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臺灣高等法院臺中分院

定應執行刑

臺灣高等法院臺中分院刑事裁定  114年度抗字第114號 抗 告 人 即 受刑人 賴福聰 上列抗告人即受刑人因定應執行刑案件,不服臺灣彰化地方法院 中華民國113年12月31日裁定(113年度聲字第1424號),提起抗 告,本院裁定如下:   主 文 抗告駁回。   理 由 一、本件抗告人即受刑人賴福聰(下稱抗告人)抗告意旨略以: 請法官體諒抗告人身心上的疼痛即○○○○○末期、○○損傷嚴重 至行動不便,只求是否再減輕刑責,或提高緩刑時間,好讓 抗告人度過剩餘人生等語。 二、按裁判確定前犯數罪者,併合處罰之;數罪併罰,有二裁判 以上者,依刑法第51條之規定,定其應執行之刑,刑法第50 條第1項、第53條分別定有明文。次按法律上屬於自由裁量 之事項,有其外部性界限及內部性界限,並非概無拘束。依 據法律之具體規定,法院應在其範圍選擇為適當之裁判者, 為外部性界限;而法院為裁判時,應考量法律之目的,及法 律秩序之理念所在者,為內部性界限。法院為裁判時,二者 均不得有所踰越。在數罪併罰,有二裁判以上,定其應執行 之刑時,固屬於法院自由裁量之事項,然仍應受前揭外部性 界限及內部性界限之拘束(最高法院94年度台非字第233號 裁判意旨參照)。再按數罪併罰之定應執行之刑,係出於刑 罰經濟與責罰相當之考量,並非予以犯罪行為人或受刑人不 當之利益,為一種特別的量刑過程,相較於刑法第57條所定 科刑時應審酌之事項係對一般犯罪行為之裁量,定應執行刑 之宣告,乃對犯罪行為人本身及所犯各罪之總檢視,除應考 量行為人所犯數罪反應出之人格特性,並應權衡審酌行為人 之責任與整體刑法目的及相關刑事政策,在量刑權之法律拘 束性原則下,依刑法第51條第6款比照第5款之規定,採限制 加重原則,以宣告各刑中之最長期為下限,各刑合併之刑期 為上限,但最長不得逾拘役120日,資為量刑自由裁量權之 外部界限,並應受法秩序理念規範之比例原則、平等原則、 責罰相當原則、重複評價禁止原則等自由裁量權之內部抽象 價值要求界限之支配,使以輕重得宜,罰當其責,俾符合法 律授與裁量權之目的,以區別數罪併罰與單純數罪之不同, 兼顧刑罰衡平原則。個案之裁量判斷,除非有全然喪失權衡 意義或其裁量行使顯然有違比例、平等諸原則之裁量權濫用 之情形,否則縱屬犯罪類型雷同,仍不得將不同案件裁量之 行使比附援引為本案之量刑輕重比較,以視為判斷法官本於 依法獨立審判之授權所為之量情裁奪有否裁量濫用之情事。 此與所謂相同事務應為相同處理,始符合比例原則與平等原 則之概念,迥然有別(最高法院100年度台上字第21號判決 意旨參照)。又執行刑之量定,係法院自由裁量之職權,倘 其所酌定之執行刑,並未違背刑法第51條各款規定所定之方 法或範圍及刑事訴訟法第370條所規定之不利益變更禁止原 則(即法律之外部性界限),亦無明顯違背公平、比例原則 或整體法律秩序之理念(即法律之內部性界限)者,即不得 任意指為違法或不當。 三、經查:  ㈠本件抗告人所犯如原裁定附表所示之各罪,分別經法院判處 如原裁定附表所示之刑,均經分別確定在案,有各該判決書 及法院前案紀錄表各1份分別附於執聲卷、本院卷可稽。茲 由犯罪事實最後判決法院之檢察署檢察官即臺灣彰化地方檢 察署檢察官聲請定其應執行之刑,原審經審核卷證結果,認 其聲請為正當,依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第50條第 1項、第53條、第51條第5款、第6款,裁定應執行拘役75日 ,如易科罰金,以新臺幣1,000元折算1日在案。經核原裁定 所定之刑期,係在各罪之最長刑期即拘役40日以上,且未較 重於各罪宣告刑之總和即拘役100日,並未違背刑法第51條 各款規定所定之方法或範圍及刑事訴訟法第370條所規定之 不利益變更禁止原則(即法律之外部性界限),且原審於執 行刑之量定時,業已審酌抗告人所犯如原裁定附表所示之罪 ,均為竊盜犯行,附表編號2、3之罪犯罪時間相近,附表編 號2、3之罪為附表編號1之罪一審判決後所犯,依抗告人所 犯各罪所反應出之人格特性,並考量其所犯各罪之次數、侵 害法益程度、責罰相當與刑罰經濟之原則等總體情狀綜合判 斷,定應執行拘役75日,並給予抗告人減少拘役25日之恤刑 優惠(各罪宣告刑之總和為拘役100日,與原裁定所定應執 行拘役75日相較),核其裁量所定之刑期並未逾外部界限, 亦無濫用裁量權之情形,並考量抗告人所犯各罪罪質、侵害 法益以及各罪間之關聯性等情為整體評價而裁處,顯非以累 加方式定其應執行刑,亦給予適當之恤刑,未逸脫前揭範圍 為衡酌,乃法院裁量職權之適法行使,原裁定並無違法或不 當。至抗告意旨所述個人健康因素,並非定應執行刑所得審 酌之事項,抗告人以此指摘原裁定不當,為無理由,應予駁 回。  ㈡至原審寄送檢察官聲請書及附表影本予抗告人,並函知抗告 人於收受函文後於5日內就本件定應執行之刑陳述意見,該 函於民國113年12月19日送達抗告人位於彰化縣○○鄉○○村○○ 巷○0○00號之住所,因未獲會晤本人,亦無受領文書之同居 人或受僱人,依法將該送達文書寄存於彰化縣警察局員林分 局大村分駐所,而寄存送達自寄存之日起,經10日發生效力 ,抗告人本得於113年12月29日起5日內陳述意見,惟原審卻 於陳述意見期間尚未經過之113年12月31日即先行裁定,以 致原審未實際上審酌抗告人就本件定應執行刑之意見,然按 112年12月27日修正公布、同年月00日生效施行之刑事訴訟 法第477條第1項明定:「依刑法第53條及第54條應依刑法第 51條第5款至第7款之規定,定其應執行之刑者,由該案犯罪 事實最後判決之法院對應之檢察署檢察官,備具繕本,聲請 該法院裁定之。法院於接受繕本後,應將繕本送達於受刑人 。」第3項規定:「法院對於第1項聲請,除顯無必要或有急 迫情形者外,於裁定前應予受刑人以言詞或書面陳述意見之 機會。」因定應執行刑之聲請,不僅攸關國家刑罰權之實行 ,於受刑人亦影響甚鉅,為保障其權益,並提昇法院定刑之 妥適性,除聲請有程序上不合法或無理由而應逕予駁回、依 現有卷證或經調取前案卷證已可得知受刑人對定刑之意見、 定刑之可能刑度顯屬輕微(例如非鉅額之罰金、得易科罰金 之拘役,依受刑人之經濟狀況負擔無虞者)等顯無必要之情 形,或受刑人原執行指揮書所載刑期即將屆滿,如待其陳述 意見,將致原刑期與定刑後之餘刑無法合併計算而影響累進 處遇,對受刑人反生不利等急迫之情形外,法院於裁定前應 予受刑人以言詞或書面陳述意見之機會,俾為審慎之決定。 而本件原裁定附表所示之各罪宣告刑均係得易科罰金之拘役 刑,原審法院就抗告人所犯如原裁定附表所示之罪定應執行 拘役75日,符合上開「定刑之可能刑度顯屬輕微(得易科罰 金之拘役,依受刑人之經濟狀況負擔無虞者)」之情形,故 原審未待抗告人陳述意見即先行裁定,雖有微疵,惟於抗告 人權益保障影響尚小,尚難遽指為違法,且抗告人於原審裁 定定刑後,就原裁定提起抗告,並出具書面以詳述其意見, 故原審未實質審酌抗告人陳述意見之微疵,業已補正,附此 敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第412條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日       刑事第五庭  審判長法 官 張 智 雄                 法 官 林 源 森                 法 官 陳 鈴 香 以上正本證明與原本無異。 不得再抗告。                 書記官 羅 羽 涵                 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日

