搜尋結果:輕度身心障礙

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竹簡
臺灣新竹地方法院

竊盜

臺灣新竹地方法院刑事簡易判決 114年度竹簡字第194號 聲 請 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 張宗瑋 上列被告因竊盜案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(114年度 偵字第239號),本院判決如下:   主 文 甲○○犯竊盜罪,處罰金新臺幣捌仟元,如易服勞役,以新臺幣壹 仟元折算壹日。   事實及理由 一、本件犯罪事實:     甲○○基於意圖為自己不法所有之竊盜犯意,於民國113年9月 16日21時許,在乙○○所管領之新竹市○區○○街00號之統一超 商大潤門市,趁無人注意之際,徒手竊取店內貨架上陳列販 售之蘇格蘭王威士忌0.7L 1瓶(價值新臺幣499元),得手 後騎駛車牌號碼000-000號普通重型機車駛離現場。嗣乙○○ 發現商品短少,經調閱店內監視器錄影畫面後報警處理,而 查悉上情。案經乙○○訴由新竹市警察局第一分局報告臺灣新 竹地方檢察署檢察官偵查聲請以簡易判決處刑。   二、證據:  ㈠被告甲○○於本院調查程序中之自白(本院卷第24頁)。  ㈡證人即告訴人乙○○於警詢中之證述(239號偵卷第7頁至第8頁 )。   ㈢現場及監視器錄影畫面翻拍照片數張、統一超商電子發票存 根聯、車輛詳細資料報表各1份(239號偵卷第9頁至第20頁 、第21頁至第22頁、第27頁)。    ㈣上述證據,足認被告上開任意性自白應與事實相符,本案事 證明確,被告犯行堪以認定,應依法論科。 三、論罪及科刑:      ㈠核被告甲○○所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。  ㈡爰審酌被告不思守法自制,循正當途徑獲取所需,竟貪圖一 己之私而著手竊取他人財物,顯不尊重他人之財產法益,對 於社會治安及民眾財產安全產生危害,應予非難,惟念及被 告犯後終能坦承犯行之態度,犯罪手段尚屬平和,竊取財物 價值非鉅,並與告訴人達成和解,有和解書1份附卷可稽(2 39號偵卷第23頁),足認其犯後態度尚可,兼衡其大學肄業 之教育程度,現待業中,離婚,有未成年子女1名由前妻扶 養,現與父親同住,家庭經濟狀況普通,領有輕度身心障礙 證明等一切情狀(本院卷第25頁;239號偵卷第29頁),量 處如主文所示之刑,並諭知易服勞役之折算標準。  四、按犯罪所得已實際合法發還被害人者,不予宣告沒收或追徵 ,刑法第38條之1第5項定有明文。查被告竊得之蘇格蘭王威 士忌0.7L 1瓶,因被告業與告訴人達成和解等情,經本院說 明如前,故依上開規定,不予宣告沒收或追徵,併此敘明。   五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第1項,逕以簡易 判決處刑如主文。 六、如不服本簡易判決,得自判決送達之日起20日內,向本院提   起上訴。   本案經檢察官黃依琳聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日          新竹簡易庭  法 官   崔恩寧 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日                 書記官   陳旎娜 附錄本案論罪科刑法條: 刑法第320條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。

2025-03-17

SCDM-114-竹簡-194-20250317-1

彰救
彰化簡易庭

訴訟救助

臺灣彰化地方法院民事裁定 114年度彰救字第2號 聲 請 人 黃一達 相 對 人 柯麗蘭 上列當事人間請求損害賠償(交通)事件,聲請人聲請訴訟救助 ,本院裁定如下:   主 文 聲請駁回。   理 由 一、按當事人因無資力支出訴訟費用而聲請訴訟救助者,關於無 資力支出訴訟費用之事由,應提出可使法院信其主張為真實 並能即時調查之證據,以釋明之,此觀民事訴訟法第109條 第2項、第284條規定自明。是法院調查聲請人是否無資力支 出訴訟費用,專就聲請人提出之證據為之,如聲請人並未提 出證據,或依其提出之證據,未能使法院信其無資力支出訴 訟費用之主張為真實,即應將其聲請駁回,並無依職權調查 之必要。又所謂無資力,係指窘於生活,且缺乏經濟信用者 而言(最高法院112年度台聲字第640號裁定意旨參照)。 二、聲請人雖主張其因生活困難,目前無資力再支出訴訟費用, 且有勝訴之望,故聲請訴訟救助等語,並提出彰化縣鹿港鎮 低收入戶證明書、中華民國身心障礙證明為據,惟該低收入 戶證明書是行政主管機關為提供社會救助所設,與法院就其 有無資力支出訴訟費用之認定,是屬二事;而其所提身心障 礙證明僅能說明聲請人為輕度身心障礙者,均不足以釋明其 為缺乏經濟信用能力,而無法籌措款項以支出訴訟費用之人 。是依聲請人提出之證據,並不足釋明其現時窘於生活,且 缺乏經濟上之信用,其聲請訴訟救助於法不合,應予駁回。    中  華  民  國  114  年  3   月  17  日          彰化簡易庭 法 官 黃佩穎 以上正本係照原本作成。 如不服本裁定,應於送達後10日內提出抗告狀,並繳納抗告費新 臺幣1,500元。          中  華  民  國  114  年  3   月  17  日                書記官 林嘉賢

2025-03-17

CHEV-114-彰救-2-20250317-1

臺灣臺中地方法院

竊盜

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度易字第4568號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 呂佳興 上列被告因竊盜案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第50102 號、第50103號、第51600號),本院判決如下:   主  文 呂佳興犯如附表「主文」欄所示之罪,各處如附表「主文」欄所 示之刑及沒收。如附表編號2至4所示拘役部分,應執行拘役柒拾 日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   犯罪事實 一、呂佳興意圖為自己不法之所有,基於竊盜、侵入住宅竊盜之 個別犯意,分別為下列犯行: ㈠、於民國113年8月15日2時32分許,侵入曾冠豪位在臺中市○○區 ○○路000號之車庫內,開啟曾冠豪停放在該處之車牌號碼000 -0000號機車置物箱,徒手竊取放在置物箱中皮夾內之現金 新臺幣(下同)3000元得逞。 ㈡、於113年4月22日2時36分許,在臺中市○○區○○路000號前,開 啟葉益誠停放在該處騎樓之不詳車號機車置物箱,徒手竊取 放在置物箱內之現金2000元得逞。 ㈢、於113年8月25日1時41分許,在臺中市○○區○○路000號前,徒 手竊取葉益誠放在上開機車前置物格內之現金2000元得逞。 ㈣、於113年8月29日3時15分許,在臺中市○里區○○路000巷00號前 ,開啟賴奕慎停放在該處路邊之車牌號碼000-0000號機車置 物箱,徒手竊取其放在置物箱內之現金100元得逞。 二、案經曾冠豪、葉益誠、賴奕慎分別訴由臺中市政府警察局霧 峰分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。     理  由 一、事實認定:   上開犯罪事實,業據被告呂佳興於警詢、檢察事務官詢問及 本院審理時均坦承不諱,核與證人即告訴人曾冠豪、葉益誠 、賴奕慎於警詢時指述內容相合,並有員警職務報告、監視 器錄影畫面翻拍截圖、現場照片、車輛詳細資料報表在卷可 稽,足認被告上開任意性自白與事實相符,堪以採信。綜上 ,本案事證明確,被告犯行均堪認定,應依法論科。 二、論罪科刑: ㈠、核被告就犯罪事實一、㈠所為,係犯刑法第321條第1項第1款 之侵入住宅竊盜罪;就犯罪事實一、㈡至㈣所為,均係犯刑法 第320條第1項之竊盜罪。 ㈡、被告上開所為4次犯行,犯意各別,行為互殊,應分論併罰。 ㈢、被告前因竊盜案件,經本院以108年度聲字第2693號裁定應執 行有期徒刑2年2月確定,於112年4月27日縮短刑期假釋出監 付保護管束,於112年11月22日保護管束期滿未經撤銷,視 為刑之執行完畢,有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按 ,其於受有期徒刑執行完畢後5年內,故意再犯本案有期徒 刑以上之4罪,均為累犯,並酌以被告前已有多次竊盜犯行 ,猶故意再犯相同之罪,足見其有特別惡性,且前罪之徒刑 執行無成效,被告對於刑罰之反應力顯然薄弱,爰均依刑法 第47條第1項規定加重其刑(司法院大法官釋字第775號解釋 意旨參照)。 ㈣、爰審酌被告前已有多次竊盜犯行之前案紀錄(構成累犯加重 部分,不予重複評價),有如前述,竟不知悔悟,不思以正 當方式賺取財物,竟竊取上開告訴人之財物,誠屬不該;佐 以被告犯後坦承犯行,但尚未與上開告訴人達成調解及賠償 其等所受之損失;兼衡酌其犯罪之動機、目的、手段、情節 、所生之損害及其等於本院審理時陳述之學歷、工作、家庭 生活經濟狀況,暨領有輕度身心障礙證明(見偵50103卷第6 3頁)等一切情狀,量處如附表「主文」欄所示之刑,並就如 附表編號2至4部分諭知易科罰金之折算標準。 ㈤、復衡以被告於犯罪事實一、㈡至㈣(即如附表編號2至4部分) 所犯各罪,均屬竊盜之犯罪類型,所侵害均屬財產法益,責 任非難重複之程度較高,權衡被告犯數罪所反應之人格特性 ,而為整體評價後,定其應執行之刑如主文所示,並諭知易 科罰金之折算標準。 三、沒收:   被告於犯罪事實一、㈠所竊得之3000元、於犯罪事實一、㈡所 竊得之2000元、犯罪事實一、㈢所竊得之2000元、於犯罪事 實一、㈣所竊得之100元,為其各次竊行之犯罪所得,且未扣 案,應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定,分別於被 告所犯各罪刑項下宣告沒收,並諭知於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時,追徵其價額。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官楊植鈞提起公訴,檢察官游淑惟到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月   14  日          刑事第十八庭 法 官 簡志宇 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴之理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切 勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決,應備理由具狀向檢察官請求上訴, 上訴期間之計算,以檢察官收受判決正本之日起算。                 書記官 洪筱筑 中  華  民  國  114  年  3   月  14  日 附錄本案論罪科刑法條: ◎中華民國刑法第321條 犯前條第1項、第2項之罪而有下列情形之一者,處6月以上5年以 下有期徒刑,得併科50萬元以下罰金: 一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。 二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。 三、攜帶兇器而犯之。 四、結夥三人以上而犯之。 五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。 六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、 車、航空機內而犯之。 前項之未遂犯罰之。 ◎中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 附表: 編號 犯罪事實 主文 1 犯罪事實一、㈠ 呂佳興犯侵入住宅竊盜罪,累犯,處有期徒刑柒月。未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 2 犯罪事實一、㈡ 呂佳興犯竊盜罪,累犯,處拘役肆拾日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 3 犯罪事實一、㈢ 呂佳興犯竊盜罪,累犯,處拘役肆拾日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 4 犯罪事實一、㈣ 呂佳興犯竊盜罪,累犯,處拘役參拾日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。

