搜尋結果:黃莉涵

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臺灣新北地方法院

毀損

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第5466號 聲 請 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 邱冠霖 上列被告因毀棄損壞案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113 年度偵字第37444號),本院判決如下:   主   文 邱冠霖犯毀損他人物品罪,處拘役貳拾日,如易科罰金,以新臺 幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,證據部分補充「新北市政府警察局海 山分局海山派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀 錄表」,其餘均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記 載。 二、核被告邱冠霖所為,係犯刑法第354條毀損罪。爰審酌被告 邱冠霖未思以理性方式解決其與告訴人因噪音干擾一事發生 之糾紛,反任意毀損告訴人之物,致告訴人財物受有損失, 所為應予非難,惟念及被告犯後坦承犯行,態度尚可,並兼 衡其等犯罪之動機、目的、手段、情節、迄未賠償告訴人之 損害或取得告訴人原諒等一切情狀,暨被告之智識程度、自 陳之教育程度、家庭經濟狀況暨被告於提出之診斷證明書所 載被告之身體狀況(見偵卷第5 、38頁)等一切情狀,量處 如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準,以資懲儆。 至於未扣案之被告持以為本案犯行之鑰匙,未據扣案,卷內 無相關證據顯示該等物品為被告所有,又本院審酌該等物品 價值非高,且為一般人可輕易取得之物,尚不具備刑法上之 重要性,若不宣告沒收,亦不致於對社會危害或產生實質重 大影響,為避免日後執行沒收、追徵困難,及徒增執行成本 耗費國家有限資源,爰均不予宣告沒收,併此敘明。 三、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第2項,逕以 簡易判決處刑如主文。 四、如不服本判決,得自收受送達之日起20日內,具狀向本院提 出上訴狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官鄭兆廷偵查起訴。 中  華  民  國  113  年  12  月  30  日           刑事第二十庭 法 官 林翊臻 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於送達後20日內敘明上訴理由,向本院提出上 訴狀,上訴於本院第二審合議庭 (應附繕本) 。其未敘述上訴理 由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。                  書記官 黃莉涵     中  華  民  國  114  年  1   月  6   日 附錄本判決論罪科刑法條: 中華民國刑法第354條 毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用,足以生損害於 公眾或他人者,處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金 。 臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                    113年度偵字第37444號   被   告 邱冠霖 男 40歲(民國00年0月00日生)             住○○市○○區○○○路000號23樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因毀棄損壞案件,業經偵查終結,認為宜聲請以簡易判 決處刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、邱冠霖因噪音問題而對鄰居巫鎮宇心生不滿,竟基於毀損他 人器物之犯意,於民國113年5月18日15時58分許,在新北市 ○○區○○○路000號之國鼎大樓B4停車場,持鑰匙刮傷由巫鎮宇 所管領,並停放在該處之車牌號碼000-0000號自用小客車, 導致該自小客車之左側前車門、葉子板及尾翼處受有刮痕, 致令該車不堪使用。嗣經巫鎮宇報警處理而悉上情。 二、案經巫鎮宇訴由新北市政府警察局海山分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告邱冠霖於警詢及偵查中坦承不諱, 核與告訴人巫鎮宇於警詢時指訴之情節相符,並有監視器影 像畫面擷取照片6張、現場照片5張及維修報價單1份在卷可參 ,足徵被告之自白與事實相符,被告犯嫌應堪認定。 二、核被告所為,係犯刑法第354條之毀損罪嫌。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此  致 臺灣新北地方法院 中  華  民  國  113  年  10  月  21  日                檢 察 官 鄭兆廷 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  11  月   12  日                書 記 官  徐詩婷 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第354條 毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用,足以生損害於 公眾或他人者,處 2 年以下有期徒刑、拘役或 1 萬 5 千元以 下罰金。 本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理,法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑; 被告、被害 人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或 對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時,請即另以 書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2024-12-30

PCDM-113-簡-5466-20241230-1

交附民
臺灣新北地方法院

竊盜等

臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度交附民字第83號 原 告 王一祥 被 告 詹智偉 上列被告詹智偉因竊盜案件,經原告提起請求損害賠償之附帶民 事訴訟,因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判,爰依刑事 訴訟法第504條第1項規定,將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭 ,特此裁定(同案被告梁朝欽已與原告達成調解,有本院113年 度司交附民移調字第301號調解筆錄可考,附此敘明)。 中 華 民 國 113 年 12 月 26 日 刑事第六庭 審判長法 官 樊季康 法 官 謝梨敏 法 官 葉逸如 上列正本證明與原本無異。 本裁定不得抗告。 書記官 黃莉涵 中 華 民 國 113 年 12 月 30 日

2024-12-26

PCDM-113-交附民-83-20241226-1

金訴
臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2464號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 盧俊志 上列被告因詐欺案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第55186 號),被告於本院準備程序時為有罪之陳述,經本院裁定進行簡 式審判程序,判決如下:   主 文 盧俊志犯三人以上共同詐欺取財未遂罪,處有期徒刑拾月。扣案 之IPHONE SE行動電話壹支沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬 元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額 。   事實及理由 一、查本案被告盧俊志所犯之罪,其法定刑均為死刑、無期徒刑 、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪,亦非高等法院管 轄第一審案件,被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之 陳述(見本院第24頁),經告知被告簡式審判程序之旨,並 聽取檢察官、被告之意見後,由本院裁定進行簡式審判程序 ,依刑事訴訟法第273 條之2規定,本件證據調查,不受同 法第159條第1項、第161條之2 、第161條之3 、第163條之1 及第164條至第170條規定之限制,合先敘明。 二、本件犯罪事實及證據,除證據部分補充「被告張盧俊志於本 院訊問、準備程序及審理時之自白」外,其餘均引用如附件 起訴書之記載。 三、論罪科刑  ㈠本案詐騙集團成員透過臉書假借投資虛擬貨幣等語向告訴人 莊淑恩施以詐術,使告訴人陷於錯誤陸續交付款項予詐騙集 團成員後(無證據可認被告有參與此等犯行),發覺受騙, 報警處理,假與詐騙集團成員保持聯繫並約定交付80萬元款 項,嗣持80萬元假鈔交付予被告,是告訴人就本案未陷於錯 誤,僅係配合員警假意允諾詐騙集團成員投資並交付款項, 而及時查獲被告。是核被告所為,係犯刑法339條之4第2項 、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法 第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。  ㈡被告與真實姓名年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「肖恩」 、「小飛」、「阿斌」等詐欺集團成員間,就本件犯行間, 有犯意聯絡及行為分擔,為共同正犯。  ㈢被告以一行為觸犯上開數罪名,為想像競合犯,應依刑法第5 5條前段規定,從一重論以之三人以上共同詐欺取財未遂罪 處斷。  ㈣又被告已著手於犯罪行為實行而未遂,其犯罪結果較既遂犯 輕微,爰依刑法第25條第2項規定,按既遂犯之刑度減輕其 刑。  ㈤爰以行為人之責任為基礎,審酌被告正值青壯,竟不思以正 當途徑賺取所需,反加入本案詐欺集團擔任車手,幸為告訴 人發覺有異,報警處理並配合員警查獲,始未造成他人重大 財產損失,然其所為仍應予非難,又考量被告犯後於始終坦 承犯行,又兼衡其犯罪之動機、目的、手段情節、告訴人本 案所受損失,兼衡被告於本院審理時所陳之教育程度、家庭 生活經濟狀況等一切情狀(見本院卷第31頁),量處如主文 所示之刑,以資懲儆。 四、按犯詐欺犯罪,其供犯罪所用之物,不問屬於犯罪行為人與 否,均沒收之;犯詐欺犯罪,有事實足以證明行為人所得支 配之前項規定以外之財物或財產上利益,係取自其他違法行 為所得者,沒收之,詐欺條例第48條第1、2項定有明文。次 按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物,屬於犯罪行 為人者,得沒收之;犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之 ;前2項之沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時 ,追徵其價額,刑法第38條第2項前段、第38條之1第1項前 段、第3項亦有明定。查本件扣案之IPHONE SE行動電話1支 ,為本案詐欺集團上游交予被告之工作機,業據被告於警詢 、偵訊及本院訊問、準備程序時供承在卷(見偵卷第7頁反 面、第43、56頁、本院卷第21、24頁),是為被告供本案犯 行所用之物,不問屬於犯罪行為人與否,應依詐欺犯罪危害 防制條例第48條第1項規定宣告沒收。又被告加入本案詐欺 集團共取得報酬2萬元,業為被告所坦認(見偵卷第10頁反 面、第56頁反面、本院卷第20頁),而該等款項未據扣案, 亦未見有為被告所涉其他犯行之相關判決宣告沒收,爰於本 案依法宣告沒收及追徵。至於扣案之IPHONE 16 PRO行動電 話1支,固為被告所有,然被告供稱該行動電話係為其私人 使用(見偵卷第7頁反面、本院卷第24頁),被告雖自承有 使用該行動電話與「肖恩」聯繫,然依被告所述,其係以該 行動電話聯繫「肖恩」,再依「肖恩」指示領取工作機即IP HONE SE,再持工作機為本案犯行(見本院卷第24頁),是 被告持IPHONE 16 PRO與「肖恩」聯繫時,尚未依「肖恩」 指示為本案犯行,難認扣案之IPHONE 16 PRO係供本案犯行 所用,爰不予宣告沒收。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項,判決如主文。  本案經檢察官林承翰提起公訴,由檢察官蔡佳恩到庭執行公訴。 中  華  民  國  113  年  12  月  26  日          刑事第二十庭 法 官 林翊臻 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內敘明上訴理由,向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ,上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。                 書記官 黃莉涵 中  華  民  國  114  年  1   月  6   日 附錄本案論罪科刑法條全文: 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑, 併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣1億元者,處6個月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5仟萬 元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 前項之未遂犯罰之。

