騙行為造成數被害人被詐騙, 詐騙總金額合計500萬元、1億元以上為構成要件。益見就本 條例而言,「犯罪所得」係指被害人受詐騙之金額,同條例 第47條前段所規定,如有「犯罪所得」自應作此解釋。又依 民法第185條共同侵權行為損害賠償之規定,本應由行為人 對被害人之損害負連帶賠償責任,從而行為人所須自動繳交 之犯罪所得,應為被害人所交付之受詐騙金額。否則,若將 其解為行為人繳交其個人實際獲得之犯罪報酬,則行為人僅 須自白犯罪,並主張其無所得或繳交與被害人所受損害顯不 相當之金錢,即符合減刑條件,顯與本條立法說明,及本條 例第1條所揭示「防制及打擊詐騙危害,預防與遏止不當利 用金融、電信及網路從事詐欺犯罪並保護被害人,保障人民 權益」之立法目的不符,亦與憲法保障人民(被害人)財產 權之本旨相違,自難採取。依前所述,行為人所須自動繳交 之犯罪所得,應為被害人所交付之受詐騙金額,而此為詐欺 犯罪危害防制條例第47條前段減刑條件之一,此有最高法院 113年度台上字第3589號判決意旨可參。原審認為詐欺犯罪 危害防制條例第47條第1項在未繳回「全部被害人犯罪所得 時」,逕予適用減刑,有所違誤,請將原判決撤銷,更為適 當合法之判決云云。 五、經查:  ㈠按113年7月31日制定詐欺犯罪危害防制條例,除部分條文施 行日期由行政院另定外,其餘於同年8月2日生效之條文中, 新設第47條「犯詐欺犯罪,在偵查及歷次審判中均自白,如 有犯罪所得,自動繳交其犯罪所得者,減輕其刑;並因而使 司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得,或查獲發起 、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者,減輕或免除其刑 」之規定,並就該條所稱詐欺犯罪,於第2條第1款明定「詐 欺犯罪:指下列各目之罪:⒈犯刑法第339條之4之罪。⒉犯第 43條或第44條之罪。⒊犯與前二目有裁判上一罪關係之其他 犯罪」。而具有內國法效力之公民與政治權利國際公約第15 條第1項後段「犯罪後之法律規定減科刑罰者,從有利於行 為人之法律」之規定,亦規範較輕刑罰等減刑規定之溯及適 用原則。從而廣義刑法之分則性規定中,關於其他刑罰法令 (即特別刑法)之制定,若係刑罰之減刑原因暨規定者,於 刑法本身無此規定且不相牴觸之範圍內,應予適用。故行為 人犯刑法第339條之4之罪,關於自白減刑部分,因刑法本身 並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定,詐欺犯罪危害防制條例 第47條則係特別法新增分則性之減刑規定,尚非新舊法均有 類似減刑規定,自無從比較,行為人若具備該條例規定之減 刑要件者,應逕予適用。查,上訴人於偵查、第一審及原審 均自白犯行不諱,第一審並審認上訴人因甲部分犯行獲取犯 罪所得1萬5千元,乙部分犯行於收款時即遭警查獲,而無犯 罪所得。上訴人乙部分所為已滿足詐欺犯罪危害防制條例第 47條減刑規定之要件,若在事實審最後言詞辯論終結前亦自 動繳交甲部分之犯罪所得,就甲、乙部分應依該減刑規定減 輕其刑(最高法院113年度台上字第3805號、第20號判決意 旨參照)。次按上訴人於偵查、第一審及原審均自白坦承本 件含三人以上共同詐欺取財罪在內之全部犯行,第一審判決 復認上訴人並無犯罪所得,而無自動繳交犯罪所得之問題。 上訴人所為已滿足詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之要件 ,應有該減刑規定之適用(最高法院113年度台上字第4209 號判決意旨參照)。又所謂犯罪所得之沒收或追徵其價額, 係法院剝奪犯罪行為人之不法所得,將之收歸國有之裁判, 目的係著重於澈底剝奪犯罪行為人之實際犯罪所得,使其不 能坐享犯罪之成果,藉以杜絕犯罪誘因,而遏阻犯罪;換言 之,「犯罪所得」並非指被害人等所交付之受詐騙金額,亦 非所謂全額滿足被害人所受財產上之損害甚明。  ㈡查被告2人於偵查、原審及本院審理程序中就所犯三人以上共 同詐欺取財罪均自白犯行(見偵卷第25頁、第259頁,原審 卷第11頁,本院第188頁),且被告2人均供稱就本案尚未實 際取得任何報酬等語(見偵卷第197頁至第201頁、第249頁 ,原審卷第106頁至第107頁),復查無積極證據足以證明被 告2人確有自本案詐欺共犯處朋分任何財物或獲取報酬,自 無繳交犯罪所得之問題,爰均依詐欺犯罪危害防制條例第47 條前段規定,減輕其刑。從而,檢察官上訴主張:本件並無 詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑之適用等語,核屬無 據。  ㈢又按刑事訴訟法第95條第1項第1款前段、第96條分別規定: 「訊問被告應先告知犯罪嫌疑及所犯所有罪名」、「訊問被 告,應與以辯明犯罪嫌疑之機會;如有辯明,應命就其始末 連續陳述;其陳述有利之事實者,應命其指出證明之方法」 。此一訊問被告前應先踐行的程序,屬刑事訴訟的正當程序 ,於偵查程序同有適用。如司法警察或檢察官於訊問被告時 ,或未告知其犯罪嫌疑及所犯所有罪名,或未予被告辨明犯 罪嫌疑的機會,或被告如有辨明,未命就其始末連續陳述, 進而影響被告充分行使其防禦權或本應享有刑事法規所賦予 的減刑寬典時,法院即應本於該刑事法規所賦予減刑寬典的 立法意旨及目的,妥慎考量被告於偵查中就符合該刑事法規 所賦予減刑寬典的前提要件,是否因違反上述程序規定,因 而影響被告防禦權的行使及刑事法規賦予減刑的寬典時,即 應為有利於被告的認定(最高法院110年度台非字第169號判 決意旨參照)。查本案被告2人所犯行使偽造私文書罪,與 被告2人所犯加重詐欺罪係想像競合犯之裁判上一罪關係, 依詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第3目之規定,被告2人 所犯行使偽造私文書罪亦屬該條例所指詐欺犯罪。又本案於 偵查中,未告知被告2人行使偽造私文書罪名並給予被告2人 辯明之機會(見偵卷第197頁、第235頁),惟其等於原審及 本院審理中就該罪名均坦白承認(見原審卷第11頁,本院卷 第188頁),是應認被告2人於偵查、原審及本院審理中均自 白本案行使偽造私文書犯行;又本案查無被告2人獲有犯罪 所得,無繳交犯罪所得之問題,故被告2人所犯行使偽造私 文書罪,均符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之減刑規 定。再者,關於洗錢罪之自白減輕其刑規定,被告依修正前 洗錢防制法第16條第2項規定或依修正後洗錢防制法第23條 第3項前段規定,均可減輕其刑,尚不生有利或不利之新舊 法比較問題,應依一般法律適用原則,直接適用新法即(修 正後)洗錢防制法第23條第3項前段規定。因被告所犯上述 行使偽造私文書罪及洗錢罪為想像競合犯之輕罪,是就此得 減輕其刑部分,依刑法第57條規定量刑時,併予衡酌該部分 減輕其刑事由。   六、上訴駁回之理由:     ㈠本件原判決以被告罪證明確,適用相關規定,並以行為人之 責任為基礎,衡酌被告李延宏於本案行為前,因肇事逃逸等 案件,經臺灣臺中地方法院判處有期徒刑6月、緩刑2年,嗣 經臺灣臺中地方法院宣告撤銷該緩刑確定,又因詐欺等案件 ,經臺灣臺中地方法院裁定羈押2個月,於112年7月26日釋 放後,旋即於同年10月23日再犯本案等情,有其臺灣高等法 院全國前案紀錄表1份在卷可查(見原審卷第123頁至第147 頁)。復考量被告2人正值青年,卻均不思以正常方式獲取 財物,為求取得不法利益,輕率加入詐欺集團擔任車手為本 案犯罪,造成告訴人受有220萬元之財產損失,亦助長詐欺 犯罪之氣焰,危害交易秩序與社會治安,並使本案詐欺集團 成員得以隱匿特定犯罪所得、掩飾來源,增加檢警機關追查 之困難,實有不該;再念其等犯後均坦承犯行,於偵查及法 院審判中均自白,並無實際取得犯罪報酬,與洗錢防制法第 23條第3項前段、詐欺犯罪危害防制條例第47條前段等減刑 規定相符;兼衡其等犯罪動機、目的、犯罪分工,告訴人於 原審審理中表示:請依法判決等語;檢察官於法院審理中表 示:請考量最高法院犯罪繳回相關見解與詐欺犯罪危害防制 條例第47條之適用;被告2人於原審審理中均表示:請從輕 量刑等語(見原審卷第119頁)。被告李延宏於法院審理中 自述高中肄業之智識程度、未婚無子女、無業、與家人同住 等語;被告劉偉帆於法院審理自述大學肄業之智識程度、未 婚無子女、職業為白牌司機,月薪約4萬元、與家人同住等 語(見原審卷第116頁至第118頁)等一切情狀,分別就被告 李延宏量處有期徒刑1年10月、被告劉偉帆量處有期徒刑1年 6月。  ㈡原審審酌上開事項而為量刑之準據(包含適用詐欺犯罪危害 防制條例第47條前段規定減輕其刑),並未逾越法定刑度, 復未濫用自由裁量之權限,所為量刑核無不當或違法,且無 輕重失衡情形。而檢察官上訴意旨以本件應無詐欺犯罪危害 防制條例第47條前段減刑之適用,指摘原判決不當,為無理 由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。  本案經檢察官曹瑞宏提起公訴,檢察官葉喬鈞提起上訴,檢察官 蔡英俊到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          刑事第四庭  審判長法 官 何秀燕                    法 官 洪榮家                    法 官 吳育霖 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未 敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 黃玉秀   中  華  民  國  114  年  2   月  27  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者,依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元以 下罰金。 前項之未遂犯罰之。

