搜尋結果:王柏舜

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司促
臺灣臺中地方法院

支付命令

臺灣臺中地方法院支付命令 113年度司促字第34667號 債 權 人 臺灣銀行股份有限公司 法定代理人 吳佳曉 債 務 人 王柏舜 債 務 人 胡晅甄 一、債務人應向債權人連帶清償新臺幣肆萬肆仟壹佰零陸元,及 如附表所示之利息、違約金,並連帶賠償督促程序費用新臺 幣伍佰元,否則應於本命令送達後二十日之不變期間內,不 附理由向本院提出異議。 二、債權人請求之原因事實: ㈠緣債務人王柏舜前就讀朝陽科技大學進修部時,邀債務人 胡晅甄為連帶保證人,向聲請人訂借就學貸款九筆,借款 本金合計為新臺幣(下同)414,895元整,並約定應於學業 完成或服兵役完成或休退學後滿一年之次日起按月攤還本 息,並立有借據及撥款通知書為證。 ㈡依據借據約定,借用人倘不依期還本、付息時,除應就延 遲還本部分,自延遲日起按就學貸款利率計付延遲利息外 ,並就延遲還本付息部份,本金自到期日起,照應還金額 ,於六個月(含)以內者,按就學貸款利率百分之十,逾期 六個月以上者,就超過六個月部分,按就學貸款利率百分 之二十計付違約金。 ㈢另依借據約定有任何一宗債務不依約清償或攤還本金時, 視為全部到期。 ㈣詎債務人王柏舜自113年8月1日起即未依約清償債務,迄今 尚欠44,106元及應計之利息、違約金,另債務人胡晅甄既 為連帶保證人,自應負連帶清償責任。狀請鈞院鑒核,迅 對債務人核發支付命令。 釋明文件:放款借據、就學貸款放出查詢 三、債務人未於不變期間內提出異議時,債權人得依法院核發之 支付命令及確定證明書聲請強制執行。 中 華 民 國 113 年 11 月 27 日 民事庭司法事務官 林柔均 附註: 一、債權人收到支付命令後,請即時核對內容,如有錯誤應速依 法聲請更正裁定或補充裁定。 二、嗣後遞狀均請註明案號、股別。 三、案件一經確定,本院依職權核發確定證明書,債權人不必另 行聲請。 附表 113年度司促字第034667號 利息: 本金 序號 本金 相關債務人 利息起算日 利息截止日 利息計算方式 001 新臺幣44106元 王柏舜、胡晅甄 自民國113年07月01日起 至清償日止 年息百分之二點七七五 違約金: 本金 序號 本金 相關債務人 違約金起算日 違約金截止日 違約金計算方式 001 新臺幣44106元 王柏舜、胡晅甄 自民國113年08月02日起 至清償日止 逾期在六個月以內者依上開利率百分之十,逾期超過六個月部份依上開利率百分之二十計算

2024-11-27

TCDV-113-司促-34667-20241127-1

軍訴
臺灣花蓮地方法院

違反陸海空軍刑法

臺灣花蓮地方法院刑事判決 113年度軍訴字第2號 公 訴 人 臺灣花蓮地方檢察署檢察官 被 告 張一宣 上列被告因違反陸海空軍刑法案件,經檢察官提起公訴(113年 度軍偵緝字第1號),本院判決如下:   主 文 張一宣犯陸海空軍刑法第五十二條第一項之公然侮辱長官罪,處 有期徒刑陸月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   事 實 張一宣前為陸軍花東防衛指揮部(下稱花防部)步兵營火力連12 0砲排二兵(民國112年11月1日已退伍)、陳俊甫為花防部步兵營 火力連120砲排副排長,陳俊甫為張一宣之長官。陳俊甫於112年 8月17日8時許,在花防部步兵營動員庫房前管理秩序時,張一宣 心生不滿,竟基於公然侮辱長官之犯意,在其他班兵面前,接續 對陳俊甫稱:「怎樣啦,打我啊,我現在不是回答你了嗎」、「 幹你娘,臭雞掰」等語,以此方式公然辱罵陳俊甫。   理 由 壹、有罪部分: 一、程序部分:  (一)現役軍人非戰時犯陸海空軍刑法之罪者,原則上應依刑事 訴訟法追訴、處罰,此觀軍事審判法第1條第2項規定自明 ,又現役軍人犯陸海空軍刑法之罪後,喪失現役軍人身分 者,仍應適用該法處罰,陸海空軍刑法第3條亦有明文, 查被告張一宣被訴犯陸海空軍刑法第52條第1項之罪,而 其係於112年7月13日入伍,112年11月2日退伍,有其個人 兵籍資料查詢結果在卷可稽(本院卷第11頁),是被告在 案發時雖為現役軍人,惟現已非現役軍人甚明,然依上規 定,被告仍應適用陸海空軍刑法之相關規定處罰,程序上 並應依刑事訴訟法追訴、處罰,故本院就本案即有審判權 。  (二)本院以下所引被告以外之人於審判外所為之陳述,經當事 人同意作為證據(本院卷第61至62頁),本院審酌該等供述 證據作成時之情況,尚無違法取得證據及證明力明顯過低 等瑕疵,且與本案待證事實間具有相當關聯,作為證據充 足全案事實之認定,應屬適當,依刑事訴訟法第159條之5 第1項規定,得為證據。 二、實體部分:  (一)認定事實所憑證據及理由:    上開犯罪事實,業據被告於本院審判程序坦承不諱,與證 人即告訴人陳俊甫於憲兵隊詢問時之陳述(憲兵隊卷第49 至55、61至67頁)、於偵訊之證述(軍偵字卷第31至33頁) 及於本院之證述(本院卷第281至285頁)大致相符,並有證 人周辰諭、林杰、王柏盛、黃恆德、楊程翔、張鈞量、吳 子興、金凱文及賴建中於憲兵隊詢問時之陳述在卷可佐( 憲兵隊卷第73至79、85至89、95至101、111至117、127至 133、143至149、159至165、175至181、191至197、207至 211頁),足認被告任意性自白與事實相符,堪予採信,本 件事證明確,應依法論科。  (二)論罪科刑:    1.陸海空軍刑法第8條第1項所稱之「長官」,係指有命令 權或職務在上之軍官、士官而言。又陸海空軍刑法第49 條所保護之法益,係維持部隊長官之尊嚴、威性,維護 統禦紀律,與普通刑法之公然侮辱自不能等同視之,其 刑度亦與刑法第309條公然侮辱罪之刑度顯然有別。查 被告於案發當時在陸軍花東防衛指揮部步兵營火力連12 0砲排擔任二兵,告訴人為該排之副排長,為被告之長 官,被告則為告訴人帶班之班兵,業據告訴人結證甚詳 (軍偵字卷第31頁,本院卷第282頁),是告訴人為被告 之長官無疑。    2.又就被告對告訴人稱:「怎樣啦,打我啊,我現在不是 回答你了嗎」部分,此等言論既係以挑釁、嗆聲之方式 ,質疑告訴人不敢動手,而達成公然侮辱告訴人及妨害 部隊長官威信之目的,被告此部分之言論雖非貶抑性用 語但亦應構成對長官公然侮辱無疑。    3.核被告所為,係犯陸海空軍刑法第52條第1項之公然侮 辱長官罪。又被告基於單一犯罪決意,於尚稱密接之時 間內為上開言論,依一般社會健全觀念,在時間差距上 難以強行分開,在刑法評價上,應視為數個舉動之接續 施行,應視為接續犯之一罪。    4.被告雖於準備程序時辯稱:我因憂鬱症發作才為本案犯 行,經檢察官聲請調閱被告在花蓮國軍醫院、衛生福利 部桃園醫院、新竹空軍醫院即國軍桃園總醫院新竹分院 之身心科就診資料等語(本院卷第63頁),然經本院調閱 該等就診資料,被告於本案案發前固經國軍花蓮總醫院 及衛生福利部桃園醫院診斷為輕度鬱症(本院卷第133、 185頁)(國軍桃園總醫院新竹分院部分則均為本案案發 後之紀錄,爰不予審酌),然依該等就診紀錄之記載, 被告雖有失眠(insomnia及poor sleep)、情緒緊張及鬱 悶(anxious and depressed及low mood)等情形,但並 無衝動、具攻擊性或無法控制自己行為等類似之描述( 本院卷第134、185頁),已難認有何不能或難以辨識其 行為違法或依其辨識而行為之情形;且告訴人於本院證 稱:被告當天精神狀況正常,能完整表達講話,講話很 流利等語(本院卷第285頁),證人周辰諭亦於憲兵隊陳 稱被告當時精神狀況及意識正常等語(憲兵隊卷第87頁) ,益證被告本案應無刑法第19條第1項或第2項規定之應 不罰或減刑之情事。況查,國軍花蓮總醫院於112年8月 16日開給被告14天的藥(本院卷第135頁),被告則於本 院供稱其當天早上的藥還沒吃等語(本院卷第291頁), 是被告縱有因其病情而無法控制情緒之情,亦顯因過失 而自行招致,自難為被告有利之認定。    5.爰以行為人之責任為基礎,審酌被告僅因細故即在眾多 班兵面前公然侮辱長官,危害軍紀並損及部隊團結,更 破壞部隊長官之領導威信,所為殊值非難,且不應過於 輕縱;並考量被告於偵訊時坦承犯行,於本院準備程序 否認犯行並當庭要告訴人小心一點(經告訴人當庭表示 將赴派出所提告,爰不再依職權告發),於本院審判程 序交互詰問證人後又再改口認罪之犯後態度;以及被告 前有違反洗錢防制法之前科,素行難謂良好,有臺灣高 等法院被告前案紀錄表在卷可稽(本院卷第14頁),兼衡 被告於本院自陳因憂鬱症發作無法控制情緒,當時有跟 告訴人講快要發作了之犯罪動機及目的,及為高中肄業 之智識程度、曾從事鐵工和水泥切割、目前在監無收入 ,無人須扶養、家庭經濟狀況勉持(本院卷第291頁)等 一切情狀,以及公訴意旨請求從重量刑、告訴人表示: 被告事後沒有反悔還當庭恐嚇我,請法院從重量刑之意 見(本院卷第291頁)量處如主文所示之刑,並依刑法第4 1條第1項前段之規定諭知易科罰金之折算標準,以示懲 儆。 貳、不另為無罪諭知部分: 一、公訴意旨另略以:被告於上開時間、地點,持小帽向告訴人 丟擲,以此方式對陳俊甫施脅迫行為。因認被告亦涉犯陸海 空軍刑法第49條第1項之脅迫長官罪嫌等語。 二、犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實;不能 證明被告犯罪者,應諭知無罪之判決,刑事訴訟法第154條 第2項、第301條第1項分別定有明文。又認定不利於被告之 事實,須依積極證據,苟積極證據不足為不利於被告事實之 認定時,即應為有利於被告之認定;認定犯罪事實所憑之證 據,雖不以直接證據為限,間接證據亦包括在內,然而無論 直接或間接證據,其為訴訟上之證明,須於通常一般之人均 不致有所懷疑,而得確信為真實之程度者,始得據為有罪之 認定,若其關於被告是否犯罪之證明未能達此程度,而有合 理性懷疑之存在,致使無從形成有罪之確信,根據「罪證有 疑,利於被告」之證據法則,即不得遽為不利於被告之認定 。又刑法上所謂脅迫,係以使人生畏怖心為目的,而將加惡 害之旨通知於被害人之行為,且須加害人對被害人有所挾而 強迫之舉動時,始克成立(最高法院90年度台上字第5409號 判決意旨參照)。 三、公訴意旨認被告涉犯上開犯嫌,無非係以被告、告訴人及證 人周辰諭、林杰、王柏盛、黃恆德、楊程翔、張鈞量、吳子 興、金凱文及賴建中於憲兵隊及偵查中之供述為其主要論據 。 四、訊據被告固坦承有於上開時間地點,持小帽朝告訴人丟擲, 但沒丟到告訴人等語(軍偵緝字卷第65頁),惟告訴人於本院 證稱:被告有用小帽丟我,但沒有丟到,我是後來看監視器 才知道的,我當下沒有看到,因為當時已經轉身了等語(本 院卷第283至284頁),可知被告丟擲小帽之行為,應僅係出 氣性質之舉動,告訴人當場甚至根本沒發現,參諸上開最高 法院判決意旨,自難認被告該行為有將惡害通知告訴人,且 使告訴人心生畏怖因而遭強迫為若干舉動,實無從與脅迫之 要件相侔。 五、綜上所述,本件依檢察官所提出之證據,尚未達一般之人 均可得確信被告確有公訴意旨所指之脅迫長官犯行,其犯罪 尚屬不能證明,既不能證明被告此部分犯罪,本應為被告無 罪之諭知,惟因公訴意旨認此部分如成立犯罪,與前揭成立 之公然侮辱長官罪間為想像競合犯應從一重處斷,爰不另為 無罪之諭知。 據上論斷,應依軍事審判法第1條第2項,刑事訴訟法第299條第1 項前段,判決如主文。 本案經檢察官王柏舜提起公訴,檢察官吳聲彥到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  27  日          刑事第二庭 審判長法 官 黃柏憲                   法 官 陳映如                   法 官 王龍寬 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備理 由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本 之日期為準。 中  華  民  國  113  年  11  月  27  日                   書記官 陳日瑩 附錄本案論罪科刑法條全文: 陸海空軍刑法第52條第1項 公然侮辱長官者,處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣二十萬元 以下罰金。