2025-03-14

TCDM-113-易-4568-20250314-1

簡上附民移簡
臺灣臺中地方法院

損害賠償

臺灣臺中地方法院民事判決 112年度簡上附民移簡字第21號 原 告 林子翔 被 告 呂 東 法定代理人 呂至弘 上列當事人間損害賠償事件,原告就本院111年度簡上字第491號 刑事案件提起附帶民事訴訟(111年度簡上附民字第105號),經 本院刑事庭裁定移送前來,於民國114年2月7日言詞辯論終結, 本院判決如下:   主   文 被告應給付原告新臺幣78萬4000元及自民國111年12月23日起至 清償日止,按週年利率百分之5計算之利息。 原告其餘之訴駁回。 訴訟費用由被告負擔100分之53,餘由原告負擔。   事實及理由 壹、程序方面: 一、原告起訴後,被告經本院於民國112年10月31日以112年度輔 宣字第73號裁定為受監護宣告人及選定被告之子呂至弘為監 護人確定,有前開裁定暨確定證明書在卷可參(見移簡卷第 172-174頁)。被告經裁定為受監護宣告人即喪失訴訟能力 ,應由監護人呂至弘為其法定代理人。呂至弘以其為被告之 法定代理人聲明承受訴訟(見移簡卷第168頁),核無不合 ,應予准許。 二、原告起訴聲明請求被告給付新臺幣(下同)200萬元及法定 遲延利息,其後減縮本金為148萬8400元(見移簡卷第441頁 ),核屬減縮應受判決事項之聲明,依民事訴訟法第255條 第1項第3款規定,應予准許。    貳、實體方面: 一、原告主張:被告於民國111年1月14日16時許,在坐落臺中市 ○○區○○○段000地號土地上燃燒雜草,疏未注意風向避免火苗 隨風飄散而引起火災,任由該等雜草燃燒,嗣火苗隨風飄至 由原告在上開土地上種植之真柏園區而引燃火災,導致該真 柏園區內之樹木受燒碳化死亡。原告遭燒毀真柏樹木共286 棵,其中全損263棵,半損23棵,均以每棵價值4000元計算 ,受損114萬4000元。另枯死樹頭移除以回復真柏園之原狀 ,需支出移除費用34萬4400元,以上合計148萬8400元。被 告過失行為侵害原告就真柏樹之所有權、收取權及占有利益 ,爰依民法第184條第1項前段、後段及第2項之規定,擇一 請求被告賠償148萬8400元等語,並聲明:㈠被告應給付原告 148萬8400元及自起訴狀繕本送達翌日至清償日止,按年息 百分之5計算之利息。㈡願供擔保請准宣告假執行。 二、被告則以:被告行為僅致真柏園部分樹木受皮肉傷,樹木會 再重生,否認真柏園樹木全部燒毀及受損達400棵,僅同意 真柏樹半損263棵。原告真柏園種植過於密集,導致真柏樹 營養不良,且缺乏管理有大量雜草及病蟲害,又未經雕塑, 屬於最低等級,行情價1棵800元,原告請求金額過高且不合 理,原告管理真柏園有欠缺,雜草特別多容易引起燃燒及擴 大火苗,應自負4成過失責任,且被告有身心障礙,應減輕 賠償金額等語置辯,答辯聲明:駁回原告之訴。 參、兩造爭執及不爭執之事項: 一、兩造不爭執之事實:  ㈠被告於111年1月14日16時許,在坐落臺中市○○區○○○段000地 號土地上燃燒雜草,原應注意風向避免火苗隨風飄散而引起 火災,而當時並無不能注意之情況,竟疏於注意任由該等雜 草燃燒,嗣火苗隨風飄至由原告在上開土地種植之真柏園區 而引燃火災,導致該真柏園區內之樹木部分受燒碳化毀損。  ㈡被告之子呂至弘曾於110年12月3日17時30分至溪南派出所報 案其父即被告失蹤,被告於110年12月10日、111年12月31日 鑑定為輕度身心障礙,領有身心障礙證明。 二、本件爭點:  ㈠原告承租土地所種植真柏樹遭火燒毀受損,得否請求被告賠   償損害?  ㈡原告遭火燒毀受損之真柏樹顆數?   ㈢原告請求被告賠償真柏樹受損114萬4000元、移除費用34萬44 00元,有無理由?  ㈣被告抗辯原告管理真柏園有欠缺,雜草特別多容易引起燃燒 及擴大火苗,與有過失應自負4成過失責任,有無理由?  ㈤被告抗辯其精神異常得減少賠償金額,有無理由? 肆、得心證之理由: 一、按違反保護他人之法律,致生損害於他人者,負賠償責任, 民法第184條第2項前段定有明文。所謂保護他人之法律,係 指保護他人為目的之法律,亦即一般防止危害他人權益或禁 止侵害他人權益之法律而言。刑法第175條第3項失火燒燬前 2條以外之物罪,直接保護法益為社會之公共安全,同時並 保障私人財產之權益,自屬民法第184條第2項所定保護他人 之法律。又占有固為事實,並非權利,但究屬財產之法益, 民法有關保護占有之規定,不論有無權源之占有,均有適用 。查被告失火行為導致原告所種植之真柏園區內樹木及雜草 部分受燒碳化及燒失等情,經臺灣臺中地方檢察署檢察官以 111年度偵字第27488號聲請簡易判決處刑,經本院111年度 中簡字第1701號刑事簡易判決認定確實,據以判處被告犯刑 法第175條第3項之失火罪刑(處拘役35日),被告不服提起 上訴,復經本院111年度簡上字第491號刑事判決駁回上訴並 諭知緩刑2年確定,此有前開聲請簡易判決處刑書及刑事判 決在卷可考(見移簡卷第11-15頁),並據調取前揭刑事卷 宗核閱確實,堪認被告失火行為,該當違反保護他人之法律 。被告抗辯原告並無承租證明及未得全體共有人同意等語, 原告則稱其係向土地共有人林秀鳳承租土地種植真柏園等語 ,參以原告種植真柏樹已達10年,足以推認其有正當使用土 地權利,況且不論原告是否得全體共有人同意而承租土地, 其占有仍受法律保護。被告抗辯原告未經全體共有人同意承 租土地,不得請求其負賠償責任等語,並不足採。又被告抗 辯原告就樹木無所有權,不得請求其負賠償責任,查民法第 66條第2項規定「不動產之出產物,尚未分離者,為該不動 產之部分」,真柏樹為土地之出產物,故真柏樹之所有權屬 土地所有人所有,原告非土地所有人,固不得依民法第184 條第1項前段規定主張其樹木之所有權受損,而請求被告賠 償害。然被告失火燒毀原告種植之真柏樹,致生損害原告就 土地上樹木收取權益及本於占有得對於承租土地之使用及收 益,此權益為民法第184條第2項規定保護範圍,原告依民法 第184條第2項規定,請求被告賠償損害,核屬有據。被告抗 辯原告就其承租土地所種植真柏樹遭火燒毀受損,不得請求 被告賠償損害,並不足採。 二、被告抗辯其過失行為僅致真柏園樹木受皮肉傷,樹木會再重 生,僅承認真柏樹受損情況為半損263棵等語。惟查,臺中 市政府消防局火災原因調查鑑定書記載「勘查起火地點…勘 查真柏園(編號3):北側真柏樹葉尚維持翠綠色澤,未有 燒損跡象;西側真柏樹受燒碳化、部分燒失,呈愈往南側愈 嚴重跡象; 南側真柏樹受燒碳化、部分燒失,以中間附近 較為嚴重;東側真柏樹受燒碳化、部分燒失,呈愈往南側愈 嚴重跡象…」(見偵27488卷第40、47頁),現場相片亦顯示 真柏園南側一半遭燒毀情形甚為嚴重(見偵27488卷第31-34 、69、73頁)。復經本院受命法官於113年11月8日現場勘驗 結果,依樹木外觀辨識,有遭火燒痕跡全無綠葉綠芽者判為 全損,有遭火燒痕跡但部分尚有綠葉綠芽者判為半損,清點 結果,全損之真柏樹計263棵,半損之真柏樹23棵,有勘驗 筆錄在卷可考(見移簡卷第398-400頁)。被告固稱樹頭還 在沒有腐爛,樹幹還有水份者並非全死亡,不應列為全損等 語。惟依一般社會經驗,樹木遭火燒若未枯死,應可在相當 期間內重新發芽生長綠葉,火災迄今長達近3年,遭火燒真 柏樹迄今未能重新長出綠芽綠葉者,應可判認為枯死全損, 被告抗辯並不足取。被告又抗辯原告於火災後未清除雜草、 進水、施肥、修剪樹枝及噴農藥,讓雜草蓋住樹木,自然比 較慢發芽出來等語,然依一般社會經驗,真柏樹遭火災受燒 碳化,縱令清除園區雜草、進水、施肥、修剪樹枝及噴農藥 ,無從使真柏樹死而復生,縱使原告並未清除園區雜草、進 水、施肥、修剪樹枝及噴農藥等情屬實,亦與真柏樹受燒枯 死無關,被告此節抗辯亦不足採。依上可認,真柏樹全損計 263棵,真柏樹半損計23棵,被告抗辯真柏樹受損情況為半 損263棵要與實情不合,不足採取。 三、按不法毀損他人之物者,被害人得請求賠償其物因毀損所減 少之價額,民法第196條定有明文。又物被毀損時,除得依 被害人民法第196條請求賠償外,並不排除民法第213條至第 215條之適用。負損害賠償責任者,除法律另有規定或契約 另有訂定外,應回復他方損害發生前之原狀;不能回復原狀 或回復顯有重大困難者,應以金錢賠償其損害,民法第213 條、第215條分別定有明文。查被告失火行為導致原告種植 真柏園區內樹木全損計263棵,真柏樹半損計23棵,真柏樹 受燒毀損,客觀上不能回復原狀,現場殘留受燒枯死真柏樹 ,導致土地難以利用,原告除得請求被告賠償樹木燒損之價 值損害外,並得請求將真柏園回復原狀之費用。