2024-12-26

PCDM-113-金訴-2464-20241226-1

臺灣新北地方法院

定其應執行刑

臺灣新北地方法院刑事裁定 113年度聲字第4844號 聲 請 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 受 刑 人 宋時雨 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(113年度執聲字第3511號),本院裁定如下:   主 文 宋時雨犯如附表所示之罪,所處如附表所示之刑,應執行有期徒 刑7月,併科罰金新臺幣12萬5千元,罰金如易服勞役,以新臺幣 1千元折算1日。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人宋時雨因犯洗錢防制法等案件,先後 經判決確定如附表,應依刑法第53條及第51條第5、7款規定 ,定其應執行之刑,爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定 等語。 二、受刑人因犯如附表所示之罪,經本院判處如附表所示之刑, 且都是在最早確定判決日前所犯,檢察官向本院聲請合併定 刑,本院審核臺灣高等法院被告前案紀錄表、各該判決書等 相關資料後,認聲請合法,應予准許。 三、從判決書來看,受刑人是因為交出自己的金融機構帳戶、電 子支付帳戶給他人而犯幫助洗錢罪,犯罪時間相隔僅約十數 日,犯罪的手段、態樣與侵害法益都類似,兩罪間的非難重 複性偏高。以這些因素衡量受刑人整體行為的需罰性,以及 刑罰隨著刑期拉長產生的痛苦遞增、效益遞減的情形,合併 定其應執行之刑如主文所示,並諭知罰金如易服勞役之折算 標準。 據上論斷,依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第50條第1項前段 、第53條、第51條第5款、第7款、第42條第3項,裁定如主文。 中  華  民  國  113  年  12  月  26  日          刑事第十六庭 法 官 黃志中 上列正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後十日內敘明抗告理由,向本院提 出抗告狀。                 書記官 黃莉涵 中  華  民  國  113  年  12  月  26  日

2024-12-26

PCDM-113-聲-4844-20241226-1

臺灣新北地方法院

發還扣押物

臺灣新北地方法院刑事裁定 113年度聲字第4276號 聲 請 人 王沛溱 被 告 項品菲 上列聲請人因被告項品菲詐欺案件(113年度易字第1349號), 聲請發還扣押物,本院裁定如下:   主 文 扣案如附表所示本票壹張,應發還扣押物所有人王沛溱。   理 由 一、聲請意旨略以:聲請人王沛溱(聲請人)於報案時,將如附 表所示本票1張交付警方扣押,現聲請人欲持該本票向法院 聲請裁定,爰聲請發還如附表所示扣押物等語。 二、按可為證據或得沒收之物,得扣押之,刑事訴訟法第133 條 第1 項定有明文;又扣押物若無留存之必要者,不待案件終 結,應以法院之裁定或檢察官命令發還之;扣押物因所有人 、持有人或保管人之請求,得命其負保管之責,暫行發還, 刑事訴訟法第142 條第1 項前段、第2 項亦有明定。又所謂 扣押物無留存之必要者,係指非得沒收之物,且又無留作證 據之必要者,即得依前開規定發還之。是以,偵查中或案件 起訴後承審法院是否行使扣押之強制處分權,得斟酌扣押之 對象是否係「可為證據」或「得沒收之物」,以為是否行使 強制處分權或發還之依據。 三、查本院113年度易字第1349號被告項品菲(下稱被告)詐欺 案件,告訴人王沛溱於報案時曾提出被告簽發如附表所示本 票1張為證,有新北市政府警察局三峽分局113年12月24日新 北警峽刑字第1133594206號函及所附如附表所示本票1張在 卷可考。該本票1張係聲請人對被告之債權憑證,攸關聲請 人之權益甚鉅,本案偵卷既已留存該本票之影本作為證據, 自無留存該本票原本作為證據之必要,且該本票1張並非得 沒收之物,從而聲請人聲請發還如附表所示本票1張,依上 開說明,應予准許。 據上論斷,應依刑事訴訟法第220條、第142條第1項,裁定如主 文。 中  華  民  國  113  年  12  月  26  日          刑事第六庭  法 官 樊季康 上列正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後十日內敘明抗告理由,向本院提 出抗告狀。                 書記官 黃莉涵 中  華  民  國  113  年  12  月  30  日 附表: 票號 發票人 發票日期 面額 TH0000000 項品菲 民國112年7月7日 新臺幣陸拾萬元

