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金上訴
臺灣高等法院高雄分院

詐欺等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度金上訴字第742號 上 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 上 訴 人 即 被 告 蘇寬裕 上列上訴人因被告詐欺等案件,不服臺灣高雄地方法院113年度 金訴字第250號,中華民國113年7月22日第一審判決(起訴案號 :臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第20397號、112年度偵字第2 9285號),提起上訴,本院判決如下:   主 文 原判決關於蘇寬裕刑及應執行刑之部分,撤銷。 蘇寬裕所犯貳罪上開撤銷刑之部分,各處有期徒刑陸月。應執行 有期徒刑捌月。   事實及理由 壹、本案審理範圍:   按上訴得對於判決之一部為之。上訴得明示僅就判決之刑、 沒收或保安處分一部為之。刑事訴訟法第348條第1、3項定 有明文。檢察官、上訴人即被告蘇寬裕(下稱被告)均表示 對原判決量刑過輕、過重部分,提起上訴(見本院卷第頁13 6-137頁),依據前開說明,兩造係明示就本案刑之部分提 起上訴,而為本院審判範圍。原審認定被告之犯罪事實、罪 名及沒收部分,則產生程序內部之一部拘束力,不在本院審 判範圍,是不在本院審判範圍部分,本院亦不予以調查。 貳、兩造上訴意旨略以: 一、檢察官上訴意旨略以:被告未與被害人蔡秀玲、劉書汎達成 和解,犯後態度不佳,原審量刑過輕。 二、被告上訴意旨略以:被告對於原審判決所載犯行均坦承,原 審量刑過重,請求判處較輕之刑。 參、本案經原審認定被告犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同犯詐欺取財罪計2罪之犯罪事實、罪名及沒收部分, 詳見第一審判決書記載之事實、證據及理由,另就本院審理 範圍部分之理由詳述如下。 肆、本院審判範圍: ㄧ、刑法詐欺罪章裡並沒有自白減刑之相關規定,但新公布之    詐欺犯罪危害防制條例第47條規定「犯詐欺犯罪,在偵查    及歷次審判中均自白,如有犯罪所得,自動繳交其犯罪所   得者,減輕其刑;並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押 全部犯罪所得,或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組 織之人者,減輕或免除其刑」,以新增之規定有利於被告。 查被告於偵查中自承:「認罪」(見偵卷第95頁)、原審自 承:「我願意承認全部犯罪」(見原審卷二第103頁)及本 院自承:「我都認罪」(見本院卷第137頁)等語,均自白 犯行,且被告已繳回犯罪所得新臺幣(下同)1萬元,有本 院收據可證(見本院卷第129頁),應依新公布之詐欺犯罪 危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。另被告行為後,洗 錢防制法於民國113年7月31日修正公布,除第6條、第11條 之施行日期由行政院定之外,自113年8月2日施行。本件被 告無論適用洗錢防制法修正前、後之規定,均因想像競合犯 之故,從較重之加重詐欺罪論處,原判決未及說明上開部分 之比較適用,於判決結果尚不生影響,附此敘明。 二、原判決認「被告主觀上係屬不確定故意,主觀惡性相較於直 接故意者為輕,且就本案之分工角色並非屬主導犯罪之核心 地位,又其犯行集中於同一日,提領及轉交款項之次數僅二 至三次,且金額非鉅,終究與被害人數眾多、金額高達數十 萬元乃至數百萬元之一般詐欺集團犯罪情節重大者有所不同 。綜上,本院認被告於本案二次三人以上共同犯詐欺取財之 犯行,縱宣告法定最低度刑即有期徒刑1年猶嫌過重,客觀 上足以引起社會一般人同情,確有情輕法重之情形」,依刑 法第59條規定減輕其刑云云。惟按刑法第59條之酌減其刑, 必須犯罪有特殊之原因與環境,在客觀上足以引起一般之同 情,認為即予宣告法定最低度刑,猶嫌過重者,始有其適用 。本院審酌現今詐欺集團猖獗,且本案詐欺集團所為加重詐 欺取財犯行係採結構性分工向各被害人行騙,並以人頭帳戶 層層轉匯、提領詐欺款項之方式,增加檢警查緝困難,所為 不僅嚴重損害人與人間之信賴關係,亦衍生嚴重社會問題, 而被告為民國81年出生之人,身強體壯,不思以正途換取財 物,仍心存僥倖,而參與本案詐欺集團,擔任提款車手,對 於整體社會治安之危害非同小可,被告於二次警詢及檢察官 訊問初時均未坦承犯行,事後雖與告訴人2人均達成調解, 然賠償金額約僅遭騙受損金額之半數,並未全然填補告訴人 2人所受損害,其犯罪情節及動機顯無情堪憫恕或客觀上令 人同情之情狀;至於被告於偵查將盡時、原審、本院審理中 自白犯行之犯後態度,則屬刑法第57條所定審酌之範疇,尚 難以此逕認被告犯罪有何特殊之原因或環境而顯可憫恕之情 形,自無刑法第59條之適用。原判決認被告有刑法第59條之 適用,容有誤會。 三、原審審理後,認本案事證明確,予以論科,固非無見。惟查 原判決未及審酌被告行為後,詐欺犯罪危害防制條例有如上 述之新增、公布與生效施行,致未及比較審酌,而未適用詐 欺犯罪危害防制條例第47條前段規定論處,另原判決認被告 有刑法第59條之適用,容有未合,兩造提起上訴,請求從重 或從輕量刑,均非無理由,應由本院就原判決被告量刑及應 執行刑部分,予以撤銷改判。 四、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告為智識成熟、具社會歷 練之成年人,明知現今詐騙案件層出不窮,大眾傳播媒體更 屢屢報導民眾因被騙受損,甚至畢生積蓄因此化為烏有之相 關新聞,竟為取得報酬,率然依不具信賴關係之盧奕錡之指 示領款後,轉交給陳建忠或盧奕錡,其所為已侵害告訴人2 人之財產法益,且掩飾犯罪所得之去向及所在,致使執法人 員難以追查,其所為應值非難;然其於偵查、原審及本院均 坦承犯行,警方亦因其供述而查獲共犯盧奕錡(本案無證據 證明盧奕錡為發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人) ,又其已就從事洗錢之事實自白,依上開說明應於量刑時予 以審酌此部分減輕其刑之事由;又其與告訴人2人已達成調 解,迄今已賠付告訴人劉書汎5千元、蔡秀玲2萬元等情,有 調解筆錄附卷可考(見本院卷第105-108頁);復考量被告 於本案所參與程度僅為提領及轉交不法所得之工作,而非詐 欺案件之主謀策劃者;兼衡告訴人2人遭詐欺之金額、被告 於審理中自述之智識程度、經濟、家庭狀況暨如臺灣高等法 院被告前案紀錄表所示之前科素行等一切情狀,各量處主文 欄第2項所示之刑。另審酌被告所犯上開各罪手法相似,且 犯罪時間甚為緊密,如以實質累加方式定應執行刑,處罰之 刑度將超過其行為之不法內涵,而違反罪責原則,爰依數罪 併罰限制加重與多數犯罪責任遞減原則,定如主文欄第2項 所示之應執行刑,以資懲儆。 五、沒收   被告未就沒收部分提出上訴,但其既已交回犯罪所得,是否 執行沒收宜由執行檢察官裁量之。 六、原審同案被告陳建忠未據上訴,非本院審理範圍,附此敘明 。   據上論結,應依刑事訴訟法第369 條第1 項前段、第364 條、第 299 條第1 項前段,判決如主文。 本案經檢察官盧葆清提起公訴,檢察官伍振文提起上訴,檢察官 黃莉琄到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  26  日          刑事第七庭  審判長法 官 李璧君                    法 官 鍾佩真                    法 官 石家禎 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 狀(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 中  華  民  國  113  年  12  月  26  日                    書記官 林家煜

2024-12-26

KSHM-113-金上訴-742-20241226-1

金上訴
臺灣高等法院高雄分院

詐欺等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度金上訴字第760號 上 訴 人 即 被 告 何冠璋 上列上訴人因詐欺等案件,不服臺灣高雄地方法院113年度金訴 字第172號,中華民國113年8月8日第一審判決(起訴案號:臺灣 高雄地方檢察署112年度偵字第37830號,移送併辦案號:臺灣臺 南地方檢察署113年度偵字第10914號),提起上訴,本院判決如 下:   主 文 上訴駁回。   事實及理由 壹、本案審理範圍:   按上訴得對於判決之一部為之。上訴得明示僅就判決之刑、 沒收或保安處分一部為之。刑事訴訟法第348條第1、3項定 有明文。上訴人即被告何冠璋(下稱被告)言明僅對原判決 量刑過重部分提起上訴(見本院卷第7頁),依據前開說明 ,被告明示就本案量刑部分提起上訴,而為本院審判範圍。 原審認定被告之犯罪事實、罪名及沒收部分,則產生程序內 部之一部拘束力,不在本院審判範圍,是不在本院審判範圍 部分,本院亦不予以調查。 貳、被告上訴意旨略以:   被告坦承犯行,有悔改誠意,原審未依刑法第59條減刑,    量刑過重云云。 參、本案經原審認定被告犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之 洗錢罪之犯罪事實、罪名及沒收部分,詳見第一審判決書記 載之事實、證據及理由,另就本院審理範圍部分之理由詳述 如下。 肆、本院審判範圍:    一、原審就被告犯行量刑部分,審酌被告不思以正當途徑獲取財 物,於集團中分擔如事實欄所示之工作,使詐欺集團成員得 以順利獲得贓款,共同侵害他人財產法益,法紀觀念偏差, 助長詐欺犯罪歪風,實屬不該,且匯入詹承樺上開帳戶之金 額分別為新臺幣(下同)740,102元、490,132元、499,019 元、499,076元及316,021元,金額甚鉅,再由被告操作轉至 指定之人頭帳戶以掩飾犯罪所得之本質及去向,犯罪情節非 微;惟念被告犯後坦承犯行,並自白洗錢犯行,未自動繳交 全部所得財物,兼衡被告於審理時自陳之教育程度及生活經 濟狀況以及犯罪之動機、目的、手段、造成之損害等一切情 狀,對被告犯行量處有期徒刑2年,量刑合於法律規定。 二、被告上訴意旨稱原審未審酌刑法第57條各款所列情狀,顯然 量刑過重,請求從輕量刑云云。惟按量刑輕重,屬法院得依 職權自由裁量之事項,苟其量刑已以行為人之責任為基礎, 並斟酌刑法第57條各款所列情狀,在法定刑度內,酌量科刑 ,無偏執一端,致明顯失出失入情形,自不得指為不當或違 法(最高法院103年度台上字第291號、第331號判決意旨參 照),且在同一犯罪事實與情節,如別無其他加重或減輕之 原因,下級審量定之刑、應執行刑,亦無過重或失輕之不當 情形,則上級審法院對下級審法院之職權行使,原則上應予 尊重(最高法院85年度台上字第2446號判決意旨參照)。查 本件原審量刑時,已審酌刑法第57條各款所列情狀而為刑之 量定,其所為量刑並未逾越法定刑度,亦無違背公平正義之 精神,客觀上不生量刑過重之裁量權濫用,且原審既已詳細 記載量刑審酌上揭各項被告犯行之嚴重程度、其犯後態度、 工作及經濟生活狀況、犯罪之動機、目的、手段、犯罪所生 危害等一切情狀,予以綜合考量後,在法定刑內予以量刑, 並無失之過重之情事。被告主張原判決宣告刑量刑過重云云 ,尚屬無據。 三、另按刑法第59條規定之酌量減輕其刑,必須犯罪另有特殊之 原因與環境,在客觀上足以引起一般同情,認為即使予以宣 告法定最低度刑,猶嫌過重者,始有適用。而此項犯罪情狀 是否顯可憫恕而酌量減輕其刑之認定,亦屬法院得依職權自 由裁量之事項。本院考量本件犯罪所生損害甚鉅,經原判決 認定之未扣案洗錢財物高達0000000元,被告取得詹承樺上 開帳戶後,再操作該帳戶將其中詐騙款項轉至指定之人頭帳 戶,經手款項之額度非微,在客觀上尚不足引起一般同情而 認有可憫恕之情,自無依刑法第59條酌減其刑之餘地。 四、另刑法第339條之4第1項第2款於被告行為時、行為後,並未 修正,原判決比較刑法第339條之4第1項第2款、詐欺犯罪危 害防制條例第43條前段、第47條規定後,認本案應適用刑法 第339條之4之規定(見原判決第4頁第15行至第5頁第9行) 容有未盡妥適之處,惟此不影響判決本旨,應屬無害瑕疵, 爰逕予刪除,不以此為撤銷原判決之理由。 五、綜上所述,被告上訴為無理由,應予駁回。 六、被告經合法傳喚無正當理由不到庭,有本院送達證書、報到 單可證(見本院卷第83、85、101頁),爰依刑事訴訟法第3 71 條規定,不待其陳述逕行判決。 據上論結,應依刑事訴訟法第368 條、第371 條,判決如主文。 本案經檢察官毛麗雅提起公訴,檢察官陳琨智移送併,檢察官黃 莉琄到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  26  日          刑事第七庭  審判長法 官 李璧君                    法 官 鍾佩真                    法 官 石家禎 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 狀(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 中  華  民  國  113  年  12  月  26  日                    書記官 林家煜

2024-12-26

KSHM-113-金上訴-760-20241226-1

金上訴
臺灣高等法院高雄分院

洗錢防制法等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度金上訴字第869號 上 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 許凱逸 選任辯護人 曾雋崴律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件,不服臺灣橋頭地方法 院113 年度金易字第20號,中華民國113 年8 月22日第一審判決 (起訴案號:臺灣橋頭地方檢察署112 年度偵字第12561 號), 提起上訴,本院判決如下:   主 文 原判決撤銷。 許凱逸犯修正前洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢罪,處有期 徒刑貳月,併科罰金新臺幣肆仟元,罰金如易服勞役,以新臺幣 壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣肆仟元沒收,於全部或 一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。   事 實 一、許凱逸得預見提供金融機構帳戶供他人匯入不明款項,該帳 戶可能遭不法份子用以犯罪,且將該不明款項提領使用,亦 可能掩飾、隱匿他人詐欺犯罪所得之去向,猶基於縱有人以 其金融帳戶實施財產犯罪及掩飾隱匿犯罪所得亦不違背其本 意之不確定故意,於民國112 年4 月間,提供其所申辦之中 華郵政帳戶「帳號:00000000000000,戶名:許凱逸」(下 稱本案帳戶)予真實年籍不詳之詐欺集團成員(無證據證明 許凱逸知悉本案詐欺集團人數達3 人以上)使用。嗣本案詐 欺集團於取得本案帳戶後,許凱逸即與本案詐欺集團成員共 同意圖為自己不法之所有,基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡 ,由本案詐欺集團之不詳成員於112 年4 月15日某時許,透 過社群軟體FACEBOOK聯繫蘇翊云,並向蘇翊云佯稱:可以透 過手機操作軟體來投資博弈及股票等語,以此方式向蘇翊云 施用詐術,使其陷於錯誤,而於同日18時53分許,轉帳新臺 幣(下同)1 萬2,000 元至本案帳戶,許凱逸復在同日19時27 分許,自本案帳戶提領1 萬2,000 元一空,以此方式掩飾 、隱匿詐欺不法所得之去向。 二、案經高雄市政府警察局左營分局報告臺灣橋頭地方檢察署檢 察官偵查起訴。   理 由 一、證據能力:本案認定事實所引用卷內被告以外之人於審判外 之陳述,業據檢察官、被告及其辯護人於本院審理時同意有 證據能力(見本院卷第61至62頁),且本院審酌上開證據作成 時之情況,尚無不當取供或違反自由意志而陳述等情形,並 均與本案待證事實具有重要關聯性,認為以之作為本案之證 據確屬適當,自均具有證據能力。 二、上開犯罪事實,業據被告於本院審理時自白承認(見本院卷 第61、63頁),核與證人即被害人於警詢時之證述相符(警 卷第13-14 頁),並有本案郵局帳戶之客戶基本資料查詢及 客戶歷史交易明細清單(警卷第5-7 頁)、高雄市政府警察 局左營分局新莊派出所受(處)理案件證明單(警卷第17頁) 、被害人轉帳紀錄擷圖(警卷第23頁)、被害人與本案詐 欺集團成員間通訊軟體LINE對話紀錄擷圖(警卷第25頁)在 卷可稽,足認被告任意性自白與事實相符,並有前開補強證 據可佐。綜上,被告犯行堪以認定,應依法論罪科刑。 三、論罪  ㈠法律變更  ⒈按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2  條第1 項定有明文。而同種之刑,以最高度之較長或較多 者為重,最高度相等者,以最低度之較長或較多者為重,同 法第35條第2 項亦有明定。有期徒刑減輕者,減輕其刑至二 分之一,則為有期徒刑減輕方法,同法第66條前段規定甚明 ,而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較,應就罪刑有 關之法定加減原因與加減例等一切情形,綜其全部罪刑之結 果而為比較;刑法上之「必減」,以原刑減輕後最高度至減 輕後最低度為刑量(刑之幅度),「得減」則以原刑最高度 至減輕最低度為刑量,而比較之,此為本院統一之見解。故 除法定刑上下限範圍外,因適用法定加重減輕事由而形成之 處斷刑上下限範圍,亦為有利與否之比較範圍,且應以具體 個案分別依照新舊法檢驗,以新舊法運用於該個案之具體結 果 ,定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動 服務等易刑處分,因牽涉個案量刑裁量之行使,必須已決定 為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後,方就各該 易刑處分部分決定其適用標準,故於決定罪刑之適用時,不 列入比較適用之範圍。又洗錢防制法於113 年7 月31日修正 公布 ,修正前洗錢防制法第14條第3 項規定:「前二項情 形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規 定係105 年12月洗錢防制法修正時所增訂,其立法理由係以 「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢 犯罪之法定刑為低者,為避免洗錢行為被判處比重大不法行 為更重之刑度,有輕重失衡之虞,參酌澳門預防及遏止清洗 黑錢犯罪第三條第六項增訂第三項規定,定明洗錢犯罪之宣 告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定 之性質 ,乃個案宣告刑之範圍限制,而屬科刑規範。以修 正前洗錢防制法第14條第1 項洗錢行為之前置重大不法行為 為刑法第339 條第1 項詐欺取財罪者為例,其洗錢罪之法定 本刑雖為7 年以下有期徒刑,但其宣告刑仍受刑法第339 條 第1 項法定最重本刑之限制,即有期徒刑5 年,而應以之列 為法律變更有利與否比較適用之範圍。再者,關於自白減刑 之規定,於112 年6 月14日洗錢防制法修正前,同法第16條 第2 項係規定:「犯前二條之罪,在偵查或審判中自白者, 減輕其刑 。」112 年6 月14日修正後、113 年7 月31日修 正前,同法第16條第2 項則規定:「犯前四條之罪,在偵查 及歷次審判中均自白者,減輕其刑。」113 年7 月31日修正 後,則移列為同法第23條第3 項前段「犯前四條之罪,在偵 查及歷次審判中均自白者,如有所得並自動繳交全部所得財 物者,減輕其刑。」歷次修正自白減刑之條件顯有不同,而 屬法定減輕事由之條件變更,涉及處斷刑之形成,亦同屬法 律變更決定罪刑適用時比較之對象。本件原審判決後,所適 用之洗錢防制法已於113 年7 月31日修正公布,除第6 條、 第11條外,其餘修正條文均於同年0 月0 日生效施行(另適 用之刑法第30條、第339 條第1 項均未據修正)。修正前洗 錢防制法第14條第1 項規定:「有第二條各款所列洗錢行為 者,處七年以下有期徒刑,併科新臺幣五百萬元以下罰金。 」修正後則移列為同法第19條第1 項規定:「有第二條各款 所列洗錢行為者,處三年以上十年以下有期徒刑,併科新臺 幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣 一億元者,處六月以上五年以下有期徒刑,併科新臺幣五千 萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3 項宣告刑範 圍限制之規定。查被告幫助洗錢之財物或財產上利益未達1 億元,且被告於偵查或審判中均未曾自白洗錢犯行,而無上 開修正前後自白減刑規定之適用,且偵查或審判中自白洗錢 犯行係屬必減規定,依前開說明,應以原刑最高度至減輕最 低度為刑量 ,經比較結果,舊法之處斷刑範圍為有期徒刑1 月以上5 年以下,新法之處斷刑範圍則為有期徒刑3 月以 上5 年以下,應認修正前之規定較有利於被告(最高法院11 3 年度台上字第2720號刑事判決參照)。  ⒉本於最高法院前述綜其全部罪刑之結果為比較而整體適用之 意旨,被告於本院自白犯行而有修正前洗錢防制法第16條第 2 項偵審自白減刑規定之適用,自應以被告行為時即修正前 洗錢防制法第14條第1 項規定,較為有利於被告,而應適用 被告行為時之法律規定。  ㈡核被告所為,係犯刑法第339 條第1 項之詐欺取財罪,及修 正前洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢罪。被告與本案詐 欺集團間,就詐欺取財罪與一般洗錢罪之犯行,有犯意聯絡 及行為分擔,應論以共同正犯。  ㈢被告對被害人為詐欺取財及一般洗錢罪,經核係屬一行為觸 犯數罪名之想像競合犯,應依刑法第55條前段規定,從一重 之一般洗錢罪處斷。  ㈣依被告行為時應適用之修正前洗錢防制法第16條第2 項規定 :「犯前二條之罪,在偵查或審判中自白者,減輕其刑。」 查被告就本案已於本院審理中自白犯行,業如前述,自應就 被告所犯一般洗錢罪部分,依上開規定減輕其刑。 四、撤銷改判之理由  ㈠原審對被告予以論罪科刑,固非無見,檢察官提起上訴,主 張原審既以被告犯修正後洗錢防制法第19條第1 項後段之一 般洗錢罪,但僅判處有期徒刑3 月(本院卷第9 頁)。以原 審適用上開規定,其法定最輕本刑為有期徒刑6 月,但被告 並無其餘減輕其刑規定而言(見原審判決第4 頁第7 行至第 5 頁第21行),形式上觀察雖屬有據,惟查:  ⒈依據最高法院前述判決意旨,原審認被告犯修正後洗錢防制 法第19條第1 項後段之一般洗錢罪,已有適用法條之違誤, 檢察官就此部分雖未指摘,並為一部上訴,上情業據本院否 准檢察官一部上訴之允許(見本院卷第59頁),應予敘明。  ⒉被告所犯修正前洗錢防制法第14條第1 項規定,因被告已於 本院審理時自白,另有修正前洗錢防制法第16條第2 項之適 用,原審就此部分未及審酌。原審因有前述適用處罰法條及 刑罰減輕法條之違誤,自應由本院將原判決撤銷改判。  ㈡刑罰裁量:爰以行為人之責任為基礎,審酌被告行為時有謀 生能力卻不思以合法途徑賺取兼職可得之錢財,竟提供金融 帳戶幫助詐欺集團犯罪,並協助提領犯罪所得等,使告訴人 受有財產損害等犯罪動機、目的、手段、犯罪參與之程度及 犯罪所生之損害。另審酌被告於本院審理時終能自白認罪, 於原審審理期間與告訴人達成調解,並就告訴人之全部損害 賠償部分損失,告訴人亦表示願意原諒被告給予從輕量刑機 會,對告訴人所受損失已有填補。又被告並無刑事前科,有 臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽(見本院卷第29頁) ,兼衡被告自陳五專畢業、從事小吃業、月收入約7 、8 萬元、已婚有3 名子女需扶養(見本院卷第65頁)等被告之 智識程度、品行、生活狀況等一切情狀,量處如主文第二項 所示之刑,並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。  ㈢沒收:被告因本案犯行所提領之1 萬2,000 元,業據被告自 陳在卷,而屬犯罪所得,然其與告訴人調解時已賠償8,000  元,業如前述,而屬實際發還告訴人,依刑法第38條之1 第5 項規定,不予宣告沒收或追徵;其餘未扣案之4,000 元 犯罪所得,依刑法第38條之1 第1 項前段及第3 項規定,宣 告沒收,並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵 其價額。 據上論結,應依刑事訴訟法第369 條第1 項前段、第364 條、第 299 條第1 項前段,判決如主文。 本案經檢察官周子淳提起公訴,檢察官倪茂益提起上訴,檢察官 黃莉琄到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  25  日          刑事第七庭  審判長法 官 李璧君                    法 官 石家禎                    法 官 李東柏 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 狀(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 中  華  民  國  113  年  12  月  25  日                    書記官 黃瓊芳 附錄本判決論罪科刑法條: 刑法第339 條第1 項 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 修正前洗錢防制法第14條第1 項 有第二條各款所列洗錢行為者,處7 年以下有期徒刑,併科新臺 幣5 百萬元以下罰金。

