搜尋結果:消費者保護法

共找到 250 筆結果(第 131-140 筆)

岡保險簡
岡山簡易庭

給付保險金

臺灣橋頭地方法院民事判決 113年度岡保險簡字第1號 原 告 翁美華 被 告 南山人壽保險股份有限公司 法定代理人 尹崇堯 訴訟代理人 田佳禾 上列當事人間請求給付保險金事件,本院於民國114年2月13日言 詞辯論終結,判決如下:   主 文 原告之訴駁回。 訴訟費用由原告負擔。   事實及理由 一、原告主張略以:        (一)原告向被告投保保險單號Z000000000號終身個人防癌保險 2單位(下稱系爭甲保險)、保險單號Z000000000號癌症醫 療終身保險(下稱系爭乙保險)、保險單號Z000000000號終 身醫療保險(下稱系爭丙保險)、保險單號Z000000000號護 您久久終身防癌健康保險1單位(下稱系爭丁保險)。嗣原 告經診斷罹患女性右側乳房未明示部位惡性腫瘤,自民國 113年7月17日提出理賠申請,迄臺灣橋頭地方法院113年8 月14日通知調解,近28個日曆日,被告惡意遲延辦理原告 理賠申請,亦未依規定寄達拒賠書面說明,致原告處於無 法預測被告理賠標準,侵害原告治療選擇契約權益及法律 上利益。而原告改採住院灌注化學治療後,被告自113年7 月中起至11月中每月平均理賠金額為新臺幣(下同)97,913 元,且因被告反覆不定之理賠行為,令原告陷入經濟困境 ,為填補經濟缺口,數度向被告申請保單借款,支付利息 15,837元以上,因而身心痛苦。 (二)被告為金融消費者保護法第3條所定之金融服務業,就其 提供金融商品或服務,依同法第7條規定,應盡善良管理 人注意義務,復依保險法第34條、保險法施行細則第7條 規定,保險人於要保人或被保險人交齊證明文件後,若無 約定期限,應於接到通知後15日內給付之,且依保險法第 148條之3第2項規定,保險業就保單之招攬核保理賠,應 建立內部處理制度及程序。被告違反保險業招攬及核保理 賠辦法第8條、保險公司對拒賠或解除契約案件之處理原 則,侵害原告治療權益、契約權益,顯未盡善良管理人注 意義務,依金融消費者保護法第11條之3規定,請求被告 賠償每月平均賠付金額之半數48,957元、精神慰撫金10,0 00元、保單貸款利息15,837元,共73,794元,及3倍之懲 罰性賠償224,922元。先位聲明:被告應給付原告299,896 元,及自113年7月31日起至清償日止,按年息10%計算之 利息。 (三)被告就理賠申請案件之作業處理時效實際平均辦理天數為 7日,被告卻長達半年以上消極不作為,惡意遲延且未予 任何口頭或書面拒賠通知,惡意侵害原告之保險契約保障 之住院治療保險利益,侵害急需保險金支付醫藥費與各項 雜支之人格權,依民法第184條、第195條規定請求被告賠 償每月平均賠付金額之半數48,957元、精神慰撫金10,000 元、保單貸款利息15,837元,共74,794元。備位聲明一: 被告應給付原告74,794元,及自113年7月31日起至清償日 止,按年息10%計算之利息。 (四)被告有惡意遲延理賠申請與消極未發書面拒賠通知,致原 告無法及時改採契約保障之住院治療方式而受有損害,原 告受有住院治療契約理賠金,被告企業獲利增加,兩者間 具有相當因果關係。此非給付型不當得利,被告侵害行為 為無法律上原因,原告不需再舉證證明不當得利之無法律 上原因,依民法第179規定,請求被告賠償每月平均賠付 金額之半數48,957元、保單貸款利息15,837元,共64,974 元。備位聲明二:被告應給付原告64,974元,及自113年7 月31日起至清償日止,按年息10%計算之利息。 (五)原告因被告過往均提供在家口服藥物之保險融通給付,而 未採住院灌注化療方式,乃雙方互利互惠,各取所需之方 式。詎被告主張融通給付為其權利,其契約行為與違反主 管機關鎖定相關法令、原則情事、侵害原告契約權益等事 實,被告融通給付權利與惡意遲延卻未書面通知拒賠之侵 害行為,違反民法第148條第2項規定,原告自得請求被告 融通給付保險金37,950元。備位聲明三:被告應給付原告 37,950元,及自113年7月31日起至清償日止,按年息10% 計算之利息。 二、被告抗辯略以: (一)依兩造間保險契約條款約定,原告必須接受抗癌化學藥物 注射治療,或以門診醫療方式在醫院接受癌症疾病治療或 診療者,始屬保險範圍,原告雖在門診開立口服藥物,然 該藥物僅為家中服用,且僅為賀爾蒙治療用藥,而非治療 癌症藥物,與契約條款給付要件不合,原告自無須給付醫 療保險金。又系爭甲保險契約門診醫療條款約定係保障每 次癌症住院醫療出院後365日內於指定醫院所作之癌症門 診治療,但於首次癌症住院醫療前或每次癌症住院醫療出 院第365日後所作之癌症門診醫療,不屬癌症保險範圍, 門診保險金給付次數不超過保障對象前一次住院總日數之 兩倍為限,其給付金額為每次實際支付之門診費用,但不 得超過每單位癌症門診醫療保險金最高限額。本件原告接 受之醫療型為僅有113年7月16日門診看診一次、攜帶14日 口服化療藥,顯無進行符合保險範圍之醫療行為,遑論攜 帶14日口服化療藥與在醫院接受化學藥物注射或於門診接 受癌症治療等保險範圍不同。故原告本件主張與保單條款 保險範圍並不符合,被告自無依保險契約給付保險金之義 務,且縱曾有融通或就特定期間費用因調解成立而給付, 亦不生原告有再請求被告融通給付之權利。 (二)原告於111年4月8日向金融消費評議中心申請評議時,即 知其門診開立口服化療藥物之醫療行為並不符合保險契約 保障範圍,原告顯無構成信賴之可能。且被告在非保險範 圍,採優於契約之方式融通給付,實有利於原告,不能因 此即謂被告有何不法侵害情事。此外,保險契約衍生之理 賠爭議,屬純粹經濟上損失,難認屬民法侵權行為保護之 客體,至保險公司對拒賠或解除契約案件之處理原則,並 非請求權基礎,縱有違反,亦不構成侵權行為,本件當無 消費者保護法第51條規定之適用。原告並未就被告有故意 或過失不法侵害其權利,或就其人格法益受有損害舉證以 實其說,原告主張被告延遲給付保險金構成民事侵權行為 ,據以請求損害賠償、精神慰撫金及懲罰性賠償金,難認 有據。另原告保單借款利息,係依照其所簽立之保單借款 合約書計算之利息,斷無構成原告權利侵害之情,其請求 被告賠償保單借款利息損失,顯無理由。故原告先位聲明 ,即屬無據。 (三)原告另主張被告恣意拒絕融通給付,屬被告之不當得利, 惟被告係以原告未符合保險契約範圍故未給付保險金,難 認有何侵害原告之行為,原告請求被告應返還拒絕、延遲 理賠之不當得利,實無足採,原告備位聲明一請求,亦屬 無據。 (四)原告復主張被告應融通給付保險金37,950元及相關利息, 惟原告請求不符保險契約範圍,被告本得拒絕理賠,原告 請求被告融通給付要無可採等語。聲明:原告之訴駁回。 三、得心證之理由: (一)原告前向被告投保系爭甲、乙、丙、丁保險,嗣原告經診 斷罹患女性右側乳房未明示部位惡性腫瘤,於113年7月3 日前往台南市立醫院血液腫瘤科門診治療,並開立113年7 月3日起至同年月17日之口服化療藥物,原告於113年7月1 7日向被告申請保險給付等情,有原告提出之保單、保險 金申請書、台南市立醫院診斷證明書、被告提出之人身保 險要保書、契約條款等件在卷可稽(見本院卷一第23頁至 第269頁),此部分之事實應首堪認定。 (二)原告先位聲明部分:      1.按從事設計、生產、製造商品或提供服務之企業經營者, 於提供商品流通進入市場,或提供服務時,應確保該商品 或服務,符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性; 商品或服務具有危害消費者生命、身體、健康、財產之可 能者,應於明顯處為警告標示及緊急處理危險之方法;企 業經營者違反前二項規定,致生損害於消費者或第三人時 ,應負連帶賠償責任。但企業經營者能證明其無過失者, 法院得減輕其賠償責任,消費者保護法第7條定有明文。 而所謂商品或服務符合當時科技或專業水準可合理期待之 安全性,依消費者保護法施行細則第5條規定,應從商品 或服務之標示說明、可期待之合理使用或接受及商品或服 務提供之時點等情事判斷。次按金融服務業因違反本法規 定應負損害賠償責任者,對於故意所致之損害,法院得因 金融消費者之請求,依侵害情節,酌定損害額三倍以下之 懲罰性賠償;對於過失所致之損害,得酌定損害額一倍以 下之懲罰性賠償,金融消費者保護法第11條之3第1項亦有 明文。該項規定係指金融服務業違反金融消費者保護法所 揭示之充分說明、揭露風險、個人資料蒐集及利用等義務 ,致金融消費者受有損害,應負損害賠償責任時,始有其 適用(同法第9條至第11條參照)。   2.原告主張被告違反保險法第34條、第148條之3、保險法施 行細則第7條、保險業招攬及核保理賠辦法第8條、保險公 司對拒賠或解除契約案件之處理原則等規定,未於接獲通 知後15日內給付保險金,亦未交付拒賠書面,有違善良管 理人之注意義務,侵害原告急需保險金支付醫藥費、各項 雜支之人格權等權利、利益,請求被告給付如其先位聲明 ,為被告所否認。經查,原告前請求被告融通給付其化學 治療藥物及臨床實驗化學藥物治療部分費用,為被告所拒 絕,原告乃於111年5月26日向金融消費評議中心申請評議 之事實,有被告提出之金融消費評議中心111年度評字第1 207號評議書附卷可考(見本院卷二第63頁至第68頁),足 見原告斯時即知兩造間保險契約保險金給付係以住院醫療 、注射醫療為要件,且曾遭被告拒絕理賠,其猶於113年7 月間以開立口服治療藥物方式,據以向被告申請保險金, 自難認其有何值得保護之信賴被告理賠利益。再者,縱使 被告未於15日內給付保險金,亦僅為給付遲延,對原告而 言並無受有損害可言。況保險公司對拒賠或解約案件之處 理原則、保險業招攬及核保理賠辦法第8條、保險法第148 條之3第2項等規定,僅涉及金融保險業內控機制,縱有違 反,充其量僅係主管機關得對其科處罰鍰或為一定處罰, 實非屬商品或服務有何不符合通常可合理期待之安全性、 應就危害財產之可能於明顯處為警告標示或違反說明及風 險揭露義務致生損害於原告之情形,核與消費者保護法第 7條及金融消費者保護法第11條規定之要件不符。   3.從而,原告主張被告遲延理賠,未交付拒賠書面等,有違 其所主張之上開規定,請求被告依金融消費者保護法第11 條、第11條之3第1項規定賠償如其先位聲明,要屬無據。 (三)備位聲明一部分:   1.按因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責 任。故意以背於善良風俗之方法,加損害於他人者亦同。 違反保護他人之法律,致生損害於他人者,負賠償責任。 但能證明其行為無過失者,不在此限;不法侵害他人之身 體或健康者,對於被害人因此喪失或減少勞動能力或增加 生活上之需要時,應負損害賠償責任;不法侵害他人之身 體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操,或不法侵害 其他人格法益而情節重大者,被害人雖非財產上之損害, 亦得請求賠償相當之金額,民法第184條、第193條第1項 、第195條第1項前段分別定有明文。次按民事訴訟如係由 原告主張權利者,應先由原告負舉證之責,若原告先不能 舉證,以證實自己主張之事實為真實,則被告就其抗辯事 實即令不能舉證,或其所舉證據尚有疵累,亦應駁回原告 之請求。又侵權行為之成立,須行為人因故意過失不法侵 害他人權利或故意以背於善良風俗之方法,加損害於他人 ,亦即行為人須具備歸責性、違法性,並不法行為與損害 間有因果關係,始能成立,且主張侵權行為損害賠償請求 權之人,對於侵權行為之成立要件應負舉證責任。原告主 張被告惡意遲延理賠,且未予任何書面拒賠通知,侵害原 告保險契約保障之治療保險利益、急需保險金之人格權等 ,依民法第184條、第195條規定請求被告給付如其備位聲 明一,為被告所否認,依上開說明,自應由原告就前開侵 權行為之成立要件負舉證責任。   2.經查,原告就其治療方式為被告所拒絕理賠早已知悉,前 已敘及,其猶以相同治療方式向被告申請理賠,應可預見 被告亦將拒絕理賠,當難認受有何等損害。再被告未於15 日內給付保險金,僅為給付遲延,且保險公司對拒賠或解 約案件之處理原則、保險業招攬及核保理賠辦法第8條、 保險法第148條之3第2項等規定,僅屬金融保險業內控機 制,前亦敘明,縱原告主張被告遲延理賠、未出具拒賠書 面等情為真,亦難認有何不法性。原告依民法第184條、 第195條等規定,請求被告給付如其備位聲明一,同無理 由。     (四)備位聲明二部分:    按無法律上之原因而受利益,致他人受損害者,應返還其 利益。雖有法律上之原因,而其後已不存在者,亦同,民 法第179條規定甚明。原告主張被告惡意遲延理賠,未發 書面拒賠通知,致原告無法及時改採住院治療方式而受有 損害,被告獲利增加,請求被告返還如其備位聲明二所示 利益云云。然原告明知被告就其所採擇治療方式有所爭議 ,其主張無法及時改採住院治療方式,已屬無稽。再者, 原告前向被告申請113年2月23日至113年3月22日癌症化學 治療保險金、癌症門診費用遭拒,訴請被告給付,經本院 以113年度岡保險小字第2號判決駁回,可徵被告本無按兩 造間保險契約給付之義務,自非屬無法律上原因售有利益 ,原告依民法第179條規定請求,當屬無據。    (五)備位聲明三部分:    按行使權利,履行義務,應依誠實及信用方法,民法第14 8條第2項定有明文。所謂誠實信用之原則,係在具體之權 利義務關係,依正義公平方法,確定並實現權利內容,避 免一方犧牲他方利益以圖利自已,應以各方當事人利益為 衡量依據,並考慮權利義務之社會作用,於具體事實為妥 善運用。原告主張被告過往提供在家口服藥物之融通給付 ,被告嗣後拒絕融通給付,惡意遲延給付且未書面通知拒 賠,違反民法第148條第2項規定,請求被告給付如其備位 聲明四所示。然保險業係以收取保戶保費並履行保險契約 責任之行業,具社會公益性,保險復有分散社會風險之公 共利益,屬全體保戶保障之集合,若要求被告無止盡、無 上限給予原告融通給付利益,勢將損及全體保戶保障,被 告拒絕再予融通給付,考量其行使拒絕融通給付權利之社 會意義,應認與誠信原則無違。原告據此請求被告給付如 其備位聲明四,亦無理由。 四、綜上所述,原告主張均屬無據,其請求判令如其上開聲明, 均無理由,應予駁回。 五、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法及證據,經核與 判決結果不生影響,爰不一一論述。 六、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第78條。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          岡山簡易庭法 官 薛博仁 以上正本係照原本作成。 如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上 訴理由,如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後 20日內補提上訴理由書(須附繕本)。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日               書記官 曾小玲