2025-02-27

TNHM-113-金上訴-2083-20250227-1

臺灣雲林地方法院

傷害

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度易字第1040號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 TA HUU THO 指定辯護人 本院公設辯護人許俊雄 上列被告因傷害案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第11114 號),被告於準備程序進行中,就被訴事實為有罪之陳述,本院 合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序,判決如下:   主 文 TA HUU THO犯傷害罪,處有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺幣 壹仟元折算壹日,並應於刑之執行完畢或赦免後,驅逐出境。 扣案之柴刀壹把沒收。   犯罪事實 一、TA HUU THO於民國113年11月11日20時50分許,在雲林縣○○ 鎮○○里○○00○00號前路旁,因TA HUU THO欲進入林玉燕住處 找尋其女性朋友,遭林玉燕拒絕而起衝突,TA HUU THO竟基 於傷害他人身體之犯意,至其所騎乘之機車上取出柴刀1把 砍傷林玉燕,致林玉燕受有右前臂撕裂傷、左上臂及手腕擦 傷、左膝瘀傷之傷害。嗣經林玉燕報警處理,始查悉上情。 二、案經林玉燕訴由雲林縣警察局西螺分局報告臺灣雲林地方檢 察署檢察官偵查起訴。   理 由 壹、程序部分 一、按告訴人之告訴,祇須指明告訴之犯罪事實及表示希望訴追 之意思,即為已足,至於所指訴之罪名是否正確或有無遺漏 ,則在所不問(最高法院111年度台上字第1304號判決參照 )。查告訴人林玉燕固提告殺人未遂等情(見偵卷第19頁) ,惟其已表明告訴之事實即被告TA HUU THO持柴刀攻擊之犯 罪行為,堪認對於被告本案涉犯傷害罪部分業已提出告訴, 合先敘明。 二、本案被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期 徒刑以外之罪,亦非屬高等法院管轄之第一審案件,其於準 備程序進行中,先就被訴事實為有罪之陳述(見本院卷第68 頁),經本院告知簡式審判程序之旨,並聽取當事人之意見 後,本院合議庭裁定依刑事訴訟法第273條之1規定,由受命 法官獨任進行簡式審判程序,是本案之證據調查,依刑事訴 訟法第273條之2規定,不受同法第159條第1項、第161條之2 、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制 。 貳、實體部分 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由  ㈠上開犯罪事實,業據被告於警詢、本院訊問、準備及審判程 序中均坦承不諱(見偵卷第11至15頁,本院卷第65至70頁、 第115至131頁),核與證人即告訴人、證人林裕鎮於警詢中 之證述情節大致相符(見偵卷第17至28頁),並有告訴人彰 化基督教醫院財團法人雲林基督教醫院診斷證明書(見偵卷 第37頁)、雲林縣警察局西螺分局扣押筆錄、扣押物品收據 、扣押物品目錄表(見偵卷第39至43頁)、現場照片(見偵 卷第45至51頁)、扣案物照片(見偵卷第53頁)、指認犯罪 嫌疑人紀錄表(見偵卷第21至25頁)、外人入出境資料檢視 查詢結果(見偵卷第57頁)、扣案之柴刀1把在卷可稽,綜 上,被告上開任意性自白核與事實相符,自可採為論罪科刑 之依據。  ㈡本案事證已臻明確,被告犯行洵堪認定,應依法論科。  二、論罪科刑 ㈠核被告所為,係犯刑法第277條第1項之傷害罪。 ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌被告於本案犯行前,無其他 刑事前案紀錄等情,有其臺灣高等法院被告前案紀錄表1份 存卷可證。審酌被告因與告訴人之糾紛,不思理性溝通,為 本案犯行,有所不該。參以被告本案犯行之動機、手段、情 節、告訴人所受傷勢、被告為越南國籍之人等情。並念及被 告坦承犯行之犯後態度。再考量檢察官表示:請量處適當之 刑等語;被告表示:請從輕量刑,我也是想要跟告訴人對不 起等語;辯護人表示:請考量被告本案之違法性沒這麼高, 且被告在越南之父母仍需被告照顧等語之量刑意見(見本院 卷第129至130頁)。暨被告自陳學歷國中肄業、有結婚、有 2位成年子女、之前為臨時工、日薪約新臺幣1,000多元(見 本院卷第128至129頁)等一切情狀,量處如主文所示之刑。 並依刑法第41條第1項前段規定,諭知易科罰金之折算標準 。 三、沒收部分    按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物,屬於犯罪行 為人者,得沒收之,刑法第38條第2項前段定有明文。查扣 案之柴刀1把為供被告本案犯罪所用之物,且為被告所有, 經被告陳述明確(見本院卷第120頁),爰依刑法第38條第2 項前段宣告沒收。 四、驅逐出境部分   按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者,得於刑之執行完畢或 赦免後,驅逐出境,刑法第95條定有明文。查被告係越南籍 之外國人,在我國犯罪而受本件有期徒刑以上刑之宣告,審 酌被告在我國境內並無合法居留權等情,有其外人入出境資 料檢視查詢結果(見偵卷第57頁),依其本案犯罪情節,本 院認其不宜繼續居留國內,於刑之執行完畢或赦免後,應有 驅逐出境之必要,爰依刑法第95條規定併宣告於刑之執行完 畢或赦免後驅逐出境。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段,判決如主文。 本案經檢察官羅昀渝提起公訴,檢察官葉喬鈞到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  21  日          刑事第八庭 法 官 廖宏偉 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)。「切 勿逕送上級法院」。 書記官 高士童 中  華  民  國  114  年  2   月  24  日 附錄本案論罪之法條全文: 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以 下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或7年以上有期徒刑 ;致重傷者,處3年以上10年以下有期徒刑。

