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竹東簡
竹北簡易庭(含竹東)

履行協議書

臺灣新竹地方法院民事簡易判決 113年度竹東簡字第105號 原 告 宸和管理顧問有限公司 法定代理人 王詩瑋 訴訟代理人 趙忠源律師 被 告 御蓮香有限公司 兼 上一人 法定代理人 江秋香 共 同 訴訟代理人 梁徽志律師 上列當事人間請求履行協議書事件,本院於民國114年2月13日辯 論終結,判決如下:   主   文 被告御蓮香有限公司應給付原告新臺幣359,404元,及自民國112 年11月25日起至清償日止,按週年利率百分之5計算之利息。 原告其餘之訴駁回。 訴訟費用由被告御蓮香有限公司負擔百分之50,餘由原告負擔。 本判決原告勝訴部分得假執行。但被告御蓮香有限公司如以新臺 幣359,404元為原告預供擔保後,得免為假執行。   事實及理由 壹、程序方面   本件原告原係聲請對被告核發支付命令,惟被告於法定期間 內對支付命令提出異議,依民事訴訟法第519條第1項規定, 應以原支付命令之聲請視為起訴。 貳、實體方面   一、原告主張:兩造於民國109年8月29日簽立協議書(下稱系爭 協議書),約定就被告所營門牌號碼新竹縣○○鄉○○路○段000 ○000號之天然鹼性礦泉水工廠(下稱系爭工廠)自109年9月 1日起每月所生淨利五五分帳,惟被告御蓮香有限公司(下 稱御蓮香公司)於110年3、4、8、9、10、12月、111年1、3 、4、8、10月及112年1、3、4、5月均未依約分款,應給付 之總額為新臺幣(下同)359,404元,又被告江秋香為被告 御蓮香公司之連帶保證人,同負該等債務,原告爰依系爭協 議書第3條約定及連帶保證之法律關係提起本件訴訟。並聲 明:被告應連帶給付原告359,404元,及自支付命令送達之 翌日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息。 二、被告則以:系爭協議書為合夥契約,然兩造未就合夥契約必 要之點達成合意,故契約並未成立。縱認系爭協議書係成立 且有效,原告亦未於締約後依系爭協議書第1條接單,又未 證明利潤所在,依系爭協議書第1條約定無從受分配利潤。 況營利事業所得依公司法第20條第1項應以年度收入總額扣 除各項成本費用計算,原告所提乃為以月份計算之損益,尚 未彌補虧損及提列法定盈餘公積,與公司法第230條、第232 條第1、2項及第237條規定有違。遑論上開損益表係原告自 行製作之資料,未經記帳或會計人員之簽核,是對於上開損 益表及無經辦人員簽章之帳單發票均否認其等之證據能力, 而不能認定有應分配之利益存在。又系爭協議書未就被告江 秋香之保證責任為約定,其自毋庸負連帶給付之責等語置辯 。並聲明:㈠原告之訴駁回。㈡如受不利判決,願供擔保請准 宣告免為假執行。 三、得心證之理由:  ㈠原告主張兩造曾於109年8月29日就被告御蓮香公司之系爭工 廠營運事項簽立系爭協議書,且為被告所不爭執,堪信為真 正。  ㈡系爭協議書對於被告御蓮香公司是否有效?  ⒈按基於私法自治及契約自由原則,當事人得自行決定契約之 種類及內容,以形成其所欲發生之權利義務關係。就當事人 所訂定契約之定性,應依當事人所陳述之原因事實,並綜觀 其所訂立契約之內容及特徵,將契約所約定之事項或待決之 法律關係,置入典型契約之法規,比對其是否與法規範構成 要件之連絡對象相符,以確定其實質上究屬何類型之契約( 有名契約、無名契約、混合契約,或契約之聯立),或何種 法律關係?俾選擇適用適當之法規,以解決當事人之糾紛。 是契約性質應自其內容解釋,如其內容與民法有名契約之要 件相符者,始適用典型契約之法規範,倘為無名契約且其約 定不明確者,則得類推適用民法或其他法律相關之規定。  ⒉經查,系爭協議書前言約定「雙方就乙方(即被告御蓮香公 司)位於新竹縣○○鄉○○村○○路0段000○000號之天然鹼性礦泉 水工廠營運事項,協議如下:……」,是此可知系爭協議書內 容之約定標的乃為系爭工廠營運事項,而系爭協議書第1條 約定:「雙方同意由甲方(即原告)負責該工廠營運上所生 之稅務記帳、訴訟、契約簽訂、收款、付款(以工廠先前尚 有盈餘為前提)、稅務、接單(由乙方提供先前客戶名單以 利接洽)事宜;乙方負責工廠機器設備、原物料之採購、廠 務人員之聘雇及管理。」、第3條則約定:「本協議書簽訂 後自109年9月1日起,該工廠營運每月所生獲利,扣除必要 之人事成本等相關開銷後,雙方各五五分帳,並於次月15日 分帳;若該工廠營運累積產生負債則由乙方負責,與甲方無 關。日後該工廠轉賣後,所獲取之買賣價金扣除合作期間工 廠所生必要債務後,雙方各五五分帳。」等語(見本院112 年度司促字第10178號卷【下稱司促字卷】第7至8頁),可 見系爭工廠本為被告御蓮香公司所營運之資產,而原告之契 約義務為負責系爭工廠之記帳、財務、法務與業務相關文書 作業,被告御蓮香公司之契約義務則為維持系爭工廠之營運 ,並將系爭工廠每月所生獲利,扣除必要之人事成本等相關 開銷後,將半數給付予原告,是系爭協議書應為原告提供前 開勞務服務,被告則以前開方式計算並給付酬金,而兼具勞 務及利潤拆分約定性質之無名契約。  ⒊被告固抗辯系爭協議書為合夥契約,雙方未就必要之點達成 合意,契約並未成立等語,惟按合夥係二人以上互約出資以 經營共同事業之契約,該出資雖得以金錢以外之財產權,或 以勞務、信用、其他利益代之,惟應估定價額為其出資額, 此觀民法第667條規定即明。是出資乃合夥契約成立之重要 因素,影響合夥人之權利義務甚鉅,須當事人間就各合夥人 出資數額、如何出資(即可否以金錢以外之財產權,或勞務 、信用等代之)意思表示合致,該合夥契約始成立。尚難僅 以二人以上經營共同事業之意思一致,而不問出資條件為何 ,即可率認合夥契約成立,而觀諸系爭協議書前言已約定「 雙方就乙方(即被告御蓮香公司)位於新竹縣○○鄉○○村○○路 0段000○000號之天然鹼性礦泉水工廠營運事項…」,足認兩 造均認系爭工廠乃為被告御蓮香公司之資產,而係就該工廠 之營運事項約定如前,且遍觀系爭協議書亦未記載原告與被 告御蓮香公司有任何出資共同經營事業而締結合夥之意思, 則兩造間既無締結合夥契約之意思,則系爭協議有無就合夥 事業標的及如何出資等為約定在非所問,是系爭協議書雖非 合夥契約,然亦不會因此而未合法成立,被告前開抗辯即不 足採。  ⒋被告雖又抗辯系爭協議書計算分潤未先彌補虧損及提列公積 而與公司法規定有間,不能認定有應分配之利益存在等語, 然按公司法第231 條至第233條、第235條及第245條第1項之 規定,於有限公司準用之。公司非彌補虧損及依本法規   定提出法定盈餘公積後,不得分派股息及紅利。公司無盈餘   時,不得分派股息及紅利。股息及紅利之分派,除本法另有 規定外,以各股東持有股份之比例為準。公司法第110條第3 項、第232條第1、2項、第235條分別定有明文,是同法第23 2條第1、2項及第237條規定,均係於有限公司分派股息及紅 利予其股東時始有適用。查系爭協議書內並無任何關於股份 轉讓之合意,且原告亦非被告御蓮香公司股東,有被告御蓮 香公司變更登記表在卷可稽(見司促字卷第11至13頁),則 被告抗辯原告依系爭協議書請求分潤應適用公司法關於股息 及紅利分派之規定,容有誤會。  ⒌又系爭協議書為兩造所簽立,為兩造所不爭執,可知兩造就 系爭協議書之內容確有意思合致,從而,系爭協議書乃係就 系爭工廠營運事項所訂定之勞務及利潤拆分約定性質之無名 契約,且具有拘束原告與被告御蓮香公司之效力,堪以認定 。   ㈢系爭協議書對被告江秋香是否有效?  ⒈按稱保證者,謂當事人約定,一方於他方之債務人不履行債 務時,由其代負履行責任之契約;保證人於債權人未就主債 務人之財產強制執行而無效果前,對於債權人得拒絕清償; 保證人拋棄前條之權利者,不得主張前條之權利,民法第73 9條、第745條、第746條第1項第1款分別定有明文。是連帶 保證契約之成立,須債權人及保證人即保證契約之雙方就連 帶保證契約係於何時、對於何人之債務、主債務金額若干、 保證期間為何等保證契約成立之必要之點,互相意思表示一 致,始得謂連帶保證契約有效成立。又按就將來發生之債務 為保證,其數額或範圍固不以現實具體確定為必要,惟仍須 可得確定;倘完全不能預先確定,由保證人對之負無限度之 保證責任者,除人事保證或有反對之特約外,尚難認該保證 契約已成立生效。  ⒉原告雖主張被告江秋香為被告御蓮香公司之連帶保證人,而 應與其負連帶責任等語,而查被告江秋香雖有於系爭協議書 下方記載「連帶保證人」之欄位簽名並書立其身分證統一編 號、戶籍地址等個人資料,惟其簽名欄位除未記載其欲為甲 方或乙方為擔保外,遍觀系爭協議書約定之內容,亦未見原 告與被告江秋香有何關於保證契約之合意,亦未就保證範圍 為任何約定,則被告江秋香究係為原告或被告御蓮香公司之 契約義務為擔保,已非無疑,縱認原告與被告江秋香乃以被 告江秋香為被告御蓮香公司之連帶保證人而簽立系爭協議書 ,然參以系爭協議書第4條約定:「雙方之合作期間為永久 。」(見司促字卷第9頁),及系爭協議書第1條後段、第3 條約定被告御蓮香公司對於原告之契約義務為負責系爭工廠 設備及原物料採購及給付淨利之半數等,均非屬可得確定之 數額,是難認被告江秋香對於被告金高公司就系爭協議書之 義務有民法第739條、第746條第1項第1款、第748條規定之 連帶保證人責任可言。故由系爭協議書之內容,尚難認定被 告江秋香有同意為被告御蓮香公司之系爭協議書債務擔任連 帶保證人之意思,及與原告就連帶保證契約達成意思表示合 致之事實。從而,被告江秋香固有簽署系爭協議書,但尚難 認被告江秋香與原告間有何連帶保證契約存在。   ㈣原告請求被告連帶給付系爭工廠110年3、4、8、9、10、12月 、111年1、3、4、8、10月及112年1、3、4、5月淨利之半數 359,404元,有無理由?  ⒈經查,系爭協議書第3條約定:「本協議書簽訂後自109年9月 1日起,該工廠營運每月所生獲利,扣除必要之人事成本等 相關開銷後,雙方各五五分帳,並於次月15日分帳;若該工 廠營運累積產生負債則由乙方負責,與甲方無關。日後該工 廠轉賣後,所獲取之買賣價金扣除合作期間工廠所生必要債 務後,雙方各五五分帳。」(見司促字卷第7頁),堪認原 告與被告御蓮香公司係就系爭工廠每月扣除成本後所生獲利 按月依各50%之比例分帳。而系爭協議書第1條前段約定:「 雙方同意由甲方負責該工廠營運上所生之稅務記帳、訴訟、 契約簽訂、收款、付款、稅務、接單事宜…」、第2條則約定 :「本協議書簽訂後自109年9月1日起,乙方應提供該工廠 每日產品生產量、出貨量、庫存量及出貨地點相關單據,以 供甲方清點、控管產品數量。若有出貨,款項為先前客戶所 預付,該預付款項應於當月月底前入帳。乙方須配合甲方提 供相關產品檢驗證明文件。」(見司促字卷第7頁),可知 原告乃負責系爭工廠營運所生稅務記帳、收付款及法務等相 關事宜,且被告御蓮香公司亦會將生產及出貨量等營運資料 交付原告,以使原告履行系爭協議書第1條所約定之工作, 是系爭工廠之每月損益報表及進出項單據原告確係執有之, 又原告業已提出系爭工廠於110年3、4、8、9、10、12月、1 11年1、3、4、8、10月及112年1、3、4、5月之收入支出明 細表、收入憑證之估價單、各項支出憑證及部分支出之傳票 等資料(見本院卷第67至380頁),堪認系爭工廠於前開期 間所獲淨利潤,應如原告所提出之損益表所載(見本院卷第 65至66頁),則被告御蓮香公司應拆分予原告之利潤,於11 0年3月為218,968元、同年4月為48,644元、同年8月為14,33 8元、同年9月為21,076元、同年10月為18,622元、同年12月 為11,052元、111年1月為136,307元、同年3月為50,551元、 同年4月為13,366元、同年8月為37,022元、同年10月為24,4 30元、112年1月為34,638元、同年3月為1,114元、同年4月 為40,300元、同年5月為48,380元,是被告御蓮香公司前開 期間應給付原告之分潤金額為359,404元(如附表)。  ⒉至於被告辯稱爭執帳單發票無人簽名之證據能力及證明力, 惟觀系爭協議書由原告負責稅務計帳,而被告御蓮香公司則 提供工廠每日產品生產量、出貨量、庫存量及出貨地點相關 單據,應可推知原告所持有單據均應係被告御蓮香有限公司 所提供,且被告若爭執帳單真正,亦未提出應提供單據供本 院核對,是被告此部分抗辯自難採信。   ⒊被告雖抗辯原告依系爭協議書有接單之義務,然未於契約期 間內接單,是不能請求利潤等語,然查,依系爭協議書第1 條前段之約定,接單固為原告契約義務之一,但並未明載接 單乃協助製作書面訂單或與客戶達成契約之合意,尚難推知 其具體工作內容究竟為何,況遍觀系爭協議書,並無任一方 就契約義務債務不履行之罰則為約定,且系爭協議書第3條 亦無原告倘未接單則不能受領分潤之約定,則縱然原告未履 行系爭協議書第1條之接單工作,亦僅是被告御蓮香公司得 依債務不履行約定而向原告為請求,尚非得逕以為拒絕履行 系爭協議書第3條之事由。  ⒋被告再辯稱部分未扣除員工薪資及租房費用,然原告主張是 員工並未上班而未支付,今觀原告提出單據中各員工每月上 班時數均不同,顯然各員工並非固定給付月薪,是被告辯稱 應另扣除員工其餘薪資,惟該薪資並未於單據上呈現,尚難 被告上開辯稱可採,至於租房部分被告亦自承無相關單據可 證明,是該部分亦不足採。 四、末按給付有確定期限者,債務人自期限屆滿時起,負遲延責 任;遲延之債務,以支付金錢為標的者,債權人得請求依法 定利率計算之遲延利息;應付利息之債務,其利率未經約定 ,亦無法律可據者,週年利率為5%,民法第229條第1項、第 233條第1項本文及第203條分別定有明文。查本件原告對被 告御蓮香公司上開各期債權,依系爭協議書第3條約定應於 次月15日給付(見司促字卷第7頁),屬於有確定期限之給 付,又以支付金錢為標的,且支付命令係於112年11月24日 送達被告,有本院送達證書為憑(見司促字卷第37、39頁) ,是原告請求自支付命令送達之翌日即112年11月25日起至 清償日止,按週年利率5%計算之法定遲延利息,亦屬有據。 五、綜上所述,原告依系爭協議書之法律關係,請求被告御蓮香 公司給付359,404,及自112年11月25日起至清償日止,按週 年利率5%計算之利息,為有理由,應予准許。 六、本件係依民事訴訟法第427條第1項適用簡易訴訟程序所為被 告部分敗訴之判決,應依同法第389條第1項第3款規定,就 原告勝訴部分,依職權宣告假執行。另被告御蓮香公司陳明 願供擔保,聲請宣告免為假執行部分,核無不合,爰酌定相 當之擔保金額准許之。 七、本件事證已臻明確,兩造其餘主張、陳述及所提之證據,經 審酌後認與判決結果不生影響,爰不一一論述,附此敘明。 八、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第79條。 中  華  民  國  114  年  3   月  14  日          竹東簡易庭 法 官 吳宗育 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴(須按 他造當事人之人數附繕本)。如委任律師提起上訴者,應一併繳 納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日                書記官 辛旻熹 附表: 編號 時間 (民國) 收入 (新臺幣) 支出 當月損益 原告主張之分款金額 本院核算之金額 1 110年3月 237,398元 18,430元 218,968元 109,484元 109,484元  2 110年4月 133,880元 85,236元 48,644元 24,322元 24,322元  3 110年8月 155,140元 140,802元 14,338元 7,169元 7,169元  4 110年9月 178,415元 157,339元 21,076元 10,538元 10,538元  5 110年10月 186,128元 167,506元 18,622元 9,311元 9,311元  6 110年12月 104,910元 93,858元 11,052元 5,526元 5,526元  7 111年1月 175,400元 39,093元 136,307元 68,154元 68,154元  8 111年3月 135,035元 84,484元 50,551元 25,276元 25,276元  9 111年4月 187,930元 174,564元 13,366元 6,683元 6,683元  10 111年8月 148,035元 111,013元 37,022元 18,511元 18,511元  11 111年10月 115,400元 90,970元 24,430元 12,215元 12,215元  12 112年1月 157,800元 123,162元 34,638元 17,319元 17,319元  13 112年3月 100,990元 99,876元 1,114元 557元 557元  14 112年4月 153,440元 113,140元 40,300元 20,150元 20,150元  15 112年5月 145,700元 97,320元 48,380元 24,190元 24,190元  共計 718,808元 359,404元 359,404元