2025-02-27

TCHM-114-抗-114-20250227-1

臺灣高等法院臺中分院

聲請定其應執行刑等

臺灣高等法院臺中分院刑事裁定  114年度聲字第112號 聲 請 人 臺灣高等檢察署臺中檢察分署檢察官 受 刑 人 陳宏麟 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(聲請案號:114年度執聲字第24號),本院裁定如下:   主 文 陳宏麟因犯如附表所示各罪所處之刑,應執行有期徒刑陸月,如 易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   理 由 一、按裁判確定前犯數罪者,併合處罰之;數罪併罰,有二裁判 以上者,依刑法第51條之規定,定其應執行之刑;宣告多數 有期徒刑者,於各刑中之最長期以上,各刑合併之刑期以下 ,定其刑期,但不得逾30年,刑法第50條第1項前段、第53 條及第51條第5款分別定有明文。又犯最重本刑為5年以下有 期徒刑以下之刑之罪,而受6月以下有期徒刑或拘役之宣告 者,得以新臺幣1千元、2千元或3千元折算1日,易科罰金; 前項規定,於數罪併罰之數罪均得易科罰金或易服社會勞動 ,其應執行之刑逾6月者,亦適用之,刑法第41條第1項前段 、第8項亦有明文規定。再按法律上屬於自由裁量之事項, 有其外部性界限及內部性界限,並非概無拘束,依據法律之 具體規定,法院應在其範圍選擇為適當之裁判者,為外部性 界限;而法院為裁判時,應考量法律之目的,及法律秩序之 理念所在者,為內部性界限;法院為裁判時,二者均不得有 所踰越。在數罪併罰,有二裁判以上,定其應執行之刑時, 固屬於法院自由裁量之事項,然仍應受前揭外部性界限及內 部性界限之拘束(最高法院94年度台非字第233號判決意旨 參照)。 二、受刑人陳宏麟因犯不能安全駕駛致交通危險、竊盜等罪,經 法院先後判處如附表所示之刑,均經確定在案。茲檢察官聲 請定應執行之刑及諭知易科罰金之折算標準,本院審核認聲 請為正當,審酌受刑人所犯為不能安全駕駛致交通危險及竊 盜之罪,罪質不同,犯罪時間亦非近,各罪之獨立程度高, 責任非難重複程度低,及犯罪後態度所反應之人格特性、矯 正之必要性、刑罰邊際效應隨刑期而遞減(採多數犯罪責任 遞減之概念)、行為人所生痛苦程度隨刑期而遞增,以及恤 刑(但非過度刑罰優惠)等刑事政策之意旨等情狀,為充分 而不過度之綜合非難評價,於法律拘束之外部及內部性界限 內,依限制加重原則,定其應執行刑如主文所示,並諭知易 科罰金之折算標準。又本院已於裁定前函知受刑人於收受函 文後於5日內就本件定應執行之刑陳述意見,該函已於民國1 14年1月22日送達受刑人位於新竹市○○區○○路000巷00號之住 所,因未獲晤本人,於住所地將文書交與受刑人母親收受, 另於114年1月24日分別送達受刑人位於苗栗縣○○市○○街00○0 號及苗栗縣○○市○○路0000巷00號4樓之居所地,因未獲晤本 人,亦無受領文書之同居人或受僱人,依法將送達文書寄存 苗栗縣警察局頭份分局頭份派出所,且經受刑人本人於114 年1月30日領取,受刑人迄今仍未表示意見,有本院函(稿 )、送達證書、受理訴訟文書寄存登記簿格式、收文資料查 詢清單及收狀資料查詢清單在卷可憑(見本院卷第35至43頁) ,是本院已給予受刑人以書面陳述意見之機會,周全其程序 保障,基於司法資源之有限性,本院不待其陳述意見,逕為 裁定,併予敘明。   三、依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第53條、第51條第5款、 第41條第1項前段,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  17  日       刑事第五庭  審判長法 官 張 智 雄                 法 官 林 源 森                 法 官 陳 鈴 香 以上正本證明與原本無異。 不得抗告。                 書記官 羅 羽 涵                 中  華  民  國  114  年  2   月  17  日 附表:受刑人陳宏麟定應執行刑案件一覽表 編      號 1 2 (以下空白) 罪      名 不能安全駕駛致交通危險罪 竊盜 宣  告   刑 有期徒刑2月 有期徒刑5月 犯 罪 日 期 113年2月10日 112年7月13日 偵查(自訴)機關年  度  案 號 新竹地檢113年度偵字第3484號 苗栗地檢112年度偵字第9995號 最後事實審 法    院 新竹地院 中高分院 案    號 113年度竹交簡字第173號 113年度上易字第735號 判 決 日 期 113年5月13日 113年11月6日 確定判決 法    院 新竹地院 中高分院 案    號 113年度竹交簡字第173號 113年度上易字第735號 判決確定日期 113年6月25日 113年11月6日 是否為得易科罰金、易服社會勞動之案件 均是 均是 備      註 新竹地檢113年度執字第2748號 苗栗地檢114年度執字第18號