2025-02-21

ULDM-113-易-1040-20250221-3

臺灣雲林地方法院

竊盜

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度易字第909號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 陳冠維 上列被告因竊盜案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第8344 號),被告於準備程序進行中,就被訴事實均為有罪之陳述,本 院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序,判決如下:   主 文 丙○○犯竊盜罪,累犯,處有期徒刑伍月,如易科罰金,以新臺幣 壹仟元折算壹日。又犯竊盜罪,累犯,處有期徒刑肆月,如易科 罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。又犯竊盜未遂罪,累犯,處有 期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有 期徒刑柒月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 扣案之塑膠水管貳條,沒收。   犯罪事實 一、丙○○意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,於民國113 年8月22日9時30分許前某時,在南投縣○○鎮○○巷0號旁農地 ,徒手竊取丁○○所有之車牌號碼000-000號普通重型機車1部 (含鑰匙1把,已報廢未懸掛車牌,下稱本案機車),得手 後留為己用。 二、丙○○意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,於113年9月 1日12時許前之某時,前往甲○○位於南投縣○○鎮○○巷0○0號車 庫內,徒手竊取甲○○放在車庫內之車牌號碼000-000號之車 牌1面(下稱本案車牌),得手後懸掛於本案機車使用。 三、丙○○意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,於113年9月 2日23時30分許,騎乘前揭普通重型機車,在己○○位於雲林 縣○○市○○路000○0號住處前,欲徒手竊取己○○停於該處之車 牌號碼000-000號普通重型機車油箱內之汽油,當其打開座 墊下之油箱蓋時,持水管(無證據證明客觀上足以對人之生 命、身體安全構成威脅而可供兇器使用)準備抽油時,被己 ○○之子陳泳坪發現,而報警當場查獲,循線查悉上情。 四、案經甲○○訴由雲林縣警察局斗六分局報告臺灣雲林地方檢察 署檢察官偵查起訴。   理 由 壹、程序部分   本案被告丙○○所犯均為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以 上有期徒刑以外之罪,亦非屬高等法院管轄之第一審案件, 其於準備程序進行中,先就被訴事實為有罪之陳述(見本院 卷第138頁),經本院告知簡式審判程序之旨,並聽取當事 人之意見後,本院合議庭裁定依刑事訴訟法第273條之1規定 ,由受命法官獨任進行簡式審判程序,是本案之證據調查, 依刑事訴訟法第273條之2規定,不受同法第159條第1項、第 161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規 定之限制,合先說明。 貳、實體部分 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由  ㈠上開犯罪事實,業據被告於偵查與本院準備程序與簡式審判 程序中均坦承不諱(見偵卷第157至160頁,本院卷第138、1 48頁),核與證人即告訴人甲○○、證人戊○○、證人陳泳坪於 警詢中證述情節大致相符(見偵卷第第31至32頁、第27至29 頁、第23至25頁、偵卷第37至41頁),並有贓物認領保管單 (見偵卷第53頁)、失車-案件基本資料詳細畫面報表(見 偵卷第87至89頁)、贓物認領保管單(見偵卷第51頁)、失 車-案件基本資料詳細畫面報表(見偵卷第85頁)、雲林縣 警察局斗六分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品 收據(見偵卷第43至49頁)在卷可佐,足認被告上開任意性 自白與事實相符,堪以採信。  ㈡本案事證已臻明確,被告犯行洵堪認定,應依法論科。  二、論罪科刑 ㈠按刑法第321條第1項第1款之規範「侵入住宅或有人居住之建 築物」,其目的在於保護住居權人之起居安寧不受任意侵擾 ,是行為人所侵入行竊之處所如非住宅或有人居住之建築物 之主體建物,然若與主體建物相連而密接,則可認該建築物 亦構成住居權人日常生活起居之一部,客觀上足使一般人認 為其功能與主體建物係密不可分者,亦屬本款「住宅」或「 有人居住之建築物」之範疇。反之,若不符上開要件,則無 法以侵入住宅或有人居住之建築物竊盜罪相繩。查證人甲○○ 於警詢中證稱:我放置在住家車庫內之本案車牌遭竊等語( 見偵卷第79頁)。被告於本院審理中供稱:我偷車牌的地方 是在證人甲○○家旁邊燙竹筍的地方等語(見本院卷第101頁 )。又被告犯罪事實二竊取本案車牌之地點係位在證人甲○○ 之住宅旁邊,該住宅有獨立之出入口等情,有證人甲○○住宅 照片在卷可認(見本院卷第132至133頁),則證人甲○○住宅 既有獨立之出入口,又無證據證明被告竊取本案車牌之地點 與證人甲○○住宅之使用上密不可分,故難認被告竊取本案車 牌地點,為住居權人日常生活起居之一部,而難認為「住宅 」;又依上開證人甲○○與被告所述,被告竊取本案車牌之地 點係作為車庫使用,沒有人居住,故該處,亦非「有人居住 之建築物」,而與刑法第321條第1項第1款侵入住宅或有人 居住之建築物竊盜之要件不合。 ㈡核被告犯罪事實一、二所為,均係犯刑法第320條第1項之竊 盜罪;犯罪事實三所為,係犯第320條第3項、第1項之竊盜 未遂罪。  ㈢起訴意旨雖認被告犯罪事實二所為,係涉犯刑法第321條第1 項第1款之侵入住宅竊盜罪,然竊取本案車牌之地點並非住 宅或有人居住之建築物,如前所述,又刑法第320條第1項、 第321條第1項第1款,均係以竊取他人財物為構成要件,2罪 名之構成要件除加重條件外,基本事實行為相同,具有同一 性,且經本院當庭告知上開罪名(見本院卷第138頁),無 礙當事人訴訟上防禦權之行使,爰依刑事訴訟法第300條變 更起訴法條。 ㈣被告分別於113年8月22日9時30分前某時、同年9月1日12時前 之某時、同年9月2日23時30分許,分別為2次竊盜、1次竊盜 未遂之犯行,上開犯行時間、地點均不相同,被告主觀上顯 係另行起意所為,其客觀行為亦截然可分,是被告所為2次 竊盜、1次竊盜未遂犯行,犯意各別,行為互殊,應予分論 併罰。 ㈤加重與減輕事由  ⒈被告前因違反毒品危害防制條例案件,經臺灣南投地方法院 以108年度訴字274號判決分別判處有期徒刑7月、4月;又因 違反毒品危害防制條例案件,經臺灣南投地方法院以109年 度審訴字39號判決判處有期徒刑7月;又因竊盜案件,經臺 灣臺中地方法院以109年度簡字第754號判決判處有期徒刑4 月,上開案件復經臺灣臺中地方法院以109年度聲字第3561 號裁定定應執行刑有期徒刑1年4月確定,入監執行,於110 年6月4日縮短刑期假釋出監,並於110年8月26日保護管束期 滿,假釋未經撤銷,視為執行完畢等情,有其臺灣高等法院 被告前案紀錄表1份附卷可佐,此構成累犯之事實,業據檢 察官記載於起訴書,主張被告構成累犯,並提出臺灣高等法 院被告前案紀錄表、刑案資料查註紀錄表各1份為憑,堪認 檢察官對此已盡舉證責任,是被告於上開案件有期徒刑執行 完畢後,5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪,為累犯 。另就是否加重其刑之部分,檢察官主張:被告本案再犯竊 盜罪與上開定刑中之竊盜罪罪質相同,如不再加重難以矯治 被告再犯之虞,請依刑法累犯規定加重其刑等語(見本院卷 第148至149頁)。本院考量被告上開構成累犯之定應執行刑 案件中,有與本案各罪罪質相同之竊盜案件,且被告於前案 執行完畢3年許即再犯本案,足見被告對於刑罰感應力薄弱 ,核無釋字第775號解釋所謂罪刑不相當之情形,爰均依刑 法第47條第1項規定加重其刑。  ⒉被告就犯罪事實三部分犯行,已著手於竊盜之實行,惟尚未 得手,屬未遂犯,所生危害較既遂犯為輕,爰就被告犯罪事 實三之犯行,依刑法第25條第2項規定減輕其刑,並依法先 加重後減輕之。  ㈤爰以行為人之責任為基礎,審酌被告除上開構成累犯之刑事 前案紀錄外(不重複審酌),尚有其他犯竊盜罪之刑事前案 紀錄等情,有其法院前案紀錄表1份附卷可佐。被告貪圖一 時利益,竊取他人財物,任意侵害他人財產法益,欠缺法治 觀念,所為應予非難。參以被告本案犯行之動機、手段、所 竊取物品之價值、被害人人數、犯罪事實三部分止於未遂等 節。兼衡被告本案所竊取之本案機車1部(不含車牌)、本 案車牌1面均已發還給告訴人、被害人丁○○之家屬戊○○等情 ,有贓物認領保管單2份在卷可認(見偵卷第51至53頁)。 並念及被告坦承犯行之犯後態度。再考量被害人丁○○之家屬 戊○○、檢察官、被告之量刑意見(見本院卷第101至102頁、 第150頁)。暨被告自陳學歷國中畢業、已婚、有3名未成年 子女、職業為臨時工、月薪約新臺幣40,000、50,000元、與 老闆、同事同住等一切情狀,量處如主文所示之刑。並依刑 法第41條第1項前段規定,諭知易科罰金之折算標準。再參 酌被告所犯本案犯行為竊盜、竊盜未遂罪,罪質相同,侵害 同種法益,暨被告犯罪行為之不法與罪責程度、各罪行為時 間之間隔,所犯各罪所反應被告之人格特性與傾向、對被告 施以矯正之必要性等裁量內部性界限,爰依刑法第51條第5 款、第41條第8項規定,合併定其應執行刑如主文所示暨諭 知易科罰金之折算標準。 三、沒收部分  ㈠按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物,屬於犯罪行   為人者,得沒收之,刑法第38條第2項前段定有明文。查扣 案之塑膠水管2條,為被告所有,供其本案犯罪事實三竊盜 未遂犯行所用或預備所用乙節,經被告供述明確(見偵卷第 15頁),爰依刑法第38條第2項前段規定,宣告沒收。 ㈡又按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之。但有特別規定 者,依其規定;犯罪所得已實際合法發還被害人者,不予宣 告沒收或追徵,刑法第38條之1第1、5項分別定有明文,查 被告本案竊取之本案機車1部(含鑰匙1把,已報廢未懸掛車 牌)、本案車牌1面,係被告本案之犯罪所得,分別已發還 給被害人丁○○之家屬戊○○、告訴人,業如前述,是依刑法第 38條之1第5項規定,不予宣告沒收。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第300條,判決如主文。 本案經檢察官乙○○提起公訴,檢察官葉喬鈞到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  21  日          刑事第八庭 法 官 廖宏偉 以上正本證明與原本無異。   如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)。「切 勿逕送上級法院」。                書記官 高士童 中  華  民  國  114  年  2   月  24  日 附錄本案論罪之法條全文: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前2項之未遂犯罰之。

