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上訴
臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6869號 上 訴 人 即 被 告 葛建宏            上列上訴人即被告因詐欺等案件,不服臺灣士林地方法院113年 度訴緝字第22號,中華民國113年9月19日第一審判決(起訴案號 :臺灣士林地方檢察署112年度偵字第27471號、113年度偵字第3 835號),提起上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   事實與理由 一、審理範圍   按對於判決之一部上訴者,其有關係之部分,視為亦已上訴 。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者,不在此限;又 按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之,刑 事訴訟法第348條第2項、第3項定有明文。原審審理後,認 上訴人即被告葛建宏(下稱被告)犯三人以上共同詐欺取財 罪,予以論罪科刑,就其被訴參與犯罪組織罪嫌部分則不另 為不受理之諭知(見原審判決書第7至9頁),本案檢察官未 提起上訴,被告提起上訴,於本院審理程序陳稱僅就量刑上 訴,其餘部分不在上訴範圍(見本院卷第125頁),業已明 示僅就有罪部分之刑一部上訴,是依前揭規定,本院審理範 圍僅限於原判決量處之刑,不及於原判決所認定之犯罪事實 、所犯法條(論罪)、沒收等其他部分,且參諸刑事訴訟法 第348條第2項但書規定,原判決上開不另為不受理諭知部分 ,因未上訴而確定,非本院審理範圍,合先敘明。  二、被告上訴意旨略以:被告之所以從事此犯行係因謀職不易, 迫於生活壓力誤觸法網,犯後自始坦承犯行,於警詢、偵訊 、原審均坦承不諱,配合偵辦,犯後態度良好,自得為刑罰 減讓之參考;被告於加油站廁所內拿取陳韋志放置之新臺幣 (下同)150萬元,即將款項交付予到場之「愛之味」,並 未實際取得該150萬元,所擔任者為收水角色,並非主要籌 劃者、主事者或實行詐騙者,自也無法將經手之150萬元自 動繳交,所獲利益微少,以被告目前經濟狀況根本無力籌款 繳還該150萬元,然被告並未因此推卸責任,已與本案告訴 人達成和解,願意賠償告訴人所受損害,且有積極意願分期 清償,只是被告目前尚在監執行而無法清償;另被告所獲報 酬僅1萬5,000元,金額不高,益見被告所涉情節非屬嚴重, 請審酌上情,從輕量刑等語。 三、經查:  ㈠原判決基於其犯罪事實之認定,論被告所為,係犯刑法第339 條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防 制法第19條第1項洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽 造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪 ;被告以一行為觸犯上開數罪,為想像競合犯,依刑法第55 條規定從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。本院依上 開原判決犯罪事實之認定及法律適用,而對被告之量刑為審 理,先予敘明。  ㈡按修正後洗錢防治法第23條第3項前段規定「犯前4條之罪, 在偵查及歷次審判中均自白者,如有所得並自動繳交全部所 得財物者,減輕其刑」;又按詐欺犯罪危害防制條例第47條 規定:「犯詐欺犯罪,在偵查及歷次審判中均自白,如有犯 罪所得,自動繳交其犯罪所得者,減輕其刑;並因而使司法 警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得,或查獲發起、主 持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者,減輕或免除其刑」。   被告於偵查中供稱:我的報酬是經手款項的百分之一,案發 當天我回高雄後,「愛之味」本人拿報酬給我的等語(見偵 27471卷第225至229頁),而本件告訴人遭詐欺而交付之款 項為150萬元,故被告之犯罪所得為1萬5,000元,被告亦於 本院供稱:我有收到1萬5,000元報酬,到目前為止還沒有繳 交等語(見本院卷第129頁),是被告並未繳交其犯罪所得 ,自無修正後洗錢防治法第23條第3項前段及詐欺犯罪危害 防制條例第47條前段規定之適用。  ㈢上訴駁回之理由     ⒈按量刑輕重,屬法院得依職權自由裁量之事項,苟其量刑已 以行為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條各款所列情狀, 在法定刑度內,酌量科刑,無偏執一端,致明顯失出失入情 形,自不得指為不當或違法(最高法院103年度台上字第291 號、第331號判決意旨參照);在同一犯罪事實與情節,如 別無其他加重或減輕之原因,下級審量定之刑,亦無過重或 失輕之不當情形,則上級審法院對下級審法院之職權行使, 原則上應予尊重(最高法院85年度台上字第2446號判決意旨 參照)。   ⒉原審以行為人責任為基礎,審酌被告不思以己力循正當管道 獲取財物,反圖藉由收取、轉交詐欺贓款而獲取報酬,對社 會治安造成危害,亦侵害他人之財產權,其犯罪動機實值非 難,然考量被告所參與犯行為收水之角色,相較於主要之籌 劃者、主事者或實行詐騙者,其介入程度及犯罪情節尚屬有 別;再參以被告於偵查、原審坦承全部犯行、告訴人遭詐騙 之金額非低;暨考量被告與告訴人達成和解,惟尚未給付, 有和解筆錄在卷可佐(見原審卷第171頁);酌以被告素行 、所陳之智識程度、家庭生活與經濟狀況等一切情狀,量處 有期徒刑2年2月,業已斟酌刑法第57條各款所列情形並說明 量刑理由,核無逾越法定刑度,或濫用自由裁量權限之違法 或不當之情事,所量刑度尚稱妥適,與被告之罪責程度相當 ,並無輕重失衡而顯然過重情形,核屬原審法院量刑職權之 適法行使,與罪刑相當原則無悖,本院審酌科刑之情狀與原 審並無二致,原判決所處刑度縱與被告主觀上之期待仍有所 落差,仍難指其有何不當或違法。被告執前詞上訴指摘原審 量刑過重,為無理由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官張嘉婷提起公訴,檢察官陳明進到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  25  日          刑事第四庭  審判長法 官 林柏泓                    法 官 羅郁婷                    法 官 葉乃瑋 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 程欣怡 中  華  民  國  114  年  3   月  25  日 附錄:本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第339 條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者,處一年以上七年 以下有期徒刑,得併科一百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339 條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下 罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 修正後洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者,處三年以上十年以下有期徒刑, 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者,處六月以上五年以下有期徒刑,併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 修正後洗錢防制法第2 條 本法所稱洗錢,指下列行為: 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。 中華民國刑法第216 條 行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者,依偽造、變造文 書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第210 條 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處五年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212 條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書,足以生損害於公眾或他人者,處 一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