2024-11-27

HLDM-113-軍訴-2-20241127-1

原易
臺灣花蓮地方法院

傷害

臺灣花蓮地方法院刑事判決 113年度原易字第219號 公 訴 人 臺灣花蓮地方檢察署檢察官 被 告 傅敏榮 選任辯護人 張秉正律師(法扶律師) 上列被告因傷害案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第2573 號),本院判決如下:   主 文 本件公訴不受理。      理 由 一、公訴意旨略以:被告傅敏榮及林政源、胡翔昌、蔡子祥(林 政源、胡翔昌、蔡子祥涉犯殺人未遂、傷害、妨害秩序部分 ,均由檢察官另為不起訴處分)為朋友關係,渠等參加何佳 蓉之慶生會,而與告訴人陳昱愷、周忠哲、吳珮璇、周秦宇 於民國113年3月29日1時許起,在陳OO所經營,位在花蓮縣○ ○鄉○○○00號外之「OO檳榔攤」飲酒聚會。嗣於同日2時45分 許,蔡子祥與周忠哲發生口角,被告、林政源、胡翔昌、蔡 子祥因而與告訴人、周忠哲互相推擠,詎被告竟基於傷害之 犯意,持菜刀砍傷告訴人,致告訴人因而受有頭皮撕裂傷、 雙頰撕裂傷、前額撕裂傷併前額骨開放性骨折、右耳撕裂傷 之傷害。因認被告涉犯刑法第277條第1項之傷害罪嫌等語。 二、告訴乃論之罪,告訴人於第一審辯論終結前,得撤回其告訴 ;告訴乃論之罪,其告訴經撤回者,應諭知不受理之判決, 並得不經言詞辯論為之,刑事訴訟法第238 條第1項、第303 條第3款、第307條分別定有明文。 三、公訴意旨認被告係犯刑法第277條第1項之傷害罪,依同法第 287 條前段之規定,須告訴乃論,茲據被告與告訴人達成和 解,乃具狀撤回本件告訴,有本院準備程序筆錄、刑事撤回 告訴狀附卷可稽,依上開說明,本件爰不經言詞辯論,逕為 諭知不受理之判決。 據上論斷,應依刑事訴訟法第303 條第3款、第307條,判決如主 文。 本案經檢察官王柏舜提起公訴,檢察官卓浚民到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  27  日           刑事第四庭 法 官 梁昭銘 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備理 由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本 之日期為準。 辯護人依據刑事訴訟法第346條、公設辯護人條例第17條及律師 法第43條2項、第46條等規定之意旨,尚負有提供法律知識、協 助被告之義務(含得為被告之利益提起上訴,但不得與被告明示 之意思相反)。 中  華  民  國  113  年  11  月  28  日                 書記官 郭雪節