2025-02-21

ULDM-113-易-909-20250221-3

臺灣雲林地方法院

竊盜

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度易字第951號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 林宏吉 上列被告因竊盜案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第7472 號),被告於準備程序進行中,就被訴事實為有罪之陳述,本院 合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序,判決如下:   主 文 甲○○犯結夥三人以上、踰越窗戶、牆垣竊盜未遂罪,處有期徒刑 肆月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   犯罪事實 一、甲○○、丙○○(丙○○所涉竊盜犯嫌由本院另行審結)於民國11 3年7月29日2時40分許,結夥另1名真實年籍姓名不詳、綽號 「阿奇」之成年男子(下稱「阿奇」),共同意圖為自己不 法之所有,基於加重竊盜之犯意聯絡,共同前往址設雲林縣 ○○鎮○○路0段0號之工廠外,踰越前揭工廠之圍牆後,復於前 揭工廠2樓外側露臺架設梯子,開啟並踰越未上鎖之窗戶進 入工廠內,徒手竊取放置於工廠內之PEX電纜線1批,惟於甲 ○○、丙○○、「阿奇」將上開電纜線搬至前揭工廠2樓外側露 臺,欲攜出工廠,尚未至於實力支配下之際,經巡邏保全發 現,「阿奇」旋逃離現場,甲○○、丙○○則遭到場員警當場逮 捕而未遂。 二、案經經乙○○訴由雲林縣警察局斗南分局報告臺灣雲林地方檢 察署檢察官偵查起訴。   理 由 壹、程序部分   本案被告甲○○所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上 有期徒刑以外之罪,亦非屬高等法院管轄之第一審案件,其 於準備程序進行中,先就被訴事實為有罪之陳述(見本院卷 第119頁),經本院告知簡式審判程序之旨,並聽取當事人 之意見後,本院合議庭裁定依刑事訴訟法第273條之1規定, 由受命法官獨任進行簡式審判程序,是本案之證據調查,依 刑事訴訟法第273條之2規定,不受同法第159條第1項、第16 1條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定 之限制,合先說明。 貳、實體部分 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由  ㈠上開犯罪事實,業據被告於警詢、偵查與本院準備程序與簡 式審判程序中均坦承不諱(見偵卷第15至23頁、第105至108 頁、本院卷第119、129頁),核與證人即同案被告丙○○之證 述、告訴人乙○○之指述情節大致相符(見偵卷第15至27頁、 第105至108頁),並有雲林縣警察局斗南分局扣押筆錄、扣 押物品目錄表、扣押物品收據(見偵卷第29至33頁)、贓物 認領保管單(見偵卷第35頁)、雲林縣警察局刑案現場照片 (含監視器影像截圖)18張(見偵卷第49至65頁)、雲林縣 警察局斗南分局新光派出所113年7月29日警員職務報告(見 偵卷第13頁)、雲林縣警察局斗南分局新光派出所受(處)理 案件證明單、受理各類案件紀錄表(見偵卷第45至47頁)在 卷可稽,綜上,被告上開任意性自白核與事實相符,自可採 為論罪科刑之依據。  ㈡本案事證已臻明確,被告犯行洵堪認定,應依法論科。  二、論罪科刑 ㈠按竊盜罪既遂與未遂之區別,應以所竊之物已否移入自己權 力支配之下為標準,而財物是否已為行為人之「實力支配」 範圍,應依行為時之客觀環境判斷,若依當時情況,行為人 之竊取行為已破壞且排斥所有人或持有人對其所有物或持有 物之支配管領權,使其對物之支配權或監督權根本無法行使 ,或行使顯有困難,即可謂新的持有支配關係業已建立,竊 取行為至此即為既遂;如依客觀情形,竊盜行為人如仍身處 被害人高度掌握的空間內,被害人對於物之支配權或監督權 尚非完全無法行使,或行使顯有困難,即難謂行為人已穩固 地建立自己的持有支配關係,應僅成立竊盜未遂罪。查被告 本案徒手竊取PEX電纜線1批,該電纜線之體積、重量非小, 且被告仍然身處在告訴人掌握之工廠內等情,有現場照片在 卷可認(見偵卷第53頁),雖可認被告已著手於加重竊盜構 成要件行為之實行,但其所為仍難認已使告訴人對於該電纜 線之支配管領權限遭破壞而陷於完全無法行使或難以行使狀 態,是被告所為應僅屬竊盜未遂之程度。 ㈡次按刑法第321條第1項所列各款為竊盜之加重條件,如犯竊 盜罪兼具數款加重情形時,因竊盜行為僅有一個,仍僅成立 一罪,是同一竊盜行為同時具備刑法第321條第1項所列數款 加重條件時,係屬實質上之一罪。是核被告所為,係犯刑法 第321條第2項、第1項第2款、第4款之結夥3人以上、踰越窗 戶、牆垣竊盜未遂罪。 ㈢按共同實施犯罪行為之人在合同意思範圍內,各自分擔犯罪 行為之一部,相互利用他人行為,以達其犯罪目的,應對於 全部發生之結果,共同負責。被告與共同正犯丙○○、「阿奇 」間,基於共同犯罪之意思聯絡,互為分擔本案犯行,應依 刑法第28條規定,論以共同正犯。 ㈣被告業已著手結夥3人以上、踰越窗戶、牆垣竊盜行為之實行 ,惟尚未將竊得之物移入其實力支配之下即遭查獲,屬未遂 犯,所生危害較既遂犯為輕,爰依刑法第25條第2項規定減 輕其刑。 ㈤爰以行為人之責任為基礎,審酌被告前因違反毒品危害防制 條例案件,經本院以108年度訴字第433號判決判處有期徒刑 11月確定,入監執行,於110年10月4日縮短刑期假釋出監, 並於111年7月7日(5年內)保護管束期滿,假釋未經撤銷, 視為執行完畢等情,有其臺灣高等法院被告前案紀錄表1份 附卷可佐。其本案仍貪圖一時利益,結夥3人以上、踰越牆 垣、窗戶竊取他人財物,任意侵害他人財產法益,欠缺法治 觀念,所為應予非難。參以被告犯行之動機、手段、情節、 所欲竊取物品之價值、本案犯行僅止於未遂等節。又念及被 告犯後坦承犯行,並表示之後願意配合員警查獲「阿奇」等 語。再考量檢察官與被告之量刑意見。暨被告自陳學歷國中 肄業、已婚、有2位成年子女與1位未成年子女、與妻子和小 孩同住、職業為臨時工,月薪約新臺幣40,000、50,000元( 見本院卷第130至131頁)等一切情狀,量處如主文所示之刑 。並依刑法第41條第1項前段規定,諭知易科罰金之折算標 準。 三、被告竊取之PEX電纜線1批,業經扣押並合法發還給告訴人等 情,有雲林縣警察局斗南分局扣押物品目錄表、贓物認領保 管單在卷可認(見偵卷第31、35頁),依刑法第38條之1第5 項規定,自毋庸宣告沒收。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段,判決如主文。 本案經檢察官丁○○提起公訴,檢察官葉喬鈞到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  21  日          刑事第八庭 法 官 廖宏偉 以上正本證明與原本無異。  如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)。「切 勿逕送上級法院」。                書記官 高士童 中  華  民  國  114  年  2   月  24  日 附錄本案論罪之法條全文: 中華民國刑法第321條 犯前條第1項、第2項之罪而有下列情形之一者,處6月以上5年以 下有期徒刑,得併科50萬元以下罰金: 一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。 二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。 三、攜帶兇器而犯之。 四、結夥三人以上而犯之。 五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。 六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、 車、航空機內而犯之。 前項之未遂犯罰之。