2025-02-27

GSEV-113-岡保險簡-1-20250227-1

消小上
臺灣花蓮地方法院

返還價金等

臺灣花蓮地方法院民事判決 114年度消小上字第1號 上 訴 人 台灣奇茂資訊有限公司 法定代理人 李永銘 被 上訴人 劉以勤 上列當事人間請求返還價金等事件,上訴人對於民國113年12月2 7日本院花蓮簡易庭113年度花消小字第4號第一審判決提起上訴 ,本院不經言詞辯論,判決如下:   主 文 上訴駁回。 第二審訴訟費用新臺幣2,250元由上訴人負擔。   理 由 一、按對於小額程序之第一審裁判之上訴,非以其違背法令為理 由,不得為之。上訴狀應記載上訴理由,並表明原判決所違 背之法令及其具體內容,以及依訴訟資料可認為原判決有違 背法令之具體事實。民事訴訟法第436條之24第2項、第436 條之25定有明文。所謂違背法令,依同法第436條之32第2項 準用第468條、第469條第1款至第5款規定,即依同法第468 條規定,係指判決不適用法規或適用不當者而言,第469條 第6款則不在準用之列,經參酌立法理由係謂「不以判決不 備理由或理由矛盾之違背法令之規定,作為上訴第二審之理 由」等語。換言之,於小額訴訟事件上訴程序,當事人不得 以原判決不備理由或理由矛盾作為判決違背法令之理由。又 事實之真偽,應由事實審法院斟酌辯論意旨及調查證據之結 果,依自由心證判斷之,苟其判斷並不違背法令,即不許當 事人以空言指摘。是於小額事件所謂違背法令,並不包含認 定事實錯誤、取捨證據不當或就當事人提出之事實或證據疏 於調查或漏未斟酌之情形。 二、小額程序之第二審判決,依上訴意旨足認上訴為無理由者, 得不經言詞辯論為之,民事訴訟法第436條之29條第2款有明 定。上訴意旨略以:兩造本件買賣糾紛可由臺灣臺北地方法 院管轄,被上訴人居住於新北市,卻捨近求遠向本院起訴, 上訴人具狀移轉管轄未先獲本院處理,逕為一造辯論判決不 合法,且被上訴人於民國111年8月21日在蝦皮平台向上訴人 購買平板電腦1台(下稱系爭平板電腦),111年8月26日表 示系爭平板電腦有瑕疵,上訴人請被上訴人寄回檢測後認為 無瑕疵並寄還給被上訴人,被上訴人拒絕收受並於111年9月 19日表示欲退貨,其解除兩造買賣契約已逾7日,且被上訴 人已將系爭平板電腦之外包裝丟棄,故上訴人無法同意被上 訴人退貨,蝦皮平台亦認為被上訴人申請退貨無理由而撥款 給上訴人,豈料被上訴人事隔二年提起本件訴訟,應無理由 等語,並聲明:㈠原判決不利於上訴人部分廢棄;㈡上開廢棄 部分,被上訴人於第一審之訴駁回。本件上訴意旨形式上已 具體指摘原判決違背法令事由,應認其上訴為合法。 三、本院之判斷  ㈠按訴訟之全部或一部,法院認為無管轄權者,依原告聲請或 依職權以裁定移送於其管轄法院,民事訴訟法第28條第1項 定有明文。經查,本件上訴人於原審為「被告」,依照上揭 規定,並無聲請移轉管轄之權利,上訴人雖於113年8月29日 具狀向原審聲請移轉管轄,其既非權利人,原審未為駁回移 轉管轄聲請之裁定,難認有何違法之處,且原審於113年12 月12日行辯論程序,該次庭期通知書已於113年11月13日送 達上訴人,有送達證書在卷可參(原審卷第61頁),上訴人 接獲原審辯論通知書,即應按時到庭參與辯論,其無正當理 由未到庭,原審據此為一造辯論判決,亦屬適法。  ㈡原審以系爭平板電腦於111年8月26日寄送至被上訴人住處, 被上訴人於取貨後7日內之同年9月1日申請退貨並於同日透 過蝦皮平台通知上訴人,顯見被告確已收受該解除契約之通 知,亦合於消費者保護法(下稱消保法)第19條規定解除契 約之行使期限,兩造買賣契約既已解除,且被上訴人已返還 系爭平板電腦,則被上訴人請求上訴人返還價金20,000元為 有理由,而為上訴人此部分敗訴之判決。消費者保護法並未 就時效為特別規定,故被上訴人因解除兩造買賣契約並返還 買賣標的物後,請求上訴人返還買賣價金,仍應適用民法第 125條15年之消滅時效,故上訴人主張被上訴人遲於2年後始 提起本件訴訟為無理由,難認有據。上訴人其餘上訴理由核 屬原審取捨證據、認定事實之職權行使,亦難認其認定有違 背法令情形,故上訴人其餘指摘亦屬無據。 四、綜上所述,上訴人提起本件上訴,請求廢棄原判決對上訴人 不利之部分,並就廢棄部分駁回被上訴人在第一審之訴,依 其上訴意旨足認上訴為無理由,爰不經言詞辯論,逕以判決 駁回之。 五、據上論結,上訴人之上訴為無理由,依民事訴訟法第436條 之29第2款、第436條之32第2項、第449條第1項、第436條之 19第1項、第78條規定,判決如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          民事第二庭 審判長法 官 林恒祺                    法 官 李可文                   法 官 邱韻如 以上正本係照原本作成。 本判決不得上訴。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日                   書記官 蔡承芳

2025-02-27

HLDV-114-消小上-1-20250227-1

員小
員林簡易庭

返還不當得利

臺灣彰化地方法院小額民事判決 113年度員小字第105號 原 告 陶春梅 訴訟代理人 劉雅榛律師(法扶律師) 被 告 裕富數位資融股份有限公司 法定代理人 闕源龍 訴訟代理人 季佩芃律師 莊喬淵 上列當事人間請求返還不當得利事件,本院於民國113年12月9日 言詞辯論終結,判決如下:   主 文 一、被告應給付原告新臺幣28,000元,及自民國113年3月28日起 至清償日止,按週年利率5%計算之利息。 二、原告其餘之訴駁回。 三、訴訟費用新臺幣2,420元由被告負擔新臺幣750元,餘由原告 負擔。被告應給付原告新臺幣750元及自本判決確定之翌日 起至訴訟費用清償日止,按週年利率5%計算之利息。 四、本判決第一項得假執行。但被告如以新臺幣28,000元為原告 預供擔保後,得免為假執行。   理由要領 一、兩造爭執:系爭約定書背面之相關條款第6、9、15條約定是 否因未給予原告審閱期,而違反消費者保護法第11條之1第1 項至第3項規定而不構成契約內容,茲記載理由要領如下:  ㈠原告於民國107年10月2日向訴外人旭陽車業股份有限公司( 下稱旭陽車業公司)購買車牌號碼000-0000號機車(下稱系 爭機車),並簽訂購物分期付款申請暨約定書(下稱系爭約 定書),自107年11月11日起至110年10月11日止,共分36期 ,除第一期金額為新臺幣(下同)2,515元外,其餘每期繳 款2,531元攤還予被告,共計繳款91,110元,原告於附表一 所示時間繳納已遲延給付之分期款項,並於112年3月30日全 數繳清。系爭機車經被告於112年5月11日取回,且經鑑價後 之價值為28,000元,復被告經拍賣系爭機車得款28,000元等 情,有系爭約定書、客戶對帳單-還款明細、苗栗縣汽車同 業公會證明書及112年9月15日(112)苗汽商拍證(黎)自 第474號函等件為憑(本院卷第63-66、79-80頁),是此部 分事實,已堪認定。  ㈡系爭約定書背面相關條款第6、9、15條之約定因違反消費者 保護法第11條之1之規定,不構成契約之內容。  ⒈按企業經營者與消費者訂立定型化契約前,應有30日以內之 合理期間,供消費者審閱全部條款內容;企業經營者以定型 化契約條款使消費者拋棄前項權利者,無效;違反第1項規 定者,其條款不構成契約之內容;但消費者得主張該條款仍 構成契約之內容;消費者保護法第11條之1第1項、第2項、 第3項定有明文。揆其立法意旨,乃為維護消費者知的權利 ,使其於訂立定型化契約前,有充分了解定型化契約條款之 機會,且為確保消費者之契約審閱權,明定企業經營者未提 供合理「審閱期間」之法律效果。  ⒉查,系爭約定書約定事項及背面之相關條款係事先以印刷字 體記載於約定書,其中背面之相關條款第6、9、15條約定, 約定消費者遲延給付時應負擔遲延利息之利率,及消費者遲 延給付企業經營者無須催告,消費者即喪失期限利益、負擔 強制執行等相關費用,此顯係企業經營者即被告為與不特定 多數消費者訂立同類契約之用,所提出預先擬定之契約條款 ,應屬消費者保護法所稱定型化契約條款,並非個別磋商之 約定。而原告復主張被告人員僅要求原告於系爭約定書上之 申請人、發票人二處簽明,並未予原告合理審閱期間等語, 且經證人郭志峰到庭證述:原告購買系爭機車並分期付款是 由其承辦,其雖向原告告知應按期付款,否則會有罰款,但 未告知罰款之實際內容,亦未告知未按期繳款將會視為全部 到期,也未向原告逐一說明系爭約定書背面之相關條款,原 告亦僅閱覽系爭約定書之正面等語(本院卷第280-282頁) ,難認被告確有使原告充分瞭解系爭約定書背面之相關條款 之事實,故本院認原告未曾有機會能理解系爭約定書之關於 遲延利息之利率,及企業經營者減免催告義務、喪失期限利 益、負擔強制執行等相關費用等內容之可能,是原告主張被 告未給予合理期間審閱前述約定事項內容乙節,應屬可採, 則原告主張系爭約定書背面第6、9、15條相關條款之約定因 違反消費者保護法第11條之1第1項之規定,依同條第3項規 定不構成契約之內容等語,自為可採。  ㈢被告取得系爭機車拍賣款項28,000元之利益自無法律上原因 ,致原告受有前述損害。  ⒈經查,觀諸系爭約定書記載分期內容:商品名稱:Jet 125c 黑線,期數36期,每期應繳金額2,531元等內容,均屬由以 手寫方式填載之個別磋商契約內容,而非被告事先擬妥定型 化契約條款,是仍屬兩造間就系爭機車分期買賣契約之內容 ,是被告取得分期總款項91,110元自有法律上原因。  ⒉不當得利之受領人,除返還其所受之利益外,如本於該利益 更有所取得者,並應返還。但依其利益之性質或其他情形不 能返還者,應償還其價額,民法第181條定有明文。所謂所 受利益依其他情形不能返還者,如受領利益本身之滅失、被 盜或遺失,及受領人將受領標的物出售、贈與或與他人之物 互易而移轉其所有權,均屬之。又該價額之計算,應以其價 額償還義務成立時之客觀交易價值定之(最高法院105年度 台上字第32號判決意旨參照)。兩造關於原告遲延繳款應付 之遲延利息之利率及喪失期限利益、減免被告之催告義務、 應由原告負擔強制執行等相關費用等約定內容,因違反消費 者保護法第11條之1之規定,不構成契約之內容,已如上述 ,是原告既於附表ㄧ所示之日期陸續繳款,被告又未能證明 於原告遲付如附表一所示分期款項時,其已定期催告原告繳 付,原告又已於附表一所示時間繳清各該分期款項,是被告 受有取得系爭機車之利益自屬無法律上原因,致原告受有前 述損害,然系爭機車經鑑價後客觀交易價值為28,000元,揆 諸前揭判決意旨,被告應返還原告之利益自為28,000元。  ㈣本件原告對被告之債權,核屬無確定期限之給付,然既經原 告起訴而送達訴狀,被告迄未給付,當應負遲延責任,故原 告請求被告應給付自被告收受起訴狀繕本送達之翌日即113 年3月28日(本院卷第73頁送達證書)起至清償日止,按週 年利率5%計算之利息,核無不合,併予准許。  ㈤至原告主張依買賣契約法律關係,請求被告給付91,116元, 然被告並無給付買賣價金之義務,是原告此部分主張,自無 足採,附此敘明。 二、從而,原告依不當得利法律關係,請求被告給付28,000元, 及自113年3月28日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息 ,為有理由,應予准許;逾此範圍,為無理由,應予駁回   。 三、本件原告勝訴部分係小額程序為被告敗訴之判決,依民事訴 訟法第436條之20規定,應依職權宣告假執行,並依同法第3 92條第2項規定,依職權宣告被告如預供擔保,得免為假執 行。 四、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法及證據,經本院   斟酌後,核與判決結果不生影響,爰不另論述,併此敘明。 五、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第78條、第91條第3項( 如附表二所示)。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          員林簡易庭 法 官 黃佩穎 以上正本係照原本作成。 對於本件判決如有不服,應於收受送達後20日內向本院提出上訴 書狀,上訴於本院合議庭,並按他造當事人之人數附具繕本。 當事人之上訴,非以判決違背法令為理由不得為之,上訴狀應記 載上訴理由,表明下列各款事項: ㈠原判決所違背之法令及其具體內容。 ㈡依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實。 如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日                書記官 林嘉賢 附表一:如附件。 附表二: 編號 金額(新臺幣) 1 裁判費1,000元 2 證人日旅費共1,420元