2024-12-25

KSHM-113-金上訴-869-20241225-1

選上訴
臺灣高等法院高雄分院

違反公職人員選舉罷免法

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度選上訴字第11號 上 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 鄭東元 選任辯護人 呂郁斌律師 被 告 萬茂莒 選任辯護人 陳俊偉律師 被 告 白金朝 選任辯護人 高峯祈律師 廖顯頡律師 上列上訴人因被告等違反公職人員選舉罷免法案件,不服臺灣橋 頭地方法院111 年度選訴字第1 號,中華民國113 年6 月14日第 一審判決(起訴案號:臺灣橋頭地方檢察署111 年度選偵字第15 、25、37號),提起上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、本件經本院審理結果,認第一審對被告鄭東元、被告萬茂莒 、被告白金朝(共通部分稱被告三人)被訴涉犯公職人員 選舉罷免法第99條第1 項之對於有投票權之人行求不正利益 罪嫌,均為無罪之諭知,核無不當,應予維持,並引用第一 審判決書記載之證據及理由如附件。 二、檢察官上訴意旨略以:  ㈠依據證人萬翎於民國111 年10月25日於偵查中具結及112 年1 1月21日於原審具結之證述、證人劉艷蘭於111 年10月24日 偵查中具結之證述、證人嚴桂芳於111 年10月17日偵查中具 結之證述、證人陳麗花於111 年10月31日偵查中具結之證述 、證人吳麗菱於111 年10月17日偵查中具結之證述、證人 陳慶忠於111 年10月17日偵查中具結之證述、證人林月員於 111 年10月6 日偵查中具結之證述、證人林月員之配偶林連 池於111 年11月3 日偵查中具結之證述、證人余徐敦誼於11 1   年10月24日偵查中具結之證述、證人余舒慶於111 年11月3   日偵查中具結之證述、證人劉其順於111 年11月3 日偵查中 具結之證述、證人劉美君於警詢及偵查中具結之證述、證人 鄒金華於偵查中具結之證述,前開多名證人所述内容、聚餐 目的、原因多元,有姊妹聚會、同事聚會、忘年會等等,然 為何每位證人均一致地無庸繳納餐費?更何況多數證人均非 金蘭兄弟會成員,亦非被告鄭東元競選團隊的志工或工作人 員,亦有證人未提及柯志恩市政顧問說明會,甚至多數證人 到場時只有吃飯沒有聽到柯志恩市政說明,此與原審所認係 為聆聽市長候選人柯志恩講述市政願景,已大相逕庭,而受 賄者亦有刑法上罪責,如何能期待前開證人清楚證述被告鄭 東元有選舉造勢?本次聚餐毋庸負擔餐費,甚至不知餐費何 人支付,顯然係是以市政顧問說明會之名,行掩蓋選舉餐會 之實。  ㈡本件餐會即便菜色一般,然本次餐敘一人餐費達新臺幣(下 同)450 元,並非如同一般150 元的便當,而係有服務人員 忙進忙出、端菜的餐廳場合,且清蒸龍虎斑、蔥油雞、白蝦 等均非一般家庭平日經常食用菜色,如何能以450 元之價值 低落而無法作為影響或動搖投票意向之標準?更何況前開證 人均已證述沒看到柯志恩、柯志恩來一下就走了、有穿助選 背心、當下場合像競選餐會等語,根本與市政顧問說明會無 關,多數證人也與金蘭兄弟會無關,無從認為本次餐敘係為 金蘭兄弟會及高雄市政顧問團之聚會而舉辦。  ㈢原審認為檢察官未舉證多少人「具高雄市第2 選區投票權」 ,且認為參加餐會之人應當會受被告等人審慎篩選、邀約, 以使自己付出之對價能獲得一定程度的收益。然卷内已針對 與會之人為調查,多數之人均有投票權(即證人萬翎、鄒金 華、李堂銘、鄧秋蘭、沈介正、余舒慶、林連池、劉艷蘭、 吳麗菱、范秀月、謝國隆、薛凱元、余徐敦誼、林月員,嚴 桂芳、陳麗花、陳慶忠、劉其順、陳麗夙、劉美君),且選 舉是公民權利,如何用市值、經濟效益來計算?基本上根本 一票都不能買亦不該買,因此,既然被告鄭東元有持麥克風 發表其欲參選第4 屆第2 選區市議員之言論、證人曾容杉逐 桌寒暄、敬酒、與被告萬茂莒、證人曾容杉高喊當選之行為 ,且在場與會之人有部分有投票權,及多數人均無庸負擔 餐費,甚至不知餐費由何人所負擔、與會目的及原因均與原 審所述金蘭兄弟會、旗尾五龍山鳳山寺成員、鄭氏宗親會不 符等情,被告三人確實主觀上有行求不正利益,而約為投票 之犯意。為此提起上訴,請將原判決撤銷,更為適當合法之 判決。 三、第二審判決書,得引用第一審判決書所記載之事實、證據及 理由,對案情重要事項第一審未予論述,或於第二審提出 有 利於被告之證據或辯解不予採納者,應補充記載其理由 ,刑 事訴訟法第373 條定有明文。本院另查:  ㈠依據刑事訴訟法第161 條第1 項及刑事妥速審判法第6 條規 定,檢察官就被告犯罪事實,應負舉證責任,並指出證明之 方法,是檢察官對於起訴之犯罪事實,應負提出證據及說服 之形式及實質舉證責任,倘其所提出之證據,不足為被告有 罪之積極證明,或其指出證明之方法,無從說服法院以形成 被告有罪之心證,基於無罪推定之原則,自應為被告無罪判 決。查檢察官以上訴意旨㈠所示參與餐會者之證詞所為之上 訴理由,就上訴意旨㈡以餐費價格450 元作為影響投票意向 之上訴理由,經核均係以臆測、疑問、推估等方式作為依據 ,忽略檢察官應就所提出證據負有說服之實質舉證責任。 另檢察官就上訴意旨㈢所指理由,亦無法說明何以有非常多 名不具備高雄市第2 選區投票權人前往參加餐會,而與所謂 被告三人賄選有相當因果及對價關係,就此有利被告三人事 項 ,亦難認檢察官就此部分已盡其實質舉證之說服及澄清 責任 。  ㈡次按就證人之陳述,應就其供述之全部,參酌卷內其他證據 資料為綜合歸納之觀察,依經驗及論理法則衡情度理,本於 確信客觀判斷,方符真實發見主義之精神,不得僅擷取其中 之片言隻語,予以割裂分別評價,而與論理法則有所違背。 查原審已就檢察官上訴意旨㈠所示之證人所為陳述,綜合分 析參與本次餐敘之證人,有為聆聽市長候選人柯志恩講述市 政願景、有應友人邀約前往聚餐、有欲將自己先前繳納之高 雄市政顧問團經費用畢而到場,與會原因顯與被告鄭東元欲 參選市議員之選舉造勢活動無關(見原審判決第8 頁第31行 至第11頁第9 行)。其中,有多位證人證稱參加餐會係為聆 聽市長候選人柯志恩講述市政願景,然檢察官就此部分之上 訴意旨有棄置前述證詞於不顧,僅就所欲證立被告三人有罪 之證詞為割裂評價之情形,自難作為不利被告三人之認定而 無理由。其次,原審就本件檢察官所提出參與餐會證人此項 證據方法,已明白調查。其中,證人沈介正證稱,被告萬茂 莒說市政說明會要介紹柯志恩,所以我有去郎海鮮餐廳支持 她、聽她演講(見原審判決第9 頁第2 至4 行、第12頁第7  至8 行)、證人萬翎證稱:被告萬茂莒有說當天柯志恩也 要來辦說明會(見原審判決第9 頁第6 至7 行)、證人劉其 順證稱:聽說市長候選人柯志恩要去郎海鮮餐廳說市政願景 ,有一個忘年會也會舉辦餐會,我對市政有興趣,就去看柯 志恩並聽她演講等情(見原審判決第10頁第12至14行),檢 察官上訴意旨㈡以「更何況前開證人均已證述沒看到柯志恩 、柯志恩來一下就走了、有穿助選背心、當下場合像競選餐 會等語」之籠統論述作為上訴理由,並據此主張本次餐會與 市政顧問說明會無關,已與原審所調查事實相左,檢察官就 此部分提起上訴,亦無理由。  ㈢綜上所述,依檢察官所提出之證據,尚無法使法院達到毫無 合理懷疑而得確信為真實之程度,認為被告三人涉犯公職人 員選舉罷免法第99條第1 項之對於有投票權之人行求不正利 益罪嫌,此外復查無其他積極事證或補強證據足以證明被告 三人確有檢察官所指犯行,本件既不能證明被告三人有前述 犯行,自應對被告三人為無罪諭知。 四、原審因而以不能證明被告三人犯罪,而對被告三人無罪之諭 知,核無違誤;檢察官提起上訴,指摘原判決不當,為無理 由,應予駁回。 五、被告白金朝經本院合法傳喚,無正當理由不到庭,惟經辯護 人在場為其辯護,依刑事訴訟法第371 條之規定,不待其陳 述,由檢察官一造辯論而為判決。   據上論結,應依刑事訴訟法第368 條、第371 條、第373 條,判 決如主文。 本案經檢察官陳麗琇提起公訴,檢察官王奕筑提起上訴,檢察官 黃莉琄到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  25  日          刑事第七庭  審判長法 官 李璧君                    法 官 石家禎                    法 官 李東柏 以上正本證明與原本無異。 被告不得上訴。 檢察官如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書 狀,其未敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提 理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法 院」。 本判決須符合刑事妥速審判法第9條之規定始得上訴。 刑事妥速審判法第9條規定: 除前條情形外,第二審法院維持第一審所為無罪判決,提起上訴 之理由,以下列事項為限: 一、判決所適用之法令牴觸憲法。 二、判決違背司法院解釋。 三、判決違背判例。 刑事訴訟法第377條至第379條、第393條第1款規定,於前項案件 之審理,不適用之。 中  華  民  國  113  年  12  月  25  日                    書記官 黃瓊芳 附件 臺灣橋頭地方法院刑事判決  111年度選訴字第1號 公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被   告 鄭東元  選任辯護人 呂郁斌律師 被   告 萬茂莒 選任辯護人 陳俊偉律師 被   告 白金朝  選任辯護人 高峯祈律師       劉子豪律師       廖顯頡律師 上列被告因違反公職人員選舉罷免法案件,經檢察官提起公訴( 111年度選偵字第15號、第25號、第37號),本院判決如下:   主 文 鄭東元、萬茂莒、白金朝均無罪。   理 由 一、公訴意旨略以:被告鄭東元欲參選高雄市第4屆第2選區(包 含路竹區、湖內區、茄萣區、田寮區及阿蓮區)議員選舉( 業於民國111年9月1日登記參選),並擔任中國國民黨(下 稱國民黨)黃國雄支黨部副主席,且為金蘭兄弟會之成員; 被告萬茂莒為被告鄭東元之競選總幹事;被告白金朝係金蘭 兄弟會之成員。被告鄭東元、萬茂莒、白金朝為使被告鄭東 元在該次選舉順利當選,均明知於選舉期間不能對於有投票 權之人,行求、期約或交付不正利益之方式約定使人不行使 投票權或為一定之行使,竟利用金蘭兄弟會及高雄市政顧問 團舉行聚會之機會,基於對有投票權人行求不正利益而約其 投票權為一定行使之犯意聯絡,由被告鄭東元、萬茂莒向不 知情之高雄市○○區○○路0段000○00號「郎海鮮燒烤餐廳」( 下稱郎海鮮餐廳)負責人林足卿訂位20桌,於111年8月26日 17時30分至20時許,在上址餐廳,以召開「柯志恩與市政顧 問鄭東元問政說明會」之名目,實際上則為求順利當選而舉 辦餐會宴請該選區具投票權之選民,被告鄭東元即邀請該選 區具投票權之李堂銘到場,被告萬茂莒即邀請該選區具投票 權之沈介正、萬翎、劉其順到場,被告鄭東元、萬茂莒復指 示不知情之沈介正、萬翎、劉其順及輔選幹部王進義、劉復 民等人,再廣邀請該選區具投票權之謝國隆、劉艷蘭、嚴桂 芳、陳麗花、吳麗菱、陳慶忠、林月員、林連池、余徐敦誼 、余舒慶、薛凱元、鄧秋蘭、劉美君等選民(以上受邀且具 投票權之選民合稱李堂銘等17人)到場,另邀約助選團隊曾 容杉、鄒金華、范月秀等服務處人員、金蘭兄弟會、鄭氏宗 親會、高雄市政顧問團劉泰山及其妻陳惠真等人與會,席開 19桌,以每桌新臺幣(下同)4,500元免費餐點之不正利益 宴請該選區具有投票權之選民,每人餐費約450元,期間被 告鄭東元指揮身著「鄭東元服務團隊」、「黃國雄」背心之 助選團隊在場引導入座、放置姓名桌牌、掛設選舉競選布條 及發放競選文宣,席間由助選團隊曾容杉等人帶領選民呼喊 「鄭東元、當選」、「當選、當選」等口號,被告鄭東元與 助選團隊逐桌拜票請求選民投票支持,餐敘活動結束前,被 告白金朝指示不知情之妻賴秀卿至餐廳櫃台支付餐敘活動費 用現金9萬餘元予林足卿。被告鄭東元、萬茂莒、白金朝即 以上開提供免費餐點之方式,請在場用餐之李堂銘等17人於 該次市議員選舉中,均投票支持被告鄭東元,而以此提供免 費餐點之不正利益之行求方式約渠等為投票權一定之行使, 惟因李堂銘等17人並未基於收受不正利益並與被告鄭東元互 達約其投票權為一定之行使或不行使之意思合致,鄭東元因 而僅止於行求階段(王進義、萬翎、鄒金華、曾容杉、賴秀 卿部分,經檢察官另為不起訴處分)等語,因認被告鄭東元 、萬茂莒、白金朝均涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項 之對於有投票權之人行求不正利益罪嫌。 二、按犯罪事實依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實;不能 證明被告犯罪者,應諭知無罪之判決,刑事訴訟法第154條 第2項、第301條第1項分別定有明文。次按,認定不利於被 告之事實須依積極證據,苟積極證據不足為不利於被告事實 之認定,即應為有利被告之認定,更不必有何有利之證據; 又犯罪事實之認定,應憑證據,如無相當之證據,或證據不 足以證明,自不得以推測或擬制之方法,以為裁判之基礎( 最高法院30年上字第816號、40年台上字第86號判決意旨參 照)。第按,檢察官就被告犯罪事實,應負舉證責任,並指 出證明之方法,亦為刑事訴訟法第161條第1項所明定。因此 ,檢察官對於起訴之犯罪事實,應負提出證據及說服之實質 舉證責任,倘其所提出之證據,不足為被告有罪之積極證明 ,或其指出證明之方法,無從說服法院以形成被告有罪之心 證,基於無罪推定之原則,自應為被告無罪判決之諭知(最 高法院92年台上字第128號判決意旨參照)。 三、公訴意旨認被告鄭東元、萬茂莒、白金朝涉有上開罪嫌,無 非係以:㈠被告鄭東元、萬茂莒、白金朝於警詢及偵查中之 供述;㈡證人王進義、劉復民等人於警詢及偵查中之證述;㈢ 證人曾容杉、鄒金華、范月秀於警詢及偵查中之證述;㈣證 人沈介正、萬翎、劉其順、陳麗夙等人於警詢及偵查中之證 述;㈤證人李堂銘於警詢及偵查中之證述;㈥證人劉艷蘭、嚴 桂芳、陳麗花、吳麗菱、陳慶忠等人於警詢及偵查中之證述 ;㈦證人林月員、林連池、余徐敦誼、余舒慶等人於警詢及 偵查中之證述;㈧證人謝國隆、薛凱元、鄧秋蘭、劉美君等 人於警詢及偵查中之證述;㈨證人賴秀卿於警詢及偵查中之 證述;㈩證人莊耀璋於警詢及偵查中之證述;證人林足卿於 警詢及偵查中之證述;證人劉泰山、陳惠真、謝國城等人 於警詢及偵查中之證述;被告鄭東元與白金朝、柯志恩團 隊間之通訊軟體LINE對話紀錄;證人林月員與王進義、證 人鄧秋蘭與友人張文馨間之通訊軟體LINE對話紀錄、通訊軟 體LINE「鄭東元戰鬥群」對話紀錄及現場照片;警方蒐證 影像翻拍照片、譯文、餐會現場監視器影像翻拍照片;訂 位簿(行事曆)、帳冊、菜單影本等為其論據。 四、訊據被告鄭東元、萬茂莒、白金朝固均坦承曾於上述時間、 地點舉辦餐敘,餐敘當天席開19桌,以每桌4,500元免費餐 點宴請全體與會人員,餐會結束前,由被告白金朝指示其配 偶即證人賴秀卿支付餐敘費用9萬餘元予證人林足卿等情, 惟堅詞否認有何對於有投票權之人行求不正利益犯行,被告 鄭東元辯稱:我與被告白金朝為金蘭兄弟會之成員,被告白 金朝於111年6月間輪到擔任兄弟會餐敘之召集人,便請我代 訂茄萣當地的餐廳,剛好高雄市政顧問團也要辦聚會,我想 說可以聯合舉辦餐敘,並主動邀約市長候選人柯志恩出席餐 敘,因柯志恩競選團隊人員認為舉辦餐敘可能被誤認為賄選 ,便建議我以問政說明會名義舉辦。我有將本次金蘭兄弟會 與高雄市政顧問團一起舉辦餐敘及邀請柯志恩出席等事告知 被告白金朝並經其同意,後來我又邀約鄭氏宗親會及海南同 鄉會理事長參與,加上大家聽到柯志恩會出席餐敘的消息後 ,國民黨黃國山黨部、高雄市58行動小組、國民黨湖內區主 委、海南同鄉會、高雄市體操協會等人員主動表示想參與這 次餐敘,所以最後訂位桌數增加到20桌。我在問政說明會上 只有逐桌向與會人員互相打招呼、認識,沒有穿競選背心、 呼喊當選口號、發放競選文宣等主動尋求與會人員支持之行 為等語。辯護人則為其辯稱:本次餐敘係金蘭兄弟會之例行 性聚會及問政說明會,大多數與會人員為不具有高雄市議員 第2選區投票權之人,可知被告並非為個人選舉而邀請特定 對象參與本次餐敘,主觀上應無對於有投票權之人行求不正 利益而約其投票權為一定行使之犯意等語;被告萬茂莒辯稱 :我是以黃國雄黨部副主委之身分出席本次餐敘,餐敘是金 蘭兄弟會主辦,目的是要邀請關心高雄市政的民眾參加,也 有邀請市長候選人柯志恩到場闡述市政願景,宴客對象主要 是高雄市政顧問團、金蘭兄弟會成員、茄萣及路竹之志工、 鄭氏宗親會、國民黨黨員及支持國民黨之民眾,我有幫忙邀 請國民黨黨員參與問政說明會,也有邀請沈介正、萬翎、劉 其順等人,並告知他們可以找朋友一起到場參與,但我只是 依被告鄭東元之指示協助他,所有決策都是被告鄭東元自己 決定等語。辯護人則為其辯稱:被告萬茂莒僅知悉本次活動 係柯志恩與被告鄭東元之問政說明會,且其未於問政說明會 或餐敘上呼喊被告鄭東元當選口號,被告萬茂莒縱有邀請他 人參與問政說明會之行為,其主觀上亦無對於有投票權之人 行求不正利益而約其投票權為一定行使之犯意,又被告萬茂 莒對於問政說明會後有舉辦餐敘、餐敘費用由何人支付等事 並不知情,難認被告萬茂莒與被告鄭東元、白金朝間確有犯 意聯絡等語;被告白金朝辯稱:我在111年年中主動找金蘭 兄弟會之老大曾玉鼎表示想要找兄弟們吃飯聚一聚,曾玉鼎 就在兄弟會的LINE群組內發布本次餐敘之日期及地點,當天 兄弟會參加的人有2桌,我自己有另外邀請3桌旗尾五龍山鳳 山寺的人參與,剩下15桌的人不是我邀請的,我也沒有參與 討論要邀請哪些人,因為這些人也是兄弟會找來的好朋友, 加上我本來就說要請客,所以我才去付餐費,不是為了幫被 告鄭東元造勢等語。辯護人則為其辯稱:被告白金朝僅係擔 任本次餐敘之主辦人並支付餐費,除金蘭兄弟會成員及旗尾 五龍山鳳山寺人員外,其餘與會人員均非被告白金朝邀請, 故不知其餘與會人員有無高雄市議員第2選區之投票權,更 不知本次餐敘與選舉有所關連,故被告白金朝客觀上之行為 ,並非對於有投票權之人行求不正利益而約其投票權為一定 之行使等語。經查:  ㈠被告鄭東元於111年7月間經國民黨提名參選高雄市第4屆第2 選區(路竹區、湖內區、茄萣區、田寮區及阿蓮區)之市議 員,並擔任國民黨黃國雄支黨部副主委,且為金蘭兄弟會之 成員;被告萬茂莒係國民黨黃國雄支黨部副主委,並協助被 告鄭東元參選市議員;被告白金朝係金蘭兄弟會之成員。被 告鄭東元因被告白金朝欲舉辦金蘭兄弟會例行性餐敘,而代 為向證人林足卿訂位20桌,並利用金蘭兄弟會及高雄市政顧 問團舉行餐敘之機會,於上述時間、地點召開「柯志恩與市 政顧問鄭東元問政說明會」。