2025-02-21

ULDM-113-易-951-20250221-2

臺灣雲林地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣雲林地方法院刑事判決                   112年度易字第325號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 蔡健城 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官提起公訴(11 1年度毒偵字第1429號),本院判決如下:   主 文 蔡健城施用第一級毒品,處有期徒刑10月。   事實及理由 一、犯罪事實:   蔡健城前因違反毒品危害防制條例案件,經法院判處有期徒 刑5月,另因公共危險案件,經法院判處有期徒刑2月,上開 2案件接續執行,於民國109年7月29日執行完畢。另再因違 反毒品危害防制條例案件,經送觀察、勒戒後,認有繼續施 用毒品之傾向,再經裁定送強制戒治,於111年5月18日認無 繼續執行強制戒治之必要釋放,並由本署檢察官於111年6月 7日以111年度戒毒偵字第110、111、112號為不起訴處分確 定。詎仍不知悔改,基於施用第一級毒品之犯意於111年7月 14日13時14分許,為警採尿起回溯96小時內某時,在臺灣地 區不詳地點,以不詳方式,施用第一級毒品海洛因1次。嗣 於111年7月14日13時14分許,為警採集其尿液送檢驗,結果 呈嗎啡陽性反應,始查悉上情。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由:   訊據被告蔡健城否認有何施用第一級毒品之犯行,辯稱:我 沒有施用海洛因,我在採尿前因為感冒、氣喘等原因有服用 咳嗽藥水,因為這樣才驗尿異常等語。經查:  ㈠被告就其於111年7月14日13時14分許經採尿,送往鑑驗,結 果呈現嗎啡陽性反應等情均不為爭執(本院卷第57、191頁 ),此有欣生生物科技股份有限公司濫用藥物尿液檢驗報告 (報告編號:00000000號)暨附尿液檢體採集送驗紀錄(應 受尿液採驗人:蔡健城,毒偵卷第6至7頁)、衛生福利部中 央健康保險署南區業務組112年1月18日健保南費二字第1129 501520號書函暨附衛生福利部中央健康保險署保險對象門診 、住診資料(毒偵卷第40至42頁)、健順診所112年3月3日 回函(毒偵卷第44頁)、何正岳診所112年3月7日回函暨附 歷次門診病歷影本(毒偵卷第45至51頁)、台北秀傳醫院藥 品查詢系統之藥物明細查詢結果(藥品:甘草止咳水,毒偵 卷第52至53頁)在卷可佐。本院審酌被告之尿液送驗後,經 以酵素免疫分析法(EIA)為初篩檢驗,再以氣相/液相層析 質譜儀為確認檢驗,檢驗結果其尿液呈現嗎啡陽性反應,濃 度值為312ng/mL,確已超出確認檢驗之閾值濃度(300ng/mL ),參以酵素免疫分析或薄層定性分析等方式為初步篩檢者 ,檢驗結果雖有相當程度偽陽性之可能,然以氣相/液相層 析質譜分析之儀器為交叉確認者,檢驗結果出現偽陽性之機 率則極低,已可排除因偽陽性反應誤判之可能(最高法院97 年度台上字第2016號判決意旨參照),此部分事實應堪認定 。  ㈡參酌施用海洛因後於尿液中排出之最大時限,與施用劑量、 施用方式、個人體質及其代謝情況等因素影響,因個案而異 ,一般於尿液中可檢出之最大時限,海洛因為2至4天等情, 業經行政院衛生署管制藥品管理局(嗣改制為衛生福利部食 品藥物管理署)91年10月3日管檢字第110436號函釋明在案 ,則依此客觀事證研判,本件被告施用第一級毒品之犯罪時 間,應可認係於111年7月14日13時14分許為警採尿時起回溯 96小時內之某時許之情無訛。  ㈢被告前因施用毒品案件,經本院裁定送觀察、勒戒及強制戒 治後,因認無繼續執行強制戒治之必要而於111年5月18日釋 放出所,此亦有臺灣雲林地方檢察署檢察官111年度戒毒偵 字第110、111、112號不起訴處分書(被告:蔡健城,毒偵 卷第54頁)、刑案資料查註紀錄表(毒偵卷第18至28頁)、 矯正簡表(毒偵卷第33至34頁)在卷可參,足認被告本案犯 行係接受觀察、勒戒及強制戒治執行完畢釋放後3年內再犯 ,爰無依毒品危害防制條例第20條第3項規定再聲請法院裁 定施以觀察、勒戒或強制戒治之必要。  ㈣被告雖辯稱係服用止咳藥水導致尿液呈現嗎啡陽性反應云云 ,然查:  ⒈整理被告於採尿前記載採尿送驗記錄單,及於採尿後接受警 方、檢察事務官詢問、本院準備程序及審理中之辯稱如下表 所示: 編號 供陳或記載時點 供陳或記載內容 出 處 1 111年7月14日採尿前 勾選有服用藥物,惟僅記載服用「安眠、止痛等藥物」 應受尿液採驗人尿液檢體採集送驗記錄單,偵卷第7頁 2 採尿檢驗呈現陽性反應後111年10月24日警詢時 警方詢問其「於111年7月14日期間,有無服用藥物?」之問題時,被告答稱「我那段期間有感冒,我有去診所看醫生」等語 被告警詢筆錄,偵卷第5頁 3 檢察事務官111年11月30日詢問時 改稱其於採尿前有喝感冒藥水、甘草止咳藥水 被告詢問筆錄,偵卷第38頁正反面 4 本院112年9月21日準備程序 有服用自行去藥房購買的「生達鎮咳祛痰液」,是服用此藥水才導致驗尿異常 準備程序筆錄、本院112年保管檢字第430號贓證物品保管單、本案扣押物照片,本院卷第51至58、65、71至79頁 5 本院113年2月1日準備程序 改稱可能是喝到別瓶藥水,但無法表明藥水名稱,陳稱「我不懂這麼多」等語 準備程序筆錄,本院卷第121至126頁 6 本院113年9月4日審判程序 ⒈被告於庭審之初提出4瓶藥水照片,包含1瓶甘草止咳水(晟德複方甘草合劑液)、3瓶咳嗽糖漿(美西適嗽康、美西感克嗽、安咳佳),但稱其不知道到底喝哪瓶。 ⒉被告於審判程序嗣改稱「我害怕甘草止咳水會驗出陽性反應,但喝其他別款還是驗出陽性反應」、「這次甘草止咳水也已經避免」,而否認有服用甘草止咳水之情形。 ⒊經法官確認被告上述說詞反覆之情形後,被告又改稱「不知道喝的是哪瓶,只知道是咳嗽糖漿」、「(上述藥水購買時間是)採尿後,說明很容易買到,不一定要處方箋」、「我買的什麼藥水忘記」、「忘記藥局名稱,藥我也忘了」等語。 ⒋末又改稱其確定是服用在臺南市永康區中正南路上之美日康藥局購買無處方箋之藥水等語。 審判程序筆錄、藥水照片,本院卷第189至201、207頁 7 本院114年1月8日審判程序 被告陳稱其服用的藥水係黑色,藥罐應該是玻璃瓶。 審判程序筆錄,本院卷第249至265頁  ⒉被告警詢、檢察事務官詢問時固辯稱其因感冒、氣喘,有服 用診所開立之藥物,惟查被告於111年5月至7月間,卻曾因 病至健順診所、何正岳診所看診拿藥,然未曾主述其有上呼 吸道症狀,該二間診所均僅開立與前表編號1應受尿液採驗 人尿液檢體採集送驗記錄單上記載相符之「安眠、止痛等藥 物」,並未開立含有嗎啡、可待因成分之藥物等情,此有衛 生福利部中央健康保險署南區業務組112年1月18日健保南費 二字第1129501520號書函暨附衛生福利部中央健康保險署保 險對象門診、住診資料(毒偵卷第40至42頁)、健順診所11 2年3月3日回函(毒偵卷第44頁)、何正岳診所112年3月7日 回函暨附歷次門診病歷影本(毒偵卷第45至51頁)在卷可佐 。