2025-02-27

OLEV-113-員小-105-20250227-1

保險小上
臺灣新北地方法院

損害賠償

臺灣新北地方法院民事裁定 113年度保險小上字第3號 上 訴 人 李坤明 被上訴人 富邦產物保險股份有限公司 法定代理人 賴榮崇 上列當事人間請求損害賠償事件,上訴人對於中華民國113年9月 27日本院三重簡易庭113年度重保險小字第4號小額訴訟程序第一 審判決提起上訴,本院裁定如下:   主 文 上訴及追加之訴均駁回。 第二審訴訟費用新臺幣壹仟伍佰元由上訴人負擔。   理 由 一、上訴意旨略以:  ㈠被上訴人廣告不實拒絕理賠導致上訴人延遲就醫,衍生呼吸 道氣喘,相當痛苦,因此要求精神賠償新臺幣(下同)5萬 元,上訴人確診後被隔離當時呼吸道嚴重受損,爬樓梯或工 作時經常喘不過氣,甚至氣喘到無法呼吸,心臟跳至170下 左右,緊急做心導管支架手術救回一命,目前長期使用氣喘 噴霧氣管擴張劑,還有氣喘藥品,維持呼吸道暢通避免堵塞 ,感染COVID-19後身體因呼吸道嚴重受損易累無法長時間工 作苦不堪言,但被上訴人從頭到尾都沒有關心過,上訴人投 保防疫保單2.0隔離5萬元因被上訴人拒絕理賠,一直無法得 到保險應有的保障,身心長期為此事折磨煩惱,精神受損。  ㈡保險業務員收受保險費送公司審核通過後應將保單寄給客戶 ,然而上訴人遲遲未收到,確診後要求保險契約承攬業務員 林怡靜趕快將保單寄過來,被上訴人故意1年2個月才將保單 寄給上訴人,金管會明文規定保戶收到保單後有10天審核及 契約撤銷權,上訴人喪失此權利,誰負責?   ㈢上訴人於投保後1年2個月才拿到保單,根本無法得知保單條 款內容,因為被上訴人是大企業,上訴人相信廣告產品屬實 不會造假才對,被上訴人故意不將保單寄給客戶,明顯怕客 戶看到保單條款內容馬上退保,上訴人係怕確診隔離遭受身 體傷害和經濟損失才會投保,根本不會因匡列隔離去投保, 所有保戶都跟上訴人相同想法,被上訴人故意不將保單給客 戶違背誠信告知義務,而且不承認防疫保單2.0文宣廣告產 品隔離部分賠償,明顯逃避責任,危害社會大眾對保險公司 之信任,應該課予消費者保護法(下稱消保法)故意5倍之 嚴厲懲罰性賠償,以示警惕!盼對保險企業經營者有所懲罰 ,以保障廣大社會大眾之權益。  ㈣消保法第22條第1項明文規定保險企業經營者應確保廣告內容 之真實,其對消費者所負之義務不得低於廣告之內容。被上 訴人之疫起守護2.0文宣廣告產品隔離費用補償,根本沒有 明確註明匡列隔離才有理賠,明顯詐欺保戶,且由上訴人與 保險業務員林怡靜line對話截圖可證,林怡靜跟上訴人保證 確診隔離可以理賠5萬元,依消保法第51條規定,商品廣告 不實欺騙保戶,商品服務品質低於廣告內容造成保戶損害, 保戶可請求損害賠償,故意:損害×5倍、重大過失:損害×3 倍、過失:損害×1倍。  ㈤由於被上訴人之受僱人即保險業務員林怡靜用不實廣告文宣 防疫保單2.0介紹產品內容,保證確診隔離有理賠,因被上 訴人是大企業,上訴人相信被上訴人不會欺騙客戶,產品內 容不會造假,疫情爆發後被上訴人卻用匡列隔離才有理賠為 由拒絕理賠,跟保險業務員林怡靜招攬保險時說詞完全不同 ,嚴重侵害上訴人權利,因林怡靜係屬故意,上訴人依民法 第188條第1項、消保法第51條規定,請求被上訴人與業務員 林怡靜連帶負5倍賠償責任。   ㈥上訴人爰依法提起上訴,並追加依消保法第51條規定,請求 被上訴人賠償5倍懲罰性違約金25萬元等語。並聲明:⒈原判 決不利上訴人之部分廢棄。⒉被上訴人應再給付上訴人30萬 元。     二、按當事人於小額訴訟程序之第二審程序不得為訴之變更、追 加或提起反訴,民事訴訟法第436條之27定有明文。經查, 上訴人於原審請求被上訴人給付10萬元,及其中5萬元並請 求利息,原審判決被上訴人應給付5萬元及其法定遲延利息 ,其餘之訴駁回,上訴人不服提起上訴,請求原判決不利之 部分廢棄,被上訴人應再給付30萬元,即上訴人除就原審駁 回之5萬元外,尚請求5倍懲罰性賠償金25萬元,經核該25萬 元部分乃屬上訴人於小額訴訟第二審程序所為訴之追加,揆 諸前揭規定,自於法不合,應予駁回。 三、次按對於小額程序第一審判決提起上訴,非以其違背法令為 理由,不得為之,民事訴訟法第436條之24第2項定有明文, 而依同法第436條之25規定,小額訴訟之上訴狀內應記載上 訴理由,表明:㈠原判決所違背之法令及其具體內容;㈡依訴 訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實。是當事人對於 小額程序第一審判決提起上訴,如依民事訴訟法第436條之3 2第2項準用同法第468條規定,以判決不適用法規或適用法 規不當為理由時,其上訴狀或理由書應有具體之指摘,並揭 示該法規之條項或其內容,若係成文法以外之法則,應揭示 該法則之旨趣,倘為司法院之解釋或最高法院之判例,則應 揭示該判解之字號或其內容;如依民事訴訟法第436條之32 第2項準用同法第469條第1款至第5款所列各款情形為理由時 ,其上訴狀或理由書,應揭示合於該條款之事實,上訴狀或 理由書如未依此項方法表明,或其所表明者,顯與上開法條 規定之情形不相合時,即難認為已對原判決違背法令有具體 之指摘,其上訴自難認為合法(最高法院71年台上字第314 號判例意旨參照)。又依民事訴訟法第436條之32第2項規定 ,第469條第6款之判決不備理由或理由矛盾之當然違背法令 事由於小額事件之上訴程序並不準用。是於小額事件中所謂 違背法令,並不包含認定事實錯誤、取捨證據不當或就當事 人提出之事實或證據疏於調查或漏未斟酌之判決不備理由情 形。另依民事訴訟法第436條之32第2項準用同法第471條第1 項之上訴法律審(第三審)之規定,小額訴訟程序之上訴人 若未於提起上訴後20日內提出如上所述之合法上訴理由書於 第二審法院,第二審法院無庸命其補正,即得依同法第436 條之32第2項準用同法第444條第1項前段之規定,逕以裁定 駁回之。經查,就原審駁回5萬元請求部分,上訴人所提前 揭上訴理由,並未表明原審判決有何不適用法規、適用法規 不當,或有何民事訴訟法第469條第1款至第5款之事實,揆 諸首揭規定及說明,本件上訴人之上訴狀所載上訴理由,難 認已依法具體表明原審判決如何違背法令。是本件上訴人並 未依法提起上訴,且已逾上開20日之補提上訴理由法定期間 ,迄今仍未補提合法之上訴理由書,應認本件上訴為不合法 ,而毋庸命其補正,逕以裁定駁回之。 四、本件第二審訴訟費用應依民事訴訟法第436條之32第1項準用   第436條之19第1項之規定,確定其數額為1,500元,應由上 訴人負擔。 五、據上論結,本件上訴及追加之訴均不合法,依民事訴訟法第 436條之32第1項、第2項、第471條第1項、第444條第1項前 段、第95條、第78條、第436條之19第1項,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          民事第四庭  審判長法 官 張筱琪                              法 官 胡修辰                                        法 官 莊佩頴 以上正本係照原本作成。 本裁定不得再抗告。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日                    書記官 王顥儒

2025-02-27

PCDV-113-保險小上-3-20250227-1

簡上
臺灣苗栗地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣苗栗地方法院民事判決                  113年度簡上字第44號 上 訴 人 趙晨旭 訴訟代理人 林秀枝 被上訴人 吳進盛即盛泰機車行 訴訟代理人 湯新鳳 上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件,上訴人對於民國113 年5月10日本院苗栗簡易庭113年度苗簡字第99號第一審判決提起 上訴,本院於民國114年2月19日言詞辯論終結,判決如下:   主 文 上訴駁回。 第二審訴訟費用由上訴人負擔。    理 由 一、上訴人起訴主張: ㈠、上訴人於民國107年11月1日,向被上訴人購買車號000-0000 號機車(廠牌光陽125C.C)乙部(下稱系爭機車),因不習慣 大燈恆亮,遂委請被上訴人安裝大燈控制開關,然其後即經 常發生熄火狀況。嗣於111年12月23日系爭機車再度發生無 法發動狀況,上訴人遂電請被上訴人將系爭機車載往維修, 經上訴人於111年12月26日電詢維修結果,被上訴人回覆故 障原因為線路短路,所需維修費用約新臺幣(下同)1,000 餘元,上訴人遂同意進行維修。惟因被上訴人嗣後均未告知 維修進度,上訴人委託其母即訴外人林秀枝於111年12月28 日前往確認維修結果時,被上訴人竟當場表示系爭機車之故 障原因為里程表組短路造成,且業已將系爭機車原有之機械 指針式里程表組拆卸,並更換為電子式里程表,並當場欲向 林秀枝收取維修費用3,200元,惟林秀枝則拒絕給付,且拒 絕取回系爭機車。 ㈡、依照經濟部維修定型化契約,業者於維修前應將維修項目及 費用告知消費者,若未告知而逕行維修,應回復原狀,若無 法回復,不得要求消費者支付因而增加之費用,消費者若因 此受損害,可請求業者賠償。本件系爭機車原裝設之里程表 乃機械指針式,理應不致發生電路問題,被上訴人未事先告 知之情形下,即擅自故意更換為電子式,且事後扣留系爭機 車期間達約1年餘,迄今仍未返還系爭機車,造成上訴人於 此期間內無法使用系爭機車而受有損害20萬元。為此,爰依 民法第184條第1項、第2項及消費者保護法第4條、第51條等 規定,請求被上訴人賠償上開損害等語。 ㈢、並於原審聲明:  ⒈被上訴人應賠償上訴人20萬元,及自起訴狀繕本送達之翌日 起至清償日止,按年利率百分之五計算之利息。  ⒉願供擔保請准宣告假執行,返還系爭機車予上訴人。 二、被上訴人則以: ㈠、林秀枝於111年12月28日前來確認維修結果時,經被上訴人當 場試車,系爭機車為處於得發動、行駛之正常狀態,然林秀 枝以系爭機車係向被上訴人購買為由,要求被上訴人自行吸 收修繕費用,被上訴人除以已逾保固期為由拒絕外,同時告 知可選擇支付全額修繕費或由被上訴人將車輛回復原狀後, 任由林秀枝取回車輛,然均遭林秀枝拒絕,甚且拒絕取回機 車,伊未曾扣押系爭機車,林秀枝更於112年7月17日下午要 求警察到場,協同拆除系爭機車車牌辦理註銷停權,可見上 訴人根本無意將車取回;其次,被上訴人固未曾事先報價即 進行修繕,然一般事先進行報價的情形有三,其一為交通事 故車,因為保險要用,其二則為修繕費用超逾機車本身價值 ,其三為車主主動事先告知要估價後再修等語置辯。 ㈡、並於原審聲明:上訴人之訴駁回。     三、原審審理後,認系爭機車經被上訴人修繕後確得以正常啟動 ,而被上訴人修繕系爭機車之過程中,並未造成系爭機車本 身損害,且上訴人始終未曾要求取回系爭機車,亦未曾支付 修繕費用,故難以認定上訴人受有損害,亦無從認定被上訴 人有何消費者保護法第51條所稱故意行為造成損害情事存在 ,故上訴人依民法第184條第1項、第2項及消費者保護法第4 條、第51條等規定,請求被上訴人賠償20萬元,及自起訴狀 繕本送達翌日起至清償日止,按年息5%計算之利息,暨請求 被上訴人返還系爭機車,均為無理由而判決駁回。上訴人不 服,針對上開請求金錢賠償部分提起上訴(至請求返還系爭 機車部分,則未據提起上訴而確定),除援引原審之主張外 ,另補述:於原審審理期間,伊曾提出被上訴人應提出遭拆 除之指針式里程表組送請鑑定之調查證據聲請,然遭原審以 被上訴人業已遺失里程表,無從送交鑑定為由而未進行證據 調查,惟該等證據逸失之不利益,不應由上訴人承擔,法院 應適用民事訴訟法第282之1條規定,認定上訴人主張為真等 語,並聲明:㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應給付上訴人20萬元 ,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按年息百分之5 計算之利息。被上訴人則除援引原審陳述外,於本院補陳: 被上訴人於事發後曾聘請新技師,匆忙間可能誤將拆下之機 械指針式里程表組丟棄,而上訴人直至1年2個月後始於原審 要求被上訴人提出上開里程表送請鑑定,被上訴人實無從提 出。況且,伊於原審亦曾表示就已安裝電子式里程表不收取 任何費用,及任由上訴人取回系爭機車,然仍均遭上訴人拒 絕,另上訴人於111年12月26日來電詢問系爭機車維修進度 時,伊因尚未找出故障原因,故未曾向上訴人表示維修費用 僅需1,000餘元等語,並聲明:上訴駁回。 四、兩造不爭執事項: ㈠、上訴人於107年11月1日,以5萬元向被上訴人購買系爭機車, 因不習慣大燈恆亮,故請被上訴人將系爭機車安裝大燈   控制器。 ㈡、嗣於111年12月23日,因系爭機車無法啟動,上訴人遂電請   被上訴人將系爭機車載運至被上訴人機車行維修。 ㈢、上訴人之母林秀枝受上訴人委託,於111年12月28日前往被上 訴人機車行確認維修結果時,被上訴人當場表示系爭機車之 故障原因為里程表組短路造成,並業已將系爭機車原有之機 械指針式里程表拆卸,更換為電子式碼錶,同時當場欲向林 秀枝收取維修費用3,200元,惟林秀枝則拒絕給付,且拒絕 取回系爭機車。 ㈣、被上訴人於更換上開里程表組前,並未事先徵得上訴人或其 母林秀枝之同意。 ㈤、上訴人之母林秀枝於111年12月28日前往被上訴人機車行之   際,系爭機車經被上訴人維修後,已呈現可啟動之無故障狀   態。 五、本件爭點:   上訴人以其將系爭機車委請被上訴人維修,經被上訴人擅自   更換碼錶為由,主張被上訴人應負侵權行為損害賠償責任,   並依消費者保護法第51條賠償損害額五倍以下之懲罰性賠償   金20萬元,是否有據?   六、本院得心證理由: ㈠、關於侵權行為部分:    依民法第184條第1項前段規定,侵權行為之成立,須行為人 因故意過失不法侵害他人權利,亦即行為人須具備歸責性、 違法性,並不法行為與損害間有因果關係,始能成立,且主 張侵權行為損害賠償請求權之人,對於侵權行為之成立要件 應負舉證責任。就歸責事由而言,無論行為人因作為或不作 為而生之侵權責任,均以行為人負有注意義務為前提,在當 事人間無一定之特殊關係(如當事人間為不相識之陌生人) 之情形下,行為人對於他人並不負一般防範損害之注意義務 。又就違法性而論,倘行為人所從事者為社會上一般正常之 交易行為或經濟活動,除被害人能證明其具有不法性外,亦 難概認為侵害行為,以維護侵權行為制度在於兼顧「權益保 護」與「行為自由」之旨意(參見最高法院100年度臺上字 第328號判決意旨)。查:  ⒈依經濟部產業發展署依據消費者保護法第17條第1項,於110 年5月26日修正公布施行之「汽車維修定型化契約應記載及 不得記載事項」之「壹、應記載事項」第2條第1、2項:「業 者於維修前應將維修項目及費用告知消費者,經其同意後再 行維修。業者於維修中發現另有其他項目待修;或所需費用 超過預定維修費用時,業者於進行維修或繼續維修前,應先 行將其項目及費用告知消費者,並經其同意後再行維修。」 等內容,可知,車輛維修業者於進行修繕前,確負有將維修 項目及費用告知消費者之義務,並應徵得消費者同意後始得 進行維修。又於侵權行為之損害賠償請求權與債務不履行之 損害賠償請求權競合時,倘消費者依侵權行為規範請求賠償 ,則上開定型化契約應記載事項所規範之特別注意義務,自 應構成侵權行為善良管理人注意義務之內涵,當無疑義。  ⒉本件上訴人於111年12月23日委請被上訴人修繕系爭機車,被 上訴人進行維修前,未徵得上訴人或其代理人林秀枝之同意 ,即逕自以將系爭機車原有之機械指針式里程表拆卸,更換 為電子式碼錶之方式進行維修等情,為兩造不爭執,而可認 定。是揆諸上開說明,固可認為被上訴人擅自更換里程表方 式進行維修,確有違反善良管理人注意義務之情形,而具「 可歸責事由」。惟被上訴人更換上開里程表後,系爭機車確 已呈現可啟動之無故障狀態一節,既為上訴人不爭執,顯見 被上訴人係依兩造間委託修繕契約,基於修繕目的而為上開 更換里程表行為,自難認該等行為構成「不法侵害」。  ⒊又上訴人雖稱系爭機車遭被上訴人扣留,因此受有無法使用 機車之損害20萬元云云。然為被上訴人否認,並以前詞置辯 ,故上訴人此部分所述,是否屬實,本待商榷;況且,參諸 上訴人於原審言詞辯論期日陳述:「(問:你是否有跟被告要 求要騎回你的車子)沒有」、「(問:那你趕快把車子領回去) 我不要」、「(現在被告說什麼費用都不用了,也修好了, 碼表也換新的了,修車費也不用了,是否願意把車騎回去) 我要我原來的碼錶」(見原審卷第78、105頁),另於本院準 備程序期日陳述:「(問:被上訴人於原審審理過程中業已表 示願意返還車輛,並無以簽立合約書為條件,且不會收取任 何費用,何以仍拒絕取回車輛?)我認為我要原來那個碼表, 我才要取回」等情(見本院卷第52頁),顯見上訴人除未曾向 被上訴人提出取回系爭機車之要求外,甚且於被上訴人表達 欲主動返還系爭機車之際,猶拒絕取回機車之事實,故上訴 人前揭主張,自非可採。  ⒋此外,上訴人復未能明確敘明本件被上訴人有何民法第184條 第1項後段「故意以背於善良風俗之方法」、第184條第2項 「違反保護他人之法律」等侵權行為類型之具體內容,則上 訴人依據侵權行為之法律關係,請求被上訴人應負損害賠償 責任20萬元,自屬無據。 ㈡、關於消費者保護法部分:   按「企業經營者對於其提供之商品或服務,應重視消費者之 健康與安全,並向消費者說明商品或服務之使用方法,維護 交易之公平,提供消費者充分與正確之資訊,及實施其他必 要之消費者保護措施。」、「依本法所提之訴訟,因企業經 營者之故意所致之損害,消費者得請求損害額五倍以下之懲 罰性賠償金;但因重大過失所致之損害,得請求三倍以下之 懲罰性賠償金,因過失所致之損害,得請求損害額一倍以下 之懲罰性賠償金。」,消費者保護法第4條、第51條固分別 定有明文。然消費者保護法第4條本非獨立之請求權規範, 至同法第51條亦僅屬侵權行為責任之損害賠償範圍特別規定 ,而本件被上訴人所為上開修繕行為不構成侵權行為一節, 既經本院認定如前,則上訴人另依據消費者保護法第4條、 第51條等規定,請求被上訴人賠償20萬元,亦屬無稽,並非 可採。 ㈢、此外,上訴人雖以被上訴人故意將已拆卸之系爭機車指針式 里程表組隱匿,致無從鑑定為由,認應適用民事訴訟法第28 2條之1規定之法律效果云云。然本院審酌依據一般社會常情 ,於車輛送修更換零件時,除車主預先告知修繕業者保留原 零件外,鮮見併將已拆卸之零件同時歸還予車主之情形,再 佐以兩造於111年12月28日確認維修結果發生糾紛時起,迄 至上訴人於112年11月22日具狀提起本件訴訟時為止,期間 長達將近1年,而上訴人於該期間內復任置機車於被上訴人 機車行,始終未曾提出返還機車之請求,而被上訴人稱:事 發後曾聘請新技師,匆忙間可能誤將拆下之指針式里程表組 丟棄而未特意留存一節,亦無悖於常情,故實難以認定被上 訴人有何故意隱匿上開證據之事實。此外,本件事證已臻明 確,被上訴人所為修繕行為顯不構成侵權行為等情,俱經本 院認定如前,故亦無依上訴人聲請為前揭證據調查之必要, 併予敘明。 七、綜上所述,上訴人依據民法第184條第1項、第2項及消費者 保護法第4條、第51條等規定,請求被上訴人賠償20萬元, 及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止,按年利率百分之 5計算之利息,均為無理由;原審為上訴人敗訴之判決,經 核均無違誤,上訴意旨指摘原判決不當,求予廢棄改判,為 無理由,應駁回其上訴。 八、據上論結,本件上訴為無理由,依民事訴訟法第436條之1 第3項、第449條第1項、第463條、第78條,判決如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          民事第二庭 審判長法 官 宋國鎮                   法 官 李昆儒                    法 官 鄭子文 以上正本係照原本作成。 本判決不得上訴。 中  華  民  國  114  年  2   月   27  日                   書記官 周煒婷