被告鄭東元邀請證人李堂銘到 場,被告萬茂莒則邀請證人沈介正、萬翎、劉其順到場,沈 介正、萬翎、劉其順、王進義、劉復民等人再廣邀證人謝國 隆、劉艷蘭、嚴桂芳、陳麗花、吳麗菱、陳慶忠、林月員、 林連池、余徐敦誼、余舒慶、薛凱元、鄧秋蘭、劉美君等人 到場,另邀約證人曾容杉、鄒金華、范月秀、劉泰山及其妻 陳惠真等人及金蘭兄弟會、鄭氏宗親會之成員與會,本次餐 敘席開19桌,以每桌4,500元免費餐點宴請與會人員,每人 餐費約450元,餐敘活動結束前,被告白金朝指示證人賴秀 卿至餐廳櫃台支付餐敘活動費用現金9萬餘元予證人林足卿 等情,業據被告鄭東元、萬茂莒、白金朝於警詢、偵查及本 院審理中均坦承不諱(鄭東元:警卷第5至17頁,偵一卷第5 17至522頁,偵二卷第287至290、294至295頁,本院卷第153 至184、336至364頁;萬茂莒:警卷第33至39頁,偵一卷第4 63至468、473至475頁,偵二卷第291至294頁,本院卷第230 至232、314至335頁;白金朝:警卷第77至87頁,偵一卷第5 73至576頁,本院卷第111至139、288至313頁),核與證人 鄒金華(警卷第57至63頁,偵一卷第191至196頁)、賴秀卿 (警卷第91至97頁,偵二卷第273至275頁)、鄧秋蘭(警卷 第107至112頁,偵一卷第85至89頁)、劉泰山(警卷第131 至139頁,偵一卷第225至228頁)、陳惠真(警卷第141至14 7頁,偵一卷第209至212頁)、謝國隆(警卷第155至159頁 ,偵二卷第61至63頁)、劉復民(警卷第161至166頁,偵一 卷第121至125頁)、薛凱元(警卷第169至174頁,偵一卷第 105至108頁)、余舒慶(警卷第179至183頁,偵二卷第247 至251頁)、余徐敦誼(警卷第185至189頁,偵二卷第101至 105、107頁)、林連池(警卷第191至195頁,偵二卷第247 至251頁)、林月員(警卷第197至202頁,影偵卷第27至37 頁)、劉艷蘭(警卷第209至214頁,偵二卷第101至103、10 7頁)、嚴桂芳(警卷第215至218頁,偵二卷第54至55、63 頁)、陳麗花(警卷第221至225頁,偵二卷第161至163頁) 、吳麗菱(警卷第226-1至229頁,偵二卷第57至59、63頁) 、陳慶忠(警卷第231至237頁,偵二卷第55至57、63頁)、 劉美君(警卷第261至265頁,偵二卷第273至275頁)、范月 秀(警卷第239至244頁,偵一卷第135至138頁)等人於警詢 、偵查中之證述,以及證人王進義(警卷第43至49頁,偵一 卷第241至249頁,本院卷二第147至157頁)、萬翎(警卷第 51至55頁,偵二卷第147至150頁,本院卷二第52至68頁)、 曾容杉(警卷第69至75頁,偵一卷第443至447頁,本院卷二 第237至248頁)、李堂銘(警卷第99至106頁,偵二卷第59 至61、63頁,本院卷二第136至146頁)、沈介正(警卷第14 9至154頁,偵二卷第101至102、105至107頁,本院卷二第35 至51頁)、劉其順(警卷第245至249頁,偵二卷第225至228 頁,本院卷二第248至255頁)、林足卿(警卷第267至272頁 ,偵一卷第49至51頁,本院卷二第230至237頁)等人於警詢 、偵查及本院審理中之證述相符,並有被告鄭東元手機之通 訊軟體LINE翻拍照片(警卷第23至31頁,偵一卷第525至527 頁)、餐敘現場監視器影像翻拍照片(警卷第113頁)、證 人鄧秋蘭與張文馨之LINE對話紀錄譯文及翻拍照片(警卷第 115至130頁)、郎海鮮餐廳訂位簿、帳冊及菜單(警卷第27 3至275、279頁)、警方蒐證影像翻拍照片(警卷第286至31 7頁)、證人王進義提供之「鄭東元戰鬥群」LINE群組對話 擷圖(偵一卷第263至309頁)在卷可稽,首堪認定。又與會 之證人李堂銘等17人皆有高雄市第4屆市議員第2選區之投票 權乙節,有高雄市選舉委員會112年12月12日高市選一字第1 120002325號函文(本院卷二第85頁)附卷可憑,是此部分 事實,亦堪認定。  ㈡按公職人員選舉罷免法第99條第1項之賄選罪係以對於有投票 權之人,行求期約或交付賄賂或其他不正利益,而約其不行 使投票權或為一定之行使為構成要件。亦即須視行為人主觀 上是否具有行賄之犯意,而約使有投票權人為投票權一定之 行使或不行使;客觀上行為人所行求期約或交付之賄賂或不 正利益是否可認係約使投票權人為投票權之一定行使或不行 使之對價;以及所行求、期約、交付之對象是否為有投票權 人而定。上開對價關係,在於行賄者之一方,係認知其所行 求、期約或交付之意思表示,乃為約使有投票權人為投票權 一定之行使或不行使;在受賄者之一方,亦應認知行賄者對 其所行求、期約或交付之意思表示,乃為約使其為投票權一 定之行使或不行使。且對有投票權人交付之財物或不正利益 ,並不以金錢之多寡為絕對標準,而應綜合社會價值觀念、 授受雙方之認知及其他客觀情事而為判斷(最高法院92年度 台上字第893號判決意旨參照)。次按,是否該當於賄選之 要件,應在不悖離國民之法律感情與認知下,就社會一般生 活經驗予以評價。於民主社會中,人民基於言論自由之保障 ,除公務員等具有特殊身分人士應嚴守其中立之立場外,任 何人均得於競選期間,在各種公開或不公開之場合發言支持 某特定候選人。行為人發表如「懇請賜票」、「務必投某人 一票」等談話內容,主觀上是否有行賄之意思,又行為人與 談話之對方或在場聽聞該等言論之有投票權人,是否均已產 生「約使為投票權之一定行使或不行使之對價」之認知,自 應審慎加以認定,要非謂於競選期間,不問任何場合,凡有 致贈或允諾致贈相當價值物品(或利益)之舉,暨同時出現支 持某特定候選人之言論者,即可不問源由,一律以投票行賄 罪論擬(最高法院97年度台上字第6232號判決意旨參照)。  ㈢本次餐敘尚不足以動搖或影響有投票權人之投票意願,而非 屬約使有投票權人為投票權一定行使之對價關係:  ⒈證人沈介正於本院審理中證稱:我聽被告萬茂莒說市政說明 會要介紹柯志恩,所以我有去郎海鮮餐廳支持她、聽她演講 等語(本院卷二第37、39頁);證人萬翎於偵查及本院審理 中證稱:被告萬茂莒邀約我到郎海鮮餐廳用餐,他說要介紹 我認識一個福建同鄉會會長,對方也是大陸新娘,當天柯志 恩也要來辦說明會,大家一起吃飯認識一下,我不知道是有 競選活動的餐敘等語(偵二卷第148頁,本院卷二第54至55 、59頁);證人劉艷蘭於警詢時證稱:萬翎邀約我參與本次 餐敘,不知道餐敘當日有無候選人前去宣傳,裡面很吵,也 沒注意被告鄭東元有無向現場民眾尋求投票支持等語(警卷 第211、213頁);證人嚴桂芳於警詢時證稱:劉艷蘭邀約我 參與本次餐敘,我沒有特別注意餐敘當日有無候選人前去宣 傳,我都在跟朋友聊天,沒有留意被告鄭東元有無向現場民 眾尋求投票支持等語(警卷第217、220頁);證人陳麗花於 警詢時證稱:劉艷蘭邀約我參與本次餐敘,餐敘當日好像有 候選人去宣傳,但我都在吃飯、跟朋友聊天,沒有注意是誰 等語(警卷第223、224頁);證人吳麗菱於偵查中證稱:萬 翎邀約我參與本次餐敘,我知道餐敘當時很吵,但我不知道 是否與選舉相關,也不知道被告鄭東元有無在餐敘上向現場 民眾尋求投票支持,我坐在餐廳最裡面,有聽到有人用麥克 風講很大聲,但不清楚說什麼等語(偵二卷第57、58頁); 證人陳慶忠於警詢及偵查中證稱:吳麗菱說他朋友在郎海鮮 餐廳訂2桌要坐滿,所以他邀約我參與本次餐敘,餐敘現場 很吵,被告鄭東元在餐敘現場逐桌敬茶水並打招呼、跟大家 認識一下等語(警卷第236頁,偵二卷第56頁);證人林月 員於偵查中證稱:王進義邀請我到郎海鮮餐廳聚餐聊天,我 坐在餐廳後面,距離前面約50公尺,中間還有隔一道門,而 且當天現場很吵,所以我看不到前面也聽不太清楚被告鄭東 元有無向現場民眾尋求投票支持等語(影偵卷第29、31頁) ;證人林連池於偵查中證稱:王進義在餐敘當天打給我太太 林月員,邀約我們去郎海鮮餐廳吃飯,因為我坐在裡面,我 沒有看到被告鄭東元,也沒有聽到候選人宣傳跟呼口號等語 (偵二卷第248頁);證人余徐敦誼於偵查中證稱:王進義 邀請我們夫妻去郎海鮮餐廳聚一聚吃飯,我有看到被告鄭東 元在現場,但我們坐在後面沒有聽到候選人宣傳跟呼口號等 語(偵二卷第103至105頁);證人余舒慶於警詢及偵查中證 稱:王進義邀約我去郎海鮮餐廳吃飯敘舊,他邀約我時沒提 到問政說明會跟議員候選人,我不知道被告鄭東元當時有在 該處舉辦餐敘,餐敘當日沒有候選人前去宣傳,我也沒有看 到被告鄭東元(警卷第181至182頁,偵二卷第249頁);證 人劉其順於偵查及本院審理中證稱:我在河邊運動會遇到的 點頭之交,他說市長候選人柯志恩要去郎海鮮餐廳說市政願 景,有一個忘年會也會舉辦餐會,我對市政有興趣,就去看 柯志恩並聽她演講,我在場的10幾分鐘沒有聽到候選人宣傳 跟呼口號等語(偵二卷第226至227頁,本院卷二第249、251 頁);證人劉美君於偵查中證稱:陳麗夙邀約我去郎海鮮餐 廳參加同事聚餐,我有聽到有些人吆喝說「恭喜」跟「加油 」、「當選」,但現場很吵我沒聽清楚在說什麼,我都在跟 同事聊天等語(偵二卷第274頁);證人陳麗夙於警詢時證 稱:我先生劉其順說郎海鮮餐廳有設一桌可以去聚餐,並找 我一起去,餐敘當日我都在吃飯聊天,沒有特別注意有無候 選人前去宣傳,也未注意被告鄭東元有無向現場民眾尋求投 票支持等語(警卷第255至257頁);證人鄒金華於警詢時證 稱:被告萬茂莒表示被告鄭東元與結拜兄弟要在郎海鮮餐廳 聚餐,有安排志工1桌,問我有沒有空一起去,我就找了辦 公室其他志工約5、6人一起去等語(警卷第59頁);證人劉 泰山於警詢及偵查中證稱:被告鄭東元是市政顧問團的會長 ,我也是市政顧問之一,因市政顧問團有剩餘經費要用掉, 所以我才去參加本次餐敘,把市政顧問的錢用完。被告鄭東 元當天穿著市政顧問團背心,現場沒有造勢活動,被告鄭東 元來敬酒時只談到市政顧問團任期將滿,利用此次機會將剩 餘經費花掉等語(警卷第135、138頁,偵一卷第226頁)。 依據前開證人證述內容,渠等參與本次餐敘係為聆聽市長候 選人柯志恩講述市政願景、應友人邀約前往聚餐,甚至有高 雄市政顧問團成員係欲將自己先前繳納之經費用畢而到場, 前述與會原因顯與被告鄭東元欲參選市議員之選舉造勢活動 無關,況當日餐敘現場人員眾多、聲音吵雜,與會人員對於 餐敘現場有無候選人進行選舉造勢活動一事不甚清楚,更對 此毫不關心,已難遽認本次餐敘與約使有投票權人投票支持 被告鄭東元乙事有所相關。  ⒉又證人李堂銘、沈介正、謝國隆、萬翎、劉艷蘭、嚴桂芳、 陳麗花、吳麗菱、陳慶忠、余徐敦誼、余舒慶、薛凱元、劉 美君、陳麗夙、王進義、陳惠真等人於警詢、偵查中證稱郎 海鮮餐廳為茄萣區之平價餐廳,當日餐敘為辦桌常見之普通 菜色,並無高級海鮮等語(警卷第46、53至54、103、144、 158、173、182、188、212、217、224、228、235、257、26 4頁,偵一卷第244頁,偵二卷第54、56、58、106頁),核 與證人林足卿於警詢時證稱:被告鄭東元幫白先生預定每桌 4,500元之菜色,基本有冷盤、清蒸龍虎斑、蔥油雞、米糕 、白蝦、水果盤、炸花枝酥、雞湯等菜色等語(警卷第269 至270頁)一致,顯見本次餐敘每人450元之菜色與一般辦桌 菜色相仿。而於參與該次餐敘之人尚須耗費時間特地前往指 定地點用餐,所獲取者卻只是作為替代平日晚餐之餐飲,且 該次餐敘又無招待特殊或高級食材供與會人員食用之情形下 ,審酌國民之法律感情及生活經驗之一般社會通念,一般人 是否會因接受價值450元之餐點招待,即足以影響或動搖其 投票意向,實有所疑,而有意參選之人,是否會以此不易影 響、動搖他人投票意向之方式作為賄選之手段?同有所疑。 再佐以證人林月員於偵查中證稱:這個餐敘不會影響我的投 票意願,因為我們是針對王進義去的,並不是因為被告鄭東 元去的等語(影偵卷第31頁),及前述其他證人所述參與此 次餐敘之原因,亦可推知悉相關與會者,主要是基於受友人 邀約而「捧人場」之心態,方會願意花費時間而特地前往參 與此次餐敘,而非基於圖得免費餐飲之心態參加,由此亦可 證明本次餐敘之舉辦,尚難認足以對具有高雄市第2選區投 票權之人之投票意願產生動搖或影響。是以,本次餐敘與約 使有投票權人投票支持被告鄭東元間應不具有對價關係,自 非屬不正利益。  ⒊復據證人沈介正於警詢中證述:被告萬茂莒問我要不要到郎 海鮮餐廳吃飯看柯志恩時,沒有說到誰付錢,我吃到一半想 付錢,但被告萬茂莒說不用,我也不知道誰要負責出錢等語 (警卷第152頁,偵二卷第105至106頁,本院卷二第51頁) ;證人陳慶忠於警詢及偵查中證稱:我去的時候還不知道是 免費的,直到要走的時候我問我同事吳麗菱多少錢,吳麗菱 說他跟萬翎算,但吳麗菱後來也沒跟我收錢,我不清楚何人 支付餐費及為何不用付錢等語(警卷第235至236頁,偵二卷 第57頁);證人劉美君於偵查中證稱:陳麗夙約我的當下沒 有說誰付錢,當時我認為是各付各的,我吃完飯有打算要付 錢等語(偵二卷第274至275頁),顯見部分參與餐敘之選民 原有自行支付餐費之意思,渠等主觀上並未將本次餐敘與投 票支持被告鄭東元一事進行連結,亦難謂本次餐敘確有約為 投票權一定行使之對價關係存在。從而,被告鄭東元、萬茂 莒、白金朝所為,即與公職人員選舉罷免法第99條第1項對 於有投票權之人行求不正利益罪之構成要件未合,自難逕以 該罪相繩。  ㈣被告鄭東元、萬茂莒、白金朝主觀上不具對有投票權之人行 求不正利益,而約使有投票權人為投票權一定行使之犯意:  ⒈被告鄭東元於警詢、偵查及本院審理中供稱:本來只是要聚 辦金蘭兄弟會的聚餐,但因為市政顧問團也很久沒辦聚餐活 動,所以我想說可以聯合金蘭兄弟會和市政顧問團舉辦餐會 ,後來柯志恩說她也會出席餐會,我又邀約鄭氏宗親會、海 南同鄉會理事長出席。因為大家聽到柯志恩會出席餐敘的消 息,所以黃國山黨部、高雄市58行動小組、國民黨湖內區主 委、海南同鄉會、高雄市體操協會等人才主動表示想參加這 次活動,所以桌數才會從原本訂的8桌增加到20桌,我沒有 請朋友找人參加餐敘,也不清楚我邀約的人有無再邀約親友 參與,但我有告知王進義有朋友可以參加,因為本次餐敘主 要目的是兄弟會與市政顧問說明會,很多人參加我們就覺得 這個是會成功,人來越多越好等語(警卷第13頁,偵一卷第 521頁,偵二卷第289至290頁,本院卷第161頁);被告萬茂 莒於警詢、偵查及本院審理中供稱:本次餐敘是被告鄭東元 參加的「結義金蘭會」主辦,目的是要邀請關心高雄市政的 民眾參加,也邀請高雄市長候選人柯志恩到場闡述市政願景 ,宴客的對象主要是高雄市政顧問團、金蘭會兄弟會成員、 被告鄭東元茄萣及路竹服務處志工及鄭氏宗親會,其餘就是 國民黨黨員及支持國民黨之人,知道本次餐敘消息就可以來 ,我主要是邀請國民黨黨員參加問政說明會,並在黨員大會 或活動聚會等公開場合宣布8月26日有問政說明會,有興趣 或有志一同的朋友都可以來參加,我們沒有列名冊或一一確 認身分,也沒有限制哪些人才能來等語(警卷第35頁,偵一 卷第464至465頁,偵二卷第291頁,本院卷第207至209、315 至316、326頁),觀諸被告鄭東元、萬茂莒前開供述內容及 餐敘現場掛設印有「柯志恩市長與市政顧問鄭東元問政說明 會」等字之紅布條(偵一卷第267至275頁),足認本次餐敘 係因被告白金朝主動提議舉辦金蘭兄弟會例行性餐敘,被告 鄭東元便自行決定合併舉辦金蘭兄弟會及市政顧問團之餐敘 ,嗣主動邀請市長候選人柯志恩出席講述市政願景,並以「 問政說明會」之名義對外宣傳並邀約其他友人或國民黨黨員 參與活動,但被告鄭東元、萬茂莒均未以被告鄭東元經國民 黨提名為市議員候選人一事為號召,更未限制參與本次餐敘 人員需具有高雄市第2選區投票權之人。另據被告白金朝於 警詢、偵查及本院審理中供稱:我在111年年中主動找曾玉 鼎表示想要找兄弟會的兄弟們吃飯聚一聚,再由曾玉鼎在兄 弟會的LINE群組內統計參加人數及公布餐敘時間、地點,我 有邀請3桌旗尾五龍山鳳山寺之朋友參與,其餘與會人員不 是我邀請的,我也不認識他們,但他們也是兄弟會找來的好 朋友,加上本次餐敘是我主辦,我本來就說要請客,餐敘費 用也不多,所以由我支付餐費,沒有另外跟兄弟會成員收取 費用,我不是為了幫被告鄭東元造勢或支持他選舉才支付餐 費,我不知道舉辦市政說明會、被告鄭東元他們要邀請什麼 人參與等事,被告鄭東元跟我回報人數時,也沒有說他會多 邀請一些跟選舉有關的人等語(警卷第81、83至85頁,偵一 卷第576頁,本院卷第117、296頁),可知本次餐敘係被告 白金朝欲舉辦金蘭兄弟會聚會而發起,並自願支付本次餐敘 費用,被告鄭東元雖曾向其回報訂位桌數,但未告知金蘭兄 弟會成員以外之與會人員身分及與會原因等細節。是以,本 次餐敘既因金蘭兄弟會及高雄市政顧問團之聚會而舉辦,被 告鄭東元、萬茂莒、白金朝亦未以被告鄭東元參選高雄市第 4屆第2選區市議員造勢活動為由,特地針對具有投票權之人 進行邀約參與本次餐敘,則被告鄭東元、萬茂莒、白金朝等 3人主觀上有無利用本次餐敘之機會,對有投票權之人行求 不正利益,而約使有投票權人為投票權一定行使之犯意,已 有疑義。  ⒉又證人沈介正、王進義、劉其順於本院審理中均證稱被告鄭 東元、萬茂莒等邀約與會之人表示可以邀約家人朋友到場, 並未限制具有高雄市第2選區市議員投票權之人才可以參與 等語(本院卷二第41、152、252頁),參以被告鄭東元親自 邀約與會之證人莊耀璋,以及實際與會之證人陳麗夙、劉復 民、謝國城、劉泰山、陳惠真等人均無高雄市第2選區市議 員之投票權等情,有證人莊耀璋、陳麗夙、劉復民、謝國城 、劉泰山、陳惠真等人於警詢、偵查及本院審理中之證述在 卷可憑(警卷第131、141、161至162、253頁,偵一卷第121 、209、225、228頁,偵二卷第46、123、135、226頁,本院 卷二第160頁),又本次餐敘席開19桌,以每桌10人計算, 與會者約有190人,而如前所述,該次與會者有金蘭兄弟會 成員、旗尾五龍山鳳山寺成員、鄭氏宗親會人員等,該等與 會者,均與「具高雄市第2選區投票權」此一身分,顯不存 在特定關連,而扣除此等與會人員後,剩餘之與會者中,又 有多少人屬「具高雄市第2選區投票權」此一身分,檢察官 亦未舉證加以說明。而衡諸常情,被告3人若要以舉辦餐敘 之方式進行賄選,當會審慎篩選、邀約與會人員,以使自己 付出之對價能獲得一定程度之收益,但本案卻無證據顯示被 告3人有特地邀約「具高雄市第2選區投票權」此一身分之人 參與上述餐敘之情事,益證本次餐敘之舉辦目的,尚難遽認 與約使有投票權人投票支持被告鄭東元乙事有關,要難認被 告鄭東元、萬茂莒、白金朝等3人具有對有投票權之人行求 不正利益,而約使為投票權一定行使之主觀犯意。  ⒊另據本院勘驗餐敘現場蒐證影片及監視器影片之結果,固可 認定被告鄭東元有持麥克風發表其欲參選第4屆第2選區市議 員之言論、與證人曾容杉逐桌寒暄、敬酒、與被告萬茂莒、 證人曾容杉高喊當選等行為(本院卷第419至426頁),然本 次餐敘與會人員,既無證據證明主要為「具高雄市第2選區 投票權」之人,如前所述,則縱使被告鄭東元於餐敘期間曾 向所有與會人員發表參選相關言論、連同被告萬茂莒與證人 曾容杉向與會人員一起呼喊當選口號等行為,仍難逕認被告 鄭東元、萬茂莒主觀上即有行求不正利益而約使為投票權之 一定行使之犯意存在。 五、綜上所述,檢察官所舉證據及卷存資料,業經逐一調查,仍 未能使本院獲被告鄭東元、萬茂莒、白金朝有罪之確切心證 。從而,本案尚有合理懷疑存在,致無從形成被告鄭東元、 萬茂莒、白金朝有罪之確信,本案既乏積極明確之證據,可 資證明被告鄭東元、萬茂莒、白金朝有公訴意旨所指之對於 有投票權之人行求不正利益犯行,本於罪疑唯輕之刑事證據 裁判法則,被告鄭東元、萬茂莒、白金朝被訴之上開犯行既 屬不能證明,依前揭規定及判決意旨,自應為被告鄭東元、 萬茂莒、白金朝無罪之諭知。 據上論斷,應依刑事訴訟法第301條第1項,判決如主文。 本案經檢察官陳麗琇提起公訴,檢察官王奕筑到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  6   月  14  日          刑事第一庭 審判長 法 官 陳君杰                    法 官 林婉昀                    法 官 陳姿樺 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀,並 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切 勿逕送上級法院」。 中  華  民  國  113  年  6   月  14  日                    書記官 吳宜臻