2025-03-25

TPHM-113-上訴-6869-20250325-1

上訴
臺灣高等法院

毒品危害防制條例等

臺灣高等法院刑事判決 114年度上訴字第601號 上 訴 人 即 被 告 李振澤            選任辯護人 蕭元亮律師 上列上訴人即被告因違反毒品危害防制條例等案件,不服臺灣臺 北地方法院113年度重訴字第13號,中華民國113年12月30日第一 審判決(起訴案號:臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第15834號 、第17197號、第17399號、第22800號、第27350號),提起上訴 ,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   事實與理由 一、審理範圍   按上訴得對於判決之一部為之;上訴得明示僅就判決之刑、 沒收或保安處分一部為之,刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。本案檢察官未提起上訴,上訴人即被告李 振澤(下稱被告)提起上訴,於本院訊問及審理時均陳稱僅 就量刑上訴(見本院卷第80、240頁),業已明示僅就刑之 部分一部上訴。是依刑事訴訟法第348條第3項規定,本院審 理範圍僅限於原判決關於被告量處之刑,不及於原判決所認 定之犯罪事實、所犯法條(論罪)、沒收等其他部分。 二、被告上訴意旨略以:  ㈠檢察官起訴書認被告於偵訊中供出毒品來源,因而循線查獲 本件共犯許道昱,又依北檢力崑113偵15834字第1139117516 號函所載「本件先拘提被告許道昱到案,惟其否認犯罪,經 員警依據其供述及手機資訊溯源追查到被告李振澤運毒,兩 人收押禁見後,許道昱始終否認犯行,而李振澤坦承並供述 許道昱為其上游,是檢察官最終依據李振澤及卷內手機對話 截圖才確認許道昱之犯行,此為查獲始末...」,可知檢察 官係因被告供出全部案情因而查獲不認罪之共犯許道昱,此 為起訴書認被告有毒品危害防制條例第17條第1項減刑事由 之原因,原判決認未符合此項減輕事由,量刑違法。  ㈡原審判決認定被告犯罪所得為新臺幣31,000元,被告家人業 於民國114年2月17日代被告主動繳回犯罪所得,有收據可稽 ,量刑基礎之事實已與原審不同。  ㈢被告係因騎重機而認識共犯許道昱,其在本案係聽從共犯許 道昱及Yea ok之指示去信箱領取信件,實際許道昱除曾因被 告代為租借木柵郵局信箱,而給予被告3,000元報酬外,其 餘有關領取、運送毒品等酬勞,被告並未獲取,且被告為本 案運輸第一級毒品查獲年齡最輕者,其行為時僅19歲,涉世 未深,不知人心險惡,亦未有任何犯罪前科,素行良好,而 其犯後於警詢、偵查、法院均坦承犯行,足認其犯後態度良 好,縱適用刑法第59條規定酌減其刑,仍嫌情輕法重,而有 罪責與處罰不相當之情形,原審卻認減刑2次後已無情輕法 重之情,顯然欠缺憲法法庭所揭示之意旨;另原審公訴檢察 官亦認為被告應適用毒品危害防制條例第17條第2項、刑法 第59條、112年度憲判字第13號意旨減刑3次,具體求刑有期 徒刑4年10月。  ㈣原審判太重;被告經原審減刑2次,原審之量刑空間為10年下 7年6月以上,原審卻量處近最高10年有期徒刑之刑度即9年 ,較之原審公訴檢察官求刑差近1倍,顯有違比例原則,刑 度難謂允當。    ㈤被告是收取國際毒郵包及運送至指定地點之車手,所從事之 行為在本案中被捕獲風險最高,依卷內資料可知,被告行為 時領取信件、購買磅秤或分裝袋等行為時,均有監視錄影, 被告卻毫無遮掩,顯然被告行為當時雖有違法性認識,但欠 缺像其他成年共犯的智慮,智識程度未臻成熟;被告於第4 次調查筆錄時,因反省自身錯誤,已全部坦白交代本件運輸 毒品之過程;因被告全盤供出犯罪事實,使檢察官及鈞院得 以鞏固證據追訴共犯之刑責,犯後態度良好;被告犯罪時年 紀尚輕,大學肄業,家族支援系統強大,再犯機會極低,請 審酌最高法院112年度台上字第4974號判決意旨,並考量刑 法第57條第10款事由,酌減被告刑度,或以112年度憲判字 第13號判決主文第二項減輕被告刑罰,量處有期徒刑4年6月 至5年,以利自新等語(見本院卷第80、181、240、295至31 3頁)。 三、原判決基於其犯罪事實之認定,論被告所為,係犯組織犯罪 防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、毒品危害防制條 例第4條第1項運輸第一級毒品罪及懲治走私條例第2條第1項 私運管制物品進口罪;被告與許道昱等人有犯意聯絡及行為 分擔,為共同正犯;被告以一行為犯上開數罪,屬想像競合 犯,依刑法第55條規定,應從一重之運輸第一級毒品罪處斷 。本院依上開犯罪事實及法律適用,對於被告之刑為審理, 先予敘明。 四、減刑事由之判斷  ㈠毒品危害防制條例第17條第2項   被告就於偵查、原審及本院均自白犯行(見113年度偵字第1 7399號卷第100至101頁、第545至550頁、原審卷三第359頁 、本院卷第80至81、240頁),爰依毒品危害防制條例第17 條第2項規定,減輕其刑。  ㈡毒品危害防制條例第17條第1項  ⒈毒品危害防制條例第17條第1項所謂「供出毒品來源,因而查 獲其他正犯或共犯者,減輕或免除其刑」,係指具體提供毒 品來源之資訊,使調查或偵查犯罪之公務員知悉而對之發動 調查或偵查,並據以破獲者而言。此規定旨在鼓勵下游者具 體供出其毒品上游,擴大追查毒品來源,俾有效斷絕毒品之 供給,以杜絕毒品泛濫。故被告之「供出毒品來源」與調查 或偵查犯罪之公務員對之發動調查或偵查並進而破獲之間, 論理上須具有先後且相當之因果關係及必要之關連性,始足 當之。  ⒉內政部警政署保安警察第三總隊113年11月18日保三警刑字第 1130013081號函覆原審稱:「警方依據被告許道昱供述,溯 源查獲被告李振澤;無因被告李振澤供述而查獲上游或共犯 之情」,並檢附偵查佐陳○賓職務報告載稱「113年5月13日1 4時10分警方持貴院核發搜索票(113年聲搜字第1255號)及 臺北地方檢察署檢察官所開立許道昱之拘票,前往臺北市○○ 區○○街○段000巷0號執行搜索,查獲被告許道昱,並查扣許 嫌持用手機2支。現場檢視許道昱與李振澤及「Yea Ok」Tel egram對話紀錄,發現「Yea Ok」指示許道昱與李振澤前往 「國史館郵局第24號信箱」(臺北市○○區○○路00000號)領 收信件訊息紀錄,經報請臺北地方檢察署檢察官逕行搜索該 處獲准,於113年5月13日15時55分在「國史館郵局第24號信 箱」查獲自馬來西亞寄出之國際信件3封,信件內夾藏第一 級毒品海洛因(總毛重374公克)...」、「113年5月13日15 時35分許被告許道昱指稱Telegram通訊軟體聯絡人暱稱「李 羊」即為李振澤;警方於113年5月14日2時14分警方持臺北 地方檢察署檢察官所開立李振澤之拘票...拘提被告李振澤 到案。後經數位鑑識李嫌持用手機發現...等信箱收據截圖 畫面,被告李振澤供稱係「Yea Ok」要渠前往這些郵局領收 信件等語」、「承上,因被告許道昱之供述,有助警方掌握 共犯李振澤真實身分因而查獲李嫌到案;被告李振澤於偵案 期間未能提供有其他共犯參與運輸藏毒信件而未到案之客觀 事證,故警方未因李振澤供述而查獲參與運輸藏毒信件之上 游或共犯」,有該函文及其所附職務報告附卷可稽(見原審 卷三第21、23至24頁),此外,並有同案被告許道昱與「Ye a Ok」對話紀錄(偵17197卷第57至61頁)、與「0k Yea」群 組對話紀錄(偵17399號卷第162至168、169至174、175至17 9頁)、113年5月13日在國史館郵局逕行搜索扣得毒品信封 之搜索扣押筆錄(偵17197卷第93至95頁)、「國史館郵局 第24號信箱」現場照片(見偵17399號卷第62頁),是警方 已掌握同案被告許道昱相當犯罪事證,進而發動調查,於11 3年5月13日拘提同案被告許道昱後,循其手機對話紀錄之內 容,於同日報請逕行搜索國史館郵局,在「國史館郵局第24 號信箱」查獲自馬來西亞寄出夾藏海洛因之信封,此際已堪 認定查獲同案被告許道昱所犯共同運輸第一級毒品海洛因犯 行;縱被告於翌日經拘提到案後所為供述,可用以佐證同案 被告許道昱共同運輸毒品犯行,仍難認係因被告供出因而查 獲同案被告許道昱。  ⒊綜上,本案並無因被告供述而查獲其他正犯或共犯,起訴書 記載容有誤會,上訴意旨執前詞主張被告符合毒品危害防制 條例第17條第1項減刑規定,並非可採。  ㈢刑法第59條  ⒈按犯罪之情狀顯可憫恕,認科以最低度刑仍嫌過重者,得酌 量減輕其刑,刑法第59條定有明文。本條所謂「犯罪之情狀 」顯可憫恕,與刑法第57條所稱之審酌「一切情狀」,二者 意義雖有不同,惟於裁判上酌量減輕其刑時,本應就犯罪一 切情狀(包括刑法第57條所列舉之10款事項),予以全盤考 量,審酌其犯罪有無可憫恕之事由,以為判斷,故適用第59 條酌量減輕其刑時,並不排除第57條所列舉10款事由之審酌 ,倘法院就犯罪一切情狀全盤考量,並敘明被告犯罪之情狀 顯可憫恕,認科以最低度刑仍嫌過重,且其裁量權之行使未 見有濫用或不當者,即有其適用(最高法院107年度台上字 第4440號判決意旨參照)。又毒品危害防制條例第4條第1項 關於運輸第一級毒品罪之法定刑為:「死刑或無期徒刑,處 無期徒刑者,得併科新臺幣3,000萬元以下罰金」,惟同為 運輸毒品之人,其原因動機各人不一,犯罪情節未必盡同, 其運輸行為所造成危害社會之程度自屬有異,法律科處此類 犯罪,所設之法定最低本刑卻相同,不可謂不重。於此情形 ,倘依其情狀處以相當之有期徒刑,即足以懲儆,並可達防 衛社會之目的者,自非不可依客觀之犯行與主觀之惡性二者 加以考量其情狀,是否有可憫恕之處,適用刑法第59條規定 酌量減輕其刑,期使個案裁判之量刑,能斟酌至當,符合比 例原則。  ⒉查被告雖就原判決事實欄三部分與其餘共犯共同為運輸第一 級毒品犯行,而開設信箱及取送貨,然其為最下游遭查獲風 險最高之邊緣角色,雖本案扣案之海洛因之純質淨重有465. 82公克、93.26公克、291.46公克,對社會治安、毒品擴散 所造成之風險甚高,固屬應嚴加處罰之惡行,然考量被告行 為時年紀甚輕,在本案運輸毒品之整體犯罪計畫中,亦非居 於核心主導地位,而係一時利慾薰心,為獲取報酬而參與運 輸海洛因之犯罪,其惡性與自始策劃謀議及長期走私毒品謀 取不法暴利之毒梟尚屬有別,所生危害程度亦屬不同,而毒 品危害防制條例第4條第1項之法定最低本刑為無期徒刑,縱 被告依毒品危害防制條例第17條第2項減輕,法定最低刑度 仍達15年以上有期徒刑,斟酌上情,認縱宣告最低度之刑, 猶嫌過重,尚堪認情輕法重,爰依刑法第59條規定,酌量減 輕其刑,並依刑法第70條遞減之。  ㈣是否有憲法法庭112年度憲判字第13號判決適用之說明   上訴意旨固以前詞主張再依憲法法庭112年度憲判字第13號 判決意旨減刑。然按憲法法庭112年憲判字第13號判決所指 除依刑法第59條規定減輕其刑外,另得依該判決意旨減輕其 刑至二分之一者,以無其他犯罪行為,且依其販賣行為態樣 、數量、對價等,可認屬情節極為輕微,顯可憫恕,縱適用 刑法第59條規定酌減其刑,仍嫌情輕法重,致罪責與處罰不 相當之個案情形者為限。被告本案犯行實難謂「極為輕微」 ,且經依毒品危害防制條例第17條第2項、刑法第59條規定 遞減其刑後,已無情輕法重,致罪責與處罰不相當之情,自 無再適用上開判決意旨減輕之餘地。上訴意旨上開主張,並 非可採。      ㈤被告於原審及本院坦承參與組織犯罪,而觀諸被告歷次警詢 及偵訊筆錄,主要就被告是否涉嫌運輸第一級毒品部分為訊 問,未問及被告是否承認違反組織犯罪防制條例條例第3條 第1項後段罪名,即逕予起訴,致其無從於警詢及偵查中自 白,惟被告既已於偵訊時,就如事實欄所載其等與「YeaOK 」等人分擔犯行之犯罪事實予以承認,自應寬認被告符合組 織犯罪防制條例第8條第1項後段於偵查及歷次審判均自白犯 罪之減輕規定,惟被告所犯參與犯罪組織罪屬想像競合犯其 中之輕罪,上開減輕情形於依刑法第57條量刑時作為審酌之 事由。 五、上訴駁回之理由  ㈠被告本案犯行,不符毒品危害防制條例第17條第1項減刑規定 ,亦無再援用112年度憲判字第13號判決意旨減刑之餘地, 業經論述如前,原審未依上開規定、判決意旨減刑,並無不 合,被告上訴意旨執前詞指摘原判決,即非可採。  ㈡按量刑輕重,屬法院得依職權自由裁量之事項,苟其量刑已 以行為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條各款所列情狀, 在法定刑度內,酌量科刑,無偏執一端,致明顯失出失入情 形,自不得指為不當或違法(最高法院103年度台上字第291 號、第331號判決意旨參照);在同一犯罪事實與情節,如 別無其他加重或減輕之原因,下級審量定之刑,亦無過重或 失輕之不當情形,則上級審法院對下級審法院之職權行使, 原則上應予尊重(最高法院85年度台上字第2446號判決意旨 參照)。原審就被告本案犯行,經依毒品危害防制條例第17 條第2項減輕其刑,再依刑法第59條規定遞減其刑後,以行 為人之責任為基礎,審酌被告為賺取不法利益,參與運毒集 團而分擔自國外運輸本案毒品信件入境之犯行,且數量非少 ,所為除助長毒品跨區交易,更增加毒品於我國境內交易流 通之重大危害風險,所為實屬不該,考量被告偵查及審理中 始終坦承犯行並配合檢警偵辦蒐證之犯後態度、符合組織犯 罪防制條例第8條第1項後段減輕規定、其分工角色對運輸毒 品完成之重要性、非居於主導地位之情,並衡以被告本案運 輸毒品數量(遭查獲及未遭查獲部分)、所運輸之毒品部分流 入市面,另兼衡其素行、犯罪手段、自陳之智識程度、生活 經濟狀況等一切情狀,量處有期徒刑9年。原判決就被告本 案犯行所為刑之裁量,業已敘明其理由,既未逾越法定刑度 ,亦未濫用自由裁量之權限;上訴意旨復主張被告家人已代 被告繳回犯罪所得,量刑基礎事實已有不同云云,然被告所 獲犯罪所得依法本即應予沒收,本院綜合上情,參酌被告參 與本案運輸毒品之數量非少、被告年齡、素行、教育程度、 家庭狀況、行為動機、所獲犯罪所得金額、犯罪分工及參與 犯罪之程度、分擔實施領取海洛因信件後分裝,再送至指定 地點、犯後坦承犯行等各情,縱納入前開繳交犯罪所得之情 ,本院認原審所處之宣告刑刑度尚稱妥適,與被告之罪責程 度相當,並無輕重失衡而顯然過重情形,核屬原審法院量刑 職權之適法行使,與罪刑相當原則無悖,原判決所處刑度縱 與被告主觀上之期待仍有所落差,仍難指其有何不當或違法 。被告以前揭各詞上訴指摘原審量刑,均無理由,應予駁回 。  據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官陳雅詩提起公訴,檢察官陳明進到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  25  日          刑事第四庭  審判長法 官 林柏泓                    法 官 羅郁婷                    法 官 葉乃瑋 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 程欣怡 中  華  民  國  114  年  3   月  25  日 附錄:本案論罪科刑法條全文 組織犯罪防制條例第3 條第1 項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者,處三年以上十年以下有期 徒刑,得併科新臺幣一億元以下罰金;參與者,處六月以上五年 以下有期徒刑,得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕 微者,得減輕或免除其刑。 毒品危害防制條例第4 條 製造、運輸、販賣第一級毒品者,處死刑或無期徒刑;處無期徒 刑者,得併科新臺幣三千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第二級毒品者,處無期徒刑或十年以上有期徒 刑,得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第三級毒品者,處七年以上有期徒刑,得併科 新臺幣一千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第四級毒品者,處五年以上十二年以下有期徒 刑,得併科新臺幣五百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者,處一年以上七 年以下有期徒刑,得併科新臺幣一百五十萬元以下罰金。 前五項之未遂犯罰之。 懲治走私條例第2 條 私運管制物品進口、出口者,處七年以下有期徒刑,得併科新臺 幣三百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 第一項之管制物品,由行政院依下列各款規定公告其管制品項及 管制方式: 一、為防止犯罪必要,禁止易供或常供犯罪使用之特定器物進口 、出口。 二、為維護金融秩序或交易安全必要,禁止偽造、變造之各種貨 幣及有價證券進口、出口。 三、為維護國民健康必要,禁止、限制特定物品或來自特定地區 之物品進口。 四、為維護國內農業產業發展必要,禁止、限制來自特定地區或 一定數額以上之動植物及其產製品進口。 五、為遵守條約協定、履行國際義務必要,禁止、限制一定物品 之進口、出口。