2025-02-27

MLDV-113-簡上-44-20250227-1

臺灣臺中地方法院

確認債權不存在等

臺灣臺中地方法院民事判決 113年度訴字第2488號 原 告 張人尹 訴訟代理人 劉喜律師 複 代理 人 黃邦哲律師 楊偉奇律師 被 告 中國信託商業銀行股份有限公司 法定代理人 陳佳文 訴訟代理人 高義欽 王三仁 上列當事人間請求確認債權不存在等事件,本院於民國114年1月 16日言詞辯論終結,判決如下:   主  文 一、確認本院100年度司促字第33170號支付命令所載被告對原告 之債權不存在。 二、被告不得持本院100年度司促字第33170號支付命令為執行名 義對原告聲請強制執行。 三、訴訟費用由被告負擔。   事實及理由 壹、原告主張:   被告前以訴外人林桂珠向被告申用卡別:VISA、卡號000000 0000000000信用卡(下稱系爭信用卡)使用,積欠被告消費 款合計新臺幣(下同)79萬8863元(下稱系爭簽帳款,其中 31萬9492元為消費款、47萬9371元為循環利息),原告為系 爭信用卡之附卡持有人,而依系爭信用卡約定條款第3條: 「附卡申請人同意下列事項:本人與正卡申請人對信用卡所 產生應付帳款互負連帶清償責任」(下稱系爭條款)之約定 ,聲請對林桂珠及原告核發支付命令,經本院核發100年度 司促字第33170號支付命令(下稱系爭支付命令),惟系爭 支付命令並未依法送達原告當時實際居住之「高雄市○○區○○ 街00號403室」(下稱高雄址),不生確定效力。次信用卡 約定條款屬定型化契約,系爭條款令附卡持有人負擔非其所 得控制之風險,單方面加重原告責任,違反誠信原則而顯失 公平,依消費者保護法(下稱消保法)第12條第1項、第2項 第1款、民法第247條之1第1款及第4款之規定,應屬無效, 原告無需對系爭簽帳款負連帶清償責任。詎被告卻持系爭支 付命令向臺灣臺北地方法院(下稱臺北地院)聲請以113年 度司執字第139217號強制執行原告財產,爰提起本件訴訟。 並聲明:如主文所示。 貳、被告抗辯:   系爭支付命令本係寄送至「臺中市○區○村路0段000號」(下 稱美村路址),然因該址「查無此人」而無法送達原告,被 告因而另具狀陳報原告當時之戶籍址即「臺中市○區○○路00 號6樓之1」(下稱民族路址),系爭支付命令業於100年9月 28日寄存於民族路址管區派出所而生合法送達效力,系爭支 付命令已確定。原告雖主張系爭支付命令送達時實際居住在 高雄址,然並非當然即可認定原告有廢止民族路址之住所意 思,高雄址應僅為原告因念書或考試短暫居住處。又系爭支 付命令既已確定,依104年7月1日修正前民事訴訟法第521條 規定,系爭支付命令與確定判決有同一效力,則原告不得再 行訴請確認系爭支付命令所載債權不存在等語。並聲明:原 告之訴駁回。 參、本件經兩造整理並簡化爭點,結果如下:  一、兩造不爭執之事項:   ㈠被告以林桂珠向被告申請系爭信用卡使用,積欠被告系爭 簽帳款,原告為系爭信用卡之附卡持用人,因而聲請對林 桂珠及原告核發支付命令,請求原告就林桂珠所積欠之系 爭簽帳款負連帶清償責任,經本院核發系爭支付命令。   ㈡系爭支付命令於100年9月28日寄存送達於原告當時之戶籍 設籍地址即民族路址之管區派出所。  二、兩造爭執之事項:系爭支付命令是否經合法送達原告而確 定?系爭支付命令所示之債權是否存在? 肆、得心證之理由:  一、按確認法律關係之訴,非原告有即受確認判決之法律上利 益者,不得提起之,民事訴訟法第247條第1項定有明文。 所謂即受確認判決之法律上利益,係指法律關係之存否不 明確,原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在 ,且此種不安之狀態,能以確認判決將之除去者而言(最 高法院52年度台上字第1240號判決意旨參照)。本件原告 主張被告就系爭支付命令所載對原告之債權不存在,為被 告所否認,足見兩造就系爭支付命令所載之債權債務法律 關係存否有爭執而不明確,且被告並已持系爭支付命令為 執行名義向臺北地院聲請強制執行原告之財產,有臺北地 院113年度司執字第139217號卷影本附卷可稽(見本院卷 第69-72頁),足見原告私法上之財產權地位有不安之狀 態,且此不安之狀態能以確認判決將之除去,堪認原告提 起本件訴訟,有即受確認判決之法律上利益,合先敘明。  二、系爭支付命令因未經合法送達而失其效力:   ㈠按民事訴訟法第138條所規定之寄存送達,限於不能依同法 第136條及第137條規定行送達者,始得為之。設其送達之 處所,雖原為應受送達人之住居所、事務所或營業所,但 實際上已變更者,則該原住居所、事務所或營業所,即非 應為送達之處所,自不得於對該原處所不能為送達後,逕 予寄存送達。如為寄存送達,仍應於應受送達人實際領取 該訴訟文書時方生送達之效力(最高法院98 年度台抗字 第858號民事裁定意旨參照)。系爭支付命令於100年9月2 8日寄存送達於原告當時之戶籍設籍地址即民族路址之管 區派出所,為兩造不爭執之事實(見不爭執事項㈡)。原 告以其於100年間並未實際住居於民族路址,主張系爭支 付命令並未合法送達。被告則以系爭支付命令既經寄存送 達於原告當時設籍之民族路址,即屬合法送達而告確定等 語為辯。經查,原告以其自99年8月起即住居於高雄址, 業據提出財團法人金融聯合徵信中心(下稱聯徵中心)查 詢當事人綜合信用報告回復書暨信封、租約暨租金收據、 電費及網路費收據、100年及101年之特種考試地方政府公 務人員考試報名專用信及報名履歷表(見本院卷第119-12 4、143-155、157-164頁)等資為佐證,被告就上開書證 之形式真正並無爭執(見本院卷第212頁)。按之向聯徵 中心提出查詢綜合信用報告、向考選部報考公職人員考試 ,均屬至為重要之事項,當事人必會留存確保可收到相關 文件之地址,參之原告自99年8月1日起至103年5月31日止 之期間,均按月給付租金、電費及網路費予訴外人即高雄 址之房屋出租人陳明堂,已足見原告早於99年8月間起即 住居於高雄址。復參之原告與其母林桂珠同於100年7月29 日將戶籍遷入民族路址,且於系爭支付命令送達時2人之 戶籍均尚未遷離民族路址(見本院100年度司促字第33170 號卷內戶籍謄本),然經本院將系爭支付命令對民族路址 為送達之結果,林桂珠部分經以「查無此人」退回(見同 上卷內送達證書暨信封),如原告當時尚住居於民族路址 ,縱送達時未能會晤林桂珠本人,當會依民事訴訟法第13 7條第1項規定為送達,而非以「查無此人」退回,堪認原 告與林桂珠於系爭支付命令送達時,應已變更其實際住居 所,並未實際住居於民族路址。準此,民族路址於100年 間既非原告之實際住居所,即非應為送達之處所,系爭支 付命令於對民族路址不能為送達後,逕予寄存送達,於法 顯有未合,不生合法送達之效力,揆諸前開說明甚明。從 而,系爭支付命令既未經合法送達,自無從確定。   ㈡被告雖以系爭支付命令寄存於原告當時之戶籍設籍地址即 民族路址之管區派出所,已生合法送達之效力等語為辯。 然依民法第20條第1項之規定,依一定事實足認以久住之 意思,住於一定之地域者,即為設定其住所於該地。顯見 我國民法關於住所之設定,兼採主觀主義及客觀主義之精 神,必須主觀上有久住一定地域之意思,客觀上有住於一 定地域之事實,該一定之地域始為住所,故住所並不以登 記為要件,戶籍登記之處所固得資為推定住所之依據,惟 倘有客觀之事證,足認當事人已久無居住該原登記戶籍之 地域,並已變更意思以其他地域為住所者,即不得僅憑原 戶籍登記之資料,一律解為其住所(最高法院97年度台抗 字第118號民事裁定意旨參照)。本件依原告提出之前開 證據,足認原告於100年之前即已未實際住居於民族路址 ,已詳如前述,被告徒以原告於系爭支付命令送達時仍設 籍於民族路址,即逕謂系爭支付命令寄存送達於民族路址 管區派出所,應屬合法送達並確定,具與確定判決有同一 效力等語,要不足採。   ㈢再按「發支付命令後,三個月內不能送達於債務人者,其 命令失其效力。」民事訴訟法第515條第1項亦有明文。系 爭支付命令於100年9月28日寄存送達於原告當時之戶籍設 籍地址即民族路址之管區派出所,不生合法送達之效力, 已如前述,系爭支付命令既未於核發後3個月內合法送達 於原告,依上揭規定,已失其效力。  三、系爭支付命令所載被告對原告之債權不存在:    被告以林桂珠向被告申請系爭信用卡使用,積欠被告系爭 簽帳款,原告為系爭信用卡之附卡持用人為由,因而聲請 本院對原告核發支付命令,請求原告就林桂珠所積欠之系 爭簽帳款負連帶清償責任,為兩造不爭執之事實(見不爭 執事項㈠),且系爭信用卡約定條款第3條有:「附卡申請 人同意下列事項:本人與正卡申請人對信用卡所產生應付 帳款互負連帶清償責任」(即系爭條款)之約定,亦為兩 造所不爭執。經查:   ㈠系爭信用卡之約定條款乃係被告預先擬定與不特定多數消 費者交易使用之條款,屬定型化契約條款,系爭條款自應 受有關定型化契約規範之約束。而按定型化契約中之條款 違反誠信原則,對消費者顯失公平者,無效。定型化契約 中之條款有下列情形之一者,推定其顯失公平:⑴違反平 等互惠原則者;⑵條款與其所排除不予適用之任意規定之 立法意旨顯相矛盾者;⑶契約之主要權利或義務,因受條 款之限制,致契約之目的難以達成者,消保法第12條第1 、2項定有明文。又所謂違反平等互惠原則,依同法施行 細則第14條係指:⑴當事人間之給付顯不相當者;⑵消費者 應負擔非其所能控制之危險者;⑶消費者違約時,應負擔 顯不相當之賠償責任者;⑷其他顯有不利於消費者之情形 者。另民法為防止經濟強者利用定型化契約手段濫用契約 自由,及維護交易公平,於第247條之1亦規定:「依照當 事人一方預定用於同類契約之條款而訂定之契約,為左列 各款之約定,按其情形顯失公平者,該部分約定無效:⑴ 免除或減輕預定契約條款之當事人之責任者;⑵加重他方 當事人之責任者;⑶使他方當事人拋棄權利或限制其行使 權利者;⑷其他於他方當事人有重大不利益者」。準此, 本件就原告應否依系爭條款之約定,就主卡持有人林桂珠 之刷卡消費金額負連帶清償責任,即應依上開規定,審查 系爭條款有無違反誠信原則及平等互惠原則之情事。   ㈡系爭條款固約定「附卡申請人同意下列事項:本人與正卡 申請人對信用卡所產生應付帳款互負連帶清償責任」等語 。然系爭條款屬被告單方預先擬定之定型化契約條款,而 信用卡使用契約乃屬委任契約及消費借貸之混合契約,發 卡銀行之主要給付義務乃提供信用卡供持卡人使用,並受 任代為清償記帳消費款,附隨義務則有提供道路救援、旅 遊平安險、消費折扣等服務;持卡人之對待給付義務則為 給付委任報酬(例如年費),或間接支付(即持卡人簽帳 消費之特約商店或聯合信用卡中心應將刷卡金額之一定比 率交發卡銀行)「手續費」,並於約定期限清償墊款,若 未依約履行,則需負擔循環信用利息、違約金等,此種依 債務本旨而生之契約義務乃屬相當對等,消費者若申請為 一般持卡使用人,僅須負擔前揭義務已足。惟本件原告僅 為系爭信用卡之附卡持有人,而按之被告基於信用卡發卡 銀行之地位,雖會將信用卡正、附卡持卡人刷卡消費明細 分列,然每期正、附卡之刷卡消費帳單僅會寄送予正卡持 卡人林桂珠,縱有積欠刷卡消費金額之情事,亦僅會對正 卡持卡人林桂珠為催繳,並不會對附卡持卡人之原告為任 何之通知,是原告不但對正卡持有人林桂珠之刷卡消費金 額無從為任何之限制,且無從得知林桂珠之實際刷卡金額 ,並對林桂珠有無按期繳款、有無積欠刷卡消費款、是否 需負擔循環信用利息等資訊亦均無從得知,致未得能及時 決定是否繼續使用系爭信用卡附卡,欠缺任何權益保障之 約定,則倘林桂珠每月僅繳納最低應繳金額、或未依約繳 款而被課與高額循環利息再滾入消費帳款中而不斷累積帳 款,則系爭條款之約定將使原告負擔所不能預見及控制之 連帶清償風險,而被告對於原告主要給付義務卻未同時增 加或改變,顯見被告給付義務與原告給付義務並不相當, 系爭條款違反平等互惠原則,且系爭條款片面加重原告之 責任,使原告負擔不能預先控制之危險,顯不利於原告, 並違反誠信原則,而有顯失公平之情形,則原告主張系爭 條款依消保法第12條、民法第247條之1規定,應屬無效, 可堪採憑。   ㈢承前所述,系爭條款既屬無效,而依民法第272條規定,連 帶債務之成立,以當事人明示或法律有規定者為限。被告 並未舉證證明除系爭條款外,原告有何就林桂珠之系爭信 用卡帳款負連帶責任之明示,亦無法律規定信用卡附卡持 卡人就正卡持卡人積欠之簽帳款應負連帶清償責任,則原 告就林桂珠之系爭簽帳款自不負連帶清償之責任。從而, 原告主張被告對原告並無系爭支付命令所載之債權存在, 自屬有據。  四、綜上所述,原告訴請確認系爭支付命令所載被告對原告之 債權不存在,為有理由,應予准許。又系爭支付命令既未 經合法送達而失效,不具民事訴訟法第521條規定於104年 7月1日修正前之與確定判決同一效力,亦不具該條修正後 之得為執行名義之效力,自不得據之為執行名義而聲請強 制執行,是原告請求被告不得以系爭支付命令為執行名義 ,聲請對原告之財產為強制執行,亦應准許。  五、本件判決之結果已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法,經審 酌均於判決結果不生影響,毋庸一一贅述,附此敘明。  六、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第78條。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          民事第二庭  法 官 呂麗玉 以上正本係照原本作成。 如不服本判決,應於送達後20日內向本院提出上訴狀(須附繕本 )。如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  3   月  4   日                  書記官 許靜茹