2024-11-27

HLDM-113-原易-219-20241127-3

原上易
臺灣高等法院花蓮分院

竊盜

臺灣高等法院花蓮分院刑事判決 113年度原上易字第16號 上 訴 人 臺灣花蓮地方檢察署檢察官 被 告 鄭喻馨 指定辯護人 阮慶文律師 上列上訴人因被告竊盜案件,不服臺灣花蓮地方法院112年度原 易字第216號中華民國113年5月9日第一審判決(起訴案號:臺灣 花蓮地方檢察署112年度偵緝字第667號),提起上訴,本院判決 如下:   主 文 原判決撤銷。 鄭喻馨犯竊盜罪,處罰金新臺幣參仟元,如易服勞役,以新臺幣 壹仟元折算壹日。   犯罪事實 一、鄭喻馨於民國112年5月23日上午9時5分許,在花蓮縣○○市○○ ○路00號大樓1樓車道出口,見該大樓所有由柯木海使用管理 之手推車1臺(下稱本案手推車)放在車道靠近地下室入口牆 壁柱子旁,無人看管,竟意圖為自己不法所有,基於竊盜之 犯意,徒手竊取本案手推車後離去。嗣經柯木海發現遭竊報 警後循線查獲。 二、案經花蓮縣警察局花蓮分局報告臺灣花蓮地方檢察署檢察官 偵查起訴。     理 由 壹、證據能力: 一、被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定者 外,不得作為證據;被告以外之人於偵查中向檢察官所為之 陳述,除顯有不可信之情況者外,得為證據,刑事訴訟法第 159條第1項、第159條之1第2項定有明文。本件證人即被害 人柯木海警訊時之供述為被告鄭喻馨以外之人於審判外之言 詞或書面陳述,為傳聞證據,依刑事訴訟法第159條第1項規 定,不得作為證據;證人柯木海於偵查中具結所為陳述,被 告並未爭執其證據能力,辯護人表示同意作為證據(本院卷 第64、106頁),合於傳聞法則例外要件,依刑事訴訟法第15 9條之1第2項之規定,認有證據能力。 二、本判決以下所引用之非供述證據,均與本案事實具有關聯性 ,且查無事證足認係實施刑事訴訟程序公務員違背法定程序 所取得,亦無顯不可信之情況,認均有證據能力。 貳、實體部分: 一、訊據被告鄭喻馨坦承於上開時、地,未經同意,將本案手推 車徒手推走供己使用等情,惟否認有何竊盜犯行,辯稱:該 手推車在垃圾堆內,我以為是不要的垃圾,我要用來載行李 等語。辯護人為被告辯稱:本案手推車放在外觀上顯為置放 垃圾等廢棄物之區域,被告主觀上以為被丟棄之垃圾;若本 案手推車屬有人使用者,習慣上應放置於物品運送動線處, 如門口、運送物品之動線處、上下樓梯旁,以方便即拿即用 ,但本案手推車原放在垃圾堆旁,即非處於使用中,而係他 人不要而丟棄。且被告拿走使用時亦無故意藏匿,與竊盜犯 避免他人查獲之情狀有間,足認被告無竊盜故意等語。  二、認定犯罪事實之證據及理由: (一)被告有未經同意取走本案手推車之客觀事實:   本案手推車原係放在上址大樓1樓車道靠近地下室入口牆壁 柱子旁,被告於上揭時間,未經同意,徒手推走本案手推車 後離去等事實,為被告於警詢及偵訊時所是認(偵緝卷第47 、55頁),並據證人柯木海於偵查中結證明確(偵緝卷第95、 96頁),且有現場及監視錄影畫面翻拍照片(警卷第23-32頁) 、扣押物品目錄表在卷可按,此部分事實先堪認定。 (二)被告有竊取本案手推車之犯意及不法所有之意圖:   1.證人柯木海於偵查中具結證稱:本案手推車是放在大樓要進 入地下室的車道裡面柱子旁,周圍都放一些要用的東西,垃 圾桶跟回收桶都放在另外一邊門口柱子旁,不是垃圾,平常 是我使用等語(偵緝卷第95-96頁)。  2.依卷附現場監視器影像截圖、本案手推車原放置地點等照片 (見警卷第23、24、31、32頁)可知,本案手推車原放置於車 道靠近地下室牆壁柱子後方,旁邊整齊排放家用鐵製燒金紙 之金爐、掃把、拖把等物,外觀上均無缺陷,大致完好,一 望即知該處為打掃整理之用具集中放置區;靠外側接近騎樓 (即朝向大馬路的門口處)右側整齊排放5個大垃圾桶,其中1 個垃圾桶裝有垃圾,靠門口2個垃圾桶均有加蓋,左側有紙 箱、以塑膠袋裝好之資源回收物品、2個大垃圾桶、置物籃 及瓦斯桶等物,明顯為方便丟棄垃圾而集中放在靠近門口區 域,且其排列整齊、地面尚屬乾淨,整體觀之,本案手推車 所在空間及物品,可認屬他人所有且有適度管理、清潔,且 常用工具與欲丟棄之垃圾、資源回收等物亦有區隔,縱為一 般垃圾亦整齊放在垃圾桶內,資源回收物亦大致放在塑膠袋 內;而本案手推車係放在常用工具旁,並非放置或緊靠垃圾 桶或資源回收物旁,無所謂放在垃圾堆之可言,一般人應可 輕易判斷非他人棄置之物,不致誤認為垃圾或回收物。  3.觀以本案手推車照片(見警卷第30頁),其金屬握把處有若干 鏽斑並些微變形,裝載物品之塑膠平台處有些許刮痕及塵土 附著,可認已使用相當時間,並非新品,然未明顯破損或不 堪使用,與常見一般正常使用過手推車無異;被告於警詢時 亦供稱竊取本案手推車要收拾垃圾、抬東西(警卷第5頁), 顯然知悉為可堪使用之物,亦知可供運送該處門口之垃圾及 回收物,他人無丟棄之理。何況本案手推車周遭放置之金爐 、掃把、拖把等物,外觀上均無明顯缺損或不堪使用,亦無 雜亂堆置有如垃圾堆之情,難認被告有誤認本案手推車為廢 棄或回收物之可能。  4.基上,依證人柯木海偵查中之證詞、本案手推車之外觀、原 擺放處及周圍擺放物品狀態等節綜合以觀,本案手推車顯非 他人棄置之物,亦無使人誤認為廢棄物之可能,被告未經同 意,擅自取走供己使用,其有竊盜之故意及不法所有之意圖 ,應堪認定。  (三)被告所辯不採之理由:  1.本案手推車放置地點係車道接近地下室入口處,周圍所放物 品大致整齊堪用,難認係放在垃圾堆中,且門口設有門牌、 鐵捲門等物,倘非大樓住戶或地下室用戶,一般人應不致刻 意走近該處,明顯仍具私有性,非供他人任意取用。而案發 時車道門口鐵捲門雖開啓,惟門口與大馬路間相隔1騎樓, 路過之人雖容易看見車道門口內之垃圾桶、資源回收物品及 本案手推車等物,且可輕易進入,但一望即知車道門口以內 為大樓私有空間,與外部騎樓之公共空間有明顯區隔,甚須 往下走相當距離之車道斜坡才可至本案手推車處,自不能因 車道門口有垃圾桶等物,即認距離較遠之本案手推車甚或附 近所有物品均為垃圾或廢棄物而可任意拿取。故被告及辯護 人所辯手推車放在垃圾堆、以為是垃圾、不要之物,被告無 竊盜之犯意云云,尚非可採。  2.辯護意旨雖以本案手推車如屬有人使用,應放置物品運送動 線處,如門口、上下樓梯旁以方使即拿即用等語。然本案手 推車之用途甚廣,原放置之處無論至車道門口運送垃圾或推 至地下室使用均甚方便,難認有何動線不佳、不利使用之處 ,尚不足以此推論其為廢棄物;況車道門口臨接騎樓,如放 置門口,極易遭他人順手推離使用,則被害人柯木海選擇放 在原放置地點,並無異常,難謂有使人認為廢棄物之可能, 上開辯護意旨自難憑採。  3.被告為警查獲時係使用本案手推車放置行李,雖無刻意遮掩 ,亦未閃避監視器鏡頭,有監視器影像截圖及查獲照片(見 警卷第23-29頁)可按,然查獲地點與失竊本案手推車處已有 若干距離(參警卷第26-28頁路線照片),被告運送行李亦可 能有遠行或離開之跡象,其因而不擔心被查獲而未刻意遮掩 ,亦不足為奇,難以推認其無竊盜之故意。 (四)綜上所述,本件被告竊盜犯行,事證明確,被告所辯尚非可 採,應依法論科。   三、論罪: (一)核被告所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。 (二)辯護人為被告辯稱:被告於案發時患有精神疾病,其有精神 障礙或心智缺陷,辨識行為違法或依其辨識而行為之能力, 顯著減低,有刑法第19條第2項減輕其刑規定之適用等語。 按「行為時因精神障礙或其他心智缺陷,致不能辨識其行為 違法或欠缺依其辨識而行為之能力者,不罰。行為時因前項 之原因,致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力,顯著 減低者,得減輕其刑。」刑法第19條第1項、第2項定有明文 。查被告約於105年間在桃園工作時開始有自言自語及怪異 行為,嗣曾在慈濟醫院身心科就醫,於106年4月21日因自言 自語、深夜外出不歸、無法入睡等症狀就診(原審卷第83頁) ,107年4月6日因自言自語厲害、情緒躁動至國軍花蓮總醫 院急診住院治療至同年6月1日出院(原審卷第77、87頁),再 於110年3月22日住院至同年5月3日出院,並主訴幻覺、妄想 、人際退縮、職業功能減損,經心理測驗結果思維障礙嚴重 度評估為中度,幻覺、概念紊亂、誇大等相對較明顯,診斷 為妄想型思覺失調症(原審卷第71、74頁);其出院後大致能 持續接受門診治療至111年3月間止,有該院112年12月21日 函檢附被告病歷資料在卷(詳原審卷第69-208頁),辯護人所 辯洵屬有據,檢察官亦不爭執被告有刑法第19條第2項規定 之適用,被告行為時辨識行為違法或依其辨識而行為之能力 有顯著減損之情,應堪認定,爰依刑法第19條第2項規定減 輕其刑。 四、撤銷改判理由及量刑: (一)原審以依檢察官所舉各項事證,無從證明被告主觀上有竊盜 之犯意,認被告犯罪不能證明,判決被告無罪,固非無見。 惟疏未綜合卷內被告、證人柯木海之供述及監視錄影畫面翻 拍照片等詳予審酌,尚有未合。檢察官上訴指摘原審判決被 告無罪不當,為有理由,應由本院將原判決撤銷改判。 (二)爰以行為人之責任為基礎,審酌被告未有犯罪科刑紀錄,有 臺灣高等法院被告前案紀錄表可按,素行尚可;為一己私益 而行竊,然犯罪手段尚非極為惡劣、所竊取本案手推車之價 值不高,且已歸還被害人,被害人柯木海表示不提出告訴; 犯後否認犯行,自述大學畢業、無業、經濟狀況勉持、家庭 、生活及前述身心健康狀況,兼及檢察官、辯護人對量刑之 意見(本院卷第109頁)等一切情狀,量處如主文第2項所示之 刑,並諭知易服勞役之折算標準。 五、沒收部分:   犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之;犯罪所得已實際合 法發還被害人者,不予宣告沒收或追徵,刑法第38條之1第1 項前段、第5項分別定有明文。本案手推車已經發還被害人 柯木海,有贓物認領保管單可按,依上開規定,爰不予宣告 沒收。 六、被告經合法傳喚,無正當理由未到庭,爰依刑事訴訟法第37 1條規定,不待其陳述逕行判決。 據上論斷,應依刑事訴訟法第371條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官王柏舜提起公訴,檢察官陳宗賢提起上訴,檢察官 鄒茂瑜到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  26  日        刑事第一庭審判長法 官 林信旭                法 官 顏維助                法 官 林碧玲 以上正本證明與原本無異。 被告或得為被告利益上訴之人如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未敘述理由者,並得於提起上訴狀後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                中  華  民  國  113  年  11  月  26  日                書記官 徐珮綾 附錄本判決論罪科刑法條: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。