2024-12-25

KSHM-113-選上訴-11-20241225-1

上訴
臺灣高等法院高雄分院

毒品危害防制條例

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度上訴字第738號 上 訴 人 即 被 告 藍紀淳 指定辯護人 本院公設辯護人謝弘章、陳信凱 上 訴 人 即 被 告 洪詠盛 選任辯護人 徐肇謙律師(法扶律師) 上 訴 人 即 被 告 陳姿婷 選任辯護人 郭蔧萱律師(法扶律師) 上列上訴人等因毒品危害防制條例案件,不服臺灣屏東地方法院 111年度訴字第340號,中華民國113年6月28日第一審判決(起訴 案號:臺灣屏東地方檢察署111年度偵字第4022、5053號,移送 併辦案號:臺灣屏東地方檢察署111年度偵字第7008號),提起 上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   事實及理由 一、本院審判範圍   刑事訴訟法第348 條第1 項、第3 項規定:上訴得對於判決 之一部為之。上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一 部為之。查上訴人即被告藍紀淳(下稱被告藍紀淳)、上訴 人即被告洪詠盛(下稱被告洪詠盛)因共同犯販賣第三級毒 品既遂罪1 罪、共同犯販賣第三級毒品未遂罪1 罪;上訴人 即被告陳姿婷(下稱被告陳姿婷,共通部分下稱被告三人) 因幫助犯販賣第三級毒品罪1 罪,分經原審判處罪刑、沒收 及追徵,被告三人不服提起上訴,本院審查被告三人上訴狀 內容及於準備程序所為陳述,均未就所犯犯罪事實、罪名、 沒收及追徵不服,僅就刑法第59條、第57條、第74條、毒品 危害防制條例第17條第1 項適用當否部分提起上訴(見本院 卷第15至19、39至41、47至49頁之上訴理由狀、第145 至14 7 頁之準備程序筆錄),經本院於審判程序時闡明刑事訴訟 法第348條第3項一部上訴之意旨,被告洪詠盛、被告陳姿婷 及被告三人辯護人明示本案僅就原審判決宣告刑部分為一部 上訴,有審判程序筆錄可稽(見本院卷第202 至203 頁), 是本院就被告三人之審判範圍為原審判決宣告刑部分。 二、被告三人上訴意旨  ㈠被告藍紀淳部分:被告藍紀淳有指認上游身分,請法官調查 並依毒品危害防制條例第17條第1 項減輕其刑。又被告藍紀 淳坦承犯行,未遂部分係因警方以釣魚執法開設高價金額引 誘被告藍紀淳前往交易,但查獲毒品僅有當天交易之甲基卡 西酮違法,其餘部分均不構成違法。又被告藍紀淳主動提供 搜索地點及供出上游,對毒品來源自始交代清楚,犯後態度 良好。被告藍紀淳為家中唯一經濟來源,祖父母皆已80餘歲 高齡,請求依刑法第59條及第57條規定從輕量刑,為此提起 上訴。  ㈡被告洪詠盛部分:被告洪詠盛已於偵查及原審始終坦承全部 犯行,原審雖依毒品危害防制條例第17條第2 項規定減刑, 但原審未審酌被告洪詠盛本案販賣行為情狀,包括販賣對象 人數及販賣包數,其中被告洪詠盛就販賣第三級毒品既遂罪 部分,僅有毒品咖啡包2 包,價金僅為新臺幣(下同)800  元,如扣除進貨成本,且須再與同案被告等人分配獲利, 被告洪詠盛獲利實在甚微。就販賣第三級毒品未遂罪部分, 被告洪詠盛係遭警查獲,販賣包數極少量,毒品並未實際流 入市面,亦未造成社會大眾危害之風險。就本案犯罪動機及 目的而言,被告洪詠盛遠從宜蘭前來高雄工作,疫情期間無 固定工作才會涉犯本案,被告洪詠盛為家裡唯一經濟來源, 祖父母高達80歲以上需要撫養,其不是以販賣毒品維生之徒 ,而被告洪詠盛白天貼磁磚,晚上擔任廚師,均有正職工作 ,原審未察上情,未審酌刑法第59條再予以減刑,請依上開 規定再酌減其刑,為此提起上訴。  ㈢被告陳姿婷部分:被告陳姿婷均坦承犯行,並自願讓警方搜 索自己居所,因而使警方得以扣押被告藍紀淳所有之毒品咖 啡包共118 包,足見犯後態度良好,顯有悔意,且阻止其中 有含有第三級毒品成分咖啡包67包流入市面(餘51包咖啡包 不含列管毒品成分),請依刑法第59條、第57條再從輕量刑 ,並為緩刑宣告,為此提起上訴。 三、本院審判範圍之理由  ㈠毒品危害制條例第17條第1 項(被告藍紀淳部分)  ⒈按毒品危害防制條例第17條第1 項所謂「供出毒品來源,因 而查獲其他正犯或共犯者」,必須行為人供出其毒品來源之 人之確實相關資料,使調查或偵查犯罪之公務員據以對之發 動調查或偵查,並因而確實查獲其人、其犯行而言。非謂行 為人一有指認毒品來源之人,即得依上開規定,予以減免其 刑,猶須提供確實資訊,使調查或偵查犯罪之公務員對之發 動調查或偵查,進而查獲該人及其犯行,否則尚與上開減免 其刑規定之要件不合。  ⒉經查:被告藍紀淳所供出之毒品來源,雖因該人經通緝,致 警察及檢察機關無從因此查獲(見原審判決第5 頁第11至16 行)。惟被告藍紀淳所供出之毒品來源陳宥翔業於原審判決 後經緝獲,經警察機關於民國113 年10月23日訊問陳宥翔, 陳宥翔表示其沒有在販賣愷他命及毒品咖啡包,其雖曾見過 被告藍紀淳,但沒有販賣本案毒品給被告藍紀淳,且其自10 9 年間即遭通緝,根本不可能在被告藍紀淳所指時間跟被告 藍紀淳見面等語(見本院卷第157 至159 頁警詢筆錄)。依 據上述證據方法,尚難認定與被告藍紀淳主張陳宥翔為其本 案販賣第三級毒品之上游,有何因果關連或已有相當之證明 或釋明,核無毒品危害防制條例第17條第1 項之適用,被告 藍紀淳就此部分提起上訴,為無理由。    ㈡刑法第59條(被告三人部分)  ⒈按犯罪之情狀顯可憫恕,認科以最低度刑仍嫌過重者,固得 依據刑法第59條規定酌量減輕其刑。條文所謂犯罪情狀,必 有特殊之環境及原因,在客觀上顯然足以引起一般同情,認 為縱予宣告法定最低刑度猶嫌過重;而所謂犯罪情狀顯可憫 恕,係指裁判者審酌刑法第57條各款所列事項,以行為人之 責任為基礎之一切情狀,予以全盤考量後,認其程度已達顯 可憫恕之程度,始有其適用。又法條所謂最低度刑,在遇有 其他法定減輕其刑之事由者,則是指適用該法定減輕其刑事 由後之最低刑度而言。  ⒉經查:  ⑴被告藍紀淳及被告洪詠盛所適用之毒品危害防制條例第4 條 第3 項販賣第三級毒品罪,其法定刑有期徒刑部分為7 年以 上,因符合偵審自白減輕之要件,就既遂罪部分可得宣告刑 之範圍得減輕至有期徒刑3 年6 月以上;未遂罪部分因有遞 減規定,可得宣告刑之範圍得再減輕至有期徒刑1 年9 月以 上。其中:①被告藍紀淳為本案販賣第三級毒品之主要犯罪 參與者,由被告藍紀淳被查獲之扣案物品(見原審判決附表 二),足認被告藍紀淳為具有一定規模且常習之販毒者,難 認在客觀上顯然足以引起社會一般同情,足認被告藍紀淳有 何特殊之環境及原因,無從另以正當方式謀生,不得不販賣 第三級毒品牟利,被告藍紀淳就此部分提起上訴,核無理由 。②被告洪詠盛雖以前開上訴意旨作為適用刑法第59條之理 由,然而,被告洪詠盛乃協助具有一定規模且常習之販毒者 被告藍紀淳之犯罪參與者,其於警詢時已自承:我經營白牌 車,常駕駛車輛搭載被告藍紀淳或經被告藍紀淳指示販賣毒 品。如果我在酒店有客人詢問有沒有管道購買毒品,我會主 動聯繫被告藍紀淳。我也曾找朋友要不要投資被告藍紀淳的 販毒生意,但朋友沒有談成等語(見偵4022卷第162 至168  頁),足認被告洪詠盛為被告藍紀淳重要之犯罪參與分工 者 ,就助成本案犯罪亦具有重要地位,另被告洪詠盛所指 家庭及經濟因素,均不能認為在客觀上顯然足以引起社會一 般同情,足認被告洪詠盛有何特殊之環境及原因,除駕駛白 牌車謀生外,竟可再共同販賣第三級毒品牟利,被告洪詠盛 就此部分提起上訴,為無理由。  ⑵被告陳姿婷所適用之毒品危害防制條例第4 條第3 項販賣第 三級毒品罪,其法定刑有期徒刑部分為7 年以上,因符合偵 審自白及幫助減輕之規定,可得宣告刑之範圍得減輕至有期 徒刑1 年9 月以上。被告陳姿婷就此部分提起上訴,所指偵 審自白犯行及配合員警搜索部分,均屬犯罪後之情狀,而非 行為時之情狀,被告藍紀淳乃具有一定規模且常習之販毒者 ,被告陳姿婷雖非本案販賣毒品之狹義共同正犯,但其於 本案期間與被告藍紀淳交往並曾共同居住於被告陳姿婷租屋 處 ,竟為被告藍紀淳向他人拿取大量毒品咖啡包,核屬被 告藍紀淳得以經常販賣毒品之重要幫助者,實難認在客觀上 顯然足以引起社會一般同情,足認被告陳姿婷有何特殊之環 境及原因,得以更受有期徒刑1 年9 月以下之酌減優惠,況 原審已從最低處斷刑酌增被告陳姿婷宣告刑為有期徒刑2 年 6 月 ,被告陳姿婷就此部分提起上訴,為無理由。  ㈢刑法第57條(被告藍紀淳及被告陳姿婷部分)  ⒈關於刑之量定,係實體法賦予法院得依職權裁量之事項,苟 已以行為人之責任為基礎,審酌刑法第57條各款所列事項而 未逾越法律所規定之範圍,或濫用其權限,即不得任意指摘 為違法或不當。經查:審查原審對於被告藍紀淳及被告陳姿 婷所為犯行之刑罰裁量理由(見原審判決第5 頁第17至25行 ),尚無違法或濫用刑罰裁量權之情事,原審刑罰裁量之 依據,經本院查核後確實與卷證相符。  ⒉被告藍紀淳提起上訴,所指供出上游部分並未經員警因而查 獲,尚難據此作為刑法第57條量刑因子之審酌;所指員警誘 捕偵查部分亦據原審予以考量(見原審判決第4 頁第2 至14 行),至於被告藍紀淳所指犯後態度良好及家庭狀況,同據 原審有所審酌,且被告藍紀淳所指量刑因子於本院審理時並 未變動,亦無從據以推翻原審量刑之認定,另原審係由最低 處斷刑酌增數月作為宣告刑刑度,未有量刑過重情形。被告 藍紀淳就此部分提起上訴,並無理由。  ⒊被告陳姿婷上訴意旨所指同意搜索及員警得以查獲本案剩餘 毒品部分,業經原審詳載於刑罰裁量理由(見原審判決第5  頁第21至22行),且原審係由最低處斷刑酌增數月作為被 告陳姿婷宣告刑刑度,業如前述,未有量刑過重情形,被告 陳姿婷就此部分提起上訴,同無理由。又被告陳姿婷已受有 期徒刑2 年4 月之宣告,已不符合緩刑諭知要件,附此敘明 。  ㈣綜上,被告三人上訴意旨所指各節,俱無理由,應予駁回。 四、藍紀淳經本院合法傳喚,無正當理由不到庭,惟經辯護人在 場為其辯護,依刑事訴訟法第371 條之規定,不待其陳述, 由檢察官一造辯論而為判決。  據上論結,應依刑事訴訟法第368 條、第371 條,判決如主文。 本案經檢察官楊士逸提起公訴及移送併辦,檢察官黃莉琄庭執行 職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  25  日          刑事第七庭  審判長法 官 李璧君                    法 官 石家禎                    法 官 李東柏 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 狀(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 中  華  民  國  113  年  12  月  25  日                    書記官 黃瓊芳

2024-12-25

KSHM-113-上訴-738-20241225-1

上易
臺灣高等法院高雄分院

竊盜

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度上易字第395號 上 訴 人 即 被 告 張瑋誌 上列上訴人因竊盜案件,不服臺灣高雄地方法院113年度易字第2 06號,中華民國113年6月28日第一審判決(起訴案號:臺灣高雄 地方檢察署113年度偵字第98號),提起上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   事實及理由 一、證據能力:   按被告以外之人於審判外之陳述,雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定,而經當事人於審判程序同意作 為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認 為適當者,亦得為證據;當事人、代理人或辯護人於法院調 查證據時,知有第159條第1項不得為證據之情形,而未於言 詞辯論終結前聲明異議者,視為有前項之同意,刑事訴訟法 第159條之5第1、2項定有明文。查本判決所引用屬於傳聞證 據之部分,均已依法踐行調查證據程序,且檢察官、上訴人 即被告張瑋誌(下稱被告)於本院準備程序時,分別對證據 能力表示同意及不爭執(見本院卷第75頁),迄至言詞辯論 終結止,均未聲明異議,基於尊重當事人對於傳聞證據之處 分權,及證據資料愈豐富愈有助於真實發現之理念,本院審 酌該等證據作成時情況,並無違法取證之瑕疵,且無顯不可 信之情形,以之作為證據應屬適當,自均有證據能力。 二、經本院審理結果,認第一審以被告犯刑法第320條第1項之竊 盜罪,處拘役30日,如易科罰金,以新臺幣(下同)1000元 折算1日,認事用法及量刑均無不當,應予維持,並引用第 一審判決書記載之事實、證據及理由(如附件)。 三、被告上訴意旨略以: (一)本件事證不足,原審僅依店內及捷運進出站影像,判定穿 著相似者是被告,相關影像不連貫,亦未提出竊盜者出店 後至搭乘捷運途中之影像,僅擷取片段畫面,故不能證明 影片之人為被告。 (二)被告進捷運站並未持有被害人之提袋,僅背著自己的背包 。 四、本院駁回上訴之理由   被告上訴意旨所主張之辯解,皆經原判決論述明確,本院均 引用之,並補充如下: (一)原審所勘驗之相關現場監視錄影,影像連貫,且有被告刷 卡進出捷運站紀錄、員警職務報告等可資佐證,並非僅依 店內及捷運進出站影像,判定穿著相似者是被告,故被告 上訴理由㈠之辯解,尚難採信。 (二)行竊者於竊得背包類贓物後,多會立即找尋隱蔽處所,翻 找其中財物,僅取易脫手之現金,而拋棄其餘物品,為經 驗論理之當然,則被告進捷運站並未持有被害人之提袋, 僅背著自己的背包一節,尚難遽認被告無本案竊盜犯行。 (三)被告於原審稱:進出捷運站穿不同衣服,應該是因為在百 貨公司有買衣服就當場穿(見原審卷第33頁)云云。惟其 就此對自己有利之事實,竟未於警詢時主張(例如提出購 買衣物之發票、請警察調閱其購買衣服之專櫃的監視器等 等),顯然不符常情。被告就此於本院辯稱:係因警察沒 有詢問云云。然查被告於民國109年、111年均曾犯竊盜罪 ,111年另犯侵占罪,有臺灣高等法院被告前案紀錄表可 證(見本院卷第29頁),被告顯然非應對警方詢問毫無經 驗之人,其迄未釋明相關證據以實其說,所辯尚難採信。 五、綜上所述,被告前揭上訴意旨,指摘原判決論處罪刑有所違   誤云云,非有理由,上訴應予以駁回。 據上論結,應依刑事訴訟法第373 條、第368 條,判決如主文。 本案經檢察官王勢豪提起公訴,檢察官黃莉琄到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  19  日          刑事第七庭  審判長法 官 李璧君                    法 官 鍾佩真                    法 官 石家禎 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。 中  華  民  國  113  年  12  月  19  日                    書記官 林家煜 附錄本判決論罪科刑法條: 刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 【附件】 臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度易字第206號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被   告 張瑋誌  上列被告因竊盜案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第98號 ),本院判決如下:   主 文 張瑋誌犯竊盜罪,處拘役參拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元 折算壹日。未扣案之犯罪所得背包壹個、化妝品、手機充電線壹 條及新臺幣貳仟元均沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒 收時,追徵其價額。   事 實 一、張瑋誌於民國112年10月10日17時28分許,在高雄市○鎮區○○ 路0○0號即SKM Park購物中心之2nd STREET店內,見具炫廷 將背包(內有郵局金融卡、學生證、化妝品、手機充電線及 現金新臺幣【下同】2000元等財物)放在地上,竟意圖為自 己不法之所有,基於竊盜犯意,趁具炫廷不注意之際,徒手 竊取具炫廷之背包,得手後隨即離去。嗣具炫廷發覺遭竊後 ,請店員調閱監視器影像並報警循線查悉上情。 二、案經高雄市政府警察局前鎮分局報告臺灣高雄地方檢察署檢 察官偵查起訴。   理 由 壹、證據能力部分   按刑事訴訟法第159 條之1 至159 條之4 為傳聞法則之例外   規定,被告以外之人於審判外之陳述,雖不符前4 條之規定   ,而經當事人於審判程序同意作為證據,法院審酌該言詞或   書面陳述作成時之情況,認為適當者,亦得為證據,刑事訴   訟法第159 條之5 第1 項定有明文。查本判決所引用傳聞證   據,業據檢察官、被告張瑋誌同意有證據能力(見審易卷第 27頁),本院審酌該等證據作成時之情狀並無違法或不當等 情形,認為以之作為本案證據亦屬適當,依上開規定自得作 為認定事實之依據。 貳、實體部分 一、訊據被告固坦承當天有去SKM Park購物中心之事實,惟矢口 否認有何竊盜犯行,並辯稱:我沒有去2nd STREET店內,也 沒有竊取被害人具炫廷的背包,店內監視器拍到的男子不是 我云云。經查:  ㈠被害人之背包(內有郵局金融卡、學生證、化妝品、手機充電 線及現金2000元等財物)放置於高雄市○鎮區○○路0○0號即SKM Park購物中心之2nd STREET店內地上,於上揭時間遭人竊 取等情,業據證人即被害人於警詢時指證明確(見偵卷第13- 15),並有現場監視器翻拍照片(偵卷第19-25頁)、本院勘驗 筆錄暨現場監視器錄影光碟擷取畫面照片(見本院卷第25-27 、41-45頁)等件存卷足憑。是此部分事實,堪以認定。  ㈡至被告否認店內監視器拍攝到之男子為其本人部分,參以本 案案發後,員警調閱店內監視器畫面,並沿著該取走被害人 背包之男子離開店內之路線,調閱監視器畫面,見該男子於 同日17時42分許徒步走至捷運草衙站,持愛金卡(卡號:000 0000000000000)刷卡入站,並根據同一卡號之刷卡紀錄,發 現該持卡人於同日18時15分自捷運世運站出站,並徒步走往 停車場,騎乘車牌號碼000-0000號重機車離開;又根據同一 卡號之刷卡紀錄,發現該持卡人於同日13時32分刷卡進入捷 運世運站,並沿監視器畫面發現該人進站前係騎乘車牌號碼 000-0000號重機車至捷運世運站停車場停放等情,有員警職 務報告、現場監視器翻拍照片、高雄捷運股份有限公司票卡 交易歷史紀錄查詢列表附卷可查(見偵卷第17-37頁),而被 告就監視器拍攝到同日13時30分許進入捷運世運站、同日18 時16分許自捷運世運站出站之人,坦承該人確為被告無誤, 且該愛金卡係被告持有,車牌號碼000-0000號重機車亦係被 告所有等情(見偵卷第9、27-31、39、67頁),並稱當時係因 有至SKM Park購物中心購買衣服,才會更換衣服等語(見偵 卷第68頁、本院卷第33頁),復對照本院於113年6月7日審判 期日勘驗店內及捷運獅甲站監視器畫面(同卡號之愛金卡持 卡人於同日14時02分自捷運獅甲站刷卡出站、於14時34分許 刷卡進站,見偵卷第37頁高雄捷運股份有限公司票卡交易歷 史紀錄查詢列表),勘驗結果如下:  ⒈勘驗標的:檔案名稱「Backup.db3」【CCD3】。勘驗內容:1 4:02:23-14:02:33一名短髮(露耳)、戴黑框眼鏡、戴黑 色口罩、左手戴黑色錶帶手錶、身穿深色短袖上衣、黑色長 褲、黑色包趾無後跟拖鞋、白色襪子、左肩斜背黑色側背包 、中等身材之男子(下稱甲男),由高雄捷運獅甲售票口( 北)出站,自監視器畫面右下方消失。14:33:52-14:34 :34甲男自監視器畫面左下方出現,由高雄捷運獅甲售票口 (北)進站,嗣因不明物品擋住視線而自監視器畫面中上方 消失。   ⒉勘驗標的:檔案名稱「IMG_6110」。勘驗內容:17:20:04- 17:20:33一名戴白色口罩、身穿白色短袖上衣、淺藍色長 褲之女子(下稱具炫廷)與另名男子(下稱乙男)討論商品, 乙男為試穿上衣,將身上背著的後背包放置地上,具炫廷也 將身上背著的外觀印有NCPI字樣之黑色包包1個放置在該名 男子後背包後方地板上(靠近商品架位置下方)。  ⒊勘驗標的:檔案名稱「IMG_6108」。勘驗內容:17:26:28- 17:28:28一名短髮(露耳)、戴黑框眼鏡、戴黑色口罩、左 手戴黑色錶帶手錶、身穿黃色短袖上衣、黑色長褲、黑色包 趾無後跟拖鞋、白色襪子、左肩斜背黑色側背包、中等身材 之男子(下稱丙男),站立在畫面左下方查看商品,具炫廷 將乙男後背包拿走後離開,丙男則左右查看畫面下方商品架 ,丙男轉身徒手拿取具炫廷放置在地板上之外觀印有NCPI字 樣之黑色包包,望向左側,隨即往右走繞過商品架後離開2n dSTREET櫃位。  ⒋勘驗標的:檔案名稱「10.30.49.18_03_00000000000000_000 00000000000」。勘驗內容:18:27:51-18:28:35騎乘車 牌號碼000-0000號普通重型機車之人,頭戴深色安全帽,身 穿黃色短袖上衣、黑色長褲、左肩斜背黑色側背包、中等身 材。  ⒌甲男、丙男,除上衣顏色不同外,其餘外觀特徵均一致等情 ,有本院勘驗筆錄暨現場監視器錄影光碟擷取畫面照片(見 本院卷第25-27、35-45頁)。   由上開勘驗結果可見,同日14時02分、14時34分許捷運獅甲 站監視器所拍攝到之人與同日17時28分許店內監視器所拍攝 到拿取被害人包包之人,僅有上衣顏色不同,其餘無論身材 、髮型、配戴之眼鏡、口罩、手錶、側背包樣式、穿著之褲 子、襪子、鞋子等外觀上均相符,足認二者為同一人。又被 告於本院審理時坦承於同日14時02分許在捷運獅甲站刷卡出 站之男子為其本人等語(見本院卷第31頁、偵卷第71頁),   且承前所述,被告於偵查時亦坦承監視器所拍攝於同日13時 30分許進入捷運世運站之人為被告(見偵卷第31、67頁),核 與高雄捷運股份有限公司票卡交易歷史紀錄查詢列表所載之 刷卡紀錄相符(見偵卷第37頁),可認上開時間捷運世運站及 獅甲站監視器畫面拍攝到之人確為被告。復參酌被告於捷運 獅甲站時之穿著與同日13時30分許進入捷運世運站時之穿著 相同(見偵卷第31頁),可認被告係自捷運獅甲站後至SKM Pa rk購物中心之2nd STREET店內途中之期間更換上衣,再至該 店內竊取被害人之背包。又承前所述,被告既坦承監視器拍 攝到於同日18時16分許,自捷運世運站出站之人為被告(見 偵卷第27、67頁),與高雄捷運股份有限公司票卡交易歷史 紀錄查詢列表所載之刷卡紀錄亦相符(見偵卷第37頁),復對 照於同日18時27分許,騎乘被告所有之車牌號碼000-0000號 重機車之人上衣顏色、樣式則與店內監視器所拍攝到拿取被 害人包包之人相符,亦與被告於同日18時15分自捷運世運站 出站時之穿著相同(見偵卷第27頁),益徵竊取被害人包包之 人確為被告無訛。是被告所辯,顯係事後卸責之詞,洵屬無 據。  ㈢綜上所述,被告所辯,顯與事實不符,不足採信。本件事證 明確,被告上開竊盜犯行,洵堪認定,應依法論科。 二、論罪科刑  ㈠核被告所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。    ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌被告不思尊重他人財產權益 ,貪圖小利下手行竊,誠屬不該;復考量被告犯後否認犯行 之態度,並未與被害人成立調解或賠償損失,兼衡其前科素 行,有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可考,末斟以被告 自陳之智識程度及經濟狀況(因涉及隱私,故不予揭露,見 本院卷第32頁),以及被害人所受損害、犯罪之動機、目的 、手段等一切情狀,量處如主文所示之刑及諭知易科罰金之 折算標準。 三、沒收  ㈠被告所竊之黑色背包1個、化妝品、手機充電線1條、現金2,0 00元,未據扣案,然其屬被告犯罪所得之物,自應依刑法第 38條之1第1項前段規定,宣告沒收之,於全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時,依同條第3項之規定,追徵其價額。  ㈡至被告竊得之郵局金融卡、學生證,均係被害人所有之專屬 個人物品,既未扣案,依卷證資料,亦查無去向,且均能申 報將原物作廢重新請領,若不宣告沒收,亦不致於對社會危 害或再供犯罪使用產生實質重大影響,為避免日後執行沒收 或追徵價額而過度耗費有限之司法資源,應可認宣告沒收上 開物品欠缺刑法上之重要性,爰依刑法第38條之2第2項規定 ,不予宣告沒收。  據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官王勢豪提起公訴,檢察官范文欽到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  6   月  28  日          刑事第十庭  法 官 陳芷萱 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;如未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。 中  華  民  國  113  年  6   月  28  日                 書記官 林怡秀                   中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。