2025-02-27

TCDV-113-訴-2488-20250227-1

臺灣臺中地方法院

損害賠償

臺灣臺中地方法院民事判決 113年度訴字第3087號 原 告 林岳維 訴訟代理人 林素月 被 告 徐嘉吟 上列當事人間請求損害賠償事件,本院於中華民國114年2月11日 言詞辯論終結,判決如下:   主  文 被告應給付原告新臺幣90萬元,及自民國113年11月19日起到清 償日為止,按年息5%計算之利息。 訴訟費用由被告負擔。 本判決於原告以新臺幣30萬元供擔保後,得假執行。但被告以新 臺幣90萬元為原告預供擔保,得免為假執行。   事實及理由 一、本件係因兩造所簽立「犬隻結紮合約書」(下稱系爭契約) 所生之爭議,依系爭契約第8條約定,合意由本院為第一審 管轄法院,本院自有管轄權。 二、原告主張:被告於民國113年2月13日向原告獨資之「瑪奇朵 寵物屋」購買一隻出生於000年00月0日,性別「公」,品種 「標準貴賓犬」,晶片號碼000000000000000之幼犬(下稱 系爭犬隻),價金新臺幣(下同)9萬元,當下已完整告知 被告,幼犬需要在8個月內完成結紮手術,同日並簽立系爭 契約,明定被告同意將系爭犬隻於113年8月5日前結紮完成 等情,依系爭契約第7條約定,如被告拒絕執行此結紮合約 需賠償瑪奇朵寵物屋即原告十倍價金之懲罰性違約金。原告 隨即為被告辦理寵物轉讓登記,登記被告為飼主,寵物名為 「Gucci」。嗣陸續於113年6月24日、113年7月11日、113年 9月6日、113年10月18日以簡訊催告被告應依約將系爭犬隻 結紮。被告於113年10月18日原告簡訊表明由法院處理違約 事宜後,始辯稱:「我的狗不見了請問怎麼結紮」、「上週 不見啊」云云,於本件訴訟中改稱系爭犬隻於113年7月走失 云云,均是規避將系爭犬隻結紮所為推託之詞,實查無被告 通報系爭犬隻遺失之任何相關紀錄。且被告此前對系爭契約 均無異議,不得事後再任意爭執原告未提供合理審閱期間, 始符公允。原告是因為不願見幼犬被無良飼主私下繁殖,或 淪落到非法養殖場做配種繁殖的事,況依動物保護法第22條 第3項、第27條第8款規定,飼主未為寵物絕育者,即應依法 受罰。在眾多消費者中,原告沒辦法知道誰是非法繁殖業者 或是私下想繁殖的飼主,所以只好用懲罰性違約金來拘束, 這樣才能避免犬隻被利用生育而生活過得悲哀可憐。若減免 違約金,則被告更不用帶系爭犬隻去絕育,而原告(是獸醫 師兼寵物繁殖合法業者暨寵物店業者)也無法追蹤系爭犬隻 的狀況,系爭犬隻的福利及生活保障將被遺忘。若被告願意 為系爭犬隻完成絕育手術,原告就無條件撤回起訴等語。並 聲明:除擔保金額及免假執行外,如主文所示。 三、被告則以:原告於簽立系爭契約未給予被告契約審閱期間, 被告爰依消費者保護法第11條之1規定,主張系爭契約第7條 不構成契約內容。另依系爭契約第7條約定被告須賠償十倍 價金之違約金,顯失公平,且若真有結紮必要,為何原告不 結紮後再行出售,爰依消費者保護法第12條第1項規定主張 系爭契約第7條約定無效。縱依系爭契約第7條約定,乃是: 「乙方因拒絕執行此結紮合約需賠償甲方十倍價金之懲罰性 違約金。」查系爭犬隻於113年7月走失,被告才無法帶系爭 犬隻去結紮,被告並無拒絕執行此結紮合約之情事,不符合 該條款之要件。但確實尚未去辦寵物遺失登記。又原告要求 被告賠償之金額顯然過高,請求法院酌減違約金等語置辯。 並聲明:(一)原告之訴及假執行之聲請均駁回;(二)如 受不利判決,願供擔保請准宣告免為假執行。 四、兩造不爭執之事實: (一)被告於113年2月13日向原告獨資之「瑪奇朵寵物屋」購買 一隻出生於000年00月0日,性別「公」,品種「標準貴賓 犬」,晶片號碼000000000000000之幼犬,即系爭犬隻, 價金9萬元,同日並簽立系爭契約,明定被告同意將系爭 犬隻於113年8月5日前結紮完成等情,且依系爭契約第7條 約定,如被告拒絕執行此結紮合約需賠償瑪奇朵寵物屋即 原告十倍價金之懲罰性違約金。原告隨即為被告辦理寵物 轉讓登記,登記被告為飼主,寵物名為「Gucci」【以上 內容為原告所提出之寵物登記(轉讓)、寵物買賣定型化 契約書、犬隻結紮合約書即系爭契約所載】。 (二)原告迭於113年6月24日、113年7月11日、113年9月6日、1 13年10月18日以簡訊催告被告應依約將系爭犬隻結紮及兩 造互傳訊息之對話(如本院卷第27至39、121至153頁)為 真正。 (三)被告始終未為系爭犬隻絕育(即結紮),亦未辦寵物遺失 登記。 五、得心證之理由: (一)查消費者保護法第11條之1第1、3、4項固然規定:「企業 經營者與消費者訂立定型化契約前,應有30日以內之合理 期間,供消費者審閱全部條款內容。」「違反第1項規定 者,其條款不構成契約之內容。但消費者得主張該條款仍 構成契約之內容。」「中央主管機關得選擇特定行業,參 酌定型化契約條款之重要性、涉及事項之多寡及複雜程度 等事項,公告定型化契約之審閱期間。」其立法理由曰: 「為維護消費者知的權利,使其於訂立定型化契約前,有 充分了解定型化契約條款之機會……因定型化契約之性質不 同,其審閱期間不宜一致,故於第○項規定主管機關得就 特定行業公告其審閱期間。」核其規範目的,無非保障消 費者有充分了解定型化契約條款之機會,故其審閱期間僅 以合理為限,倘消費者於訂約當時對契約條款內容業已明 瞭知悉,即無容任消費者事後藉此任意排除該契約條款之 餘地,始與誠信原則無違。再觀諸系爭契約(見本院卷第 19頁),標題「犬隻結紮合約書」即明揭契約宗旨,且內 容簡單明確,無非限期結紮,違者懲罰十倍之違約金,以 促遵守,足認被告於訂約當時對契約條款內容業已明瞭知 悉。復查無主管機關就「寵物犬結紮」公告定型化契約之 審閱期間。況被告自113年2月13日簽約時起至本件訴訟中 始以審閱期間置辯,此前均無異議,自不容事後再任意爭 執原告未提供合理審閱期間,始符公允。故被告依消費者 保護法第11條之1規定,主張系爭契約第7條不構成契約內 容云云,並不可採。 (二)查消費者保護法第12條第1項固然規定:「定型化契約中 之條款違反誠信原則,對消費者顯失公平者,無效。」但 系爭契約第7條並未見違反誠信原則,對消費者顯失公平 之情形。被告僅空泛稱「顯失公平」,即屬無稽。至被告 辯稱:「若真有結紮必要,為何原告不結紮後再行出售」 云云,然依動物保護法第22條第1、2、3項規定:「任何 人不得販賣特定寵物。但申請經直轄市、縣(市)主管機 關許可,並依法領得營業證照之業者,得經營特定寵物之 繁殖、買賣或寄養;許可期間,以3年為限。」「前項特 定寵物之種類、繁殖場、買賣或寄養業者應具備之條件、 設施、專任人員、申請許可之程序、期限與換證、撤銷或 廢止許可之條件、寵物繁殖作業及其他應遵行事項之辦法 ,由中央主管機關定之。」「第1項業者以外之特定寵物 飼主應為寵物絕育,但飼主向直轄市、縣(市)主管機關 申報並提出繁殖管理說明後得免絕育,如有繁殖需求亦應 申報,並在寵物出生後依第19條規定,植入晶片,辦理寵 物登記。」及特定寵物業管理辦法第2條規定:「適用本 辦法之特定寵物種類為犬、貓。」暨動物保護法第27條第 8款規定:「有下列情事之一者,處新臺幣5萬元以上25萬 元以下罰鍰,並得公布其姓名、照片及違法事實,或限期 令其改善;經限期令其改善,屆期未改善者,得按次處罰 之:……八、違反第22條第3項規定,未為寵物絕育且未申 報及提出繁殖管理說明,或未申報繁殖需求而繁殖寵物。 」可見經營寵物犬、貓繁殖、買賣或寄養之合法業者以外 ,寵物犬、貓的一般飼主才有為寵物絕育之義務。且公犬 應在6個月至12個月之間進行絕育,因為公犬通常在6個月 左右開始進入性成熟期(睪丸開始產生精子並分泌睪固酮 ),此時絕育,可有效減少因性激素引起的行為問題(如 標記領地、過度興奮或攻擊性),且在此階段,公犬的生 殖系統已基本發育完成,但尚未完全進入成年階段,手術 風險相對較低,且恢復速度快。準此,原告主張自始已完 整告知被告,幼犬需要在8個月內完成結紮手術,又簽立 系爭契約,明定被告同意將系爭犬隻於113年8月5日前結 紮完成等情,乃可信且合理。而被告於113年2月13日購買 時,系爭犬隻才3個月大,尚不能進行絕育,顯見其辯詞 之荒謬。故被告依消費者保護法第12條第1項規定,主張 系爭契約第7條約定無效云云,亦不足取。 (三)按系爭契約第7條約定:「乙方因拒絕執行此結紮合約需 賠償甲方十倍價金之懲罰性違約金。」被告不爭執其未為 系爭犬隻絕育(即結紮),但辯稱因系爭犬隻於113年7月 走失才無法帶系爭犬隻去結紮,並無拒絕執行此結紮合約 之情事云云。惟查:    1.觀諸原告所提出被告不爭執為真正之於113年6月24日、 113年7月11日、113年9月6日、113年10月18日簡訊對話 紀錄(見本院卷第27至39、121至153頁),可見原告於 系爭契約所定結紮期限113年8月5日之前、後一再催告 被告帶系爭犬隻去結紮,終於113年10月18日原告表明 由法院處理違約事宜後,被告始辯稱:「我的狗不見了 請問怎麼結紮(原告:上次打給你們不是這樣說的)上 週不見啊……」云云(見本院卷第27、123、125頁),足 認正因為被告此前推託之詞並非犬隻走失,此時被告改 口才會主動強調「上週不見啊」,以合理化截至上次與 原告通訊時均未提及犬隻走失之情狀。則縱設被告於11 3年10月18日簡訊所言屬實,即系爭犬隻於113年10月中 旬走失,亦不影響被告於113年8月5日後至113年10月中 旬前已經逾期而拒絕執行此結紮合約之既成事實,即充 分符合系爭契約第7條之要件,自無從因其後發生之事 由免責。    2.被告於本件訴訟中改稱系爭犬隻於113年7月走失云云, 核與前揭被告於113年10月18日簡訊所言矛盾互斥,又 未能舉證以實其說,顯係臨訟杜撰之詞,殊不足取。    3.衡諸當今我國社會常情,一般寵物犬、貓走失,其飼主 通常會在附近街頭或上相關網站張貼協尋廣告。況88年 8月5日農牧字第00000000號公告指定犬為辦理登記之 寵物,依動物保護法第19條第1至3項、第31條第8款, 寵物登記管理辦法第7條第1項之規定,寵物遺失,飼主 或寄養者應於遺失事實發生後5天內,檢具寵物登記證 明,向登記機構(如臺中市動物保護防疫處)申報寵物 遺失,違者處以罰鍰。更何況標準貴賓犬為品種犬中相 對較名貴犬種,公幼犬9萬元並不便宜,如經飼養共同 生活一段期間,無論基於情感或財物考量,若果真愛犬 走失,按理其飼主勢必積極尋找及通報遺失請求協尋, 而不大可能置之不理,若曾有積極尋找及通報遺失請求 協尋之情事,提出相關資料佐證不難。經本院闡明後, 被告補稱:「向我住的大樓即勤美附近的店家詢問,然 後就去報案請警員協尋,警員說要幫忙張貼警察局的協 尋網站幫忙協尋,我有把犬隻的照片提供給警員,當時 我是去民權路警察局。」云云(見本院卷第173頁), 卻徒託空言,其後僅提出一段對話錄音之光碟及如附件 所示之譯文(見本院卷第191、189頁),但錄音時間、 地點及對象均不明,且從內容略可看出應是113年12月1 7日本院開庭闡明被告應補充舉證後才錄音,縱其內容 為真正,則充其量為有警察告知其無法幫忙被告之事, 遠不能證明被告所辯系爭犬隻(無論何時何地)走失之 情事。甚至本院113年12月17日開庭已闡明相關法規, 曉諭被告若所辯屬實應盡速辦理寵物遺失登記,但遲至 114年2月11日言詞辯論終結前,被告自認其尚未去申辦 寵物遺失登記等語明確(見本院卷第171、206頁),就 假設系爭犬隻遺失而言太不合理,不能排除其慮及刑事 責任而不敢謊報遺失之可能。據此,被告所辯應係卸責 虛構之詞,不足採信。    4.既認被告逾期迄今未帶系爭犬隻去結紮並無正當理由, 即被告實乃拒絕執行此結紮合約無誤,已充分符合系爭 契約第7條之要件,無從解免其應給付懲罰性違約金之 責任成立。 (四)前揭約定之違約金,應否依民法第252條之規定酌減?茲 說明如下:    1.按約定之違約金過高者,法院得減至相當之數額,民法 第252條定有明文。惟按懲罰性違約金,係指當事人為 確保債務之履行,約定債務人不履行債務時,應支付之 金錢或其他給付。至債務人關於其因債之關係所應負之 一切責任均不因其給付違約金而受影響,故債權人除得 請求違約金外,並得請求履行債務,或不履行之損害賠 償。此與以違約金為債務不履行所生損害之賠償總額之 賠償額預定性違約金,自不相同(最高法院81年度台上 字第566號判決要旨參照)。    2.經斟酌為寵物犬貓絕育,可杜絕非法繁殖所衍生之諸多 問題,且對於寵物犬貓之行為及健康均有助益,就保護 動物福祉而言,具有重要價值。系爭契約僅是將被告依 動物保護法規定,本應遵守為系爭犬隻絕育之行政法上 義務,明定期限及相關行為義務予以具體化,並未課予 過苛義務;又因動物保護執法人員長期嚴重不足,唯恐 導致執行不力,本件約定懲罰性違約金以敦促被告履行 該等義務,誠屬不得已之變通方法,為確保上開價值之 實現,具有正當性。原告因被告履約可獲得之利益即為 確保上開價值之實現,無法折現而認為過高。況依本件 懲罰性違約金定為價金之十倍即90萬元,且原告已言明 若只要被告將系爭犬隻結紮就撤回起訴,但被告對此仍 無動於衷,可見此項民事制裁之嚇阻力或不罰之誘因仍 不足,參以標準貴賓犬不僅幼犬售價高,且為大型犬, 又需要經常送洗美容養護其毛髮,故飼育成本特別高, 其飼主通常經濟能力遠優於一般人,更難認前揭約定之 違約金過高。    3.既難認本件約定之違約金過高,即不能依民法第252條之規定酌減。 (五)按「給付無確定期限者,債務人於債權人得請求給付時, 經其催告而未為給付,自受催告時起,負遲延責任。其經 債權人起訴而送達訴狀,或依督促程序送達支付命令,或 為其他相類之行為者,與催告有同一之效力。」「遲延之 債務,以支付金錢為標的者,債權人得請求依法定利率計 算之遲延利息。」「應付利息之債務,其利率未經約定, 亦無法律可據者,週年利率為百分之五。」民法第229條 第2項、第233條第1項前段、第203條分別定有明文。從而 原告附帶請求,自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按 年息5%計算之法定遲延利息,亦於法有據。 (六)綜上所述,原告依系爭契約第7條之約定,請求被告給付9 0萬元,及自起訴狀繕本送達翌日即113年11月19日起至清 償日止,按年息5%計算之法定遲延利息,為有理由,應予 准許。 (七)兩造分別陳明願供擔保請准宣告假執行或免為假執行,均 核無不合,爰分別酌定相當之擔保金額,予以准許。 六、本件事證已臻明確,兩造其餘之攻擊、防禦方法,核與判決 結果不生影響,無庸逐一論列,併此敘明。 七、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第78條。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          民事第三庭  法 官 蔡嘉裕 正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日                 書記官 童秉三