2025-03-14

CPEV-113-竹東簡-105-20250314-1

臺灣桃園地方法院

給付分配款

臺灣桃園地方法院民事判決 113年度訴字第1104號 原 告 陳文田 訴訟代理人 陳鼎正律師 複代理人 陳心豪律師 被 告 康明富 訴訟代理人 陳佩琪律師 上列當事人間請求給付分配款事件,於民國114年2月18日言詞辯 論終結,本院判決如下:   主   文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。   事實及理由 壹、程序事項:   按訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴。但擴張或 減縮應受判決事項之聲明者,不在此限,民事訴訟法第255 條第1項第3款定有明文。查原告起訴時之訴之聲明㈠為:被 告應給付被告給付新臺幣(下同)489萬4,000元,及自桃園中 壢郵局存證號碼362號存證信函送達被告翌日起至清償日止 ,按週年利率5%計算之利息(見本院卷第13頁);嗣於114 年2月10日具狀更正其利息起算日為自起訴狀繕本送達翌日 起算(本院卷第169頁),核原告所為,係屬減縮應受判決事 項之聲明,核與前揭規定相符,應予准許。      貳、實體部分:   一、原告主張:兩造合作對外進行放款業務,約定由被告提供資 金,原告負責出面洽談放款事宜、處理利息收取、回收本金 等事務。兩造自102年起合作之借貸案件,陸續成交淇展有 限公司(下稱淇展公司)、芭比實業股份有限公司(下稱芭 比公司)、航欣科技股份有限公司(下稱航欣公司)3案( 下稱淇展公司3案),約定以收取之利息、回收之本金,扣 除原放款之本金,若尚有餘額,即屬有盈餘,原告得分配盈 餘部分之2成,其餘由被告取得;若為負值,即屬虧損,由 原告負擔虧部分之2成,其餘由被告自行負擔取;另原告處 理利息收取、回收本金等事務之必要費用(如訴訟、代書費 用)、均由被告負擔。被告就淇展公司3案合計已收取利息5 ,295萬元,且被告已取回對航欣公司公司借款本金3,000萬 元,淇展公司、芭比公司則分別取回本金620萬元、700萬元 ,是淇展公司3案被告已取回9,615萬元(5,295萬元+3,000 萬元+620萬元+700萬元),扣除被告貸與淇展公司3案之本 金8,500萬元,盈餘為1,115萬元,故淇展公司3案部分原告 得向被告請求223萬元(1,115,000元×20%),加計原告支出 訴訟費用及代書費用41萬元,再扣除被告於102年10月22日 已給付55萬元,應再給付原告209萬元。又被告因資金不足 ,另商請訴外人詹明騫協助提供資金借予淇展公司500萬元 、航欣公司2,000萬元,利息按月息5分計算(下稱詹明騫資 金放款1案),約定詹明騫取走3%利息,剩餘2%利息由兩造 各獲得半數,而此部分被告共收取利息790萬元,原告得向 被告請求半數即385萬元;至詹明騫資金放款1案之借款本金 雖分別對淇展公司強制執行未果,對航欣公司強制執行僅取 回1,293萬元,然該等未收回本金之虧損,並未約定原告亦 應分擔。而原告係提供勞務給付為手段,為被告處理事務, 由被告支付事務之報酬,兩造約定應屬委任法律關係,則就 淇展公司3案、詹明騫資金放款1案,被告共應給付原告委任 報酬604萬元(即209萬元+385萬元=604萬元),且原告向被 告對帳,被告亦未否認,僅以債務過高為由拒絕給付原告上 開款項,是原告得向被告請求給付604萬元,先請求被告給 付489萬4,000元。爰依兩造約定及民法第547條規定,請求 被告給付委任報酬等語,並聲明:㈠被告應給付原告4,894,0 00元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按週年利率 5%計算之利息。㈡原告願供願供擔保,請准宣告假執行 二、被告則以:原告邀請被告對外進行投資,原告並向被告保證 投資固定利潤有週年利率60%的投報率,經由原告之介紹, 被告自102年起陸續依原告之指示將資金匯款淇展公司2,500 萬元、芭比公司3,000萬元及航欣公司3,000萬元,共計85,0 0元。詎料,淇展公司3案接續財務狀況不佳陸續跳票,被告 雖有對淇展公司等3人進行強制執行參與分款項600萬元、70 0萬元、3,000萬元,惟被告仍有損失,本件事實為原告與淇 展公司等3人共同向被告稱該投資案保證返還本金及定額的 分潤,被告才會去投資淇展公司等3人。除第1筆投資給淇展 公司之500萬元源自於被告之自有資金外,其餘金額被告向 銀行、農會、客戶及友人周轉而來,故當淇展公司等3人未 返還投資本金,被告仍須對銀行、農會、客戶及友人周轉而 來之款項給付約定之利息、本金及相關費用,被告仍就上開 負債持續還款中。兩造間就淇展公司3案並未約定以收取之 利息、回收之本金,扣除原放款之本金,若尚有餘額,即屬 有盈餘,原告得分配盈餘部分之2成,亦未約定就詹明騫資 金放款1案給付收取利息之1%予原告。兩造間就淇展公司3案 、詹明騫資金放款1案等投資案之口頭約定有責任分配,原 告並非一定可分到錢,性質應為合夥,原告若要分潤,則應 經過清算程序。又兩造間就口頭協議內容解讀分歧,即就契 約必要之點之意思表示並未一致,故契約並未成立等語置辯 ,並聲明:㈠原告之訴駁回。㈡如受不利判決,願供擔保,請 准宣告免為假執行。   三、兩造不爭執事項(本院卷第127、143、162、165、180頁, 本院並依兩造陳述為整理):  ㈠兩造於102年間達成口頭協議,由原告聯繫、接洽淇展公司等 3人,被告依原告指示將資金匯款給淇展公司2,500萬元、芭 比公司3,000萬元、航欣公司3,000萬元。  ㈡嗣被告因資金不足,商請詹明騫協助提供資金予航欣公司、 淇展公司,利息計算方式均為月息5分。  ㈢淇展公司於102年12月間發生跳票情事,原告以被告名義對淇 展公司聲請強制執行參與分配回收款項600萬元,此項被告 受有虧損。  ㈣芭比公司於104年5月間發生跳票情事,原告以被告名義對芭 比公司聲請強制執行參與分配回收款項700萬元,被告此項 受有虧損。  ㈤航欣公司於104年5月間跳票,原告以被告名義對航欣公司聲 請強制執行參與分配回收款項3,000萬元,此項目被告有獲 利。  四、本院判斷:   原告主張兩造約定合作對外進行放款業務,約定由原告負責 放款、利息收取、回收本金等事務以獲取委任報酬,其中淇 展公司等3案尚有盈餘1,115萬元,原告得分配盈餘2成之委 任報酬223萬元,加計原告支出必要費用41萬元,再扣除被 告已給付55萬元,應再給付原告209萬元;又詹明騫資金放 款1案之利息為月息5%,其中2%利息由兩造各獲得半數,被 告共收取利息790萬元,原告得向被告請求半數即385萬元之 委任報酬,故被告應給付原告604萬元,原告自得請求被告 給付489萬4,000元等語;乃被告所否認,並以前詞置辯。茲 分述如下:  ㈠按當事人訂定之契約,其性質有所不明,致造成法規適用上 之疑義時,法院應為契約之定性,俾選擇適當之法規適用, 以解決當事人間之紛爭。此項契約之定性及法規適用之選擇 ,乃對於契約本身之性質在法律上所作之評價,屬於法院之 職責,並不受當事人主張所拘束(最高法院110年度台上字 第1867號判決意旨參照)。又委任契約乃受任人本於一定之 目的提供勞務,為委任人處理事務(民法第528條參照), 該契約之標的(內容)重在提供勞務而為事務之處理,至於 有無完成一定之工作,則非所問;而合資契約,乃雙方共同 出資完成一定目的之契約,兩者迥不相同。另民法之合夥, 係指二人以上互約出資以經營共同事業,分享其營業所生之 利益及分擔所生損失之契約,此觀之民法第667條第1項之規 定自明。是合夥應就如何出資及共同事業之經營為確實之約 定,始足當之,倘僅單純出資取得財產,而未約定經營共同 事業者,縱將來可獲得相當之利益,自僅屬合資或共同出資 之無名契約(最高法院94年度台上字第1793號判決意旨參照 )。故合夥關係存在與否,應就當事人有無互約出資經營共 同事業之客觀事實予以認定。又主張有委任關係存在事實之 原告,於被告未自認下,須就此項利己事實即法律關係發生 所須具備之特別要件,例如委託他方而經他方允諾處理之委 任事務內容,證明至使法院就其存在達到確信之程度,始可 謂已盡其依民事訴訟法第277 條前段規定之舉證責任。原告 如能舉證,此時原不負舉證責任之被告,須就與上開事實不 能併存之他項事實,為相當於本證(等同於同法第281條所 稱之「反證」)之舉證而予以推翻;原告如不能舉證,則被 告就其抗辯之事實即令不能舉證,或其所舉證據尚有疵累, 亦應駁回原告之請求(最高法院83年度台上字第2775號、10 3 年度台上字第1637號判決意旨參照)。另所謂類推適用, 係就法律未規定之事項,比附援引與其性質相類似事項之規 定,加以適用,為基於平等原則及社會通念以填補法律漏洞 的方法。得否類推適用,應先探求法律規定之規範目的,再 判斷得否基於「同一法律理由」,依平等原則將該法律規定 ,類推及於該未經法律規範之事項。  ㈡兩造並未就淇展公司等3案及詹明騫資金放款1案簽立任何書 面契約,乃兩造所不爭執;原告主張:淇展公司3案係約定 由被告提供資金,由原告負責處理收取利息、回收本金事宜 ,並以所收利息、回收本金扣除借款本金後,盈餘及虧損均 由原告分擔2成;詹明騫資金放款1案,則由兩造平分被告所 收取之2%利息等語;被告則辯稱:被告經由原告介紹貸與款 項予淇展公司等3人,口頭雖約定獲利2成分配原告,但約定 原告亦有責任分配,被告對銀行、農會、客戶及友人周轉而 來之款項須給付約定之利息、本金及相關費用,原告也應負 擔2成等語。查:  1.就淇展公司等3案,依原告所提出兩造間LINE對話紀錄擷圖 (見本院卷第15至21頁),雖可見原告以淇展公司等3案之 收入、拍賣款等總金額再扣除票面金額(即淇展公司等3案 之借款金額)之結算金額20%,加計詹明騫資金放款1案總收 入之1/2,扣除法務、代書費用,向被告表達原告應得金額 為489萬4,000元等內容;然並未為被告所肯認,嗣後被告僅 表達其因兩造間合作受有諸多損失、負債、費用,質疑原告 未依承諾負擔20%損失等情,原告並未提出其他證據以實其 說,則依兩造上開陳述及LINE對話紀錄擷圖,尚無從據以認 定兩造間就淇展公司等3案、詹明騫資金放款1案是否為委任 契約之法律關係,亦無從認定所約定結算利潤、虧損之計算 方式究係為何;惟已足認就淇展公司等3案係約定由被告出 資,由原告處理放款、收取利息及收回本金等事宜,且依放 款案件結束後之結算為利潤或虧損,均由原告分配2成。  2.就詹明騫資金放款1案,被告商請詹明騫協助提供資金借予 淇展公司500萬元、航欣公司2,000萬元,原告負責處理放款 、利息收取等事宜,利息均按月息5分計算,而被告共收取 利息790萬元等情(見本院卷第180頁),乃為被告所不爭執 。原告主張兩造約定詹明騫資金放款1案所取得2%利息,其 中1%(即半數)即為其委任報酬等語,並以上開LINE對話紀 錄擷圖為證據;此亦經被告否認。而詹明騫資金放款1案之 利息均按月息5分計算,約定詹明騫取走3%利息,剩餘2%利 息由兩造獲得一節,固為被告所自承,惟辯稱分得方式應以 獲利計算等語(見本院卷第106頁)。依上開LINE對話紀錄 擷圖中有記載原告傳送予被告之對話中有「詹董的2%總收入 770*1/2=385」等文字,雖可認原告係向被告表達「詹明騫 資金放款1案當時所收取2%利息總收入770萬元,其半數385 萬元應歸原告所有」之意,然尚無從據以認定兩造間就詹明 騫資金放款1案是否為委任契約之法律關係,亦無從認定所 約定結算利潤、虧損之計算方式究係為何,業如前述,則原 告主張兩造約定詹明騫資金放款1案所取得2%利息,其中1%( 即半數)即為其取得等語,亦難認為可採。又原告於起訴之 初即主張其與被告係自102年合作對放款,原告負責處理放 款、收取利息、回收本金等事宜,兩造間僅存在1個委任契 約,就淇展公司等3案、詹明騫資金放款1案請求給付分配款 合計489萬4,000元等語(見本院卷第13、83頁);又詹明騫 資金放款1案出借款項予淇展公司、航欣公司之時間與淇展 公司等3案完全重疊,有兩造所不爭執之淇展公司等3案、詹 明騫資金放款1案之借貸款項一覽表可查(見本院卷第99至1 01頁),且淇展公司等3案係約定依放款案件結算之利潤、 虧損分配予兩造,亦為兩造所不爭執,堪認被告辯稱詹明騫 資金放款1案亦係以獲利來計算兩造受分配方式等語,尚非 無據。  3.承上,兩造就淇展公司等3案、詹明騫資金放款1案之合作模 式,非僅係被告委任原告辦理放款、放款事宜、處理利息收 取、回收本金等事宜,而係重在合作進行投資放款案件,並 約定分配損益,顯非屬單純約定由一方為勞務給付以獲取報 酬之契約。又依上開兩造之合作模式,僅足認兩造確有就由 被告出資放款或尋找資金,原告則聯繫接洽貸款對象,收取 利息、收回本金,待各放款案件終結後,盈虧由兩造分配等 節為約定,並未約定經營共同事業,亦無其他事證足以證明 兩造已有合意投資共同事業之約定(民法第668條參照), 更無就投資所負債務同負連帶責任之意(民法第681條參照 ),與合夥之規定不符,則兩造上開協議應非民法所稱之合 夥契約。惟由原告接洽、聯繫適合之投資標的,即合意由被 告單純出資,原告收取利息、回收本金,嗣於結案後,再將 結案所得扣除相關費用後,按兩造所應分得之比例為分配等 節,顯有共同投資之性質,揆諸前揭說明,應屬共同出資或 合資之無名契約。是以,基於私法自治及契約自由原則,當 事人得自行決定契約之種類及內容,且不限於民法規定之有 名契約,又依契約嚴守原則,當事人本於自由意思訂定契約 ,如已合法成立,即應依從該契約之內容或本旨而履行,其 私法上之權利義務,亦應受其拘束(最高法院18年上字第12 7號、18年上字第484號判決先例意旨參照),兩造間約定之 法律上性質既為合資之無名契約,其權利義務自應依兩造間 之約定定之,並得依其性質類推適用合夥之規定。是綜以前 開約定各節,堪論兩造就淇展公司3案約定性質上類似於民 法第667條第1項規範之「合夥契約」,應依平等原則,類推 適用民法關於合夥契約之相關規定,而契約定性應由本院依 據兩造主張原因事實為認定,職權適用法律,原告主張系爭 契約應適用委任規定云云,並無可採。  ㈢原告雖主張其並未出資,且被告並未就原告如何出資及金錢 以外之出資如何估定其價額等節為任何主張云云。然兩造係 約定由被告出資放款或尋找資金,原告則聯繫接洽貸款對象 ,收取利息、收回本金,待各放款案件終結後,盈虧由兩造 分配等節俱如上述,可知締約雙方均有出資義務,被告負責 資金出資,原告負責提供接洽、聯繫貸款對象,並收取利息 本金等勞務之出資,益徵兩造確實係互約分別以金錢、勞務 出資,共同經營並分享、分擔對外放款案件所生損益之關係 ,而此等共同投資對外放款之約定模式,應核屬二人以上互 約出資以共同經營放款業務,完成一定目的之契約,此與受 任人單方依照委任人之委託處理事務,允為處理之「委任契 約」有別,原告以前詞爭執兩造間並非合夥關係,而為委任 關係云云,並不可採。  ㈣兩造間就淇展公司3案件及詹明騫協助提供資金放款1案之約 定法律上性質既為合資之無名契約,其權利義務自應依兩造 間之約定定之,並得依其性質類推適用合夥之規定,原告既 不能證明淇展公司3案件及詹明騫協助提供資金放款1案屬其 受任處理之事務,其逕依委任契約法律關係,請求被告給付 應委任報酬4,894,000元 元本息,自無理由,不應准許。 五、綜上所述,原告依委任契約之法律關係,請求被告給付原告 4,894,000元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按 年息5 %計算之利息,為無理由,應予駁回;又原告之訴既 經駁回,其所為假執行之聲請即失所附麗,併予駁回之。 六、本件事證已臻明確,兩造其餘主張、陳述及所提之證據暨攻 擊防禦方法,經核與判決結果無影響,毋庸再一一審酌,附 此敘明。 七、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第78條。 中  華  民  國  114  年  3   月  14  日          民事第三庭  法 官 張世聰 正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後 20 日內向本院提出上訴狀。 如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  3   月  18  日                 書記官 尤凱玟