被告對此雖又提出健順診所112年9月11日診斷證明書(本 院卷第59至61頁),欲證明其於111年6月15日、27日曾因發 燒、急性上呼吸道感染、氣喘等病症就醫,然前述健順診所 回函內,已明確記載該診所開立之藥物,均無甘草止咳水或 其他會導致尿液中含有嗎啡成分的藥品,顯見被告並未因至 診所就診而領取、服用含有或代謝後含有第一級毒品之藥物 甚明,被告所辯難以採信。  ⒊被告於本院準備程序時改稱其係服用自行至藥局購買之「生 達鎮咳祛痰液」,才導致本案驗尿異常云云,然經法務部法 醫研究所函覆稱:所詢藥物「生達鎮咳祛痰液」,有效成分 PLATYCODON FLUID EXTRACT,並未發現服用後會導致尿液呈 可待因或嗎啡陽性反應之成分,因此服用此藥品後,其尿液 經檢測不會產生可待因或嗎啡陽性反應之結果等情明確,此 有衛生福利部食品藥物管理署112年10月2日FDA管字第11290 57796號函暨附「生達」鎮咳祛痰液仿單(本院卷第81至83 頁)、法務部法醫研究所112年12月28日法醫毒字第1120022 9690號函(本院卷第105頁)在卷可按,足見被告此處所辯 應屬無稽。  ⒋被告於審判中供稱其服用的藥水係黑色,藥罐應該是玻璃瓶 云云,然其所提出「生達鎮咳祛痰液」係塑膠瓶裝,與其所 述明顯不符,可見被告根本無法特定其所服用之藥品為何。 被告雖又辯稱其係至美日康藥局購買無處方箋之藥水云云, 然該藥局回覆稱其為合法藥局,並未販售無處方箋即可購買 之止咳藥水或感冒藥水,也不知道被告為何人等情,此有本 院113年11月25日公務電話紀錄單可參(本院卷第235頁)。 本院審酌被告既無法特定其所服用之藥品為何,縱認被告確 實持有或曾購買、服用止咳藥水,也難認該不明藥品含有代 謝後會使尿液呈現嗎啡陽性反應之成分,無法作為有利被告 的依據。  ⒌由前表可知,於本件採尿前,被告在應受尿液採驗人尿液檢 體採集送驗記錄單上固勾選其有服用藥物,惟僅記載其有服 用「安眠、止痛等藥物」,且被告於接受警方詢問時,亦僅 答稱「我那段期間有感冒,我有去診所看醫生」等語,均未 記載、表明其有服用其他藥物之情。後於檢察事務官詢問時 ,被告始改稱其於採尿前有喝感冒藥水、甘草止咳藥水(偵 卷第38頁正反面)等語,然均未陳稱有何自行至藥局購買止 咳藥水之情形。嗣於本院準備及審判程序中,再度改稱其擔 心服用甘草止咳水會導致尿液呈現嗎啡陽性反應,所以已經 避免服用,與先前所述完全不同,並又數次提出不同的止咳 藥水,反覆改稱其係因為服用自行至藥局購買的某款止咳藥 水才導致驗尿異常云云。本院審酌被告說詞反覆不一,且始 終未能陳明所服用之藥水名稱、款式,且若被告所辯等情為 真,其何以未在驗尿、警詢之初即如實填載、供陳,顯有可 疑,亦有前述被告辯稱難以採信之情形,而被告再三提出不 同之止咳藥水抗辯並要求檢驗,其抗辯內容漫無邊際、無從 特定,實難以相信其所辯與事實相符。  ㈤至被告請求將其採尿另管檢體送往鑑驗,其檢驗結果未見海 洛因特有代謝物六乙醯嗎啡等情,固有臺灣雲林地方檢察署 113年度保管檢字第173號扣押物品清單暨附扣案物照片(本 院卷第149、153頁)、法務部法醫研究所113年6月11日法醫 毒字第11300039210號函暨附法務部法醫研究所法醫毒字第1 136103586號毒物化學鑑定書(本院卷第157至159頁)在卷可 參。惟本院審酌六乙醯嗎啡係海洛因之特有代謝物,如在尿 液中可檢出六乙醯嗎啡,即可判定有非法施用海洛因毒品, 然仍無法以此推導出如尿液中檢出嗎啡反應,但未檢出六乙 醯嗎啡,即不能判定有施用海洛因之結論(即邏輯學中之若 P則Q[有六乙醯嗎啡=有施用海洛因],無法推論出非P則非Q[ 無六乙醯嗎啡≠未施用海洛因]之結論)(最高法院109年度 台上字第3576號刑事判決意旨參照),仍無法作為有利被告 之論據。  ㈥被告雖於113年9月4日審判程序庭呈咳嗽藥水照片(本院卷第 207頁),改稱其係服用此些藥水云云,然其嗣又改稱該照 片內所示咳嗽藥水,是採尿後購買,僅係為了說明很容易買 到,不一定要處方箋,我實際買什麼藥水忘記了等語(本院 卷第199至200頁),且被告於後續審判程序中,亦未能表明 所服藥之藥品名稱(本院卷第258至261頁),顯無予調查之 可能性,且依前述證據,本案事證已臻明確,應認亦無再行 調查之必要,附此敘明。 三、論罪科刑:  ㈠核被告所為,係犯毒品危害防制條例第10條第1項之施用第一 級毒品罪。被告為施用海洛因而持有之低度行為,為其施用 之高度行為所吸收,不另論罪。  ㈡被告前因施用毒品案件,經本院以108年度六簡字第263號判 處有期徒刑5月確定,前開案件與他案接續執行後,於民國1 09年7月29日執行完畢(因另接續執行拘役刑,實際於同年8 月28日出監),復因施用毒品案件,經本院裁定送觀察、勒 戒及強制戒治後,因認無繼續執行強制戒治之必要而於111 年5月18日釋放出所等情,業經檢察官敘明被告前述科刑及 執行完畢之事實,及引用刑案資料查註紀錄表為證,堪信被 告於徒刑執行完畢後5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪 ,為累犯。本院考量被告前案所犯罪刑與本案罪質相同,被 告於前案徒刑執行完畢後仍未能切實悔改,距其執行完畢後 約僅2年就再犯本案犯行,可見其對刑罰的反應力相當薄弱 ,有加重其刑以收警惕之必要,亦核無司法院釋字第775號 解釋所謂罪刑不相當之情形,故依刑法第47條第1項規定, 加重其刑。  ㈢爰以行為人之責任為基礎,審酌被告有如臺灣高等法院被告 前案紀錄表所示前科紀錄(本院卷第9至30頁),素行不佳 ;又其之前因施用毒品案件,經觀察、勒戒,並歷經另案徒 刑之執行後,卻又再度施用毒品,可見其仍未能戒除毒癮, 無法體認施用毒品對己身心之傷害,亦漠視法令禁制,所為 實非可取。然考量被告施用毒品戕害自身健康,尚未危及他 人,兼衡被告自陳國中畢業,從事綁鐵工作,未婚無子之教 育程度、家庭生活及工作經濟狀況,暨檢察官、被告表示之 量刑意見,以及暫時隔絕於社會,確實為有效減少接觸毒品 之方式,又考量深陷毒癮者,本身實際上為一病患,在物質 成癮的生活中,需要是日後醫療及家庭支持功能的介入等一 切情狀(本院卷第262至265頁),量處如主文所示之刑。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本件經檢察官李鵬程提起公訴,檢察官葉喬鈞、魏偕峯、林柏宇 到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  20  日          刑事第一庭 法 官 詹皇輝 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)。「切 勿逕送上級法院」。 中  華  民  國  114  年  2   月  20  日                 書記官 邱明通 附錄本案論罪科刑法條: 毒品危害防制條例第10條 施用第一級毒品者,處六月以上五年以下有期徒刑。 施用第二級毒品者,處三年以下有期徒刑。