2024-12-26

PCDM-113-聲-4276-20241226-1

臺灣新北地方法院

個人資料保護法

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度訴字第1158號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陸玉玲 上列被告因個人資料保護法案件,經檢察官聲請簡易判決處刑( 113年度偵字第55377號),本院認不宜逕以簡易判決處刑,改依 通常程序審理,判決如下:   主 文 本件管轄錯誤,移送於臺灣臺北地方法院。   理 由 一、公訴意旨略以:被告陸玉玲是展晟裝潢工程有限公司(下稱 展晟公司)之實際負責人,其明知告訴人黃清宏非展晟公司 之員工,仍基於非法利用個人資料、行使業務上登載不實文 書、以詐術逃漏營利事業所得稅之犯意,於民國110年間某 日,以不詳方式取得告訴人之個人資料後,未得告訴人同意 或授權,即在其業務上製作之110年度各類所得扣繳暨免扣 繳憑單上填載告訴人之個人資料,並在該扣繳憑單及營利事 業所得稅結算申報書上,虛偽申報告訴人於110年在展晟公 司領得薪資新臺幣120萬元等不實事項,並持之向財政部臺 北國稅局申報告訴人之薪資所得,主張扣抵該等薪資支出, 使之營業成本增加,營利所得減少,足生損害於告訴人,並 使財政部臺北國稅局核定展晟公司於該年度之營利事業所得 稅額發生不正確之結果。因認被告違反稅捐稽徵法第41條詐 術逃漏稅罪嫌、刑法第215條、第216條行使業務上登載不實 文書罪嫌、個人資料保護法第41條、第20條第1項非法利用 個人資料罪嫌。 二、按案件由犯罪地或被告之住所、居所或所在地之法院管轄; 無管轄權之案件,應諭知管轄錯誤之判決,並同時諭知移送 於管轄法院,且得不經言詞辯論為之,刑事訴訟法第5條第1 項、第304條、第307條分別定有明文。 三、本件被告之住所是在臺北市信義區(地址詳卷),別無其他 居所,而展晟公司的設立地址亦在臺北市○○區○○○路0段000 號8樓(他字卷第11頁),被告又是向財政部臺北國稅局中 北稽徵所(址設臺北市○○區○○路000號)申報其營利事業所 得稅,足見其犯罪地(包含行為地與結果地)均係在臺北市 中山區。 四、綜上,本件被告之住居所、犯罪地均非在本院轄區,本院顯 無管轄權,則檢察官向本院提起公訴,自有未合。爰不經言 詞辯論,逕為諭知管轄錯誤之判決,並移送有管轄權之臺灣 臺北地方法院審理之。 五、據上論斷,應依刑事訴訟法第304條、第307條,判決如主文 。 中  華  民  國  113  年  12  月  26  日          刑事第十六庭審判長法 官 黃志中                   法 官 劉芳菁                   法 官 游涵歆 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內敘明上訴理由,向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ,上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。                   書記官 黃莉涵 中  華  民  國  113  年  12  月  27  日

2024-12-26

PCDM-113-訴-1158-20241226-1

臺灣新北地方法院

竊盜

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度易字第1394號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 NGUYEN THI NHUNG(中文名:阮氏絨) 上列被告因竊盜案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第17281 號),本院判決如下:   主 文 NGUYEN THI NHUNG竊盜,處拘役肆拾日,如易科罰金,以新臺幣 壹仟元折算壹日。緩刑貳年,並應於判決確定後陸個月內,向公 庫支付新臺幣貳萬元。   事 實 一、NGUYEN THI NHUNG(中文名:阮氏絨,下稱阮氏絨)意圖為 自己不法之所有,基於竊盜之犯意,於民國113年2月16日夜 間22時59分許,在新北市○○區○○街00號1樓前,徒手竊取阮 文海所有停放於該處之微型電動二輪車1輛(價值約新臺幣1 萬9,000元,下稱電動車),然因上開電動車無法發動,阮 氏絨遂電請不知情之友人阮景專(所涉竊盜罪嫌,業經檢察 官處分不起訴確定)前往協助,由阮氏絨騎乘該電動車,阮 景專則騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車於後方以腳推 行上開電動車離去。嗣阮文海發覺上開電動車遭竊並報警處 理,警方調取監視器錄影畫面始循線查悉上情,並扣得上開 電動車1輛。 二、案經新北市政府警察局新莊分局報請臺灣新北地方檢察署檢 察官偵查起訴。   理 由 一、關於證據能力之意見:   本件認定犯罪事實所引用之證據,皆無證據證明係公務員違 背法定程序所取得。又檢察官、被告阮氏絨(下稱被告)於 本院審判程序時均同意作為證據(113年度易字第1394號卷〔 下稱本院卷〕第32-33頁),經審酌該等證據作成之情況,核 無違法取證或其他瑕疵,且與待證事實具有關聯性,認為以 之作為證據應屬適當,依刑事訴訟法第158條之4反面解釋及 第159條之5規定,認均有證據能力。 二、認定犯罪事實所憑之證據及認定之理由:   訊據被告固坦承其於前揭時地,因上開電動車無法發動,遂電請不知情之友人阮景專前往協助,由其騎乘該電動車,阮景專則騎乘上開普通重型機車於後方以腳推行上開電動車離去等情不諱,惟矢口否認有竊盜之犯行,辯稱:我在網路上認識一位朋友,名字叫「阿HONG」,「阿HONG」說他的電動車爆胎了,沒有辦法過去牽車,所以請我過去牽車,我將上開電動車牽回我住處附近放著;我去牽車時,因為現場有2、3輛電動車,所以我認錯了車,誤牽走阮文海的電動車云云。惟查:上開事實,業據證人阮文海於警詢及偵查中證述明確(偵卷第8-10頁反面、第37-40頁),證人阮景專於警詢時亦證稱其因於上開時地騎乘上開普通重型機車於前揭時地以腳推行上開電動車,協助被告將該電動車牽離現場等情(偵卷第6-7頁),並有監視器錄影畫面擷圖5張(偵卷第14-15頁)、新北市政府警察局新莊分局扣押筆錄及扣押物品目錄表(偵卷第11-13頁)、贓物認領保管單(偵卷第17頁)、上開電動車照片(偵卷第15頁)、上開普通重型機車之車輛詳細資料報表(偵卷第16頁)附卷可稽。又被告於警詢時供稱:我在網路群組上,有一名男子要我到前揭地址拿上開電動車云云(偵卷第6頁反面),嗣於檢察官偵訊時改稱:是一個女網友叫我去幫她拿這輛電動車,她叫什麼我忘了云云(偵卷第38頁),再於本院審理時辯稱:我在網路上認識一位朋友,名字叫「阿HONG」,「阿HONG」說他的電動車爆胎了,沒有辦法過去牽車,所以請我過去牽車云云(本院卷第31-32頁),其供詞前後矛盾,顯係臨訟杜撰之詞。況且被告於本院陳稱:我不知道「阿HONG」住哪裡,也不知道「阿HONG」在哪裡上班,我也沒有「阿HONG」的行動電話,我也沒有見過「阿HONG」等情(本院卷第31-32頁),則其空言辯稱「阿HONG」委託其至前揭處所牽走電動車乙節,顯然悖於常情事理,委無可信。綜上所述,本案事證明確,被告之犯行洵堪認定。 三、論罪之法律適用及量刑之審酌情形:  ㈠核被告所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。被告利用不 知情之阮景專犯罪,為間接正犯。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌被告係合法在台工作之越南 國籍外勞,竟意圖為自己不法之所有,利用不知情之阮景專 以上述犯罪手段竊取阮文海所有之電動車,兼衡其竊取之上 開電動車價值及被告自承教育程度係國中畢業,現從事電子 工廠作業員,經濟狀況普通(本院卷第34頁),暨犯後否認 犯行之態度等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知如易 科罰金以新臺幣1,000元折算1日。  ㈢查被告未曾受有期徒刑以上刑之宣告,有臺灣高等法院被告 前案紀錄表在卷可憑,其因一時短於思慮觸犯刑章,經此偵 審程序之教訓後,當知警惕,信無再犯之虞,且被害人阮文 海提出信函表示願意原諒被告之意思(本院卷第49-53頁) ,本院認被告所受刑之宣告以暫不執行為適當,爰併宣告緩 刑2年,以啟自新。然為期被告能知所警惕,深切記取教訓 ,俾將來能謹慎行事,尚有賦予一定負擔之必要,爰依刑法 第74條第2項第4款之規定,命被告應於本判決確定後6個月 內,向公庫支付新臺幣2萬元,俾養成其知法守法、違法受 罰之觀念。又上揭支付金額之命令,乃緩刑宣告附帶之負擔 ,依刑法第75條之1第1項第4款規定,違反上揭負擔情節重 大,足認原宣告之緩刑難收其預期效果,而有執行刑罰之必 要者,法院得撤銷其緩刑之宣告,併此指明。 四、被告竊得之上開電動車1輛,已實際合法發還被害人阮文海 ,有贓物認領保管單(偵卷第17頁)附卷可考,自不得宣告 沒收。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官雷金書提起公訴,檢察官褚仁傑到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  25  日          刑事第六庭  法 官 樊季康 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內敘明上訴理由,向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ,上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。                 書記官 黃莉涵 中  華  民  國  113  年  12  月  30  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。