2025-02-17

TCHM-114-聲-112-20250217-1

上易
臺灣高等法院臺中分院

詐欺

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度上易字第731號 上 訴 人 即 被 告 謝明諺 上列上訴人即被告因詐欺案件,不服臺灣臺中地方法院113年度 易字第979號中華民國113年7月19日第一審判決(起訴案號:臺 灣臺中地方檢察署113年度偵字第2921號),提起上訴,本院判 決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 壹、本院審判範圍之說明: 一、按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之,刑 事訴訟法第348條第3項定有明文。次按於上訴權人僅就第一 審判決之刑提起上訴之情形,未聲明上訴之犯罪事實、罪名 及沒收等部分則不在第二審審查範圍,且具有內部拘束力, 第二審應以第一審判決關於上開部分之認定為基礎,僅就經 上訴之量刑部分予以審判有無違法或不當(最高法院112年 度台上字第322號判決意旨參照)。 二、本案係被告謝明諺於法定期間內上訴,檢察官則未於法定期 間內上訴,而觀諸被告刑事聲明上訴狀係明示就原判決之全 部聲明上訴(見本院卷第5頁),惟被告嗣於本院審理程序 明示僅就原判決之量刑及沒收提起上訴(見本院卷第88頁) ,並以書狀撤回量刑及沒收以外其餘部分之上訴,有撤回上 訴聲請書在卷可稽(見本院卷第95頁),揆諸前揭說明,本 院僅須就原判決所宣告之刑及沒收部分有無違法或不當進行 審理,至於原判決之犯罪事實及罪名部分之認定或判斷,既 與刑及沒收之判斷尚屬可分,且已經被告撤回上訴而不在上 訴範圍之列,即非本院所得論究。從而,本院自應以原判決 所認定之犯罪事實為基礎,據以衡量被告針對「刑」及「沒 收」部分不服之上訴理由是否可採。另本案據以審查量刑及 沒收妥適與否之犯罪事實及罪名,均如原判決所載,不再予 以記載,合先敘明。 貳、本院之判斷: 一、刑之加重:  ㈠按前階段被告構成累犯之事實及後階段應加重其刑之事項, 均應由檢察官主張並具體指出證明之方法後,經法院踐行調 查、辯論程序,方得作為論以累犯及是否加重其刑之裁判基 礎。此為最高法院最近統一之見解。次按累犯之加重,係因 犯罪行為人之刑罰反應力薄弱,需再延長其矯正期間,以助 其重返社會,並兼顧社會防衛之效果,與前後所犯各罪類型 、罪名是否相同或罪質是否相當,無必然之關連。又依司法 院釋字第775號解釋意旨,關於刑法第47條第1項累犯加重本 刑之規定,不生違反憲法一行為不二罰原則之問題,祗在法 院認為依個案情節應量處最低法定刑,又無法適用刑法第59 條酌量減輕其刑時,始得依該解釋意旨裁量不予加重「最低 本刑」(最高法院111年度台上字第2825號判決意旨參照) 。查,本案就被告構成累犯之事實及應加重其刑之事項,檢 察官於原審及本院審判中皆已主張並具體指出證明之方法, 並經原審及本院踐行調查、辯論程序(見原審卷第7、9、61 至81、116至117頁;本院卷第91至92頁)。被告前因業務侵 占案件,經原審法院以107年度易字第810號判決判處有期徒 刑7月、8月、7月,應執行有期徒刑9月,再經本院以108年 度上易字第80號判決駁回上訴而確定,並於民國108年5月7 日入監執行,於109年1月29日縮刑期滿執行完畢等情,業經 檢察官於起訴書及補充理由書載明,及提出全國刑案資料查 註表、完整矯正簡表、上開判決及臺灣臺中地方檢察署執行 指揮書電子檔列印資料為證(見原審卷第63至81頁),經核 與臺灣高等法院被告前案紀錄表相符(見本院卷第24至25頁 ),堪認被告受有期徒刑執行完畢後,5年內故意再犯本案 有期徒刑以上之罪,為累犯,復觀諸被告構成累犯之前案為 業務侵占罪,與本案之犯罪類型、態樣固略有不同,惟均係 故意犯罪,且同為侵害財產法益之犯罪,又被告於前案執行 完畢後,理應產生警惕作用,期能因此自我控管,不再觸犯 有期徒刑以上之罪,然約3年左右即再犯本案(於前案執行 完畢5年內之中後階段),足見被告有其特別惡性,前案之 徒刑執行未能收得明顯之預防、教化之效,其對於刑罰之反 應力顯然薄弱,則依本案之犯罪情節觀之,並無司法院釋字 第775號解釋所指一律加重最低法定刑,致生被告所受之刑 罰超過其所應負擔之罪責,其人身自由因此遭受過苛之侵害 ,而不符罪刑相當原則、比例原則之情事,故有加重其刑予 以延長矯正其惡性此一特別預防之必要,爰依刑法第47條第 1項規定加重其刑。