2024-12-19

KSHM-113-上易-395-20241219-1

上易
臺灣高等法院高雄分院

違反性騷擾防治法

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度上易字第413號 上 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 上 訴 人 即 被 告 李建宏 上列上訴人因違反性騷擾防治法案件,不服臺灣高雄地方法院11 2年度易字第417號,中華民國113年7月22日第一審判決(起訴案 號:臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第20192號),提起上訴, 本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   事實及理由 一、證據能力:   按被告以外之人於審判外之陳述,雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定,而經當事人於審判程序同意作 為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認 為適當者,亦得為證據;當事人、代理人或辯護人於法院調 查證據時,知有第159條第1項不得為證據之情形,而未於言 詞辯論終結前聲明異議者,視為有前項之同意,刑事訴訟法 第159條之5第1、2項定有明文。查本判決所引用屬於傳聞證 據之部分,均已依法踐行調查證據程序,且檢察官、上訴人 即被告甲○○(下稱被告)於本院準備程序時,分別對證據能 力表示同意及不爭執(見本院卷第87頁),迄至言詞辯論終 結止,均未聲明異議,基於尊重當事人對於傳聞證據之處分 權,及證據資料愈豐富愈有助於真實發現之理念,本院審酌 該等證據作成時情況,並無違法取證之瑕疵,且無顯不可信 之情形,以之作為證據應屬適當,自均有證據能力。 二、經本院審理結果,認第一審以被告就原判決事實欄一、㈠至㈢ 所為,均係犯修正前性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾   罪,各處有期徒刑2月,如易科罰金,以新臺幣(下同)10    00元折算1日,應執行有期徒刑5月,如易科罰金,以1000    元折算1日。認事用法及量刑均無不當,應予維持,並引 用   第一審判決書記載之事實、證據及理由(如附件)。 三、兩造上訴意旨略以: (一)檢察官上訴意旨略以:    被告為滿足私慾,在台灣大哥大同一門市的不同時間發生 三次性騷擾行為,告訴人甲女因此產生身心上之壓力創傷 症,造成生活、工作、心理上喪失自信心,公司及工作單 位也出現不諒解之情況,被同事以異樣眼光看待,前夫亦 不能諒解而疏遠且漠不關心,最終導致離婚,致告訴人承 受精神上莫大之痛苦,所生危害甚巨,且被告否認犯行, 一再拖延訴訟程序,且迄今未有任何道歉也無賠償告訴人 分文,顯見其犯後態度不佳,毫無填補告訴人損失之積極 作為,原審未審酌及此,僅量處有期徒刑5月,實屬過輕 。 (二)被告上訴意旨略以: 1、關於甲女事實欄一、㈠部分:   依告訴人甲女於警詢中證述,可證明被告係因要拆下手機外 包裝,單手用力向外拔包裝時,無意碰觸到。而告訴人甲女 當下亦認為係不小心,足以證明係用力向外拔包裝時,不小 心碰觸,並無性騷擾之主觀犯意及犯行。 2、關於甲女事實欄一、㈢部分:   原審勘驗監視器結果:「就事實欄一、㈢部分,監視器雖因攝 錄角度及擷取方式,未明確拍攝到甲女上開證稱遭被告碰觸 胸部之畫面」。足以證明被告於原審解釋澄清,拿DM那次沒 有碰到甲女胸部,當足採信。至於甲女稱:「手背快速滑過 我的胸部,碰觸到我的胸部再拿取DM,當下我有向後退一步 ,雙手擋在胸前,但他沒有反應」,尤證甲女所稱情節不無 前後矛盾,此觀所稱以手背滑過我的胸部的動作手法在在與 一般使用手掌之經驗法則有違,且又如何以手背滑過?未見 詳述,當不可採。何況甲女又稱:「碰觸到我的胸部再拿取D M,當下我有向後退一步,雙手擋在胸前,但他沒有反應」, 除印證手背滑過並非事實外,亦屬前後矛盾,有違事理常態 ,蓋既係有交付與拿取DM,則又如何用手背滑過拿取DM?而 甲女既有向後退一步,雙手擋在胸前,更表示事先有注意保 持距離,不要再讓不小心事情發生,而用雙手擋在胸前預防 之意思,則甲女事先自我防護,更足以證明被告只單純拿取D M,並沒有碰觸甲女胸部。而且被告自始至終沒有反應,益證 沒有以手背滑過胸部。是原審竟揣測誤認甲女已遭碰觸胸部 後,始用雙手擋住,與客觀事實及情狀不符,有違事理常態 ,並不足採。是甲女此部分之片面指訴,不足證明有此滑過 碰觸胸部之行為。再對照監視器影像,未明確拍攝到甲女上 開證稱遭被告碰觸胸部之畫面,則證明被告確無甲女所片面 指稱之行為。 3、關於乙女事實欄一、㈡部分:   證人即告訴人乙女於警詢中證稱:當時被告於店內消費,我 欲拿取新的紙袋給被告,在我準備把商品交付給被告時,被 告就使用「他左手的手背」反彈接觸「我的胸部」,我完全 來不及反應,當下被告也沒有跟我道歉及表達任何意思,因 為被告很大力的打在我的胸部上面,當下我感覺非常不舒服 ,但是礙於被告的顧客身分及周遭還有其他客人,所以當下 我就沒有跟他追究、爭執關於「接觸胸部」一事。倶證乙女 亦認為係偶發意外不小心所為,而當下我就沒有跟他追究、 爭執關於「接觸胸部」一事。尤證係被告不小心所為,並無 性騷擾之主觀犯意及犯行。 4、被告購買行動電話及配件,被害人推銷介紹產品,過程雙方 互動良好,其間有不小心碰觸,皆為被害人理解不小心及當 下沒有跟他追究等情如上所呈明,並無性騷擾之主觀犯意及 犯行,而雙方於晚上約5時30分至6時,持續交易互動在店內 長達三小時,並曾至晚上該店打烊以後【即民國112年2月9日 交易停留至晚上10時17分許,交易金額共4萬7982元;112年2 月16日交易停留至晚上21時42分許,交易金額共為1萬6013元 ,有該店交付之銷售明細表、刷卡交易單載明交易日期與時 間等,以及電子發票3張交易金額等可證】,不料在完成交易 後多日,被害人始行報案。若果真有意圖性騷擾與犯行,則 被告在該店二次交易停留時間長達近3小時,為何不報警處理 ?反而持續與被告互動交易至打烊之後,尤欲罷不能?似此 等情形不無有違常情事理等攸關犯罪事實之認定,原審並未 詳予調查釐清,不無疏漏。更何況被告另於同月28日晚上至 該店交易並刷卡金額為7,990元,雙方互動良好,亦未見被害 人有何不滿異狀,此有同月28日22時30分許之信用卡交易刷 卡及電子發票等日期可證。 5、至於原審以106年等之前經和解以及主觀犯意不足,而為不起 訴確定之案件,作為推論認定有成立本案之意圖與犯意依據 ,不無有偏頗成見,科刑亦為偏重。 四、本院駁回上訴之理由 (一)被告上訴意旨所主張之辯解,皆經原判決論述明確,本院 均引用之,並補充如下:按被告之前科紀錄等品格證據如 與犯罪事實全然無關者,為避免影響職業法官認定事實之 心證,該等證據應不得先於犯罪事實之證據而為調查,此 乃刑事訴訟法第288條增訂第4項規定之所由設。基於習性 推論禁止之法則,除非被告主動提出以為抗辯,自亦不容 許由檢察官提出被告之品格證據資為證明犯罪事實之方法 ,俾免導致錯誤之結論或不公正之偏頗效應。惟被告之品 格證據,倘與其犯罪事實具有關聯性,參諸外國立法例( 美國聯邦證據法第 404 條(b))及實務(日本東京高等 裁判所2011年3月29日岡本一義放火案件判決),則可容 許檢察官提出供為證明被告犯罪之動機、機會、意圖、預 備、計畫、認識、同一性、無錯誤或意外等事項之用;例 如被訴縱火之被告,其先前作案之手法有其特殊性,與本 案雷同,檢察官雖不可提出被告以前所犯放火事證以證明 其品格不良而推論犯罪,但可容許提出作為係同一人犯案 之佐證;又如被告抗辯不知其持有物係毒品甲基安非他命 ,檢察官得提出被告曾因施用甲基安非他命毒品被判刑之 紀錄,以證明被告對毒品有所認識。此等證據因攸關待證 事實之認定,即屬於犯罪事實調查證據之範疇,依我國刑 事訴訟現制採行所謂改良式當事人進行主義,其由檢察官 提出者固不論矣,如屬審判中案內已存在之資料,祇須由 法院依法定之證據方法踐行調查證據程序,使當事人、辯 護人等有陳述意見之機會,即非不得作為判斷之依據(最 高法院100年度台上字第2806號判決意旨參照)。從而, 被告前科乃被告是否有習於犯性騷擾罪之品格證據,與本 案犯罪事實具有關聯性,原審就審判中案內已存在之被告 前科,依法定之證據方法踐行調查證據程序,使當事人等 有陳述意見之機會,並參酌其他卷內證據資料,綜合判斷 ,於法並無違誤。被告前揭上訴意旨,指摘原判決論處罪 刑有所違誤云云,非有理由。 (二)量刑部分 1、原審就被告犯行量刑部分,審酌被告為逞一己私慾,乘告訴 人甲女、乙女不及抗拒之際,猝然以手觸碰告訴人等之胸部 ,造成告訴人等之心理陰影及情緒壓力,顯然欠缺尊重他人 身體自主權利之觀念,所為殊值非難。復考量被告犯後猶否 認犯行,飾詞狡辯,雖有與告訴人等和解之意願,惟因告訴 人等無意願而未果,致迄未取得告訴人等之諒解。兼衡被告 犯罪之動機、目的、手段與所生之危害,及其如臺灣高等法 院被告前案紀錄表所示之素行,暨其自述之智識程度、家庭 生活及經濟狀況等一切情狀,就其所犯3次性騷擾罪各處有期 徒刑2月,並均諭知易科罰金之折算標準,量刑合於法律規定 。 2、檢察官上訴意旨稱原審量刑過輕,請求從重量刑;被告主張 原審量刑過重云云。惟按量刑輕重,屬法院得依職權自由裁 量之事項,苟其量刑已以行為人之責任為基礎,並斟酌刑法 第57條各款所列情狀,在法定刑度內,酌量科刑,無偏執一 端,致明顯失出失入情形,自不得指為不當或違法(最高法 院103年度台上字第291號、第331號判決意旨參照),且在同 一犯罪事實與情節,如別無其他加重或減輕之原因,下級審 量定之刑,亦無過重或失輕之不當情形,則上級審法院對下 級審法院之職權行使,原則上應予尊重(最高法院85年度台 上字第2446號判決意旨參照)。查本件原審量刑時,已審酌 刑法第57條各款所列情狀而為刑之量定,其所為量刑並未逾 越法定刑度,亦無違背公平正義之精神,客觀上不生量刑過 輕或過重之裁量權濫用,且原審既已詳細記載量刑審酌上揭 各項被告犯行之嚴重程度、其犯後態度、工作及經濟生活狀 況、犯罪之動機、目的、手段、犯罪所生危害等一切情狀, 予以綜合考量後,在法定刑內予以量刑,尚無違比例原則及 罪刑相當原則,難認有何不當。 3、原審另綜衡被告所犯3罪之期間、罪質相同、被害人為2人、 被告所用之手段及整體法益侵害性等整體犯罪情狀,被告犯 行之行為與時間關連性及連續性較為密接,對法益侵害之加 重效應不大,刑事不法並未因之層升等情,認被告原判決所 載之犯行,以隨罪數增加遞減刑罰方式,當足以評價被告行 為不法性之法理(即多數犯罪責任遞減原則),從而認被告 所犯3罪,應定應執行刑為有期徒刑5月,並諭知易科罰金之 折算標準,尚無違比例原則及罪刑相當原則,難認有何不當 。另被告雖於本院與告訴人甲女達成和解,並先行給付部分 和解金5千元,然並未與另一告訴人乙女達成和解,且於本院 準備程序仍否認犯行,尚難認其已有悔悟之真心,爰不予減 輕其刑。 4、綜上所述,檢察官提起上訴請求撤銷原判決之量刑,改判較 重之刑;被告主張量刑過重云云,均無理由,皆應予駁回。 五、被告經合法傳喚無正當理由不到庭,有本院送達證書、報到 單可證(見本院卷第95、137頁),爰依刑事訴訟法第371 條規定,不待其陳述逕行判決。   據上論結,應依刑事訴訟法第373 條、第368 條、第371 條,判 決如主文。 本案經檢察官王朝弘提起公訴,檢察官黃莉琄到庭執行職務。  中  華  民  國  113  年  12  月  19  日          刑事第七庭  審判長法 官 李璧君                    法 官 鍾佩真                    法 官 石家禎 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。 中  華  民  國  113  年  12  月  19  日                    書記官 林家煜 附錄本判決論罪科刑法條: 修正前性騷擾防治法第25條第1項 意圖性騷擾,乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部 或其他身體隱私處之行為者,處2年以下有期徒刑、拘役或科或 併科新臺幣10萬元以下罰金。 【附件】 臺灣高雄地方法院刑事判決 112年度易字第417號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被   告 甲○○  上列被告因違反性騷擾防治法案件,經檢察官提起公訴(112年 度偵字第20192號),本院判決如下:   主 文 甲○○犯如附表編號1至3「主文」欄所示之罪,各處如附表編號1 至3「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑伍月,如易科罰金, 以新臺幣壹仟元折算壹日。   事 實 一、甲○○分別為下列行為:  ㈠於民國112年2月9日21時23分許(起訴書誤載為同日時30分, 應予更正),在高雄市○○區○○路000號台灣大哥大門市(下 稱本案門市)內購買行動電話配件,於拆卸外包裝時,竟意 圖性騷擾,基於違反性騷擾防治法之犯意,乘店員AV000-H1 12060(真實姓名年籍資料詳卷,下稱甲女)不及抗拒之際 ,順勢以手觸摸甲女胸部而加以性騷擾。  ㈡於112年2月16日20時3分許(起訴書誤載為同日時33分,應予 更正),在本案門市內購買行動電話,竟意圖性騷擾,基於 違反性騷擾防治法之犯意,乘店員AV000-H112061(真實姓 名年籍資料詳卷,下稱乙女)拿取商品裝入紙袋而不及抗拒 之際,以左手手背碰觸乙女胸部而加以性騷擾。  ㈢於112年2月16日21時4分許(起訴書誤載為112年2月9日9時44 分,業經檢察官當庭更正),在本案門市內,竟意圖性騷擾 ,基於違反性騷擾防治法之犯意,假借拿取DM名義,乘甲女 不及抗拒之際,以手觸碰甲女胸部而加以性騷擾。  二、案經甲女、乙女訴由高雄市政府警察局鳳山分局報請臺灣高 雄地方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 壹、證據能力 一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定 者外,不得作為證據。