2025-03-14

TYDV-113-訴-1104-20250314-1

臺灣臺北地方法院

合夥結算等

臺灣臺北地方法院民事判決 113年度訴字第2182號 原 告 郭姿吟 訴訟代理人 魏正棻律師 複代理人 楊適丞律師 被 告 柯伯諭 陶薇薇 上二人共同 訴訟代理人 張晉豪律師 複代理人 曾伯軒律師 上列當事人間請求合夥結算等事件,本院於民國114年2月7日言 詞辯論終結,判決如下:   主 文 被告甲○○、乙○○應與原告為退夥結算之行為。 被告甲○○、乙○○應連帶給付原告新臺幣肆拾捌萬貳仟參佰壹拾貳 元,及自民國一百一十二年十一月二十五日起至清償日止,按年 息百分之五計算之利息。 原告、被告甲○○共有如附表二所示財產全部分歸被告甲○○所有; 被告甲○○應補償原告新臺幣伍萬陸仟玖佰伍拾伍元,及自判決確 定日之翌日起至清償日止,按年息百分之五計算之利息。 原告其餘之訴駁回。 訴訟費用由被告甲○○、乙○○連帶負擔三分之二,餘由原告負擔。 本判決第二項於原告以新臺幣壹拾陸萬壹仟元為被告甲○○、乙○○ 供擔保後,得假執行。但被告甲○○、乙○○以新臺幣肆拾捌萬貳仟 參佰壹拾貳元為原告預供擔保,得免為假執行。 本判決第三項於原告以新臺幣貳萬元為被告甲○○供擔保後,得假 執行。但被告甲○○以新臺幣伍萬陸仟玖佰伍拾伍元為原告預供擔 保,得免為假執行。 原告其餘假執行之聲請駁回。   事實及理由 一、原告主張:  ㈠兩造前於民國111年2月22日簽訂合夥契約書(下稱系爭契約 ),合夥成立洢霖髮藝造型工作室(下稱系爭合夥事業), 約定由被告甲○○(下稱甲○○)擔任負責人,代表系爭合夥事 業處理内外事務。自兩造合夥以來,原告多次請求甲○○提供 帳本檢視會計憑證及帳本,皆未可得,致原告未能知悉系爭 合夥事業財務狀況。又期間有難以繼續共事等情,原告遂於 112年3月12日告知被告二人欲退出合夥關係,並於同年4月4 日以通訊軟體LINE對話記錄重申退夥,依民法第686條規定 ,於意思到達滿2個月即112年6月3日即生退夥效力,更於11 2年4月21日寄發存證信函再次聲明退夥並請求結算,惟被告 二人皆置若罔聞,迄今皆未能處理退夥結算事宜,爰請求被 告應與原告為退夥結算。  ㈡系爭契約第9條約明就原、被告三人皆可使用之器材設備,方 可使用合夥財產為支出並認列為合夥財產,其項目如附表一 所示(下稱合夥財產,依原證4按耐用年數排列),經按原 告出資比例結算後,被告應給付原告新臺幣(下同)664,71 2元。又原告與甲○○皆為髮型設計師,於共事期間曾共同購 買相關執業所需設備,併請求就原告與甲○○間共有之如附表 二所示財產(下稱共有財產)一併分割。因原告已於112年6 月3日退夥,不在合夥事業地點執業,原告與甲○○前為共同 使用之設備等之目的已無從繼續實現,是為發揮物之最大效 益,爰請求將原物分配予甲○○,甲○○則以102,921元補償予 原告。  ㈢並聲明:  ⒈被告二人應與原告為退夥結算行為。  ⒉經結算後,被告二人應連帶給付原告664,712元,及自起訴狀 繕本送達翌日起至清償日止,按年息5%計算之利息。  ⒊被告甲○○應給付原告102,921元,及自起訴狀繕本送達翌日起 至清償日止,按年息5%計算之利息。  ⒋願供擔保,請准宣告假執行。 二、被告則以:  ㈠甲○○:系爭合夥事業未經清算,合夥人不得請求返還出資。 原告雖於112年4月4日以通訊軟體LINE對話記錄通知被告, 並於112年4月21日寄發存證信函表明退夥,然原告並未交還 系爭合夥事業營業場所之鑰匙,亦曾於112年4月10日表明退 夥完成才歸還,我現在還是股東,要出售股份或解散再清算 等語,原告對話內容矛盾,難確認原告是否有退夥之意。況 原告既自承仍有權進出使用系爭合夥事業營業場所,自應依 約分攤房屋租金、管理費、水費等營業場所必要費用。無論 是合夥財產或共有之財產,原告結算均未計算折舊,其中合 夥財產部分均係裝設在房屋之上,拆除後即無價值或退租後 須要返還給房東,拆除回復原狀費用約為498,937元,應屬 合夥債務而非財產,共有財產中之寶椅設備並非共有。縱原 告主張退夥有據,原告僅支付營業場所必要費用至112年4月 10日,依系爭契約第9條第3項約定,原告就其遲延應負給付 每日1,000元之懲罰性違約金責任,被告二人據以與原告得 請求之金額為抵銷等語置辯。並聲明:⒈原告之訴及假執行 之聲請均駁回。⒉如受不利判決,願供擔保請准宣告免為假 執行。  ㈡乙○○:聲明與陳述均同被告甲○○。  三、兩造不爭執事項:  ㈠兩造於111年2月22日簽訂系爭契約,成立洢霖髮藝造型工作 室(即系爭合夥事業),約定由甲○○擔任負責人,代表系爭 合夥事業處理内外事務。  ㈡對原告提出之原證1至原證5之證據,形式上均不爭執。 四、得心證之理由:  ㈠原告聲明退夥並請求被告二人應與原告為退夥結算,是否有 據?  ⒈按合夥未定有存續期間,或經訂明以合夥人中一人之終身, 為其存續期間者,各合夥人得聲明退夥,但應於兩個月前通 知他合夥人,又按退夥人與他合夥人間之結算,應以退夥時 合夥財產之狀況為準;退夥人之股分,不問其出資之種類, 得由合夥以金錢抵還之;合夥事務,於退夥時尚未了結者, 於了結後計算,並分配其損益。民法第686條第1項、第689 條定有明文。是就民法第689條之規定觀之,自須就退夥時 合夥財產狀況結算,於未受虧損之情形,始得為全部返還之 請求(最高法院19年度上字第1273號、51年度台上字第1452 號判決意旨參照)。  ⒉觀系爭契約約定,兩造系爭合夥事業並未定有存續期間,查 原告於112年4月4日以通訊軟體LINE傳送訊息「…已決定辭去 …合夥人的職務,…並請所有股東一起約定時間,當面開會討 論拆夥分配(以上的部分我會寄一封存證信函當作雙方憑證 )…」等語向被告二人為聲明退夥之通知,經被告二人讀取 ,並於112年4月21日寄發存證信函予被告等重申退夥之意, 有上開LINE截圖、存證信函在卷可證(見本院北司補字卷第 21至26頁),可認原告於1l2年4月4日已向他合夥人全體為 退夥聲明之通知,是原告主張依民法第686條第1項規定,其 於同年6月3日發生退夥效力,並依民法第689條規定,請求 被告二人應與退夥人即原告辦理系爭合夥事業財產之結算, 均屬有據,而應准許。  ㈡原告請求被告二人返還出資及賸餘分配利益664,712元暨法定 遲延利息部分,有無理由?  ⒈按合夥人退夥時,其出資之返還及損益之分配,依民法第689 條規定,應就退夥時合夥財產狀況為結算。於有收益之情形 ,始得請求分配盈餘;於未虧損之情形,始得請求返還其全 部出資。倘兩造就合夥財產狀況有所爭執,無法進行結算, 則退夥人請求法院結算,並依結算結果請求合夥給付,尚非 法所不許(最高法院106年度台上字第1385號判決意旨參照) 。查原告業於112年6月3日退出系爭合夥事業,被告二人應 與退夥人即原告辦理系爭合夥事業財產之結算,經本院認定 如前,惟兩造對於結算帳目多有爭執,迄無法完成結算,故 為完成結算,分配合夥財產或分攤虧損,原告提出結算相關 帳目,請求法院裁判結算,並依結算結果請求給付,依前述 說明,應有理由。  ⒉本件兩造約定合夥出資比例為原告45%、甲○○45%、乙○○10%, 有系爭契約附卷可稽(見本院卷第17頁)。又系爭合夥事業 財產明細及單價如附表一(依原證4按耐用年數排列)所示 ,為兩造所不爭。原告主張應依設備明細價值,按原告出資 比例返還予原告,被告二人則抗辯裝潢費及附表一編號3至1 1、14、16均係裝設在系爭合夥事業租賃之房屋上,拆除後 即無價值或退租返還給房東,不得列入合夥財產計算云云。 惟:  ⑴系爭契約第11條第4款約定:「關於合夥組織營業地址之裝潢 ,依照退夥當時之殘值(依法定折舊率計算),依出資比例 退還退夥人。」,可見退夥人得依該條請求退夥時裝潢折舊 後殘餘價值之費用。又上開規定兩造並未區分附著於房屋之 裝潢或可移動式傢俱,原告為退夥通知時,租約尚未到期, 房東返還請求權尚未發生,而被告二人於原告為退夥通知後 ,仍繼續使用合夥財產,並於原本租約到期後繼續租用房屋 ,為原告所陳明(見本院卷第170頁),則被告二人與房東 間之返還原狀請求權,係基於被告二人與房東間之新租賃契 約關係,與原告請求被告二人給付合夥結算金額,係本於兩 造間之合夥關係,兩者各自獨立,被告二人以其與房東間之 返還原狀請求權拒絕合夥財產結算,尚屬無據。況被告二人 主張該等設備於房屋退租後須返還給房東等語,亦未見被告 舉證以實其說,則被告二人抗辯裝潢費用及附表一編號3至1 1、14、16等附著於房屋上之設備不得列入合夥財產計算, 自非可採。  ⑵兩造均不爭執合夥財產使用時間為自系爭契約簽訂日起至退 夥生效日112年6月3日止(見本院卷第169頁)。又實務上對 於折舊之計算,均係參照行政院所頒「固定資產耐用年數表 」,就固定資產列明折舊年限,而就非固定資產部分,係參 照行政院主計處公布之「什項設備分類明細表」所載認定使 用年限,再採用定率遞減法,依固定資產折舊率表計算折舊 。故系爭合夥事業財產扣除折舊費用後之總額為1,071,805 元(計算式詳附表一「折舊後價值欄」所載)。  ⑶原告主張於退夥生效日即112年6月3日時,系爭合夥事業並無 虧損或負債,被告二人固主張有虧損,惟未提出證據加以證 明,自無可採。  ⒊基上,本件係以原告退夥生效日即112年6月3日淨值即賸餘資 產價值及負債總和,推認為系爭合夥事業財產扣除合夥債務 之餘額。而依上開計算結果,系爭合夥事業於原告退夥時之 合夥財產總額為1,071,805元,而原告之出資比例為45%,則 原告得請求返還之出資額及賸於分配利益應為482,312(計 算式:1,071,805元×45%=482,312元,元以下四捨五入), 原告請求被告等應連帶給付482,312元,即屬有據。逾此範 圍,則屬無據。  ⒋另按給付有確定期限者,債務人自期限屆滿時起,負遲延責 任。給付無確定期限者,債務人於債權人得請求給付時,經 其催告而未為給付,自受催告時起,負遲延責任。其經債權 人起訴而送達訴狀,或依督促程序送達支付命令,或為其他 相類之行為者,與催告有同一之效力,民法第229條第1項、 第2項定有明文。又遲延之債務,以支付金錢為標的者,債 權人得請求依法定利率計算之遲延利息。但約定利率較高者 ,仍從其約定利率。應付利息之債務,其利率未經約定,亦 無法律可據者,週年利率為百分之五,民法第233條第1項、 第203條亦定有明文。本件原告對被告二人之合夥結算債權 ,核屬無確定期限之給付,既經原告起訴而送達訴狀,被告 二人迄未給付,當應負遲延責任。是原告併請求被告二人給 付自起訴狀繕本送達翌日即112年11月25日(見本院北司補 字卷第39、41頁)起至清償日止,按年息5%計算之法定遲延 利息,為有理由,應予准許。  ㈢原告請求甲○○給付102,921元暨法定遲延利息,有無理由?  ⒈按共有物之分割方法不能協議決定者,法院得因任何共有人 之請求,命為下列之分配:一、以原物分配於各共有人。但 各共有人均受原物之分配顯有困難者,得將原物分配於部分 共有人。二、原物分配顯有困難時,得變賣共有物,以價金 分配於各共有人;或以原物之一部分分配於各共有人,他部 分變賣,以價金分配於各共有人。以原物為分配時,如共有 人中有未受分配,或不能按其應有部分受分配者,得以金錢 補償之,並為公同共有物之分割所準用,民法第824條第2、 3項、第830條第2項分別定有明文。再按裁判分割共有物, 屬形成判決,法院定共有物之分割方法,固應斟酌當事人之 聲明、共有物之性質、經濟效用及全體共有人之利益等,本 於自由裁量權為公平合理之分配,不受當事人聲明、主張或 分管約定之拘束,最高法院93年度台上字第1797號判決要旨 可供參照。準此,就共有物之分割,法院應審酌共有人之應 有部分比例、各共有人之意願、分割方案有無符合公平原則 及整體共有人之經濟利益等因素,為通盤之考量,以求得合 理、適當之分割方法。  ⒉原告主張附表二所示共有財產為伊與甲○○所共同購買而為公 同共有,甲○○抗辯除編號3寶椅設備為甲○○自行購買外,其 餘部分不爭執(見本院卷第120頁),然原告出資與甲○○共 同購買寶椅設備乙情,有原告與甲○○往來通訊軟體LINE對話 記錄及匯款證明在卷可稽(見本院卷第113至115頁),被告 上開所辯,洵非可採。又查,附表二所示共有財產並無不能 分割之情形,亦查無不能分割之約定,原告請求本院准予分 割附表二所示共有財產,誠屬有據,應予准許。又原告主張 共有財產於伊退夥後均由甲○○一人使用,為避免後續衍生爭 議,主張將共有財產全部分配由甲○○單獨取得,再由甲○○以 金錢補償原告,既未經甲○○反對(見本院卷第120頁),原 告主張之分割方式應屬可採。  ⒊而於原告退夥生效時即112年6月3日,共有財產扣除折舊後之 殘值為113,910元(計算式詳附表二「折舊後價值欄」所載 ),則甲○○應補償原告之金錢為56,955元(計算式:113,91 0元×1/2=56,955元)。從而,原告請求以附表二財產原物全 部分配於甲○○,甲○○補償原告56,955元,為有理由,應予准 許。逾此範圍之請求,則屬無據。  ⒋次按共有物之分割,經分割形成判決確定者,即生共有關係 終止及各自取得分得部分所有權之效力(最高法院51年台上 字第2641號、97年度台上字第1729號判決要旨參照),是共 有不動產經裁判分割共有物判決,於判決確定日即發生共有 人依確定裁判所定之分割方式取得各該分割後之不動產物權 。於裁判分割共有物而有共有人應受金錢補償者,因取得分 割後分得部分之共有人,係於判決確定日發生取得權利效力 ,為求共有人間之公平與儘速確定權利義務狀態,應認補償 義務人應於同日將應付補償金額交付應受補償人,是補償金 額給付期限為裁判確定日該日,如補償義務人未於該日交付 補償金,依民法第229條第1項、第233條規定,應自裁判確 定日之翌日起算遲延利息。依上說明,原告請求甲○○給付56 ,955元及自判決確定日之翌日起至清償日止,按年息5%計算 之利息,為有理由。逾此範圍之請求,不應准許。  ㈣被告抵銷抗辯為無理由:   按二人互付債務,而其給付種類相同,並均屆清償期者,各 得以其債務,與他方之債務,互為抵銷,民法第334條第1項 前段定有明文。又債務之抵銷,以雙方當事人互負債務為其 要件,若一方並未對他方負有債務,則根本上即無抵銷之可 言(最高法院104年度台上字第1699號判決意旨參照)。被 告二人固抗辯原告僅支付營業場所必要費用至112年4月10日 ,依系爭契約第9條第3項約定,原告就其遲延應負給付每日 1,000元之懲罰性違約金責任,並以之與原告得請求之金額 為抵銷云云。惟被告二人並未提出證據證明原告有何遲延給 付之情,亦未說明原告遲延給付時間及應付違約金數額,難 認被告抵銷抗辯為可取。 五、綜上所述,原告依合夥法律關係,請求甲○○、乙○○為退夥結 算並返還出資及賸餘分配利益,甲○○、乙○○應連帶給付原告 482,312元,及自112年11月25日起至清償日止,按年息5%計 算之利息;及依共有之法律關係,請求將共有財產,以原物 全部分配於甲○○,甲○○應補償原告56,955元及自判決確定日 之翌日起至清償日止,按年息5%計算之利息,均有理由,應 予准許。逾此範圍之請求,尚屬無據,應予駁回。 六、兩造陳明願供擔保,聲請宣告假執行及免為假執行,經核原 告勝訴部分,合於法律規定,爰分別酌定相當之擔保金額宣 告之;至原告敗訴部分,其假執行之聲請已失所附麗,應併 予駁回。 七、本件事證已臻明確,兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證   據,經本院斟酌後,認為均不足以影響本判決之結果,爰不   逐一論列,附此敘明。 八、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第79條。   中  華  民  國  114  年  3   月  14  日          民事第七庭  法 官 熊志強 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  3   月  14  日                 書記官 蔡斐雯                  附表一:合夥財產(空間共用項目/設備/新臺幣)           編號 明細 單價 耐用年數 折舊後價值 1 房租兩個月押金 83,600元 無 毋庸折舊 2 裝潢費尾款+瓦斯表押金 1,069,500元 10年 依定率遞減法每年折舊1000分之206,另依營利事業所得稅查核準則第95條第6項規定「固定資產提列折舊採用定率遞減法者,以1年為計算單位,其使用期間未滿1年者,按實際使用之月數相當於全年之比例計算之,不滿1月者,以1月計」。則扣除折舊後之價值為866,136元。 ----- 計算式:     第1年折舊值 1,171,279×0.206=241,283 第1年折舊後價值 1,171,279-241,283=929,996 第2年折舊值    929,996×0.206×(4/12)=63,860 第2年折舊後價值 929,996-63,860=866,136 3 門把五金 7,705元 4. 廁所陽台壁燈 2,760元 5 吊燈燈泡、吸頂燈 1,030元 6 防火門+玻璃門尾款 68,000元 7 窗簾軌道 9,500元 8 智能開關 2,474元 9 馬桶 6,200元 10 面盆 1,350元 11 水龍頭 2,760元 12 冰箱、微波爐 7,879元 7年 依定率遞減法每年折舊1000分之280,則扣除折舊後之價值為5,144元。 ----- 計算式: 第1年折舊值 7,879×0.28=2,206 第1年折舊後價值 7,879-2,206=5,673 第2年折舊值 5,673×0.28×(4/12)=529 第2年折舊後價值  5,673-529=5,144 13 軟裝傢俱 32,062元 5年 依定率遞減法每年折舊1000分之369,則扣除折舊後之價值為113,149元 ----- 計算式: 第1年折舊值 204,466×0.369=75,448 第1年折舊後價值 204,466-75,448=129,018 第2年折舊值 129,018×0.369×(4/12)=15,869 第2年折舊後價值 129,018-15,869=113,149 14 空調 57,500元 15 室話機器 1,240元 16 東湧熱水器 88,200元 17 廚下式淨水器尾款 20,900元 18 時鐘、展示框、微波爐架 1,248元 19 小米監視器 3,316元 20 全部窗簾 9,390元 3年 依定率遞減法每年折舊1000分之536,則扣除折舊後之價值為3,776元 ----- 計算式: 第1年折舊值 9,907×0.536=5,310 第1年折舊後價值 9,907-5,310=4,597 第2年折舊值    4,597×0.536×(4/12)=821 第2年折舊後價值 4,597-821=3,776 21 窗簾 517元 合計 1,477,131元 1,071,805元 備註: ⑴編號2至11,依固定資產耐用年數表,第二項房屋附屬設備,編號10205給水、排水、煤氣、電器、自動門設備及其他,耐用年數為10年。 ⑵編號12冰箱、微波爐,依固定資產耐用年數表,第二十項其他機械及設備,編號32009冷凍、製冰及冷藏業用設備;鍋爐設備,耐用年數為7年。 ⑶編號13軟裝傢俱,因兩造未列載傢俱明細,參酌行政院主計處公布之什項設備分類明細表所載「家具設備」,取其平均最低使用年限為5年。 ⑷編號14空調,依固定資產耐用年數表,第二項房屋附屬設備,編號10203空調設備之窗型、箱型冷暖氣,耐用年數為5年。 ⑸編號15室話機器,依固定資產耐用年數表,第十五項電器、通訊機械及設備,編號31501通訊設備之其他通訊設備,耐用年數為5年。 ⑹編號16東湧熱水器,依行政院主計處公布之什項設備分類明細表認定最低使用年限為5年。 ⑺編號17廚下式淨水器,依行政院主計處公布之什項設備分類明細表認定最低使用年限為5年。 ⑻編號18時鐘、展示框、微波爐架,依行政院主計處公布之什項設備分類明細表所載「時鐘」、相近類型之「物品(料)架」,認定最低使用年限為5年。 ⑼編號19小米監視器,依行政院主計處公布之什項設備分類明細表所載「警衛設備」,參諸相近類型之「監視器」,認定最低使用年限為5年。 ⑽編號20、21窗簾,依行政院主計處公布之什項設備分類明細表認定最低使用年限為3年。 附表二:與被告甲○○共有財產(美髮項目/設備/新臺幣) 編號 明細 單價 耐用年數 折舊後價值 1 桌几 6,120元 5年 依定率遞減法每年折舊1000分之369,則扣除折舊後之價值為113,910元 ----- 計算式: 第1年折舊值    205,842×0.369=75,956 第1年折舊後價值  205,842-75,956=129,886 第2年折舊值    129,886×0.369×(4/12)=15,976 第2年折舊後價值  129,886-15,976=113,910 2 鏡檯雙面2、單面2 23,388元 3 寶椅設備沖水台2、座椅5、設計師椅3 140,000元 4 手拿鏡1 1,350元 5 洗脫烘1 13,990元 6 鏡檯插座 1,842元 7 洗衣袋、衣架 387元 8 IKEA立燈1 1,420元 9 寶椅子1 12,800元 10 收納盒 4,545元 合計 205,842元 113,910元 備註: ⑴編號1桌几,因兩造未說明材質,參酌行政院主計處公布之什項設備分類明細表所載「木質桌」,認定最低使用年限為5年。 ⑵編號2鏡檯雙面2、單面2,參酌行政院主計處公布之什項設備分類明細表相近類型之「梳妝檯」,認定最低使用年限為5年。 ⑶編號3、9寶椅設備沖水台2、座椅5、設計師椅3、寶椅子1,依行政院主計處公布之什項設備分類明細表所載「理容椅」,認定最低使用年限為5年。 ⑷編號4、6、7、8、10手拿鏡、鏡檯插座、洗衣袋、衣架、IKEA立燈、收納盒,依固定資產耐用年數表,第二十項其他機械及設備,編號32003工具、器具(含生財器具),耐用年數為5年。 ⑸編號5洗脫烘,依行政院主計處公布之什項設備分類明細表所載「烘乾機」,認定最低使用年限為5年。

2025-03-14

TPDV-113-訴-2182-20250314-1

清上
懲戒法院

懲戒

懲戒法院裁定 114年度清上字第2號 上 訴 人 即被付懲戒人 劉舜賢 基隆市警察局秘書 被 上 訴 人 即 移送機 關 內政部 代 表 人 劉世芳 上列上訴人因懲戒案件,不服本院113年11月26日113年度清字第 47號第一審判決,提起上訴,本院裁定如下: 主 文 上訴駁回。 理 由 一、按對於懲戒法庭第一審判決之上訴,非以判決違背法令為理 由,不得為之。判決不適用法規或適用不當者,為違背法令 ,公務員懲戒法第66條第1項、第2項定有明文。又依同法第 67條第2項規定,上訴理由應表明原判決所違背之法令及其 具體內容暨依訴訟資料合於該違背法令之具體事實。是當事 人以原判決違背法令為理由時,其上訴狀或理由書應具體指 摘並揭示該法規之條項或其內容;若係成文法以外之法則, 應揭示該法則之旨趣;倘為司法院解釋或憲法法庭裁判,則 應揭示該解釋或裁判之字號或其內容。如果上訴理由書狀未 具體指摘原判決不適用何種法則或如何適用不當,或所指摘 原判決違法情事顯與法律規定得為上訴審上訴理由之違法情 形不相適合時,即難認為已對原判決之違背法令有具體之指 摘,應認其上訴未表明上訴理由,依公務員懲戒法第68條第 1項規定意旨,如未於提起上訴後20日之法定期限內補正上 訴理由,法院毋庸命其補正,逕以裁定駁回之。 二、原判決以:上訴人為警察人員,歷任內政部警政署保安警察 第七總隊後勤科警務正、第一分局巡官、基隆市警察局警務 員、調查員、第一分局組長、基隆市警察局第二分局副分局 長、第一分局副分局長,現為基隆市警察局秘書。上訴人有 下列違失行為:⑴上訴人於民國89年間結婚,迄今婚姻關係 仍存續中,自l03年底至l13年3月25日間與張晏菱發生不正 常感情交往近l0年;⑵上訴人於112年間出資與張晏菱共同經 營「泰之初Brunch台大店」(下稱系爭餐廳),其除就張晏 菱與加盟事業「泰之初Brunch」(泰之初有限公司)簽訂之 加盟契約,擔任連帶保證人外,復於l12年4月間出面承租經 營加盟餐廳之店舖,由其三姊劉佳珍擔任系爭餐廳商業登記 之名義負責人(商業登記名稱:平德早午餐小吃店,組織類 型:獨資),自同年6月18日開幕營運至今。上訴人、張晏菱 及劉佳珍三人並於同年11月16日簽訂「合夥契約書」,載明 上訴人出資新臺幣(下同)635萬元,張晏菱以勞力出資, 二人各占出資總額之50%,劉佳珍無出資,非合夥人;並約 定該商號如有盈餘,提撥l0%作為公積金、5%作為員工福利 金,其餘35%分配予張晏菱、50%分配予上訴人等意旨。上訴 人於系爭餐廳營業期間,經常利用午休及下班時間前往參與 業務,購買食材、繳納勞健保費及稅金,並以其個人名義在 玉山銀行等銀行開立帳戶,供該餐廳業務使用,且每月自銀 行帳戶提出3、40萬元供該餐廳發放薪資,實際參與經營商 業之行為。⑶上訴人經常利用上班時段前往系爭餐廳,且於l 12年9月至11月多次懇託並偕同第一分局工友凌紫蘭在上班 時間未請假即前往該餐廳打工,另自l13年4月9日至23日間 有8次曠職外出,其中有6次係前往該餐廳,累計曠職時數達 4日。原審斟酌全案卷資料及調查證據之結果,認上訴人所 為前揭⑴至⑶之違失行為事證明確,分屬公務員懲戒法第2條 第1款所定之失職行為及同條第2款非執行職務之違法行為。 上訴人身居副分局長,位高權重,卻違法經營商業、上班時 間擅離職守,又與人發生不正常感情交往近10年,足以使社 會大眾產生公務員男女關係複雜、曠職經商、紀律敗壞之觀 感,嚴重損害警察機關之信譽,為維護公務紀律,有懲戒之 必要。經審酌上訴人違失行為之情節及公務員懲戒法第10條 所列各款等一切情狀,判決上訴人休職,期間1年在案。 三、上訴人對原判決提起上訴,理由略謂:上訴人曠職時數之計算方式應以離開及返回轄區(國道1號大業隧道)之時間計算,方屬合理。另上訴人依合夥契約書,並無干涉餐廳營運之權,其僅受張晏菱之命被動領錢、繳費,於投資餐廳與否,餐飲樣式、選址、訂約等項,均無經營餐廳之主觀犯意,僅因受張女威脅,虛與委蛇,更因餐廳經營不善,未從中得利,在外借貸累累。原審判決上訴人休職1年,對上訴人及家庭經濟影響甚鉅,其已深具悔意,應從輕懲戒云云。經核上開理由,或重述其在原審提出而為原審所不採之答辯理由,或就原審取捨證據、認定事實及關於懲戒處分輕重之職權行使所論斷,再事爭執,而非具體表明原判決有何違背之法令及其具體內容暨依訴訟資料合於該違背法令之具體事實,難認其已合法表明上訴理由,依首開規定及說明,其上訴為不合法,應予裁定駁回之。 據上論結,依公務員懲戒法第72條第1項前段,裁定如主文。 中 華 民 國 114 年 3 月 13 日 懲戒法院懲戒法庭上訴審第三庭 審判長法 官 林輝煌 法 官 葉麗霞 法 官 吳光釗 法 官 周占春 法 官 周玫芳 以上正本證明與原本無異。 中 華 民 國 114 年 3 月 13 日 書記官 張品文