2025-02-27

TCDV-113-訴-3087-20250227-1

臺灣桃園地方法院

清償債務

臺灣桃園地方法院民事裁定 114年度訴字第472號 原 告 中國信託商業銀行股份有限公司 法定代理人 陳佳文 被 告 許筑婷 上列當事人間請求清償債務事件,本院裁定如下:   主 文 本件移送臺灣臺北地方法院。   理 由 一、按訴訟之全部或一部,法院認為無管轄權者,依原告聲請或 依職權以裁定移送其管轄法院;而除民事訴訟法定有專屬管 轄之訴訟外,當事人得以合意定第一審管轄法院。但以關於 由一定法律關係而生之訴訟為限。前項合意,應以文書證之 ,民事訴訟法第28條第1項、第26條及第24條分別定有明文 。是當事人以合意定第一審管轄法院者,如具備上開法定要 件,當事人及法院均應受其拘束;亦即關於合意管轄之規定 ,除專屬管轄外,得排斥其他審判籍而優先適用(最高法院 99年度台抗字第110號、103年度台抗字第917號民事裁定可 資參照)。 二、經查,原告前以被告為債務人,向本院聲請核發支付命令, 經本院以114年度促字第528號核發支付命令,茲被告於法定 期間內聲明異議,依民事訴訟法第519條規定,支付命令失 其效力,並以原告支付命令之聲請視為起訴。而本件原告依 兩造間所簽立個人信用貸款約定書之約定為請求,又觀該約 定書第10條第2項約定:「立約人因本約定致涉訴訟時,合 意以貴行總行所在地之地方法院或台北地方法院為第一審管 轄法院,但法律有專屬管轄之特別規定者,從其規定,亦不 排除消費者保護法第四十七條或民事訴訟法第二十八條第二 項、第四三六條之九小額訴訟管轄法院之適用。」(促字卷 第6頁),堪認兩造業以上開約定合意定第一審管轄法院, 又本件原告起訴主張之事實,亦無涉於專屬管轄規範之法律 關係,揆諸首揭法律規定及說明,自應由原告總行所在地即 臺北市南港區之管轄法院臺灣士林地方法院,或上開約定中 之臺灣臺北地方法院管轄。原告向無管轄權之本院起訴,顯 係違誤,審酌兩造應訴之便,爰依職權將本件移送於臺灣臺 北地方法院。 三、爰裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          民事第二庭  法 官 李思緯  正本係照原本作成。 如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀,並應繳納抗 告費新台幣1500元。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日                 書記官 林慧安