2024-11-26

HLHM-113-原上易-16-20241126-1

原金上訴
臺灣高等法院花蓮分院

詐欺等

臺灣高等法院花蓮分院刑事判決 113年度原金上訴字第31號 上 訴 人 臺灣花蓮地方檢察署檢察官 被 告 方震翔 指定辯護人 孫裕傑律師 上列上訴人因被告詐欺等案件,不服臺灣花蓮地方法院113年度 原金訴字第14號中華民國113年5月24日第一審判決(起訴案號: 臺灣花蓮地方檢察署113年度偵緝字第77號),提起上訴,本院 判決如下:   主 文 上訴駁回。   事實及理由 一、檢察官於本院審理時陳稱:「(問:本件檢察官上訴之範圍 為何?)對於原審認定之犯罪事實及罪名不爭執,僅對於刑 度部分上訴」(見本院卷第141頁),則在被告方震翔未對原 判決提起上訴之情況下,依刑事訴訟法(下稱刑訴法)第348 條第3項規定,本案本院審理範圍,僅限於原判決所處之刑 ,至認定事實、論罪部分,均不在本院審理範圍。 二、本案經本院就前揭審理範圍審理結果,認第一審所處之刑, 並無違法不當,應予維持,除與本院後述理由不同部分不予 引用外,其餘部分,爰依刑訴法第373條規定,引用第一審 判決書記載之事實、證據及理由(如附件)。 三、駁回上訴之補充理由: (一)本案應有詐欺犯罪危害防制條例(下稱詐危條例)第47條前 段減輕其刑規定之適用:  1、法律依據及相關見解:  (1)按民國113年7月31日制定公布詐危條例,除部分條文施行 日期由行政院另定外,其餘於同年8月2日生效之條文中, 新設第47條「犯詐欺犯罪,在偵查及歷次審判中均自白, 如有犯罪所得,自動繳交其犯罪所得者,減輕其刑;並因 而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得,或查 獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者,減輕或 免除其刑」之規定,且其第2條第1款復明定「詐欺犯罪: 指下列各目之罪:(一)犯刑法第339條之4之罪。(二)犯第4 3條或第44條之罪。(三)犯與前二目有裁判上一罪關係之其 他犯罪」。而具有內國法效力之公民與政治權利國際公約 第15條第1項後段「犯罪後之法律規定減科刑罰者,從有利 於行為人之法律」之規定,乃減輕刑罰溯及適用原則之規 範,故廣義刑法之分則性規定中,關於其他刑罰法令(即 特別刑法)之制定,若係刑罰之減輕原因暨規定者,於刑 法本身無此規定且不相牴觸之範圍內,應予適用。行為人 犯刑法第339條之4之罪,因刑法本身並無犯加重詐欺取財 罪之自白減刑規定,而詐危條例第47條則係特別法新增分 則性之減刑規定,尚非新舊法均有類似規定,自無從比較 ,行為人若具備該條例規定之減刑要件者,應逕予適用(最 高法院113年度臺上字第4177、3880號判決參照)。又詐危 條例第47條「減輕其刑」、「減輕或免除其刑」規定,法 院並無裁量是否不予減輕之權限,且為刑訴法第163條第2 項但書所稱「對被告之利益有重大關係事項」,為法院應 依職權調查者,亦不待上訴人有所主張或請求,法院依法 應負客觀上注意義務(最高法院113年度臺上字第3135號判 決參照)。  (2)關於詐危條例第47條前段「如有犯罪所得,自動繳交其犯 罪所得」,固有認為行為人所須自動繳交之犯罪所得,應 為被害人所交付之受詐騙金額(最高法院113年度臺上字第3 589號判決參照),惟基於下列理由,應認行為人繳交自己 實際所得財物之全部,並非以被害人所交付之受騙金額, 亦不包括其他共同正犯之所得在內:   ①銀行法第125條之4第2項前段:「犯第125條、第125條之2 或第125條之3之罪,在偵查中自白,如自動繳交全部犯罪 所得者,減輕其刑」、證券交易法第171條第5項前段:「 犯第1項至第3項之罪,在偵查中自白,如自動繳交全部犯 罪所得者,減輕其刑」、貪污治罪條例第8條第2項前段: 「犯第4條至第6條之罪,在偵查中自白,如有所得並自動 繳交全部所得財物者,減輕其刑」,立法體例與詐危條例 第47條前段規定相類,均係針對此種具有隱密性、技術性 且多為智慧性犯罪,不易偵查及發覺,且證據資料常有湮 沒之虞,為早日破獲犯罪、追查其他共犯,降低對社會大 眾、金融秩序之危害,因此以此方式鼓勵行為人自新並節 省司法資源,因此於解釋時不宜過苛,以免阻嚇欲自新者 ,而失立法原意(最高法院112年度臺上字第808號判決參 照)。上開規定所稱「自動繳交犯罪所得」,係指繳交行 為人自己實際所得財物之全部,並不包括其他共同正犯之 所得在內(最高法院107年度臺上字第1286號、110年度臺 上字第2439、2440號、111年度臺上字第2959號、113年度 臺上字第736號判決參照),詐危條例第47條前段既係為相 同立法模式,關於「如有犯罪所得,自動繳交其犯罪所得 」之解釋上自應一致,以符憲法第7條平等原則之旨,以 及法律解釋活動之一致性及整合性。   ②詐危條例第47條前段立法理由已說明其目的係為使「詐欺 犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定,同時使詐欺被害人可 以取回財產上所受損害…透過寬嚴併濟之刑事政策,落實 罪贓返還」,除損害狀態之回復外,同時亦將詐欺犯罪追 訴之效率與節省司法資源作為該法所欲追求之目標。是關 於「其犯罪所得」範圍,解釋上不宜以被害人取回全部所 受損害作為基礎,否則勢必降低行為人自白、繳交犯罪所 得之誘因,尤其在行為人自己實際取得支配財物遠低於被 害人所受損害之情況下。   ③依刑法第66條前段規定之減輕其刑範圍,原得依行為人之 自白對於該詐欺犯罪發現與案件儘早確定之貢獻、繳交犯 罪所得對於使被害人取回所受損害之程度等項目,綜合評 估對於前揭立法目的達成之績效作為指標,彈性決定減輕 其刑之幅度,當不致造成被告輕易取得大幅減輕其刑寬典 之結果,並達到節省訴訟資源與適當量刑之目的。   ④綜前,詐危條例第47條前段關於「如有犯罪所得,自動繳 交其犯罪所得者」,應指繳交行為人自己實際所得財物之 全部,並非以被害人所交付之受騙金額,亦不包括其他共 同正犯之所得在內(最高法院113年度臺上字第4196、4185 、3243、3805號判決似同此見解)。  (3)關於被告賠償被害人是否屬於「自動繳交其犯罪所得」:    按銀行法第125條之4第1項規定:「犯第125條、第125條之 2或第125條之3之罪,於犯罪後自首,如自動繳交全部犯罪 所得者,減輕或免除其刑;並因而查獲其他正犯或共犯者 ,免除其刑。」,其目的既係為鼓勵行為人自新並節省司 法資源,因此,於解釋時不宜過苛,以免阻嚇欲自新者, 而失立法原意,故所謂「自動繳交全部犯罪所得」,係指 繳交行為人自己實際所得財物之全部,或自動賠償被害人 ,而毋庸宣告沒收犯罪所得之情形,並不包括其他共同正 犯之所得在內(最高法院112年度臺上字第808號判決參照) 。參酌詐危條例第47條前段規定之立法體例與銀行法第125 條之4第1項規定相類,是詐危條例第47條前段「自動繳交 其犯罪所得」應包括行為人依和解賠償被害人。  2、被告就三人以上共同詐欺取財犯行,於偵訊、原審及本院 審理時均自白不諱(見偵緝卷第65、89頁,原審卷第61、72 頁,本院卷第146頁),且其自告訴人連秀卿所交付新臺幣( 下同)90萬元現金從中抽取3,000元作為報酬(見偵緝卷第59 至63頁,原審卷第61、62頁),為其因本案犯罪實際所得財 物,又被告與告訴人業已成立調解,迄今已給付1萬5,000 元予告訴人(見原審卷第99、100頁,本院卷第81、127、14 9頁),已逾其犯罪實際所得3,000元,可認已自動繳交犯罪 所得。是本案合於詐危條例第47條前段規定,應減輕其刑 。 (二)本案無刑法第59條酌量減輕其刑規定之適用:  1、按刑法第59條之酌量減輕其刑,必須犯罪另有特殊之原因 與環境等,在客觀上足以引起一般同情,認為即予宣告法 定最低度刑期尤嫌過重者,始有其適用。所謂「特殊之原 因與環境」,係指斟酌犯罪行為人年齡、性格、行狀、前 科、環境、犯罪之罪質、動機、方法、結果、對於社會之 影響、犯罪後之態度等一切情狀,依符合社會通念之客觀 標準,認為行為人所以為本件犯行,有其不得已之特殊原 因,或受其所處之特殊環境逼迫所致,縱使依法定刑或處 斷刑所形成量刑框架之最下限為量刑,仍嫌過重,方屬相 當(最高法院112年度臺上字第4528號判決參照)。  2、被告固坦承犯行且與告訴人和解,然查:  (1)被告係為賺取前揭犯罪所得而為本案犯行之動機及目的, 且其動機縱係為賺錢照顧祖母,亦難認有何不得已之原因 或受所處之環境逼迫所致。  (2)被告加入詐騙集團從事向告訴人收取詐騙贓款90萬元及轉 交贓款,其犯罪手段、行為情狀、罪質、犯罪所生危害, 難謂非輕,尚難認有何情堪憫恕。  (3)被告固於偵查及歷審自白犯行且與告訴人成立調解及賠償 部分損害,然是否適用刑法第59條酌量減輕其刑,除須審 酌自白、調解(賠償)等「犯罪後事由」外,尚須一併考量 與犯罪行為本身有直接關係之事由(即狹義犯情,如犯罪動 機、手段、所犯罪質、所生損害等),尚難單方面強調犯罪 後事由,忽視(漠視)狹義犯情事由,率認客觀上已足以引 起一般人同情,而有刑法第59條酌量減輕其刑之適用,否 則,豈非於犯罪後自白犯行並有和解賠償者,即有刑法第5 9條之適用?如此解釋,顯與刑法第59條之構成要件(犯罪 之情狀)難認相符。況被告與告訴人約定賠償金額為60萬元 ,然迄今僅賠償1萬5,000元(見原審卷第99頁,本院卷第14 9頁),從其賠償金額比例以觀,能否認被告犯罪後態度有 明顯悔悟,而值得憫恕或特別同情,亦非無疑。  (4)綜前,被告上開犯行,依法定刑(刑法第339條之4第1項第2 款、修正前洗錢防制法第14條第1項)及處斷刑(依詐危條例 第47條前段規定減輕其刑),宣告有期徒刑6月,尚無仍嫌 過輕之情,在客觀上亦無法引起一般人憫恕同情,與刑法 第59條規定要件不合,被告及其辯護人請求依刑法第59條 規定酌減其刑,尚非可採。  (三)原審適用刑法第59條酌減其刑規定,未及適用詐危條例第4 7條前段減輕其刑規定,固有未妥,惟依詐危條例第47條前 段減輕其刑後,審酌附件所示犯罪情狀事由及一般情狀事 由,本院所處之宣告刑與原審並無不同,是原判決上開瑕 疵,尚不生影響判決本旨,爰駁回檢察官之上訴。 據上論斷,應依刑訴法第348條第3項、第373條、第368條、第36 4條,判決如主文。 本案經檢察官王柏舜偵查起訴,檢察官林英正提起上訴,檢察官 崔紀鎮到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  26  日        刑事第一庭審判長法 官 林信旭                法 官 張健河                法 官 顏維助 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述理由者,並得於提起上訴狀後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備理由請求檢察官上 訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中  華  民  國  113  年  11  月  26  日                書記官 秦巧穎 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2024-11-26