2025-03-13

TPPP-114-清上-2-20250313-1

臺灣新北地方法院

損害賠償

臺灣新北地方法院民事判決 113年度訴字第740號 原 告 簡羽星 被 告 富玉珠寶有限公司 兼 法定代理人 黃鈺雯 被 告 賴冠諭 阮逸成 共 同 訴訟代理人 蔡岳龍律師 黃立心律師 郭桓甫律師 上列當事人間請求損害賠償事件,經本院於民國114年2月4日言 詞辯論終結,判決如下:   主 文 被告黃鈺雯、賴冠諭、阮逸成應連帶給付原告新臺幣壹佰參拾萬 元,及被告黃鈺雯自民國一一三年二月二十八日起、被告賴冠諭 自民國一一三年三月二十一日起、被告阮逸成自民國一一三年八 月二日起,均至清償日止,按週年利率百分之五計算之利息。 被告富玉珠寶有限公司、黃鈺雯應連帶給付原告新臺幣壹佰參拾 萬元,及自民國一一三年二月二十八日起至清償日止,按週年利 率百分之五計算之利息。 前二項給付,如任一被告已為給付,於給付範圍內,他被告免給 付義務。 原告其餘之訴駁回。 訴訟費用由被告連帶負擔十分之九,餘由原告負擔。 本判決第一項至第三項於原告以新臺幣肆拾參萬參仟元供擔保後 ,得假執行。但被告如以新臺幣壹佰參拾萬元供擔保後,得免為 假執行。 原告其餘假執行之聲請駁回。   事實及理由 壹、程序部分   按訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴,但有下列   各款情形之一者,不在此限:二、請求之基礎事實同一者, 民事訴訟法第255條第1項但書第2款定有明文。原告起訴時 列被告富玉珠寶有限公司(下稱富玉公司)、黃鈺雯、賴冠 諭為被告,嗣於訴訟中追加阮逸成為被告(見本院卷二第13 1頁至第139頁),核乃基於主張阮逸成亦涉及原告遭被告富 玉公司、黃鈺雯、賴冠諭欺騙購買翡翠而受有損害之同一基 礎事實,與前開規定相符,應予准許。 貳、實體部分 一、原告起訴主張:  ㈠被告賴冠諭於民國110年9、10月間向原告稱其有價值新臺幣 (下同)730萬元緬甸產翡翠(下稱系爭翡翠),以10人合 夥出資方式合購,並由被告富玉公司將之持往蘇富比拍賣會 進行標賣,將可獲得不低於1,050萬元之高額利潤,並佯稱 購買系爭翡翠加購5件翡翠套組,1件套組3萬元、5件共15萬 元(下稱系爭翡翠套組),後續可以幫忙轉賣,1件套組可 賺2萬元,且贈送1件翡翠套組,原告不疑有他遂答應出資13 0萬元購買系爭翡翠,並以15萬元購買系爭翡翠套組,於110 年10月20日在交付訂金2萬元,復於110年10月27日下午交付 143萬元予被告賴冠諭,共計145萬元,原告嗣後於111年1月 3日簽立合夥契約書(下稱系爭合夥契約書)。詎料,原告 於111年2月11日致電向被告賴冠諭詢問系爭翡翠送蘇富比拍 賣會之進度,其為免詐欺犯行東窗事發,稱除了送蘇富比外 ,還會送天成、佳士得拍賣,系爭翡翠已送天成拍賣會云云 。原告後於Dcard討論版上看到有關被告富玉公司翡翠珠寶 買賣的文章,及發現系爭合夥契約書沒有合夥期限截止日期 ,及不利投資人內容始知受騙,並對被告提出刑事詐欺告訴 ,現由檢察官偵辦中。被告賴冠諭佯稱已自被告富玉公司離 職,系爭翡翠後續拍賣將由被告富玉公司負責人即被告黃鈺 雯負責接洽,而被告黃鈺雯先前以相似手法行欺騙事實,已 經本院112年度訴字第1266號判決應負賠償責任,且被告賴 冠諭當初提供名片公司名稱為「仟晶珠寶」,依網路資料顯 示被告阮逸成為仟晶珠寶創辦人,可知被告阮逸成亦涉及此 案件。而系爭翡翠經鑑定結果為「糯冰種」飄花翡翠,與其 寶石鑑定書所載「冰種」品質標準不符,且市價估值遠低於 被告所宣稱之730萬元,被告顯施以詐術以虛假信息誆稱系 爭翡翠價值,意圖讓原告誤信並陷於錯誤,除構成侵權行為 外,且應對原告負有不完全給付責任,爰先位依民法第184 條第1項前段、後段、第185條、第213條、第216條、第226 條第1項、第227條第1項、公司第23條第2項規定,擇一請求 被告負連帶損害賠償責任。又被告故意提供錯誤交易資訊詐 欺原告,致使原告對系爭翡翠之重要性質及客觀價值有所誤 認,應視為原告意思表示錯誤或被詐欺而做成意思表示,原 告自得依民法第88條第2項、第92條第1項規定撤銷意思表示 ,或依民法第256條、第359條規定解除契約,並以起訴狀為 撤銷買賣之意思表示或解除契約,依民法第179條、第259條 規定備位聲明請求被告賴冠諭給付145萬元,再備位聲明請 求被告富玉公司給付145萬元等語。  ㈡並聲明:⒈先位聲明:被告應連帶給付原告145萬元,及自起 訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息 。⒉備位聲明:被告賴冠諭應給付原告145萬元,及自起訴狀 繕本送達翌日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息。⒊ 再備位聲明:被告富玉公司應給付原告145萬元,及自起訴 狀繕本送達翌日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息。 ⒋願供擔保,請准宣告假執行。 二、被告則以:  ㈠被告賴冠諭與原告接洽時,均係依據被告富玉公司之指示, 將翡翠投資可能之獲利及風險翔實說明,並簽立「購買商品 資訊及風險揭露聲明書」,由客戶基於自由意志自行理性判 斷後決定是否購買。系爭合夥契約書記載「富玉珠寶負責聯 繫、協調蘇富比、佳士得、天成、羅芙奧…等知名且有公信 力之拍賣公司,而所選之拍賣公司會取決各拍賣公司開出之 條件,選擇有利價格進行拍賣。若於拍賣會流標,該只翡翠 仍為本合夥事業所有合夥人共有,並得交由第三人代尋買主 」,可知本件與客戶約定之拍賣單位並不限於蘇富比拍賣公 司。被告富玉公司自110年起持續洽詢蘇富比拍賣公司,然 其未回應,因蘇富比拍賣遲遲未有進展,故被告富玉公司人 員即被告阮逸成於110年10月至111年1月持續尋找其他拍賣 商,當時有與香港天成拍賣公司在台業務人員李翎嘉接觸, 可惜嗣後因委託佣金未談攏而告吹,但可見被告有持續尋找 各種拍賣管道,且被告富玉公司接洽拍賣系爭翡翠未果後, 於111年2月於珠寶展陳列販售客戶購買之手鐲,並於113年1 月將客戶購買手鐲委由知名富藝斯拍賣公司拍賣,並無原告 所稱詐欺情事。又被告並無保證系爭翡翠之價值,且翡翠之 種地並無一定標準,故各鑑定師之鑑定勢必存有差異,無法 逕認證明系爭翡翠不符合寶石鑑定書之品質,被告並無詐欺 或不完全給付情事,原告亦無意思表示錯誤或受詐欺而為意 思表示,況原告主張依民法第88條第2項、第92條第1項規定 撤銷意思表示均已罹於除斥期間等語,資為抗辯。  ㈡並聲明:⒈原告之訴及假執行之聲請均駁回。⒉如受不利判決 ,願供擔保免為假執行。 三、本院之判斷:   原告主張其遭被告詐欺購買系爭翡翠及翡翠套組,而交付共 計145萬元受有損害,系爭翡翠並無被告所保證之價值,被 告應對其負侵權行為或不完全給付賠償責任,且原告以起訴 狀繕本送達為撤銷錯誤或遭詐欺之意思表示或解除買賣契約 ,被告應負不當得利或回復原狀責任,先位聲請請求被告連 帶給付145萬元,備位聲明請求被告賴冠諭給付145萬元,再 備位聲明請求被告富玉公司給付145萬元等語,被告固未否 認收受原告購買系爭翡翠及翡翠套組而交付之145萬元,然 就其應否對原告負侵權行為或不完全給付賠償責任,以及該 原告得否撤銷意思表示及解除買賣契約,則以前揭情詞置辯 。是本件兩造爭執所在厥為:㈠被告有無共同詐欺原告 之侵 權行為?㈡被告有無不完全給付?原告得否主張撤銷錯誤或 遭詐欺之意思表示或解除契約,而請求被告返還價金?經查 :  ㈠被告賴冠諭、黃鈺雯及阮逸成就系爭翡翠有共同詐欺之侵權 行為:  ⒈按因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任 。故意以背於善良風俗之方法,加損害於他人者亦同;數人 共同不法侵害他人之權利者,連帶負損害賠償責任。不能知 其中孰為加害人者亦同,民法第184條第1項前段、後段、第 185條第1項定有明文。又按公司負責人對於公司業務之執行 ,如有違反法令致他人受有損害時,對他人應與公司負連帶 賠償之責,公司法第23條第2項亦有明文。次按當事人主張 有利於己之事實者,就其事實有舉證之責任,民事訴訟法第 277條前段定有明文。原告主張其遭被告詐欺而購買系爭翡 翠及翡翠套組受有損害145萬元等語,為被告所否認,依前 開說明,自應由原告就被告有侵權行為之事實負舉證之責。  ⒉而查:  ⑴原告主張被告賴冠諭於110年9、10月間向原告稱系爭翡翠價 值730萬元,以10人合夥出資方式購置,將系爭翡翠持往蘇 富比拍賣會將可獲得不低於1,050萬元高額利潤,其並因此 交付130萬元予被告賴冠諭,復於111年1月13日簽立系爭合 夥契約書等語,業據其提出系爭翡翠之寶石鑑定書、系爭合 夥契約書、原告之渣打銀行帳戶(帳號:00000000000000) 存摺內頁資料、保留批發翡翠名額申請書、代購委託書、切 結書、委託保管書、被告賴冠諭簽立之收據為佐(見本院卷 一第23頁至第33頁、第37頁至第41頁),被告就前開事實均 不爭執,堪認屬實。  ⑵觀諸系爭合夥契約書記載:「立合夥契約人…簡羽星…,茲出 資合夥經營珠寶買賣,並協議訂定條款如後:‧資金:共計 新台幣(下同)柒佰參拾萬元整,由立合夥契約人平均出資 。‧人事:由富玉珠寶綜理本事業之執行事項,並對外為本 合夥事業之代表人及聯繫人。‧合夥期間:自簽約日起至系 爭合夥標的物(即附圖之翡翠、編號:G-000000D)賣出為 止。‧經營方式:‧合夥人委託第三人採購系爭合夥標的物翡 翠壹只後,將之持往蘇富比拍賣會進行標價,除經所有合夥 人事前書面同意外,賣出之價格不得低於壹千零伍拾萬元整 ,所得之價金扣除必要手續費和所有合夥人按股權比例給付 售出總價金的6%委賣費用予富玉珠寶後平均分配給合夥人。 ‧富玉珠寶負責聯繫、協調蘇富比、佳士德、天成、羅芙奧… 等,知名且有公信力之拍賣公司,而所選之拍賣公司會取決 各拍賣公司開出之條件,選擇最有利價格進行拍賣。…」等 語(見本院卷一第39頁),可知被告賴冠諭向原告接洽購買 系爭翡翠時,確實稱系爭翡翠價值購入價格為730萬元,且 日後會由被告富玉公司協助持往拍賣會進行標價而獲取利潤 。然經本院囑託臺灣聯合珠寶玉石鑑定中心進行鑑定,系爭 手鐲為天然A貨硬玉質翡翠,其種、色之商業名稱判定為糯 冰種飄花翡翠,綠色部分呈現鮮豔綠色且佔手鐲整體約末4 分之1,估算於111年1月13日市價為210萬元,鑑定時市價為 266萬元等情,有該中心113年11月28日台灣聯合字第202411 28001號函文在卷可稽(見本院卷二第189頁),系爭翡翠實 際價值僅分別為被告賴冠諭所稱購入價格730萬元之29%、36 %,兩者相差甚鉅,遑論將系爭翡翠持往拍賣會標售可獲得 高於730萬元之利潤。而參之原告與被告賴冠諭間LINE對話 紀錄,被告賴冠諭向原告稱「不過我跟你講的蘇富比就是回 饋給舊客的那個東西開放員工可以ㄔㄚˋ所以我也有投蘇富比 畢竟那個有保證獲利東西也不錯」,且於原告問「我合買的 翡翠之後會不會回本啊」,被告賴冠諭亦回稱「當然啊不然 怎麼會叫你差蘇富比」等語(見本院卷一第79頁、第131頁 ),被告賴冠諭乃向原告表示系爭翡翠「保證獲利」且肯定 原告投入金額將會回本,被告賴冠諭顯然虛報系爭翡翠價值 且以保證獲利等不實內容對原告施以詐術。  ⑶又原告交付130萬元後,被告賴冠諭向原告稱系爭翡翠後續事 宜由被告黃鈺雯接手處理,原告於111年2月11日向被告黃鈺 雯詢問「請教一下那個你說那個蘇富比是放在那邊啊」,被 告黃鈺雯回稱「蘇富比目前是放在我們富玉這邊」、「放在 展示櫃上面」等語,然於111年2月16日又向原告稱「已經沒 有在公司了,已經送出去天成拍賣會了,因為上面有寫啊, 上面有一條就是,我們是代為你們的第三聯絡人,我們要幫 你們送拍賣會啊!不然你們當初買這個要幹嘛,你們應該不 是想要放在身上自己帶嘛!」,原告問「本來想說要去你們 公司看一下,妳不是說放在展示櫃上面嗎?」,被告黃鈺雯 回稱「喔因為已經送出去啊,我可以給你看啊,那時候天成 有來收,他1月多來收的,我給你看。」等語,有原告提出 錄音譯文在卷可按(見本院卷二第55頁、第67頁、第97頁) ,已與被告黃鈺雯於111年2月11日仍稱系爭翡翠仍在被告富 玉公司展示櫃上有所不符,且被告黃鈺雯迄至本院言詞辯論 終結時,均未能提出其有就系爭翡翠洽詢蘇富比或天成拍賣 公司標賣事宜之任何事證,並於本院辯稱其公司人員即被告 阮逸成於111年1月4日與天成拍賣公司人員李翎嘉洽談,嗣 後因委託佣金價格未談攏而告吹云云(見本院卷一第358頁 ),亦與被告黃鈺雯前開錄音譯文中向原告稱已經送天成拍 賣會云云相佐,難認被告黃鈺雯確有著手處理系爭翡翠送往 拍賣會進行標售事宜,益徵系爭翡翠實際價值遠低於730萬 元,無法送至知名拍賣會進行標售,被告黃鈺雯接續被告賴 冠諭與原告接洽所稱送往拍賣會標售云云,亦為敷衍搪塞原 告之不實話術。  ⑷另原告主張被告賴冠諭提出名片記載為「仟晶珠寶」,而被 告阮逸成為「仟晶珠寶」創辦人等語,並提出名片、網路新 聞為憑(見本院卷二第141頁至第143頁),被告阮逸成就前 開事證並不爭執,而被告富玉公司稱系爭翡翠由其公司人員 即被告阮逸成洽詢拍賣商,嗣後於與天成拍賣公司人員李翎 嘉洽談云云乃屬虛偽,如前所述,可見「仟晶珠寶」實係被 告富玉公司或同一集團,且被告阮逸成與被告賴冠諭、黃鈺 雯間有相互分工之情形,被告阮逸成配合被告黃鈺雯佯裝與 天成拍賣公司人員接洽系爭翡翠送標售之事,其有參與被告 賴冠諭、黃鈺雯向原告稱系爭翡翠購入價格730萬元,日後 持往拍賣會標售可獲取利益等詐欺過程,應堪予認定。  ⑸被告雖辯稱:翡翠並無如鑽石國際公認之價值可供參考,且 我國對於珠寶玉石並無專業證照制度,臺灣聯合珠寶玉石鑑 定中心回函稱其鑑定結果可能因設備儀器、檢驗方法或標準 等相異而導致不同之鑑定結果,該中心就系爭翡翠所為估價 殊值懷疑,被告另將系爭翡翠送亞瑟寶石鑑定所、臺北寶石 鑑定中心進行鑑定,均認定系爭翡翠為冰種天然翡翠A貨云 云,並提出鑑定報告2份及引用臺灣桃園地方法院111年度訴 字第2052號判決為佐(見本案卷二第239頁至第241頁、卷一 第441頁至第451頁)。然被告提出鑑定報告2份乃其自行委 託鑑定而取得,鑑定標的是否為系爭翡翠已非無疑,縱認為 系爭翡翠,該等鑑定報告亦無估價,難認系爭翡翠有被告所 稱購入價格730萬元之行情,被告聲請傳喚該等鑑定報告之 鑑定人作證說明鑑定過程,應無再予調查之必要。至於被告 引用之前開判決,該判決內容僅在論述翡翠種地並無一定標 準,以及影響鑑定價格非僅種地類別而已,並未否認翡翠得 估算市價,況原告亦提出採認臺灣聯合珠寶玉石鑑定中心所 為鑑價結果之臺灣臺北地方法院109年度訴字第1342號判決 ,該判決已說明該中心有相對完整之資料庫或評估方法作為 判斷價格之根據,而非鑑價者主觀恣意認定(見本院卷一第 605頁),故被告前開所辯,均不足以推翻臺灣聯合珠寶玉 石鑑定中心就系爭翡翠所為估價結果。又被告雖提出其稱與 系爭翡翠類似商品於蘇富比拍賣,估價為港幣550萬元至650 萬元即超過2,000萬元之拍賣查詢截圖為證(見本院卷二第1 23頁),惟該截圖僅說明拍賣物為「天然翡翠手鐲」,無從 認定與系爭翡翠之品質相類似,仍難逕為有利於被告之認定 。另被告辯稱:被告賴冠諭有將翡翠投資可能獲利與風險向 原告說明,原告並簽立「購買商品資訊及風險揭露聲明書」 ,且被告賴冠諭於LINE中稱「有保證獲利東西也不錯」,係 表示系爭翡翠若依系爭合夥契約書履行當然必有獲利,僅買 賣與合夥契約條款之重申,不涉及詐術行使云云,然被告並 未提出原告簽立之「購買商品資訊及風險揭露聲明書」以實 其說,且系爭翡翠實際市價差距730萬元甚多,如前所述, 被告賴冠諭猶稱日後標售將有獲利云云,甚至於系爭合夥契 約書內記載購入、標售價格,營造日後有轉售價差利潤情形 ,顯係虛增系爭翡翠價值導致原告誤信而購入,難謂非屬詐 術之行使,被告前開所辯,並無可採。  ⒊是以,被告賴冠諭、黃鈺雯與阮逸成共同詐欺取得原告交付 之130萬元,侵害原告之財產權,亦係故意以背於善良風俗 之方法導致原告受有130萬元損害,原告主張被告賴冠諭、 黃鈺雯與阮逸成應對其負民法第184條第1項前段、後段及第 185條第1項規定之共同侵權行為人損害賠償責任,並連帶賠 償其130萬元,為屬有據。又被告黃鈺雯為被告富玉公司之 負責人,且被告富玉公司經營事業包括首飾、礦石批發零售 ,有經濟部商工登記公示資料查詢結果在卷可稽(見本院卷 一第19頁),系爭翡翠之銷售及標售乃被告黃鈺雯執行職務 之行為,被告黃鈺雯卻向原告佯稱將會持系爭翡翠至各拍賣 會進行標售云云,導致原告受有損害,被告富玉公司應依公 司法第23條第2項規定與被告黃鈺雯負連帶賠償責任,原告 另請求被告富玉公司亦應與被告賴冠諭、阮逸成負連帶賠償 責任,則屬無據。另按不真正連帶債務,係指數債務人以同 一目的,本於各別之發生原因,對債權人各負全部給付之義 務,因債務人其中一人為給付,他債務人即應同免其責任之 債務而言。故不真正連帶債務人中之一人所為之清償,如已 滿足債權之全部,即應發生絕對清償效力,債權人不得再向 他債務人請求清償(最高法院100年度台上字第848號判決意 旨可參)。被告賴冠諭、黃鈺雯、阮逸成及富玉公司分別因 民法第184條第1項前段、後段及第185條第1項、公司法第23 條第2項規定對原告負連帶損害賠償責任,其等對原告所負 賠償義務之目的同一,彼此間為不真正連帶關係,是原告請 求任一被告已為給付,於給付範圍內,他被告免為給付義務 ,為屬有據。  ㈡就系爭翡翠部分,原告主張被告有共同詐欺之侵權行為,既 經本院認屬可採,原告先位聲明另主張被告應依民法第227 條、第226條規定、第28條規定負賠償責任,以及原告備位 聲明主張已撤銷錯誤或遭詐欺之意思表示或解除契約,而依 民法第179條、第259條規定請求被告賴冠諭、富玉公司返還 價金部分,即無再予論述之必要。至於就系爭翡翠套組部分 ,原告雖亦基於前開規定而為請求,然原告主張被告賴冠諭 稱之後會以5萬元轉賣,嗣後卻要原告提供朋友個人資料方 可協助轉賣,原告以15萬元購入系爭翡翠套組亦遭詐欺云云 ,就被告承諾原告購入後會協助轉售系爭翡翠套組獲利乙節 ,並未提出事證為佐,自難認原告有遭詐欺之情事,亦難認 定被告有不完全給付情事,原告不得撤銷其意思表示及解除 契約,故原告依前開規定請求損害賠償或返還價金,均屬無 據。 四、末按給付無確定期限者,債務人於債權人得請求給付時,經 其催告而未為給付,自受催告時起,負遲延責任,其經債權 人起訴而送達訴狀,或依督促程序送達支付命令,或為其他 相類之行為者,與催告有同一之效力;遲延之債務,以支付 金錢為標的者,債權人得請求依法定利率計算之遲延利息; 應付利息之債務,其利率未經約定,亦無法律可據者,週年 利率為5%,民法第229條第2項、第233條第1項前段、第203 條分別定有明文。本件起訴狀繕本係分別於113年2月27日送 達被告富玉公司、黃鈺雯;於113年3月20日送達被告賴冠諭 ;原告之民事準備書狀(三)狀繕本係於113年8月1日送達 被告阮逸成,有送達證書2紙及被告阮逸成訴訟代理人於民 事準備書狀(三)之簽收在卷可佐,是本件原告請求被告富 玉公司、黃鈺雯自113年2月28日起、被告賴冠諭自113年3月 21日起、被告阮逸成自113年8月2日起,均至清償日止,按 週年利率5%計算之遲延利息,亦屬有據。 五、綜上所述,原告係遭詐欺而購入系爭翡翠,被告富玉公司、 黃鈺雯、賴冠諭及阮逸成應對原告所受損害130萬元負賠償 責任,惟原告以15萬元購入系爭翡翠套組並無遭詐欺,被告 亦無不完全給付,原告不得請求損害賠償或返還價金。從而 ,原告依民法第184條第1項前段、後段及第185條第1項、公 司法第23條第2項規定及不真正連帶關係請求被告給付如主 文第1項至第3項所示,為有理由,應予准許,逾此部分,為 無理由,應予駁回。又原告勝訴部分,兩造均陳明願供擔保 為假執行及免為假執行之宣告,核無不合,爰分別酌定相當 擔保金額後准許之。至原告敗訴部分,其訴既經駁回,其假 執行之聲請亦失所附麗,應併予駁回。 六、本件事證已臻明確,兩造其餘之主張、陳述暨攻擊防禦方法 與證據,經本院斟酌後,認與本件判決結果已不生影響,故 不一一加予論述,附此敘明。 七、據上論結,原告之訴為一部有理由,一部無理由,依民事訴 訟法第79條、第85條第2項、第390條第2項、第392條第2項 ,判決如主文。    中  華  民  國  114  年  3   月  13  日          民事第四庭  法 官 莊佩頴 以上正本係照原本作成 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  3   月  13  日                 書記官 王顥儒