又被告以外之人於審判外之陳述,雖 不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定,但經當事 人於審判程序同意作為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳 述作成時之情況,認為適當者,亦得為證據;而當事人、代 理人或辯護人於法院調查時,知有該等不符合同法第159條 之1至第159條之4之不得為證據之情形,而未於言詞辯論終 結前聲明異議者,視為有前項之同意。刑事訴訟法第159條 第1項、第159條之5分別定有明文。查本判決所引用被告以 外之人於審判外之陳述,當事人於準備程序中均同意作為證 據使用(見易卷第33頁),且迄至言詞辯論終結前均未聲明 異議,本院審酌上開證據資料製作時之情況,尚無違法不當 及證明力明顯過低之瑕疵,亦認為以之作為證據應屬適當, 依刑事訴訟法第159條之5第1項規定,認前揭證據資料均有 證據能力。 二、至於本判決其餘所引用為證據之非供述證據,均與本案事實 具有關聯性,復非實施刑事訴訟程序之公務員違背法定程序 所取得,依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋,均有證據能 力。 貳、認定事實所憑之證據及理由 一、訊據被告甲○○固坦承有事實欄一、㈠㈡所示觸碰告訴人甲女、 乙女胸部之行為,及有於事實欄一、㈢所示時、地,向甲女 拿取DM之行為,惟否認有何性騷擾之犯行,辯稱:拿DM那次 沒有碰到甲女胸部;其他兩次我是不小心碰到的,我沒有性 騷擾的意思,如果我有故意的話,應該會有抓取的動作;如 果我有性的需求,我可以去找八大行業,不需要這樣等語。 二、事實欄一、㈠㈢部分  ㈠被告有於112年2月9日21時23分許,在本案門市內購買行動電 話配件,於拆卸外包裝時,以手觸摸甲女胸部;及有於112 年2月16日21時4分許,在本案門市內,向甲女拿取DM等情, 為被告所是認(見易卷第33、50、97頁),核與證人即告訴 人甲女於警詢中證述之情節相符(見警卷第5至8頁),並有 指認犯罪嫌疑人紀錄表及真實姓名對照表、本案門市監視器 畫面截圖附卷可稽(見警卷第13、17至20頁;偵卷彌封袋) ,是此部分之事實,應堪認定。  ㈡依證人即告訴人甲女於警詢中證稱:我在店內被同一位男性 客人性騷擾兩次,第一次是我在配件商品區向客人銷售手機 殼配件,客人因為要拆下手機外包裝,單手用力向外拔包裝 時,手就故意碰觸到我的胸部,當下我是嚇一跳,但我看他 都沒有反應,當下我怕誤會,以為他是不小心,所以沒有制 止他,但他也沒有悔意沒有道歉;第二次是在店裡的外場要 拿DM給這位客人時,明明是正常距離,他卻單手故意向我的 胸口前伸,手背快速滑過我的胸部,碰觸到我的胸部再拿取 DM,當下我有向後退一步,雙手擋在胸前,但他沒有反應, 後來結束後,我就越想越不舒服,向同事訴說才知道同事也 有遭這位客人做過同樣的事情,所以來派出所報案。如果是 正常人不小心碰到女性胸部,會馬上道歉,但他卻是觸碰完 後,還看我一秒,看我當下反應,而且兩次都是同一位客人 ,讓我覺得他是故意對我性騷擾。第一次發生回去,我的心 裡感到很不舒服,一回家就趕快洗澡,並跟朋友訴說;第二 次發生時,我才很確定他是故意的,所以有跟上司及同事訴 說,我的心裡還是不舒服,甚至不想再調閱店內監視器、回 憶這件事情;我與被告是顧客關係,沒有糾紛等語(見警卷 第5至8頁)。觀諸甲女上開證述其先後2次遭被告性騷擾之 過程,就案發經過、雙方反應等細節,描述內容甚為具體、 明確,未見有何抽象或誇大之情形,茍非其親身經歷且記憶 深刻之事,應難憑空杜撰並為如此詳盡之指述。參酌甲女與 被告於案發前素不相識,並無仇隙,雙方僅為門市店員與顧 客關係,且依甲女自陳其案發後之反應,亦可見甲女對於遭 性騷擾之事深感不適、不願回憶,衡情當無甘冒承擔誣告罪 責之風險,惡意編造上開情節構陷被告於罪之動機,堪認甲 女上開證述,已有相當之憑信性。   ㈢復經本院當庭勘驗案發時現場監視器錄影影像光碟,勘驗結 果略以:  ⒈監視器顯示時間09時23分42秒至09時24分00秒許(即事實欄 一、㈠部分):甲女先以右手指向手機殼外包裝上端(較靠 近甲女胸部處),被告以雙手拿取手機殼外包裝下端(較靠 近被告身體處),要開拆外包裝;隨後甲女右手向前指向手 機殼外包裝下端(較靠近被告身體處),被告則將左手移到 手機殼外包裝上端(較靠近甲女胸部處)呈抽取手勢放置後 ,隨即左手維持抽取手勢快速朝甲女右胸部碰觸後快速收回 ,此時甲女以雙手拿取手機殼外包裝,並用右手從手機殼外 包裝下端(較靠近被告身體處)迅速打開外包裝。  ⒉監視器顯示時間09時04分33秒至09時04分40秒許(即事實欄 一、㈢部分):被告與甲女兩人距離約半個至一個腳掌的距 離,甲女雙手向上彎曲托拿DM給被告(甲女右手拿住DM上方 ,左手托住DM下方;DM距離甲女身體約一個小手臂長度), 被告的右手高度約甲女的胸腹部位置前方,且靠近甲女的胸 部,嗣被告的右手掌動作為由外向自己身體方向移動,並從 靠近甲女的DM右下角位置拿取DM;隨後甲女的左腳立刻向後 退一步,兩人距離猶微拉開,甲女左手也一併向上舉起橫擺 停留於自己胸腹部前方,並以右手指一下DM後,停留空中的 左手臂便直立於胸前,左手指摸下巴的狀態,右手橫放於身 體前方呈抱胸狀態,被告則觀看DM未有動作等節,有本院11 3年3月4日勘驗筆錄及截圖可佐(見易卷第49至50、55至72 頁)。  ㈣前揭勘驗結果,核與甲女上開證述之情節相符,足徵甲女所 為指訴,應屬信實。而就事實欄一、㈢部分,監視器雖因攝 錄角度及擷取方式,未明確拍攝到甲女上開證稱遭被告碰觸 胸部之畫面,然已可見被告右手靠近甲女胸部拿取DM後,甲 女立即向後退,並將左手置放在自己胸腹部前方,嗣再以右 手抱胸等舉動,顯見被告確有觸碰甲女胸部之行為,甲女始 會以此種防衛姿態阻絕被告之靠近。況被告前於警詢、本院 準備程序中,均坦承有於拿取DM時觸碰到甲女胸部之情形, 僅辯稱自己是不小心碰到(見警卷第2頁;易卷第31、33頁 ),益徵其嗣後改口否認此節,要屬臨訟卸責之詞,殊難採 信。是被告有事實欄一、㈢所示觸碰甲女胸部之行為,亦堪 認定。  ㈤至被告固否認其主觀上有性騷擾之犯意,並辯稱是不小心碰 到等語。然由上開甲女證述情節及勘驗結果,均可見被告於 碰觸到甲女胸部後,未有任何表示歉意之舉動,而係刻意佯 裝無事發生,要與一般於交談過程中不小心碰觸到他人隱私 部位時,多會立即向對方道歉或說明情況之態樣迥異。參酌 卷附臺灣高雄地方檢察署106年度偵字第19091號、107年度 偵字第15692號、109年度偵字第18964號檢察官不起訴處分 書(見審易卷第15至22頁),顯示被告前於106、107及109 年間,均曾因觸碰他人胸部,遭提出性騷擾之告訴,嗣雖各 因與告訴人和解、主觀犯意不足,而獲不起訴處分,惟被告 就過度靠近他人身體、觸碰他人身體隱私部位,將可能招致 性騷擾之嫌疑,應已充分知悉,當於日常生活中多加留意, 並與他人保持適當距離。然被告本案卻捨此不為,反而於與 甲女交談時,將手刻意放置在極為靠近甲女胸部之位置,目 的顯然在於乘甲女不及防備之際,觸碰甲女胸部甚明,堪認 被告主觀上確有性騷擾之犯意;且此種偷襲、短暫性觸摸甲 女胸部之行為,顯然與性有關,復已破壞甲女身體隱私部位 不受干擾之平和狀態,並造成甲女不快,自屬乘人不及抗拒 而觸摸他人身體隱私部位之性騷擾犯行無疑。   三、事實欄一、㈡部分  ㈠被告有於112年2月16日20時3分許,在本案門市內購買行動電 話,於乙女拿取商品裝入紙袋之際,以左手手背碰觸乙女胸 部等情,為被告所是認(見易卷第33、97頁),核與證人即 告訴人乙女於警詢中證述之情節相符(見警卷第9至12頁) ,並有指認犯罪嫌疑人紀錄表及真實姓名對照表、本案門市 監視器畫面截圖在卷可佐(見警卷第15、21至25頁;偵卷彌 封袋),是此部分之事實,應堪認定。  ㈡觀諸證人即告訴人乙女於警詢中證稱:當時被告於店內消費 ,我欲拿取新的紙袋給被告,在我準備把商品交付給被告時 ,被告就使用「他左手的手背」反彈接觸「我的胸部」,我 完全來不及反應,當下被告也沒有跟我道歉及表達任何意思 ,因為被告很大力的打在我的胸部上面,當下我感覺非常不 舒服,但是礙於被告的顧客身分及周遭還有其他客人,所以 當下我就沒有跟他追究、爭執關於「接觸胸部」一事。直到 當天打烊後,我與甲女討論此一事時,甲女也說曾遭被告接 觸胸部,後來我們調閱公司現場監視器後,發現被告都是以 相同手法來接觸我與甲女的胸部,故認為被告之舉止係屬「 故意」。我跟被告不認識,僅是客戶關係,沒有糾紛或財物 借貸關係等語(見警卷第9至12頁)。衡以乙女與被告於案 發前素不相識,並無糾紛,復表示無意願與被告調解(見審 易卷第13、43至45頁),足徵乙女對於被告提出本件告訴並 非出於虛捏以遂行索賠之目的,則倘非乙女親身經歷上情, 實難想像其有何甘冒承受誣告罪責,憑空杜撰而誣陷被告之 動機。  ㈢參酌本院當庭勘驗案發時現場監視器錄影影像光碟,勘驗結 果略以:監視器顯示時間20時03分42秒至20時03分50秒,乙 女站立於櫃檯前將商品放入新紙袋(新紙袋開口高度約在乙 女腰部),被告坐在櫃檯前的位置並斜向面對乙女前方的紙 袋,被告站起身時,伸出左手手背碰觸乙女的右胸部(乙女 正伸手拿取商品裝入新紙袋),隨後坐下收回左手,並稍微 轉正以面向櫃台並雙手拿取新手機等節,有本院113年3月4 日勘驗筆錄及截圖足稽(見易卷第49、53至55頁)。核與上 開乙女證述之情節相符,可見被告自起身至再次坐下期間, 除以手碰觸乙女胸部外,別無其他舉動;且其碰觸乙女胸部 之動作相當明顯,卻未有任何向乙女表達歉意或說明情形之 舉止,在在顯示被告係乘乙女拿取商品裝入紙袋而不及抗拒 之際,刻意伸手碰觸乙女胸部,主觀上確有性騷擾之犯意無 訛,被告辯稱為不小心之詞,實難採信。 四、綜上所述,本案事證明確,被告所辯皆屬卸責之詞,不足採 信,被告上開犯行,均堪認定,應予依法論科。 參、論罪科刑 一、查被告本案行為後,性騷擾防治法第25條第1項於112年8月1 6日修正公布,並於同年月00日生效,修正前該條項規定: 「意圖性騷擾,乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部 、胸部或其他身體隱私處之行為者,處2年以下有期徒刑、 拘役或科或併科新臺幣10萬元以下罰金」,修正後則規定: 「意圖性騷擾,乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部 、胸部或其他身體隱私處之行為者,處2年以下有期徒刑、 拘役或併科新臺幣10萬元以下罰金;利用第2條第2項之權勢 或機會而犯之者,加重其刑至二分之一」,經比較新舊法後 ,新法刪除原得單科罰金之規定,並新增權勢性騷擾加重其 刑之規定,故修正後之規定並未較有利於被告,依刑法第2 條第1項前段之規定,自應適用被告行為時即修正前性騷擾 防治法第25條第1項之規定。 二、是核被告就事實欄一、㈠至㈢所為,均係犯修正前性騷擾防治 法第25條第1項之性騷擾罪。又被告上開所為,犯意各別、 行為互殊,應予分論併罰。   三、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告為逞一己私慾,乘告訴 人甲女、乙女不及抗拒之際,猝然以手觸碰告訴人等之胸部 ,造成告訴人等之心理陰影及情緒壓力,顯然欠缺尊重他人 身體自主權利之觀念,所為殊值非難。復考量被告犯後猶否 認犯行,飾詞狡辯,雖有與告訴人等和解之意願,惟因告訴 人等無意願而未果,致迄未取得告訴人等之諒解。兼衡被告 犯罪之動機、目的、手段與所生之危害,及其如臺灣高等法 院被告前案紀錄表所示無前科之素行,暨其於本院審理中自 述之智識程度、家庭生活及經濟狀況等一切情狀(見易卷第 99、103至104頁),分別量處如附表主文欄所示之刑,並均 諭知易科罰金之折算標準。又衡酌被告所犯上開3罪,犯罪 類型相同、行為態樣類似、犯罪時間接近等情,綜合斟酌被 告犯罪行為之不法與罪責程度,及對其施以矯正之必要性, 合併定其應執行之刑如主文所示,並諭知易科罰金之折算標 準,以示懲儆。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官王朝弘提起公訴,檢察官葉容芳到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  7   月  22  日          刑事第二庭 審判長法 官 吳佳頴                   法 官 陳盈吉                   法 官 徐莉喬 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;如未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。 中  華  民  國  113  年  7   月  22  日                   書記官 林秋辰 附錄本案論罪科刑法條: 修正前性騷擾防治法第25條第1項 意圖性騷擾,乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部 或其他身體隱私處之行為者,處2年以下有期徒刑、拘役或科或 併科新臺幣10萬元以下罰金。 附表: 編號 犯罪事實 主文 1 事實欄一、㈠ 甲○○犯修正前性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪,處有期徒刑貳月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 事實欄一、㈡ 甲○○犯修正前性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪,處有期徒刑貳月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 事實欄一、㈢ 甲○○犯修正前性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪,處有期徒刑貳月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 〈卷證索引〉 1 高雄市政府警察局鳳山分局高市警鳳分偵字第11270994800號刑案偵查卷宗 警卷 2 臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第20192號卷 偵卷 3 本院112年度審易字第1169號卷 審易卷 4 本院112年度易字第417號卷 易卷