2025-03-25

TPHM-114-上訴-601-20250325-4

上訴
臺灣高等法院

毒品危害防制條例等

臺灣高等法院刑事判決 114年度上訴字第601號 上 訴 人 即 被 告 藍琨閔 選任辯護人 江政俊律師 上列上訴人即被告因違反毒品危害防制條例等案件,不服臺灣臺 北地方法院113年度重訴字第13號,中華民國113年12月30日第一 審判決(起訴案號:臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第15834號 、第17197號、第17399號、第22800號、第27350號),提起上訴 ,本院判決如下:   主 文 原判決關於藍琨閔刑之部分撤銷。 上開撤銷部分,藍琨閔處有期徒刑伍年陸月。   事實與理由 一、審理範圍   按上訴得對於判決之一部為之;上訴得明示僅就判決之刑、 沒收或保安處分一部為之,刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。本案檢察官未提起上訴,上訴人即被告藍 琨閔(下稱被告)提起上訴,於本院陳稱僅就量刑部分上訴 (見本院卷第239頁),業已明示僅就刑之部分一部上訴。 是依刑事訴訟法第348條第3項規定,本院審理範圍僅限於原 判決關於被告量處之刑,不及於原判決所認定之犯罪事實、 所犯法條(論罪)、沒收等其他部分。 二、被告上訴意旨略以:被告於113年6月13日檢察官訊問時,為 全部認罪之意思,起訴書及原審公訴檢察官亦均認被告於偵 查中有自白;請依毒品危害防制條例第17條第2項及刑法第5 9條規定減輕其刑等語。   三、原判決基於其犯罪事實之認定,論被告所為,係犯組織犯罪 防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、毒品危害防制條 例第4條第1項運輸第一級毒品罪及懲治走私條例第2條第1項 私運管制物品進口罪;被告與黃文浩、梁清正等人有犯意聯 絡及行為分擔,為共同正犯;被告以一行為犯上開數罪,屬 想像競合犯,依刑法第55條規定,應從一重之運輸第一級毒 品罪處斷。本院依上開犯罪事實及法律適用,對於被告之刑 為審理,先予敘明。 四、減刑事由之判斷  ㈠毒品危害防制條例第17條第2項  ⒈按犯第4條至第8條之罪於偵查及歷次審判中均自白者,減輕 其刑,毒品危害防制條例第17條第2項定有明文。立法者為 免是類毒品案件之被告反覆,致有礙刑事訴訟程序儘早確定 之立法原意,乃將「審判中」修正為「歷次審判中」,並於 立法理由中明列:「所謂歷次審判中均自白,係指歷次事實 審審級(包括更審、再審或非常上訴後之更為審判程序), 且於各該審級中,於法官宣示最後言詞辯論終結時,被告為 自白之陳述而言。故爰修正第2項,明定於偵查及歷次審判 中均自白者,始減輕其刑。至所稱於偵查中自白,係指被告 對於構成犯罪要件之事實向職司偵查之公務員坦白陳述而言 ,既未明文指「歷次」偵訊,基於該條文係為鼓勵被告自白 認罪,採行寬厚減刑之刑事政策,並不以偵查中始終自白為 必要,縱自白之前、後,有否認之辯詞,亦不影響已自白之 效力(最高法院106年度台上字第402號判決意旨參照)。  ⒉經查,被告前於檢察官113年4月30日偵訊、檢察官羈押聲請 書所載及原審法院羈押庭113年5月1日法官訊問,已知悉檢 察官認其涉嫌運輸第一級毒品海洛因罪嫌,並經法官諭知被 告涉犯運輸第一級毒品罪之犯罪嫌疑重大,符合羈押原因, 有偵訊筆錄、羈押聲請書及法官訊問筆錄附卷可稽(見113偵 15834卷一第304頁、原審113聲羈201卷第9至12、80至81頁) ,其嗣於113年6月13日偵訊初始,檢察官告以罪名後,訊問 其「本件是否承認運輸毒品及違反懲治走私條例?」,被告 答以「都認罪」而承認犯行(見113偵15834卷一第513頁) ,是其曾於偵查中自白犯罪,即應寬認被告已於偵查中自白 ,且被告於原審、本院審理時均坦承犯行(見原審卷三第28 6、359頁、本院卷第239頁),爰依毒品危害防制條例第17 條第2項規定減輕其刑。    ㈡毒品危害防制條例第17條第1項   毒品危害防制條例第17條第1項所謂「供出毒品來源,因而 查獲其他正犯或共犯者,減輕或免除其刑」,係指具體提供 毒品來源之資訊,使調查或偵查犯罪之公務員知悉而對之發 動調查或偵查,並據以破獲者而言。此規定旨在鼓勵下游者 具體供出其毒品上游,擴大追查毒品來源,俾有效斷絕毒品 之供給,以杜絕毒品泛濫。故被告之「供出毒品來源」與調 查或偵查犯罪之公務員對之發動調查或偵查並進而破獲之間 ,論理上須具有先後且相當之因果關係及必要之關連性,始 足當之。被告經警於113年4月29日拘提後,供出其係受黃文 浩指示在臺尋找收受毒品包裹之人,警方因而循線查獲黃文 浩並經起訴,有解送人犯報告書、被告警詢(見113偵15834 卷一第3至4、155至157頁)、本案起訴書附卷可稽,被告供 出其本案犯行之毒品來源共犯之身分,合於具體提供毒品來 源之資訊,使警方知悉而得以對黃文浩發動調查,並據以查 獲黃文浩共同運輸之犯行,符合毒品危害防制條例第17條第 1項「供出毒品來源,因而查獲其他正犯或共犯」規定,又 被告所為犯行情節非微,且被告行為時業已成年,難認其對 國家刑事重典毫無認識,審酌被告所為本案犯行之犯罪情節 及其指述來源所能防止杜絕毒品流通之程度等情狀,揆諸比 例原則、罪刑相當原則,認尚不至於得以免除其刑,爰依毒 品危害防制條例第17條第1項規定遞減其刑。  ㈢刑法第59條  ⒈按刑法第59條於94年2月2日修正公布,95年7月1日施行,將 原條文:「犯罪之情狀可憫恕者,得酌量減輕其刑」,修正 為:「犯罪之情狀顯可憫恕,認科以最低度刑仍嫌過重,得 酌量減輕其刑」。立法說明指出:該條所謂「犯罪之情狀可 憫恕」,本係指審酌刑法第57條各款所列事項以及其他一切 與犯罪有關之情狀之結果,認其犯罪足堪憫恕者而言。依實 務上見解,必在客觀上顯然足以引起一般同情,認為縱予宣 告法定最低度刑猶嫌過重者,始有其適用。為防止酌減其刑 之濫用,自應嚴定其適用之要件,以免法定刑形同虛設,破 壞罪刑法定原則,乃增列文字,將此適用條件予以明文化, 有該條之立法說明可參。而刑法第59條規定犯罪之情狀顯可 憫恕者,得酌量減輕其刑,其所謂「犯罪之情狀」,依上開 立法之說明,自應與同法第57條規定科刑時應審酌之一切情 狀予以全盤考量,審酌其犯罪有無特殊之原因與環境,在客 觀上足以引起一般同情,以及宣告法定低度刑,是否猶嫌過 重等情形以為判斷。尤以此項酌減之規定,係推翻立法者之 立法形成,就法定最低度刑再予減輕,為司法之權,適用上 自應謹慎,未可為常態,其所具特殊事由,應使一般人一望 即知有顯可憫恕之處,非可恣意為之。又按刑法第59條規定 之酌量減輕其刑,必須犯罪另有特殊之原因與環境,在客觀 上足以引起一般同情,認為即使予以宣告法定最低度刑,猶 嫌過重者,始有其適用。此所謂法定最低度刑,固包括法定 最低本刑;惟遇有其他法定減輕之事由者,則應係指適用其 他法定減輕事由減輕其刑後之最低度刑而言。倘被告別有法 定減輕事由者,應先適用法定減輕事由減輕其刑後,猶認其 犯罪之情狀顯可憫恕,即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過 重者,始得適用刑法第59條規定酌量減輕其刑(最高法院10 0年度台上字第744號判決意旨參照)。  ⒉被告所犯運輸第一級毒品罪,法定最低本刑雖為無期徒刑, 然經依毒品危害防制條例第17條第2項規定減刑,再依同條 例第17條第1項規定遞減其刑後,法定最低刑度已明顯降低 ,已可在減刑後之法定刑度內妥適斟酌量刑,亦即其遞減刑 後之最低度刑相較於被告之犯罪情狀,尚無過於嚴苛之處, 足使被告接受適當之刑罰制裁,無情輕法重之憾,實難認有 科以最低度刑仍嫌過重,顯可憫恕之情,乃不再依刑法第59 條規定予以酌減其刑。被告及其辯護人主張適用刑法第59條 規定,尚非可採。  ㈣是否有憲法法庭112年度憲判字第13號判決適用之說明   按憲法法庭112年憲判字第13號判決所指除依刑法第59條規 定減輕其刑外,另得依該判決意旨減輕其刑至二分之一者, 以無其他犯罪行為,且依其販賣行為態樣、數量、對價等, 可認屬情節極為輕微,顯可憫恕,縱適用刑法第59條規定酌 減其刑,仍嫌情輕法重,致罪責與處罰不相當之個案情形者 為限。然被告依毒品危害防制條例第17條第2項、第1項遞減 其刑後,已無情輕法重,致罪責與處罰不相當之情,無再適 用上開判決意旨減刑之餘地,一併敘明。    ㈤被告於原審及本院坦承參與組織犯罪,而觀諸被告歷次警詢 及偵訊筆錄,主要就被告是否涉嫌運輸第一級毒品部分為訊 問,未問及被告是否承認違反組織犯罪防制條例第3條第1項 後段罪名,即逕予起訴,致其無從於警詢及偵查中自白,惟 被告既已於警詢、偵訊時,就如事實欄所載其與其他共犯分 擔犯行之事實予以承認,並曾表示「都認罪」,自應寬認被 告符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段於偵查及歷次審判 均自白犯罪之減刑規定,惟被告所犯參與犯罪組織罪屬想像 競合犯其中之輕罪,上開減輕情形於依刑法第57條量刑時作 為審酌之事由。  五、撤銷改判及量刑審酌事由       ㈠原審審理後,就被告犯行量處有期徒刑7年10月,然被告本案 犯行,合於毒品危害防制條例第17條第2項偵審自白之減刑 規定,業如前述,原審未適用上開規定減輕,另以被告合於 刑法第59條之規定減輕其刑,均尚有未合。從而,被告上訴 指摘原審量刑,為有理由,應由本院將原判決關於被告刑之 部分撤銷。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌被告參與運毒集團而分擔自 國外運輸本案第一級毒品海洛因包裹入境之犯行,數量非少 ,所為除助長毒品跨區交易,更增加毒品於我國境內交易流 通之重大危害風險,所為實屬不該,考量被告配合調查供出 共犯因而查獲、曾於偵查中承認犯罪,於原審及本院審理時 坦承犯行等犯後態度,暨被告符合組織犯罪防制條例第8條 第1項後段減輕規定,其分工角色對運輸毒品完成之重要性 、其非居於主導地位,無證據證明其有犯罪所得之情,並衡 以其所運輸毒品之數量、所運輸毒品尚未流入市面即遭查獲 ,兼衡其年齡、素行、犯罪手段、自陳之智識程度、家庭生 活與經濟狀況(見原審卷三第396頁、本院卷第263頁)等一切 情狀,量處如主文第2項所示之刑。 據上論斷,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官陳雅詩提起公訴,檢察官陳明進到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  25  日          刑事第四庭  審判長法 官 林柏泓                    法 官 羅郁婷                    法 官 葉乃瑋 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 程欣怡 中  華  民  國  114  年  3   月  25  日 附錄:本案論罪科刑法條全文 組織犯罪防制條例第3 條第1 項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者,處三年以上十年以下有期 徒刑,得併科新臺幣一億元以下罰金;參與者,處六月以上五年 以下有期徒刑,得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕 微者,得減輕或免除其刑。 毒品危害防制條例第4 條 製造、運輸、販賣第一級毒品者,處死刑或無期徒刑;處無期徒 刑者,得併科新臺幣三千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第二級毒品者,處無期徒刑或十年以上有期徒 刑,得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第三級毒品者,處七年以上有期徒刑,得併科 新臺幣一千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第四級毒品者,處五年以上十二年以下有期徒 刑,得併科新臺幣五百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者,處一年以上七 年以下有期徒刑,得併科新臺幣一百五十萬元以下罰金。 前五項之未遂犯罰之。 懲治走私條例第2 條 私運管制物品進口、出口者,處七年以下有期徒刑,得併科新臺 幣三百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 第一項之管制物品,由行政院依下列各款規定公告其管制品項及 管制方式: 一、為防止犯罪必要,禁止易供或常供犯罪使用之特定器物進口 、出口。 二、為維護金融秩序或交易安全必要,禁止偽造、變造之各種貨 幣及有價證券進口、出口。 三、為維護國民健康必要,禁止、限制特定物品或來自特定地區 之物品進口。 四、為維護國內農業產業發展必要,禁止、限制來自特定地區或 一定數額以上之動植物及其產製品進口。 五、為遵守條約協定、履行國際義務必要,禁止、限制一定物品 之進口、出口。