2025-02-20

ULDM-112-易-325-20250220-1

臺灣雲林地方法院

竊盜

臺灣雲林地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第17號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 林秉宏 上列被告因竊盜案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第5531 號),因被告自白犯罪,本院合議庭認為宜以簡易判決處刑,爰 裁定不經通常訴訟程序(原案號:113年度易字第932號),由受 命法官獨任逕以簡易判決處刑如下︰   主 文 甲○○成年人故意對少年犯竊盜罪,處罰金新臺幣伍仟元,如易服 勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。   犯罪事實及理由 一、甲○○係成年人,與詹○○(真實姓名、年籍詳卷,當時為未滿 18歲之少年)為前男女朋友關係(甲○○與詹○○未曾有同居關 係)。甲○○知悉詹○○係未滿18歲之少年,仍意圖為自己不法 之所有,基於成年人故意對少年竊盜之犯意,於民國113年4 月20日11時許,在址設雲林縣○○鎮○○路0段000號「大呼過癮 火鍋店」內,徒手竊取詹○○置放在皮夾內之新臺幣(下同) 550元後放入口袋內得手,嗣經詹○○發覺遭竊報警並調閱監 視器後,始查悉上情。 二、上揭犯罪事實,業據被告甲○○於本院準備程序中坦承不諱, 核與證人即告訴人詹○○於警詢、偵查、本院準備程序中證述 之情節大致相符,並有監視器錄影畫面截圖、監視器錄影檔 案存卷可查,足認被告上開任意性自白與事實相符,堪以採 信。 三、按成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施 犯罪或故意對其犯罪者,加重其刑至2分之1,兒童及少年福 利與權益保障法第112條第1項前段定有明文,此係對被害人 為兒童、少年之特殊要件予以加重處罰,乃就犯罪類型變更 之個別犯罪行為予以加重,屬刑法分則加重之性質,成為另 一獨立之罪名。查被告於行為時係成年人,告訴人於本案發 生時係未滿18歲之少年,而被告為本案犯行時,明知告訴人 為未成年人等情,為被告於本院準備程序中所坦認(見本院 卷第44頁),是被告主觀上具有對未滿18歲之少年故意犯竊 盜罪之主觀犯意甚明。 四、綜上所述,本案事證已臻明確,被告犯行洵堪認定,應依法 論科。 五、論罪科刑  ㈠核被告所為,係犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1 項前段、刑法第320條第1項之成年人故意對少年犯竊盜罪。 並應依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定 加重其刑。起訴書認被告係犯刑法第320條第1項之竊盜罪, 容有未洽,理由業如前述,然經公訴檢察官當庭補充起訴法 條為兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法 第320條第1項之成年人故意對少年犯竊盜罪(見本院卷第40 頁),且經本院當庭告知被告上開罪名,被告亦表示承認此 罪名(見本院卷第41頁),應無礙被告防禦權之行使,且基 於檢察一體,應認檢察官已變更原起訴法條,尚無依刑事訴 訟法第300條規定變更起訴法條之必要。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌被告於本案犯行前,未有刑 事前案紀錄等情,有其臺灣高等法院被告前案紀錄表1份存 卷可查。其不思以正途獲取財物,任意侵害他人財產法益, 實屬不該。參以被告犯行之動機、手段、所竊取之現金金額 等節。又念及被告坦承犯行之態度、被告已返還500元給告 訴人。並考量告訴人、檢察官、被告之量刑意見。暨被告自 陳學歷高職肄業、未婚、無小孩、從事服務業、月薪約30,0 00元、與母親同住(見本院卷第45至46頁)等一切情狀,認 為檢察官求刑、被告同意罰金5,000元之請求(見本院卷第4 6頁)並非顯有不當或顯失公平,爰量處如主文所示之刑, 並考量罰金乃財產刑,重在剝奪受刑人之財產利益,本院所 宣告之罰金額度尚非甚高,是本院認易服勞役之折算標準, 以1,000元折算1日為適當,爰依刑法第42條第3項規定諭知 如主文。 六、沒收部分   按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之,但有特別規定者 ,依其規定;於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追 徵其價額;犯罪所得已實際合法發還被害人者,不予宣告沒 收或追徵,刑法第38條之1第1、3、5項分別定有明文。另按 宣告沒收或追徵,有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪 所得價值低微,或為維持受宣告人生活條件之必要者,得不 宣告或酌減之,刑法第38條之2第2項亦有所明定。查被告竊 取之550元,為其犯罪所得,其中500元業已發還給告訴人等 情,為告訴人於本院準備程序中所坦認(見本院卷第43頁) ,是依刑法第38條之1第5項規定,不予宣告沒收;次查告訴 人於本院準備程序中表示:當時被告的母親要還我錢,我說 還500元就好等語(見本院卷第43頁),故就被告其餘犯罪 所得50元部分,難認告訴人有再予以追究之意思,且檢察官 就上開求刑亦未請求就此部分沒收,本院審酌被告此部分犯 罪所得價值低微,認無刑法上重要性,是不予宣告沒收。 七、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條1項,逕以簡易判決處 如主文所示之刑。 八、本案係依審判中檢察官求刑及被告表明願受科刑為判決依刑 事訴訟法第451條之1第3項、第455條之1第2項規定,檢察官 、被告均不得上訴。 本案經檢察官李鵬程提起公訴,檢察官葉喬鈞到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日          刑事第八庭 法 官 廖宏偉 以上正本證明與原本無異。                          書記官 高士童 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日 附錄本案論罪之法條全文: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前2項之未遂犯罰之。 兒童及少年福利與權益保障法第112條 成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或 故意對其犯罪者,加重其刑至2分之1。但各該罪就被害人係兒童 及少年已定有特別處罰規定者,從其規定。 對於兒童及少年犯罪者,主管機關得獨立告訴。