茲就原告請 求被告賠償損害項目及金額是否有理,逐項論述如次:  ㈠真柏樹受損部分:原告主張真柏樹價值為4000元,被告則稱 真柏樹價值800元,雙方各執一詞。惟查原告就真柏樹價值 為4000元並未提出證據證明,被告抗辯真柏樹價值800元, 雖據其提出網路出售真柏樹畫面及估價單為證(見附民卷第 75頁、移簡卷第116-122、148、196-204、290頁),惟該出 售真柏樹800元之網頁未明確載明樹齡,出售10年生真柏樹1 000元之網頁並未標註規格尺寸,其他出售真柏樹網頁均未 明確標註樹齡及尺寸,參以各賣家出售真柏樹品象互異,實 際樹木情況不明,價格高低不同,復查,被告所提露天拍賣 網站已無前開被告提出拍賣網頁,不能證明原告受損真柏樹 價值僅為800元。被告提出所謂園藝專家估價單記載「真柏 樹10年、273顆500元、共13萬6500元」(見移簡卷第290頁 ),此真柏樹單價500元更較被告主張之800元為低,並不足 採。被告又提出網路新聞稱15年前真柏樹全靠大陸市場銷售 ,現在大陸不採購景氣差,種植真柏樹多贈送百姓較多等語 ,並提出網路新聞頁面及拍賣網頁為證(見移簡卷第460-47 6頁),然無價贈送畢竟屬個人單一行為,不能認為真柏樹 並無價值,被告提出新聞頁面亦記載「園藝專家表示,真柏 是很多園藝布置的素材,樹齡10年行情從數千到破萬都有… 」(見移簡卷第460頁),猶難認原告受損真柏樹價值為800 元。再受命法官曾曉諭兩造是否聲請專家鑑定,原告稱無法 負擔鑑定費用(見移簡卷第210頁),被告先稱願負擔鑑定 費用,後又改稱無法負擔鑑定費用(見移簡卷第210、212、 216頁),審理期日復經審判長詢明兩造均不願負擔先行墊 付鑑定費用(見移簡卷第484頁),則本件不能經由專家鑑 定證明原告真柏樹確實受損金額。按「當事人已證明受有損 害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者,法院應審酌一 切情況,依所得心證定其數額」,「有下列各款情形之一者 ,法院得不調查證據,而審酌一切情況,認定事實,為公平 之裁判︰二、調查證據所需時間、費用與當事人之請求顯不 相當者」,民事訴訟法第222條第2項、第436條之14第2款定 有明文。查真柏樹之單顆(分三揭)售價如下:1.第一階段 苗價(園區):1000元至4000元間。2.第二階(移植、下盆 →商品)售價:3000元至8000元間。3.第三階(修整塑形完 ):售價1萬元以上至數萬元不等,有臺中市直轄市園藝花 卉商業同業公會(下稱臺中市園藝花卉商業同業公會)113 年4月8日中市直轄市園藝花卉字第7號函在卷可參(見移簡 卷第232頁),參以原告之真柏樹種植在真柏園區,屬前開 函文所指第一階段苗價為1000元至4000元間,再參酌原告提 出真柏樹相片所示情狀及其書狀曾主張遭燒毀真柏樹1顆200 0元等語(見移簡卷第229頁、證物袋),認原告遭燒毀之真 柏樹以全損每顆2000元計算,半損每顆1000元計算為合理。 依此計算原告遭燒毀之真柏樹價格為54萬9000元(263顆×20 00元=52萬6000元,23顆×1000元=2萬3000元,52萬6000元+2 萬3000元=54萬9000元)。  ㈡真柏園回復原狀部分:原告主張枯死樹頭移除以回復真柏園 之原狀,需支出移除費用34萬4400元,業據其提出報價單為 證(見移簡卷第186頁),報價單明細記載:1.挖土機+工人 、10天、15萬元。2.17噸夾子車、10天、13萬元。3.3.5噸 貨車(轉運用)、6天、4萬8000元。合計32萬8000元,加5% 營業稅為34萬4400元。此報價單僅為原告自行找尋廠商報價 ,尚未實際支出,不能遽認為原告回復原狀必要費用。參酌 前開臺中市園藝花卉商業同業公會函,以本件兩造所不爭執 之燒毀面積1000平方公尺估算:1.挖土機(天)8000元至90 00元+工人6000元(2名×3000元),以其燒毀面積約4至6個 工作天即可完工。2.17噸夾子車、1車、13萬元,應屬合理 。3.3.5噸貨車(轉運用)、1天約6000元,工作天數應視其 載運量而定等語(見移簡卷第232頁),本院審酌受災土地 現況及原告真柏實際受損情形,認本件真柏園回復原狀所需 移除費用以:1.挖土機+工人以1天1萬5000元計算、5工作天 共7萬5000元。2.17噸夾子車、1車13萬元。3.3.5噸貨車( 轉運用)、5工作天、1天6000元計算為3萬元,合計23萬500 0元(7萬5000元+13萬元+3萬元=23萬5000元)較為合理。  ㈢基上,原告得請求被告賠償金額合計為78萬4000元(即54萬9 000元+23萬5000元=78萬4000元)。 四、按損害之發生或擴大,被害人與有過失者,法院得減輕賠償   金額或免除之,民法第217條第1項定有明文。此所謂被害人   與有過失,須被害人之行為助成損害之發生或擴大,就結果   之發生為共同原因之一,行為與結果有相當因果關係,始足   當之。被告抗辯原告管理真柏園有欠缺,雜草特別多容易引 起燃燒及擴大火苗,應自負4成過失責任等語,原告則稱其 真柏園地面鋪設黑網,不會生長雜草,否認與有過失等語。 查原告提出111年8月23日現場照片、無標示日期現場照片、 110年底至111年7月現場照片、112年10月28日現場照片、11 3年2月6日現場照片及113年間現場照片,固顯示真柏園雜草 多情況(見附民卷第23-71頁、移簡卷第92-114、142-146、 192-194、292-296、340-346頁),然此係真柏園遭火燒之 後情況,不能證明真柏園遭火災當時,園區有雜草助燃火勢 ,造成園區樹木受損擴大,是被告抗辯原告與有過失,應自 負4成過失責任等語,並不足採。  五、被告抗辯其領有身心障礙證明、罹患失智症及受監護宣告, 得減少賠償金額等語。惟按侵權行為之成立以行為人有故意 或過失為要件,此項故意或過失,須以行為人有識別能力為 前提,故行為人在無意識或精神錯亂中所為行為,因不成立 故意或過失,自不負侵權行為責任。然查,被告於本件失火 行為時,尚未經監護宣告,且依其警詢及偵查筆錄,均能詳 述其行為情形,自非在無意識或精神錯亂中所為行為,不能 免負侵權行為責任。至被告行為時有失智症及領有身心障礙 證明,與其應負侵權行為責任與否無關,且法無規定得據此 減輕其賠償責任,被告抗辯其領有身心障礙證明、罹患失智 症及受監護宣告,得減少賠償金額等語,於法無據,無從採 取。 六、末按「給付無確定期限者,債務人於債權人得請求給付時, 經其催告而未為給付,自受催告時起,負遲延責任。其經債 權人起訴而送達訴狀,或依督促程序送達支付命令,或為其 他相類之行為者,與催告有同一之效力。」,「遲延之債務 ,以支付金錢為標的者,債權人得請求依法定利率計算之遲 延利息。但約定利率較高者,仍從其約定利率。」,民法第 229條第2項、第233條第1項定有明文。原告請求被告損害賠 償之債權,屬無確定期限之債,原告所提刑事附帶民事起訴 狀繕本於111年12月22日送達被告(見附民卷第7頁),被告 自受起訴狀送達時起負遲延責任,是原告自得請求自翌日即 同年月23日起加付法定遲延利息。 七、綜上所述,原告依民法第184條第2項規定,請求被告給付原 告78萬4000元及自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日即111 年12月23日起至清償日止,按年息百分之5計算之利息,為 有理由,應予准許,逾此部分之請求,為無理由,應予駁回 。 伍、原告係於刑事簡易訴訟程序第二審提起附帶民事訴訟,由本 院民事庭適用民事簡易第二審訴訟程序審理,兩造上訴利益 均未逾150萬元,不得上訴第三審,本院宣示判決後即確定 ,原告勝訴部分無宣告假執行必要,原告聲明願供擔保請准 宣告假執行,僅促使法院為職權之發動,本院毋庸為准駁之 裁判。 陸、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦之方法,核與判決之   結果不生影響,無庸逐一論究,併此敘明。  柒、據上論結,本件原告之訴為一部有理由,一部無理由,依民 事訴訟法第79條,判決如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  14  日          民事第一庭 審判長法 官 許石慶                             法 官 簡佩珺                                      法 官 熊祥雲    正本係照原本作成。 不得上訴。 中  華  民  國  114  年  3   月  14  日                   書記官 林卉媗