2025-03-25

TPHM-114-上訴-601-20250325-2

上訴
臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6916號 上 訴 人 即 被 告 黃政城 選任辯護人 鄭皓文律師 賴俊豪律師 上列上訴人即被告因詐欺等案件,不服臺灣新北地方法院113年 度金訴字第1783號,中華民國113年10月30日第一審判決(起訴 案號:臺灣新北地方檢察署113年度偵字第40407號),提起上訴 ,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   事實與理由 一、審理範圍   按上訴得對於判決之一部為之;上訴得明示僅就判決之刑、 沒收或保安處分一部為之,刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。本案檢察官未提起上訴,上訴人即被告黃 政城(下稱被告)提起上訴,於本院審理時陳稱僅就量刑上 訴,有本院審理筆錄(見本院卷第111頁)附卷可稽,業已 明示僅就刑之部分一部上訴。是依刑事訴訟法第348條第3項 規定,本院審理範圍僅限於原判決量處之刑,不及於原判決 所認定之犯罪事實、所犯法條(論罪)、沒收等其他部分。 二、被告上訴意旨略以:被告僅是負責監控,參與犯罪時間短暫 ,未實際詐騙被害人或向被害人取款,所為係未遂,於偵查 、審理均坦承犯行,且無犯罪所得,有詐欺犯罪危害防制條 例第47條減刑規定之適用;本案並無金錢損失,旋為警查獲 ,對於被害人之財產及社會經濟秩序之威脅甚微,犯罪情節 輕微,顯有情輕法重,即使科以法定最低刑度仍嫌過重,而 在客觀上足以引起一般同情,堪予憫恕,應適用刑法第59條 規定酌減其刑;原審量刑過重,經總體評估前述一般情狀事 由後,請將被告責任刑予以下修,對被告所為量刑應接近處 斷刑範圍內的低度偏低區間,方符合罪刑相當原則等語。 三、經查:  ㈠原判決基於其犯罪事實之認定,論被告所為,係犯組織犯罪 防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、刑法第339條之4 第2項、第1項第2款三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防 制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第21 6條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條 之行使偽造特種文書罪,被告以一行為觸犯上開數罪,為想 像競合犯,依刑法第55條規定從一重論以三人以上共同詐欺 取財未遂罪。本院依上開原判決犯罪事實之認定及法律適用 ,而對被告之量刑為審理,先予敘明。    ㈡刑之加重部分:   被告前因洗錢案件,經臺灣臺北地方法院以111年度審簡字 第1782號判決判處有期徒刑5月、併科罰金1萬元確定(下稱 前案),有期徒刑部分於113年4月29日執行完畢,有法院前 案紀錄表(本院卷第61至62頁)、上揭判決(偵卷第237至2 51頁)、執行指揮書等(原審金訴卷第135至136頁)在卷可憑 ,檢察官並論告主張:被告有上述刑之執行完畢紀錄,5年 內再犯本件有期徒刑以上刑之罪,且屬罪質相同之洗錢案件 ,構成累犯,請依法加重其刑等語(見原審金訴卷第126頁) 。茲審酌被告上開構成累犯之前科,與本案所犯洗錢罪,縱 使犯罪行為態樣不完全一致,然均係為隱匿特定犯罪所得或 掩飾其來源之洗錢犯行,罪質相同,被告既曾因上揭洗錢犯 罪受罰,當知遵法守紀,卻於執行完畢後不到3個月,旋再 犯本案,足見其刑罰感應力薄弱,辯護意旨則稱:前案係帳 戶問題,故2案行為態樣、罪質不同,本案不應加重其刑云 云,尚非可採。基於特別預防之法理,兼顧社會防衛效果, 其上開所犯之罪並無司法院釋字第775號解釋意旨所舉於不 符合刑法第59條所定要件,致生所受之刑罰超過其所應負擔 罪責,其人身自由因此遭受過苛侵害之情形,爰依刑法第47 條第1項規定,就被告所犯本案之罪,加重其刑。  ㈢刑之減輕部分:  ⒈被告已著手於本案三人以上共同詐欺取財犯行而未遂,爰依 刑法第25條第2項規定,減輕其刑。  ⒉被告於偵查、原審及本院審理時均坦承本案加重詐欺犯行( 見偵卷第221至223、276頁、原審金訴卷第48、129頁、本院 卷第111頁),且卷內並無積極實證足認定其有因本案犯罪 取得報酬,爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定,就 被告所犯本案三人以上共同詐欺取財未遂犯行,減輕其刑, 並依法先加重後遞減輕之。  ⒊被告於偵查、原審及本院均自白其參與犯罪組織、洗錢犯行 ,符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段減刑事由及修正後 洗錢防制法第23條第3項自白減刑規定,原均依上開規定減 輕其刑,惟被告所犯洗錢未遂罪及參與犯罪組織罪均屬想像 競合犯中之輕罪,故就其此部分想像競合輕罪得減輕其刑部 分,於依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。  ⒋無刑法第59條酌減其刑規定之適用  ⑴按刑法第59條於民國94年2月2日修正公布,95年7月1日施行 ,將原條文:「犯罪之情狀可憫恕者,得酌量減輕其刑」, 修正為:「犯罪之情狀顯可憫恕,認科以最低度刑仍嫌過重 ,得酌量減輕其刑」。其所謂「犯罪之情狀」,自應與同法 第57條規定科刑時應審酌之一切情狀予以全盤考量,審酌其 犯罪有無特殊之原因與環境,在客觀上足以引起一般同情, 以及宣告法定低度刑,是否猶嫌過重等情形以為判斷。尤以 此項酌減之規定,係推翻立法者之立法形成,就法定最低度 刑再予減輕,為司法之權,適用上自應謹慎,未可為常態, 其所具特殊事由,應使一般人一望即知有顯可憫恕之處,非 可恣意為之。又此所謂法定最低度刑,固包括法定最低本刑 ;惟遇有其他法定減輕之事由者,則應係指適用其他法定減 輕事由減輕其刑後之最低度刑而言。倘被告別有法定減輕事 由者,應先適用法定減輕事由減輕其刑後,猶認其犯罪之情 狀顯可憫恕,即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過重者,始 得適用刑法第59條規定酌量減輕其刑(最高法院100年度台 上字第744號判決意旨參照)。  ⑵上訴意旨固以前詞主張應適用刑法第59條規定酌減其刑。然 衡以近年來詐欺犯罪層出不窮,衝擊社會治安,每每造成廣 大民眾受騙,參酌被告年齡、素行、本案犯行之行為動機、 手段、犯後態度、所陳家庭生活與經濟狀況等,綜觀其情節 ,被告之犯罪情狀在客觀上尚不足以引起一般人同情,難認 其犯罪情狀有何顯可憫恕之處,況被告所涉三人以上共同詐 欺取財罪,法定刑為1年以上7年以下有期徒刑,而被告業依 刑法第25條第2項、詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定 遞減其刑,遞減後之法定最低刑度已明顯降低,已可在減刑 後之法定刑度內妥適斟酌量刑,亦無量處法定最低度刑猶嫌 過重之情,其刑度與被告本案犯行相較,並無情輕法重之情 狀,並無刑法第59條酌減其刑之規定之適用。被告上訴主張 依刑法第59條規定酌減其刑,並非可採。    ㈣上訴駁回之理由     ⒈按被告犯罪之情狀是否顯可憫恕,而得適用刑法第59條規定 酌量減輕其刑,係事實審法院之職權,倘認被告之犯罪情狀 並無何顯可憫恕,對之宣告法定最低度刑猶嫌過重之情形, 而未適用該條規定酌減其刑,自無違法可言。被告本案犯行 ,難認有適用刑法第59條規定酌減其刑之理由,業經敘明如 前,原審未依刑法第59條規定酌量減輕其刑,並未逾越法律 所規定之範圍,或濫用其權限,核屬原審裁量職權之行使, 並無不合,被告上訴主張應依刑法第59條規定酌減其刑,即 非可採。    ⒉按量刑輕重,屬法院得依職權自由裁量之事項,苟其量刑已 以行為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條各款所列情狀, 在法定刑度內,酌量科刑,無偏執一端,致明顯失出失入情 形,自不得指為不當或違法(最高法院103年度台上字第291 號、第331號判決意旨參照);在同一犯罪事實與情節,如 別無其他加重或減輕之原因,下級審量定之刑,亦無過重或 失輕之不當情形,則上級審法院對下級審法院之職權行使, 原則上應予尊重(最高法院85年度台上字第2446號判決意旨 參照)。   ⒊原審適用刑法第47條累犯規定加重其刑,再適用刑法第25條 第2項、詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定遞減其刑後 ,以行為人責任為基礎,審酌被告於詐欺集團中擔任監控者 兼收水之參與犯罪情節,非居於集團組織之核心、主導地位 ,所為助長詐欺犯罪猖獗,危害社會治安,欲利用現金收取 後層層轉交之方式製造金流斷點,實足增加犯罪查緝之困難 ,暨本案係因告訴人已於日前察覺受騙而報警,故此次並未 陷於錯誤,而僅係配合交付投資款100萬元(實係員警事先 提供假鈔),未實際受有財產上損害,卷內亦無積極事證足 認定被告有因本案犯行取得犯罪所得,被告犯後坦認犯行之 犯後態度(並符合上述組織犯罪防制條例第8條第1項後段、 修正後洗錢防制法第23條第3項自白減輕其刑之要件),已 與告訴人達成調解、同意賠償告訴人1萬元,並已依約履行 ,有原審調解筆錄、辯護人刑事陳報狀、轉帳紀錄在卷可憑 ,暨被告前因另案加重詐欺案件經法院裁定羈押,於113年7 月16日釋放,又於同年月19日再犯本案,及審酌被告自陳之 教育程度、家庭、經濟狀況、生活狀況等一切情狀,量處有 期徒刑10月,已斟酌刑法第57條各款所列情形並說明量刑理 由,核無逾越法定刑度,或濫用自由裁量權限之違法或不當 之情事,所量刑度尚稱妥適,與被告之罪責程度相當,並無 輕重失衡而顯然過重情形,核屬原審法院量刑職權之適法行 使,與罪刑相當原則無悖,本院審酌科刑之情狀與原審並無 二致,原判決所處刑度縱與被告主觀上之期待仍有所落差, 仍難指其有何不當或違法。  ⒋綜上,被告以前揭各詞上訴指摘原審量刑,為無理由,應予 駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官黃鈺斐提起公訴,檢察官陳明進到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  25  日          刑事第四庭  審判長法 官 林柏泓                    法 官 羅郁婷                    法 官 葉乃瑋 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 程欣怡 中  華  民  國  114  年  3   月  25  日 附錄:本案論罪科刑法條全文 組織犯罪防制條例第3 條第1 項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者,處三年以上十年以下有期 徒刑,得併科新臺幣一億元以下罰金;參與者,處六月以上五年 以下有期徒刑,得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕 微者,得減輕或免除其刑。 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者,處三年以上十年以下有期徒刑, 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者,處六月以上五年以下有期徒刑,併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第2 條 本法所稱洗錢,指下列行為: 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。 中華民國刑法第339 條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者,處一年以上七年 以下有期徒刑,得併科一百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339 條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下 罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第216 條 行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者,依偽造、變造文 書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第210 條 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處五年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212 條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書,足以生損害於公眾或他人者,處 一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