2024-12-25

PCDM-113-易-1394-20241225-1

臺灣新北地方法院

定其應執行刑

臺灣新北地方法院刑事裁定 113年度聲字第4807號 聲 請 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 受 刑 人 彭冠庭 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(113年度執聲字第3391號),本院裁定如下:   主 文 彭冠庭犯如附表所示之罪,所處如附表所示之刑,應執行有期徒 刑1年1月。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人彭冠庭因犯竊盜等案件,先後經判決 確定如附表,應依刑法第53條及第51條第5款規定,定其應 執行之刑,爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。 二、受刑人因犯如附表所示之罪,先後經臺灣高等法院及本院判 處如附表所示之刑,且都是在最早確定判決日前所犯,而受 刑人亦同意就如附表所示之刑合併定刑,則檢察官向本院聲 請合併定刑,本院審核臺灣高等法院被告前案紀錄表、受刑 人定刑聲請切結書、各該判決書等相關資料後,認聲請合法 ,應予准許。 三、從各該判決書來看,受刑人所犯各罪都是加重竊盜罪,犯罪 的態樣雖類似,但是犯罪侵害對象各不相同,編號1與編號2 的犯罪時間相距甚遠,標號2與編號3的犯罪時間較近,本院 以這些因素衡量受刑人整體行為的需罰性,以及刑罰隨著刑 期拉長產生的痛苦遞增、效益遞減的情形,合併定其應執行 之刑如主文所示。 據上論斷,依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第50條第1項前段 、第53條、第51條第5款,裁定如主文。 中  華  民  國  113  年  12  月  25  日          刑事第十六庭 法 官 黃志中 上列正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後十日內敘明抗告理由,向本院提 出抗告狀。                 書記官 黃莉涵 中  華  民  國  113  年  12  月  26  日