2025-03-13

PCDV-113-訴-740-20250313-1

上易
臺灣高等法院

背信等

臺灣高等法院刑事判決 111年度上易字第517號 上 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 上 訴 人 即 被 告 邱錦達 選任辯護人 陳守煌律師 劉育年律師 參 與 人 統一國際企業股份有限公司 法定代理人 林惠麗 代 理 人 劉育年律師 上列上訴人等因被告背信等案件,不服臺灣臺北地方法院109年 度易字第892號,中華民國111年1月19日第一審判決(起訴案號 :臺灣臺北地方檢察署109年度偵字第8094號),提起上訴,本 院判決如下:   主 文 原判決關於邱錦達部分撤銷。 邱錦達共同犯背信罪,處有期徒刑陸月,如易科罰金,以新臺幣 壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟參佰伍拾萬元追 徵之。   事 實 一、邱錦達與前配偶陳桂花(於民國101年6月22日死亡)於79年 1月1日結婚,邱錦達與吳汶達(於102年8月17日死亡)則為 朋友,吳珊緹(原名吳佳玲)為吳汶達之女,楊錫儒為吳汶 達之友人。94年3月2日,由吳汶達代理吳珊緹與邱錦達簽立 合夥契約書,約定集資新臺幣(下同)3,600萬元購買如附 表所示之房地(即仁翔山莊俱樂部,下稱系爭不動產)及相 關附連土地之債權(其中不動產所有權買賣價金3,000萬元 、債權讓與600萬元),並協議以吳珊緹名義與債權人即協 商資產管理股份有限公司(下稱協商公司)簽約,投資比例 由吳珊緹占60%、邱錦達占40%,以邱錦達代表為系爭不動產 所有權及前揭債權之登記名義人。嗣於94年間不詳時日,由 吳珊緹之母李美慧以吳珊緹名義與協商公司就系爭不動產以 3,000萬元價金簽訂不動產買賣契約。再經吳汶達、邱錦達 、陳桂花於不詳時日,約定將系爭不動產借名登記至陳桂花 名下,並於94年9月14日自協商公司直接過戶登記至陳桂花 名下完畢。吳汶達嗣後於94年10月間另邀集楊錫儒參與上述 投資案,共同簽立94年10月25日協議書,約定投資比例為吳 珊緹40%、楊錫儒10%、邱錦達40%、由吳汶達所代表之「集 合公司」10%,且言明非經全體投資者同意不得處置投資標 的物,亦不得轉讓他人。 二、詎邱錦達及陳桂花均明知未經所有投資人即吳珊緹、楊錫儒 、邱錦達、由吳汶達所代表之「集合公司」之全部同意,不 得擅自處置或轉讓系爭不動產,竟共同意圖為自己及統一國 際企業股份有限公司(下稱統一國際公司,斯時董事長為邱 錦達)不法之利益及損害除邱錦達以外前揭其餘投資人之利 益,基於背信及使公務員登載不實之犯意聯絡,明知邱錦達 所代表之統一國際公司與陳桂花間並無買賣系爭不動產所有 權之真意,卻由邱錦達代表統一國際公司於100年5月1日與 陳桂花簽訂系爭不動產之買賣契約書,約定買賣價金為1億2 ,700萬元,而違背其等應由陳桂花登記為系爭不動產所有權 之名義人,且不得擅自處置轉讓以維護該投資標的財產之任 務,在未經前揭其餘投資人同意之情況下,由陳桂花與邱錦 達委由不知情之代理人簡文彥於100年8月18日,偽以「買賣 」為登記原因,向高雄市政府地政局仁武地政事務所(下稱 仁武地政事務所)申請系爭不動產之所有權移轉登記,使不 知情之承辦人於100年9月5日,將統一國際公司以買賣方式 取得系爭不動產所有權之不實事項登載於職務上所掌管之土 地、建物登記簿、謄本上,足生損害於吳珊緹、楊錫儒與吳 汶達代表之集合公司,以及地政機關與課稅機關管理之正確 性。邱錦達與陳桂花並擅自將系爭不動產設定4,800萬元之 最高限額抵押權予合作金庫商業銀行屏南分行(下稱合庫屏 南分行),向合庫屏南分行借款4,000萬元,合庫屏南分行 於100年9月28日先撥款1,526萬7,877元用以代償邱錦達、楊 錫儒、吳珊緹及吳汶達原購買系爭不動產時委由陳桂花向臺 灣銀行鳳山分行辦理之貸款1,526萬7,877元,復於100年9月 30日撥款2,473萬2,123元至統一國際公司之0000000000000 號合作金庫銀行帳戶,其中2,350萬元自統一國際公司上開 帳戶轉至邱錦達個人帳戶,由邱錦達取得支用,餘款則由統 一國際公司取得,致生損害於吳珊緹、楊錫儒與吳汶達代表 之集合公司之財產。嗣因邱錦達於106年間向李美慧表示要 買回吳汶達、吳珊緹股份,經李美慧向地政事務所申請謄本 ,始悉上情。 三、案經楊錫儒訴請臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查後起訴。   理 由 壹、證據能力部分:   本案當事人就本判決下列所引被告以外之人於審判外陳述之 證據,均同意有證據能力(本院卷二第178-181頁),本院 審酌該等供述證據作成時,核無違法取證或其他瑕疵,認為 以之作為本案之證據實屬適當,依刑事訴訟法第159條之5第 1項規定,自有證據能力。其餘資以認定被告犯罪事實之非 供述證據,均查無違反法定程序取得之情形,依同法第158 條之4反面規定,亦具證據能力。 貳、實體部分: 一、認定事實所憑之證據及理由:  ㈠被告於本院及原審審理時表示就下列事項不爭執(本院卷一 第310-312、367頁,原審易字卷第122-123頁):①吳汶達於 94年3月2日以其女吳佳玲名義與被告簽立合夥契約書,約定 投資標的包含「重測前之高雄市大社區牛石坑段135-31地號 土地及建號220號建物(即系爭不動產)」,投資比例分配 為吳佳玲60%、邱錦達40%;②被告曾於94年10月25日之協議 書簽名(下稱94年協議書);③吳佳玲於94年3月31日就系爭 不動產另行與陳桂花簽訂不動產買賣契約;④協商公司於94 年9月7日將系爭不動產辦理過戶登記予陳桂花,並於同年月 14日辦理完竣;⑤陳桂花於94年9月7日以系爭不動產設定2,0 40萬元之最高限額抵押權予臺灣銀行鳳山分行;⑥被告於100 年4月8日寄發臺北成功郵局第258號存證信函予吳汶達;⑦陳 桂花於100年4月12日寄發大社郵局存證號碼65號存證信函予 吳汶達;⑧陳桂花與統一國際公司(當時法定代理人為被告 )於100年5月1日簽訂不動產買賣契約書,並於100年8月18 日以買賣為原因將系爭不動產移轉登記予統一國際公司,並 於100年9月5日完成登記;⑨統一國際公司於100年8月18日以 系爭不動產設定4,800萬元之最高限額抵押權予合庫屏南分 行,至108年4月8日止尚積欠本金2,184萬4,317元;⑩合庫屏 南分行依上述設定最高限額抵押權貸款之約定,於100年9月 28日將1,526萬7,877元撥款匯入陳桂花於臺灣銀行鳳山分行 之帳戶內;⑪合庫屏南分行依上述設定最高限額抵押權貸款 之約定,於100年9月30日撥款2,473萬2,123元至統一國際公 司之帳戶內;⑫陳桂花於101年6月22日死亡,吳汶達於102年 8月17日死亡。而上開事實亦經證人楊錫儒、李美慧、吳珊 緹、陳桂珠即陳桂花之妹於偵訊及原審時證述明確(他卷第 185-188、237-243頁、原審卷一第190-239、270-300頁); 此外,並有94年3月2日合夥契約書(他卷第117頁)、94年1 0月25日協議書(他卷第13頁)、吳佳玲與陳桂花簽立之不 動產買賣契約書(他卷第107、109頁)、協商公司移轉予陳 桂花之土地登記申請書、土地暨建物買賣所有權移轉契約書 、高雄縣政府稅捐稽徵處土地增值稅繳款書、年度契稅繳款 書、地籍異動索引(他卷第206、265-277頁)、陳桂花移轉 予統一國際公司之土地登記申請書、抵押權設定契約書(他 卷第291-295頁)、存證信函(原審卷一第77、78頁,審易 卷第115頁)、陳桂花與統一國際公司簽立之不動產買賣契 約書、土地登記申請書、土地暨建物買賣所有權移轉契約書 、高雄市東區稅捐稽徵處土地增值稅免稅證明書、100年契 稅繳款書(他卷第245、247、297-311頁)、合作金庫屏南 分行108年4月9日合金屏南字第1080001154號函(他卷第121 頁)、合作金庫匯款申請書代收入傳票(他卷第351、353頁 )、合作金庫歷史交易明細查詢結果、放款帳務序時紀錄明 細表(他卷第351、353頁)、陳桂花之個人基本資料查詢結 果(他卷第129頁)等在卷可參,此部分之事實堪予認定。  ㈡被告否認有何背信及使公務員登載不實之犯行,辯稱:楊錫 儒、吳汶達、吳珊緹3人完全沒有出資,資金都是我提供的 ,契約書約定要登記到我名下,對方沒登記給我,又轉賣給 陳桂花,顯然是兩面手法,雖然當初說要合夥,但是錢都是 我出的,所以應該是我的財產,我在簽訂94年10月25日那份 協議書時,當時並沒有楊錫儒的簽名,也沒有書立簽約日期 ,那個簽名很像是從別的地方複製過來的,我沒有委任楊錫 儒、吳汶達、吳珊緹3人,也沒有同意借名登記在陳桂花名 下,在106年間我也完全沒有向李美慧表示要買回股份,我 跟陳桂花曾於100年間發存證信函跟吳汶達請求返還借款, 李美慧說她於106年才知道此事根本不實在,陳桂花委託吳 汶達出售系爭不動產,但是賣到100年都賣不掉,陳桂花因 而發生財務困難,所以來拜託我幫忙她,我才跟她買了系爭 不動產,協助她解決等語。經查:  1.被告供承有在94年10月25日之協議書上簽名,且依下列證據 ,可知其對協議書內容知悉並同意,亦同意將系爭不動產借 名登記至陳桂花名下:  ⑴證人楊錫儒於原審證稱:我原來不認識邱錦達,會認識是因 為我是教會牧師,吳汶達是我們的教友,他曾向我借錢,也 曾跟我提到他原來是一個建設公司董事長,因為他們要買下 他們從前的債權,但錢不夠,所以他就邀我,希望我能夠幫 助他投資這個案子的10%,為了讓他東山再起,後來我就答 應他,我們就幫他集資投資了10%,又因為吳汶達自己本身 信用已經壞了,他必須要找其他的投資人,因此提到邱錦達 。後來我們就一起投資,這個投資的產權是一個大樓的俱樂 部,我們有一起在俱樂部裡面簽這份94年協議書,那個時候 我才第一次認識邱錦達,其他人我就不認識,在俱樂部簽約 當時有吳汶達、吳汶達的太太李美慧跟邱錦達,簽名當下邱 錦達確實在場。在簽署這份94年協議書之前,雙方都要談論 過,不是喝一杯咖啡這麼簡單,我知道系爭不動產是吳汶達 向資產管理公司那邊買回來的,因為他們已經進行相當一段 時間了,當初系爭不動產原本是要用邱錦達的名義登記,因 為我的股份只有10%,吳汶達的建設公司倒了,所以他們也 沒辦法出名,吳汶達邀邱錦達的意思,就是由邱錦達具名取 得這樣的產權。因為我跟吳汶達是確定不會出名,在94年協 議書上這邊有特別提到,要由吳汶達全權處理,最後怎麼登 記名字,這是由吳汶達做決定,但是大家有先談、有默契是 由邱錦達,因為這個股權最大的就是邱錦達跟吳汶達,吳汶 達不方便出名,當然是由邱錦達出名,後來吳汶達有跟我說 要用邱錦達老婆陳桂花的名義,我有同意等語(原審卷一第 190-213頁);核與證人李美慧於原審證稱:簽94年3月2日 合夥契約書時我在場,在94年3月31日我有用吳佳玲的名義 ,把要登記她名字的系爭不動產賣給陳桂花,可是在不動產 買賣契約書那份與94年協議書是不一樣,吳佳玲雖然有簽契 約把系爭不動產賣給陳桂花,但是系爭不動產實際上並沒有 賣給陳桂花,陳桂花的部分就是邱錦達的部分,他們就是借 名登記的。自始至終,陳桂花就是代表邱錦達的部分,所以 在94年協議書上,出資股東的比例一樣是寫上吳佳玲40%, 但是裡面有分開,吳佳玲40%,誰10%、誰10%,加起來一樣 是60%等語相符(原審卷一第217-237頁)。  ⑵證人楊錫儒、李美慧前開證述內容,核與卷內書證即94年3月 2日由吳汶達代理吳佳玲與邱錦達簽立合夥契約書,約定集 資3,600萬元購買系爭不動產及相關附連土地之債權,初始 協議由邱錦達代表為系爭不動產所有權及前揭債權之登記名 義人。嗣於94年間以吳佳玲名義與協商公司就系爭不動產簽 訂不動產買賣契約,復於94年9月14日將系爭不動產自協商 公司直接過戶登記至陳桂花名下;之後乃簽立94年10月25日 協議書,內容約定投資比例為吳佳玲40%、楊錫儒10%、邱錦 達40%、由吳汶達所代表之「集合公司」10%等相關書證之記 載內容相符;而證人楊錫儒、李美惠所述系爭不動產為何不 登記在吳汶達名下、何以要約楊錫儒參與投資等節,亦與卷 內客觀事證及事理無違,相關時序發展脈絡亦屬相符,足見 證人楊錫儒、李美惠所證非虛。    ⑶被告雖辯稱其簽訂94年協議書時,上面並沒有楊錫儒的簽名 ,也沒有書立簽約日期,其未見過楊錫儒等語。惟被告於原 審時自呈陳述書表示:該94年協議書簽立的時間應為94年3 月25日,且於簽立時已有看到楊錫儒之簽名,但未填日期等 語(原審卷一第71頁),則被告就其在94年協議書上簽名時, 楊錫儒是否有簽名於上之供述前後不一,所辯尚難遽採。況 觀諸該協議書內容係以打字方式為之,第二條記載「投資比 例分配:吳佳玲40%、楊錫儒10%、邱錦達40%、集合公司10% (代表人吳先生)。」等字,則楊錫儒之出資比例既排序在 中間,且係以打字方式連貫為之,並非以手寫方式嗣後補填 加上,顯見被告在該94年協議書上簽名時,應已見到該投資 分配比例之記載,知悉楊錫儒亦為出資人之一,其辯稱不知 楊錫儒亦為投資人、未見其簽名等語,應係臨訟卸責之詞, 並不足採。  ⑷再觀諸被告於原審自行提出由陳桂花所製作之「購買仁翔山 莊俱樂部投資案資金收支明細(94年2月至94年9月)」(原 審審易卷第87頁),其上已明確記載「940218邱錦達現金出 資金額200萬、3/2邱吳簽合夥契約書」、「940415邱錦達現 金出資金額480萬、3/31吳佳玲將房屋賣給陳桂花」、「940 823支付協商資產(邱錦達匯)900萬」、「940915支付協商 資產(陳桂花匯)1200萬」,可見陳桂花並未對被告及其他 投資者隱瞞於94年3月31日與吳佳玲簽訂系爭不動產買賣契 約之事實;又被告所提出94年9月7日由陳桂珠所製作之「仁 翔山莊俱樂部投資案明細」中,記載「吳董佔50%(吳董40% +楊董10%)、邱董40%、新團隊10%」(審易字卷第201頁) ,此份資料亦與楊錫儒提出告訴時所附之告證5資料相符( 他卷第201頁);佐以證人陳桂珠於原審作證時具結證稱: 第201頁上面這些資料是我姊姊(指陳桂花)給我的資料, 我就照打等語(原審易字卷第292頁);與其於偵查中證稱 :告證5這份明細我繕打後交給陳桂花,吳董應該也有拿到 ,楊董我知道這個人,但我沒見過這個人,邱董是邱錦達等 語一致(他字卷第239頁);益見該投資案明細表上記載之 「楊董」即係指楊錫儒,又該投資明細表之日期早於94年協 議書上載之簽約日期94年10月25日,益徵證人楊錫儒證述在 簽94年協議書之前已有許多投資之討論乙節,並非虛妄;再 觀諸被告於原審所提出陳桂花於100年4月8日製作之結算對 帳單,其上記載「楊錫儒、吳佳玲(吳珊緹)、李美慧等由 吳汶達代表向統一國際公司邱錦達借款及欠款明細表」,內 容記載邱錦達(含陳桂花)共計出資3,812萬元,依合夥契 約邱40%x3,600萬=1,440萬元,(應出資金額)代墊了2372 萬元等語(原審易字卷第75頁),該對帳單由統一國際公司 及被告分別用印於上,堪認被告始終知悉楊錫儒亦為系爭不 動產財產之投資者之一。則被告辯稱不知道楊錫儒亦為投資 者,也未同意借名登記到陳桂花名下等語,亦不足採。  ⑸又證人李美慧於原審證稱:在94年協議書所約定的標的有2筆 ,1個是有所有權的,1個是債權的,系爭不動產都借名登記 在邱錦達的名下。...後來登記在陳桂花名下,這是他們商 量的結果,邱錦達一定有同意。...我有提供「仁翔山莊俱 樂部投資案明細」2張資料給檢察官,我會有這份資料是因 為我先生吳汶達是股東,加上當初要用系爭不動產去貸款, 貸款是用220號建物即俱樂部去貸款1,700萬元,我們事後都 要繳貸款,要繳貸款時陳桂花會跟我講,有時候我會拿現金 給她,有時候匯錢,或是有時候幾個月之後一起算,所以陳 桂花一定會要給我明細資料等語(原審卷一第216-237頁) ,亦與前揭收支明細、結算對帳單記載之投資者相符,益見 被告確實同意94年協議書之立約內容,亦知悉楊錫儒之投資 比例,以及全體投資人協議將系爭不動產借名登記在陳桂花 名下之事實。  ⑹至94年3月2日合夥契約書、94年協議書均由吳汶達表明為吳 佳玲代理,有各該文書存卷可參(他字卷第117、119頁), 94年3月31日以吳佳玲名義與陳桂花簽立之不動產買賣契約 書(他字卷第107頁),雖未據吳汶達表明代理之意,然吳 珊緹均有授權其父或母為上開行為之意,業據證人吳珊緹於 原審證稱:我93、94年左右去加拿大,在那邊工作了大概5 年左右,94年3月31日之不動產買賣契約書我沒有看過,我 父親有跟我聯絡過,因為我父母的信用狀況有問題,所以需 要使用我的名義,我有同意他,但是他們如何交易買賣的過 程我沒有參與。我不在臺灣時,金融帳戶、印章以前都是我 父母親在保管,我回來臺灣的時間也不會很長,我不會自己 去拿印章,都是放在他們身上。縱使我人在臺灣沒有出境, 我爸媽也一樣會拿著我的章,用我的名義去跟別人簽約等語 (原審卷一第271-283頁),足見吳珊緹有同意其父母使用 其名義簽約;亦徵證人李美慧、楊錫儒證述吳汶達因信用不 良需使用他人名義投資乙節,堪以採信。  2.被告與陳桂花違反94年協議書之約定,未經全體投資者同意 ,即將系爭不動產自陳桂花名下移轉登記予統一國際公司:  ⑴依94年協議書之約定:任何對投資標的物之處置決策,須經 投資股東認可後生效,本投資案公推以吳汶達先生處理,須 經股東同意,有該協議書在卷可查(他字卷第13頁)。  ⑵被告固稱其有寄發存證信函予吳汶達,並催促吳汶達、李美 慧盡速還款等情,惟楊錫儒亦為本件投資之投資者,被告及 陳桂花始終未取得楊錫儒之同意即將系爭不動產出售移轉, 自有違背其等受借名登記委託任務之情形。  ⑶被告又辯稱其與陳桂花有寄送存證信函予吳汶達,惟證人李 美慧於原審證稱:因為他寄的是17樓之3,我們也沒有住在1 7樓之3,我沒有收到等語(原審卷一第234頁);是被告既 未提出相關證明足證吳汶達或李美惠業已收到存證信函得以 知悉相關內容,復未依照協議書之約定取得全體投資者之同 意,則其將系爭不動產移轉登記到統一國際公司名下之舉, 仍屬違背任務之行為。  3.被告主觀上有為自己或第3人不法之利益,亦有致生損害於 其他投資者之財產之情形;且被告與陳桂花均有使公務員登 載不實之犯意:  ⑴觀諸前述卷附「購買仁翔山莊俱樂部投資案資金收支明細(9 4年2月至94年9月)」、「結算對帳單」等資料,足證被告 與陳桂花未經楊錫儒、吳汶達等其餘投資者同意,即將系爭 不動產移轉登記至統一國際公司名下;再觀諸被告所提出其 與陳桂花共同出名寄予吳汶達之存證信函內容提及「自民國 96年起一再告知台端要增資匯款繳利息,但台端都不予理會 ,本人為了維護自身信用,只好一再墊付,至今還銀行本利 、代墊利息及稅金等已達新臺幣779萬元」等語(審易字卷 第115頁);然嗣後陳桂花與統一國際公司就系爭不動產簽 訂之買賣契約,約定買賣總價為1億2,700萬元(他字卷第24 5-247頁);再對照被告與陳桂花委由不知情之代理人簡文 彥至仁武地政事務所辦理移轉登記事宜時,其等所附關於系 爭不動產之買賣價款為3,966萬3,000元(計算式:2,826萬5 ,100元【土地】+1,139萬7,900元【建物】=3,966萬3,000元 ,他卷第297-307頁);佐以系爭不動產過戶予統一國際公 司後,向合庫屏南分行設定最高限額抵押權,貸得4,000萬 元,上述買賣價金或貸得金額均高於被告於存證信函所指吳 汶達所欠之應付款項甚多(遑論此部分未經吳汶達核對確認 金額是否正確);再被告既知寄發存證信函通知吳汶達,卻 不循民事訴訟程序向吳汶達等投資人催討欠款,即率爾違約 將系爭不動產過戶至統一國際公司名下,則其主觀上有為自 己或第3人不法之利益,亦有致生損害於其他投資者之財產 之情形甚明。  ⑵又陳桂花與統一國際公司簽訂之買賣契約,約定買賣總價高 達1億2,700萬元,付款方式係由陳桂花投資統一國際公司取 得股權,尾款4千萬元則由統一國際公司以系爭不動產向銀 行貸款給付(即嗣後以系爭不動產向合庫屏南分行設定抵押 權取得之借款,他字卷第245-247頁),可知統一國際公司 實際上並未以自有資金或具立即變現性之等值財產給付買賣 價金;再由合庫屏南分行核撥該4,000之貸款後,其中1,526 萬7,877元係撥款至臺灣銀行鳳山分行,用以代償邱錦達、 楊錫儒、吳珊緹及吳汶達原購買系爭不動產時委由陳桂花向 臺灣銀行鳳山分行辦理之貸款;餘款2,473萬2,123元匯至統 一國際公司之合作金庫銀行0000000000000號帳戶,被告旋 取得其中之2,350萬元供己支用(詳後述沒收部分),益見 斯時被告所代表之統一國際公司並無以上開高價買受系爭不 動產之能力與真意;是被告與陳桂花明知統一國際公司並無 以上開價格買受系爭不動產之真意,卻使地政機關人員將上 開不實事項登載於職務上所掌管相關文書,足生損害於吳珊 緹、楊錫儒與吳汶達代表之集合公司,以及地政機關與課稅 機關管理之正確性,亦堪認定。  ⑶被告雖辯稱該投資案均由其出資,其餘投資者都沒有出資, 本案是民事糾紛等語,然被告提出之前揭「仁翔山莊俱樂部 投資案明細(94.9.7)」(他字卷第201、203頁),其上有 記載「94.4.15公司付128萬、吳董600萬、邱董480萬」,就 佣金、俱樂部清潔費、俱樂部設定費等項目,備註欄亦記載 「吳董已付」;則被告辯稱本案投資款項均由其支付,其他 投資者均未付,其主觀上認為系爭不動產應歸其所有等語, 亦不足採。  ⑷被告另提出以陳桂花名義於100年4月26日發給統一國際公司 之函文(原審審易卷第117-121頁),欲證明該投資案係遭 設局被騙,然經審視該份文書均係以電腦打字書寫,其上固 有「陳桂花」之印文,然未經陳桂花簽名;參以陳桂花死亡 前之財產,其持有多家上市櫃公司之股票及存款,經核定之 遺產總額為9,818萬7,094元,縱扣除持有統一國際公司股票 之票面價值8,593萬8,600元部分,尚有1,224萬8,494元,有 財政部南區國稅局遺產稅核定通知書在卷可稽(原審卷一第 423-428頁),衡之常情,以該等金額於一般生活、投資上 應屬無虞,難認陳桂花有該份函文所稱財務困難之情形,是 被告辯稱不知系爭不動產借名登記在陳桂花名下,因為陳桂 花財務困難,拜託被告紓困,被告才以統一國際公司名義買 下系爭不動產云云,亦不足採。遑論陳桂花出售系爭不動產 後,係取得統一國際公司8千餘萬元之股票,尾款4千萬元雖 係現金,亦供償還原本系爭不動產設定抵押之貸款以及轉至 被告個人帳戶,卷內未見陳桂花死亡前有因此實際取得可供 變現之財產或確實可抵償其債務之情形(不包括本案系爭不 動產原始臺銀貸款部分),是被告上開辯解,亦不足採,無 法以上開書函對被告為有利之認定。至被告提出諸多陳桂花 與其以及統一國際公司間之票據往來或文書,然因被告與陳 桂花為配偶關係,又各有經營事業投資之情形,有陳桂珠證 詞及前述遺產稅核定書存卷可參,其等與統一國際公司間有 諸多金流往來,本屬可能,然未必係與本件投資案直接相關 ,該等資料若未具體記載係本件投資案,亦難採為本案相關 證據,而對被告為有利之認定。   4.被告雖請求傳喚證人許士峰即案發時合庫屏南分行經理,以 證明陳桂花確有將系爭不動產過戶予統一國際公司之真意, 然陳桂花是否確有出賣系爭不動產予統一國際公司之買賣真 意,乃屬其個人主觀之想法,而陳桂花業已過世,難以與證 人對質探究其真意;加以前開不動產移轉登記時間為100年 間,距今已10逾年,而被告又係於本院審理期間始聲請傳喚 上開證人,則證人許士峰能否正確記憶案發當時狀況,亦堪 質疑;且依前開事證,被告本件犯行已臻明確,自無傳喚證 人許士峰之必要,併此指明。  5.綜上所述,被告所辯並不足採,本案事證已臻明確,被告上 開犯行堪以認定,應依法論科。 二、論罪:  ㈠新舊法比較:     查被告行為後,刑法第342條第1項規定業於103年6月18日修 正公布,並自同年6月20日施行。修正前原規定為:「為他 人處理事務,意圖為自己或第三人不法之利益,或損害本人 之利益,而為違背其任務之行為,致生損害於本人之財產或 其他利益者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1,000元 以下罰金。(罰金部分業經刑法施行法第1條之1第2項前段 提高30倍為3萬元)」,修正後法定刑規定為「處5年以下有 期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。」。因修正後之 規定提高罰金刑之數額,並未較有利被告,依刑法第2條第1 項前段規定,自應適用行為時之法律即修正前刑法第342條 第1項背信罪之規定。另被告行為後,刑法第214條使公務員 登載不實罪之規定雖亦於108年12月25日修正公布施行,並 於同年月00日生效,然本次修法僅將該條之罰金數額依法調 整換算後予以明定,而為文字之修正,並無新舊法比較問題 ,應逕依一般法律適用原則適用裁判時法,併予敘明。  ㈡被告明知依照其與吳汶達、楊錫儒達成之合意,其等合資購 買系爭不動產而借名登記在陳桂花名下,其等應依照94年協 議書之出資比例及約定,對投資標的物之處置決策,須經全 體投資股東認可後生效,並公推以吳汶達先生處理,然被告 及陳桂花卻違背此任務,未經全部投資者同意,擅自將系爭 不動產移轉登記給統一國際公司,致生損害於其餘投資者之 財產,已構成修正前刑法第342條第1項之背信罪。  ㈢核被告所為,係犯修正前刑法第342條第1項之背信罪、現行 刑法第214條之使公務員登載不實罪。被告所犯上述2罪,雖 在自然意義上非單一行為,然其所為之目的均係為圖投資標 的即系爭不動產之財產權,行為上雖非「完全同一」,然有 部分重合,應認上開犯行間具有想像競合關係,應依刑法第 55條規定,從較重之背信罪處斷。    ㈣被告與陳桂花2人就本案背信及使公務員登載不實犯行,有犯 意聯絡及行為分擔,應論以共同正犯。被告及陳桂花利用不 知情之代理人簡文彥辦理系爭不動產移轉登記予統一國際公 司之事項,應論以間接正犯。    三、撤銷改判之理由及量刑、沒收之說明:  ㈠原審詳予調查後,依前揭法條論處被告罪名,並量處有期徒 刑6月,復諭知如易科罰金,以新臺幣1千元折算1日,固屬 卓見。然查,本案被告與陳桂花2人係共同正犯,原審於事 實、理由亦為如此論斷,然於主文欄僅論被告所犯係背信罪 ,漏未諭知共犯之旨,主文與事實、理由有所矛盾;再被告 應沒收之犯罪所得為2,350萬元(詳下述),原審僅諭知沒 收被告犯罪所得360萬元,容有不當;檢察官提起上訴以被 告所犯2罪應予分論併罰及應沒收系爭不動產60%之現行價值 、被告提起上訴否認犯行,固均無理由,然原判決既有上開 可議之處,自應由本院將原判決關於被告部分予以撤銷改判 。  ㈡爰審酌被告明知陳桂花係受楊錫儒、吳汶達委託依照94年協 議書約定,出名登記為系爭不動產之所有人,僅係借名登記 ,竟未經其餘投資人同意,與陳桂花合謀擅自將系爭不動產 移轉登記予被告實質掌控之統一國際公司,併設定高達4,80 0萬元之最高限額抵押權,侵害告訴人楊錫儒等其餘投資者 之權益甚鉅,且被告與陳桂花明知系爭不動產並無前揭買賣 之事實,仍以買賣為原因向地政機關請求辦理所有權移轉登 記,影響地政、稅務機關對於土地暨建物登記管理、課稅之 正確性;兼衡被告犯罪後供述反覆且飾詞否認犯行,於訴訟 期間並未展現積極處理本投資案並尋求與其餘投資人合理解 決此事之犯後態度,惟考量其於本案行為前並無經判處罪刑 之紀錄,有前案紀錄表存卷可參,其自述現退休、無收入, 已婚、子女均已成年等家庭生活經濟狀況(原審卷一第411 頁,本院卷二第193頁),暨其犯罪動機、目的、手段等一 切情狀,量處如主文第2項所示之刑,並諭知易科罰金之折 算標準。  ㈢沒收:  1.刑法關於沒收之規定,已於104年12月30日修正公布,並自1 05年7月1日施行;又刑法第2條第2項規定:「沒收,適用裁 判時之法律」,故本案關於沒收部分,應適用裁判時即現行 刑法之相關規定。  2.查系爭不動產原本係依全體投資人約定,借名登記在陳桂花 名下,然被告與陳桂花未經全體投資人同意即共同將系爭不 動產移轉登記至統一國際公司名下,並以系爭不動產向合庫 屏南分行借款4,000萬元,此情業經被告於原審自承:其係 透過陳桂花介紹向合庫屏南分行借款4,000萬元等語(原審 卷一第86頁),足認該筆4,000萬元之借款係由被告所主導 ,嗣合庫屏南分行核撥該4,000萬元之貸款,將其中1,526萬 7,877元撥款至臺灣銀行鳳山分行,用以代償邱錦達、楊錫 儒、吳珊緹及吳汶達原購買系爭不動產時委由陳桂花向臺灣 銀行鳳山分行辦理之貸款;另於100年9月30日撥款2,473萬2 ,123元至統一國際公司之合作金庫銀行0000000000000號帳 戶,被告當時為統一國際公司之法定代理人(公司變更登記 表見他字卷第317頁),並旋於同年10月4日開立票面金額2, 350萬元、發票人為統一國際公司、受款人為陳桂花之支票1 紙,然該支票經背書轉讓再轉給被告,統一國際公司並於同 年月6日直接轉帳支出2,350萬元至被告00000000000000號銀 行帳戶內,此有合庫屏南分行函覆之票號EK0000000之支票1 紙、統一國際公司歷史交易明細查詢結果在卷可憑(本院卷 一第183、184、203頁),堪認合庫屏南分行撥款2,473萬2, 123元至統一國際公司後,其中2,350萬元由被告以簽發前開 支票予陳桂花,並由被告背書轉讓取得票款之方式,取得該 2,350萬供被告支用,此即為被告於本案之犯罪所得(至留 在統一國際公司帳戶之餘款,未經檢察官申請沒收,亦未表 明為上訴範圍,系爭不動產部分亦未經檢察官表明上訴)。 考量沒收新制之目的在於財產移動間不當得利之衡平,而非 確認民事關係之金額分配與歸屬,本案被告亦為本件投資標 的之出資人,全體投資人對於投資之結果尚未進行結算,則 檢察官上訴認應就系爭不動產60%之現行價值宣告沒收,容 有誤會。再統一國際公司與合庫屏南分行間之債務關係,亦 非本案沒收需計算確認之事項。而被告之犯罪所得2,350萬 元,雖未扣案,但為澈底剝奪不法利得,應依刑法第38條之 1第1項前段、第3項規定宣告追徵之。 據上論斷,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段,刑法第38條之1第1項前段、第3項,判決如主文。 本案經檢察官李巧菱提起公訴,檢察官林淑玲提起上訴,檢察官 黃子宜到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  12  日          刑事第二十二庭審判長法 官 游士珺                    法 官 陳明偉                    法 官 黃于真 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 陳怡君 中  華  民  國  114  年  3   月  13  日 附錄:本案論罪科刑法條全文                中華民國刑法第214條 明知為不實之事項,而使公務員登載於職務上所掌之公文書,足 以生損害於公眾或他人者,處 3 年以下有期徒刑、拘役或 1 萬 5 千元以下罰金。 修正前中華民國刑法第342條 為他人處理事務,意圖為自己或第三人不法之利益,或損害本人 之利益,而為違背其任務之行為,致生損害於本人之財產或其他 利益者,處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 1 千元以下罰 金。 前項之未遂犯罰之。 附表(建物及土地):    房屋建物(門牌號碼)      坐落土地 門牌號碼高雄市○○區○○路000巷0號(即大社區尖山腳段52建號、重測前為牛食坑段220建號) 高雄市○○區○○○段000地號土地(重測前為高雄市○○區○○○段000000地號土地)