2025-03-25

TPHM-113-上訴-6916-20250325-1

臺灣高等法院

聲請具保停止羈押

臺灣高等法院刑事裁定 114年度聲字第455號 聲 請 人 即 被 告 李振澤 籍設臺北市○○區○○路0段00巷00弄00號0樓 上列聲請人即被告因違反毒品危害防制條例等案件(114年度上 訴字第601號),聲請具保停止羈押,本院裁定如下:   主 文 聲請駁回。   理 由 一、聲請意旨略以:聲請人即被告李振澤(下稱被告)案發時年 僅19歲,涉世未深,並無任何前科或不良習慣,係因誤交損 友,受損友之託,方會涉入此案,而非知情而故意為之;被 告父親罹患重症,不願接受治療,希望能交保在外陪伴父親 ;被告母親曾因病開刀,現又腹部生有腫瘤,不知良性與否 ,因脊椎骨刺生活上極為不便,皆是被告在照顧母親,協助 陪伴去醫院檢查與治療;被告遭羈押前在外有配戴牙套,羈 押至今已超過治療時間,至看守所衛生科看診,臺北看守所 牙醫回覆無法處理,故被告希望具保在外處理牙套問題,避 免往後口腔問題;被告羈押期間,家人屢次遭受詐騙,父親 因稅務問題遭假扣押名下財產及薪資,家庭經濟堪憂,被告 弟弟年僅17歲,無法承擔照顧父母及家庭經濟支柱之重擔, 綜上所述,被告願以新臺幣50萬元為擔保,具保在外照顧父 母,並承擔家庭經濟,亦願附帶限制住居、限制出境出海、 配戴電子腳鐐等處分,如具保在外,被告定會自行前來報到 、開庭、執行,請准予具保停止羈押等語。 二、按被告經法官訊問後,認為犯罪嫌疑重大,而有左列情形之 一,非予羈押,顯難進行追訴、審判或執行者,得羈押之︰① 逃亡或有事實足認為有逃亡之虞者。②有事實足認為有湮滅 、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者。③所犯為死刑 、無期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪,有相當理 由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之 虞者,刑事訴訟法第101條第1項定有明文。關於羈押與否之 審查,其目的僅在判斷有無實施羈押強制處分之必要,並非 認定被告有無犯罪之實體審判程序,故關於羈押之要件,無 須經嚴格證明,以自由證明為已足;至於被告是否成立犯罪 ,乃本案實體上應予判斷之問題。所謂羈押必要性,除有刑 事訴訟法第114條各款所列情形之一不得駁回者外,係由法 院就具體個案,在不違背通常生活經驗之定則或論理法則之 情形下,依職權審酌認定。是羈押之必要與否,應按訴訟進 行程度,及其他一切情事,由法院斟酌認定,亦即依訴訟進 行程度、犯罪性質、犯罪實際情狀及其他一切情事,審慎斟 酌有無上開保全或預防目的,依職權妥適裁量,俾能兼顧國 家刑事追訴、刑罰權之順暢執行及人權保障。如就客觀情事 觀察,法院羈押或延長羈押之裁定在目的與手段間之衡量, 並無明顯違反比例原則情形,即無違法或不當可言。 三、經查:  ㈠被告因違反毒品危害防制條例等案件,經原審以113年度重訴 字第13號判決,認定被告共同犯運輸第一級毒品罪,判處罪 刑,嗣被告不服提起上訴,經本院法官訊問後,認被告涉犯 毒品危害防制條例第4條第1項運輸第一級毒品罪嫌重大,且 有相當理由足認被告有逃亡之虞,具有刑事訴訟法第101條 第1項第3款之情形,有羈押必要,裁定自114年2月7日執行 羈押,有本院訊問筆錄、押票在卷可稽(見本院卷第82、91 頁)。  ㈡被告上開所涉毒品危害防制條例第4條第1項運輸第一級毒品 罪,依被告供述內容及卷內相關證據資料,足認犯罪嫌疑重 大,又被告所涉運輸第一級毒品罪係最輕本刑5年以上有期 徒刑之重罪,經原審判處有期徒刑9年後,甫經本院以114年 度上訴字第601號判決駁回上訴,衡以重罪常伴有逃亡之高 度可能,被告面對刑事重責,逃亡之動機勢必較常人強烈, 其以逃匿來規避後續審判程序及刑罰執行之可能性仍高,有 相當理由足認被告有逃亡之虞,仍有刑事訴訟法第101條第1 項第3款之羈押事由。本院審酌本案訴訟進行之程度、被告 涉嫌共同運輸第一級毒品,對社會秩序及公共利益侵害非輕 ,權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、 被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度,就其目的與手 段依比例原則權衡,為確保將來可能之後續審判、刑罰執行 程序得以順利進行,尚無從以命被告具保、責付、限制住居 、限制出境出海等手段替代羈押,仍有羈押必要。至聲請意 旨所述家中生活及經濟情況,核與前述其是否仍具羈押事由 與羈押必要性之判斷無涉,且均難以撼動上開逃亡可能性所 由生之人性因素,尚無從據為准予被告具保停止羈押之正當 事由。  ㈢聲請意旨固稱可對被告諭知配戴電子腳鐐之處分替代羈押等 語,本院考量施以科技監控之相關設備固可一定程度特定被 告行蹤,然如前述,被告畏罪逃亡之風險既屬較大,本案依 目前之情狀審酌結果,維持對被告為羈押之處分尚屬適當且 必要,亦合乎比例原則。  ㈣聲請意旨又以希望在外處理牙套問題,以避免往後口腔問題 請求具保,然衡諸看守所內設有醫療機構,且於本身醫療機 構無法醫治時,尚得移送醫院或戒護外醫,綜上堪認被告若 罹病仍可循看守所內部制度安排必要之醫療措施,難認被告 現所罹疾病,符合刑事訴訟法第114條第3款所稱「現罹疾病 ,非保外治療顯難痊癒」法定停止羈押事由。    ㈤綜上所述,本院審酌全案卷證,認被告仍有刑事訴訟法第101 條第1項第3款所定「所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為5 年以上有期徒刑之罪,有相當理由認為有逃亡之虞」之羈押 事由,且有羈押之必要,聲請意旨所載事由,尚難認已無羈 押之原因及必要性,難以具保、限制住居、限制出境出海等 其他手段加以替代,亦無刑事訴訟法第114條所定之法定停 止羈押原因等情事,本件聲請具保停止羈押,礙難准許,應 予駁回。 四、據上論斷,應依刑事訴訟法第220條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  25  日          刑事第四庭  審判長法 官 林柏泓                    法 官 羅郁婷                    法 官 葉乃瑋 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後十日內向本院提出抗告狀。                    書記官 程欣怡 中  華  民  國  114  年  3   月  25  日

2025-03-25

TPHM-114-聲-455-20250325-1

上訴
臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 114年度上訴字第192號 上 訴 人 即 被 告 黃信維 上列上訴人即被告因詐欺等案件,不服臺灣士林地方法院113年 度審訴字第303號,中華民國113年6月20日第一審判決(起訴案 號:臺灣士林地方檢察署112年度偵字第22171號、第21738號) ,提起上訴,本院判決如下:   主 文 原判決關於刑之部分撤銷。 前項撤銷部分,黃信維處如附表「本院宣告刑」欄所示之刑。   事實及理由 一、審理範圍   按上訴得對於判決之一部為之;上訴得明示僅就判決之刑、 沒收或保安處分一部為之,刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。本案檢察官未提起上訴,上訴人即被告黃 信維(下稱被告)提起上訴,於本院審理程序明示僅就量刑 部分上訴(見本院卷第90頁),業已明示僅就刑之部分一部 上訴。是依刑事訴訟法第348條第3項規定,本院審理範圍僅 限於原判決量處之刑,不及於原判決所認定之犯罪事實、所 犯法條(論罪)、沒收等其他部分。   二、被告上訴意旨略以:被告並無前科,且於原審坦承犯行,深 感後悔,絕無再犯之虞,犯後積極填補告訴人所受損害,最 終亦與本案全部告訴人達成和解,遵期賠償中;被告犯後提 供介紹被告工作的友人「小莫」之相關資料,因其認識犯罪 集團中的「Jacky」,希望能幫助警方循線追查;被告現白 天從事工地工程,晚上開白牌計程車,努力工作以分期償還 ,此外尚需幫忙照顧母親,母親患有骨質疏鬆症、神經腫瘤 等,每月須支付新臺幣(下同)3到4萬元之醫療費用,父母 皆已退休,無收入來源;請綜合上情,給予緩刑等語。 三、經查:  ㈠原判決基於其犯罪事實之認定,論被告就原判決附表編號1至 6所為,均係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐 欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢罪(共6罪) ,均為想像競合犯,各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處 斷,另就被告所犯上開各罪予以分論併罰。故本院依上開原 判決犯罪事實之認定及法律適用,而對被告之量刑為審理, 先予敘明。  ㈡刑之減輕部分:  ⒈按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。被告行為時之洗錢防制法第16條第2項原 規定「犯前四條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,減輕 其刑」,113年7月31日再修正移列為第23條第3項前段規定 「犯前四條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,如有所得 並自動繳交全部所得財物者,減輕其刑」。核屬刑法第2條 第1項所指法律有變更,而有新舊法比較規定之適用,經比 較新舊法後,以113年7月31日修正前洗錢防制法之規定對被 告較為有利,自應適用113年7月31日修正前洗錢防制法第16 條第2項規定。又想像競合犯之處斷刑,本質上係「刑之合 併」。  ⒉又想像競合犯係一行為觸犯數罪名,行為人犯罪行為侵害數 法益皆成立犯罪,僅因法律規定從一重處斷科刑,而成為科 刑一罪而已,自應對行為人所犯各罪均予適度評價,始能對 法益之侵害為正當之維護。因此法院於決定想像競合犯之處 斷刑時,雖以其中最重罪名之法定刑作為裁量之準據,惟具 體形成宣告刑時,亦應將輕罪之刑罰合併評價。基此,除非 輕罪中最輕本刑有較重於重罪之最輕本刑,而應適用刑法第 55條但書規定重罪科刑之封鎖作用,須以輕罪之最輕本刑形 成處斷刑之情形以外,則輕罪之減輕其刑事由若未形成處斷 刑之外部性界限,自得將之移入刑法第57條或第59條之科刑 審酌事項內,列為是否酌量從輕量刑之考量因子。是法院倘 依刑法第57條規定裁量宣告刑輕重時,一併具體審酌輕罪部 分之量刑事由,應認其評價即已完足,尚無過度評價或評價 不足之偏失(最高法院109年度台上字第3936號判決意旨參 照)。本件被告於偵、審中就其所為洗錢犯行均自白不諱( 見偵22171卷第57頁、原審卷第28、62、82、102、103頁、 本院卷第90頁),依上說明,就被告洗錢部分之犯行,原應 依113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其 刑,惟其本案犯行均係從一重論處三人以上共同犯詐欺取財 罪,則就其所為洗錢部分犯行即想像競合輕罪得減輕其刑部 分,本院於依刑法第57條規定量刑時,即併予審酌上開輕罪 之減輕其刑事由。  ⒊按犯詐欺犯罪,在偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪所得 ,自動繳交其犯罪所得者,減輕其刑;並因而使司法警察機 關或檢察官得以扣押全部犯罪所得,或查獲發起、主持、操 縱或指揮詐欺犯罪組織之人者,減輕或免除其刑,詐欺犯罪 危害防制條例第47條定有明文。被告就本案各該犯行,於偵 查、原審及本院審理時均坦承犯行(見偵22171卷第57頁、 原審卷第28、62、82、102、103頁、本院卷第90頁),此外 ,被告供稱未因本案犯行而獲有報酬(見聲羈卷第32頁、偵 21738卷第11頁反面),卷內復無證據證明被告確有因本案 犯行取得任何犯罪所得,堪認該當前揭詐欺犯罪危害防制條 例第47條之要件,爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條減輕其 刑。   四、撤銷改判之理由  ㈠被告本案各該犯行,應依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定 減輕其刑,業如前述,原審未及審酌於此,尚有未洽。被告 上訴指摘原審量刑,為有理由,應由本院將原判決關於刑之 部分(含宣告刑及應執行刑)予以撤銷改判。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌被告為詐欺集團擔任提款車 手,依照該集團之計畫而分擔部分犯行,進而隱匿詐欺贓款 ,侵害告訴人陳○華、李○宣、吳○松、莊○華、楊○駿、被害 人江○如之財產權益,應予相當非難,所為實無足取,兼衡 被告之年齡、素行、犯後坦認犯行,與告訴人陳○華、李○宣 、吳○松、楊○駿、被害人江○如成立調解,又與告訴人莊○華 成立和解,有調解筆錄(見原審卷第57至58、77至78、97至 98頁)、和解書影本(見本院卷第103頁)、本院公務電話 紀錄(見本院卷第105頁)附卷可稽,併考量被告參與犯罪之 程度及分工角色、告訴人及被害人等遭詐之金額,及被告自 陳之智識程度、家庭生活與經濟狀況(見本院卷第96至97頁 ),暨其犯罪之動機、目的、手段等一切情狀,量處如主文 第2項所示之刑(即附表「本院宣告刑」欄所示之刑)。   ㈢按關於數罪併罰之案件,如能俟被告所犯數罪全部確定後, 於執行時,始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察 署檢察官,聲請該法院裁定之,無庸於每一個案判決時定其 應執行刑,則依此所為之定刑,不但能保障被告(受刑人) 之聽審權,符合正當法律程序,更可提升刑罰之可預測性, 減少不必要之重複裁判,避免違反一事不再理原則情事之發 生(最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照)。被 告所為本案各次犯行雖屬裁判確定前犯數罪而合於刑法併合 處罰之要件,惟考量本案數罪既均尚未確定,被告另有案件 經法院判處罪刑,有法院前案紀錄表(見本院卷第82頁)附 卷可稽,揆諸前開說明,宜俟被告所犯數罪全部確定後,另 由檢察官聲請定應執行刑為適當。從而,本案不定其應執行 之刑,併此敘明。  ㈣被告雖請求緩刑,惟法院為緩刑之宣告,須以被告受2年以下 有期徒刑、拘役或罰金之宣告,且未曾因故意犯罪受有期徒 刑以上刑之宣告,或前因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告 ,執行完畢或赦免後,5年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑 以上刑之宣告為前提要件,此觀刑法第74條第1項規定自明 。被告另因詐欺等案件,經臺灣士林地方法院以112年度金 訴字第990號判處有期徒刑,經本院於113年10月30日以113 年度上訴字第2982號判決上訴駁回,有法院前案紀錄表附卷 可佐(見本院卷第82頁),與刑法第74條第1項所定之緩刑 要件未合,被告前揭所請,無從准許。    據上論斷,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官吳建蕙提起公訴,檢察官陳明進到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  25  日          刑事第四庭  審判長法 官 林柏泓                    法 官 羅郁婷                    法 官 葉乃瑋 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 程欣怡 中  華  民  國  114  年  3   月  25  日 附錄:本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第339 條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者,處一年以上七年 以下有期徒刑,得併科一百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339 條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下 罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處七年以下有期徒刑,併科新臺 幣五百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 修正前洗錢防制法第2 條 本法所稱洗錢,指下列行為: 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴 ,而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 附表 編號 告訴人或被害人 所犯事實 原判決宣告之罪名及刑 本院宣告刑 1 陳○華 原判決附表編號1 黃信維犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 處有期徒刑壹年壹月。 2 江○如 原判決附表編號2 黃信維犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月。 處有期徒刑壹年。 3 李○宣 原判決附表一編號3 黃信維犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年。 處有期徒刑拾壹月。 4 吳○松 原判決附表編號4 黃信維犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年。 處有期徒刑拾壹月。 5 莊○華 原判決附表編號5 黃信維犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 處有期徒刑壹年。 6 楊○駿 原判決附表編號6 黃信維犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月。 處有期徒刑壹年。