2025-03-14

TCDV-112-簡上附民移簡-21-20250314-2

壢簡
臺灣桃園地方法院

竊盜

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 114年度壢簡字第290號 聲 請 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 徐展宸 上列被告因竊盜案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113年度 偵字第41171號),本院判決如下:   主 文 徐展宸犯竊盜罪,處有期徒刑陸月,如易科罰金,以新臺幣壹仟 元折算壹日。   犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,除補充「桃園市政府警察局中壢分局 中壢派出所受(處)理案件證明單」為證據外,其餘均引用檢 察官聲請簡易判決處刑書之記載(如附件)。 二、論罪科刑: (一)核被告徐展宸所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。 (二)本案無刑法第19條之適用:  1.按行為時因精神障礙或其他心智缺陷,致不能辨識其行為違 法或欠缺依其辨識而行為之能力者,不罰。行為時因前項之 原因,致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力,顯著減 低者,得減輕其刑,刑法第19條第1項、第2項分別定有明文 。  2.查被告為本案行為時固然患有憂鬱症、安非他命使用障礙症 、疑似安非他命引起之精神病狀態、妄想型思覺失調症等病 症,有國立臺灣大學醫學院附設醫院113年12月2日校附醫秘 字第1130905399號回復意見表及衛生福利部桃園療養院113 年10月24日桃療一般字第1130007333號函存卷可考(見偵卷 第153、157頁),是被告於上揭犯案期間內,確有足以影響 辨識能力與控制能力之精神障礙或其他心裡缺陷等生理原因 乙情,固堪認定。  3.惟徵諸被告本案犯行時之客觀情狀,及其於案發當日警詢時 對於訊問事項,均能正確理解問題之核心意義,並依其自主 意思回答及說明,進而陳述其辯解(偵卷第7至15頁),並 知悉竊盜係違法之行為(偵卷第13頁),足見被告於行為時 辨識其行為違法之能力並未喪失,其對於外界事物仍保有一 定程度之認知,尚未因前揭生理原因,致不能辨識其行為違 法,而欠缺責任能力,參以被告案發當時之行為模式,係乘 本案遭竊財物無人看管之際,徒手竊取置於手錶店內之財物 ,復於得手後旋即離去,是本院認被告於行為時,並未因前 揭生理原因,致其辨識其行為違法之能力或依其辨識而行為 之能力顯著減低,自無適用刑法第19條第1項或第2項之餘地 ,附此敘明。 (三)累犯部分:   被告前因竊盜案件,經臺灣臺北地方法院(下稱臺北地院) 以106年度簡字第543號、106年度審簡字第979號分別判決判 處有期徒刑3月、3月確定,復因竊盜案件,經本院以106年 度壢簡字第737號判決判處有期徒刑3月確定,再因竊盜案件 ,經臺北地院以106年度審簡字第2346號判決判處有期徒刑5 月確定,又因竊盜、詐欺等案件,經臺灣士林地方法院以10 6年度簡字第203號判決判處有期徒刑3月、3月(2次)確定 ,復因竊盜案件,經臺灣新北地方法院以106年度簡字第527 5號判決判處有期徒刑4月確定,再因竊盜案件,經臺北地院 以107年度審簡字第991、992號判決判處有期徒刑3月、4月 確定,上開各罪經臺北地院以108年度聲字第1292號裁定應 執行有期徒刑2年4月確定,經與他案接續執行,於民國110 年11月22日縮短刑期假釋出監付保護管束,於111年5月8日 假釋期滿未經撤銷,視為執行完畢等節,有法院前案紀錄表 附卷可稽,其於受該有期徒刑執行完畢後,5年以內故意再 犯本案有期徒刑以上之罪,為累犯,又檢察官就被告應依累 犯規定加重其刑之事項,業已有所主張(見聲請簡易判決處 刑書第2頁),本院審酌該構成累犯案件中有多起與本案同 為竊盜之案件,可見被告於受該累犯案件處罰後,有刑罰反 應力薄弱及具特別惡性情形,應依刑法第47條第1項規定, 加重其刑。 (四)爰以行為人責任為基礎,審酌被告不循正當途徑獲取所需, 率爾竊取商店內之手錶1只(價值新臺幣1萬元),顯然缺乏 尊重他人財產權之觀念,且犯後否認犯行,惟念其所竊取之 物品業已返還予告訴人廖子閔,其所受之損害已有輕減,且 被告犯罪手段尚屬平和,兼衡被告之犯罪動機、家庭經濟狀 況、智識程度(見被告警詢調查筆錄受訊問人欄所載)、前 有多次竊盜犯罪之前科素行(見法院前案紀錄表,累犯部分 不重複評價),領有輕度身心障礙證明(偵卷第41頁)等一 切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準 。 三、沒收部分: (一)按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之。但有特別規定者 ,依其規定;前二項之沒收,於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時,追徵其價額;犯罪所得已實際合法發還被害人 者,不予宣告沒收或追徵,刑法第38條之1第1項、第3項、 第5項分別定有明文。 (二)經查:本案被告所竊得之手錶1只,固然為被告本案竊盜犯 行之犯罪所得,惟已實際合法發還告訴人,有證物領據(偵 卷第59頁)存卷可憑,爰不予宣告犯罪所得之沒收或追徵。 四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項, 逕以簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決,應自判決送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀(須附繕本),上訴於本院第二審合議庭。 本案經檢察官楊挺宏聲請簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  3   月  14  日          刑事第七庭 法 官 吳宜珍 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。                書記官 吳梨碩 中  華  民  國  114  年  3   月  14  日 附錄本判決論罪科刑之法條: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 附件: 臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                    113年度偵字第41171號   被   告 徐展宸 男 46歲(民國00年0月00日生)             住○○市○○區○○街00巷00號3樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因竊盜案件,業經偵查終結,認為宜以簡易判決處刑, 茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、徐展宸前因涉犯竊盜案件,經臺灣臺北地方法院(下稱臺北 地院)以106年度簡字第543號、106年度審簡字第979號分別 判決判處有期徒刑3月、3月確定,再因竊盜案件,經臺灣桃 園地方法院以106年度壢簡字第737號判決判處有期徒刑3月 確定,復因竊盜案件,經臺北地院以106年度審簡字第2346 號判決判處有期徒刑5月確定,又因竊盜、詐欺案件,經臺 灣士林地方法院(下稱士林地院)以106年度簡字第203號判 決判處有期徒刑3月、3月(2次)確定,再因竊盜案件,經 臺灣新北地方法院以106年度簡字第5275號判決判處有期徒 刑4月確定,復因竊盜案件,經臺北地院以107年度審簡字第 991、992號判決判處有期徒刑3月、(4月)確定,上開各罪 經臺北地院以108年度聲字第1292號裁定應執行有期徒刑2年 4月確定,經與他案接續執行,於民國111年5月8日縮刑假釋 期滿未經撤銷,未執行之刑,以已執行論。 二、詎其仍不知悔改,於113年4月22日上午10時54分許,至廖子 閔位於桃園市○○區○○路00號店內,意圖為自己不法之所有, 基於竊盜之犯意,徒手竊取店內手錶1支(廠牌SEIKO,價值 新臺幣1萬元)後離去。