2024-12-25

PCDM-113-聲-4807-20241225-1

臺灣新北地方法院

侵占

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度易字第923號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 蘇萬傳 選任辯護人 高奕驤律師 陳立涵律師 上列被告因侵占案件,經檢察官提起公訴(112年度偵字第3472 號),本院判決如下:   主 文 蘇萬傳犯侵占罪,處有期徒刑陸月,如易科罰金,以新臺幣壹仟 元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰伍拾伍萬元沒收,於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。   事 實 一、蘇萬傳為廖嘉陽之友,於民國105年9月間開始投資曾甯嘉對 外佯稱購買手機並委由其代銷即可獲取固定利率之投資案( 下稱手機代銷案,曾甯嘉所涉違反銀行法等案件,業經臺灣 高等法院以108年度金上重訴字第34號判決確定),而獲有 利益。廖嘉陽得知蘇萬傳為上開投資而獲利,於106年12月 間詢問蘇萬傳投資近況與投資金額、獲利方式,經蘇萬傳告 知:獲利狀況不錯,投資購買100支手機(即新臺幣<下同>2 90萬元),可每半月獲取17萬5,000元等語,遂請蘇萬傳轉 交款項290萬元(即投資100支手機額度)予曾甯嘉為上開投 資,蘇萬傳應允後,廖嘉陽即於同年12月5日將290萬元依蘇 萬傳指示匯入蘇萬傳之子蘇信隆(另經檢察官為不起訴處分 )擔任負責人之明錩精機有限公司(下稱明錩公司)名下玉 山商業銀行0000000000000號帳戶內。詎蘇萬傳收取上開款 項後,竟意圖為自己不法所有,基於侵占之犯意,未將廖嘉 陽所交付之290萬元款項交予曾甯嘉以加入上開投資,反持 上開款項償還其前為投資上開手機代銷案而向他人所借之款 項,而侵占入己。 二、案經廖嘉陽訴由臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定 者外,不得作為證據;又被告以外之人於審判外之陳述,雖 不符同法第159條之1至第159條之4之規定,而經當事人於審 判程序同意作為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成 時之情況,認為適當者,亦得為證據;而當事人、代理人或 辯護人於法院調查證據時,知有第159條第1項不得為證據之 情形,而未於言詞辯論終結前聲明異議者,視為有前項之同 意,刑事訴訟法第159條第1項、第159條之5分別定有明文。 查本件檢察官、被告蘇萬傳及其辯護人就本判決所引用被告 以外之人於審判外之言詞或書面陳述之證據能力,於準備程 序、審判期日中均不爭執其證據能力,且迄至言詞辯論終結 前亦未聲明異議,本院審酌該等具有傳聞證據性質之證據製 作時之情況,尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵,應無 不宜作為證據之情事,認以之作為本案之證據,應屬適當, 依刑事訴訟法第159條之5之規定,認該等證據資料均有證據 能力。又證人即告訴人廖嘉陽、證人曾甯嘉於偵訊時所為之 證述,固屬未經被告為對質詰問之傳聞證據,然該等證人均 業於本院審理期日到庭作證,並經公訴人、被告及辯護人為 實質詰問,是前揭證人於偵訊時證述之詰問權之欠缺,均已 於本院審理中補正,前揭證述經合法完足調查,得作為判斷 依據。 二、本判決所引用之非供述證據部分,與本案待證事實均有關連 性,亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式 所取得,依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋,當有證據能 力,復於本院審理時,提示並告以要旨,使當事人及辯護人 充分表示意見,自得為證據使用。 貳、認定事實所憑之證據及理由 一、訊據被告固不爭執其與告訴人廖嘉陽為朋友關係,其自105 年9月間開始投資手機代銷案而獲有利益;告訴人得知其為 上開投資而獲利,於106年12月間詢問其投資狀況與投資金 額、獲利方式,經其告知:獲利狀況不錯,投資購買100支 手機(即290萬元),可每半月獲取17萬5,000元等語,遂請 被告替其投資290萬元(即100支手機),其應允後,告訴人 即於同年12月5日將290萬元依其指示匯入蘇信隆擔任負責人 之明錩公司名下之上開銀行帳戶內,嗣持上開款項償還其前 為投資手機代銷案而向他人(即林汪阿紂)所借之款項,而未 將290萬元款項交予曾甯嘉等情,然否認有何侵占犯行,辯 稱:在告訴人投資前幾個月,伊和牌友林媽媽(即林汪阿紂 )也有聊到投資手機的事,林汪阿紂說要借伊300萬元投資 ,伊就拿林汪阿紂出借之300萬元去投資手機代銷案,之後 告訴人要投資290萬元,伊就把伊之前投資手機代銷案之100 支手機額度讓給告訴人,把告訴人匯入明錩公司之290萬元 ,要求蘇信隆開3張100萬元支票給伊,伊拿去還給林汪阿紂 ,伊沒有侵占告訴人之290萬元,伊把先前投資手機代銷案 之100支手機額度讓給告訴人,就是已經將告訴人所交付290 萬元拿去投資手機代銷案等語。 二、經查:  ㈠被告與告訴人為朋友關係,被告自105年9月間開始投資手機 代銷案而獲有利益;告訴人得知被告為上開投資而獲利,於 106年12月間詢問被告投資狀況與投資金額、獲利方式,經 被告告知:獲利狀況不錯,投資購買100支手機(即290萬元 ),可每半月獲取17萬5,000元等語,遂請被告替其投資290 萬元(即100支手機),被告應允後,告訴人即於同年12月5 日將290萬元依被告指示匯入蘇信隆擔任負責人之明錩公司 名下之上開玉山銀行帳戶內;被告收取上開款項後,未將告 訴人所交付之290萬元交予曾甯嘉,而係用以償還其前為投 資手機代銷案而向林汪阿紂所借之款項等情,為被告於偵訊 、本院準備程序及審理時均坦承不諱(見偵卷第13-14頁、 本院易字卷第34-35頁),核與證人廖嘉陽、曾甯嘉於偵訊 、本院審理時、證人蘇信隆於偵訊時之證述相符(見偵卷第 12-15、75-76頁、本院易字卷第126-153頁),並有日盛銀 行取款憑條、匯款申請書代收入傳票、臺灣高等法院108年 度金上重訴字第34號判決、被告與王錦堂(告訴人之友人) 間之對話錄音譯文、明錩公司帳戶交易明細、支票暨兌現紀 錄(見他卷第4-87頁、偵卷第7~9、44、47-50頁),是此部 分事實,可堪認定。  ㈡證人廖嘉陽於偵訊、本院審理時證稱:被告在其為本案投資 之前都會找伊投資手機(即手機代銷案),跟伊說投資100 支手機可以賺20萬元,但被告要賺5萬元,那時候伊沒有錢 就沒有投資,106年12月間,伊主動問被告手機投資的事情 ,被告說不錯、很好,伊說身上有一點錢,要投資短期的、 半年,被告說好,伊就投資100支手機,290萬元,被告就把 錢拿去,伊就全權讓被告處理,被告拿過2次現金給伊,各1 7萬5,000元,說是小卉(即曾甯嘉)給的紅利,就沒有下文 了,被告也沒有拿收據或契約給伊;伊是投資曾甯嘉的手機 代銷案,290萬元是要交給被告投資曾甯嘉的手機生意,只 是透過被告,伊要投資,原則上應該是以伊的名義去投資, 一定是用伊的名字,這樣伊才可以拿到紅利,被告沒有跟伊 表示過要以本來屬於被告自己投資的手機100支的投資單位 轉給伊,也沒有跟伊說是頂別人的投資或新的投資或是用誰 的名義投資;4年後伊問被告有沒有把伊的錢拿去投資,被 告還說有,伊叫被告把契約書給伊,被告叫蘇信隆去找契約 書給伊看,結果後來沒有給伊契約書,被告有說契約書在匯 款當天蘇信隆就跟曾甯嘉打契約了等語(見偵卷第12頁反面 至13頁反面、本院易字卷第126-141頁)。是依證人廖嘉陽 所述,其向被告詢問投資手機近況及投資方式、獲利後,決 定以290萬元短期投資曾甯嘉之手機代銷案(即購買100支手 機,以半年為期,每半月取得一次利潤),並交付該等款項 予被告,要被告交予曾甯嘉、以告訴人自己之名義投資。告 訴人向被告表示要以290萬元投資曾甯嘉之手機代銷案時, 固未明確表示要被告將該等款項交予曾甯嘉並以其自己名義 投資。然告訴人係投資曾甯嘉之手機代銷案,此亦為被告所 坦認,對告訴人即投資者而言,最基本、簡易之保障方式即 為其為投資契約之一方,以其名義與被投資者締結投資契約 ,使其得自行以其名義主張、享有投資該有之權利,於被投 資者不履行或遲延履行債務時,亦得以其名義主張權利,而 非需迂迴、經由他人取得或主張權利,此為一般交易常情, 亦應為具相當社會經歷之被告所知悉。自證人廖嘉陽前揭證 稱投資應以其名義為之,其始可領取紅利,且嗣後尚要求被 告提出投資契約以證明確有將其款項用以投資曾甯嘉之手機 代銷案等情,即足認告訴人之意係要被告將290萬元交予曾 甯嘉,以告訴人名義投資曾甯嘉之手機代銷案。而參酌被告 事後與王錦堂間之對話中,被告從未否認告訴人要其交290 萬元投資款項予曾甯嘉,僅反覆稱已有投資,亦自承「這筆 錢沒有拿進去跟小卉投資打合約」、「投資手機都是投資小 卉」(見偵卷第7-9頁),佐以被告於偵訊時供稱:「我跟 告訴人都一起投資,伊跟告訴人沒有上下關係」等語,意指 其與告訴人均立於相同投資曾甯嘉之手機代銷案之投資者地 位,無所謂上下線關係;於偵訊時供稱「(為何告訴人匯入 之款項並無曾甯嘉之帳戶?)剛好300萬要退回,我想說不 要匯來匯去」、「(你把告訴人交付之290萬元作何使用? )我有放到小卉那裡投資」、「(為何不把你在小卉那裡的 投資改成告訴人的名字)因為我拿去給小卉,小卉一定要寫 我的名字」等語,意指告訴人所交付之290萬元款項應交予 曾甯嘉以投資,但為己便利而未交付,或曾甯嘉要求需以被 告名義締約(證人曾甯嘉於偵訊及本院審理時均證稱被告未 要求以自己或周哲彬以外之第三人名義締約,見偵卷第76頁 、本院易字卷第145-146頁),亦可見被告對於告訴人要其 轉交290萬元予曾甯嘉,以告訴人名義投資曾甯嘉之手機代 銷案乙節甚為明瞭。又參酌被告於告訴人交付投資款項後之 一個月、一個半月分別交付17萬5,000元現金給告訴人時, 均稱該等紅利係曾甯嘉所交付等語(見本院易字卷第129-13 0頁),讓告訴人認其已投資曾甯嘉之手機代銷案,曾甯嘉 因此分配投資紅利,益徵被告明知告訴人交付290萬元係要 被告將該等款項交予曾甯嘉,以告訴人名義投資曾甯嘉之手 機代銷案。是以,被告與告訴人間就本案係以「告訴人要被 告交290萬元予曾甯嘉,以告訴人名義投資曾甯嘉之手機代 銷案」為投資方式合意。