HLHM-113-原金上訴-31-20241126-1

原上訴
臺灣高等法院花蓮分院

妨害秩序等

臺灣高等法院花蓮分院刑事判決 113年度原上訴字第42號 上 訴 人 即 被 告 羅新一 選任辯護人 簡旭成律師(法扶律師) 上列上訴人因妨害秩序等案件,不服臺灣花蓮地方法院112年度 原訴字第122號中華民國113年6月4日第一審判決(起訴案號:臺 灣花蓮地方檢察署112年度偵字第1645號),提起上訴,本院判 決如下:   主 文 上訴駁回。   事實及理由 一、上訴人即被告羅新一(下稱被告)及其辯護人於本院審理時陳 稱:「(問:本件被告上訴之範圍為何?)對於原審認定之犯 罪事實及罪名不爭執,僅對於刑度部分上訴」(見本院卷第1 45、146頁),則在檢察官未對原判決提起上訴之情況下,依 刑事訴訟法(下稱刑訴法)第348條第3項規定,本案本院審理 範圍,僅限於原判決對被告所處之刑,至認定事實、論罪部 分,均不在本院審理範圍。 二、本案經本院就前揭審理範圍審理結果,認第一審對被告所處 之刑,並無違法不當,應予維持,爰依刑訴法第373條規定 ,引用第一審判決書記載之事實、證據及理由(如附件)。 三、駁回上訴之理由: (一)被告上訴意旨略以:本案被告所犯係對特定人為之,對公 共利益侵害並非嚴重,請依刑法第59條規定減輕其刑,並 考量其犯後態度良好,從輕量刑等語。 (二)惟查:  1、按刑法第59條之酌量減輕其刑,必須犯罪另有特殊之原因 與環境等,在客觀上足以引起一般同情,認為即予宣告法 定最低度刑期尤嫌過重者,始有其適用。所謂「特殊之原 因與環境」,係指斟酌犯罪行為人年齡、性格、行狀、前 科、環境、犯罪之罪質、動機、方法、結果、對於社會之 影響、犯罪後之態度等一切情狀,依符合社會通念之客觀 標準,認為行為人所以為本件犯行,有其不得已之特殊原 因,或受其所處之特殊環境逼迫所致,縱使依法定刑或處 斷刑所形成量刑框架之最下限為量刑,仍嫌過重,方屬相 當(最高法院112年度臺上字第4528號判決參照)。查:  (1)被告僅因細故與告訴人邱建霖發生口角糾紛,心生不滿為 洩憤,遂與共同被告黃欣璽、楊鴻恩為本案犯行之動機及 目的,難認有何不得已之原因或受所處之環境逼迫所致。  (2)被告係聚集共同被告2人,除在維多利亞酒吧內持椅子、酒 瓶等物毆打告訴人外,復將告訴人拖出至酒吧外騎樓,再 持安全帽、三角椎、酒瓶毆打告訴人,並將告訴人掉落之 鞋子放在其臉上,致告訴人受有「右側頂部頭皮撕裂傷(10 公分)(11針縫線)」(見偵卷第113頁),過程中,酒吧內其 他客人見狀低頭閃避(見警卷第51頁)、騎樓旁其他路人見 狀亦止步不前(見警卷第55、56頁),除見被告所為非僅侵 害告訴人法益,亦已造成公眾驚嚇、恐懼不安,尚難認犯 情輕微外,亦見其犯罪手段執拗性、行為情狀惡質性、犯 罪所生危害,難謂非輕,尚難認有何情堪憫恕。  (3)被告固於偵查、原審審理時自白犯行,惟未能與告訴人達 成和解(見本院卷附民國113年11月4日訊問筆錄),況是否 適用刑法第59條酌量減輕其刑,除須審酌自白、和解(賠償 )等「犯罪後事由」外,尚須一併考量與犯罪行為本身有直 接關係之事由(即狹義犯情,如犯罪動機、手段、所犯罪質 、所生損害等),尚難單方面強調犯罪後事由,忽視(漠視) 狹義犯情事由,率認客觀上已足以引起一般人同情,而有 刑法第59條酌量減輕其刑之適用,否則,豈非於犯罪後自 白犯行並有和解賠償者,即有刑法第59條之適用?如此解 釋,顯與刑法第59條之構成要件(犯罪之情狀)難認相符。  (4)綜前,被告上開犯行,在客觀上無法引起一般人憫恕同情 ,亦難認其有何所處特殊環境所致,與刑法第59條規定要 件不合,被告上訴請求依刑法第59條規定酌減其刑,尚非 可採。    2、按刑罰之量定,事實審法院本有自由裁量之權,倘量刑時 係以行為人之責任為基礎,並審酌刑法第57條所列各款情 狀,而所量定之刑既未逾法定刑範圍(即裁量權行使之外部 界限),復無違反比例、公平及罪刑相當原則者(即裁量權 行使之內部界限),自不得任意指為違法(最高法院111年度 臺上字第1615號、103年度臺上字第1776號判決參照)。又 在同一犯罪事實與情節,如別無其他加重或減輕之原因, 下級審量定之刑,亦無過重或失輕之不當情形,則上級審 法院對下級審法院之職權行使,原則上應予尊重(最高法院 109年度臺上字第3982號判決參照)。原審以被告係犯刑法 第150條第2項第1款、第1項後段、同法第277條第1項及第3 04條第1項等罪,依刑法第55條前段規定,從一重之意圖供 行使之用而攜帶兇器,在公眾得出入之場所聚集三人以上 下手實施強暴罪處斷(無依刑法第150條第2項規定加重其刑 之必要),審酌犯罪之動機及目的(詳前揭(二)1、(1))、犯 罪之手段及情節(詳前揭示(二)1、(2),以及參與犯罪情節 )、犯罪所生之危害(造成公眾或他人之危害、恐懼不安, 以及前揭(二)1、(2)所述告訴人所受傷勢)、前科素行品行 、犯罪後之態度(坦承犯行然未賠償告訴人)、智識程度及 生活狀況(自陳高中肄業之教育程度,須扶養其父親,目前 從事工地板模,月收入約新臺幣〈下同〉6萬元,勉持之家庭 經濟狀況)等量刑事項,量處有期徒刑7月,除未逾越法定 刑度外,且係從低度刑量處,客觀上難認有違反比例、公 平、罪責相當等原則。被告上訴主張其犯後態度良好、願 與告訴人和解彌補損害等量刑因子,俱為原審量刑時所審 酌,復查無評價錯誤、不當、不足等情,依前揭說明,尚 難認其上訴為有理由。 (三)綜上所述,原判決之量刑,並無違誤或不當,被告以原審 未依刑法第59條規定酌減其刑、量刑過重等為由,提起上 訴,難認有理由,應予駁回。 據上論斷,應依刑訴法第348條第3項、第373條、第368條,判決 如主文。 本案經檢察官王柏舜偵查起訴,檢察官崔紀鎮到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  26  日        刑事第一庭審判長法 官 林信旭                 法 官 張健河                法 官 顏維助 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述理由者,並得於提起上訴狀後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備理由請求檢察官上 訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中  華  民  國  113  年  11  月  26  日                書記官 秦巧穎 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第150條 在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上,施強暴脅迫者, 在場助勢之人,處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金; 首謀及下手實施者,處6月以上5年以下有期徒刑。 犯前項之罪,而有下列情形之一者,得加重其刑至二分之一: 一、意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品犯之。 二、因而致生公眾或交通往來之危險。 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以 下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或7年以上有期徒刑 ;致重傷者,處3年以上10年以下有期徒刑。 中華民國刑法第304條 以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者,處3年以 下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。