嗣經廖子閔驚覺物品遭竊,始報警 處理。 三、案經廖子閔訴由桃園市政府警察局中壢分局報告偵辦     證據並所犯法條 一、被告徐展宸於檢察事務官詢問時,否認有何上開犯行,辯稱 :伊對於拿手錶沒有意見,但是伊剛從療養院出來正在調藥 中,伊有時候會付了錢,忘記拿東西,或是拿了東西忘記付 錢,伊是衝動障礙或強迫症發作,伊總是覺得很奇怪等語。 惟查,經本署函詢國立臺灣大學醫學院附設醫院(下稱臺大 醫院)及衛生福利部桃園療養院(下稱桃園療養院),臺大 醫院函覆「被告就診紀錄中診斷包含憂鬱症、安非他命使用 障礙症、疑似安非他命引起之精神病狀態」及桃園療養院函 覆「被告住院期間112年7月21日至112年9月18日…診斷妄想 型思覺失調症」等情,此有臺大醫院113年12月2日校附醫秘 字第1130905399號、桃園療養院113年10月24日桃療一般字 第1130007333號函各1紙在卷可佐,是依據上開函覆,未見 被告經診斷有衝動障礙或強迫症之情形,且觀諸監視器畫面 可知,被告當時走至店內櫃檯前,步伐穩健,且拿取手錶後 ,還刻意遮隱乙節,足證被告當時辨識能力正常,被告所辯 ,顯然不足採信,此外,復經證人廖子閔於警詢中證述明確 ,並有桃園市政府警察局中壢分局扣押筆錄、扣押物品目錄 表、證物領據、監視器畫面翻拍照片及現場照片各1份在卷 可參,被告所辯,為事後卸責之詞,要難採信,其犯嫌堪予 認定。 二、核被告所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。又查被告 有犯罪事實欄所載之論罪科刑及執行情形,有本署刑案資料 查註紀錄表1份附卷可憑,其於徒刑執行完畢5年內,故意再 犯本件有期徒刑以上之罪,為累犯,請參照司法院大法官解 釋釋字第775號解釋意旨,審酌依刑法第47條第1項規定加重 其刑。至被告竊取之上開手錶,業經告訴人領回,是依刑法 第38條之1第5項之規定,不聲請宣告沒收。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣桃園地方法院 中  華  民  國  113  年  12   月  23  日              檢 察 官 楊 挺 宏 本件證明與原本無異 中  華  民  國  114  年   1  月  15  日              書 記 官 盧 憲 儀 附記事項: 本件係依刑事訴訟法簡易程式辦理,法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑;被告、被害 人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或 對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時,請即另以 書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。 參考法條: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。

2025-03-14

TYDM-114-壢簡-290-20250314-1

臺灣新北地方法院

竊盜

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第696號 聲 請 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 張錦秋 上列被告因竊盜案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(114年度 偵字第1911號),本院判決如下:   主 文 張錦秋犯竊盜罪,處拘役拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折 算壹日。緩刑貳年。   事實及理由 一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條,均引用如附件檢察官 聲請簡易判決處刑書之記載。 二、爰審酌被告不思依循正軌賺取財物,反以竊盜方式為之,破 壞社會治安,兼衡其前有因竊盜案件經法院判處拘役、罰金 刑之前科素行、具國小畢業學歷、清潔工人、貧寒之家庭經 濟狀況、犯罪之動機、目的、手段,所竊取財物之價值甚微 ,以及犯後坦承犯行之態度等一切情狀,量處如主文所示之 刑,以資懲儆,並諭知易科罰金之折算標準。 三、次查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,有臺灣 高等法院被告前案紀錄表在卷可稽,其因一時貪念,短於思 慮,致觸犯刑章,事後已坦承犯行,態度尚佳,又已與告訴 人王俊昇達成調解並賠償損害,有偵查卷附和解書可證,信 經此偵審教訓,已足收警惕之效,日後應能謹言慎行,本院 認其宣告之刑以暫不執行為適當,爰依刑法第74條第1項第1 款之規定,併予宣告緩刑2 年,用啟自新。 四、至本件被告竊盜犯行所竊得之財物(行動電源1個,價值新臺 幣199元),本應依刑法第38條之1第1項、第3 項規定宣告沒 收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額 ;惟因被告業與告訴人達成調解並賠償新臺幣2,000元損害 ,若再予宣告沒收,顯有過苛之虞,爰依刑法第38條之2 第 2 項規定,不予宣告沒收,附此敘明。 五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項, 逕以簡易判決處刑如主文。 六、如不服本判決,得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴 狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官林佳慧聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  3  月   13  日          刑事第二十七庭 法 官 王綽光 上列正本證明與原本無異。                  書記官 黃磊欣 中  華  民  國  114  年  3  月   13  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。  ◎附件:   臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書  114年度偵字第1911號   被   告 張錦秋 女 64歲(民國00年00月00日生)             住○○市○○區○○○街00號             居新北市○○區○○街00號3樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因竊盜案件,業經偵查終結,認為宜以簡易判決處刑, 茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、張錦秋意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,於民國11 3年11月6日6時12分許,在新北市○○區○○○路0號之統一超商 義北門市內,徒手竊取由該店店長王俊昇所管領、放置於貨 架上之aibo漸層美學輕巧隨身行動電源(7800mAh)1個(價 值新臺幣【下同】199元),得手後藏匿於隨身包包內,未經 結帳旋即離去。 二、案經王俊昇訴由新北市政府警察局三重分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告張錦秋於警詢及偵查中坦承不諱,   核與告訴人王俊昇於警詢時之指訴情節相符,並有監視錄影 翻拍照片4張及光碟1片、被告全身照片1張在卷可參,被告犯 嫌應堪認定。 二、核被告所為,係犯刑法第320條第1項竊盜罪嫌。請審酌被告 有輕度身心障礙,嗣後坦承犯罪,頗有悔意,已與告訴人達 成和解,並補償告訴人2,000元之損失,有113年11月22日和 解書、中華民國身心障礙證明存卷可參,請從輕量刑,以勵自 新。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣新北地方法院 中  華  民  國  114  年  1   月  16  日              檢 察 官 林佳慧