從而,被告明知告訴人所交付之29 0萬元係要其轉交予曾甯嘉,以告訴人自己名義投資曾甯嘉 之手機代銷案,卻未將該等款項交予曾甯嘉,反將該等款項 償還其前為投資手機代銷案而向林汪阿紂所借之款項,其意 圖為自己不法所有,侵占告訴人交付之290萬元甚明。  ㈢被告雖辯稱其將先前自己投資手機代銷案之100支手機額度讓 與給告訴人,即係將告訴人交付之290萬元款項拿去投資手 機代銷案,且其亦有交付告訴人2期紅利各17萬5,000元,並 無侵占犯行云云。惟查:依證人曾甯嘉於本院審理時之證述 ,其與投資者簽訂契約,內容依手機之種類、利潤、期間而 有不同,每次談的內容、利潤也不一定,係由手機種類、期 間及利潤來區分係哪一筆契約(見本院易字卷第150-152頁 )。告訴人本案欲投資之契約內容係被告所告知之「單價29 ,000萬元之手機100支,投資期間為半年,利潤係每半月領 取17萬5,000元」。然觀諸被告投資曾甯嘉之手機代銷案之 歷次契約(即臺灣高等法院108年度金上重訴字第34號判決 附表二編號12),可見被告於106年12月間及之後即未與曾 甯嘉締結投資手機代銷案契約,此亦為被告於本院準備程序 所亦自承(見本院易字卷第34頁),且被告前所投資之手機 代銷案契約之手機種類及單價分別為IPHONE 7 PLUS/單價27 ,900元、S8/單價25,000元,並無單價為29,000元之手機( 見他字卷第51-52頁)。既被告本身並無以手機單價為29,00 0元之價格投資曾甯嘉之手機代銷案,自即無從以「單價29, 000元之手機100支、半年合約、每半月領取17萬5,000元紅 利」之條件之契約轉讓予告訴人之可能。又290萬元之投資 款項數額非少,倘被告於收受告訴人交付之290萬元款項後 ,主客觀確有將其前與曾甯嘉所簽訂之手機代銷案契約中之 部分權利轉予告訴人,則對於係何時投資之何筆筆契約中之 何種權利轉讓自應清楚,至少應有相關紀錄為佐以資查證對 帳。惟觀諸被告與王錦堂間之對話錄音譯文,被告於王錦堂 屢次詢問是否有持告訴人交付之項投資手機代銷案,屢屢僅 含混答稱有投資而未能確切答覆投資之時間或契約內容,甚 有稱「你不要亂說,12月拿錢的,不可能」,至後始稱「我 跟兒子聊天有說到有撥100支給人家,那100支不知道誰要, 就撥給她(即告訴人)」、「撥給人是我內部作業」、「不 管有沒有投資,我就是撥100支給你,我兒子的意思是有撥1 00支給你」、「我兒子(撥的),怎麼會是小卉」,於王錦 堂再追問「100支是撥給誰,從何處撥出來,是從小卉那邊 撥出來的,還是從你那邊撥出來」,即復含混回稱「投資有 賺有賠」(見偵卷第7-9頁),依被告此等答覆內容,顯見 被告對於係將自己何筆投資契約中之何等內容轉予告訴人含 混不清,益徵被告未將告訴人交付之投資款項用以投資手機 代銷案,僅係事後空言辯稱係以將其先前投資手機代銷案之 100支手機額度讓予給告訴人之方式替告訴人投資,以此卸 責。況且,依被告所辯讓與投資額度之投資方式,法律評價 應屬債權讓與,於讓與人(即被告)與受讓人(即告訴人) 間亦屬契約之一種,自以意思表示一致為成立要件。然證人 廖嘉陽於本院審理時證稱被告未向其表示要以被告自己投資 之手機100支之投資單位轉讓之方式替其投資等語(見本院 易字卷第128、138-139頁),被告於本院審理時亦自承未向 告訴人提到是投資自己已投資之額度或是投資曾甯嘉等投資 範圍等語(見本院易字卷第186頁),既被告與告訴人間從 未提及係以將被告自己前已投資之額度讓與予告訴人投資, 兩者間顯未就此讓與債權之投資方式合意,即難認被告得以 此方式為告訴人投資手機代銷案。  ㈣又被告固於告訴人交付投資款項後有交付告訴人2次17萬5,00 0元,業經證人廖嘉陽於偵訊及本院審理時證述明確(見偵 卷第12頁反面-13頁反面、本院易字卷第126-142頁)。然被 告僅係交付現金17萬5,000元予告訴人,並口頭稱為曾甯嘉 給予之紅利,未持相關係曾甯嘉就告訴人投資手機代銷案所 發予紅利之相關單據等資料(見本院易字卷第129-130頁) ,難逕認該筆金額為曾甯嘉發給告訴人投資手機代銷案之紅 利,而為被告有利之認定。況且,被告前既未將告訴人交付 之款項用以投資,該等款項自難謂係告訴人投資曾甯嘉之手 機代銷案之紅利,而應僅係被告於告訴人詢問其投資手機代 銷案之紅利情形後,自行交付予告訴人、為掩飾其未將290 萬元交予曾甯嘉投資之犯行之舉,自難以此據為被告有利之 認定。被告復以證人陳德祥投資地位情形與告訴人相似,以 證其確實有將告訴人交付之款項用以投資云云,暫不論每位 投資主體就其投資方式、意願及方案各有不同,難以證人陳 德祥之投資方式、方案逕以比擬告訴人認應等同視之,依證 人陳德祥於本院審理時之證述內容(見本院易字卷第174-18 1頁),其與被告間關於投資手機一事,均係基於「信任」 而均僅以口頭相約,未見有相關書面契約、收據等行文資料 佐證,難以認定被告實際是否有將證人陳德祥交付之金額交 予曾甯嘉用以投資手機代銷案。再者,證人陳德祥於本院審 理時證稱其投資曾甯嘉之手機代銷案係掛在被告名下、未出 名等語(見本院易字卷第176頁),顯然證人陳德祥明確知 悉且同意係以被告名義投資手機代銷案,此等投資方式即與 告訴人意欲之投資方式迥異,自難以證人陳德祥之投資手機 代銷案情形據以為被告有利之認定。至於證人曾甯嘉、周哲 彬、林科成於本院審理時所證曾甯嘉就手機代銷案發放紅利 情形及該公司之營運情況,均無礙於被告將告訴人交付之投 資款項用以償還其個人債務之侵占犯行之認定。 三、綜上所述,被告所辯並無可採。本案事證明確,被告犯行堪 以認定,應依法論科。 參、論罪科刑 一、按侵占罪持有之重要性在於「有濫用危險之支配力」,因此 該持有不以事實上之持有為必要,法律上之持有亦包括在內 ;且從社會經驗觀察,存款本屬保管金錢之方法之一。從而 ,就金融機構事實所支配之存款,處於得自由處分該存款之 立場者,在存款額度內係有法律上之支配,自為侵占罪適用 之客體。查告訴人將本案投資款項290萬元依被告指示匯入 蘇信隆之上開玉山銀行帳戶內,嗣被告要求蘇信隆開立3張1 00萬元支票予林汪阿紂,蘇信隆即依被告指示將款項自上開 玉山銀行帳戶內存入明錩公司之甲存帳戶,再開立支票予被 告交付林汪阿紂兌現,業據被告於偵訊、本院準備程序時自 承在卷(見偵卷第13-14頁),亦有證人蘇信隆於偵訊時證 述明確(見偵卷第14-15頁),並有日盛銀行取款憑條、匯 款申請書代收入傳票、明錩公司銀行交易明細(見他卷第4- 5頁、偵卷第44、47-50頁)。又依被告於本院準備程序之供 稱,其係可支配使用告訴人匯入之明錩公司之290萬元款項 (見本院易字卷第35頁)。是以,告訴人固將本案290萬元 存入明錩公司之上開銀行帳戶內,然蘇信隆為該公司之負責 人,得基於其與金融機構間之消費寄託關係,任意使用管領 該帳戶內之款項,而關於告訴人所匯入之290萬元款項,被 告又可透過指示蘇信隆之方式處分使用,則該等290萬元款 項係處被告實力支配之下無訛。則被告持有290萬元款項後 ,再指示蘇信隆將該等款項以開立支票之方式交予林汪阿紂 償還債務,自係以所有人之地位處分該等款項而侵占入己。 是核被告所為,係犯刑法第335條第1項之侵占罪。 二、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告明知告訴人交付之290 萬元款項係要其交予曾甯嘉,以告訴人之名義投資曾甯嘉之 手機代銷案,卻罔顧告訴人對其之信任,將該等款項侵占入 己,用以償還其私人債務,其法治觀念淺薄,應予非難,又 被告矢口否認犯行,兼衡其犯罪之動機、目的、手段情節、 犯後態度、告訴人因此所受之損害(即手機代銷案之實際投 資情形),及被告於本院審理時所陳之教育程度、家庭生活 經濟狀況等一切情狀(見本院易字卷第187頁),量處如主 文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準。 肆、沒收部分   按「犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之。但有特別規定 者,依其規定;前2項之沒收,於全部或一部不能沒收或不 宜執行沒收時,追徵其價額;宣告前2條之沒收或追徵,有 過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微,或為 維持受宣告人生活條件之必要者,得不宣告或酌減之,刑法 第38條之1第1項、第3項、第38條之2第2項明定。查被告未 將告訴人交付之290萬元款項交予曾甯嘉用以投資,而將該 等款項用以償還其積欠林汪阿紂之借款之際,即已該當侵占 犯行,是被告侵占之290萬元為其本案犯罪所得,未予扣案 ,原均應依刑法第38條之1第1項、第3項宣告沒收及追徵。 然被告嗣有交付告訴人2次現金17萬5,000元,共計35萬元, 不論被告交付告訴人之名目為何,就此35萬元,實際上業已 剝奪被告犯罪利得,倘再予沒收,被告將承受過度之不利益 ,有過苛之虞,爰就此35萬元依刑法第38條之2第2項規定不 予沒收。是以,本案爰就被告之犯罪所得255萬元(290萬元 -35萬元),依刑法第38條第1項、第3項規定,宣告沒收及 追徵。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官吳姿函提起公訴,檢察官蔡佳恩到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  25  日          刑事第二十庭 審判長法 官 林米慧                              法 官 陳盈如                              法 官 林翊臻           上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內敘明上訴理由,向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ,上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。                    書記官 黃莉涵   中  華  民  國  113  年  12  月  30  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第335條 意圖為自己或第三人不法之所有,而侵占自己持有他人之物者, 處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。