2025-03-12

TPHM-111-上易-517-20250312-2

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臺灣臺北地方法院

給付違約金

臺灣臺北地方法院民事判決                   113年度簡上字第297號 上 訴 人 即被上訴人 高仕霖即春龍企業社 被 上訴 人 即 上訴人 石淮伍 訴訟代理人 張淳軒律師 上列當事人間請求給付違約金事件,兩造對於中華民國113年2月 20日本院臺北簡易庭112年度北簡字第3800號第一審判決分別提 起上訴,本院於114年2月19日言詞辯論終結,判決如下:   主 文 兩造上訴均駁回。 第二審訴訟費用由兩造各自負擔。   事實及理由 壹、程序方面: 一、按第一審之訴訟程序有重大之瑕疵者,第二審法院得廢棄原 判決,而將該事件發回原法院。但以因維持審級制度認為必 要時為限;前項情形,應予當事人陳述意見之機會,如兩造 同意願由第二審法院就該事件為裁判者,應自為判決,民事 訴訟法第436條之1第3項準用同法第451條第1項、第453條定 有明文。所謂訴訟程序有重大之瑕疵者,係指第一審違背訴 訟程序之規定,其違背與判決內容有因果關係,或因訴訟程 序違背規定,不適於為第二審辯論及判決之基礎者而言(最 高法院48年台上字第127號判決先例意旨參照)。查本件應 適用簡易程序,依法原不得改用通常訴訟程序審理,惟原審 法官於民國112年11月23日行言詞辯論時誤宣示改用通常訴 訟程序(見原審卷第263頁),然最終仍以簡易程序之簡易 判決終結本件程序,其程序之轉換與適用固有重大瑕疵,然 經本院於113年7月12日準備程序就此詢問兩造之意見,兩造 均無意見,同意由本院依簡易程序審理裁判(見本院卷第79 頁),依前揭說明,本院應自為判決,合先敘明。 二、次按不變更訴訟標的,而補充或更正事實上或法律上之陳述 者,非為訴之變更或追加,民事訴訟法第256條定有明文, 本件上訴人即被上訴人原為高仕霖,嗣改列為「高仕霖即春 龍企業社」(下逕稱高仕霖),核係屬為符合其所陳兩造間 之合夥契約係屬隱名合夥法律關係之陳述而為當事人稱謂之 調整更正,依前揭規定,非為訴之變更追加,併予敘明。 貳、實體方面: 一、高仕霖主張:被上訴人即上訴人石淮伍(下逕稱石淮伍)於 111年5月3日向高仕霖協議以高仕霖提供資金、石淮伍出具 勞務之方式合夥開設饕餐廳臺中靜宜店(下稱本件餐廳), 兩造在達成共識後隨即展開準備工作,本件餐廳於同年9月5 日正式營運,兩造並於同日簽訂合夥契約(下稱系爭契約) 。系爭契約約定兩造營業利潤(虧損)之分配比例為高仕霖 60%、石淮伍40%,且如有一方違約或提前解約,應給付懲罰 性違約金新臺幣(下同)20萬元予合夥事業。詎石淮伍後於 111年10月21日自行離開本件餐廳且不願共同承擔營業虧損 ,而經結算後,本件餐廳111年9月虧損7萬1,097元、10月虧 損4萬8,838元,石淮伍依系爭契約第6條之約定,應負擔4萬 7,974元之虧損額;又石淮伍提前解約,亦須依系爭契約約 定給付懲罰性違約金20萬元等情,爰依系爭契約第5條第2項 及第6條第1項等約定請求石淮伍給付24萬7,974元等語。就 石淮伍之反訴則以:伊之所以會稱「那就協商一個退場點吧 ,就到這月底,這樣也比較好清算」係雙方為減少虧損而希 望協商退場點,實際上要提前解約且不願意共同負擔虧損責 任的是石淮伍,又依兩造間於111年10月21日碰面之錄音譯 文(見原審卷第115至117頁,下稱系爭譯文),亦足見兩造 為協議終止合夥關係,而石淮伍之實際退場點即111年10月2 1日亦早於高仕霖所建議之退場點(非解約點)即111年10月 31日,更足見本件非高仕霖提前解約等語,資為抗辯。 二、石淮伍則以:石淮伍於111年9月5日開始經營管理本件餐廳 ,依系爭契約第4條第2項約定,高仕霖每月應給付石淮伍3 萬2,000元之薪資,然高仕霖未依約給付石淮伍111年9月之 薪資,經石淮伍於同年10月13日向高仕霖反應後,高仕霖竟 以未實際完成交易之轉帳交易截圖佯稱已完成1萬6,000元之 薪資轉帳,石淮伍於發現後再於同年10月19日向高仕霖反應 ,高仕霖始給付石淮伍1萬6,000元之薪資,惟仍在未經石淮 伍同意下巧令預扣盈虧分配明目即111年9月之薪資1萬6,000 元,上開行為已使兩造間合夥信賴關係生破綻。嗣高仕霖於 111年10月15日向石淮伍明確表示「協商一個退場點」等語 ,兩造遂於同年月21日在本件餐廳進行協商,石淮伍並於同 日將合夥期間之所有營業額現金、帳目等均交由高仕霖收受 ,兩造均同意結束合作關係。又高仕霖雖主張本件餐廳於11 1年9、10月有其所稱之虧損情形,然其所提出之文件不僅金 額未臻一致,內容亦為其自行繕打,而無其他客觀證據得以 相互勾稽確認數額之正確性。此外,縱虧損額確如高仕霖所 述,然在兩造間合夥財產總數額為19萬4,790元而顯高於高 仕霖主張之虧損額之情形下,本件合夥財產即足以清償合夥 債務,尚無高仕霖所稱兩造間應就合夥事業之營業虧損依約 比例分擔之問題。況系爭契約亦無就合夥事業於實際虧損時 各合夥人應以再行出資之方式彌補營業虧損為具體之約定, 高仕霖為本件主張即屬無據等語置辯。並於原審提起反訴主 張:依系爭契約第4條第2項約定,高仕霖每月應給付石淮伍 3萬2,000元之薪資,然高仕霖未依約給付石淮伍111年9月之 薪資在先,且本件係高仕霖提前解約而違約,爰依系爭契約 第5條第2項約定請求高仕霖給付懲罰性違約金20萬元等語。 三、高仕霖於原審起訴及反訴答辯聲明:㈠石淮伍應給付高仕霖2 4萬7,974元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按年 息5%計算之利息。㈡願供擔保請准宣告假執行。㈢石淮伍之反 訴駁回。㈣如受不利判決,願供擔保請准宣告免為假執行。 石淮伍於原審答辯及反訴聲明:㈠高仕霖之訴駁回。㈡如受不 利判決,願供擔保請准宣告免為假執行。㈢高仕霖應給付石 淮伍20萬元,及自民事反訴狀繕本送達翌日起至清償日止, 按年息5%計算之利息。㈣願供擔保請准宣告假執行。原審各 駁回高仕霖本訴及石淮伍反訴之請求,兩造各自提起上訴, 並於本院聲明如下:   ㈠高仕霖上訴部分:⒈上訴聲明:①原判決主文第一項部分駁 回高仕霖之訴及假執行之聲請部分均廢棄。②石淮伍應給 付高仕霖24萬7,974元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償 日止,按年息5%計算之利息。⒉石淮伍則答辯聲明:高仕 霖之上訴駁回。   ㈡石淮伍上訴部分:⒈石淮伍上訴聲明:①原判決主文第三項 部分駁回石淮伍之反訴及假執行之聲請部分均廢棄。②高 仕霖應給付石淮伍20萬元及並自反訴起訴狀繕本送達翌日 起至清償日止,按年息5%計算之利息。⒉高仕霖答辯聲明 :石淮伍之上訴駁回。 四、查兩造於111年5月起即就合夥開設本件餐廳為討論,並於同 年9月5日正式營運本件餐廳、且於同日簽訂系爭契約,約定 高仕霖提供資金20萬元、石淮伍為勞務出資,兩造合夥期間 自同日至113年9月4日等情,有系爭契約影本等件在卷可查 (見臺灣臺中地方法院112年度中簡字第11號卷【下稱中簡 卷】第31頁、59至61頁),堪信為真實。   五、至於高仕霖與石淮伍均另主張他造違約,高仕霖復主張石淮 伍應依系爭契約第6條之約定負擔虧損等語,惟兩造就此均 互有爭執,並各以前揭情詞置辯,是本件兩造間之爭點應為 :㈠兩造間之系爭契約是否業已合意終止,而可認兩造同意 解散合夥事業?㈡高仕霖依系爭契約第5條第2項及第6條第1 項等約定請求石淮伍給付有無理由?㈢石淮伍主張依系爭契 約第5條第2項請求高仕霖給付違約金有無理由? 六、本院之判斷:   ㈠按合夥契約與隱名合夥契約不同,合夥為二人以上互約出 資以經營共同事業之契約,隱名合夥則為當事人約定一方 對於他方所經營之事業出資,而分受其營業所生利益,及 分擔其所生損失之契約。故合夥所經營之事業,係合夥人 全體共同之事業,隱名合夥所經營之事業,則係出名營業 人之事業,非與隱名合夥人共同之事業。苟其契約係互約 出資以經營共同之事業,縱使於契約約定由合夥人中一人 執行合夥之事務,其他不執行合夥事務之合夥人,僅於出 資之限度內負分擔損失之責任,亦屬合夥而非隱名合夥( 最高法院42年台上字第434號民事判決先例意旨參照)。 查依兩造之系爭契約第1條即明定:「合夥事業:『饕廚房 臺中靜宜店』」、第4條並約定:「合夥股負責人及其他股 東合夥人的權利:(一)由甲方(按即石淮伍)擔任營運 負責人,並兼任店內店長職務……」、第8條第1項:「各合 夥人之出資及其他合夥財產,為合夥人全體之公同共有…… 」、以及第9條約定:「合夥財產不足清償合夥之債務時 ,各合夥人對於不足額應負連帶清償責任。」等約定(見 中簡卷第59頁至61頁),其內容均與民法隱名合夥之相關 規定即第700條、第702條第703條之規定內容相左,而與 合夥之規定(即民法第668條、第679條、第681條之規定 )相符,是堪認兩造之系爭契約其性質應為合夥契約,而 非隱名合夥。且合夥事業名稱應係「饕廚房臺中靜宜店」 ,執行業務之合夥人應為石淮伍而非高仕霖。至於系爭契 約對外為何種營業形式登記,係屬合夥事業之對外關係如 何認定之問題,與本件兩造之爭執點係合夥契約之內部爭 議無涉。是高仕霖單以系爭合夥於商業登記資訊係獨資商 號「高仕霖即春龍企業社」之情,用以主張兩造間之系爭 契約關係為隱名合夥,伊為該隱名合夥之執行業務合夥人 云云,顯與兩造之系爭契約約定相違,而無理由。   ㈡次按依系爭契約第5條第1項約定:「於合夥事業存續期間 內,各合夥人不得將於合夥事業中所學之任何技術、所得 知之客戶資料或其他營業上應守秘密之事項,任何方式告 知或透露予其他第三人。縱經他方同意而終止本契約脫離 合夥關係後亦同。」,而於同條第2項係約定:「各合夥 人其中一方違反前項之規定者或提前解約,應給付懲罰性 違約金新台幣貳拾萬元整予合夥事業,絕無異議」(見中 簡卷第60頁),可知依系爭契約第5條第2項請求懲罰性違 約金者,其前提係合夥人之一方違反第5條第1項之保密義 務或提前解約,始可當之,且得請求者為合夥事業而非個 人。本件觀諸兩造間通訊軟體LINE對話紀錄(下稱系爭對 話紀錄),兩造於111年10月14日起即就高仕霖預扣石淮 伍111年9月之薪資一事為爭執,而在石淮伍於同日傳送: 「...至於做還是不做,說真的這樣的合夥關係已經破壞 了,...我認為我們該討論下一步該如何做了,彼此冷靜 一下好好想想再說吧!」等語後,高仕霖於同年月15日回 覆稱:「沒有共識,多說也無益,爭論這些更沒意義」等 語。石淮伍則以:「那就決定吧!說個具體一點的!錢是 你出的,你說吧!」等語為回覆,高仕霖則稱:「那就協 商一個退場點吧,就到這月底,這樣也比較好清算。」等 語。復經石淮伍於同年月16日提議將剛補滿的貨賣完、約 一周就離開後,高仕霖則回覆:「我都可以,看你決定, 要到幾號結束,請提早跟我說」等語。石淮伍後於同年月 17日稱:「...我就不再進貨了,我就到這星期!」等語 ,高仕霖亦回覆:「都可以」等語。又石淮伍於同年月18 日稱:「你看星期幾要來,我的相關資料帶回來還我」等 語後,高仕霖回覆:「星期五會過去」等語,此有系爭對 話紀錄在卷可參(見原審卷第68至70頁、98至113頁), 而上述之星期五即為111年10月21日。又依石淮伍提出之 兩造間於111年10月21日碰面之系爭譯文內容可知,兩造 於當日雖仍就預扣薪資及111年9、10月之虧損支付等情為 爭執,然此僅得證兩造仍就前開相關清算內容爭執並無共 識,此與兩造間均已合意終止兩造間合夥關係,解散合夥 事業之情並無衝突,且於系爭譯文中,於石淮伍稱:「現 在就是要結束營業對嗎」等語後,高仕霖亦稱:「對啊! 就結束阿」等語;高仕霖甚於後稱:「我們有協商說今天 終止喔,不是我單方面說不要喔」等語,石淮伍對此亦未 否認,僅稱:「不發給薪資部分違約」等語。況兩造雖各 自於審理中指摘係對方提前解約,然其等均又各自於答辯 狀中稱本件係「兩造均同意結束合作關係」、「兩造協議 終止合夥關係」(見原審卷第35頁、209頁)。綜上各情 ,可知兩造間於前揭互動中均已明認合夥事業關係已生破 綻,於石淮伍提出討論下一步應如何進行後,高仕霖先為 終止合夥關係時點之提議及表示,而於石淮伍再為終止時 點之明確提出後,高仕霖亦回覆「都可以」等語,而兩造 合意於111年10月21日在本件餐廳為帳目之清點,雖未完 成,然於同日石淮伍已將本件餐廳所有營業額現金、帳目 、設備、庫存及周轉金等全數交予高仕霖(見本院卷第30 1頁),足認兩造間就系爭契約於111年10月21日終止之情 達成意思表示之合致無誤。又依前揭系爭契約第5條第2項 之約定說明可知,合夥人其中如有提前解約之違約,其懲 罰性違約金20萬元之應給付對象為合夥事業,而非個別合 夥人。是高仕霖以石淮伍提前解約為由,依系爭契約第5 條第2項約定請求石淮伍給付20萬元,自屬無憑。   ㈢另按合夥之決算及分配利益,除契約另有訂定外,應於每 屆事務年度終為之,民法第676條定有明文。此因合夥之 利益及損失,非屆合夥解散而為清算或合夥人退夥而為結 算,無法確知,然兩者因有期間過長或難以期待而窒礙難 行之缺失,故而明示除契約另有訂定外,應於每屆事務年 度終,為合夥之決算及分配利益。合夥人之此項定期分配 利益請求權,並非請求返還合夥出資,亦非請求返還合夥 剩餘財產,與因合夥人退夥時,合夥人依民法第689條規 定請求分配損益及合夥解散時,合夥人依民法第699條規 定,請求於清償合夥債務及返還各合夥人出資後,分配賸 餘財產者均有不同(最高法院108年度台上字第1335號判 決意旨參照)。而依民法第692條第2款之規定可知,於合 夥人全體同意解散者,合夥事業即構成解散,應依同法第 694條之規定進入合夥之清算程序進行清算,而非結算。 查本件高仕霖並不主張請求清算兩造間合夥關係,而係依 系爭契約第6條第1項約定請求決算乙節,業據高仕霖於原 審陳述明確(見原審卷第299頁至300頁)。惟觀諸系爭契 約第6條第1項係約定:「決算盈餘,每季(三個月)結算一 次。營業收入扣除進貨成本....。先彌補已往年度虧損, 尚有盈餘由全體合夥人同意分派。各合夥人營業利潤(虧 損)分配如下:甲方(即石淮伍)佔利潤(虧損)額40%、乙 方(即高仕霖)佔利潤(虧損)額60%」(見中簡卷第60頁 )等文句,顯可知該條約定之規範前提,係以兩造間之系 爭契約尚未合意終止或合夥事業尚未解散為前提。然系爭 契約既已於111年10月21日合意終止,業經本院認定如前 所述,兩造依系爭契約第10條規定「本契約終止時,或本 合夥事業解散時,進行合夥清算……」,其合夥事業依法即 應進入清算程序,而非系爭契約第6條第1項之決算,則於 系爭契約經兩造合意終止時尚未達成上開約定之「每季( 三個月)結算一次」之條件,嗣後兩造之合夥事業既進入 清算程序,如有相關虧損及財產分配之爭議主張,亦應於 清算程序中主張,而非依系爭契約第6條第1項所列之決算 程序逕向他合夥人直接請求至明,是高仕霖主張依系爭契 約第6條第1項約定請求石淮伍給付4萬7,974元之虧損云云 ,亦屬無憑。   ㈣至於石淮伍以反訴主張高仕霖違約未發放薪資以及提前解 約,故而依系爭契約第5條第2項請求高仕霖應給付懲罰性 違約金20萬元云云,惟依本院前述說明可知,如依系爭契 約第5條第2項請求懲罰性違約金者,其前提係以他方違反 第5條第1項之保密義務或提前解約,始可當之,且可得請 求者為合夥事業而非個人。然本件既經認定兩造係屬合意 終止系爭契約關係,兩造中之任一人均無提前解約之事實 ,且高仕霖違違約未發放薪資之情,亦非屬違反第5條第1 項之保密義務,故而石淮伍以反訴為前開主張,逕予請求 高仕霖應依系爭契約第5條第2項給付懲罰性違約金云云亦 無理由。  六、綜上,高仕霖依系爭契約第5條第2項及第6條第1項約定, 請求石淮伍給付24萬7,974元本息,石淮伍反訴依系爭契 約第5條第2項約定,請求20萬元本息,均於法無據,皆不 應准許。原審各為兩造不利之判決,於法並無違誤。兩造 上訴意旨各指摘原判決不當,求予廢棄,非有理由,均應 予以駁回。  七、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊、防禦方法及所提證據 ,經核均與判決結果不生影響,爰不一一論列,併此敘明 。  八、據上論結,本件兩造上訴均為無理由,依民事訴訟法第43 6條之1第3項、第449條第1項、第78條,判決如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  12  日          民事第七庭 審判長法 官 姜悌文                   法 官 賴錦華                                      法 官 朱漢寶  以上正本係照原本作成。 本判決不得上訴。 中  華  民  國  114  年  3   月  12  日                   書記官 林科達