2025-03-25

TPHM-114-上訴-192-20250325-1

上訴
臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6916號 上 訴 人 即 被 告 方榮田            上列上訴人即被告因詐欺等案件,不服臺灣新北地方法院113年 度金訴字第1783號,中華民國113年10月30日第一審判決(起訴 案號:臺灣新北地方檢察署113年度偵字第40407號),提起上訴 ,本院判決如下:   主 文 原判決關於方榮田刑之部分撤銷。 上開撤銷部分,方榮田處有期徒刑陸月。   事實與理由 一、審理範圍   按上訴得對於判決之一部為之;上訴得明示僅就判決之刑、 沒收或保安處分一部為之,刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。本案檢察官未提起上訴,上訴人即被告方 榮田(下稱被告)提起上訴,於本院審理時陳稱僅就量刑上 訴,有本院審理筆錄(見本院卷第111頁)附卷可稽,業已 明示僅就刑之部分一部上訴。是依刑事訴訟法第348條第3項 規定,本院審理範圍僅限於原判決量處之刑,不及於原判決 所認定之犯罪事實、所犯法條(論罪)、沒收等其他部分。 二、被告上訴意旨略以:請念在初犯,有年紀,知道違法,深感 後悔,請予機會輕判,改過自新;希望緩刑等語。   三、經查:  ㈠原判決基於其犯罪事實之認定,論被告所為,係犯組織犯罪 防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、刑法第339條之4 第2項、第1項第2款三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防 制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第21 6條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條 之行使偽造特種文書罪,被告以一行為觸犯上開數罪,為想 像競合犯,依刑法第55條規定從一重論以三人以上共同詐欺 取財未遂罪。本院依上開原判決犯罪事實之認定及法律適用 ,而對被告之量刑為審理,先予敘明。    ㈡被告已著手於本案三人以上共同詐欺取財犯行而未遂,爰依 刑法第25條第2項規定,減輕其刑。    ㈢撤銷改判之理由     ⒈被告於本院審理中,已匯款賠償本案告訴人新臺幣(下同)1 萬元,有被告陳報狀及所附民國114年3月3日匯款單據(見 本院卷第127頁),原審未及審酌於此,尚有未洽。被告上 訴請求從輕量刑為有理由,應由本院將原判決關於被告刑之 部分予以撤銷改判。  ⒉爰以行為人之責任為基礎,審酌被告前無刑事犯罪前科紀錄 ,素行尚稱良好,於詐欺集團中擔任取款車手之參與犯罪情 節,非居於集團組織之核心、主導地位,本案係因告訴人已 於日前察覺受騙而報警,故此次並未陷於錯誤,未實際受有 財產上損害,卷內亦無積極事證足認定被告有因本案犯行取 得犯罪所得,被告犯後已坦認犯行之犯後態度、已與告訴人 達成調解並匯款賠償告訴人1萬元、兼衡被告之年齡、行為 動機、目的、手段、自陳之教育程度、家庭生活與經濟狀況 (見原審金訴卷第127至128頁、本院卷第119至120頁)等一 切情狀,量處如主文第2項所示之刑。   ⒊至被告上訴請求緩刑,然按刑法第74條第1項規定:「受2年 以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告,而有下列情形之一,認 以暫不執行為適當者,得宣告2年以上5年以下之緩刑,其期 間自裁判確定之日起算:一、未曾因故意犯罪受有期徒刑以 上刑之宣告者。二、前因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告 ,執行完畢或赦免後,5年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑 以上刑之宣告者」。被告另因詐欺案件,經臺灣臺北地方法 院以113年度審訴字第2760號判決判處有期徒刑1年3月,有 法院前案紀錄表可稽,是被告在本案宣示判決(114年3月25 日)前5年以內有因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,不 符緩刑宣告之要件,附此敘明。     據上論斷,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官黃鈺斐提起公訴,檢察官陳明進到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  25  日          刑事第四庭  審判長法 官 林柏泓                    法 官 羅郁婷                    法 官 葉乃瑋 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 程欣怡 中  華  民  國  114  年  3   月  25  日 附錄:本案論罪科刑法條全文 組織犯罪防制條例第3 條第1 項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者,處三年以上十年以下有期 徒刑,得併科新臺幣一億元以下罰金;參與者,處六月以上五年 以下有期徒刑,得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕 微者,得減輕或免除其刑。 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者,處三年以上十年以下有期徒刑, 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者,處六月以上五年以下有期徒刑,併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第2 條 本法所稱洗錢,指下列行為: 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。    中華民國刑法第339 條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者,處一年以上七年 以下有期徒刑,得併科一百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339 條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下 罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第216 條 行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者,依偽造、變造文 書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第210 條 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處五年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212 條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書,足以生損害於公眾或他人者,處 一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

2025-03-25

TPHM-113-上訴-6916-20250325-2

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臺灣高等法院

過失傷害

臺灣高等法院刑事判決 113年度交上易字第343號 上 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 黃文斌 指定辯護人 陳智義律師(法扶律師) 輔 佐 人 黃建偉 上列上訴人因被告過失傷害案件,不服臺灣新北地方法院113年 度審交易字第825號,中華民國113年7月31日第一審判決(起訴 案號:臺灣新北地方檢察署113年度偵字第14759號),提起上訴 ,本院判決如下:   主 文 原判決關於刑之部分撤銷。 上開撤銷部分,黃文斌處有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺幣 壹仟元折算壹日。   事實與理由 一、審理範圍   按上訴得對於判決之一部為之;上訴得明示僅就判決之刑、 沒收或保安處分一部為之,刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。本案被告黃文斌(下稱被告)未提起上訴 ,上訴人即檢察官提起上訴,於上訴書及本院審理時均陳稱 僅就量刑上訴,有上訴書及本院審理筆錄(見本院卷第19、 157頁)附卷可稽,業已明示僅就刑之部分一部上訴。是依 刑事訴訟法第348條第3項規定,本院審理範圍僅限於原判決 量處之刑,不及於原判決所認定之犯罪事實、所犯法條(論 罪)其他部分。 二、上訴之判斷:   ㈠原判決基於其犯罪事實之認定,論被告所為,係犯刑法第284 條前段過失傷害罪。本院依上開原判決犯罪事實之認定及法 律適用,而對被告之量刑為審理,先予敘明。  ㈡刑之減輕事由   被告於案發後停留現場,於有偵查權限之機關及公務員發覺 其犯罪前,向前往現場處理之員警表明其為肇事人並願接受 裁判乙節,有道路交通事故肇事人自首情形記錄表附卷可按 (見偵卷第35至36頁),足認被告合於自首要件,爰依刑法 第62條前段之規定減輕其刑。   ㈢撤銷改判之理由     ⒈上訴意旨略以:告訴人與被告就賠償金額差距未能達成共識 之原因,係被告徒憑己見認告訴人應擔負較重過失責任所致 ,且被告遲未道歉,始未能與被告達成和解,被告犯後態度 難認良好;再被告行車過失之舉,所造成告訴人受有起訴書 所載之左股骨骨折、創傷性腦出血、眼眶骨骨折及肺挫傷等 傷害,犯罪結果較通常行車過失案件所造成之被害人擦挫傷 等傷害情狀更為嚴重,理當量處較重刑度,始符比例原則及 公平原則;況告訴人嗣經持續回診治療,更發覺告訴人於本 案交通事故中除受有上開傷害外,尚受有右膝後十字韌帶及 外側半月板受損之傷害,且需使用助行器方能正常行走,足 見被告犯罪所生危害甚重。從而,原審量刑基礎既有錯誤, 且未及審酌告訴人上開傷勢,所為量刑與被告犯罪所生損害 情狀,並不相當,爰依法上訴等語。   ⒉上訴意旨指稱告訴人因本件交通事故尚受有「右膝後十字韌 帶及外側半月板受損」傷害,檢察官復於本院審理時主張告 訴人另受有「鼻骨骨折」傷勢(見本院卷第157頁)部分, 被告及其辯護人於本院審理時均予以爭執(見本院卷第157 至158頁),並主張告訴人因車禍所受傷害不包含上開傷勢 ,新傷之形成因距離事故發生後長達1年,其成因多種均有 可能非關事故發生當下所造成等語(見本院卷第139頁)。 經查,本案審理範圍僅及於量刑,業如前述,上訴意旨與檢 察官上開主張復再爭執被告因過失所造成告訴人傷勢為何之 事實部分,已超出本案審理範圍,本院自無從重新認定。  ⒊然關於上訴書認原判決所量處之刑不符罪刑相當原則部分, 按刑法上量刑之標準,應以行為人之責任為基礎,並審酌一 切情狀,尤應注意刑法第57條所列各款事項,為科刑輕重之 標準,諸如犯罪之手段、犯罪行為人違反義務之程度、犯罪 所生之危險、犯罪行為人犯罪後之態度,均應綜合考量;又 刑之量定,固為實體法上賦予法院得為自由裁量之事項,但 此項職權之行使,仍應受比例原則、平等原則、罪刑相當原 則之支配,審酌刑法第57條所列各款應行注意事項及一切情 狀為之,使輕重得宜,罰當其罪,以符合法律授權之目的, 此即所謂自由裁量權之內部界限,最高法院96年度台上字第 2357號、97年度台上字第6874號判決意旨分別可資參照。依 原判決認定之告訴人傷勢,告訴人受有左股骨骨折、創傷性 腦出血、眼眶骨骨折及肺挫傷之傷害,是告訴人因本件交通 事故所受傷勢,除前開部位之骨折外,尚受有腦部出血及肺 部挫傷等傷勢,已關涉對人體健康甚為關鍵之腦部中樞及內 臟部位;又依卷附亞東紀念醫院112年9月7日診斷證明書( 見偵卷第17頁)所載,告訴人於112年8月4日送醫後,入住 加護病房數日,轉一般病房後於8月14日始出院,足見告訴 人所受傷勢嚴重,對告訴人身體、健康侵害重大,被告犯行 所生損害不可謂之輕微,原審僅量處被告拘役50日,尚屬過 輕,有違比例原則、罪刑相當原則。  ⒋原判決就被告所處之刑,固非無見,惟其所量處之刑度不當 ,已如前述,檢察官上訴意旨指摘原判決量刑過輕,為有理 由。原判決既有上開可議之處,應由本院將原判決關於刑之 部分予以撤銷改判。 三、科刑(改判部分):   爰以行為人責任為基礎,審酌被告前無刑事犯罪前科紀錄, 素行良好,其駕駛小貨車上路,參與道路交通,本應小心謹 慎以維護他人生命身體安全,卻於行經交岔路口左轉彎時, 未禮讓直行車先行,肇致本案交通事故,衡酌其犯後坦承犯 行、告訴人所受傷勢、被告之過失程度、被告雖表達和解意 願然未與告訴人達成共識、被告己為第七類輕度身心障礙者 外,尚有2名子女為第一類身心障礙情形(參見原審卷第51 、53頁、本院卷第47至51頁)、被告年齡、其自陳之智識程 度、身體健康情況、家庭生活、經濟狀況非佳(參見原審卷 第60頁、本院卷第43、56、97、110、139、162至163頁)等 一切情狀,量處如主文第2項所示之刑,並諭知如易科罰金 之折算標準。 據上論斷,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官陳力平提起公訴,檢察官許智鈞提起上訴,檢察官 陳明進到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  25  日          刑事第四庭  審判長法 官 林柏泓                    法 官 羅郁婷                    法 官 葉乃瑋 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 程欣怡 中  華  民  國  114  年  3   月  25  日 附錄:本案論罪科刑法條全文                中華民國刑法第284 條 因過失傷害人者,處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金 ;致重傷者,處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。