2024-12-25

PCDM-113-易-923-20241225-1

臺灣新北地方法院

妨害自由等

臺灣新北地方法院刑事判決 112年度自字第7號 自 訴 人 周書羽 (年籍資料詳卷) 自訴代理人 林立婷律師 謝易澄律師 被 告 黃日宏 (年籍資料詳卷) 選任辯護人 陳羿蓁律師 許博森律師 上列被告因妨害自由等案件,經自訴人提起自訴,本院判決如下 :   主 文 甲○○犯強制罪,處拘役肆拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折 算壹日。   事 實 一、甲○○為址設新北市○○區○○○路00號「晨軒牙醫診所」之負責 人,乙○○為該診所之受僱牙醫師。甲○○因認乙○○擅自取得診 所病患個人資料,於民國111年12月8日下午某時,乙○○下班 、按診所櫃臺旁控制鐵門開關以開啟鐵門、欲離開診所之際 ,基於強制犯意,以將診所鐵門斷電、使鐵門無法由乙○○自 行開啟之方式,阻擋乙○○離開診所,迫使乙○○與其對話溝通 ,無視乙○○屢次要求其開啟鐵門,直至其認已將欲表達之內 容陳述完畢,始開啟診所鐵門讓乙○○離去,以此強暴方式使 乙○○留滯診所、與其對話等行無義務之事並妨害乙○○自由離 去診所之權利(時間約3分鐘,未達剝奪乙○○行動自由之程 度)。 二、案經乙○○向本院提起自訴。   理 由 壹、證據能力   本判決所引用之非供述證據部分,與本案待證事實均有關連 性,亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式 所取得,依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋,當有證據能 力,復於本院審理時,提示並告以要旨,使當事人及辯護人 充分表示意見,自得為證據使用。 貳、認定事實所憑之證據及理由 一、訊據被告甲○○固坦承其為「晨軒牙醫診所」之負責人,自訴 人乙○○為該診所之受雇牙醫師;被告因認乙○○擅自取得診所 病患個人資料,於上開時地,自訴人下班欲離開診所之際, 要求與自訴人對話溝通,期間自訴人要求被告開啟鐵門,其 均未開啟鐵門,直至其認已與自訴人對話溝通完畢,始將鐵 門開啟,期間約3分多鐘等情,惟矢口否認有何強制犯行, 辯稱:鐵門是助理在最後一位病患離開時關的,又鐵門鑰匙 並非僅有伊持有,助理也有,倘自訴人不願意與伊溝通談話 ,可以請助理開門云云。惟查:  ㈠被告係「晨軒牙醫診所」之負責人,自訴人為該診所之受僱 牙醫師;被告因認自訴人擅自取得診所病患個人資料,於上 開時地,自訴人下班欲離開診所之際,要求與自訴人對話溝 通,自訴人屢次要求被告開門未果,直至被告認其已將欲表 達之內容陳述完畢,始開啟鐵門讓自訴人離去,期間約莫經 過3分多鐘等情,為被告於本院準備程序、審理時坦承不諱 (見本院卷第151-152、327-329、360-361頁),並有卷附 案發當時錄音檔案及譯文在卷可查(見本院卷第9-15、60頁 )。是此部分事實,可堪認定。  ㈡按刑法第304條之強暴、脅迫,祇以所用之強脅手段足以妨害 他人行使權利,或足使他人行無義務之事為已足,並非以被 害人之自由完全受其壓制為必要。而所稱強暴,乃以實力不 法加諸他人之謂,惟不以直接施諸於他人為必要,即間接施 之於物體而影響於他人者亦屬之。行為人對物施以強制力當 時,被害人雖未在現場,但當下或及時得感受行為人對其實 施之強暴手段,因而妨害其意思決定自由與意思實現自由者 ,仍該當強制罪之構成要件;又按刑法第304條之強暴脅迫 ,祗以所用之強脅手段足以妨害人行使權利,或足使他人行 無義務之事為已足,並非以被害人之自由,完全受其壓制為 必要。若被害人藍文政駕駛之機車,確為被告巫志文強行騎 走,縱令雙方並無爭吵,而其騎走之機車,既足以妨害藍文 政駕駛機車行駛之權利,要亦不得謂非該條之強暴脅迫行為 (最高法院112年度台上字第28號判決、85年度台非字第75 號判決參照)。查診所鐵門於案發當時係處關閉狀態,為被 告於本院準備程序時所坦認(見本院卷第327頁),則自訴 人下班欲離開診所,需開啟鐵門始得離開,自不待言。而被 告供稱僅有其與助理有鐵門遙控器可開啟鐵門等語(見本院 卷第327頁),堪認自訴意旨稱自訴人當時僅得按診所櫃臺旁 控制鐵門開關以開啟鐵門離開乙節屬實(見本院卷第6、17 頁)。而被告既自承知悉自訴人當時係下班欲離開診所,且 未持有鐵門遙控器,則對於自訴人僅得以前揭方式開啟鐵門 以離開診所乙情知之甚詳。又自訴人案發當時有以錄音設備 錄下其與被告間之對話,並提出錄音檔案(見本院卷第9頁 )。就案發當時被告與自訴人間之對話內容,自訴人、自訴 代理人、被告及辯護人均不爭執係如附表所示(見本院卷第 9、11、60、153頁)。觀諸如附表所示對話內容,自訴人屢 次要求被告開啟鐵門未果,且被告於自訴人表示「那你可以 先開門嗎?」、「你先開,這樣會讓我覺得你是故意把我關 在裡面」、「那你先開」、「那麻煩你先開門」等語,答以 「我會幫你開門,沒有問題」、「是,我就是要把話先講清 楚」、「我承認我要先把話講清楚」、「我再最後一件事情 講完就好了」等語,佐以被告不爭執當時要求與自訴人對話 溝通其要講的事情,直至與自訴人溝通對話完畢後,始將鐵 門開啟(見本院卷第328頁),亦自承當時鐵門確實被斷電 無法開啟等語(見本院卷第327頁),足認案發當時,被告 為使自訴人與其對話溝通其要講的事情,以將鐵門斷電、無 法由自訴人自行開啟之方式阻擋自訴人離開診所,直至被告 認其已將欲表達之內容陳述完畢,始開啟鐵門讓自訴人離開 。綜上,被告明知自訴人當時下班、按診所櫃臺旁控制鐵門 以開啟鐵門、欲離開診所,亦知悉其將鐵門斷電,自訴人無 法自行開啟鐵門,仍為使自訴人與其對話溝通其要表達的事 ,而將鐵門以斷電、無法由自訴人自行開啟之方式,阻擋自 訴人開啟鐵門、離開診所,迫使自訴人與其溝通對話,直至 其已將欲表達之內容陳述完畢,始開啟鐵門讓自訴人離開等 情,可堪認定。是以,被告以將鐵門斷電、無法由自訴人自 行開啟鐵門,迫留自訴人於診所之強暴方式,妨害自訴人自 由離去之權利,亦迫使自訴人行滯留診所、與其對話溝通等 無義務之事,業該當刑法之強制犯行無訛。  ㈢被告固辯稱診所當時尚有助理在場,自訴人尚得要求助理開 啟鐵門使其離開云云,然刑法強制犯行並非以被害人之自由 完全受其壓制為必要,業如前揭說明,而被告本案上開強暴 行為,業足使自訴人之自由遭受壓制。且自如附表所示對話 內容,自訴人屢屢要求被告開啟鐵門,亦表示「你先開,這 樣會讓我覺得你是故意把我關在裡面」等語,在在可徵被告 所為,業使自訴人感受被告對其所為之強暴手段,並因此妨 害其權利並行無義務之事,則當時助理是否在場、是否亦持 有遙控器可開啟鐵門,又自訴人是否得要求助理協助開啟鐵 門等節,均無解於被告本案已構成強制犯行。被告固復辯稱 其將自訴人留在診所係有正當理由云云。按刑法第304條強 制罪所保護之法益,係人之意思決定自由與意思實現自由, 其所謂之妨害人行使權利,乃妨害被害人在法律上所得為之 一定作為或不作為,不論其為公法上或私法上之權利,均包 括在內。