2025-03-12

TPDV-113-簡上-297-20250312-1

臺灣新北地方法院

返還投資款等

臺灣新北地方法院民事判決 109年度訴字第2070號 原 告 吳碧月 訴訟代理人 陳士綱律師 鄭皓軒律師 複 代理 人 劉映雪律師 被 告 陳世桓 吳岱燕 上二人共同 訴訟代理人 林京鴻律師 上列當事人間請求返還投資款等事件,本院於民國113年11月8日 言詞辯論終結,判決如下:   主 文 一、被告陳世桓應給付原告新臺幣1,464,000元,及自民國109年 5月12日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息。 二、原告其餘之訴駁回。 三、訴訟費用由被告陳世桓負擔。 四、本判決第一項於原告以新臺幣488,000元為被告陳世桓供擔 保後,得假執行;但被告陳世桓如以新臺幣1,464,000元為 原告供擔保後,得免為假執行。 五、原告其餘假執行之聲請駁回。     事實及理由 壹、程序事項   按訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴,但請求之 基礎事實同一者,不在此限,此觀民事訴訟法第255條第1項 第2款規定甚明。查原告起訴對被告請求原以民法第179條、 第184條第1項、第2項規定為訴訟標的,嗣追加民法第708條 第2款、第709條規定為備位訴訟標的(見本院卷一第81至82 頁、第163頁),經核與前揭法條規定相符,應予准許。 貳、實體事項 一、原告主張:  ㈠被告陳世桓、吳岱燕於民國106年8月間以投資創業為由,邀 約伊與訴外人蔡宛容共同合夥並以出資方式設立經營樂軒酒 業有限公司(於106年9月18日設立,下稱樂軒公司)為合夥 事業,約定由被告陳世桓負責營運,原告參與銷售業務(並 未參與樂軒公司財務會計事務),並由被告出資新臺幣(下 同)416,000元、原告出資192,000元、蔡宛容出資192,000 元,由被告與原告、蔡宛容成立隱名合夥關係,原告信以為 真,遂於106年10月5日匯款192,000元至樂軒公司籌備處銀 行帳戶以為出資。於107年間,蔡宛容退出該隱名合夥,原 告遂於107年l月18日交付被告陳世桓現金192,000元以承接 蔡宛容於該隱名合夥之出資。嗣後,於107年間,被告二人 多次以樂軒公司財務虧損需增資為由,要求原告對該隱名合 夥增資,原告信以為真,陸續於107年2月26日交付被告陳世 桓現金384,000元、107年4月25日交付被告陳世桓現金480,0 00元、107年9月28日交付被告陳世桓現金144,000元,及107 年l1月30日交付被告陳世桓現金72,000元以作為該隱名合夥 出資。惟被告於收取原告該隱名合夥之出資款項,未依約將 其編列為樂軒公司之出資額,竟擅自認列為股東之私人借款 ,更以返還股東往來名義將應屬於出資額之款項匯出予被告 ,被告係以合夥投資為由之詐術,使原告誤信以出資方式經 營樂軒公司、樂軒公司財物虧損需增資等錯誤中,進而參與 該隱名合夥並交付該合夥投資款,使原告之財產權受有損害 。  ㈡詎料,被告於107年12月間,又以合夥事業財務虧損而有增資 需要為由,再次要求原告給付投資款,原告對此心生疑惑, 不解為何樂軒公司不斷出現虧損情形,故要求查閱合夥事業 之財務報表及經營相關資料,惟遭被告多番藉詞阻撓,甚至 以合夥事業之營運不佳,須辦理停業云云予以搪塞推託,最 後竟轉而否認兩造成立合夥關係,辯稱兩造間僅有債權關係 ,拒絕說明樂軒公司之財務情形。原告始於108年3月間察覺 遭被告詐欺,其給付之投資款共計1,464,000元(計算式:1 92,000元+192,000元+384,000元+480,000元+144,000元+72, 000元=1,464,000元),恐從未被如實運用於合夥事業中, 便於109年1月21日委請律師發函撤銷締結系爭合夥契約之意 思表示,並要求被告返還無法律上原因受領之利益,仍遭被 告置之不理。爰先位依民法第179條、第184條第1項、第2項 規定(擇一關係);備位依民法第708條第2款、第709條規 定,提起本件訴訟等情。並聲明:㈠被告應給付原告1,464,0 00元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按週年利率 5%計算之利息;㈡願供擔保請准宣告假執行。 二、被告則以:被告陳世桓於106年8月間邀同原告與蔡宛容,分 別出資416,000元、192,000元、192,000元成立隱名合夥並 成立事業,而於106年9月18日登記設立樂軒公司(均同意以 被告陳世桓配偶被告吳岱燕為登記負責人與股東),由被告 陳世桓負責營運,原告負責銷售及擔任店長,而蔡宛容於10 7年l月間退出上開隱名合夥,原告遂於107年1月18日交付被 告陳世桓l92,000元以承接蔡宛容之上開隱名合夥出資額。 另原告陸續於107年2月26日交付被告陳世桓現金384,000元 、107年4月25日交付被告陳世桓現金480,000元、107年9月2 8日交付被告陳世桓現金144,000元,及107年l1月30日交付 被告陳世桓現金72,000元以作為上開隱名合夥出資。惟本件 並無詐欺情事,樂軒公司在草創期間確實有貨款、裝潢及公 司營運等資金需求,被告陳世桓向原告請求投資款時,均有 向原告說明款項用途,原告均係在了解狀況後為使共同投資 事業繼續營運而陸續投資,被告陳世桓亦將投資款全款用於 公司營運上,其後原告質疑公司營運狀況,被告陳世桓亦提 供公司財務報表等相關資料供原告檢視,且原告擔任門市店 長,負責進出貨、銷售、管理等等營運事項,樂軒公司是否 營運、營運狀況如何應最為了解,然原告僅空泛稱其於108 年3月間發現其投資款極有可能從來未被用於合夥事業,驚 覺遭被告詐欺等情,並非事實,且原告並未提出其他證據證 明被告以何等不實說法或手段使其陷於錯誤,又原告先前就 此事曾對被告提起詐欺告訴,亦經臺灣新北地方檢察署以11 2年度偵字第21955號作成不起訴處分書,復因原告未提起再 議而確定,由此可知,被告陳世桓已將投資款均用於樂軒公 司營運,被告未有詐欺原告金錢之行為,本件原告指稱被告 以財務虧損需增資為由騙取原告交付金錢,以及被告未實際 投入宣稱之款項云云,非可採信等語,資為抗辯。並聲明: ㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回;㈡如受不利判決,願供擔 保請准宣告免假執行。 三、本院之判斷:  ㈠查被告陳世桓於106年8月間以投資創業為由,邀約原告、蔡 宛容共同合夥並以出資方式設立經營樂軒公司(於106年9月 18日設立)為合夥事業,約定由被告陳世桓負責營運,原告 參與銷售業務,並由被告陳世桓出資416,000元、原告出資1 92,000元、蔡宛容出資192,000元,由被告陳世桓與原告、 蔡宛容成立隱名合夥關係(下稱系爭隱名合夥),原告並於 106年10月5日匯款192,000元至樂軒公司籌備處銀行帳戶( 永豐銀行南蘆洲分行帳號00000000000000號帳戶,下稱系爭 帳戶)以為出資,於107年間,蔡宛容退出系爭隱名合夥, 原告遂於107年l月18日交付被告陳世桓現金192,000元以承 接蔡宛容於該隱名合夥之出資。嗣後,於107年間,原告陸 續於107年2月26日交付被告陳世桓現金384,000元、107年4 月25日交付被告陳世桓現金480,000元、107年9月28日交付 被告陳世桓現金144,000元,及107年l1月30日交付被告陳世 桓現金72,000元以作為系爭隱名合夥出資(原告出資共計1, 464,000元)之事實,除原告主張被告吳岱燕亦參與系爭隱 名合夥外為兩造所不爭執(見本院卷三第305至306頁、第32 1至323頁、第326至327頁、第356至357頁),並有原告與被 告陳世桓對話紀錄、電子郵件、系爭帳戶之交易明細、臺灣 臺北地方法院108年度偵字第20180號(下稱另案偵查案件) 不起訴處分書在卷可資證明(見重司調卷第55至79頁、本院 卷一第43至46頁、第85至105頁、第179至180頁、本院卷二 第453至468頁),足見上開事實,應非無據。至被告吳岱燕 是否為系爭隱名合夥之合夥人一節,觀諸原告於本院曾主張 系爭隱名合夥係由蔡宛容、被告陳世桓與原告3人約定共同 成立等情在卷(見本院卷一第68頁、第72頁),前揭原告與 被告陳世桓對話紀錄亦可見「業內大家很清楚我們三」、「 我們三真的團結好一起對外!」、「但就看吳老闆與蔡老闆 放不放。當時為品酒會活動限定,現在為現貨無活動」等語 ;另觀諸被告提出附卷之錄音及錄音譯文(見本院卷三第26 9至271頁),亦可見原告代理人稱「當初就是這三位,陳先 生、蔡小姐以及我們吳小姐股東出資,那為什麼負責人登記 成吳小姐,吳小姐同時也是陳先生的太太啦,當時就是三個 人都還有其他工作,可能不想在這個敏感的時期在外成立公 司,會導致自己有麻煩。所以三人合意說由陳先生的太太吳 小姐先出名擔任這家公司的負責人」等語;又被告吳岱燕於 另案偵查案件偵訊時亦供稱:伊是樂軒公司登記負責人,伊 沒有實際參與公司營運等語,有上開不起訴處分書在卷可參 ,是經參酌卷內事證,堪認系爭隱名合夥應僅由被告陳世桓 、蔡宛容、原告共同成立,嗣後蔡宛容退夥由原告承接,此 後僅有原告、被告陳世桓為合夥人,樂軒公司則為以系爭合 夥財產所經營之事業,至被告吳岱燕僅為單純提供借名之擔 任樂軒公司之登記名義上之負責人,並非系爭隱名合夥之合 夥人,亦非邀約原告參與系爭隱名合夥之人。從而,上開事 實應堪認定。  ㈡按因被詐欺或被脅迫而為意思表示者,表意人得撤銷其意思 表示。但詐欺係由第三人所為者,以相對人明知其事實或可 得而知者為限,始得撤銷之,民法第92條第1項定有明文。 又按民事法上所謂詐欺云者,係謂欲相對人陷於錯誤,虛構 事實或隱匿事實而故意示以不實之事,令其因錯誤而為意思 之表示。申言之,即行為人主觀上具有圖自己或第三人不法 所有,並欲相對人陷於錯誤之意思,客觀上使用詐術手段, 致相對人陷於錯誤而為意思表示(最高法院101年度台上字 第225號判決意旨參照)。又民法上所謂詐欺,係指欲表意 人陷於錯誤,故意示以不實之事,令其因錯誤而為意思表示 而言。表意人之錯誤不限於因詐欺而始發生,其既已存在之 錯誤,因詐欺而保持或加強其程度者亦屬之(最高法院89年 度台上字第2293號判決意旨參照)。再民法上所謂因被詐欺 而為意思表示之「詐欺」,與刑法上所定詐欺取財罪之「詐 欺」,並不相同,故原告於刑事程序告訴被告詐欺罪嫌,縱 經檢察官認為罪嫌不足,處分不起訴,於民事上並不當然表 示原告未因被詐欺而為意思表示(最高法院83年度台上字第 634號判決要旨參照)。末按當事人主張有利於己之事實者 ,就其事實有舉證之責任,民事訴訟法第277條前段定有明 文。如係由原告主張權利者,應先由原告負舉證之責,若原 告先不能舉證,以證實自己主張之事實為真實,則被告就其 抗辯事實即令不能舉證,或其所舉證據尚有疵累,亦應駁回 原告之請求。而原告對於自己主張之事實已盡證明之責後, 被告對其主張,如抗辯其不實並提出反對之主張者,則被告 對其反對之主張,亦應負證明之責,此為舉證責任分擔之原 則(最高法院99年度台上字第483號判決意旨參照)。  ㈢原告主張因受被告詐欺而參與系爭隱名合夥而對系爭隱名合 夥出資1,464,000元,並已依民法第92條第1項撤銷參與系爭 隱名合夥之意思表示等節,是否有據:   ⒈原告主張被告陳世桓邀約其與蔡宛容共同成立系爭合夥並以 出資方式設立經營樂軒公司(於106年9月18日設立)為合夥 事業,約定由被告陳世桓負責營運,原告參與銷售業務(並 未參與樂軒公司財務會計事務)。惟被告陳世桓於收取原告 就系爭隱名合夥之出資款項,未依約將其編列為樂軒公司之 出資額,竟擅自認列為股東之私人借款,更以返還股東往來 名義將應屬於出資額之款項匯出予被告,被告陳世桓係以合 夥投資為由之詐術,使原告誤信以出資方式經營樂軒公司、 樂軒公司財物虧損需增資等錯誤中,進而參與系爭合夥並交 付該合夥投資款,使原告之財產權受有損害等節,並提出原 告與被告陳世桓對話紀錄、錄音光碟及譯文、電子郵件附卷 為證(見重司調卷第55至79頁、本院卷一第85至105頁、第1 55至159頁、第179至180頁、本院卷三第281至287頁)。經 查:  ⑴觀諸前揭對話紀錄、錄音光碟及譯文足見多提及「公司」、 「增資」,亦提及公司業績目標(例如:「公司帳進出都要 有憑據」、「增資準備40萬」、「增資的部分就是為了店面 跟進口」、「增資上去然後再付貨款!」、「三月公司要轉 虧為盈」、「公司必須隨時保持有一定的現金水位」、「加 大我們的毛利與加快我們的業務開發」),另有「業內大家 很清楚我們三」、「我們三真的團結好一起對外!」、「但 就看吳老闆與蔡老闆放不放。當時為品酒會活動限定,現在 為現貨無活動」,該等證據相互勾稽,足見被告陳世桓應係 告知原告及蔡宛容系爭隱名合夥所營事業即為樂軒公司,且 系爭隱名合夥係以股東出資方式(以原告吳岱燕名義)投入 樂軒公司之經營。  ⑵經被告提出樂軒公司之財務報表、傳票及帳簿等資料,經本 院囑託廣和會計師事務所會計師林耕州為鑑定,鑑定結果為 :①依帳簿記裁與存簿金流比對,被告陳世桓、被告吳岱燕 並未如實將合夥之出資額3,424,000元投入樂軒公司營運, 實際投入之實金為2,932,0l5元,且均由被告吳岱燕之戶頭 轉入,原告吳碧月現金交付陳世桓之營運資金,恐隱匿於吳 岱燕戶頭轉入之出資額或並未存入公司而有被挪用之可能。 ②樂軒公司稅務申報及帳冊紀錄情形,未依買賣業行業類別 設置進貨、銷貨、存貨明細帳,致無法正確計算銷貨毛利且 憑證不齊全、查無銷貨存根聯、各類所得申報資料,故帳冊 處理及税務申報尚不得稱完備。③樂軒公司是否使用虛偽單 據核銷,其中抽核銀行存簿明細較大筆支出皆無法與帳冊記 載核對金額,會計帳上大筆費用的查核,其中有部分並未取 得憑證僅列報金額丶外地出差未取有出差報告單、有先記帳 ,後才取得憑蹬的情形,違反商業會計法記帳時序、需取得 憑證方能入帳,不排除有使用虛偽單據核銷的可能。④根據 樂軒公司提供之資產負債表,本鑑定人計算現有資金餘額係 依銀行存款及存貨可變現價值鑑定,若帳載存貨真實存在且 保存良好則最佳狀況約可取得1,677,710元,一般狀況177,7 10元、最差狀況存貨價值為0,現有資金餘額僅剩銀行存款 之金額27,710元等語。此外,另鑑定意見亦敘明:依經濟部 公示登記資料,樂軒酒業資本額僅100,000元,股東僅有原 告吳岱燕一人;在帳務處理上,對部分原告吳碧月往來的款 項以"股東往來-貸方"方式表達!一般而言"股東往來-貸方" 視為是會計上的負債,等同股東的私人借款性質等語,有廣 和會計師事務所會計師林耕州鑑定報告在卷可參。足見被告 陳世桓係將系爭隱名合夥之部分合夥財產以股東往來借款( 以被告吳岱燕之名義)投入樂軒公司之營運,且有會計帳務 處理不齊全不完備情形。  ⑶綜合以觀,參酌卷內事證,應足以證明被告陳世桓將系爭隱 名合夥之部分合夥財產以被告吳岱燕之名義以股東往來借款 (債權方式)投入樂軒公司之營運,且有會計帳務處理不齊 全不完備情形,亦即被告陳世桓並未依照其對原告所宣稱系 爭隱名合夥係以股東出資方式投入樂軒公司之經營,衡以公 司之資產負債比例,不但影響營運資金,更影響第三人(例 如:銀行、收購方)對公司價值或償債能力之評估,向為公 司經營之重大事項,被告陳世桓自始既決定就系爭隱名合夥 財產部分將以股東往來借款(債權方式)投入樂軒公司之經 營,對此事項卻告知原告將以股東出資投入樂軒公司之經營 ,致原告對此重大事項陷於錯誤而仍投入資金承擔未經正確 衡量之風險,被告陳世桓所為確屬詐欺,堪認原告主張受被 告陳世桓詐欺而陷於錯誤而對系爭隱名合夥提供出資款共計 1,464,000元,當屬有據。至被告吳岱燕僅為單純提供借名 之擔任樂軒公司之登記名義上之負責人,並非系爭隱名合夥 之合夥人,亦非邀約原告參與系爭隱名合夥之人,業如前述 ,堪認就本案相關帳戶亦不過僅交由被告陳世桓使用,參酌 卷內事證,尚難逕認亦屬詐欺原告之人。  ⑷至被告雖提出不起訴處分書、會計帳冊與部分原始憑證、樂 軒公司帳戶存摺交易紀錄、勤永會計師事務所報告、會議錄 音及譯文附卷(見本院卷一第43至46頁、第117至151頁、第 179頁、本院卷三第11至25頁、第117至188頁、第269至271 頁)欲證明被告未將系爭隱名合夥出資款或合夥財產挪為己 用,然該等證據並無法證明前揭被告陳世桓告知原告將以股 東出資投入樂軒公司之經營但實際上卻以股東往來借款(債 權方式)投入樂軒公司之經營情事不存在,遑論勤永會計師 事務所報告亦稱:從整體流程來看,兩位股東確實在初期將 資金借給公司作營運使用等語(見本院卷三第121頁),益 徵前揭詐欺情事屬實。  ⑸至原告另主張將系爭隱名合夥出資款或合夥財產遭被告挪為 己用一節,參酌前揭鑑定報告就該部分多使用「可能」、「 不排除」之用語,且參酌卷內不起訴處分書、會計帳冊與部 分原始憑證、樂軒公司帳戶存摺交易紀錄、勤永會計師事務 所報告、會議錄音及譯文等證據(見本院卷一第43至46頁、 第117至151頁、第179頁、本院卷三第11至25頁、第117至18 8頁、第269至271頁),堪認就該部分尚難逕予認定屬實。  ⑹綜上所述,堪認被告陳世桓自始既決定就系爭隱名合夥財產 部分將以股東往來借款(債權方式)投入樂軒公司之經營, 對此事項卻告知原告將以股東出資投入樂軒公司之經營,致 原告對此重大事項陷於錯誤而仍投入資金承擔未經其正確衡 量之風險,被告陳世桓所為確屬詐欺(被告吳碧月則非共同 為詐欺之人),是原告主張受被告陳世桓詐欺而陷於錯誤而 對系爭隱名合夥提供出資款共計1,464,000元,並主張其得 依民法第92條第1項規定撤銷其參與系爭隱名合夥之意思表 示,當屬有據。又查原告主張於108年3月間始察覺遭被告詐 欺,於109年1月21日委請律師發函撤銷締結系爭合夥契約之 意思表示等情,有存證信函、原告與被告陳世桓對話紀錄、 錄音光碟及譯文、電子郵件附卷為證(見重司調卷第51至79 頁、本院卷一第85至105頁、第155至159頁、第179至180頁 、本院卷三第281至287頁),堪認原告於109年1、2月間業 已民法第92條第1項規定撤銷其參與系爭隱名合夥之意思表 示。  ㈣原告主張依不當得利請求被告陳世桓返還其參與系爭隱名合 夥而對系爭隱名合夥出資1,464,000元等節,是否有據:   ⒈按無法律上之原因而受利益,致他人受損害者,應返還其利 益。雖有法律上之原因,而其後已不存在者,亦同;受領人 於受領時,知無法律上之原因或其後知之者,應將受領時所 得之利益,或知無法律上之原因時所現存之利益,附加利息 ,一併償還;如有損害,並應賠償,民法第179條、第182條 第2項定有明文。  ⒉原告於109年1、2月間業已民法第92條第1項規定撤銷其參與 系爭隱名合夥之意思表示,業如前述,則被告陳世桓自原告 受領系爭隱名合夥出資1,464,000元之法律上原因已不存在 ,且被告陳世桓於受領時已知悉有可得撤銷之原因(詐欺) ,依上開說明屬惡意的不當得利受領人,是原告依不當得利 之法律關係請求被告陳世桓將受領時所得利益即系爭隱名合 夥出資1,464,000元返還原告,核屬有據。  ⒊又就被告陳世桓本院既已採納原告之不當得利之請求權基礎 ,則就其另主張之民法第184條第1項、第2項或民法第708條 第2款、第709條規定,即無庸再予審酌。   ㈤原告主張依民法第179條、民法第184條第1項、第2項或民法 第708條第2款、第709條規定請求被告吳岱燕給付1,464,000 元等節,是否有據:  ⒈按無法律上之原因而受利益,致他人受損害者,應返還其利 益。雖有法律上之原因,而其後已不存在者,亦同,民法第 179條定有明文。又按因故意或過失,不法侵害他人之權利 者,負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法,加損害 於他人者亦同;違反保護他人之法律,致生損害於他人者, 負賠償責任。但能證明其行為無過失者,不在此限,民法法 第184條第1項、第2項規定甚明。再按,除依第六百八十六 條之規定得聲明退夥外,隱名合夥契約,因當事人同意者而 終止;隱名合夥契約終止時,出名營業人,應返還隱名合夥 人之出資及給與其應得之利益。但出資因損失而減少者,僅 返還其餘存額,民法第708條第2款、第709條規定甚明。  ⒉被告吳岱燕僅為單純提供借名之擔任樂軒公司之登記名義上 負責人,並非系爭隱名合夥之合夥人,亦非邀約原告參與系 爭合夥之人,認就本案相關帳戶亦不過僅交由被告陳世桓使 用,尚難逕認亦屬詐欺原告之人,業如前述,又本案相關帳 戶亦既實際上由被告陳世桓使用,亦難認被告吳岱燕受有利 益,是本件尚難認被告吳岱燕受有不當得利,原告自無從依 民法第179條規定對其請求返還系爭隱名合夥出資1,464,000 元。再者,參酌卷內事證,亦尚乏證據足證被告吳岱燕知悉 或參與被告陳世桓前揭詐欺情事,自難認被告吳岱燕有與被 告陳世桓共同為侵權行為,亦難認被告吳岱燕本身有何故意 或過失或違背保護他人之法律,原告自無從依民法第184條 第1項或同條第2項規定對其請求賠償系爭隱名合夥出資款。 末以,被告吳岱燕既非系爭隱名合夥之合夥人,原告自無從 依民法第708條第2款、第709條規定請求其返還隱名合夥人 之出資及給與其應得之利益。原告主張依民法第179條、民 法第184條第1項、第2項或民法第708條第2款、第709條規定 請求被告吳岱燕給付1,464,000元,均核屬無據,應予駁回 。 四、按給付無確定期限者,債務人於債權人得請求給付時,經其 催告而未為給付,自受催告時起,負遲延責任。其經債權人 起訴而送達訴狀,或依督促程序送達支付命令,或為其他相 類之行為者,與催告有同一之效力;遲延之債務,以支付金 錢為標的者,債權人得請求依法定利率計算之遲延利息;應 付利息之債務,其利率未經約定,亦無法律可據者,週年利 率為百分之5,民法第229條第2項、第233條第1項前段、第2 03條分別定有明文。本件原告請求被告應為之給付係以給付 金錢為標的,無約定期限或利率,請求自起訴狀繕本送達被 告翌日即109年5月12日(見重司調卷第87頁)起至清償日止 ,按週年利率5%計算之遲延利息,於法有據,應予准許。 五、綜上所述,原告依民法第179條規定請求,請求被告陳世桓 應給付原告1,464,000元,及自109年5月12日起至清償日止 ,按週年利率5%計算之利息,為有理由,應予准許,逾此範 圍之請求(含被告吳岱燕部分),則屬無據,應予駁回。又 原告勝訴部分,原告陳明願供擔保,請准宣告假執行,經核 於法要無不合,爰酌定相當之擔保金額,予以准許,並依被 告陳世桓聲請酌定相當之擔保金額,宣告被告陳世桓得供擔 保免為假執行。至原告敗訴部分,其假執行之聲請失所附麗 ,應併予駁回之。 六、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊、防禦及舉證,經本院審 酌後,認與判決結論均無影響,爰不一一論列,附此敘明。 七、據上論結,本件原告之訴為一部有理由,一部無理由,依民 事訴訟法第79條、第390條第2項、第392條第2項,判決如主 文。   中  華  民  國  114  年  3   月  12  日          民事第四庭  法 官 胡修辰 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日之不變期間內,向本院提 出上訴狀。如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  3   月  12  日                 書記官 林郁君