2024-11-26

HLHM-113-原上訴-42-20241126-1

上易
臺灣高等法院花蓮分院

詐欺

臺灣高等法院花蓮分院刑事判決 113年度上易字第39號 上 訴 人 即 被 告 王菊 選任辯護人 魏辰州律師(法扶律師) 上列上訴人因詐欺案件,不服臺灣花蓮地方法院112年度易字第1 47號中華民國113年4月26日第一審判決(起訴案號:臺灣花蓮地 方檢察署111年度調偵續字第2號、偵字第4709號),提起上訴, 本院判決如下:   主 文 一、原判決之刑及沒收均撤銷。 二、前開撤銷部分,王菊處有期徒刑陸月,如易科罰金,以新臺 幣壹仟元折算壹日。緩刑參年,並應於本案判決確定之日起 ,依附表所示和解書內容向被害人古書芳支付損害賠償。   事實及理由 一、上訴人即被告王菊(下稱被告)及其辯護人於本院審理時陳稱 :「(問:本件被告上訴之範圍為何?)僅對於刑度及沒收部 分上訴,其餘部分不在上訴範圍」(見本院卷第110頁),則 在檢察官未對原判決提起上訴之情況下,依刑事訴訟法(下 稱刑訴法)第348條第3項規定,本案本院審理範圍,僅限於 原判決所處之刑及沒收,至認定事實、論罪部分,均不在本 院審理範圍。 二、本案固經本院撤銷改判(詳後述),然因不在本院審理範圍之 原判決認定之事實、論罪等部分,為本院審理原判決所處之 刑是否適法、妥適之基礎,爰依刑訴法第373條規定,引用 如附件第一審判決書記載之事實、證據及理由,復就證據部 分補充「被告於本院審理時之自白(見本院卷第117頁)」。 三、撤銷改判之理由、量刑、附條件緩刑及沒收: (一)原審就被告所為量刑及沒收,固非無見。惟查:  1、按量刑之輕重,固屬事實審法院得依職權裁量之事項,惟 仍應受罪刑相當、比例原則及公平原則之限制,始為適法 ,此即所謂「罪刑相當原則」(最高法院112年度臺上字第2 156號判決參照)。而罪刑相當與否,係以反應責任之不法 內涵本體為判斷準據(最高法院110年度臺上字第223號判決 參照)。亦即,刑罰之輕重應與行為人罪責之嚴重性(行為 不法、結果不法、罪責)相呼應(最高法院105年度臺上字第 497號判決參照)。又法院量刑時,自應綜合考量一切量刑 因子,不能偏執一端,且刑法第57條明定科刑時「應以行 為人之責任為基礎」,是量刑時首應考量者,乃足以反映 行為人責任輕重之「犯罪情狀(如犯罪之動機或目的、犯罪 時所受之刺激、犯罪之手段、犯罪行為人與被害人之關係 、犯罪行為人違反義務之程度、犯罪所生之危險或損害等) 」,繼再斟酌與特別預防、一般預防等刑事政策有關之「 一般情狀(如犯罪行為人之生活狀況、品行、智識程度、犯 罪後之態度等)」,亦即先以「犯罪情狀」所反映之行為人 責任輕重,於法律所定處斷刑之範圍內,劃出一定之上下 限幅度,於該上下限幅度內,繼而考量「一般情狀」反映 出之特別預防、一般預防需求,以具體決定被告之刑種、 刑度(刑量)、是否應處實刑抑或給予緩刑或易科罰金之機 會,以及是否宣付保安處分等宣告刑,方屬適當(最高法院 112年度臺上字第5112號判決參照)。再按刑法第57條第10 款規定「犯罪後之態度」為科刑輕重應審酌事項之一,應 考量犯罪行為人(即被告)是否悔悟、悔悟之程度及有無盡 力賠償被害人之損害,而就被告犯罪後悔悟之程度而言, 包括(1)被告行為後,有無返還(提出)全部犯罪所得、說明 犯罪所得之去向及與被害人和解、賠償損害,此並包括和 解之努力在內;以及(2)被告在刑事訴訟程序中,於緘默權 保障下所為之任意供述,是否坦承犯行或為認罪之陳述。 前者,基於「修復式司法」理念,國家有責權衡被告接受 國家刑罰權執行之法益與確保被害人損害彌補之法益,使 二者在法理上力求衡平,從而被告積極填補損害之作為當 然得列為有利之科刑因素。後者,除非有證據證明被告之 自白或認罪係非出於悔悟提出者,否則祇須被告具體交代 其犯行,應足以推認其主觀上係出於悔過之事實,是以被 告自白或認罪,不惟可節省訴訟勞費,使明案速判,亦屬 其人格更生之表徵,自可予以從輕量刑之審酌(最高法院11 3年度臺上字第989號判決參照)。經查:  (1)被告所為係為圖取告訴人財物,具私慾私利性,犯罪之動 機及目的固有可議,惟查:被告係以出具土地使用四鄰證 書對告訴人古書芳行騙,犯罪手段難謂激烈,與一般詐欺 取財犯行難認有何重大差異;又告訴人所受財產上損害為 新臺幣(下同)20萬元,與判處有期徒刑6月之易科罰金(以1 ,000元折算1日)為18萬元相較,金額尚非鉅大。是被告行 為不法、結果不法均難謂嚴重,原審似過度強調偏重被告 之犯罪動機及目的、犯後態度非佳,並誤認告訴人所受財 產上損害甚鉅,量處有期徒刑10月,尚難認所處刑罰與被 告之罪責程度相呼應,難謂合於罪刑相當原則。  (2)一般而言,於一定程度上,得將被害感情認為犯罪結果, 被害感情強弱自然連動犯罪結果大小,連帶亦影響違法性 、責任(特別於被害人宥恕時,得解為違法性、責任減少要 素),又被害感情宥恕原因如係基於被告本身努力或反省態 度,應得以此為由作為減少特別預防必要性因子,尤其是 財產性質犯罪,因被害人法益處分性較高,被害感情或科 刑意見對於量刑影響力則更為明顯。查被告與告訴人達成 和解,約定按期賠償損害,告訴人已表明不再追究被告因 本案所生相關民、刑事責任,並請求法院審酌被告犯後態 度從輕量處(見本院卷第75頁),可見因被告本身努力(和解 )、反省態度,告訴人被害感情業已降低,並請求從輕量刑 ,應得作為有利被告量刑因子,原審未及審酌反映該有利 量刑因子,被告上訴請求審酌,並從輕量刑,應難認為無 理由。  (3)被告已於本院審理時自白犯行不諱(見本院卷第117頁),並 與告訴人達成和解(見本院卷第75、76頁),復已依約給付 賠償合計4萬元(見本院卷第101、123、125頁),顯有悔悟 之心及積極彌補告訴人所受損害之誠意,可見其犯後態度 非差;又被告近15年內並無法院判罪處刑紀錄(見本院卷附 臺灣高等法院被告前案紀錄表),可徵其素行品行非差;另 被告從事打掃清潔工作(403地震後較不穩定)、無存款且須 扶養老母及小孫子(見本院卷第119頁,原審卷第96頁),基 於減少因被告入監受實刑,受扶養親屬遭受痛苦之福祉政 策理由,或強化被告因與受扶養親屬之責任感及牽絆所生 改善更生欲望。上開有利於被告之量刑事由,均為原審未 及(疏未)審酌或評價錯誤(見原判決第6、7頁)。  (4)綜前,被告上訴請求從輕量刑,為有理由。  2、按刑法沒收新制係基於任何人都不得保有犯罪所得之原則 ,而其目的在於剝奪犯罪行為人之犯罪所得,使其不能坐 享犯罪成果,以杜絕犯罪誘因,性質上屬於類似不當得利 之衡平措施,為獨立於刑罰之外之法律效果。又倘沒收全 部犯罪(物)所得,有過苛之特別情況,得依刑法第38條之2 第2項「宣告前二條之沒收或追徵,有過苛之虞、欠缺刑法 上之重要性、犯罪所得價值低微,或為維持受宣告人生活 條件之必要者,得不宣告或酌減之。」之規定,以為調劑 。其適用對象包含犯罪物沒收及其追徵、利得沒收及其追 徵...是首需確認是否為刑法第38條、第38條之1所列之犯 罪物及犯罪所得,再審究若予沒收有無過苛之虞,亦即是 否欠缺刑法上之重要性、或犯罪所得價值低微,或為維持 受宣告人生活條件之必要,而後擇以酌減或變通方式(如分 期繳交)為沒收,或全免沒收。而所謂欠缺刑法上之重要性 ,乃指依其他法律效果已足以達到保護法秩序(如刑罰之宣 告),且沒收措施已難以達成澈底剝奪不法所得之預防目的 ,顯無足輕重而得放棄者而言;所謂犯罪所得價值低微, 係指沒收程序耗費不當,如沒收部分之證據調查所需時間 、費用,與沒收數額顯不相當等是;至於所稱為維持受宣 告人生活條件之必要者,則指義務沒收對於被沒收人之最 低限度生活產生影響,為保障人權,允由法院依個案情形 不予宣告或酌減之。是關於行為人之惡性或犯罪行為之危 險性等與科刑輕重有關之事項,應非過苛事由所需審酌者 ,而係考量該犯罪所得本身,是否具有不應沒收或應予酌 減或以不宣告沒收為適當之特別情形。換言之,此項過苛 事由應審酌被沒收人之經濟情況、社會地位、身心健康、 生活條件等具體之人道因素,及應考量該犯罪所得與系爭 犯罪關聯性強弱、與再投入犯罪可能性之高低等情節,且 酌減之額度或全免,乃以維持被沒收者生活條件(若為法人 ,則為其營運條件)之必要範圍內為限,亦即維持其生活上 所不可缺少之最低需求,並得參酌民事強制執行關於酌留 薪資方式之慣例處理,且沒收金額亦非不得以分期繳交方 式為之,以符合比例原則(最高法院110年度臺上字第4525 號判決參照)。又個案中之被告已與被害人達成和(調)解或 其他民事上之解決,而已賠償、彌補被害人之損失,關於 和(調)解之差額,有重覆剝奪等可能使受沒收宣告者有重 大侵害或違反公平原則或牴觸過度禁止原則時,賦予法院 在總額原則下得以過苛條款例外予以調節,自屬妥適緩和 之機制(最高法院111年度臺上字第2795號判決參照)。經查 :  (1)告訴人因被告詐欺犯行致陷於錯誤而交付20萬元,未據扣 案,依刑法第38條之1第1項前段規定,核屬被告本案之犯 罪所得。  (2)查被告現年00歲,自陳國中畢業,現從事打掃清潔工作(40 3地震後較不穩定)、無存款且須扶養老母及小孫子(見本院 卷第119頁,原審卷第96頁),參以①被告之戶役政資訊網站 查詢-個人戶籍資料顯示被告於92年間離婚,尚有老母與其 同住(見本院卷第51頁),可徵被告係以1人獨力在外從事打 掃清潔工作扶養老母;②依被告與告訴人達成和解及開始履 行和解書內容,以及自動櫃員機交易明細表顯示,被告於 每月匯付5,000元予告訴人後,可用餘額甚低(見本院卷第1 23頁),可徵其經濟生活狀況非佳;③依臺灣高等法院被告 前案紀錄,被告於本案犯行後迄今3年餘,並未因涉嫌犯罪 而為檢察官偵查(見本院卷第47至49頁),可見被告並未將 該犯罪所得再投入犯罪。是從被告現在之經濟情況、社會 地位、生活條件,以及該犯罪所得再投入犯罪可能性甚低 等情況以觀,若對被告宣告沒收該犯罪所得及追徵其價額 ,恐對被告及其家人之最低限度生活產生影響,況被告現 已依和解書按時支付告訴人賠償,若再予以宣告沒收及追 徵價額,恐有重覆剝奪之嫌,並使被告更難以依和解書按 時支付告訴人,且被告業經本院為附條件緩刑宣告(詳後述 ),若違反負擔情節重大,足認原宣告之緩刑難收其預期效 果,而有執行刑罰之必要,得依刑法第75條之1第1項第4款 規定,撤銷其緩刑之宣告,應對其確實履行和解條件產生 心理強制。是爰依刑法第38條之2第2項規定,就該犯罪所 得不予宣告沒收(追徵價額),以符人道、公平、過度禁止 原則。  (3)綜前,被告上訴請求不要沒收未扣案之犯罪所得,為有理 由。  3、綜前,原判決關於刑及沒收(追徵價額)之宣告,均有未洽 ,被告上訴請求從輕量刑、不要沒收未扣案之犯罪所得, 均非無理由,應由本院就原判決關於量刑及沒收(追徵價額 )撤銷改判。 (二)量刑:爰以行為人之責任為基礎,審酌本案犯罪情狀及一 般情狀事由,以及檢察官、告訴人、被告及其辯護人之意 見(見本院卷第75、118、119頁),暨衡酌「罪刑相當原則 」等一切情狀,量處如主文第2項所示之刑,並諭知易科罰 金之折算標準,以示懲儆。 (三)附條件緩刑:  1、按受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告,而有下列情形 之一,認以暫不執行為適當者,得宣告2年以上5年以下之 緩刑,其期間自裁判確定之日起算:一、未曾因故意犯罪 受有期徒刑以上刑之宣告者,刑法第74條第1項第1款定有 明文。又暫不執行刑罰之是否適當,應由法院就被告之性 格、犯罪狀況、有無再犯之虞及能否由於刑罰之宣告而策 其自新等一切情形,予以審酌裁量(最高法院111年度臺上 字第1194號判決參照)。再法院為緩刑宣告時,應就受判決 人個人之素行、生活狀況、智識程度,其犯罪之動機、目 的、手段與犯罪後態度,予以綜合評價,判斷其再犯危險 性高低,資為進一步決定其緩刑期間長短(最高法院110年 度臺上字第4525號判決參照)。  2、查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告(前於民國 89年、95年間因過失傷害案件,經法院分別判處有期徒刑6 月、拘役20日確定及執畢),有臺灣高等法院被告前案紀錄 表1份在卷可稽,合於緩刑宣告消極要件。本院審酌其自白 犯罪,復與告訴人達成和解及開始履行支付,且依前述家 庭經濟生活狀況,若被告受刑之執行,將使其家庭生活陷 於困境(法院加強緩刑宣告實施要點〈下稱緩刑要點〉第2點 第5、6、10款),告訴人並請求諭知緩刑以勵自新(見本院 卷第75頁),且無緩刑要點第7點所定以不宣告緩刑為宜之 情形,並考量被告之犯罪動機及目的、手段、犯罪後所生 危害、品行、犯罪後之態度、智識程度、生活狀況等因子 ,以及檢察官之意見(見本院卷第119頁),可徵其已知所警 惕,自我約制,信其經此偵審程序,顯於相當期間內無再 觸犯刑罰法令之虞,爰依刑法第74條第1項第1款規定,併 予宣告如主文所示之緩刑期間,以啟自新。  3、另為督促被告確實履行附表所示和解書內容,並依刑法第7 4條第2項第3款規定,諭知應依附表內容支付賠償;倘被告 違反上開負擔,情節重大,足認原宣告之緩刑難收其預期 效果,而有執行刑罰之必要,得依刑法第75條之1第1項第4 款規定,撤銷其緩刑之宣告,併此敘明。 (四)沒收:關於被告已「實際賠償」告訴人4萬元部分(見本院 卷第116頁),因被告履行賠償告訴人之情形,於實際清償 金額之同一範圍內,既因該財產利益已獲回復,而與已經 實際發還無異(最高法院113年度臺上字第121號判決參照) ,依刑法第38條之1第5項規定,已實際賠償4萬元部分,應 不得宣告沒收或追徵。至其餘16萬元部分,因如宣告沒收 或追徵,有過苛之虞,爰依刑法第38條之2第2項規定,撤 銷原判決,不予宣告沒收。 據上論斷,應依刑訴法第348條第3項、第373條、第369條第1項 前段、第364條,判決如主文。 本案經檢察官王柏舜偵查起訴,檢察官崔紀鎮到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  13  日        刑事第一庭審判長法 官 林信旭                法 官 張健河                法 官 顏維助 以上正本證明與原本無異。 本件不得上訴。 中  華  民  國  113  年  11  月  13  日                書記官 秦巧穎