2025-03-13

PCDM-114-簡-696-20250313-1

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臺灣彰化地方法院

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臺灣彰化地方法院民事裁定 113年度消債更字第254號 聲 請 人 即債務人 鄭采彤 代 理 人 賴元禧律師 上列當事人聲請消費者債務清理事件,本院裁定如下:   主 文 聲請人即債務人鄭采彤自中華民國114年3月12日下午4時起開始 更生程序。 命司法事務官進行本件更生程序。   理 由 壹、按債務人不能清償債務或有不能清償之虞者,得依本條例所 定更生或清算程序,清理其債務。債務人無擔保或無優先權 之本金及利息債務總額未逾新臺幣(下同)1,200萬元者, 於法院裁定開始清算程序或宣告破產前,得向法院聲請更生 。法院開始更生程序之裁定,應載明其年、月、日、時,並 即時發生效力。法院裁定開始更生或清算程序後,得命司法 事務官進行更生或清算程序。消費者債務清理條例第3條、 第42條第1項、第45條第1項、第16條第1項前段分別定有明 文。 貳、聲請人聲請意旨略以:   聲請人積欠債務總額2,882,009元,前經本院前置調解不成 立(本院民國113年度司消債調字289號)。聲請人目前任職於 彰化縣私立佳生居家長照機構(下稱佳生長照),其113年8、 9、10、11月薪資分別為4,834元、29,000元、29,000元、31 ,000元,並有近兩年公益彩券甲類經營商執行所得收入70,3 60元,且聲請人每月領有身心障礙者生活補助2,550元。再 聲請人之個人必要生活費用為17,076元,尚須扶養2名子女 即0008,538元、鄭喬恩17,076元,且該2名子女每月均領有 兒少生活補助2,197元。聲請人名下有一輛106年出廠之車牌 號碼000-0000之小貨車(現存殘值320,000元)、一輛108年出 廠之車牌號碼000-0000之汽車(現存殘值438,000元)、一輛9 0年出廠之車牌號碼0000-00之汽車(已報廢),另有一台113 年出廠之車牌號碼000-0000之機車(現存殘值35,000元)。聲 請人已有不能清償債務情事,未經法院裁定開始清算程序或 宣告破產,故聲請更生等語。 參、經查:  一、聲請人陳報和潤企業股份有限公司(下稱和潤公司)之債權 110萬元(詳調解卷第25頁,聲請人之債權人清冊),係以 車牌號碼000-0000之小貨車為擔保品,該車輛經聲請人評 估殘值為32萬元(詳本院卷第235頁,汽車現值表),顯不 足以供和潤公司全部清償,本院認此該筆債權不足額為78 萬元【計算式:110萬元-32萬元=78萬元】,故將不足額 部分列入無擔保債權,合先敘明。  二、經查,聲請人所提出近四個月之薪資條即113年8、9、10 、11月份(詳本院卷第201、203頁)。然聲請人於113年8月 僅工作5日,情況特殊,該月不予採計。則本院以113年9 、10、11月份作為聲請人於佳生長照之每月薪資計算依據 ,相當平均月收入為29,667元【計算式:(29,000元+29,0 00元+31,000元)÷3=29,667,元以下四捨五入】。又聲請 人主張近兩年之公益彩券收入所得合計70,360元,此有聲 請人提出之111、112年度綜合所得稅各類所得資料清單可 佐(詳調解卷第51、53頁),則本院以112年度所得額56,56 0元作為聲請人於公益彩券之每月薪資計算依據,故聲請 人於公益彩券之平均月收入為4,713元【計算式:56,560 元÷12=4,713元,元以下四捨五入】。另外,聲請人主張 身心障礙者生活補助部分,有彰化縣政府113年10月28日 函覆聲請人每月領4,049元。從而,聲請人每月收入為38, 429元【計算式:29,667元+4,713元+4,049元=38,429元】 。  三、又查,聲請人主張每月必要生活費用為17,076元,未逾臺 灣省114年度最低生活費標準15,515元之1.2倍18,618元, 應屬可採。又聲請人稱其每月須支付000之扶養費8,538元 (與配偶共同扶養)及000之扶養費17,076元(單獨扶養,父 不詳)等情,並提出戶籍謄本可稽(詳調解卷第67頁)。惟 查,000、000每月均領有兒少生活補助2,197元,此有彰 化縣北斗鎮公所114年2月27日函在卷可參,故聲請人每月 所支出000、000之扶養費應以7,440元、14,879元計算【 計算式:000(17,076元-2,197元)÷2=7,440元;000(17,07 6元-2,197元=14,879元),元以下四捨五入】,逾此金額 應不予計入。從而,以聲請人每月可支配所得38,429元扣 除自己每月必要生活費用17,076元及扶養費14,879元、7, 440元,已無餘額可供清償。  四、再查,聲請人之無擔保債務總額為2,833,023元(如附表所 示)。又聲請人名下財產部分,除有富邦人壽保險股份有 限公司113年11月14日陳報狀表示聲請人尚有保單解約金4 7,231元外;另有一輛106年出廠之車牌號碼000-0000之小 貨車(現存殘值320,000元)、一輛108年出廠之車牌號碼00 0-0000之汽車(現存殘值438,000元)、一輛90年出廠之車 牌號碼0000-00之汽車(現存殘值108,000元),另有一台11 3年出廠之車牌號碼000-0000之機車(現存殘值35,000元) ,此有聲請人陳報之機車、汽車行照影本、汽車現值表及 本院依職權查詢之稅務t-road資訊連結作業查詢結果可資 佐證(詳調解卷第63、65頁;本院卷第41頁)。然車牌號碼 000-0000之小貨車為擔保品,其價值320,000元已預先從 聲請人債務額中扣除,故不再扣除其價值。且車牌號碼00 00-00之汽車,經聲請人陳報已報廢,則不列入為財產。 故聲請人之債務扣除上開聲請人之財產後債務總額為2,31 2,792元【計算式:2,833,023元-47,231元-438,000元-35 ,000元=2,312,792元】。  五、從而,本院斟酌聲請人為71年1月29日生,現年43歲,此 有卷附戶籍謄本可證(詳調解卷第67頁),雖然離退休尚有 多年,然因本身有輕度身心障礙,謀職不易,且每月無餘 額可供清償,顯然聲請人縱使工作至退休,仍無法清償上 開債務。且聲請人復無其他較有價值之財產可供清償,堪 認聲請人確有不能清償債務之情事。再其無擔保或無優先 權之債務總額亦未逾1,200萬元,亦未經法院裁定開始清 償程序或宣告破產。此外,查無聲請人有同條例第6條第3 項、第8條或第46條各款所定駁回更生聲請之事由存在。 從而,聲請人聲請更生,應予准許,並依前開規定命司法 事務官進行本件更生程序。爰裁定如主文所示。 中  華  民  國  114  年   3  月  12  日        民事第一庭  法   官 詹秀錦 上為正本係照原本作成。 本件不得抗告。 本裁定已於114年3月12日時公告。 中  華  民  國  114  年   3  月   12  日               書 記 官 施惠卿 附表               編號 債權人 金額(元) 備註 1 和潤企業股份有限公司 780,000元 債務人陳報 (調解卷第23頁)【計算式:110萬元-32萬元=78萬元】 2 台新國際商業銀行股份有限公司 60,675元 債權人陳報 (調解卷第105頁) 3 國泰世華商業銀行股份有限公司 89,534元 債權人陳報 (調解卷第109頁) 4 中國信託商業銀行股份有限公司 316,695元 債權人陳報 (調解卷第115頁) 5 玉山商業銀行股份有限公司 1,341,779元 債權人陳報 (調解卷第119頁) 6 星展(台灣)商業銀行股份有限公司 244,340元 債權人陳報 (本院卷第101頁) 合計 2,833,023元