而是否妨害人行使權利,必須檢驗是否有手段目的 之可非難性,倘行為人之行為,已該當正當防衛、緊急避難 ,或為依法令之行為,即已阻卻違法,自係法之所許,難認 係妨害他人行使權利;即便行為人之行為不符合法定阻卻違 法事由,仍應藉由對強制手段與強制目的之整體衡量,以判 斷是否具有社會可非難性。倘依行為當時之社會倫理觀念, 乃屬相當而得受容許,或所侵害之法益極其微小,不足以影 響社會之正常運作,而與社會生活相當者,即欠缺違法性, 尚難以該罪相繩(最高法院110年度台上字第2340號判決參 照)。而查被告以前揭強暴方式使自訴人滯留診所之目的係 其認自訴人有擅自取得診所病患個人資料,要與自訴人溝通 對話等情,業為被告所自承(見本院卷第151-152、328頁) 。觀諸如附件所示被告與自訴人間之對話內容,僅係告誡自 訴人不要擅自自診所電腦取得病患資料並將病患引介至另一 診所,而此等告誡一事,並無急迫至需於案發時為之或僅得 於案發時始可為之,再被告尚可取得自訴人之電話與之溝通 ,亦可透過社群臉書訊息與自訴人聯繫,業為被告於本院審 理時所自承(見本院卷第357-358頁),則被告捨此不為, 逕以上開強暴方式迫使自訴人與其談話溝通,被告強制之手 段、侵害自訴人權益之程度及其目的顯不該當,非可作為其 行強制手段之正當理由,自難以此卸責。  ㈣另自訴人固聲請傳喚證人許家彰,以證明診所鐵門使用狀況 及自訴人因本案所受創傷程度等語;被告固聲請傳喚證人卓 俐伶、王瑞昇,以證明自訴人得請求當時在場且持有鐵門遙 控器之助理開啟鐵門等語,然本案事實已臻明瞭無再行調查 必要,業如前述,自無調查之必要,附此敘明。 二、綜上,被告所辯並無可採,本案事證明確,被告犯行可堪認 定,應依法論科。 參、論罪科刑 一、刑法第302條第1項之剝奪行動自由罪,所處罰者在於剝奪人 之身體活動自由,若僅係妨害他人之意思自由者,則屬同法 第304條之範疇,兩者罪質雖然相同,均在保護被害人之自 由法益,然前者係將被害人置於自己實力支配之下而剝奪其 人身行動自由,後者僅使人行無義務之事或於其行使正當權 利時加以妨害,兩者構成要件互殊,行為態樣及受害程度亦 不相同,且既曰「拘禁」、「剝奪」,性質上其行為實已持 續相當之時間(最高法院105年度台上字第1168號判決意旨 參照)。查本案被告以將鐵門斷電、使自訴人無法自行開啟 鐵門之方式,迫使自訴人留滯診所內與其對話溝通。於自訴 人留滯診所內之期間,並未使自訴人喪失或抑制其行動而剝 奪其身體活動自由,且於被告與自訴人對話溝通完畢後,被 告即開啟鐵門使自訴人離開,時間約僅持續3分鐘,程度尚 未達「拘禁」、「剝奪」之程度之相當時間,自應僅論以刑 法第304條之強制罪。是核被告所為,係犯刑法第304條之強 制罪。 二、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告為診所之負責人,自訴 人為診所受雇醫師,倘被告認與自訴人間關於執行工作一事 有需溝通協調釐清之處,自應循理性、和平之方式、態度為 之,然被告卻以本案強暴之方式迫使自訴人與其溝通談話, 侵害自訴人自由權益,所為實屬不該。兼衡被告違犯本案之 動機、目的、手段情節、自訴人受侵害程度,及被告於本院 審理時所陳之教育程度、家庭生活經濟狀況等一切情狀(見 本院卷第359頁),量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金 之折算標準,以資懲儆。 據上論斷,應依刑事訴訟法第343條、第299條第1項前段,判決 如主文。 中  華  民  國  113  年  12  月  25  日          刑事第二十庭 審判長法 官 林米慧                              法 官 陳盈如                              法 官 林翊臻 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內敘明上訴理由,向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ,上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。                    書記官 黃莉涵   中  華  民  國  114  年  1   月  6   日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第304條 以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者,處3年以 下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附件: 被 告:周醫師,這邊我有話要好好跟你講,那個 自訴人:我要先回去了,可以先開門嗎? 被 告:上禮拜那個,我有聽到你公然請病人跟你去土城去,     那不太OK喔 自訴人:可以先開門嗎?可以先開門嗎? 被 告:然後你今天CO了病人的資料,看到我走進去,你有嚇     到,趕快把螢幕關掉 自訴人:我沒有把螢幕關掉阿,還呈現在那邊阿 被 告:有,你有把螢幕關掉,你有把視窗整個關掉 自訴人:喔,然後呢,你覺得有嚇到就有嚇到阿 被 告:然後你把資料,你抄了3筆,你整個就收起來了。 自訴人:抄了3筆,喔 被 告:這樣不行喔,這個資料其實是診所的 自訴人:嗯 被 告:你一直在踩線 自訴人:嗯 被 告:監視器的部分你也在踩線,然後患者的個資你也在踩     線 自訴人:嗯 被 告:這樣不好 自訴人:嗯,我要瞭解我患者的狀況,我要查出生年月日,我     要查他現在植牙的狀況,我只知道名字,我不知道出     生年月日,我在查出生年月日,然後去找他的病歷 被 告:你知道監視器的部分,已經,我有跟公會的律師請教     過了 自訴人:嗯 被 告:那這個,這個你已經踩到刑法的線了 自訴人:嗯,可以先開門嗎? 被 告:我現在把你的話先講清楚 自訴人:那你可以先開門嗎? 被 告:我會幫你開門,沒有問題 自訴人:你先開,這樣會讓我覺得你是故意把我關在裡面 被 告:是,我就是要把話先講清楚 自訴人:那你先開 被 告:我承認我要先把話講清楚 自訴人:那麻煩你先開門 被 告:我再最後一件事情講完就好了,踩線之後阿,如果你     再踩一次線之後,真的,這邊齁,就沒有辦法再容忍     你的任何餘地了 自訴人:嗯 被 告:我已經把話講完了 自訴人:那我也聽完了 被 告:請你好自為之,你一直在踩法律的線 自訴人:我也請你好自為之,不要再一直去騷擾你的受僱醫師 被 告:喔,對,我,沒有錯 自訴人:先開門 被 告:我,受僱醫師,是的,所以我有責任負責這邊 自訴人:先開門 被 告:如果在這邊其實不愉快 自訴人:先開門 被 告:你可以考慮考慮一下,你可以考慮一下 自訴人:麻煩你先開門,我要回家了 被 告:對,我要講,我講了,我知道你要回家,所以我要把     話講完,不然我們下次見面又是下禮拜事情了,我把     話講完了 自訴人:麻煩你先開門 被 告:再見

2024-12-25

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