2025-02-19

ULDM-114-簡-17-20250219-1

交訴
臺灣雲林地方法院

過失致死

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度交訴字第146號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 蔡坤霖 上列被告因過失致死案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第5 226、6588號),被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述, 本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序,判決如下:   主 文 丙○○犯過失致人於死罪,處有期徒刑柒月。緩刑貳年,緩刑期間 付保護管束,並應於本判決確定之日起壹年內,向公庫支付新臺 幣貳萬元,並接受法治教育貳場次。   犯罪事實 一、丙○○於民國113年5月13日9時30分許,駕駛車牌號碼000-000 0號自用小客車(下稱甲車輛),沿雲林縣水林鄉土厝村產 業道路由北往南方向行駛,途經雲林縣○○鄉○○村○○道路○路○ ○號100394)無號誌交岔路口(東西方向亦為產業道路), 本應注意行至無號誌交岔路口,應減速慢行作隨時停車之準 備,且應注意該路段限速為時速30公里,不得超速行駛,依 當時情形天候晴、柏油路面、路面乾燥、無缺陷、無障礙物 及視距良好等情,並無不能注意之情事,竟疏未注意及此, 未減速慢行進入上開交岔路口,其左側適有王金印騎乘車牌 號碼000-0000號普通重型機車(下稱乙機車)搭載王許淑英 ,王金印亦應注意該路段為無號誌交岔路口,其為左方車應 暫停讓右方車(即甲車輛)先行,竟疏未注意及此,未讓右 方車之甲車輛之先行,而直接駛入上開交岔路口,以致於甲 車輛與乙機車發生碰撞,致乙機車人、車倒地受傷,王金印 、王許淑英均經救護車送醫救治,王金印到院前無自發性呼 吸及心跳,受有右大腿變形、腹部擦傷、右胸肋骨凹陷合伴 血胸等傷,經醫生以創傷高級救命術及置放右側胸管後,仍 無恢復自發性呼吸心跳,而於113年5月13日10時36分死亡; 王許淑英則受有外傷性心跳休止、疑似右側氣胸、頭部鈍傷 、臉部撕傷等傷,經醫生急救後於同日10時48分宣告急救無 效死亡。 二、案經王金印及王許淑英之子乙○○告訴及臺灣雲林地方檢察署 檢察官自動檢舉偵查起訴。   理 由 壹、程序部分   本案被告丙○○所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上 有期徒刑以外之罪,亦非屬高等法院管轄之第一審案件,其 於準備程序進行中,先就被訴事實為有罪之陳述(本院卷第 43頁),經本院告知簡式審判程序之旨,並聽取當事人之意 見後,本院合議庭裁定依刑事訴訟法第273條之1規定,由受 命法官獨任進行簡式審判程序,是本案之證據調查,依刑事 訴訟法第273條之2規定,不受同法第159條第1項、第161條 之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之 限制,合先說明。 貳、實體部分 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由  ㈠上開犯罪事實,業據被告於警詢、偵查與本院準備程序及簡 式審判程序中均坦承不諱(相245卷第45至49頁《同相245卷 第13至21頁,偵5226卷第9至13頁》、相245卷第125至127頁《 同相246卷第17至19頁》、本院卷第43、56頁),核與證人即 告訴人乙○○之指述情節大致相符(相245卷第51至54頁《同相 245卷第23至29頁、偵5226卷第15至18頁》、相245卷第123至 127頁《同相246卷第15至19頁》),並有道路交通事故現場圖 (相245卷第55頁《同偵5226卷第19頁》)、道路交通事故調 查報告表㈠、㈡(相245卷第57至59頁《同偵5226卷第21至23頁 》)、現場照片32張(相245卷第61至91頁《同偵5226卷第29 至59頁》)、中國醫藥大學北港附設醫院司法相驗病歷摘要 【王金印】(相245卷第101頁《同偵5226卷第61頁》)、長庚 醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院診斷證明書【王許淑英】( 相245卷第103頁《同偵5226卷第63頁》)、被告丙○○、被害人 王金印駕籍資料(相245卷第107至109頁《同偵5226卷第67至 69頁》)、MNQ-8321號普通重型機車、BNB-3529號自用小客 車車籍資料(相245卷第111至113頁《同偵5226卷第71至73頁 》)、臺灣雲林地方檢察署相驗筆錄2份(相245卷第119頁、 相246卷第11頁)、臺灣雲林地方檢察署相驗屍體證明書2份 (相245卷第121頁、相246卷第13頁)、臺灣雲林地方檢察 署檢驗報告書2份(相245卷第133至141頁、相246卷第21至2 9頁)、相驗照片(相245卷第145至167頁《同相246卷第31至 55頁》)、交通部公路局嘉義區監理所113年9月10日嘉監鑑 字第1133001316號函及檢附之鑑定意見書(嘉雲區0000000 案)(含鑑定人結文)(偵5226卷第89至94頁)、雲林縣警 察局勤務指揮中心受理110報案紀錄單(相245卷第43頁《同 偵5226卷第65頁》)、戶役政資訊網站查詢-己身一親等資料 (偵5226卷第95至97頁)在卷可稽,綜上,被告上開任意性 自白核與事實相符,自可採為論罪科刑之依據。  ㈡本案事證已臻明確,被告犯行洵堪認定,應依法論科。 二、論罪科刑  ㈠核被告所為係犯刑法第276條過失致人於死罪。  ㈡被告以一駕駛過失之行為,造成被害人王金印、王許淑英2人 死亡,為一行為觸犯數罪名之同種想像競合犯,應依刑法第 55條規定,從一重處斷。  ㈢被告肇事後,於有偵查犯罪職權之機關或個人發覺前,向到 場處理之員警當場承認為肇事人,有雲林縣警察局北港分局 交通分隊道路交通事故肇事人自首情形紀錄表附卷足徵(偵 5226號卷第27頁),被告嗣後並到庭接受裁判。本院審酌被 告對於未發覺之犯罪自首而接受裁判,未見逃避之情,依刑 法第62條前段規定,減輕其刑。  ㈣爰以行為人之責任為基礎,審酌被告並無前科紀錄,有其臺 灣高等法院被告前案紀錄表1份存卷可查。其本案於行車時 違反相關道路交通規範,肇致本案車禍事故,導致被害人王 金印、王許淑英死亡之結果,使被害人家屬因而喪失至親, 生活受重大影響。衡以被告為本案肇事次因、被害人王金印 為本案肇事主因乙節。再參以被告事後自首本案犯行,並已 與被害人家屬成立調解,且賠償完畢,調解書記載:兩造不 再追究對方之刑事責任等語,有雲林縣○○鄉○○○○○000○○○○00 號調解書1份附卷可觀(本院卷第69頁)。亦念及被告坦承 犯行之犯後態度乙情。再考量告訴人表示:同意給被告緩刑 ,緩刑條件無意見等語;檢察官表示:檢察官求處至少有期 徒刑7月以上,但考量被告與告訴人已調解並履行完畢,請 給予緩刑宣告。緩刑條件為至少2次法治教育,緩刑期間2年 ,緩刑期間不付保護管束,其餘條件由法院決定等語;被告 表示:請從輕量刑,緩刑條件由法院決定等語   (本院卷第58至59頁)。暨被告自陳學歷高職畢業、已婚、 有2個成年小孩、1個未成年子女、現在跟老婆、小孩同住、 目前在水林鄉農會工作,月薪為新臺幣(下同)30,000多元 (本院卷第57頁)等一切情狀,量處如主文所示之刑。  ㈤緩刑之宣告   本案被告並無前科紀錄,業如前述,其因過失涉犯本案,然 犯後坦承犯行,且與被害人家屬調解成立,並賠償完畢,如 前所述,參以前開告訴人、檢察官對本案量刑之意見,堪認 被告對本案已具悔意,經此教訓,當知警惕而無再犯之虞, 本院認所宣告之刑以暫不執行為適當,爰依刑法第74條第1 項第1款規定,併予宣告緩刑2年,以啟自新。又為使被告確 切知悉其所為導致寶貴生命之逝世,讓被害人家屬承受極大 心理痛苦,為讓其深刻記取本次教訓,認有賦予被告一定負 擔以預防其再犯之必要,本院審酌被告本案犯行之情節、被 害人家屬之意見、被告之經濟能力、家庭狀況等情,爰依刑 法第74條第2項第4、8款規定,命被告應於判決確定之日起1 年內,向公庫支付20,000元,及接受受理執行之地方檢察署 所舉辦之法治教育課程2場次;另並依刑法第93條第1項第2 款規定,宣告被告應於緩刑期間付保護管束。又倘被告未遵 期履行前開負擔且情節重大,足認原宣告之緩刑難收預期效 果,而有執行刑罰之必要者,檢察官自得向法院聲請撤銷其 緩刑宣告,附此說明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段,判決如主文。 本案經檢察官甲○○提起公訴,檢察官葉喬鈞到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  13  日          刑事第八庭 法 官 廖宏偉 以上正本證明與原本無異。         如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)。「切 勿逕送上級法院」。                書記官 高士童 中  華  民  國  114  年  2   月  13  日 附錄本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第276條 因過失致人於死者,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰 金。

2025-02-13

ULDM-113-交訴-146-20250213-1

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