2024-11-13

HLHM-113-上易-39-20241113-1

花原交簡
臺灣花蓮地方法院

公共危險

臺灣花蓮地方法院刑事簡易判決 113年度花原交簡字第270號 聲 請 人 臺灣花蓮地方檢察署檢察官 被 告 林綉鈺 上列被告因公共危險案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113 年度速偵字第384號),本院判決如下:   主 文 林綉鈺犯不能安全駕駛動力交通工具罪,處有期徒刑肆月,如易 科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、犯罪事實:林綉鈺明知有吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫 克以上情形,不得駕駛動力交通工具,亦明知其於民國113 年10月3日23時至翌日0時許,在花蓮縣○○鄉○○路○段00號14 樓之2飲用啤酒3瓶後,已達吐氣所含酒精濃度每公升0.25毫 克以上之程度,仍於113年10月4日2時許騎乘車牌號碼000-0 000號輕型機車上路。嗣於行經花蓮縣吉安鄉中華路2段與宜 昌七街口時,因未戴安全帽而為警攔查,發現其身上帶有明 顯酒氣,嗣於同日3時9分許經警對其實施呼氣酒精濃度測試 ,測定值達每公升0.34毫克,而查獲上情。 二、上揭犯罪事實,業據被告林綉鈺於警詢及偵訊時坦承不諱, 復有酒精測定紀錄表、財團法人台灣商品檢測驗證中心呼氣 酒精測試器檢定合格證書、花蓮縣警察局舉發違反道路交通 管理事件通知單、花蓮縣警察局吉安分局刑事案件報告書等 在卷可佐(偵卷第3、31至35頁),足認被告自白與事實相符 ,本案事證明確,被告犯行堪以認定,應予依法論罪科刑。 三、核被告所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之不能安全駕 駛動力交通工具罪。 四、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告因酒後駕駛動力交通工 具而犯本案,漠視自身安危,更不顧公眾往來人車之生命、 身體、財產安全,已危害公眾之行車安全,惟幸未因而肇事 ,另審酌被告前分別於104年、105年間曾犯不能安全駕駛動 力交通工具罪,素行不良,此有臺灣高等法院被告前案紀錄 表可稽(本院卷第11至12頁),暨其犯後坦承犯行之犯後態度 ,及其係騎乘輕型機車之危險程度,兼衡被告所測得之呼氣 酒精濃度含量為每公升0.34毫克,及其於警詢時自陳為大專 畢業之智識程度、從事家管、家庭經濟狀況勉持等一切情狀 (偵卷第21頁),量處如主文所示之刑,並依刑法第41條第1 項前段規定諭知易科罰金之折算標準,以資懲儆。 五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項,逕以簡易判決處 刑如主文。 六、如不服本判決,應於收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官王柏舜聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  113  年  11  月  12  日          花蓮簡易庭  法 官 王龍寬 上列正本證明與原本無異。 如對本判決不服,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀。 (應抄附繕本) 中  華  民  國  113  年  11  月  12  日                 書記官 陳日瑩 附錄本判決論罪之法律條文: 中華民國刑法第185條之3第1項 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處三年以下有期徒刑, 得併科三十萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度 達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不 能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物 達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類 之物,致不能安全駕駛。