被告主張前案與本案犯罪類型不同,不 應加重其刑等語(見本院卷第92頁),於法未洽,難以憑採 。  ㈡原判決已載敘檢察官就被告構成累犯之事實及加重量刑事項 ,已盡主張舉證及說明責任,且裁量應依刑法第47條第1項 規定加重其刑之理由甚詳,經核此部分刑之加重事由之論斷 並無違誤。 二、按刑之量定,為求個案裁判之妥當性,法律賦予法院裁量權 ,但此項裁量權之行使,應依刑法第57條規定,審酌行為人 及其行為等一切情狀,為整體之評價,並應顧及比例原則與 平等原則,使罪刑均衡,輕重得宜,以契合社會之法律感情 。又按量刑之輕重,係屬事實審法院得依職權自由裁量之事 項,苟於量刑時,已依行為人之責任為基礎,並斟酌刑法第 57條各款所列情狀,而未逾越法定範圍,又未濫用其職權, 即不得遽指為違法;且在同一犯罪事實與情節,如別無其他 加重或減輕之原因,下級審量定之刑,亦無過重或過輕之不 當情形,則上級審法院對下級審法院之職權行使,原則上應 予尊重。查,原判決以行為人之責任為基礎,審酌被告年輕 力壯,具有從事工作及勞動之能力,竟不循正當途徑獲取所 需,反貪圖不法利益,無履約之真意而假藉「明鴻國際貿易 企業社」、「明鴻企業社」、「明鴻公司」等名義向告訴人 鋒擎企業股份有限公司(下稱鋒擎公司)訂購特定規格之連 桿,其所為不僅損害他人財產權益,更間接破壞社會長久以 來所建立之互信機制與基礎,使人與人間充滿不信任、猜忌 與懷疑,且鋒擎公司所受損害非輕,被告所為實值非難,復 考量被告犯後雖已坦承犯行,然迄未能與鋒擎公司成立調解 或達成和解,亦未賠償鋒擎公司所受損害之犯罪後態度,及 被告之素行狀況,並衡被告所自陳之智識程度、家庭經濟狀 況,與被告犯罪之動機、目的,暨鋒擎公司所受財產上損害 之程度等一切情狀,量處有期徒刑1年4月,已詳述其科刑所 憑之依據,並具體斟酌刑法第57條各款所列情狀而為量定, 已兼顧相關有利與不利之科刑資料,且客觀上並未逾越法定 刑及處斷刑範圍,亦無輕重失衡或偏執一端情形,無違比例 原則、平等原則,與罪刑相當原則無悖,核屬妥適,乃法院 裁量職權之適法行使,應予維持。再者,被告上訴後,雖表 示其有意願與鋒擎公司調解,惟被告於調解期日並未到院, 致無從成立調解,此有本院民事報到單在卷可參(見本院卷 第101至102頁),是本件量刑審酌事項並無更易,被告請求 從輕量刑等語,為無理由。 三、沒收:查,被告所詐得價值新臺幣157萬828元之連桿組件, 為被告本案之犯罪所得,並未扣案,亦未合法發還鋒擎公司 ,應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定,宣告沒收之 ,並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額 。原判決已說明沒收之理由,經核其論斷亦無違誤。故被告 就沒收部分上訴,亦無理由。 四、綜上,被告就原判決之刑及沒收部分上訴,指摘原判決不當 ,皆無理由,應予駁回。     據上論結,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官廖志祥提起公訴,檢察官林弘政到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年   2  月  13  日       刑事第五庭  審判長法 官 張 智 雄                 法 官 林 源 森                 法 官 陳 鈴 香 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                 書記官 羅 羽 涵                 中  華  民  國  114  年  2   月  13  日 附錄科刑法條: 中華民國刑法第339條 (普通詐欺罪) 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。