2025-03-25

TPHM-113-交上易-343-20250325-1

上訴
臺灣高等法院

毒品危害防制條例等

臺灣高等法院刑事判決 114年度上訴字第601號 上 訴 人 即 被 告 許道昱            選任辯護人 林威伯律師 上列上訴人即被告因違反毒品危害防制條例等案件,不服臺灣臺 北地方法院113年度重訴字第13號,中華民國113年12月30日第一 審判決(起訴案號:臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第15834號 、第17197號、第17399號、第22800號、第27350號),提起上訴 ,本院判決如下:   主 文 原判決關於許道昱刑之部分撤銷。 上開撤銷部分,許道昱處有期徒刑陸年拾月。   事實與理由 一、審理範圍   按上訴得對於判決之一部為之;上訴得明示僅就判決之刑、 沒收或保安處分一部為之,刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。本案檢察官未提起上訴,上訴人即被告許 道昱(下稱被告)提起上訴,於上訴理由狀及本院均陳稱僅 就量刑部分上訴(見本院卷第80、117至118、239至240頁) ,業已明示僅就刑之部分一部上訴。是依刑事訴訟法第348 條第3項規定,本院審理範圍僅限於原判決關於被告量處之 刑,不及於原判決所認定之犯罪事實、所犯法條(論罪)、 沒收等其他部分。 二、被告上訴意旨略以:被告於偵查及審判中均自白,符合毒品 危害防制條例第17條第2項減輕規定;被告供出毒品來源因 而查獲共犯李振澤,另黃文浩於113年4月30日為警查獲後, 被告於113年5月15日警詢亦配合指認協助查獲黃文浩,就符 合毒品危害防制條例第17條第1項減刑部分,請能依刑法第6 6條規定,減輕其刑三分之二;被告過去並未有吸食或販賣 毒品之不法行為,係被利用於尋找人頭開設信箱之下游角色 ,未實際分裝與派送毒品給買家,且於偵審中自白在案,本 案發生時自行經營手機配件生意,學識為高中肄業,本案以 郵局包裹方式運輸之犯罪情節,與一般漁船走私運輸均超過 幾百公斤相較,違反義務較小,與賺取暴利之毒梟所產生之 危害程度及獲利數額上有明顯差距,縱給予遞減刑度,仍嫌 情輕法重,請再依刑法第59條、憲法法庭112年度憲判字第1 3號判決意旨減輕其刑等語。   三、原判決基於其犯罪事實之認定,論被告所為,係犯組織犯罪 防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、毒品危害防制條 例第4條第1項運輸第一級毒品罪及懲治走私條例第2條第1項 私運管制物品進口罪;被告與李振澤等人有犯意聯絡及行為 分擔,為共同正犯;被告以一行為犯上開數罪,屬想像競合 犯,依刑法第55條規定,應從一重之運輸第一級毒品罪處斷 。本院依上開犯罪事實及法律適用,對於被告之刑為審理, 先予敘明。 四、減刑事由之判斷  ㈠毒品危害防制條例第17條第2項  ⒈按犯第4條至第8條之罪於偵查及歷次審判中均自白者,減輕 其刑,毒品危害防制條例第17條第2項定有明文。立法者為 免是類毒品案件之被告反覆,致有礙刑事訴訟程序儘早確定 之立法原意,乃將「審判中」修正為「歷次審判中」,並於 立法理由中明列:「所謂歷次審判中均自白,係指歷次事實 審審級(包括更審、再審或非常上訴後之更為審判程序), 且於各該審級中,於法官宣示最後言詞辯論終結時,被告為 自白之陳述而言。故爰修正第2項,明定於偵查及歷次審判 中均自白者,始減輕其刑。至所稱於偵查中自白,係指被告 對於構成犯罪要件之事實向職司偵查之公務員坦白陳述而言 ,既未明文指「歷次」偵訊,基於該條文係為鼓勵被告自白 認罪,採行寬厚減刑之刑事政策,並不以偵查中始終自白為 必要,縱自白之前、後,有否認之辯詞,亦不影響已自白之 效力(最高法院106年度台上字第402號判決意旨參照)。而 所謂偵查階段之自白,被告在偵查輔助機關及檢察官聲請羈 押由法官訊問時之自白,亦包括在內。    ⒉經查,被告於偵查中經檢察官聲請延長羈押,延長羈押聲請 書中載明被告所涉共同運輸第一級毒品之犯罪事實,被告嗣 於原審法院延長羈押庭113年7月8日法官訊問「對於檢察官 延長羈押聲請書所載犯罪事實,有何意見(告以要旨)?」 ,被告答稱「我都承認」,而坦承犯行,有延長羈押聲請書 、法官訊問筆錄附卷可稽(原審113偵聲258卷第7至12、34 頁),是其曾於偵查中自白犯罪,即應寬認被告已於偵查中 自白,且被告於原審、本院審理時均坦承犯行(見原審卷三 第359頁、本院卷第80至81、239頁),爰依毒品危害防制條 例第17條第2項規定減輕其刑。    ㈡毒品危害防制條例第17條第1項  ⒈毒品危害防制條例第17條第1項所謂「供出毒品來源,因而查 獲其他正犯或共犯者,減輕或免除其刑」,係指具體提供毒 品來源之資訊,使調查或偵查犯罪之公務員知悉而對之發動 調查或偵查,並據以破獲者而言。此規定旨在鼓勵下游者具 體供出其毒品上游,擴大追查毒品來源,俾有效斷絕毒品之 供給,以杜絕毒品泛濫。故被告之「供出毒品來源」與調查 或偵查犯罪之公務員對之發動調查或偵查並進而破獲之間, 論理上須具有先後且相當之因果關係及必要之關連性,始足 當之。  ⒉被告於113年5月13日14時許拘提到案後,經警檢視其手機Tel egram對話紀錄,發現「Yea OK」指示被告、暱稱「李羊」 之人前往國史館郵局24號信箱收件,被告即於同日15時35分 供稱暱稱「李羊」之人為李振澤,警察因而於113年5月14日 凌晨2時許拘提李振澤到案等情,有新北市政府警察局新店 分局113年10月29日新北警店刑字第1134100447號函(原審卷 二第211頁)、內政部警政署保安警察第三總隊113年11月18 日保三警刑字第1130013081號函暨職務報告、附件(原審卷 三第21至201頁)、北檢113年11月18日北檢力崑113偵15834 字第1139117516號函(原審卷三第19頁)在卷可稽,合於具體 提供毒品來源之資訊,使警方知悉而得以對同案被告李振澤 發動調查,並據以查獲同案被告李振澤共同運輸之犯行,符 合毒品危害防制條例第17條第1項「供出毒品來源,因而查 獲其他正犯或共犯」規定,又被告所為犯行情節非微,且被 告行為時業已成年,難認其對國家刑事重典毫無認識,審酌 被告所為本案犯行之犯罪情節及其指述來源所能防止杜絕毒 品流通之程度等情狀,揆諸比例原則、罪刑相當原則,認尚 不至於得以免除其刑,爰依毒品危害防制條例第17條第1項 規定遞減其刑。  ⒊至上訴意旨主張被告於113年5月15日警詢配合指認協助查獲 黃文浩,亦符合毒品危害防制條例第17條第1項規定云云。 然同案被告藍琨閔經警於113年4月29日拘提後,即於同日警 詢供出其係受黃文浩指示在臺尋找收受毒品包裹之人,因而 使警方知悉而得以對黃文浩發動調查,並據以於113年4月30 日查獲黃文浩,黃文浩嗣經同案起訴,有解送人犯報告書、 同案被告藍琨閔警詢(見113偵15834卷一第3至4、155至157 頁)、本案起訴書附卷可稽,是黃文浩早經同案被告藍琨閔 供出並因而為警查獲,被告嗣後指認,已難認此部分符合毒 品危害防制條例第17條第1項「供出毒品來源,因而查獲其 他正犯或共犯」規定,附此敘明。  ㈢刑法第59條  ⒈按刑法第59條於94年2月2日修正公布,95年7月1日施行,將 原條文:「犯罪之情狀可憫恕者,得酌量減輕其刑」,修正 為:「犯罪之情狀顯可憫恕,認科以最低度刑仍嫌過重,得 酌量減輕其刑」。立法說明指出:該條所謂「犯罪之情狀可 憫恕」,本係指審酌刑法第57條各款所列事項以及其他一切 與犯罪有關之情狀之結果,認其犯罪足堪憫恕者而言。依實 務上見解,必在客觀上顯然足以引起一般同情,認為縱予宣 告法定最低度刑猶嫌過重者,始有其適用。為防止酌減其刑 之濫用,自應嚴定其適用之要件,以免法定刑形同虛設,破 壞罪刑法定原則,乃增列文字,將此適用條件予以明文化, 有該條之立法說明可參。而刑法第59條規定犯罪之情狀顯可 憫恕者,得酌量減輕其刑,其所謂「犯罪之情狀」,依上開 立法之說明,自應與同法第57條規定科刑時應審酌之一切情 狀予以全盤考量,審酌其犯罪有無特殊之原因與環境,在客 觀上足以引起一般同情,以及宣告法定低度刑,是否猶嫌過 重等情形以為判斷。尤以此項酌減之規定,係推翻立法者之 立法形成,就法定最低度刑再予減輕,為司法之權,適用上 自應謹慎,未可為常態,其所具特殊事由,應使一般人一望 即知有顯可憫恕之處,非可恣意為之。又按刑法第59條規定 之酌量減輕其刑,必須犯罪另有特殊之原因與環境,在客觀 上足以引起一般同情,認為即使予以宣告法定最低度刑,猶 嫌過重者,始有其適用。此所謂法定最低度刑,固包括法定 最低本刑;惟遇有其他法定減輕之事由者,則應係指適用其 他法定減輕事由減輕其刑後之最低度刑而言。倘被告別有法 定減輕事由者,應先適用法定減輕事由減輕其刑後,猶認其 犯罪之情狀顯可憫恕,即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過 重者,始得適用刑法第59條規定酌量減輕其刑(最高法院10 0年度台上字第744號判決意旨參照)。  ⒉上訴意旨固以前詞主張再適用刑法第59條規定酌減其刑。然 被告所犯運輸第一級毒品罪,法定最低本刑雖為無期徒刑, 然經依毒品危害防制條例第17條第2項規定減刑,再依同條 例第17條第1項規定遞減其刑後,法定最低刑度已明顯降低 ,已可在減刑後之法定刑度內妥適斟酌量刑,亦即其遞減刑 後之最低度刑相較於被告之犯罪情狀,尚無過於嚴苛之處, 足使被告接受適當之刑罰制裁,無情輕法重之憾,實難認有 科以最低度刑仍嫌過重,顯可憫恕之情,乃不再依刑法第59 條規定予以酌減其刑。上訴意旨主張適用刑法第59條規定, 尚非可採。  ㈣是否有憲法法庭112年度憲判字第13號判決適用之說明   上訴意旨固以前詞主張再依憲法法庭112年度憲判字第13號 判決意旨減刑。然按憲法法庭112年憲判字第13號判決所指 除依刑法第59條規定減輕其刑外,另得依該判決意旨減輕其 刑至二分之一者,以無其他犯罪行為,且依其販賣行為態樣 、數量、對價等,可認屬情節極為輕微,顯可憫恕,縱適用 刑法第59條規定酌減其刑,仍嫌情輕法重,致罪責與處罰不 相當之個案情形者為限。被告依毒品危害防制條例第17條第 2項、第1項遞減其刑後,已無情輕法重,致罪責與處罰不相 當之情,自無再適用上開判決意旨減刑之餘地。上訴意旨上 開主張,並非可採。    ㈤被告於原審及本院坦承參與組織犯罪,而觀諸被告歷次警詢 及偵訊筆錄,主要就被告是否涉嫌運輸第一級毒品部分為訊 問,未問及被告是否承認違反組織犯罪防制條例第3條第1項 後段罪名,即逕予起訴,致其無從於警詢及偵查中自白,惟 被告既已曾於偵查中延長羈押庭就如事實欄所載事實予以承 認,自應寬認被告符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段於 偵查及歷次審判均自白犯罪之減刑規定,惟被告所犯參與犯 罪組織罪屬想像競合犯其中之輕罪,上開減輕情形於依刑法 第57條量刑時作為審酌之事由。  五、撤銷改判及量刑審酌事由       ㈠原審審理後,就被告犯行量處有期徒刑9年6月,然被告本案 犯行,合於毒品危害防制條例第17條第2項偵審自白之減刑 規定,業如前述,原審未適用上開規定減輕,另以被告合於 刑法第59條之規定減輕其刑,均尚有未合。從而,被告上訴 指摘原審量刑,為有理由,應由本院將原判決關於被告刑之 部分撤銷。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,爰審酌被告參與運毒集團而分擔 自國外運輸毒品信件入境之犯行,數量非少,所為除助長毒 品跨區交易,更增加毒品於我國境內交易流通之重大危害風 險,所為實屬不該,考量被告配合調查指認黃文浩及供出共 犯李振澤因而查獲、於偵查中曾坦承犯行、於原審及本院審 理時坦承犯行等犯後態度,暨被告符合組織犯罪防制條例第 8條第1項後段減輕規定,其分工角色對運輸毒品完成之重要 性、及分工角色非居於主導地位、被告本案運輸毒品數量( 遭查獲及未遭查獲部分)、所運輸之毒品部分流入市面、其 犯罪所得數額經估為1千元(業已繳交本院,見本院卷第290 頁),另兼衡其年齡、素行、犯罪手段、於原審及本院自陳 之智識程度、家庭生活與經濟狀況 (見原審卷三第396頁、 本院卷第263頁)等一切情狀,量處如主文第2項所示之刑。 據上論斷,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官陳雅詩提起公訴,檢察官陳明進到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  25  日          刑事第四庭  審判長法 官 林柏泓                    法 官 羅郁婷                    法 官 葉乃瑋 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 程欣怡 中  華  民  國  114  年  3   月  25  日 附錄:本案論罪科刑法條全文           組織犯罪防制條例第3 條第1 項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者,處三年以上十年以下有期 徒刑,得併科新臺幣一億元以下罰金;參與者,處六月以上五年 以下有期徒刑,得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕 微者,得減輕或免除其刑。 毒品危害防制條例第4 條 製造、運輸、販賣第一級毒品者,處死刑或無期徒刑;處無期徒 刑者,得併科新臺幣三千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第二級毒品者,處無期徒刑或十年以上有期徒 刑,得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第三級毒品者,處七年以上有期徒刑,得併科 新臺幣一千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第四級毒品者,處五年以上十二年以下有期徒 刑,得併科新臺幣五百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者,處一年以上七 年以下有期徒刑,得併科新臺幣一百五十萬元以下罰金。 前五項之未遂犯罰之。 懲治走私條例第2 條 私運管制物品進口、出口者,處七年以下有期徒刑,得併科新臺 幣三百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 第一項之管制物品,由行政院依下列各款規定公告其管制品項及 管制方式: 一、為防止犯罪必要,禁止易供或常供犯罪使用之特定器物進口 、出口。 二、為維護金融秩序或交易安全必要,禁止偽造、變造之各種貨 幣及有價證券進口、出口。 三、為維護國民健康必要,禁止、限制特定物品或來自特定地區 之物品進口。 四、為維護國內農業產業發展必要,禁止、限制來自特定地區或 一定數額以上之動植物及其產製品進口。 五、為遵守條約協定、履行國際義務必要,禁止、限制一定物品 之進口、出口。