2025-03-12

CHDV-113-消債更-254-20250312-1

臺灣高雄地方法院

竊盜

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第309號 聲 請 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 陳維祥 上列被告因竊盜案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113年度 偵字第37881號),本院判決如下:   主 文 陳維祥犯竊盜罪,處拘役貳拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元 折算壹日。   事實及理由 一、本案之犯罪事實與證據,均引用檢察官聲請簡易判決處刑書 之記載(如附件)。 二、核被告陳維祥(下稱被告)所為,係犯刑法第320條第1項之 竊盜罪。 三、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告不思以正當方法獲取財 物,恣意竊取告訴人紀嘉文之腳踏車1台,侵害他人財產法 益,危害社會治安及社會信任,並造成告訴人使用腳踏車上 之不便,所為實值非難;復考量被告所竊得之腳踏車1台, 業經合法發還告訴人領回,有贓物認領保管單在卷可稽(見 偵卷第29頁),犯罪所生損害已有減輕;兼衡被告之犯罪動 機、徒手竊取之手段、所竊財物之種類與價值,暨其於警詢 自陳之教育程度、職業暨家庭經濟狀況、領有輕度身心障礙 證明(見偵卷第19頁),及如法院前案紀錄表所示之前科素 行等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折 算標準。 四、本件被告竊得之腳踏車1台為其犯罪所得,惟既已合法發還 告訴人領回,業如前述,依刑法第38條之1第5項之規定,爰 不予宣告沒收。 五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項, 逕以簡易判決處刑如主文。 六、如不服本判決,得自收受本判決書送達之日起20日內,向本 院提起上訴狀(須附繕本),上訴於本院管轄之第二審地方 法院合議庭。 本案經檢察官歐陽正宇聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國   114  年  3  月  12  日          高雄簡易庭  法 官 賴建旭 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀 。 中  華  民  國   114  年  3  月  12  日                 書記官 林家妮 附錄本案論罪科刑法條: 刑法第320條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處5 年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 附件: 臺灣高雄地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                   113年度偵字第37881號   被   告 陳維祥 (年籍資料詳卷)             上被告因竊盜案件,業經偵查終結,認為宜聲請以簡易判決處刑 ,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、陳維祥於民國113年9月9日3時50分許,徒步行經高雄市○○區○○ 路000號前,見紀嘉文所有之腳踏車1輛停放於該處人行道且未 上鎖,竟意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,趁無人 注意之際,徒手竊取該腳踏車(價值新臺幣1,500元),得手後 即騎乘該車離去,之後棄置在高雄市鳳山區文勇街與文仁街口 附近。嗣因紀嘉文發覺遭竊而報警處理,經警調閱監視器錄影 畫面,始查悉上情,並為警尋獲上開遭竊腳踏車(已發還予紀 嘉文)。 二、案經紀嘉文訴由高雄市政府警察局三民第二分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據: (一)被告陳維祥於警詢時之自白。 (二)證人即告訴人紀嘉文於警詢之證述。 (三)扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領保管單等。 (四)現場及路口監視器錄影畫面截圖及影片光碟等。 (五)遭竊腳踏車照片、尋獲現場照片等 (六)綜上,被告之自白應與事實相符,其犯嫌應堪以認定。 二、核被告所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此  致 臺灣高雄地方法院 中  華  民  國  113  年  12  月  13  日                檢 察 官 歐陽正宇

2025-03-12

KSDM-114-簡-309-20250312-1

臺灣高雄地方法院

竊盜

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第876號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 陳信 指定辯護人 本院公設辯護人黃文德 上列被告因竊盜案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第22767 號、第23456號),因被告自白犯罪,本院認宜以簡易判決處刑 (原案號:113年度易字第611號),爰不經通常審判程序,逕以 簡易判決處刑如下:   主 文 陳信犯如附表編號1、2所示之罪,各處如附表編號1、2「罪刑及 宣告沒收」欄所示之刑及宣告沒收。   事實及理由 一、陳信意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,分別為下列 犯行:  ㈠於民國113年3月29日11時58分許,在址設高雄市○○區○○路000 ○0號店內,徒手竊取謝珊倫放置在桌上之手機1支(廠牌為i Phone11,價值約新臺幣【下同】3萬5,000元),得手後隨 即離去。【下稱犯罪事實一、㈠】  ㈡於113年4月24日15時26分許,在高雄市三民區中華三路與河 北二路口,徒手竊取謝麗娜放置在糖炒栗子攤車上之手機1 支 (廠牌為vivo,價值約5,000元),得手後騎乘未懸掛車 牌之機車旋即離去。【下稱犯罪事實一、㈡】  二、認定事實所憑證據及理由:   上揭犯罪事實,業據被告陳信於本院審理中均坦認屬實(本 院卷第178頁),並經證人即告訴人謝珊倫、被害人謝麗娜分別 於警詢中證述明確(警卷一第7-8頁,警卷二第25-28頁)。上 開犯罪事實一、㈠部分,復有監視器錄影光碟檔案暨畫面擷圖 (警卷一第9頁)、現場蒐證照片(警卷一第11頁)可佐;上開 犯罪事實一、㈡部分,則有監視器錄影光碟檔案暨畫面擷圖( 警卷二第11-17頁)、手機IMEI條碼及通聯調閱查詢單各1份( 警卷二第19-20頁)附卷可憑,足認被告前揭任意性自白均與 事實相符,堪予採信。從而,本案事證明確,被告上開2次 竊盜犯行,均堪認定,俱應依法論科。 三、論罪科刑:  ㈠核被告所為,均係犯刑法第320條第1項之竊盜罪(共2罪)。被 告所犯上開2次竊盜犯行,犯意各別,行為互殊,應予分論 併罰。  ㈡刑之加重事由:   被告前因竊盜等案件,分別經法院判決處有期徒刑確定,嗣 經臺灣橋頭地方法院以107年度聲字第464號裁定應執行刑6 年6月,並迭經臺灣高等法院高雄分院以107年度抗字第148 號駁回抗告、最高法院以107年度台抗字第688號刑事裁定駁 回再抗告確定,被告嗣於110年12月11日縮短刑期執行完畢( 嗣接續執行另案罰金刑易服勞役10日,至110年12月21日執 畢出監)等情,業經檢察官於本院審理中主張,並提出被告 之矯正簡表、執行案件資料表、前揭裁判、執行指揮書為佐 (本院卷第131-167頁),且為被告所不爭執(本院卷第181頁 ),故認檢察官對被告構成累犯之事實已有所主張並具體指 出證明方法。是被告於有期徒刑執行完畢後,5年內故意再 犯本案有期徒刑以上之2罪。檢察官並就其應加重其刑之事 項乙節予以指明(詳見補充理由書所載),堪認檢察官就被告 之特別惡性及對刑罰反應力薄弱之事項亦已盡主張及說明之 責任。本院審酌被告前已因竊盜案件執行完畢,仍未能悔改 ,再犯本案2次竊盜犯行,顯未因前案刑罰之教訓知所警惕 ,足認其對刑罰之反應力薄弱,復無司法院釋字第775號解 釋意旨所指個案應量處最低法定刑,又無法適用刑法第59條 減輕其刑,而應依該解釋意旨裁量不予加重最低本刑之情形 ,爰依刑法第47條第1項之規定,就被告所犯上開2罪,均加 重其刑。  ㈢量刑:   爰審酌被告不思循正當途徑賺取所需,竟為貪圖不法利益, 率爾行竊他人財物,造成他人財產損害,破壞社會治安,所 為實屬不該;惟念被告犯後業已坦承全數犯行,尚有面對司 法追訴及處罰之意;並考量被告自陳本案犯罪動機及目的、 各次犯行之犯罪手段、情節、竊取財物之價額高低、所竊取 之手機均未尋回,亦未賠償告訴人謝珊倫、被害人謝麗娜之損 失,是犯罪所生危害未有減輕;兼衡被告於本院審理中自述 之智識程度、生活經濟狀況(本院卷第180頁)、領有輕度身 心障礙證明之身心狀況,除前開構成累犯而不予重複評價之 前科外,另有傷害致死、侵占遺失物、公共危險等前科,此 有臺灣高等法院被告前案紀錄表足佐,素行難認良好,暨辯 護人為被告量刑辯護之意見(本院卷第183-184頁)等一切情 狀,分別量處如附表編號1、2「罪刑及宣告沒收」欄所示之 刑,並均依刑法第41條第1項前段諭知易科罰金之折算標準 。 ㈣被告所犯上開2罪,不合併定應執行刑:   關於數罪併罰之案件,如能俟被告所犯數罪全部確定後,於 執行時,始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署 檢察官,聲請該法院裁定之,無庸於每一個案判決時定其應 執行刑,則依此所為之定刑,不但能保障被告(受刑人)之 聽審權,符合正當法律程序,更可提升刑罰之可預測性,減 少不必要之重複裁判,避免違反一事不再理原則情事之發生 (最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照)。經查 :被告尚有其他案件繫屬於法院審理中,此有臺灣高等法院 被告前案紀錄表存卷可佐,如另案日後亦經判決有罪確定, 則本案所犯數罪與其所犯另案各罪間,即有可合併定執行刑 之情形,依前揭說明,應俟被告所犯數罪全部確定後,由檢 察官聲請裁定為宜,爰不予定應執行刑,附此敘明。 四、沒收之說明:   被告於犯罪事實一、㈠犯行,所竊取之iPhone11手機1支,及 於犯罪事實一、㈡犯行,所竊取之vivo手機1支,均為其犯罪 所得,且均未扣案,迄未發還本案告訴人、被害人,亦未賠 償損失,為求澈底剝奪被告不法利得,杜絕僥倖心理,上開 物品均應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定,各於被 告所犯上開罪刑項下宣告沒收,並於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時,追徵其價額。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項,逕以 簡易判決處刑如主文。 六、如不服本判決,得自收受送達之日起20日內,向本院提起上 訴狀,上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭(須附繕本 )。   本案經檢察官張靜怡提起公訴,檢察官杜妍慧到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  11  日          高雄簡易庭  法 官 洪韻筑 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。                         中  華  民  國  114  年  3   月  12  日                 書記官 黃振祐                    附錄本案論罪科刑法條: 《刑法第320條第1項》 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 附表: 編號 犯罪事實 罪刑及宣告沒收 1 犯罪事實一、㈠ 陳信犯竊盜罪,累犯,處有期徒刑4月,如易科罰金,以新臺幣1千元折算1日。未扣案之手機1支(廠牌為iPhone11)沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 2 犯罪事實一、㈡ 陳信犯竊盜罪,累犯,處有期徒刑3月,如易科罰金,以新臺幣1千元折算1日。未扣案之手機1支(廠牌為vivo)沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。     《卷證索引》 簡稱 卷宗名稱 警卷一 高雄市政府警察局三民第一分局高市警三一分偵字第11371440700號卷宗 警卷二 高雄市政府警察局三民第一分局高市警三一分偵字第11371424000號卷宗 偵卷一 臺灣高雄地方檢察署113年度偵字第22767號卷宗 偵卷二 臺灣高雄地方檢察署113年度偵字第23456號卷宗 審易卷 本院112年度審易字第1930號卷宗 本院卷 本院113年度易字第611號卷宗