2025-02-13

TCHM-113-上易-731-20250213-1

臺灣高等法院臺中分院

聲請發還扣押物

臺灣高等法院臺中分院刑事裁定  114年度聲字第118號 聲 請 人 即 被 告 黃孟舟 指定辯護人 本院公設辯護人陳秋靜 上列聲請人即被告因違反銀行法等案件(本院113年度金上訴字 第1501號),聲請發還扣押物,本院裁定如下:   主 文 聲請駁回。   理 由 一、聲請意旨略以:  ㈠聲請人即被告黃孟舟(下稱被告)因臺灣南投地方檢察署( 下稱南投地檢署)113年度偵字第4335、8525、8526號等銀 行法等案件,遭扣押如附表所示之物品,然遭扣押之物實與 犯罪行為無涉,被告於民國111年9月間即主動離開「齊昇Ba nk」,離開時已將與本案犯行有關之資料、工具及聯繫方式 均返還予同案被告林庭升,而上開扣押物乃係於112年5月22 日遭查扣,距離被告參與本案犯行已事隔1年之久,是被告 如附表所示之扣押物均與本案無關,原因如下:⑴附表編號1 至3、12所示之現金新臺幣(下同)311萬1400元,為被告投 資虛擬貨幣泰達幣所得,與本案犯行無涉;⑵附表編號4至11 所示之黃金金塊8塊,係因烏俄戰爭爆發而投資取得,亦與 本案無關;⑶附表編號13至20所示之點鈔機1台、IPHONE手機 5支、APPLE筆記型電腦1台、隨身碟5個,此均非被告為本案 犯行時所使用,均係被告離開「齊昇Bank」後所購入及使用 ,亦與本案無關。上開隨身碟5個中之其中1個因存有本案帳 冊,被告於111年9月間離開「齊昇Bank」確已將與本案有關 之物品均返還之,此隨身碟實係誤遺留下之物,檢警於其內 取得與本案有關之帳冊資料,對此,被告亦坦認之,然此部 分因檢警並未具體說明109年11月至110年10月之電子帳冊係 自5個隨身碟中之哪一個取出,是被告亦無從加以辨識究係5 個隨身碟中之乃一個,倘認隨身碟係屬本案犯罪所用之物, 而認應予以沒收,被告對於隨身碟5個均願意捨棄。  ㈡南投地檢署認被告所涉犯行與原審法院即臺灣南投地方法院1 13年度金重訴字第1號案件,為數人共犯一罪、一人犯數罪 之相牽連案件,是以112年度偵字第4335、8525、8256號等 追加起訴書將本案追加至原審法院113年度金重訴字第1號案 件中,公訴意旨亦於追加起訴書中具體載明「被告黃孟舟就 犯罪事實㈣之犯罪所得為257萬2133元,請依法宣告沒收」等 語;追加起訴部分,經原審審理雖認並無相牽連關係而為不 受理判決,被告於原審審理中,已主動繳回追加起訴書所載 之本案之犯罪所得257萬2133元,被告已不再保有犯罪所得 。而被告原有之收入及投資均已經扣案,被告曾於原審審理 時提出「以被告經扣案之現金311萬1400元先行抵充繳回本 案之犯罪所得257萬2133元」之方式繳回犯罪所得,然經原 審拒絕;是被告只能另外積極尋得友人協助並向金融機構辦 理貸款,終於原審言詞辯論終結前籌措足額款項依命繳回本 案之犯罪所得257萬2133元。原希冀以此早日訴訟终結而得 以取回扣押物,未料本案經原審判決不受理,並經檢察官提 起上訴,致使扣押物亦一併移送予鈞院,此亦造成被告須負 擔高額之借款利益及人情壓力,是懇請鈞院考量被告已於原 審審理時主動繳回本案之犯罪所得257萬2133元,被告已不 再保有犯罪所得,而被告遭扣押之物均係被告於111年9月離 開「齊昇Bank」後所取得,均與本案犯行無關,是請鈞院先 行將與被告有關之如附表所示之本案扣押物先行發還予被告 等語。 二、按可為證據或得沒收之物,得扣押之。扣押物若無留存之必 要者,不待案件終結,應以法院之裁定或檢察官命令發還之 。扣押物因所有人、持有人或保管人之請求,得命其負保管 之責,暫行發還。扣押物未經諭知沒收者,應即發還;但上 訴期間內或上訴中遇有必要情形,得繼續扣押之。刑事訴訟 法第133條第1項、第142條第1項前段、第2項、第317條分別 定有明文。而所謂扣押物無留存之必要者,乃指非得沒收之 物,且又無留作證據之必要者,始得依前開規定發還;惟倘 扣押物尚有留存之必要者,即得不予發還;又該等扣押物有 無留存之必要,並不以經確認可為證據或係得沒收之物為必 要。且法院審理時,有無繼續扣押必要,應由審理法院依案 件發展、事實調查,予以審酌(最高法院103年度台抗字第7 20號裁定參照)。 三、經查:被告因違反銀行法等案件,業經原審法院於113年10 月4日以113年度金重訴字第1號判決公訴不受理,經南投地 檢署檢察官提起上訴,現由本院以113年度金上訴字第1501 號刑事案件審理中,而如附表所示之扣押物係南投縣政府警 察局於112年5月22日,持原審法院核發之搜索票前往臺中市 ○○區○○路0段00號8樓之6執行搜索而予以扣押等情,有原審 法院112年度聲搜字第174號搜索票、南投縣政府警察局搜索 扣押筆錄、扣押物品目錄表等在卷可稽(見南投地檢署112 年度偵字第4335號卷一第133至147頁)。聲請人聲請發還之 如附表所示之扣押物,雖未經原審判決諭知沒收,然我國刑 事訴訟法之第二審採覆審制,就上訴案件為完全重覆之審理 ,第二審法院就其調查證據結果,為證據之取捨、認定事實 及適用法律,非僅依第一審判決基礎之資料,加以覆核而已 ,亦不受第一審法院事實認定或法律適用之拘束,是如附表 所示之扣押物仍有作為證據調查、宣告沒收之可能,客觀上 尚非無繼續留存之必要。且本院考量該案甫於113年11月29 日繫屬本院,依目前訴訟進行之程度,如附表所示之扣押物 是否與本案待證事實全然無涉,是否屬於犯罪證據或供犯罪 所用之物,非經踐行調查審理程序,自無從判明,尚難認定 與本案犯罪事實無關,為日後審理需要及保全將來執行之可 能,尚不宜於案件審理終結及裁判確定前,先行裁定發還。 從而,聲請人聲請發還如附表所示之扣押物,為無理由,應 予駁回。 據上論結,應依刑事訴訟法第220條,裁定如主文。      中  華  民  國  114  年  1   月  23  日       刑事第五庭  審判長法 官 張 智 雄                 法 官 林 源 森                 法 官 陳 鈴 香 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後10日內向本院提出抗告書狀(須 附繕本)。                 書記官 羅 羽 涵                 中  華  民  國  114  年  1   月  23  日 附表:        編號 物品 數量 1 現金 新臺幣15萬元 2 現金 新臺幣195萬5700元 3 現金 新臺幣100萬元 4 黃金金塊 1塊(18.75克) 5 黃金金塊 1塊(3.75克) 6 黃金金塊 1塊(3.75克) 7 黃金金塊 1塊(3.75克) 8 黃金金塊 1塊(7.50克) 9 黃金金塊 1塊(3.75克) 10 黃金金塊 1塊(7.4858克) 11 黃金金塊 1塊(1台兩) 12 現金 新臺幣5700元 13 點鈔機 1台 14 IPHONE手機 1支(序號:000000000000000號) 15 IPHONE手機 1支(序號:000000000000000號) 16 IPHONE手機 1支(序號:000000000000000號) 17 IPHONE手機 1支(序號:000000000000000號) 18 IPHONE手機 1支(序號:000000000000000號) 19 APPLE筆記型電腦 1台 20 隨身碟 5個