2025-03-12

PCDV-109-訴-2070-20250312-2

臺灣桃園地方法院

返還合夥出資

臺灣桃園地方法院民事判決 113年度訴字第798號 原 告 廖安榮 范氏玄 兼 上二人 共 同 訴訟代理人 鄧惠敏 被 告 林國慶 上列當事人間請求返還合夥出資事件,本院於民國114年2月6日 辯論終結,判決如下:   主 文 一、被告應給付原告廖安榮新臺幣55萬元,及自民國112年12月2 1日起至清償日止,按週年利率百分之5計算之利息。 二、原告范氏玄、鄧惠敏之訴及假執行聲請均駁回。 三、訴訟費用由被告負擔。 四、本判決第一項於原告廖安榮以新臺幣18萬元為被告供擔保後 ,得假執行;但被告以新臺幣55萬元為原告廖安榮預供擔保 ,得免為假執行。   事實及理由 壹、程序方面:   按訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴,但擴張或 減縮應受判決事項之聲明者,不在此限,民事訴訟法第255 條第1項但書第3款定有明文。原告起訴原聲明:(一)被告 應給付原告新臺幣(下同)55萬元,及自民國112年12月21 日起至清償日止,按週年利率百分之5計算之利息。(二) 請准供擔保宣告假執行。嗣追加范氏玄為原告,並於言詞辯 論期日以言詞撤回利息及假執行之請求。經核原告所為聲明 之變更,合於前揭規定,應予准許。 貳、實體方面: 一、原告主張:兩造於112年11月9日意定共同投資果菜市場買賣 生意,並以原告范氏玄名義予被告簽立合夥契約書(下稱系 爭合夥),原告遂依約給付55萬元予被告作為籌備店面之押 金及房租,然於112年11月20日開店不成功因而解除合夥關 係,被告卻未將55萬元返還予原告。被告固以書面承諾於11 2年12月15日返還55萬元(下稱系爭還款契約),然未如期 返還,甚表示欲延期至112年12月18日、19日歸還55萬元, 卻在112年12月21日失去聯絡,爰請求判決被告返還55萬元 等語,並聲明:如上開變更後聲明所示。 二、被告則以:就原告主張被告曾簽立書面承諾於112年12月15 日退還55萬元及現尚積欠原告55萬元等事實均不爭執,然因 被告身體狀況不佳,長期在醫院療養,並非對原告置之不理 ,願意再與原告協商等詞,資為抗辯。 三、得心證之理由:   兩造共同投資果菜市場買賣生意,後簽立系爭還款契約(壢 司調卷第11頁),約定被告需於112年12月15日歸還55萬元 予原告廖安榮等節,為被告所自認,原告廖安榮憑此向被告 請求給付55萬元自為有理由。而原告范氏玄、鄧惠敏部分, 雖亦主張其等亦有共同出資,然原告3人均表示系爭還款契 約是原告3人授權並推舉廖安榮出面與被告所簽立,並約由 原告廖安榮向被告收取這筆款項(訴字卷第108頁),此與 系爭還款契約上「廖安榮」之上方載有「代表人」、且其上 並無原告范氏玄、鄧惠敏簽名一節相符,可見兩造已約定系 爭合夥解散並以「被告向原告廖安榮給付55萬元」之方式清 算系爭合夥財產,依該契約,有權向被告收受該筆55萬元款 項者乃原告廖安榮一人,原告范氏玄、鄧惠敏自無由再憑系 爭還款契約與系爭合夥向被告請求(至於原告廖安榮收訖後 原告3人如何分配,需由原告3人內部法律關係決之),故原 告范氏玄、鄧惠敏之請求為無理由。 四、末按「遲延之債務,以支付金錢為標的者,債權人得請求依 法定利率計算之遲延利息」;「應付利息之債務,其利率未 經約定,亦無法律可據者,週年利率為百分之五」。民法第 223條第1項前段、第203條分別定有明文。原告廖安榮依系 爭還款契約之法律關係,請求被告為前揭給付,被告給付55 萬元之期限為112年12月15日,故原告廖安榮請求自112年12 月21起至清償日止,按週年利率5%計算之利息,為有理由, 應予准許。 五、綜上所述,原告廖安榮之請求為有理由,應予准許,原告范 氏玄、鄧惠敏請求為無理由,應予駁回。原告廖安榮陳明願 供擔保請准宣告假執行,經核於法並無不合,爰酌定相當之 擔保金額准許之,並依民事訴訟法第392條第2項規定,依職 權宣告被告如預供相當之擔保,得免為假執行。至原告范氏 玄、鄧惠敏之訴既經駁回,其假執行聲請亦失所附麗,應予 駁回。 六、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法及證據,核與判 決之結果不生影響,爰不一一論列,併此敘明。雖原告范氏 玄、鄧惠敏之請求經本院駁回,然量及被告仍須給付原告廖 安榮55萬元,相對於原告3人的訴求,僅是給付對象的不同 而已,實質上等於被告仍受全部敗訴之判決,故認訴訟費用 應由被告負擔。 七、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第79條。   中  華  民  國  114  年  3   月   7  日          民事第三庭  法 官 洪瑋嬬 正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後二十日內向本院提出上訴狀。 如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  3   月  7   日                 書記官 謝喬安

2025-03-07

TYDV-113-訴-798-20250307-1

南簡
臺南簡易庭

給付紅利

臺灣臺南地方法院臺南簡易庭民事判決 113年度南簡字第1690號 原 告 林錦池 訴訟代理人 蔡弘琳律師 被 告 吳思儀 上列當事人間給付紅利事件,本院於民國114年2月14日言詞辯論 終結,判決如下:   主   文 被告應給付原告新臺幣17萬元,及自民國113年5月10日起至清償 日止,按週年利率5%計算之利息。 訴訟費用新臺幣1,770元由被告負擔,及自本判決確定之翌日起 至清償日止,加給按週年利率5%計算之利息。 本判決第1項得假執行。但被告如以新臺幣17萬元為原告預供擔 保,得免為假執行。   事實及理由 壹、程序方面   原告於判決確定前,得撤回訴之全部或一部。但被告已為本 案之言詞辯論者,應得其同意。民事訴訟法第262條第1項定 有明文。本件原告起訴時訴之聲明為:被告應給付訴外人施 春柑新臺幣(下同)34萬元、給付訴外人吳金讚、陳秀玉、 原告各17萬元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按 週年利率5%計算之利息。嗣於民國113年12月25日具狀撤回 陳秀玉之起訴(本院卷第49至50頁)、於114年1月2日具狀 撤回施春柑之起訴(本院卷第57至58頁),並經被告同意( 本院卷第67頁),吳金讚於本院114年2月14日言詞辯論期日 時撤回起訴,並經被告同意(本院卷第88頁),依上開規定 ,施春柑、吳金讚、陳秀玉等3人之訴訟繫屬即為消滅,本 院即毋庸就該部分予以審理,先予敘明。 貳、實體方面 一、原告起訴主張:被告前於94年10月20日與訴外人林清萬、郭 宗泰、賴忍順、郭俐俐、黃金城共同合夥經營「鄭仔寮花園 夜市」,以每股10萬元邀集原告出資,原告則投資1股,兩 造間所成立者為隱名合夥契約(下稱系爭合夥契約),被告 並有簽立股份讓渡授權書予原告為憑。被告則於「鄭仔寮花 園夜市」每年4月、10月分配股利後,按分配股利額及原告 投資金額計算支付利益,然被告於106年10月間因與「鄭仔 寮花園夜市」團體其他合夥人間發生經營糾紛而迭生訴訟, 自106年10月起即未能依系爭合夥契約支付原告利益,上訴 至二審後,因林清萬等同意就未給付予被告之106年10月、1 07年4月兩期紅利共340萬元與被告應返還之款項互為抵銷, 並經臺灣高等法院臺南分院108年重上字第64號判決抵銷為 有理由而予以抵銷,再經被告上訴後為最高法院111年度台 上字第2806號裁定駁回上訴確定,應認被告已實際受有股利 分配,則被告自應按原告投資金額每股8萬5,000元支付利益 (計算式:1,700,000元÷20股=85,000元),而被告尚未給 付106年10月、107年4月之股利,故被告應給付原告17萬元 (計算式:85,000元×2期=170,000元)。爰依系爭合夥契約 之法律關係,提起本件訴訟等語。並聲明:如主文第1項所 示。 二、被告抗辯略以:其自106年10月起,即未收取「鄭仔寮花園 夜市」紅利,因皆已抵扣在「鄭仔寮花園夜市」必須要支出 的費用上,且股份讓渡授權書為原告脅迫其所寫,目的是為 了和訴外人即現花園夜市負責人林志隆等人談條件,當時因 其先生即證人吳旺熙也在現場,其怕發生事情所以就簽了, 兩造間並無隱名合夥契約存在,其也沒有拿到原告的股金, 106年之前其不認識原告等語資為抗辯。並聲明:原告之訴 駁回。 三、法院之判斷:   (一)隱名合夥為當事人約定一方對於他方所經營之事業出資, 而分受其營業所生之利益及分擔其所生損失之契約,故隱 名合夥所經營之事業,係出名營業人一人之事業,非與隱 名合夥人共同之事業,依民法第704條第1項規定,並專由 出名營業人執行事務。又合資契約係雙方共同出資完成一 定目的之契約;而合夥乃二人以上互約出資以經營共同事 業之契約,二者均係契約當事人共同出資,雙方就出資及 獲利比例均按約定定之,差異在合夥以經營共同事業為特 點。而當事人所訂立之契約定性為何,法院應根據當事人 所主張之原因事實認定後依職權適用法律,不受當事人法 律陳述之拘束(最高法院111年度台上字第754號判決意旨 參照)。又合資契約於性質不相牴觸部分,非不得類推適 用民法合夥之相關規定,以定合資人間之權義歸屬(最高 法院110年度台上字第1148號判決意旨參照)。再所謂共 同出資契約之法律性質誠有多端,得為互約出資以經營共 同事業之合夥(民法第667條)、出資他方所營事業並分 受損益之隱名合夥(民法第700條)、或僅單純出資以待 日後依比例分得盈餘而未約定經營共同事業之合資無名契 約類型。 (二)經查,本件原告主張被告前於94年10月20日與訴外人林清 萬、郭宗泰、賴忍順、郭俐俐、黃金城共同合夥經營「鄭 仔寮花園夜市」,被告並邀集原告出資,每股10萬元,原 告則投資1股,被告並應於每年4月、10月受分配股利後, 按分配股利額及原告投資金額計算應支付之利益,並參照 原告提出之股份讓渡授權書記載:「茲林錦池於民國九十 四年十月二十日向本人吳思儀購買壹股『台南市鄭仔寮花 園夜市』股權,售價每股新台幣壹拾萬元整,合計共壹拾 萬元整。恐空口無憑,特立此據。立據人:吳思儀(印) 民國107年2月8日」(調卷第19頁),自原告係向被告出 資購買被告所有「鄭仔寮花園夜市」股權其中1股情形觀 之,兩造就被告所有「鄭仔寮花園夜市」股權應為共同出 資關係,然就取得「鄭仔寮花園夜市」股權一事,應認為 係完成一定之目的,而非經營共同事業,故本件原告雖主 張兩造間成立者為隱名合夥契約,然依原告主張之原因事 實及上開股份讓渡授權書之記載,兩造間就原告向被告購 買1股「鄭仔寮花園夜市」股權,將來並按出資比例分得 股利,所成立者應為合資契約。 (三)分配損益之成數,未經約定者,按照各合夥人出資額之比 例定之。民法第677條第1項定有明文。經查,林清萬等同 意就未給付予被告之106年10月、107年4月兩期紅利共340 萬元與被告應返還之款項互為抵銷,經臺灣高等法院臺南 分院108年重上字第64號判決認抵銷為有理由而予以抵銷 ,再經被告上訴後為最高法院111年度台上字第2806號裁 定駁回上訴確定,有上開判決、裁定附卷可參(調卷第71 、98、107至110頁),堪認被告已以抵銷之方式實際取得 被告按其股權20股(調卷第106頁附表)所應分配106年10 月、107年4月之股利共340萬元,被告抗辯其未取得股利 ,為不可採。而據此計算,每股可得分配之股利為8萬5,0 00元(計算式:1,700,000元÷20股=85,000元),則原告 請求1股106年10月、107年4月之股利即為17萬元。至被告 抗辯書立股份讓渡授權書係遭脅迫等等,惟先不論前開授 權書是否為被告之意思表示,然被告並未表示要撤銷,且 縱使被告有意撤銷,於脅迫終止後迄今顯已逾1年之除斥 期間,故被告亦不得再依民法第92條第1項規定行使撤銷 權;被告另抗辯其於106年之前不認識原告等語,縱使為 真,被告於前次原告請求給付紅利事件之訴訟,曾具狀表 示原告的股份是掛在吳金讚底下,業經本院調取109年度 南簡字第43號卷宗核閱無誤(本院109年度南簡字第43號 卷第16頁),證人吳旺熙固亦證稱:88年開始在招攬股權 時是針對吳金讚,其不認識原告。事後吳金讚說原告是他 的姊夫或是妹婿。吳金讚是買2股。其不曉得原告的股份 怎麼來的,因為股份是給吳金讚,而不是給原告,分紅利 都是直接拿給吳金讚,沒有給過原告等語(本院卷第70至 72頁),而吳金讚於本院時則陳稱原告本來就是股東,有 寫股條等語(本院卷第89頁),可見於初始合資時,應係 由吳金讚與被告成立合資契約(其中1股為原告所出資) ,嗣後原告為確保自身確為被告所有20股中其中1股之投 資者身分,與讓與人吳金讚要求被告簽立上開授權書,原 告之後始得依合資契約之關係向被告主張其所出資1股之 權利,其間關係應屬契約承擔,故原告依該合資契約請求 被告給付1股之股利,應屬有據,被告上開抗辯,難認可 採。 四、綜上所述,原告依類推適用民法第677條第1項之規定,請求 被告給付17萬元,及自起訴狀繕本送達翌日即113年5月10日 (調卷第131頁)起至清償日止,按週年利率5%計算之利息 ,為有理由,應予准許。 五、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法暨舉證,核與判 決結果不生影響,爰不逐一論述。 六、本件係就民事訴訟法第427條第1項訴訟適用簡易程序所為被 告敗訴之判決,爰依同法第389條第1項第3款之規定,職權 宣告假執行。原告陳明願供擔保,請准宣告假執行,無非係 促請本院依職權為假執行之發動,自無為准駁諭知之必要。 另為衡平被告之利益,爰依同法第392條第2項規定,依職權 宣告被告為原告預供擔保,得免為假執行。 七、本件訴訟費用額確定為1,770元(即裁判費1,770元),依民 事訴訟法第78條,由被告負擔。依原告最終之聲明應徵第一 審裁判費1,770元,雖前已繳納9,250元,惟原告僅撤回部分 訴訟,仍無民事訴訟法第83條第1項聲請退還裁判費之適用 ,附此敘明。 中  華  民  國  114  年  3   月  7   日          臺灣臺南地方法院臺南簡易庭                  法 官 丁婉容 以上正本係照原本作成。 如不服本判決,應於判決送達後20日內,向本院提出上訴狀並表 明上訴理由(須附繕本)。如委任律師提起上訴,應一併繳納上 訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  3   月  7   日                  書記官 鄭梅君

2025-03-07

TNEV-113-南簡-1690-20250307-1

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