2025-03-11

KSDM-114-簡-876-20250311-1

臺灣臺北地方法院

妨害國幣懲治條例

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度易字第1387號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 陳事實 指定辯護人 本院公設辯護人張紋綺 上列被告因妨害國幣懲治條例案件,經檢察官提起公訴(113年 度偵緝字第1520號),本院判決如下:   主 文 陳事實故意損毀幣券,致不堪行使,處罰金新臺幣參仟元,如易 服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。   事 實 陳事實於民國113年1月31日10時30分許,搭乘司機陳正益所駕駛 車牌號碼000-0000號開往文山第一分局方向之647路公車,因陳 事實上車後遲未刷卡給付車資,陳正益提醒其尚未刷卡付款,陳 事實仍不予理會,且大聲咆哮,嗣該公車於同日10時40分許,行 經臺北市○○區○○路0段000號前,陳事實竟基於毀損國幣之故意, 徒手撕毀新臺幣千元鈔1張而致不堪行使,經公車上其他乘客報 警而循線查獲上情,並扣得前開毀損之千元鈔一隅。   理 由 壹、證據能力方面:   本案所引用之供述及非供述證據,檢察官、被告陳事實及辯 護人均不爭執各該證據之證據能力(見本院113年度易字第1 387號卷,下稱本院卷,第61頁),亦查無依法應排除其證 據能力之情形,是後述所引用證據之證據能力均無疑義,先 予敘明。 貳、實體方面: 一、訊據被告固坦承其有撕毀1張千元鈔之情,惟矢口否認犯行 ,辯稱:是司機他們故意挑釁,逼迫其投千元鈔票的車資, 其拒絕,才會將撕鈔票的一角云云。辯護人則為被告辯稱: 被告有坦承撕鈔票之行為,請審酌被告之精神狀況,予以從 輕量刑等語。 二、經查:  ㈠被告於113年1月31日10時30分許,搭乘司機陳正益所駕駛KKA -0107號開往文山第一分局方向之647路公車,嗣公車於同日 10時40分許,行經臺北市○○區○○路0段000號前,被告以徒手 撕下新臺幣千元鈔之一角等情,為被告所不爭執,核與證人 陳正益於警詢中之證述大致相符【見臺灣臺北地方檢察署( 下稱北檢)113年度偵字第12048號卷(下稱偵卷)第25頁至 第27頁】,並有監視器錄影畫面翻拍照片、被告撕毀千元鈔 券之照片、扣押筆錄及扣押物品目錄表等件在卷可佐(見偵 卷第17頁至第20頁、第31頁至第33頁、第55頁),是此部分 事實,首堪認定。  ㈡被告於本院審理中自陳:其當時找不到零錢,公車上司機與 乘客又一直要其投錢,其才會將千元鈔票撕1角等語(見本 院卷第60頁、第65頁),依此而觀,被告主觀上確有故意撕 毀紙鈔之犯意甚明。  ㈢按中華民國貨幣由中央銀行發行,中央銀行法第13條定有明 文。中央銀行基於上揭條文意旨,於89年1月26日公布「中 央銀行發行新臺幣辦法」,依該辦法第2條規定「中華民國 貨幣為新臺幣」,基此,本案被告撕下一角之千元紙鈔,確 屬國幣無訛。  ㈣故意損壞之紙幣,不予收兌,污損破損不適流通之紙幣及硬 幣收兌標準第2條第3款定有明文。從而,被告故意撕下千元 鈔票之1角,且其中包含防偽線,是該紙鈔已無從更換新鈔 ,已達不堪使用之程度甚明。  ㈤至被告所稱係其遭公車上的人毆打,不得已才撕下鈔票1角要 當作公車車資云云,惟經檢視公車上之監視器錄影畫面,並 無被告所指之情形(見偵卷第17頁至第19頁),被告此部分 所辯,洵屬臨訟卸責之詞,顯無可採。 三、綜上所述,本案事證明確,被告犯行洵堪認定,應予依法論 科。 四、論罪科刑:  ㈠核被告所為,係犯妨害國幣懲治條例第5條之故意損毀幣券罪 。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌被告搭乘公車未付款,反以 撕下千元鈔券1角之方式毀損國幣,其所為誠屬不該,殊值 非難,酌以被告否認犯行之犯後態度,另考量被告領有輕度 身心障礙證明(見北檢113年度偵緝字第1520號卷第39頁) ,自陳國小畢業業之智識程度、目前沒有工作、生活靠親朋 好友資助、自己獨居之家庭生活經濟狀況(見本院卷第64頁 )暨其犯罪之動機、目的、手段等一切情狀,量處如主文所 示之刑,並諭知易服勞役之折算標準,以示懲儆。 五、沒收部分:  ㈠刑法關於沒收之規定,已於104年12月30日及105年6月22日修 正公布,並均自105年7月1日施行。刑法施行法第10條之3第 2項復明定:「105年7月1日前施行之其他法律關於沒收、追 徵、追繳、抵償之規定,不再適用」,是妨害國幣懲治條例 自62年9月4日起施行之第6條關於「犯本條例之罪者,其銀 類、金類、新舊各種硬幣,偽造、變造或損毀之幣券,不問 屬於犯人與否,沒收之」規定,即應回歸刑法沒收實體規定 ,而不再適用。  ㈡刑法第38條第2項規定:「供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪 所生之物,屬於犯罪行為人者,得沒收之。但有特別規定者 ,依其規定。」旨在藉由剝奪犯罪行為人所有以預防並遏止 犯罪,而由法官審酌個案情節決定有無沒收必要。所謂「供 犯罪所用之物」,乃指對於犯罪具有促成、推進或減少阻礙 的效果,而於犯罪之實行有直接關係之物而言,倘欠缺該物 品則無由成立犯罪,此類物品又稱為關聯客體,該關聯客體 本身並不具促成、推進構成要件實現的輔助功能,故非供犯 罪所用之物,其沒收必須有特別規定方得為之。例如不能安 全駕駛罪,行為人所駕駛之汽車或機車即為構成該罪之事實 前提,僅屬該罪之關聯客體,而不具促成、推進犯罪實現之 效用,即非屬供犯罪所用而得行沒收之。至於犯罪加重構成 要件中若有特別工具,例如攜帶兇器竊盜罪、利用駕駛供不 特定人運輸之交通工具之機會犯強制性交罪,該兇器、交通 工具屬於犯罪行為人者,分別對於基本構成要件之普通竊盜 罪、強制性交罪而言,仍具有促成、推進功能,即屬於供犯 罪所用之物,而在得沒收之列(最高法院106年度台上字第1 374號判決意旨參照)。  ㈢本案被告所犯故意損毀幣券罪,行為人所毀損之幣券即為構 成該罪之事實前提,僅屬該罪之關聯客體,而不具促成、推 進犯罪實現的效用,即非屬供犯罪所用,揆諸前揭說明,被 告所撕毀之千元鈔票1張當毋庸宣告沒收。 六、據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文 。 本案經檢察官蕭惠菁提起公訴,檢察官黃瑞盛到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  11  日          刑事第二十三庭法 官 劉俊源 上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並 應敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀(附繕本),「切勿逕送上級法院」。                 書記官 劉麗英 中  華  民  國  114  年  3   月  11  日 附錄本案論罪科刑法條全文如下: 妨害國幣懲治條例第5條: 故意損毀幣券,致不堪行使者,處所損毀幣額五倍以下罰金。

2025-03-11

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