2025-01-23

TCHM-114-聲-118-20250123-1

金上訴
臺灣高等法院臺中分院

違反洗錢防制法等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度金上訴字第1369號 上 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 上 訴 人 即 被 告 林怡雯 選任辯護人 黃奕彰律師 上列上訴人等因被告違反洗錢防制法等案件,不服臺灣彰化地方 法院113年度金訴字第303號中華民國113年9月11日第一審判決( 起訴案號:臺灣彰化地方檢察署112年度偵字第22290、22291號 ),提起上訴,本院判決如下:   主 文 原判決關於其附表編號1、2所示之刑部分均撤銷。 上開撤銷部分,林怡雯各處附表「本院主文欄」所示之刑,應執 行有期徒刑捌月,併科罰金新臺幣伍萬元,罰金如易服勞役,以 新臺幣壹仟元折算壹日。   理 由 壹、本院審判範圍之說明: 一、按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之,刑 事訴訟法第348條第3項定有明文。次按於上訴權人僅就第一 審判決之刑提起上訴之情形,未聲明上訴之犯罪事實、罪名 及沒收等部分則不在第二審審查範圍,且具有內部拘束力, 第二審應以第一審判決關於上開部分之認定為基礎,僅就經 上訴之量刑部分予以審判有無違法或不當(最高法院112年 度台上字第322號判決意旨參照)。 二、本案係檢察官及被告林怡雯於法定期間內上訴,觀諸檢察官 上訴書(見本院卷第9至10頁)及被告刑事上訴狀(見本院 卷第13至17頁)皆未明示就原判決之一部聲明上訴,上訴範 圍尚有未明,本院已於準備及審理程序就此為闡明,以釐清 上訴範圍,檢察官及被告均已明示僅就原判決之量刑提起上 訴(見本院卷第54至55、88頁),被告並以書狀撤回量刑以 外其餘部分之上訴,有撤回上訴聲請書在卷可稽(見本院卷 第61頁),揆諸前揭說明,本院僅須就原判決所宣告之「刑 」有無違法或不當進行審理,至於原判決就科刑以外之犯罪 事實、罪名及沒收部分(原判決未諭知沒收)之認定或判斷 ,既與刑之判斷尚屬可分,且不在上訴範圍之列,即非本院 所得論究。從而,本院自應以原判決所認定之犯罪事實為基 礎,據以衡量檢察官及被告針對「刑」部分不服之上訴理由 是否可採。另本案據以審查量刑妥適與否之犯罪事實及罪名 ,均如原判決所載,不再予以記載,合先敘明。 貳、新舊法比較: 一、按行為後法律有變更者,適用行為時法律,但行為後之法律 有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2條 第1項定有明文。次按刑事訴訟法第348條第3項所謂判決之 「刑」,包括首為刑法分則各本條或特別刑法所規定之「法 定刑」,次為經刑法總則或分則上加減、免除之修正法定刑 後之「處斷刑」,再次為裁判上實際量定之「宣告刑」。上 訴人明示僅就判決之「刑」一部聲明上訴者,當然包含請求 對於原判決量刑過程中所適用特定罪名之法定刑、處斷刑及 宣告刑是否合法妥適進行審查救濟,此三者刑罰具有連動之 不可分性(最高法院112年度台上字第2625號判決意旨參照 )。本件檢察官及被告雖僅就刑為一部上訴,未聲明上訴之 犯罪事實及罪名已告確定,惟被告行為後,洗錢防制法於民 國113年7月31日修正公布全文31條,除第6、11條之施行日 期由行政院另定外,自同年8月2日施行生效(下稱新洗錢法 ,另被告行為之洗錢防制法,下則稱舊洗錢法),又舊洗錢 法第16條第2項先於112年6月14日修正公布,同年月00日生 效施行(下稱中間洗錢法),再於113年7月31日修正公布, 同年0月0日生效施行,是原判決量刑過程中所適用之一般洗 錢罪之「法定刑」、「處斷刑」既有修正,自應依刑法第2 條第1項規定比較新舊法,合先敘明。 二、又於比較新舊法時,關於刑之減輕或科刑限制等事項在內之 新舊法律相關規定,究應綜合比較後整體適用法律,而不得 任意割裂?抑或尚非不能割裂適用,而可不受法律應整體適 用原則之拘束?最高法院不同庭別之判決,已有複數紛爭之 積極歧異,經113年度台上徵字第2303號徵詢書徵詢後所獲 之一致見解,即法律變更之比較,應就與罪刑有關之法定加 減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形,依 具體個案綜其檢驗結果比較後,整體適用法律。復按關於舊 洗錢法第14條第3項所規定「(洗錢行為)不得科以超過其 特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制,因本案前置特定 不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪,而修正前一 般洗錢罪(下稱舊一般洗錢罪)之法定本刑雖為7年以下有 期徒刑,但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑 5年以下有期徒刑之拘束,形式上固與典型變動原法定本刑 界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同,然此等對於 法院刑罰裁量權所為之限制,已實質影響舊一般洗錢罪之量 刑框架,自應納為新舊法比較事項之列(最高法院113年度 台上字第2303號判決意旨參照)。茲就新舊法綜合比較如下 :  ㈠舊洗錢法第14條原規定「(第1項)有第2條各款所列洗錢行 為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣5百萬元以下罰金。 (第2項)前項之未遂犯罰之。(第3項)前2項情形,不得 科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」新洗錢法將上開 規定移列為第19條,並修正為:「(第1項)有第2條各款所 列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億 元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元以 下罰金。(第2項)前項之未遂犯罰之。」並刪除舊洗錢法 第14條第3項之科刑上限規定,而本案洗錢之財物或財產上 利益之金額未新臺幣1億元,修正後之法定刑為「6月以上5 年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元以下罰金」修正前則 為「7年以下有期徒刑,併科新臺幣5百萬元以下罰金」,惟 因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財 罪,依舊洗錢法第14條第3項之科刑上限規定,其量刑範圍 (類處斷刑)為有期徒刑2月至5年,倘適用新洗錢法,其處 斷刑框架則為有期徒刑6月至5年,經比較結果應認舊洗錢法 較有利於被告。  ㈡另被告行為時即舊洗錢法第16條第2項規定:「犯前2條之罪 ,在偵查或審判中自白者,減輕其刑。」中間洗錢法規定: 「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑 。」新洗錢法則將中間法規定移列為修正條文第23條第3項 :「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,如有所 得並自動繳交全部所得財物者,減輕其刑;並因而使司法警 察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益,或 查獲其他正犯或共犯者,減輕或免除其刑。」