2025-02-27

TYDV-114-訴-472-20250227-1

臺灣桃園地方法院

給付違約金

臺灣桃園地方法院民事判決 113年度訴字第1713號 原 告 即反訴被告 陳春福 陳國均 陳俊男 李黃秀鸞 共 同 訴訟代理人 簡長輝律師 被 告 即反訴原告 賴美華 訴訟代理人 陳志峯律師 複 代理人 張皓雲律師 追加 被告 中信房屋仲介股份有限公司 法定代理人 鄭余正全 訴訟代理人 鍾運凱 上列當事人間請求給付違約金事件,本院於民國114年1月22日言 詞辯論終結,判決如下:   主   文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。 反訴原告之訴及假執行之聲請均駁回。 反訴訴訟費用由反訴原告負擔。   事實及理由 壹、程序方面: 一、按被告於言詞辯論終結前,得在本訴繫屬之法院,對於原告 及就訴訟標的必須合一確定之人提起反訴。反訴之標的,如 專屬他法院管轄,或與本訴之標的及其防禦方法不相牽連者 ,不得提起,民事訴訟法第259條、第260條第1項分別定有 明文。所謂反訴之標的與本訴之標的及其防禦方法有牽連關 係者,乃指反訴標的之法律關係與本訴標的之法律關係兩者 之間,或反訴標的之法律關係與本訴被告作為防禦方法所主 張之法律關係兩者之間,有牽連關係而言;即舉凡本訴標的 之法律關係或作為防禦方法所主張之法律關係,與反訴標的 之法律關係同一,或當事人雙方所主張之權利,由同一法律 關係發生,或本訴標的之法律關係發生之原因,與反訴標的 之法律關係發生之原因,其主要部分相同,均可認兩者間有 牽連關係(最高法院95年度台上字第1558號裁定要旨參照) 。查,本件原告陳春福、陳國均、陳俊男、李黃秀鸞起訴主 張被告賴美華未依兩造於民國113年3月21日所簽立之「土地 買賣契約書」(下稱系爭契約)所約定之期限給付買賣價金 ,自113年6月10日起至113年7月1日止,已逾20日,賴美華 應依系爭契約第13條第2項約定,給付原告新臺幣(下同)5 1萬4,937元之違約金;賴美華則另提起反訴主張陳春福、陳 國均、陳俊男、李黃秀鸞未依約盡協力義務,多次阻饒拆除 建物,未依系爭契約約定之期限於113年6月10日前辦理建物 稅籍滅失,依系爭契約第13條第1項約定,應給付被告48萬9 ,555元之違約金等語。經核兩造間之本、反訴原因事實,均 係基於系爭契約究否歸責對造之事由而應負給付違約金之責 ,其原因事實及法律關係具有共通性及牽連性,相關訴訟及 證據資料均可相互援用,且非專屬於他法院管轄,依上開說 明,賴美華提起反訴尚無不合,應予准許。 二、次按訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求 之基礎事實同一者,不在此限,民事訴訟法第255條第1項第 2、3款定有明文。查本件原告起訴時以賴美華為被告請求: ①被告應給付原告51萬4,937元,及自起訴狀繕本送達翌日起 至清償日止,按週年利率百分之五計算之利息;②願供擔保 ,請准宣告假執行(本院卷第7頁)。嗣於113年10月21日具 狀追加中信房屋仲介股份有限公司(下稱中信房屋)為被告 ,並變更聲明為:①被告賴美華應給付原告51萬4,937元,及 自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按週年利率百分之五 計算之利息;②被告中信房屋應給付原告51萬4,937元,及自 民事追加被告等暨聲請調查證據狀繕本送達翌日起至清償日 止,按週年利率百分之五計算之利息;③前兩項給付,如任 一被告為給付時,其他被告於其給付範圍内,免除其給付責 任;④願供擔保,請准宣告假執行(本院卷第116頁)。經核 原告聲明之追加,係基於同一買賣法律關係,基礎事實同一 ,合於上開規定,應予准許。 三、追加被告中信房屋經合法通知,未於言詞辯論期日到場,核 無民事訴訟法第386條各款所列情形,爰依原告聲請,由其 一造辯論而為判決。 貳、實體部分: 一、本訴部分  ㈠原告主張:  ⒈賴美華前於113年3月21日透過被告中信房屋居間仲介向原告 購買所有坐落於桃園市○○區○○段000○000○000地號土地(下 合稱系爭土地),並簽訂系爭契約,約定買賣總價為2,719 萬7,500元,系爭契約第4條並約定賴美華應於113年6月10日 前付清全部買賣價金。嗣賴美華於113年3月26日至5月29日 陸續將全部買賣價金匯入追加被告中信房屋於中國信託商業 銀行(下稱中信銀行)南東分行所開立之「中信房屋房屋交 易安全專戶」(下稱系爭履保專戶),原告則於113年6月5 日將系爭土地所有權移轉登記予賴美華,並於113年6月7日 鑑界當日將系爭土地交付賴美華,即已完成點交系爭土地之 給付義務。惟賴美華卻遲未同意中信房屋自系爭履保專戶撥 付買賣價金款項予原告,依系爭契約所約定價金給付期限11 3年6月10日,尚餘2,574萬6,858元之買賣價金未為給付。經 原告多次催討後,賴美華終於113年7月1日同意中信房屋撥 付買賣價金予原告,故自113年6月10日起迄至113年7月1日 止,已逾期20日而有違約情事,賴美華應依系爭契約第13條 第2項約定,按日給付原告未依期限履行支付價金千分之一 即51萬4,937元之違約金(計算式:25,746,858元1‰20日= 514,937元,元以下四捨五入)。  ⒉另依兩造所共同簽立之中信房屋房屋交易安全契約書(下稱 系爭交易安全契約)第3條第8項約定可知,中信房屋有通知 中信銀行撥款之義務,而原告既已於113年6月5日辦理系爭 土地所有權移轉登記,並於113年6月7日交付予賴美華,即 已完成點交系爭土地之主給付義務。則系爭交易安全契約第 3條第5項有關系爭契約是否履行完竣依中信房屋認定為準之 約定,依消費者保護法第12條第1項規定顯違反誠信原則, 對消費者顯失公平者而無效,故中信房屋自應依系爭契約第 4條約定於113年6月10日前通知中信銀行自系爭履保專戶撥 付本件買賣價金餘款予原告。然中信房屋迄至113年7月1日 始行為之,致原告受有未能如期受領買賣價金2,574萬6,858 元之損害,中信房屋亦應依系爭契約第13條第2項約定,給 付51萬4,937元之違約金。爰依系爭契約第13條第2項約定, 提起本件訴訟。並聲明:如上開變更後之聲明所示。  ㈡被告則以:  ⒈賴美華:系爭契約簽約後,已分別依約於113年3月26日、4月 19日、5月7日、5月8日、5月13日、5月29日將買賣價金全數 匯入系爭履保專戶,依據系爭交易安全契約第2條第1項約定 ,伊將價金存入系爭屢保專戶時,視為原告已收受該筆買賣 價金,故伊於113年5月29日將尾款1,258萬7,250元存入系爭 履保專戶時,即已按時履行給付價金之給付義務,並無遲延 之情事。另依系爭交易安全契約第3條第5項約定可知,縱買 方將買賣價金存入履保專戶後,雙方均不得處分,仍須待雙 方均依約履行完竣並經中信房屋以書面通知後,中信銀行方 將系爭履保專戶內買賣價金撥付賣方。本件因系爭土地上存 在未辦理保存登記之建物(下稱系爭建物),伊與原告於系 爭契約第1條備註欄第2點約定如系爭建物無法辦理稅籍移轉 ,由伊負責拆除,並由原告辦理稅籍滅失。惟因原告多次阻 饒伊拆除系爭建物,致雙方迄至113年6月28日始簽立土地點 交書,中信房屋方而依此認定雙方皆已履行完竣,依系爭交 易安全契約第3條第5項之約定,嗣於113年7月1日以書面通 知中信銀行後撥付買賣價金餘款予原告。故伊並無給付遲延 之行為等語置辯。並聲明:①原告之訴駁回;②如受不利之判 決,願供擔保,請准宣告免為假執行。  ⒉追加被告中信房屋經合法通知無正當理由不到場,據其先前 提出之書狀陳述略以:伊受原告與賴美華委託控管系爭履保 專戶內之買賣價金,又依兩造所共同簽立之系爭交易安全契 約第3條第5項約定可知,須待原告與賴美華就系爭契約履行 完竣時,伊始以書面通知中信銀行撥付款項。本件系爭契約 約定點交日雖為113年6月10日,惟此僅買賣雙方間約定之權 利義務,並非實際上「契約履行完竣日」,依原告與賴美華 雙方所簽署之土地點交書記載實際履約完竣日應為113年6月 28日,伊既非系爭契約當事人,自不受系爭契約之拘束。故 伊於113年6月28日收受相關資料後,於次工作日即113年7月 1日書面通知中信銀行撥付買賣價金餘款並無遲延之情事。 縱伊有遲延通知,原告依系爭契約第13條第2項向伊請求違 約金,然伊並非系爭契約之當事人,並未與原告有何違約金 之約定,自無給付違約金之義務等語置辯。並聲明:①原告 之訴駁回;②如受不利之判決,被告願供擔保,請准宣告免 為假執行。 二、反訴部分    ㈠反訴原告賴美華主張:如上所述,系爭契約簽訂後,反訴原 告於113年6月1日即委託廠商拆除系爭建物,然經反訴被告 陳春福、陳國均、陳俊男、李黃秀鸞以須先收受系爭履保專 戶內餘項始得拆除為由,而多次阻饒反訴原告拆除系爭建物 ,迄至113年6月8日反訴被告拆除系爭建物,然因反訴被告 於113年6月1日至6月7日皆拒絕同意反訴原告廠商拆除系爭 建物,進而導致廠商於該段期間承接其他工作,反訴原告亦 找不到其他拆除廠商,導致反訴原告延後至113年6月17日始 將系爭建物拆除完畢,反訴被告則遲於113年6月23日辦理稅 籍滅失,雙方末於113年6月28日完成系爭土地點交程序。故 本件顯係因反訴被告未依系爭契約第1條備註欄第2點約定盡 其協力義務,致延誤系爭土地點交期限,是自113年6月10日 約定點交日起至113年6月28日止,共遲延18日,使反訴原告 受有無法使用系爭土地之損害,反訴被告應依系爭契約第13 條第1項約定,按日給付反訴原告已支付價金千分之一即48 萬9,555元之違約金(計算式:2,719萬7,500元1‰18日=48 萬9,555元)。爰依系爭契約第13條第1項約定提起反訴等語 。並聲明:①反訴被告應連帶給付反訴原告48萬9,555元,及 自反訴起訴狀繕本送達反訴被告翌日起至清償日止,按週年 利率5%計算之利息;②反訴原告願供擔保,請准宣告假執行 。  ㈡反訴被告陳春福、陳國均、陳俊男、李黃秀鸞均以:   系爭土地於113年6月5日完成移轉所有權登記,兩造並於113 年6月7日進行土地鑑界後,反訴被告即將系爭土地交付予反 訴原告,並將系爭土地註銷稅籍資料一併交付仲介,反訴原 告雖於當日向反訴被告要求提出「房屋拆除同意書」,反訴 被告亦於隔日即113年6月8日交付,並無阻饒拆除系爭建物 情事。另反訴原告雖稱反訴被告遲至113年6月23日辦理稅籍 滅失,惟依系爭契約第1條備註欄第2點約定及房屋稅條例第 8條規定,本應由反訴原告先拆除系爭建物後,反訴被告始 得申請註銷稅籍。況反訴被告早於113年6月7日即將註銷稅 籍資料交付仲介,並無遲延之責任,本件實則係因反訴原告 自行未能於113年6月10日期限前完成拆除,致後續程序延宕 等語置辯。並聲明:㈠反訴原告之訴駁回。㈡如受不利之判決 ,願供擔保,請准宣告免為假執行。 三、原告與賴美華於113年3月21日簽立系爭契約,並約定點交期 限為113年6月10日,嗣賴美華於113年3月26日、4月19日、5 月7日、5月8日、5月13日、5月29日將買賣價金總計2,719萬 7,500元全數匯入系爭履保專戶;原告於113年6月5日將系爭 土地所有權登記移轉予賴美華,雙方並於113年6月7日進行 土地鑑界,系爭建物則於113年6月17日由賴美華拆除,並由 原告於113年6月23日辦理系爭建物稅籍滅失,雙方末於113 年6月28日完成系爭土地點交,嗣由中信房屋於113年7月1日 以書面通知中信銀行撥付買賣價金餘款予原告等情,有系爭 契約、系爭交易安全契約、土地點交書、系爭履保專戶收支 明細表、存摺明細在卷可稽(見本院卷第11至39頁、第55至 69頁、第79至93頁),復為兩造所不爭執(第131至133頁) ,此部分事實堪信為真。至原告主張賴美華及中信房屋未依 系爭契約於113年6月10日約定期限內給付買賣價金,應給付 51萬4,937元之違約金等節,則為被告所否認,除以前詞置 辯,賴美華並主張原告未依系爭契約於113年6月10日約定期 限內辦理系爭建物稅籍滅失,應給付48萬9,555元之違約金 為由提起反訴。是本件應審究者厥為:㈠賴美華是否伊系爭 契約約定於113年6月10日期限前給付買賣價金?㈡原告於113 年6月10日約定期限後始辦理系爭建物稅籍滅失是否為遲延 給付之行為? 四、本院之判斷  ㈠本訴部分:   ⒈按當事人得約定債務人於債務不履行時,應支付違約金,民 法第250條定有明文。所謂「違約金」,乃契約當事人約定 於一方違約時,應支付他方之金額,無論係懲罰性質抑賠償 額預定性質,必當事人間有所約定,始得請求給付(最高法 院89年度台上字第1269號判決意旨參照)。查,原告與賴美 華所簽訂系爭契約第4條約定:價金支付方式(如本土地買 賣使用「房屋交易安全制度」,本條買賣價款均應存入保管 銀行之「中信房屋房屋交易安全專戶內」);再依原告與賴 美華、中信房屋、中信銀行四方共同簽訂之系爭交易安全契 約第2條第1項:「一、甲方(即被告)應依不動產買賣契約 書之約定按時將各期價款存入丁方(即中信房屋)於丙方( 即中信銀行)開立之『中信房屋房屋交易安全專戶』內,甲方 存入專戶內之各期價款,僅丁方有權指示丙方提領、撥付; 價款存入專戶時,視為乙方(即原告)已收受該筆買賣價金 。在不動產買賣契約履行完竣,且丙方所負價金保管責任全 部解除以前,甲、乙雙方均不得要求提領、設質予第三人或 請求轉為定期存款或其他任何處分」(見本院卷第23頁)。 可知於賴美華依系爭交易安全契約之約定將買賣價金存入系 爭履保專戶後,即視為原告已收受該筆買賣價金,同時亦履 行系爭契約第4條之給付價金之義務。查,賴美華已分別於1 13年3月26日、4月19日、5月7日、5月8日、5月13日、5月29 日將買賣價金總計2,719萬7,500元全數匯入系爭履保專戶乙 節,有房屋交易安全制度專戶收受明細表(買方)在卷可稽( 見本院卷第67頁),復為兩造所不爭執,則賴美華買受系爭 土地應給付原告之價金款項既均已依系爭交易安全契約之約 定存入系爭履保專戶,堪信賴美華已按期履行系爭契約第4 條給付買賣價金之義務,並無給付遲延而違約之情事。至原 告是得否請求中信房屋於113年6月10日立即將買賣價金自系 爭履保專戶轉匯至原告個人帳戶,悉依系爭交易安全契約之 約定行之;惟觀諸系爭契約及系爭交易安全契約,就此部分 並未約定期限,更無何違約金之約定,益徵關於系爭履保專 戶之價金是否於113年6月10日即應匯入原告個人帳戶,兩造 未達成合意,自非系爭契約第13條第2項「違約處理事項」 所約定之違約金給付事由,揆諸前開說明,自無從請求給付 違約金。故原告依系爭契約第13條第2項約定請求賴美華給 付51萬4,937元之違約金,自屬無憑。  ⒉按定型化契約中之條款違反誠信原則,對消費者顯失公平者 ,無效。定型化契約中之條款有下列情形之一者,推定其顯 失公平:一、違反平等互惠原則者。二、條款與其所排除不 予適用之任意規定之立法意旨顯相矛盾者。三、契約之主要 權利或義務,因受條款之限制,致契約之目的難以達成者, 消保法第12條定有明文。又定型化契約條款是否違反誠信原 則,對消費者顯失公平,應斟酌契約之性質、締約目的、全 部條款內容、交易習慣及其他情事判斷之;定型化契約條款 ,有下列情事之一者,為違反平等互惠原則:一、當事人間 之給付與對待給付顯不相當者。二、消費者應負擔非其所能 控制之危險者。三、消費者違約時,應負擔顯不相當之賠償 責任者。四、其他顯有不利於消費者之情形者。亦為消保法 施行細則第13條、第14條所明定。從而,定型化契約之條款 是否違反誠信原則、平等互惠原則,對消費者顯失公平而無 效,須依個案為具體審查,非得僅因定型化契約條款之適用 結果不利於消費者,即謂該條款違反誠信原則、平等互惠原 則,對消費者顯失公平而無效。  ⒊經查,依系爭交易安全契約第3條第5項約定:「甲、乙雙方 均依不動產買賣契約履行完竣並經丁方書面通知時,丙方應 將專戶內本件之買賣價金(扣除本條各項約定之款項)之餘 額撥付予乙方。前述買賣契約是否履行完竣依丁方認定為準 ,甲、乙雙方不得異議」。可知中信房屋乃受原告、賴美華 委任,負責保管監證買賣之價金而擔任一中立角色,並有於 原告與被告賴美華間依系爭契約履行買賣交易完竣後,依書 面通知中信銀行將系爭履保專戶內之買賣價金餘額撥付予原 告之義務,足見兩造就系爭契約是否履行完畢為原告是否得 以領取買賣價金之條件。再依系爭契約第1條備註欄第2點約 定:「地上物處理:乙方協同將地上物稅極變更為甲方。如 無法稅籍移轉,乙方則須辦理稅籍滅失(地上物拆除由甲方 支付費用及執行拆除)」,可知原告與賴美華於系爭契約就 系爭建物之處理方式,約定應辦理稅籍移轉;如未能移轉, 則由被告賴美華拆除系爭建物後,由原告辦理稅籍滅失。本 件賴美華係於113年6月17日拆除系爭建物,原告則於113年6 月23日辦理稅籍滅失,兩造並於113年6月28日簽立土地點交 同意書,足認原告與賴美華就系爭契約所約定上開事項係於 113年6月28日履行完畢。基此,中信房屋依此時點認定履行 完竣,並於113年7月1日依約撥付款項,於本件個案適用上 並無何違反誠信、平等互惠原則而對原告顯失公平情事,系 爭交易安全契約自屬有效,中信房屋亦無何違背系爭交易安 全契約之行為。故原告主張中信房屋遲至113年7月1日始通 知中信銀行自系爭履保專戶撥付買賣價金餘款予原告,應負 賠償責任云云,即乏所憑,不應准許。  ⒋綜上,賴美華已依系爭契約第4條之約定於期限內給付買賣價 金;中信房屋則依系爭交易安全契約第3條第5項之約定,核 實認定系爭契約於113年6月28日履行完畢,並於113年7月1 日書面通知中信銀行撥付買賣價金餘款於原告,均合於契約 之約定,難認有何違約之情事。故原告主張賴美華、中信房 屋債務不履行,依系爭契約第13條第2項之約定請求給付違 約金51萬4,937元,均無理由,不應准許。   ㈡反訴部分:   ⒈按債務不履行所生之賠償請求權,必須其所受之損害與債務 不履行(給付不能或給付遲延)有因果關係存在(最高法院9 5年度台上字第2885號判決意旨參照)。準此,債務不履行之 損害賠償,應具備請求權人之損害與賠償義務人之行為具相 當因果關係,否則該損害賠償請求權即無存在之理。第按苟 有此行為,按諸一般情形,不適於發生此項損害,即無相當 因果關係。行為與行為後所生之條件相競合而生結果,二者 倘無必然結合之可能,行為與結果,仍無相當因果關係之可 言(最高法院75年度台上字第525號判決意旨參照)。  ⒉觀之系爭契約第1條備註欄第2點約定:「地上物處理:乙方 協同將地上物稅極變更為甲方。如無法稅籍移轉,乙方則須 辦理稅籍滅失(地上物拆除由甲方支付費用及執行拆除)」, 再依同條備註欄第6點約定點交日為113年6月10日,固可認 反訴被告依約負有協力義務,應於113年6月10日前完成辦理 系爭建物稅籍滅失。惟依同條備註欄第2點之約定,拆除系 爭建物部分既約定由反訴原告負責,參以房屋稅條例第8條 規定:「房屋遇有焚燬、坍塌、拆除至不堪居住程度者,應 由納稅義務人申報當地主管稽徵機關查實後,在未重建完成 期內,停止課稅」,可知辦理房屋停止課稅,亦須以房屋遇 有焚燬、坍塌、拆除至不堪居住程度等事由為前提。綜上約 定及條文可知,系爭契約第1條備註欄第2點所約定反訴被告 辦理稅籍滅失之契約義務,繫於反訴原告拆除系爭建物完成 ,始負協力辦理義務。  ⒊復依反訴原告所陳:「反訴被告雖於113年6月8日同意反訴原 告拆除系爭建物,然因反訴被告於113年6月1日至6月7日皆 拒絕同意反訴原告廠商拆除系爭建物,進而導致廠商於該段 期間承接其他工作,反訴原告臨時亦找不到其他廠商拆除, 系爭建物之拆除時間方延後至113年6月17日」等語(見本院 卷第139頁),可知縱依反訴原告之主張,反訴被告於系爭契 約所約定點交日前之113年6月8日,亦已同意反訴原告拆除 系爭建物,兩造復未就反訴被告應「同意拆除系爭建物」約 定明確期限,是反訴被告尚無違約之情。另反訴原告所稱「 反訴被告迄至111年6月8日始同意拆除系爭建物」、「找不 到其他廠商拆除系爭建物,方延後至113年6月17日拆除」云 云,二者間亦無必然之結合,故反訴被告於111年6月8日同 意拆除系爭建物之行為,與反訴原告無法於111年6月10日前 拆除系爭建物之結果,欠缺相當因果關係。從而,反訴原告 於113年6月17日方拆除系爭建物完畢,已逾約定之點交日, 反訴被告更於是日後始有協力配合辦理註銷系爭建物稅籍之 義務,已如前述,是此逾期之結果不可歸責於反訴被告。故 反訴原告主張反訴被告未盡協力義務致延誤系爭土地點交期 限,依系爭契約第13條第1項約定,請求反訴被告給付48萬9 ,555元之違約金,亦屬無據,不應准許。 五、綜上所述,本訴部分原告依系爭契約第13條第2項約定,請 求被告給付51萬4,937元,為無理由,應予駁回;反訴部分 ,反訴原告依系爭契約第13條第1項約定,請求反訴被告給 付48萬9,555元之違約金,為無理由,應予駁回。又本訴及 反訴既均駁回,原告及反訴原告假執行之聲請即失其依附, 應併予駁回。 六、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據,經   本院斟酌後,核與判決不生影響,爰不逐一論述。 七、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第78條。    中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          民事第二庭  法 官 劉哲嘉 以上正本係照原本作成 如對本判決上訴,須於判決送達後 20 日內向本院提出上訴狀。 如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日                 書記官 鍾宜君