2024-12-19

KSHM-113-上易-413-20241219-1

上訴
臺灣高等法院高雄分院

毒品危害防制條例

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度上訴字第661號 上 訴 人 即 被 告 邵建成 指定辯護人 本院公設辯護人陳信凱 上列上訴人因毒品危害防制條例案件,不服臺灣高雄地方法院11 3年度訴字第94號,中華民國113年6月3日第一審判決(起訴案號 :臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第31799號、112年度偵字第4 2377號),提起上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   事實及理由 壹、本案審理範圍:   按上訴得對於判決之一部為之。上訴得明示僅就判決之刑、 沒收或保安處分一部為之。刑事訴訟法第348條第1、3項定 有明文。上訴人即被告邵建成(下稱被告)言明僅對原判決 量刑過重部分提起上訴(見本院卷第35、188頁),依據前 開說明,被告明示就本案量刑部分提起上訴,而為本院審判 範圍。原審認定被告之犯罪事實、罪名及沒收部分,則產生 程序內部之一部拘束力,不在本院審判範圍,是不在本院審 判範圍部分,本院亦不予以調查。 貳、被告上訴意旨略以:原判決量刑、應執行刑過重,應從輕量 刑云云。 參、本案經原審認定被告犯毒品危害防制條例第4條第2項之販賣 第二級毒品罪,計3罪之犯罪事實、罪名及沒收部分,詳見 第一審判決書記載之事實、證據及理由,另就本院審理範圍 部分之理由詳述如下。 肆、本院審判範圍:    一、原審就被告犯行量刑部分,審酌被告明知甲基安非他命為第 二級毒品,竟仍加以販賣,助長施用毒品惡習,並足以使施 用者導致精神障礙與性格異常,造成人民生命健康受損之成 癮性及危險性,其不僅戕害國人身體健康,且有危害社會安 全之虞,所生危害非輕,兼衡被告犯後均坦承犯行,已知其 所為於法有違之犯後態度,及審酌販賣行為次數、對象,各 次販賣數量、金額,並衡酌被告之智識程度、工作情形、家 庭狀況暨其他刑事前案紀錄等一切情狀,就被告3次販賣第 二級毒品甲基安非他命犯行,分別量處有期徒刑5年2月、5 年3月、5年4月。就應執行刑部分,依罪責相當之比例原則 及多數犯罪責任遞減原則,審酌被告行為時間緊密集中於民 國112年3 月份及6月份之2月間,交易對象為2人,所犯之犯 罪類型、情節、手段、侵害法益,依各該罪合併後之不法內 涵、罪責原則及合併刑罰所生效果等犯罪類型與侵害法益俱 同等犯罪情節,暨各罪所生損害、反應出之人格特性、刑罰 加重效益及整體犯罪非難評價等綜合判斷,並參酌被告及辯 護人之定刑意見,定應執行刑為有期徒刑5年6月。原判決量 刑、定刑均合於法律規定。 二、被告上訴意旨稱原審未審酌刑法第57條各款所列情狀,顯然 量刑過重,請求從輕量刑云云。惟按量刑輕重,屬法院得依 職權自由裁量之事項,苟其量刑已以行為人之責任為基礎, 並斟酌刑法第57條各款所列情狀,在法定刑度內,酌量科刑 ,無偏執一端,致明顯失出失入情形,自不得指為不當或違 法(最高法院103年度台上字第291號、第331號判決意旨參 照),且在同一犯罪事實與情節,如別無其他加重或減輕之 原因,下級審量定之刑、應執行刑,亦無過重或失輕之不當 情形,則上級審法院對下級審法院之職權行使,原則上應予 尊重(最高法院85年度台上字第2446號判決意旨參照)。查 本件原審量刑時,已審酌刑法第57條各款所列情狀而為刑之 量定,其所為量刑並未逾越法定刑度,亦無違背公平正義之 精神,客觀上不生量刑過重之裁量權濫用,且原審既已詳細 記載量刑審酌上揭各項被告犯行之嚴重程度、其犯後態度、 工作及經濟生活狀況、犯罪之動機、目的、手段、犯罪所生 危害等一切情狀,予以綜合考量後,在法定刑內予以量刑, 並無失之過重之情事。被告雖供出其本案以外之毒品來源鐘 從維,然此部分既與本案無關,原審未將此部分納入量刑因 子考量,核無違誤。原審另綜衡被告所犯3罪之期間、罪質 相同、販賣對象為2人、被告所用之手段及整體法益侵害性 等整體犯罪情狀,被告犯行之行為與時間關連性及連續性較 為密接,對法益侵害之加重效應不大,刑事不法並未因之層 升等情,認被告原判決所載之犯行,如以實質累加方式定執 行刑,則處罰之刑度將超過其行為之不法內涵,違反罪責原 則,及考量因生命有限,刑罰對被告造成之痛苦程度,係隨 刑度增加而生加乘效果,非以等比方式增加,是以隨罪數增 加遞減刑罰方式,當足以評價被告行為不法性之法理(即多 數犯罪責任遞減原則),從而認被告所犯3罪,應定應執行 刑為有期徒刑5年6月,尚無違比例原則及罪刑相當原則,難 認有何不當。被告及其辯護人主張原判決宣告刑、應執行刑 過重云云,均屬無據。 三、綜上所述,被告提起上訴請求撤銷原判決之量刑、應執行刑 ,改判較輕之刑云云,為無理由,應予駁回。 四、被告經合法傳喚無正當理由不到庭,有本院送達證書、報到 單可證(見本院卷第160-1、185頁),爰依刑事訴訟法第37 1 條規定,不待其陳述逕行判決。 據上論結,應依刑事訴訟法第368 條、第371 條,判決如主文。 本案經檢察官簡弓皓提起公訴,檢察官黃莉琄到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  19  日          刑事第七庭  審判長法 官 李璧君                    法 官 鍾佩真                    法 官 石家禎 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 狀(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 中  華  民  國  113  年  12  月  19  日                    書記官 林家煜