是中間洗錢法 第16條第2項及新洗錢法第23條第3項,須被告在偵查及歷次 審判中均自白犯罪為前提,現行之規定並增列「如有所得並 自動繳交全部所得財物」等限制要件,故中間及新洗錢法均 限縮自白減輕其刑之適用範圍,而本案被告於偵查中否認一 般洗錢犯行,惟於原審及本院審判中自白一般洗錢犯行(見 原審卷第76、80頁;本院卷第55、91頁),是被告合於舊洗 錢法第16條第2項規定,但不符合中間洗錢法第16條第2項及 新洗錢法第23條第3項規定,故中間及新洗錢法對被告皆較 為不利。  ㈢從而,本案經綜合修正前後洗錢防制法相關罪刑規定之比較 適用結果,應認行為時即舊洗錢法較有利於被告,依刑法第 2條第1項前段規定,本案應整體適用舊洗錢法第14條第1項 、第16條第2項規定。 參、刑之減輕:舊洗錢法第16條第2項規定:「犯前2條之罪,在 偵查或審判中自白者,減輕其刑。」查,被告於偵查中否認 一般洗錢犯行,惟於原審及本院審判中自白一般洗錢犯行, 前已敘及,應依上開規定減輕其刑。 肆、本院之判斷: 一、原審經審理結果,認為被告本件犯行事證明確,予以論罪科 刑,固非無見,惟:  ㈠被告行為後,洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項均有修 正,而本案經綜合比較新舊法後,應整體適用舊洗錢法第14 條第1項及第16條第2項之規定對被告為有利,原判決未及審 酌最高法院113年度台上徵字第2303號徵詢書徵詢後所獲之 一致見解,予以割裂分別適用新洗錢法第19條第1項後段及 舊洗錢法第16條第2項之規定,其中適用新洗錢法第19條第1 項後段之法定刑而為量刑,於法未合。檢察官上訴指摘原判 決此部分適用法律有違誤,為有理由。  ㈡按科刑判決旨在實現刑罰權之分配正義,故法院對有罪被告 之科刑判決,應符合罪刑相當之原則,使輕重得宜,罰當其 罪,以契合社會之法律感情,此所以刑法第57條明定科刑時 應審酌一切情狀,尤應注意該條所列10款事項以為科刑輕重 之標準,而該條第10款規定「犯罪後之態度」,自應包括犯 人犯罪後,因悔悟而力謀恢復原狀、與被害人達成和解或成 立調解,賠償被害人之損害等情形在內。查,被告上訴後, 於本院審判中,已與原判決附表編號1所示之告訴人廖俊亭 成立調解,此有本院113刑上移調字第727號調解筆錄附卷可 參(見本院卷第113至114頁),另依其與原判決附表編號2 所示之告訴人聶廷勇於原審成立調解之內容按時履行分期賠 償金額,亦有原審法院113年度彰司刑移調字第365號調解筆 錄、華南商業銀行活期性存款存款憑條(收據)附卷可參( 見原審卷第95至96頁;本院卷第103至109頁),堪認被告有 彌補其行為所造成損害之誠意及具體作為,原審未及審酌被 告此部分犯罪後態度而為科刑,難謂允洽。被告請求撤銷關 於原判決之量刑,為有理由。  ㈢從而,原判決既有上開可議之處,自屬無可維持,關於其附 表編號1、2所示之量刑均應予撤銷,其所定應執行刑亦失所 依附,應併予撤銷,由本院另為適法之判決。 二、爰以行為人責任為基礎,審酌多年來我國各類型詐欺犯罪甚 為猖獗,與日遽增,加害人詐欺手法層出不窮,令民眾防不 勝防,若臨場反應不夠機伶且未能深思熟慮者,即容易遭詐 騙,嚴重侵害國人財產法益,更影響人與人之間彼此之互信 ,被告提供帳戶資料供他人使用,復又依指示提領詐欺贓款 ,無視政府一再宣示掃蕩詐騙犯罪之決心,造成告訴人2人 之財產損失,破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎,且製 造金流斷點,破壞金流秩序之透明穩定,妨害國家對於犯罪 之追訴與處罰,所為實屬不該,惟考量被告乃基於不確定故 意而為本案犯行,加以其於本案屬聽命行事之角色,非居於 指揮之核心地位,故其主觀犯意所顯現之惡性及犯罪情節並 非重大,且考量被告已與告訴人2人均成立調解,並均分期 履行賠償金額,此有原審法院113年度彰司刑移調字第365號 調解筆錄、華南商業銀行活期性存款存款憑條(收據)、本 院113刑上移調字第727號調解筆錄附卷可參(見原審卷第95 至96頁;本院卷第103至109、113至114頁),兼衡被告自述 之智識程度、家庭生活經濟狀況暨所提出之資料(見原審卷 第80頁;本院卷第92、111頁)等一切情狀,分別量處如附 表所示之刑,並均諭知罰金如易服勞役之折算標準。又衡酌 被告所為2次一般洗錢犯行之犯罪時間相近,乃於短時間內 反覆實施,罪質、行為態樣、手段、動機等犯罪情狀均相同 ,各罪之獨立程度低,責任非難重複程度高,及犯罪後態度 所反應之人格特性,矯正之必要性、刑罰邊際效應隨刑期而 遞減、行為人所生痛苦程度隨刑期而遞增,以及恤刑等刑事 政策之意旨,為充分而不過度之綜合非難評價,於法律拘束 之外部及內部性界限內,依限制加重原則,定其應執行刑如 主文第2項所示,並諭知罰金如易服勞役之折算標準。另因 被告所犯一般洗錢罪,經綜合比較新舊法後,應適用舊洗錢 法第14條第1項規定,該罪法定刑為「7年以下有期徒刑」, 非屬刑法第41條笫1項規定「最重本刑為5年以下有期徒刑以 下之刑之罪」,縱本院分別科處有期徒刑5月、4月,定應執 行有期徒刑8月,依法仍不得易科罰金,然得依刑法第41條 笫3項之規定,聲請易服社會勞動,附此敘明。 據上論結,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官吳曉婷聲請簡易判決處刑,檢察官徐雪萍提起上訴 ,檢察官林弘政到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  1  月  23   日       刑事第五庭  審判長法 官 張 智 雄                 法 官 林 源 森                 法 官 陳 鈴 香 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未 敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                 書記官 羅 羽 涵                 中  華  民  國  114  年  1   月  23  日 附錄科刑法條: 洗錢防制法第14條(修正前) 有第二條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第339條 (普通詐欺罪) 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 附表: 編號 原判決主文欄 本院主文欄 1 林怡雯共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪,處有期徒刑陸月,併科罰金新臺幣陸萬元,有期徒刑如易科罰金,罰金如易服勞役,均以新臺幣壹仟元折算壹日。 林怡雯所犯洗錢罪,處有期徒刑伍月,併科罰金新臺幣肆萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 林怡雯共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪,處有期徒刑陸月,併科罰金新臺幣貳萬元,有期徒刑如易科罰金,罰金如易服勞役,均以新臺幣壹仟元折算壹日。 林怡雯所犯洗錢罪,處有期徒刑伍月,併科罰金新臺幣貳萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。