2024-11-12

HLDM-113-花原交簡-270-20241112-1

侵上訴
臺灣高等法院花蓮分院

家暴妨害性自主

臺灣高等法院花蓮分院刑事判決 113年度侵上訴字第1號 上 訴 人 臺灣花蓮地方檢察署檢察官 上 訴 人 即 被 告 BS000-A111039C(真實姓名年籍住址均詳卷) 選任辯護人 萬鴻均律師(法扶律師) 上列上訴人因家暴妨害性自主案件,不服臺灣花蓮地方法院111 年度侵訴字第19號中華民國112年10月17日第一審判決(起訴案 號:臺灣花蓮地方檢察署111年度偵字第3605號),提起上訴, 本院判決如下:   主 文 原判決關於執行刑部分撤銷。 上開撤銷部分,BS000-A111039C應執行有期徒刑拾年。 其餘上訴駁回。   事實及理由 一、本院審理範圍   上訴人即被告BS000-A111039C(下稱被告)於本院明示僅就 原判決所定之執行刑提起上訴(本院卷第140、228頁),檢 察官則對於本案有無刑法第19條第2項減輕其刑規定之適用 (處斷刑)及原判決定應執行刑部分提起上訴,故本院審理 範圍即以原判決認定之犯罪事實為基礎,審查原判決所定之 執行刑及裁量事項是否妥適。至於未表明上訴之原判決所認 定犯罪事實、罪名、罪數及強制處分(監護)部分,均非本 院審判範圍,合先說明。  二、被告上訴辯稱:伊已坦承犯行,原審定其應執行7年有期徒 刑,實屬過重,辯護人為被告辯護之上訴理由詳如附件一。 三、檢察官上訴意旨詳如附件二。 四、經查:  ㈠本件被告所為各次犯行仍有刑法第19條第2項減刑規定之適用 :  ⒈按行為時因精神障礙或其他心智缺陷,致其辨識行為違法或 依其辨識而行為之能力,顯著減低者,得減輕其刑,刑法第 19條第2項定有明文。原審依臺灣基督教門諾醫療財團法人 門諾醫院(下稱門諾醫院)司法精神鑑定,認依其病歷資料 、會談評估、心理衡鑑可確定被告罹患思覺失調症(舊稱精 神分裂症)已經10多年,因幻聽、被害妄想等症狀經治療有 部分改善,但是仍持續,並沒有完全緩解,此應與未配合醫 療持續服藥有關,被告長期受精神症狀影響,目前認知功能 已有下降情形,判斷行為當時之心神狀態符合刑法第19條第 2項「致其為意思表示或受意思表示,或辨識其意思表示之 效果之能力,顯有不足」之狀態,亦即於犯罪「行為時」精 神狀況已達精神耗弱程度,符合刑法第19條第2項規定,故 就所犯各罪予以減輕其刑。  ⒉檢察官(含告訴代理人)認該精神鑑定報告未盡周詳,鑑定 理由不備,提起上訴。經本院函請該院補充說明,門諾醫院 於113年7月12日補充說明如下:   被告罹患思覺失調症(舊稱精神分裂症)已近20年,因幻聽 、被害妄想等症狀經治療有部分改善,但是仍持續,並沒有 完全緩解,心理衡鑑結果也顯示精神症狀持續、認知障礙。 被告妻子證實被告常常疑神疑鬼,常常詢問太太外出是去哪 裡,疑心重,因疑心打她5-6次,幻聽日夜皆有,多年來沒 有停過,可知精神症狀持續影響被告。思覺失調症是慢性、 容易復發的疾病,每次發病會造成功能再退化,以被告住院 10多次以上,精神症狀之持續會造成其認知障礙、現實判斷 能力障礙,而功能之退化應是一次一次疾病復發的結果,亦 即現在之認知障礙是長期疾病造成的結果,並非短期疾病所 致。被告犯罪行為長達11年,剛好也是被告最缺乏接受精神 醫療的那些年,前述正性症狀、負性症狀、認知症狀干擾其 現實判斷力、衝動控制能力(被告配偶也補充說,有幾次看 到被告對小孩做那種事,自己一直叫他,他好像沒聽到一樣 )是極有可能的(本院卷第201、202頁),是經同醫院補充 說明,綜合觀察前述司法精神鑑定,應難認本案司法精神鑑 定有理由矛盾或理由不備之情。  ⒊本案司法精神鑑定報告書及上開補充說明均係由具備高度專 業知識之精神專科人員,考量被告之個人史及相關病史、生 活狀況及現在身心狀態,並施以心理衡鑑、精神狀態檢查, 本於專業知識與臨床經驗而為綜合判斷,無論鑑定機關之資 格、理論基礎、鑑定方法及論理過程,自形式上及實質上而 言,已論述補充甚詳,足認被告為本案犯行時已達辨識行為 違法或依其辨識而行為之能力顯著減低之情形,原審依刑法 第19條第2項規定就其所犯各罪均減輕其刑,並無違誤。是 檢察官認鑑定理由不備,尚無足採。  ㈡原判決所定應執行刑偏輕,有向上調整之必要:  ⒈按:  ⑴數罪侵害之法益各不相同、各犯罪行為對侵害法益之效應亦 相互獨立,各罪之獨立性較高,且行為人透過各罪所顯示之 人格面亦不相同,自宜酌定較高之執行刑,又數罪所侵犯者 ,如屬於具有不可替代性、不可回復性之個人法益,如妨害 性自主等罪,縱使各罪之時間及空間具有密切關係,然於併 合處罰時,仍宜酌定較高之執行刑,以符合刑罰之法益保護 機能,刑事案件量刑及定執行刑參考要點(以下稱量刑要點 )第24點、第25點立法理由可資參照。  ⑵數罪併罰之定其應執行之刑,本係基於刑罰經濟與責罰相當 之考量,所為一新刑罰之宣告,並非給予被告不當利益,法 院於審酌個案具體情節,裁量定應執行之刑時,除應嚴格遵 守刑法第51條所定方法為法律規範量刑之外部性界限外,且 不得全然喪失權衡意義或其裁量行使顯然有違比例原則之裁 量權内部性界限(最高法院109年度台上字第2401號判決參 照)。  ⒉查:  ⑴被告所犯26罪均係妨害性自主罪,所侵犯者均係屬於具有不 可替代性、不可回復性之個人法益,侵害法益之效應亦相互 獨立,各罪之獨立性較高,且被告透過各罪所顯示之人格面 亦不相同,依上開量刑要點立法理由所載,應酌定較高執行 刑。  ⑵又定執行刑並非給予被告不當利益,定執行刑應不得違反比 例原則該裁量權內部性界限。查被告計犯26罪,對照被告各 罪加總刑度(依刑法第51條第5款不得逾30年),原審僅定 有期徒刑7年,似有過度恤刑,難以彰顯被告所犯數罪之罪 質、法益、次數及反映被告的人格,尚難認無違反比例原則 、罪刑相當原則之情。是檢察官上訴指摘,原審定執行刑過 於輕縱,應尚難認為無理由。  ⒊至於被告以其已認罪自白、素行良好、罹患思覺失調症及其 他疾病、家庭、經濟情形等,請求從輕定執行刑乙節。惟按 量刑要點第26點規定:刑法第57條所列事項,除前述用以判 斷各罪侵害法益之異同、對侵害法益之加重效應、時間及空 間之密接程度、行為人之人格與復歸社會之可能性外,不宜 於定執行刑時重複評價,同條立法理由亦載明:刑法第57條 所列事項於個別犯罪量處刑罰時即已斟酌在内,為避免責任 非難之重複,自不宜於定應執行刑時,再行斟酌。查被告上 訴主張各節,俱屬刑法第57條宣告刑審酌事項,且非用以判 斷各罪侵害法益之異同、對侵害法益之加重效應、時間及空 間之密接程度、被告之人格與復歸社會之可能性,依上開說 明,不宜於定執行刑時重複評價,是被告上訴請求酌減應執 行刑,應難認為有理由。 五、撤銷改定較重執行刑之說明:  ㈠刑罰之科處,應以行為人之責任為基礎,考量人之生命有限 ,刑罰對被告造成之痛苦程度,係以刑度增加而生加乘效果 ,而非等比方式增加,如以實質累加方式執行,刑責恐將偏 重過苛,不符現代刑事政策及刑罰之社會功能,故透過定應 執行刑程式,採限制加重原則,授權法官綜合斟酌被告犯罪 行為之不法與罪責程度、各罪彼此間之關聯性(例如數罪犯 罪時間、空間、各行為所侵害法益之專屬性或同一性、數罪 對法益侵害之加重效應等)、數罪所反應被告人格特性與傾 向、對被告施以矯正之必要性等,妥適裁量最終具體應實現 之刑罰,以符罪責相當之要求。因此,法院於酌定執行刑時 ,應體察法律恤刑之目的,為妥適之裁量,俾符合實質平等 原則,否則有悖於公平正義,即有裁量權行使不當之違失( 最高法院105年度台抗字第626號裁定意旨參照)。於併合處 罰,其執行刑之酌定,應視行為人所犯數罪之犯罪類型而定 ,即倘行為人所犯數罪屬相同之犯罪類型者(如複數竊盜、 施用或販賣毒品等),於併合處罰時,其責任非難重複之程 度較高,自應酌定較低之應執行刑;然行為人所犯數罪雖屬 相同之犯罪類型,但所侵犯者為具有不可替代性、不可回復 性之個人法益(如殺人、妨害性自主),於併合處罰時,其 責任非難重複之程度則較低,而可酌定較高之應執行刑。       ㈡本院審酌被告所犯均為妨害性自主之犯罪,且犯罪之態樣及 手段相似,但所侵害法益為具不可替代性、不可回復性之個 人法益,侵害對象為自己之親生女兒,且不止1人,並權衡 其犯罪時間橫跨100年至111年(長達11年)、罪數(26次) 等一切情狀,復就其所犯之罪整體評價其應受非難及矯治之 程度,兼衡刑罰經濟與公平、比例等原則,依法定其應執行 之刑如主文第2項所示。  據上論斷,應依刑事訴訟法第368條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官王柏舜提起公訴,檢察官卓浚民提起上訴,檢察官 聶眾、鄒茂瑜到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  7   日        刑事第一庭審判長法 官 林信旭                法 官 林碧玲                法 官 張健河 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述理由者,並得於提起上訴狀後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備理由請求檢察官上 訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中  華  民  國  113  年  11  月  7   日                書記官 林鈺明 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第221條 對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法 而為性交者,處3年以上10年以下有期徒刑。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第222條 犯前條之罪而有下列情形之一者,處7年以上有期徒刑: 一、二人以上共同犯之。 二、對未滿十四歲之男女犯之。 三、對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人犯之。 四、以藥劑犯之。 五、對被害人施以凌虐。 六、利用駕駛供公眾或不特定人運輸之交通工具之機會犯之。 七、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內犯之。 八、攜帶兇器犯之。 九、對被害人為照相、錄音、錄影或散布、播送該影像、聲音、 電磁紀錄。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第224條之1 犯前條之罪而有第222條第1項各款情形之一者,處3年以上10年 以下有期徒刑。

2024-11-07

HLHM-113-侵上訴-1-20241107-1

臺灣花蓮地方法院

竊盜

臺灣花蓮地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第138號 公 訴 人 臺灣花蓮地方檢察署檢察官 被 告 劉堯濬 上列被告因竊盜案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第3243 號),被告於本院準備程序中自白犯罪(113年度易字第358號) ,經本院合議庭裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑,判決如 下:   主 文 劉堯濬犯竊盜罪,處拘役十日,如易科罰金,以新臺幣一千元折 算一日。緩刑二年,並應於本判決確定之日起一年內,向公庫支 付新臺幣四千元。   犯罪事實及理由 一、犯罪事實:   劉堯濬於民國113年5月4日22時39分許,在花蓮縣○○市○○○路 00號之陽光網咖外,為取得安全帽供乘車使用,見林群倫停 放於該處機車上之黑色安全帽1頂無人看管,竟意圖為自己 不法所有,基於竊盜之犯意,徒手竊得林群倫所有之黑色安 全帽後,旋即搭乘友人機車離去。 二、上開犯罪事實,有下列證據可資證明: (一)被告劉堯濬於本院準備程序中之自白。 (二)證人即告訴人林群倫於警詢、偵查中之指訴。 (三)證人胡正安於警詢中之證述。 (四)花蓮縣警察局花蓮分局扣押筆錄、扣押物品目錄表。 (五)車輛詳細資料報表。 (六)刑案現場照片。 三、論罪及刑之酌科 (一)核被告所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。  (二)爰以行為人之責任為基礎,審酌:1.被告前未有經法院判 處罪刑之紀錄,有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參 (見本院卷第11頁),可認素行尚可;2.被告為己之便, 恣意竊取他人安全帽,所為實屬不該;3.然被告犯後坦承 犯行,並已取得告訴人之諒解(見本院卷第17頁),犯後 態度非差;4.並兼衡其徒手竊取之手段、所生危害、竊取 財物之價值,及其於本院訊問中自陳之學歷、工作、家庭 經濟等一切情狀(見本院卷第39頁),量處如主文所示之 刑,並依刑法第41條第1項前段規定,諭知如易科罰金之 折算標準。 四、緩刑之宣告 (一)被告未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告,已如前 述,本院考量被告犯後坦承犯行,已見悛悔之心,信被告 經此偵、審程序後,應無再犯之虞,且斟酌被告年僅22歲 、高中畢業、家境貧寒,未有前科等情況,堪認被告本案 乃一時失慮,偶罹刑典,並參酌告訴人同意給予緩刑之量 刑意見,有本院公務電話紀錄可考(見本院卷第17頁), 認對被告宣告之刑,以暫不執行為適當,爰依刑法第74條 第1項第1款之規定,予以宣告緩刑2年,以啟自新。又為 確保被告記取教訓,避免再犯,經審酌被告之智識程度、 經濟狀況等情後,爰依刑法第74條第2項第4款之規定,命 被告於本判決確定之日起1年內,向公庫支付4000元,以 資警惕。 (二)倘被告違反上開所定負擔情節重大,足認原宣告之緩刑難 收其預期效果,而有執行刑罰之必要,依刑法第75條之1 第1項第4款規定,得撤銷緩刑之宣告,併予敘明。 五、沒收   被告竊得之黑色安全帽1頂,屬被告本案之犯罪所得,然已 發還與告訴人,有花蓮縣警察局花蓮分局豐川派出所贓物認 領保管單在卷可稽(見警卷第27頁),堪認本案犯罪所得已 實際合法發還被害人,爰依刑法第38條之1第5項規定,不予 宣告沒收。 六、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項,第454條第1項,刑法 施行法第1條之1第1項,逕以簡易判決處刑如主文。 七、如不服本件判決,應於判決送達後20日內,向本院提出上訴 狀(應附繕本),上訴於本院第二審合議庭。 本案經檢察官王柏舜提起公訴,檢察官陳宗賢到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  7   日          刑事第一庭  法 官 李珮綾 上列正本證明與原本無異。 如對本判決不服,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀(應抄 附繕本)告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備理由請求 檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期 為準。 中  華  民  國  113  年  11  月  7   日                 書記官 戴國安 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第320條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。

2024-11-07

HLDM-113-簡-138-20241107-1

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