2025-03-25

TPHM-114-上訴-601-20250325-3

上訴
臺灣高等法院

違反槍砲彈藥刀械管制條例

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5523號 上 訴 人 即 被 告 林瑋程 選任辯護人 鄭旭閎律師(法扶律師) 上列上訴人即被告因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件,不服臺灣 新北地方法院113年度重訴緝字第2號,中華民國113年8月27日第 一審判決(起訴案號:臺灣新北地方檢察署112年度偵字第30797 號、第32730號、移送併辦案號:113年度偵緝字第2796號),提 起上訴,本院判決如下:   主 文 原判決關於刑之部分撤銷。 上開撤銷部分,林瑋程處有期徒刑伍年肆月,併科罰金新臺幣拾 伍萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、審理範圍   按上訴得對於判決之一部為之;上訴得明示僅就判決之刑、 沒收或保安處分一部為之,刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。本案檢察官未提起上訴,上訴人即被告林 瑋程(下稱被告)提起上訴,於本院審理程序陳稱僅就量刑 上訴,有本院審理筆錄(見本院卷第190至191頁)附卷可稽 ,業已明示僅就刑之部分一部上訴。是依刑事訴訟法第348 條第3項規定,本院審理範圍僅限於原判決關於被告量處之 刑,不及於原判決所認定之犯罪事實、所犯法條(論罪)、 沒收等其他部分。 二、被告上訴意旨略以:被告被查獲槍枝之後,有向警自首製造 本案槍彈,符合自首規定,並請適用刑法第59條,從輕量刑 等語。 三、原判決基於其犯罪事實之認定,論被告所為,係犯槍砲彈藥 刀械管制條例第7條第1項非法製造可發射子彈具有殺傷力之 非制式手槍罪及同條例第12條第1項非法製造具有殺傷力之 子彈罪,為想像競合犯,依刑法第55條規定,從一重之非法 製造可發射子彈具有殺傷力之非制式手槍罪處斷。本院基於 上開犯罪事實及法律適用,對於被告量刑部分為審理,先予 敘明。   四、減輕其刑事由之判斷  ㈠對於未發覺之罪自首而受裁判者,得減輕其刑。但有特別規定者,依其規定,刑法第62條定有明文。所謂未發覺,乃指犯罪事實未為有偵查犯罪職權之公務員所發覺,或犯罪事實雖已發覺,而犯人為誰尚不知者而言。經查:關於被告有無自首製造扣案槍彈行為,新北市政府警察局中和分局函覆本院稱「本案查獲係本分局員警,於112年1月23日20時53分在新北市○○區○○路00號,處理犯嫌林瑋程涉嫌駕駛BBJ-8853號自小客車肇事逃逸案,並於車內查扣手槍(含彈匣)1把、彈匣1個、槍管1支、消音器1個、子彈53顆(裝於鐵盒內),經調閱監視器及採證比對DNA-STR型別、相關證件等證物後鎖定持有之犯嫌係林瑋程,復經詢問後林嫌坦承先至新北市板橋區某模型店購得全鋼製之操作槍主要組成零件槍管,復以鑽床、砂輪機、固定鉗、尖嘴鉗、底火、紙雷管、電筆、空包彈等工具製造切割槍管及子彈,以組合成具殺傷力之改造槍枝及子彈」,有該分局114年1月14日新北警中刑字第1145251965號函(見本院卷第115頁)附卷可稽,足徵被告持有本案扣案槍彈之犯行固已為警方發覺、查獲,然警方查獲槍彈當時並未同時扣得被告用以製造之工具,尚乏確切根據得對被告關於製造槍、彈部分犯行為合理懷疑,是被告上開犯行尚未經警發覺,其嗣向警供承其製造槍彈犯行,合乎對於未發覺之罪自首要件,爰依刑法第62條前段規定減輕其刑。   ㈡無刑法第59條規定適用  ⒈按刑法第59條規定之酌量減輕其刑,必須犯罪另有特殊之原 因與環境,在客觀上足以引起一般同情,認為即使予以宣告 法定最低度刑,猶嫌過重者,始有其適用。此所謂法定最低 度刑,固包括法定最低本刑;惟遇有其他法定減輕之事由時 ,則應係指適用其他法定減輕事由減輕其刑後之最低度刑而 言。是必於被告適用刑法第59條以外之法定減輕事由,減輕 其刑之後,猶堪認其犯罪之情狀,顯可憫恕,即使科以該「 減輕後之最低度刑」仍嫌過重者,始得適用刑法第59條規定 ,再酌量減輕其刑(參最高法院109年度台上字第1795號刑 事判決意旨)。又是否對被告依刑法第59條規定酌減其刑, 法院本屬有權斟酌決定。法院為該項審酌時,雖不排除刑法 第57條所列各款情形,惟其應達於顯可憫恕之程度,始有該 條規定之適用(參最高法院109年度台上字第5794號刑事判 決意旨)。    ⒉辯護意旨固以被告犯後坦承犯行,涉案當時尚未滿30歲,仍 有長輩需扶養,請求依刑法第59條規定酌減其刑。經查,槍 砲彈藥刀械管制條例第7條第1項規定之最輕本刑為7年以上 有期徒刑,固屬重度自由刑,然立法者認製造槍枝行為已足 造成高度危險,方採取重刑之一般預防功能管制,而被告製 造槍彈犯行,經依刑法第62條規定減輕其刑後,其刑度相較 原本之法定刑,已有所減輕,審酌本件為警扣得之槍枝、子 彈,包含如原判決附表編號1所示非制式手槍1枝及編號2所 示子彈共43顆,有一定數量,如流入不法份子之手,對於社 會治安之危害程度甚高;被告於111年10月間製造槍枝、子 彈時已28歲,具有相當智識及社會閱歷,對槍彈之危險性及 製造、持有槍彈之違法性,自有所瞭解,仍甘冒刑典犯之, 且其因非法持有非制式手槍案件,甫經臺灣基隆地方法院於 111年7月7日以111年度訴字第118號判刑,於同年8月8日確 定,有法院前案紀錄表可憑,仍於該案確定後未久,即又製 造上開槍枝及子彈後予以持有,持有時間非短,並放置於其 駕駛之車輛上,使上開槍彈具有流動性,甚而更一併持有消 音器,衡其年齡及本案犯行之動機、手段、情節等,依其客 觀之犯行與主觀之惡性加以考量,難認其犯罪情狀有顯可憫 恕之處,無情輕法重之情狀,並無刑法第59條酌減其刑規定 之適用。   五、撤銷改判之理由  ㈠原審就被告製造槍彈之自首行為未予斟酌並減輕其刑,容有 未合。被告上訴主張適用刑法第59條規定酌減其刑為無理由 ,然其上訴主張符合自首規定,則為有理由,應由本院將原 判決關於刑之部分予以撤銷改判。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌被告明知非法製造槍枝、子 彈嚴重觸法,仍無視法令規定,無故製造本案扣案槍枝、子 彈,又將之放置車輛上,造成槍彈之流動性,對社會治安及 他人生命、身體潛藏高度危害,其於持有槍彈犯行經查獲後 坦承犯行,並自首製造槍彈犯行,考量其製造槍枝、子彈之 數量,兼衡其犯罪之動機、目的、手段、所生危害、所製造 之槍枝尚無證據可認曾用於其他犯罪之情形,及其素行、自 陳之智識程度及家庭經濟狀況(見本院卷第197頁)等一切 情狀,量處如主文第2項所示之刑,並就併科罰金部分諭知 易服勞役之折算標準。 據上論結,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官張維貞提起公訴,檢察官粘鑫移送併辦,檢察官陳 明進到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  25  日          刑事第四庭  審判長法 官 林柏泓                    法 官 羅郁婷                    法 官 葉乃瑋 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 程欣怡 中  華  民  國  114  年  3   月  25  日 附錄:本案論罪科刑法條全文 槍砲彈藥刀械管制條例第7 條第1 項 未經許可,製造、販賣或運輸制式或非制式火砲、肩射武器、機 關槍、衝鋒槍、卡柄槍、自動步槍、普通步槍、馬槍、手槍或各 類砲彈、炸彈、爆裂物者,處無期徒刑或七年以上有期徒刑,併 科新臺幣三千萬元以下罰金。 槍砲彈藥刀械管制條例第12條第1 項 未經許可,製造、販賣或運輸子彈者,處一年以上七年以下有期 徒刑,併科新臺幣五百萬元以下罰金。

2025-03-25

TPHM-113-上訴-5523-20250325-1

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