2024-12-19

KSHM-113-上訴-661-20241219-1

金上訴
臺灣高等法院高雄分院

洗錢防制法等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度金上訴字第847號 上 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 孔富琨 指定辯護人 本院公設辯護人陳信凱 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件,不服臺灣屏東地方法 院112 年度金訴字第688 號,中華民國113 年9 月19日第一審判 決(起訴案號:臺灣屏東地方檢察署112 年度偵字第5910號), 提起上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、本案經本院審理結果,認第一審對被告孔富琨(下稱被告) 被訴幫助詐欺取財及幫助洗錢等罪嫌為無罪之諭知,核無不 當,應予維持,並引用第一審判決書記載之證據及理由如附 件。 二、檢察官上訴意旨以:原審囑託屏安醫療社團法人屏安醫院( 下稱屏安醫院)對被告為精神鑑定,鑑定結果依屏安醫院 民國113 年7 月12日屏安管理字第0000000000號函暨所附鑑 定報告書(下稱本案司法精神鑑定書),足認被告於交付帳 戶行為時,有辨識能力,僅控制能力有下降,縱屬期待可能 性較低,仍須負罪責,至多得依刑法第19條第2 項規定「依 其辨識而行為之能力,顯著減低者,得減輕其刑」之情形, 並非謂得免除刑責,亦非謂被告無行為違法之認識。再查, 被告確實知悉帳戶係用來存薪水,可用來提領金錢、過去曾 新聞報導,得知去超商領別人的錢會被警察抓走,因此對該 名女子要自己做的事情感到「怪怪的」等情,業據被告於原 審供承無誤,本案司法精神鑑定書亦明載「孔員在本案發生 前應已由媒體報導而對類似手法屬犯罪行為有一定程度的認 識 ,對於該名女子指示自己交付存摺、領錢、再存入另一 帳戶的行為也感到存疑」等語,則依被告智識能力,確可預 見任意將金融機構帳戶交付他人,足供他人用為詐欺等犯罪 後收受被害人匯款,以掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具 ,而有幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意,為此提起上 訴,請將原判決撤銷,更為適當合法之判決。 三、第二審判決書,得引用第一審判決書所記載之事實、證據及 理由,對案情重要事項第一審未予論述,或於第二審提出有 利於被告之證據或辯解不予採納者,應補充記載其理由,刑 事訴訟法第373 條定有明文,經查:  ㈠原審檢察官上訴意旨主張依據本案司法精神鑑定書,足認被 告於交付帳戶行為時有辨識能力,僅控制能力有下降,至多 得依刑法第19條第2 項規定減輕其刑,並非謂得免除刑責, 亦非謂被告無行為違法之認識。而本案司法精神鑑定書亦明 載「孔員在本案發生前應已由媒體報導而對類似手法屬犯罪 行為有一定程度的認識,對於該名女子指示自己交付存摺、 領錢、再存入另一帳戶的行為也感到存疑」,主張被告對於 本案有行為違法之認識。惟查:  ⒈按認定犯罪事實所憑之證據,不能僅將該項證據方法之內容 予以割裂,並切割單獨觀察判斷,以致未能窺其全貌而失去 真實。查原審係依據本案司法精神鑑定書,綜合該項證據方 法之內容,認定被告於行為時欠缺構成要件故意(見原審判 決第3 頁第7 至30行)。檢察官前開上訴意旨,僅摘取對於 被告不利記載部分,作為主張被告於行為當時具備知之構成 要件要素,即有將本案司法精神鑑定書該項證據方法全部論 遽予以割裂觀察情形,檢察官就此部分提起上訴,並無理由 。  ⒉次查,原審認定被告行為當時欠缺構成要件故意,並非僅以 本案司法精神鑑定書作為認定依據,就檢察官上訴意旨所指 被告對於唆使被告交付本案帳戶女子所為話術之認知,原審 亦於審判程序時訊問被告,並認定被告理解及思考能力確實 無法與一般人相提並論(見原審判決第4 頁第2 至14行), 可認原審並非僅以本案司法精神鑑定書作為唯一有利被告之 認定依據,並有就檢察官上訴意旨所指不利被告之事項為調 查、認定。又被告於本院就不利於被告之被訴事實、及量刑 調查程序受訊問時,雖仍就審判長、受命法官、檢察官之訊 問能逐一對答,但仍始終全程微笑回答(見本院卷第53至60 頁),亦可認定被告理解及思考能力確實與一般常人有異, 無法明確認知刑罰誡命規範之不利效果。因此,檢察官就此 部分仍執前詞上訴,亦無理由。   ㈡本院另按:行為之處罰,就故意犯而言,以行為人對於客觀 構成要件之實現具備主觀構成要件為前提,刑法第13條以直 接故意與間接故意作為處罰行為人之主觀構成要件,除於條 文明定「明知」或「預見其發生」主觀構成要件「知」之要 素外;再明定以「有意」或「不違背其本意」主觀構成要件 「欲」要素外;更有明知「並」有意使其發生,預見其發生 而其發生「並」不違背其本意之法條文字。亦即,主觀構成 要件要素除有「知」與「欲」以外,尚須具備「知」與「欲 」之「相當因果關連」。行為人對於各項客觀構成要件之 事實有所認識,但對於實施客觀構成要件之後,並無造成該 犯罪結果之意欲,或無法認知所實施之客觀構成要件會產生 法益侵害或犯罪結果之相當因果關連,於此情形即屬主觀構 成要件不該當,仍不能認定被告具備主觀構成要件故意。經 查 :被告於本院審理中經檢察官訊問時,對於提供本案帳 戶給予他人可能造成之危害及法益侵害,均能回應對答(見 本院卷第54至59頁);惟本案司法精神鑑定書已認定「縱使 被告從不同來源認知到該名網路認識的女子所要求的行為可 能有違法的疑慮,但被告受其智能發展的限制,難以將其獲 得的資訊轉化成新的概念,進而根據新的概念修正行為,降 低或避免自己觸法的危險」(見原審卷第173 頁),並經原 審及本院於訊問被告時再予確認上情。依據上述說明,被告 就所實施之客觀構成要件,對於所知悉社會現況之判斷能力 顯有欠缺,自無犯罪意欲、亦無知與欲之間之相關因果關連 可言 。  ㈢原審因而以不能證明被告犯罪,而為被告無罪之諭知,核無 違誤;原審檢察官仍執前詞上訴,指摘原判決不當,為無理 由,應予駁回。 四、被告既經本院維持被告於原審所為無罪諭知,臺灣屏東地方 檢察署113 年度偵字第12652 號移送併辦意旨,以被告於本 案與併辦具有一行為觸犯數罪名之想像競合犯裁判上一罪關 係,即屬不能成立,爰退回檢察官此部分併辦,併此敘明。 據上論結,應依刑事訴訟法第368 條,判決如主文。   本案經檢察官郭書鳴提起公訴,檢察官陳映妏提起上訴,檢察官 黃莉琄到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日          刑事第七庭  審判長法 官 李璧君                    法 官 石家禎                    法 官 李東柏 以上正本證明與原本無異。 被告不得上訴。 檢察官如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書 狀,其未敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提 理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法 院」。 本判決須符合刑事妥速審判法第9條之規定始得上訴。 刑事妥速審判法第9條規定: 除前條情形外,第二審法院維持第一審所為無罪判決,提起上訴 之理由,以下列事項為限: 一、判決所適用之法令牴觸憲法。 二、判決違背司法院解釋。 三、判決違背判例。 刑事訴訟法第377條至第379條、第393條第1款規定,於前項案件之審理,不適用之。                    中  華  民  國  113  年  12  月  18  日                    書記官 黃瓊芳 附件 臺灣屏東地方法院刑事判決          112年度金訴字第688號 公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被   告 孔富琨  上列被告因違反洗錢防制法等案件,經檢察官提起公訴(112年 度偵字第5910號),本院判決如下:   主 文 孔富琨無罪。   理 由 一、公訴意旨略以:被告孔富琨可預見任意將金融機構帳戶交付 他人,足供他人用為詐欺等犯罪後收受被害人匯款,以掩飾 或隱匿犯罪所得財物目的之工具,竟基於上開結果發生亦不 違反其本意之幫助詐欺及洗錢犯意,於民國111年2月22日14 時37分前之某日,將其名下之中華郵政股份有限公司帳戶( 帳號:0000000-0000000號,下稱本案帳戶)之提款卡及密 碼、網路銀行帳號密碼,交付姓名年籍不詳之詐騙集團成員 。上開詐欺集團成員於收取上開郵局帳戶資料後,即共同意 圖為自己不法所有而基於詐欺、洗錢之犯意聯絡,向告訴人 李逢鳴詐稱需錢孔急云云,致告訴人李逢鳴陷於錯誤,而依 指示於111年2月22日14時37分許,匯款新臺幣5萬元至本案 帳戶。因認被告涉犯刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法 第14條第1項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實;不 能證明被告犯罪者,應諭知無罪之判決,刑事訴訟法第154 條第2項、第301條第1項分別定有明文。又認定犯罪事實所 憑之證據,雖不以直接證據為限,間接證據亦包括在內,然 而無論直接或間接證據,其為訴訟上之證明,須於通常一般 之人均不致有所懷疑,而得確信其為真實之程度者,始得據 為有罪之認定,倘其證明尚未達到此一程度,而有合理之懷 疑存在時,事實審法院在心證上無從為有罪之確信,自應為 無罪之判決。 三、公訴意旨認被告涉有上揭犯行,無非係以被告於偵查之供述 、證人即告訴人李逢鳴於警詢之證述、其提出之轉帳單據、 對話紀錄、本案帳戶之開戶資料及交易明細等件,為其主要 論據。訊據被告否認有何幫助詐欺、幫助洗錢犯行,辯稱: 我沒有想過匯到本案帳戶的款項可能是詐欺款項,我是傻傻 的等語(本院卷第195至196頁)。經查:  ㈠被告確有申辦本案帳戶,並於上開時、地,將本案帳戶之帳 號資料提供予身分不詳之女網友,告訴人李逢鳴因受詐騙而 匯款至本案帳戶內,並遭提領而不知去向等情,為被告所不 否認(本院卷第72頁),有證人即告訴人李逢鳴於警詢之證 述(警卷第11至13頁)、其提出之轉帳單據(警卷第17頁) 、對話紀錄(警卷第22頁)、本案帳戶之開戶資料及交易明 細(警卷第4至6頁)可佐。是此部分事實,雖堪認定,但無 涉被告主觀上故意,不足以認定被告必然具有幫助詐欺取財 、幫助洗錢之不確定故意。  ㈡公訴意旨應舉證被告具幫助詐欺、幫助洗錢之不確定故意:   公訴意旨主張被告有幫助詐欺、幫助洗錢之不確定故意,自 應就被告主觀上有認識其行為足以幫助他人實現故意不法構 成要件之「幫助故意」(有預見可能幫助犯罪,加上無從確 信已預見之犯罪風險不發生)及幫助他人實現該特定不法構 成要件之「幫助既遂故意」,負舉證、說服責任,除提出積 極證據外,並應排除被告係基於幫助犯罪之不確定故意而提 供帳戶「以外之其他合理可能性」(例如:被告一時疏未注 意、誤信他人謊言、單純聽信而未懷疑),才足以達到有罪 之確信。  ㈢檢察官所提客觀證據,尚難合理推論至被告具有幫助詐欺、 幫助洗錢之不確定故意:   1.公訴意旨雖主張:被告可預見任意將金融機構帳戶交付他 人,足供他人用為詐欺等犯罪後收受被害人匯款,以掩飾 或隱匿犯罪所得財物目的之工具等語,然一般人對於社會 事物之警覺性或風險評估,常因人而異,況且詐騙手法日 新月異,更時有高學歷、有豐富知識或社會經驗者遭詐欺 之情事發生,故非僅憑學識、工作或社會經驗即可全然知 悉行騙者之詐騙手法。此部分公訴意旨,尚嫌速斷。   2.再者,經本院囑託屏安醫療社團法人屏安醫院(下稱屏安 醫院)對被告為精神鑑定,鑑定結果略以:①於魏氏成人 智力量表之全量表智商為55,整體能力估計為「中度智能 不足」的程度,其認知效能低下,工作記憶和處理速度能 力對整體能力的影響明顯;思考部分,被告的思考結構鬆 散且缺乏彈性,認知功能部分,對一般簡單事務的判斷力 、定向能力與近期記憶力未呈現顯著障礙,惟其抽象思考 能力與計算能力則存在顯著障礙。②被告於鑑定過程中無 法具體說明「洗錢」所指為何,也困難將其行為與「洗錢 」聯結,部分鑑定問題需鑑定人進一步澄清、說明方可使 其理解,部分回應也較難提供具體的說明,思考結構鬆散 且缺乏彈性,抽象思考能力也不佳,心理衡鑑可發現除認 知效能、工作記憶、速度處理能力存在障礙以外,思考固 著程度與概念化能力亦有顯著障礙,使被告難以根據回饋 形成新的概念,進而修正而避免後續的錯誤嘗試。③在「 魏氏成人智力測驗」中,可發現各項分測驗中「常識」分 項是其相對弱勢的表現,被告在學業發展,社會領域、職 業功能等多重領域中皆呈現顯著適應功能的缺損,已符合 美國精神醫學會出版的《精神疾病診斷及統計手冊》第五版 (DSM-5)中「智能不足」之診斷。④被告案發時受其智能發 展的限制,難以將其獲得的資訊轉化成新的概念,進而根 據新的概念修正行為,降低或避免自己觸法的危險,亦即 ,受其心智缺陷之限制,使被告在依其辨識而行為之能力 有顯著下降的情形等語,有屏安醫院113年7月12日屏安管 理字第0000000000號函暨所附鑑定報告書可證(本院卷第 149至175頁)。   3.至被告雖自承曾看過「有人在超商領錢,被警察抓走」之 新聞報導(本院卷第194頁),然經本院進一步詢問,被 告表示不知道那個人被抓走之原因,提供本案帳戶資料予 女網友後雖有感覺到「怪怪的」,經本院進一步詢問「怪 怪的」之意思,被告稱:怎麼講,講不出來,後來就感覺 到怪怪的等語(本院卷第195頁),符合上開鑑定報告書 所認定被告思考結構鬆散、難以將其獲得之資訊轉化成新 概念、「常識」分項相對弱勢等情,據此,被告既然無法 理解新聞報導之涵義、也無法具體說明「怪怪的」感受究 竟為何,自難以此對被告作不利之認定。再者,於本院訊 問過程中僅詢問被告女網友是否有向被告要存摺,被告思 考甚久始回答(本院卷第194頁),益徵被告之理解、思 考能力確實無法與一般人相提並論。   4.從而,依上開鑑定報告書內容、本院訊問時之觀察,被告 對於他人所述問題,在理解上已有困難,認知效能低下、 抽象思考能力不佳,遑論透過其個人智識、經驗,進一步 思考他人所述是否合乎常理是被告對日常生活中風險的辨 識、判斷能力、警覺心等,自無法與常人同視,其於行為 當時是否確有幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意,誠 屬有疑,依罪疑惟輕之法則,應認被告對提供帳戶幫助他 人施用詐欺及掩飾洗錢之犯罪構成要件無從明確認知,欠 卻構成要件故意,並非因心智缺陷降低不法意識之辨識能 力,自不得逕以幫助詐欺取財、幫助洗錢罪相繩。 四、綜上所述,依檢察官起訴所憑事證,不足為被告有罪之積極 證明,亦未達「通常一般之人均不致有所懷疑,而得確信其 為真實之程度」,揆諸前揭說明,基於無罪推定原則,自應 為被告無罪之諭知,以昭審慎。 五、退併辦之說明   被告本案犯嫌既經本院諭知無罪,臺灣屏東地方檢察署檢察 官112年度偵字第16013號移送併辦部分(告訴人林立源部分 )即與本案不生裁判上一罪之關係,該移送併案審理部分非 本案起訴效力所及,本院無從併予審理,應退由檢察官另為 適法之處理。   據上論斷,應依刑事訴訟法第301條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官郭書鳴提起公訴,檢察官許育銓、曾馨儀到庭執行 職務。 中  華  民  國  113  年  9   月  19  日          刑事第七庭  審判長法 官 涂裕洪                    法 官 詹莉荺                    法 官 潘郁涵 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。 中  華  民  國  113  年  9   月  19  日                    書記官 張巧筠

2024-12-18

KSHM-113-金上訴-847-20241218-1

交上訴
臺灣高等法院高雄分院

過失致死

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度交上訴字第58號 上 訴 人 即 被 告 劉宗琦 選任辯護人 鍾夢賢律師 上列上訴人因過失致死案件,不服臺灣高雄地方法院112 年度交 訴字第4 號,中華民國113 年4 月29日第一審判決(起訴案號: 臺灣高雄地方檢察署111 年度偵字第3807、7672號),提起上訴 ,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。 劉宗琦緩刑參年,並應接受法治教育課程肆場次,緩刑期間付保 護管束。   事實及理由 一、程序部分:上訴人即被告劉宗琦(下稱被告)經原審以過失 致人於死罪判處有期徒刑1 年2 月。被告原係提起全部上訴 ,惟於本院於審判程序時不再就其所犯之犯罪事實及罪名 不服,僅就刑法第57條及74條之適用當否提起上訴,經本院 闡明刑事訴訟法第348 條第3 項一部上訴之意旨,被告及其 辯護人明示本案僅就原審判決之刑部分為一部上訴,有審判 程序筆錄及一部撤回上訴聲請書在卷可稽(見本院卷第174 至175 、185 頁),是本院審判範圍為原審判決就被告之宣 告刑及是否緩刑諭知部分。 二、被告上訴意旨略以:被告雖於原審否認犯行,但現已自白認 罪,且就本案原所爭執之告訴人陳述證據能力、及鑑定證據 調查之聲請,也都不再爭執及捨棄調查。又被告於本院審理 期間已於地方法院民事庭與全部被害人家屬達成調解,並均 全數給付賠償金完畢,全部被害人家屬都願原諒被告並給予 從輕量刑及緩刑機會。被告並無前科,請求從輕量刑並給予 緩刑,為此提起上訴。 三、本院審理範圍之理由  ㈠關於刑之量定,係實體法賦予法院得依職權裁量之事項,苟 已以行為人之責任為基礎,審酌刑法第57條各款所列事項而 未逾越法律所規定之範圍,或濫用其權限,即不得任意指摘 為違法或不當。經查:原審對被告所為犯行之刑罰裁量理由 ,業已妥為考量刑法第57條各款情形(見原審判決第7 頁 第4 至17行),並符合上開相關原則,尚無濫用刑罰裁量權 之情事,且原審刑罰裁量之依據查核後確實與卷證相符;另 被告上訴意旨所指原審裁判後已自白認罪,且與被害人家屬 達成調解並為賠償部分,係於原審判決後所生事由,審酌後 得於下述緩刑諭知予以考量,原審就此部分未及審酌並無違 誤 ,被告就此部分提起上訴主張原審量刑過重,為無理由 ,應予駁回。  ㈡末查,被告並無刑事前科,未曾受有期徒刑以上刑之宣告, 有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽(見本院卷第37頁 ),茲念被告於本院審理時能自白認罪,並與告訴人家屬 四人達成調解,並已分別給付告訴人家屬三人各計新臺幣( 下同)145 萬元、告訴人家屬一人205 萬元(以上均不含強 制汽車責任保險金或特別補償基金之補償金)完畢,告訴人 家屬四人亦均表示願意給予被告緩刑機會,有調解筆錄二份 、刑事陳報狀二份及被告匯款資料在卷可憑(見本院卷第12 7 至128 、133 至135 、161 、165 、190 至192 頁), 可認被告犯後確已認真致力就其所造成之損害進行賠償,而 有真心悔過之意,本院認前開所宣告之刑以暫不執行為適當 ,依刑法第74條第1 項第1 款之規定宣告被告緩刑3 年,以 啟自新。另斟酌被告於本案係擔任公車司機大客車駕駛犯過 失致人於死罪,為使被告於緩刑期間,能尊重法律規範,強 化法治觀念,避免其因職業駕駛行為再犯刑案,命其於受緩 刑宣告之期間,應接受法治教育課程4 場次,並付保護管束 ,以觀後效。   據上論結,應依刑事訴訟法第368 條,判決如主文。     本案經檢察官張貽琮提起公訴,檢察官黃莉琄到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日          刑事第七庭  審判長法 官 李璧君                    法 官 石家禎                    法 官 李東柏 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 狀(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日                    書記官 黃瓊芳

2024-12-18

KSHM-113-交上訴-58-20241218-1

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