2025-02-27

TYDV-113-訴-1713-20250227-1

南小
臺南簡易庭

返還預約金

臺灣臺南地方法院臺南簡易庭民事判決 113年度南小字第1345號 原 告 黃語涵 訴訟代理人 蔡純伶 被 告 陳莉穎 訴訟代理人 陳順郎 上列當事人間請求返還預約金事件,經本院於民國114年2月6日 言詞辯論終結,判決如下:   主 文 被告應給付原告新臺幣伍仟元。 原告其餘之訴駁回。 訴訟費用新臺幣壹仟元,由被告負擔新臺幣伍佰元及自本判決確 定之翌日起至清償日止,按週年利率百分之五計算之利息;餘由 原告負擔。 本判決得假執行。但被告如以新臺幣伍仟元為原告預供擔保後, 得免為假執行。   事實及理由 一、原告主張:緣原告欲委任被告收托小孩,即於民國113年4月 11日17時30分許,與被告一同簽立預約契約書收據並向被告 支付預約金新臺幣(下同)10,000元。然而,該預約契約書 之內容實則不利於原告,被告既要求所有之例假日均應依勞 動基準法安排休假,又要求每個月2,000元之伙食費,雙方 因此對於契約內容無法達成共識。於是,原告在簽約後隔天 便透過電話向彭婉如基金會詢問相關事宜,該基金會即向原 告表示托嬰契約係屬委任關係而不適用勞動基準法,且依民 法第549條第1項規定,委任關係得隨時終止之,反而托嬰契 約應有消費者保護法(下稱消保法)之適用,依消保法第11 條之1及第12條之規定,被告未依法提供審閱期間,該契約 應屬無效;此外,被告並沒有因此受有經濟損失,卻於113 年4月13日拒絕返還預約金,爰依法提起本訴等語,並聲明 :被告應給付原告10,000元。 二、被告則以:原告於雙方簽立預約契約書後,卻違約不履行並 請求返還定金,惟該預約契約書已載明「若因原告因素無法 托育,原告不得要求退回定金」,原告亦已在該預約契約書 上簽名,依民法第249條第2款之規定,既然係原告違約不履 行在先,本件所涉契約亦無消保法之適用,原告本不得請求 返還定金,是其請求於法不合;此外,原告違約不履行已造 成被告陷於無經濟收入之窘境,原告本應負損害賠償責任等 語,資為抗辯。並聲明:原告之訴駁回。 三、本院之判斷: (一)雙方已就托育幼兒一事達成合意而成立契約:  1.按解釋意思表示應探求當事人之真意,不得拘泥於所用之辭 句,民法第98條定有明文。是以,解釋意思表示端在探求表 意人為意思表示之目的性及法律行為之和諧性,解釋契約尤 須斟酌交易上之習慣及經濟目的,應考量訂約當時之情形, 及一切證據資料以為斷定之標準,並依誠信原則而為之(最 高法院86年度台上字第2756號判決、93年度台上字第1564號 判決意旨參照)。又按當事人互相表示意思一致者,無論其 為明示或默示,契約即為成立;當事人對於必要之點,意思 一致,而對於非必要之點,未經表示意思者,推定其契約為 成立,關於該非必要之點,當事人意思不一致時,法院應依 其事件之性質定之,民法第153條第1項及第2項亦有規定。  2.查兩造有於113年4月11日17時30分許一同簽立預約契約書, 原告並有向被告支付10,000元,被告並簽發預約契約書收據 予原告,事後被告並無拒絕照顧原告欲托育之嬰兒等情,有 兩造各自提出之預約契約書收據、預約契約書各1份附卷可 證(見113年度南司小調字第1941號【下稱南司小調卷】第1 5頁;本院卷第29頁),且為兩造所不爭執(見南司小調卷 第13頁;本院卷第25至27、42頁),先堪認定上揭事實。再 經本院綜合檢視兩造各自提出之預約契約書收據、預約契約 書,該契約收據已載有被告之資料及簽名,該契約書已記載 原告及原告配偶之資料及原告之簽名,且二者之開始托育日 期均載為「113年5月2日」、每日托育時間均記載為「11:00 ~17:00」、費用均記載為「35000」、預約訂金亦均載為「1 0000元」,並均加註「休假&颱風假等假期,均依勞動基準 法放假」、「已付之訂金若因家長因素無法托育,家長不得 要求退回訂金」等語,是兩造既已就開始托育日期、每日托 育時間、費用、預約訂金等事項有意思合致,且觀之該收據 在「假日加班費用」欄另註明「350元/小時,臨托費用每小 時350元」等資訊,而該契約書則額外在「日托時間」欄詳 載「W1~W5」等語,顯然兩造在完成上揭預約契約書、預約 契約書收據之時,即已對於「原告委託被告托育幼兒」一事 之「必要之點」達成明示合意進而成立契約(下稱系爭契約 ),合先敘明。 (二)又原告雖主張系爭契約有消保法第11條之1、第12條之適用 而已屬無效,原告得請求被告返還先前給付之定金等情,為 被告所否認,並以前詞置辯。經查:  1.系爭契約並無消保法第11條之1、第12條之適用: (1)按企業經營者與消費者訂立定型化契約前,應有30日以內之 合理期間,供消費者審閱全部條款內容;違反前開規定者, 其條款不構成契約之內容,消費者保護法第11條之1第1項及 第3項前段定有明文。而該條規定所謂之企業經營者,依同 法第2條第2款規定,係指以設計、生產、製造、輸入、經銷 商品或提供服務為營業者;所謂定型化契約,依同法第2條 第9款,則指以企業經營者提出之定型化契約條款作為契約 內容之全部或一部而訂立之契約;至於所謂定型化契約條款 ,依同法第2條第7款,係指企業經營者為與多數消費者訂立 同類契約之用,所提出預先擬定之契約條款。又前開規定之 立法目的,在於維護消費者知的權利,確保其於訂立定型化 契約前,有充分了解定型化契約條款之機會,但綜觀定型化 契約簽訂當時之客觀情狀,足見消費者確已知悉定型化契約 條款之內容,則消費者如為節省時間、爭取交易機會或其他 因素,而自願放棄契約審閱權,自非法所不許(臺灣高等法 院101年度上易字第146號判決意旨參照)。又按定型化契約 中之條款違反誠信原則,對消費者顯失公平者,無效;定型 化契約中之條款有違反平等互惠原則者,或條款與其所排除 不予適用之任意規定之立法意旨顯相矛盾者,或契約之主要 權利或義務,因受條款之限制,致契約之目的難以達成者者 ,推定其顯失公平,消保法第12條第1項、第2項定有明文。 細繹消保法第11條之1、第12條之條文,顯係以當事人一方 為企業經營者,且當事人間之契約為定型化契約為前提,否 則,即無消保法第11條之1、第12條適用之餘地。 (2)查原告於本院審理時中曾表示:當時被告說她也在待業中等 語(見本院卷第42頁),而被告於本院審理時中亦稱:我當 時手上沒有其他需要照顧的小孩等語(見本院卷第43頁)。 因此,即便消費者保護法所稱之企業經營者,雖未限定於公 司、合夥或其他型態之團體組織,獨資企業或自然人亦得為 該法所規範之企業經營者,然而依憑卷內證據,恐難認為被 告有依其計畫,長期在市場上自主提供托育幼兒之服務。從 而,被告是否係以提供托育服務為「營業」之企業經營者, 而有消保法第11條之1、第12條之適用,已有疑問。 (3)再者,觀之兩造各自提出之預約契約書、預約契約書收據, 雖然就「休假&颱風假等假期,均依勞動基準法放假」、「 已付之訂金若因家長因素無法托育,家長不得要求退回訂金 」部分之記載,係透過電子文件列印而非當事人親自手寫, 然前開2約定條款內容僅2行共42字,其內容並非繁雜,尤其 「已付之訂金若因家長因素無法托育,家長不得要求退回訂 金」之約定,與民法第249條第2款之旨趣相符(詳下述), 「休假&颱風假等假期,均依勞動基準法放假」之約定,亦 無與社會交易常情相違,對於一般通常智識之人而言,其內 容均難謂不易理解,且對於系爭契約之其他重要之點即開始 托育日期、每日托育時間、費用、訂金均係以手寫方式載明 ,顯然係經兩造磋商後再具體載明,核與上揭消保法所規範 之定型化契約性質不同,自非屬定型化契約,要無消保法第 11條之1關於定型化契約審閱期、第12條關於禁止消費者預 先拋棄權利及禁止違反誠信原則規定之適用。 (4)原告雖另主張系爭契約有違反誠信原則,對原告顯失公平, 惟就此部分,原告未有提出任何積極事證及說明以指稱系爭 契約中有何違反誠信原則、對原告顯失公平之處。然觀前開 2約定條款之內容,其中「已付之訂金若因家長因素無法托 育,家長不得要求退回訂金」之部分,其所生之法律效果與 民法第249條第2款之規範意旨近乎相同,而「休假&颱風假 等假期,均依勞動基準法放假」之部分,雖為有利於被告之 工作條件,但仍未達「違反平等互惠原則」之程度,前開2 約定條款更無有何排除任意規定之適用,也難以認為前開2 約定條款將導致系爭契約關於「原告之幼兒獲得被告照顧」 之目的難以達成,故縱認系爭契約係屬定型化契約,原告亦 不得依據消保法第12條以系爭契約違反誠信原則、對原告顯 失公平為由,主張系爭契約無效。 (5)是綜上,系爭契約並無消保法第11條之1、第12條之適用, 原告據之主張系爭契約無效,被告自應返還訂金10,000元云 云,自屬無據。  2.原告得請求返還部分價金5,000元: (1)按定金除當事人另有訂定外,若契約因可歸責於付定金當事 人之事由,致不能履行時,定金不得請求返還,民法第249 條第2款定有明文。又違約定金之交付,旨在強制契約之履 行,供契約不履行損害賠償之擔保,性質上為最低損害賠償 額之預定;約定違約定金過高,與當事人所受損害顯不成比 例時,應認當事人交付過高金額部分已非違約定金,而係價 金之「一部先付」,交付之當事人得請求返還該超過相當比 例損害額部分之先付價金,以求公平(最高法院110年度台 上字第1851號判決意旨參照)。再按當事人得約定債務人於 債務不履行時,應支付違約金;違約金,除當事人另有訂定 外,視為因不履行而生損害之賠償總額。其約定如債務人不 於適當時期或不依適當方法履行債務時,即須支付違約金者 ,債權人除得請求履行債務外,違約金視為因不於適當時期 或不依適當方法履行債務所生損害之賠償總額;約定之違約 金額過高者,法院得減至相當之數額,民法第250條、第252 條分別有明定;另違約金是否相當,應依一般客觀事實、社 會經濟狀況及當事人所受損害情形,以為衡量之標準,若所 約定之額數,與實際損害顯相懸殊者,法院自得酌予核減, 並不因懲罰性違約金或賠償額預定性違約金而異(最高法院 82年度台上字第2529號裁判要旨參照) (2)查系爭契約就定金之部分,係約定「已付之訂金若因家長因 素無法托育,家長不得要求退回訂金」,已如前述,足認系 爭契約中就定金之約定,係為擔保原告即托育幼兒之家長履 行系爭契約,核其性質屬於違約定金無誤。而被告於締結系 爭契約並向原告收取定金後,並無拒絕照顧原告欲托育之嬰 兒,已如前述,則應認為系爭契約不能履行之原因,係可歸 責於原告即交付定金當事人之事由所致,依前開說明,在雙 方當事人並未另有約定之情形下,除「與當事人所受損害顯 不成比例」之部分應視為工資之「一部先付」以外,原告並 不得向被告請求返還先前給付之定金。據之,考量被告於本 院審理時自述:我當時手上沒有其他小孩需要照顧或其他工 作等語,可知被告因原告之違約造成之損害僅有被告因照顧 幼兒而可取得之淨利(即須先行扣除成本),又參酌被告提 出之LINE通訊軟體對話紀錄,可知被告曾於113年4月10日10 時2分許向原告表示:「訂金/10000」、「會從月費扣除」 等語(見本院卷第53頁),足徵該定金10,000元確實有工資 先付之性質,另酌以本件其他之客觀事實、社會經濟狀況及 當事人所受損害情形,應認為原告交付之10,000元定金中, 超過5,000元部分已與被告所受之經濟上損害顯不成比例, 而認為屬於本件工資之「一部先付」,揆之上揭規定及說明 ,原告得依法請求被告返還5,000元,是原告該部分之請求 ,即屬有據;而超過5,000元之請求,則無所憑採。 (3)又原告雖另主張:依民法第549條第1項規定,委任關係得隨 時終止之,其得終止系爭契約云云,然按當事人之任何一方 ,得隨時終止委任契約;當事人之一方,於不利於他方之時 期終止契約者,應負損害賠償責任,為民法第549條第1項、 第2項前段所規定。是縱認原告得依上揭規定片面終止系爭 契約,因其終止契約顯然不利於被告,揆之上揭規定,原告 仍應賠償被告上揭所述之損害5,000元,則原告仍僅得請求 被告返還5,000元,則自無據原告上揭主張,另為有利於原 告認定之可能。 四、綜上所述,原告依系爭契約請求被告給付5,000元,為有理 由,應予准許;逾此範圍之請求則無理由,應予駁回。 五、本件事證已臻明確,兩造其餘攻防方法及所提證據,經本院 斟酌後,核與判決結果不生影響,爰不逐一論駁,併此敘明 。 六、本判決第1項乃依小額訴訟程序所為被告敗訴之判決,依民 事訴訟法第436條之20之規定,自應依職權宣告假執行;併 依同法第392條第2項規定,依職權宣告被告如預供擔保後, 得免為假執行。 七、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第436條之19第1項、第79 條、第91條第3項。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          臺灣臺南地方法院臺南簡易庭                  法 官 王參和 以上正本係照原本作成。 如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上 訴理由,如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後 20日內補提上訴理由書(須附繕本)。 如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 對於小額程序之第一審判決之上訴,非以其違背法令之理由,不 得為之。且上訴狀內應記載表明(一)原判決所違背之法令及其 具體內容。(二)依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事 實。 中  華  民  國  114  年  3   月  3   日                  書記官 沈佩霖

2025-02-27

TNEV-113-南小-1345-20250227-1

本網站部分內容為 AI 生成,僅供參考。請勿將其視為法律建議。

聯絡我們:[email protected]

© 2025 Know99. All rights reserved.