2025-01-23

TCHM-113-金上訴-1369-20250123-1

臺灣高等法院臺中分院

聲請定其應執行刑

臺灣高等法院臺中分院刑事裁定  114年度聲字第72號 聲 請 人 臺灣高等檢察署臺中檢察分署檢察官 受 刑 人 劉有晟 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(聲請案號:114年度執聲字第1號),本院裁定如下:   主 文 劉有晟因犯如附表所示各罪所處之刑,應執行有期徒刑貳年。   理 由 一、按裁判確定前犯數罪者,併合處罰之;數罪併罰,有二裁判 以上者,依刑法第51條之規定,定其應執行之刑;宣告多數 有期徒刑者,於各刑中之最長期以上,各刑合併之刑期以下 ,定其刑期,但不得逾30年,刑法第50條第1項前段、第53 條及第51條第5款分別定有明文。又刑法第50條第2項規定「 前項但書情形,受刑人請求檢察官聲請定應執行刑者,依第 51條規定定之」,是於同時有得易科罰金、得易服社會勞動 、不得易刑處分之情形者,須經受刑人請求,檢察官始得據 以聲請定應執行刑。復按數罪併罰中之一罪,依刑法規定得 易科罰金,若因與不得易科之他罪併合處罰結果而不得易科 罰金時,原所易科部分所處之刑,自亦無庸為易科折算標準 之記載,此經司法院大法官會議釋字第144號解釋可參。再 按法律上屬於自由裁量之事項,有其外部性界限及內部性界 限,並非概無拘束,依據法律之具體規定,法院應在其範圍 選擇為適當之裁判者,為外部性界限;而法院為裁判時,應 考量法律之目的,及法律秩序之理念所在者,為內部性界限 ;法院為裁判時,二者均不得有所踰越。在數罪併罰,有二 裁判以上,定其應執行之刑時,固屬於法院自由裁量之事項 ,然仍應受前揭外部性界限及內部性界限之拘束(最高法院 94年度台非字第233號判決意旨參照)。此外,刑事訴訟法 第370條增訂第2項規定:「前項所稱刑,指宣告刑及數罪併 罰所定應執行之刑。」及第3項規定:「第一項規定,於第 一審或第二審數罪併罰之判決,一部上訴經撤銷後,另以裁 定定其應執行之刑時,準用之。」已針對第二審上訴案件之 定應執行之刑,明定有不利益變更禁止原則之適用,而分屬 不同案件之數罪併罰,倘一裁判宣告數罪之刑,曾經定其執 行刑,再與其他裁判宣告之刑定其執行刑時,在法理上亦應 同受此原則之拘束,亦即另定之執行刑,其裁量所定之刑期 ,不得較重於前定之執行刑加計後裁判宣告之刑之總和(最 高法院103年度第14次刑事庭會議決議意旨參照)。 二、受刑人劉有晟因犯詐欺等罪,經法院先後判處如附表所示之 刑,均經確定在案。茲檢察官據受刑人請求聲請定其應執行 之刑,本院審核認聲請為正當,審酌受刑人所犯如附表所示 之罪均為詐欺案件,罪質相同,犯罪時間相近,各罪之獨立 程度低、責任非難重複程度高,及受刑人犯罪後態度所反應 之人格特性、矯正之必要性、刑罰邊際效應隨刑期而遞減( 採多數犯罪責任遞減之概念)、行為人所生痛苦程度隨刑期 而遞增,以及恤刑(但非過度刑罰優惠)等刑事政策之意旨 ,及受刑人就檢察官聲請合併定應執行刑表示無意見(見本 院卷第87頁)等情狀,為充分而不過度之綜合非難評價,於 法律拘束之外部及內部性界限內,依限制加重原則,定其應 執行刑如主文所示。至本件受刑人所犯附表編號1、2、4所 示之罪雖經法院判處不得易科罰金,但得易服社會勞動之刑 ,惟因與附表編號3所示不得易科罰金,且不得易服社會勞 動之刑合併定應執行刑,依上揭說明,所定應執行刑不得易 科罰金,亦不得易服社會勞動。又受刑人所犯如附表編號2 所示之罪雖業經執行完畢,惟此部分與附表其餘所示之罪, 因合於數罪併罰定應執行刑之要件,仍應據以定其應執行之 刑,嗣檢察官執行時,再予扣除。 三、依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第53條、第50條第2項、 第51條第5款,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  1   月  23  日       刑事第五庭  審判長法 官 張 智 雄                 法 官 林 源 森                 法 官 陳 鈴 香 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後10日內向本院提出抗告書狀(須 附繕本)。                 書記官 羅 羽 涵                 中  華  民  國  114  年  1   月  23  日 附表:受刑人劉有晟定應執行刑案件一覽表 編      號 1 2 3 罪      名 詐欺 詐欺 詐欺 宣  告   刑 有期徒刑6月、3月 有期徒刑6月 有期徒刑1年、1年2月 犯 罪 日 期 111年2月17日、 111年2月19日 111年2月26日~111年3月4日 111年3月1日~111年3月7日 偵查(自訴)機關年  度  案 號 臺中地檢111年度偵字第12209號 臺北地檢111年度偵字第14629號 臺北地檢111年度偵字第33749號 最後事實審 法    院 臺中地院 臺北地院 臺北地院 案    號 111年度訴字第616號 111年度審訴字第1322號 112年度審訴字第1496號 判 決 日 期 111年8月31日 111年10月17日 112年11月15日 確定判決 法    院 臺中地院 臺北地院 臺北地院 案    號 111年度訴字第616號 111年度審訴字第1322號 112年度審訴字第1496號 判決確定日期 111年10月24日 111年11月22日 112年12月27日 是否為得易科罰金、易服社會勞動之案件 不得易科罰金、 得易服社會勞動 不得易科罰金、 得易服社會勞動 均否 備      註 臺中地檢113年度執更字第1936號 (原111年度執緩字第1236號撤銷緩刑) 臺北地檢112年度執字第297號 (即苗栗地檢112年度執助字第61號) (已執畢) 臺北地檢113年度執字第165號 (即苗栗地檢113年度執助字第398號) 原判決定應執行有期徒刑7月 編      號 4 (以下空白) (以下空白) 罪      名 詐欺 宣  告   刑 有期徒刑6月 犯 罪 日 期 111年2月24日 偵查(自訴)機關年  度  案 號 臺中地檢111年度偵字第41418號 最後事實審 法    院 中高分院 案    號 112年度上訴字第2680號 判 決 日 期 112年12月14日 確定判決 法    院 中高分院 案    號 112年度上訴字第2680號 判決確定日期 113年1月29日 是否為得易科罰金、易服社會勞動之案件 不得易科罰金、 得易服社會勞動 備      註 臺中地檢113年度執字第3274號

2025-01-23

TCHM-114-聲-72-20250123-1

金上訴
臺灣高等法院臺中分院

洗錢防制法等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度金上訴字第1296號 上 訴 人 即 被 告 陳建瑜 選任辯護人 李涵律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件,不服臺灣苗栗地方 法院112年度金訴字第162號中華民國113年8月20日第一審判決( 起訴案號:臺灣苗栗地方檢察署112年度偵字第2742、4197號) ,提起上訴,本院判決如下:   主 文 原判決關於刑之部分(共貳罪)均撤銷。 上開撤銷部分,陳建瑜各處有期徒刑壹年陸月,均併科罰金新臺 幣肆萬元,罰金如易服勞役,均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執 行有期徒刑貳年,併科罰金新臺幣陸萬元,罰金如易服勞役,以 新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑伍年,並應依附件1、2即本院113 年度刑上移調字第657號調解筆錄履行賠償義務。   理 由 壹、本院審判範圍之說明: 一、按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之,刑 事訴訟法第348條第3項定有明文。又按於上訴權人僅就第一 審判決之刑提起上訴之情形,未聲明上訴之犯罪事實、罪名 及沒收等部分則不在第二審審查範圍,且具有內部拘束力, 第二審應以第一審判決關於上開部分之認定為基礎,僅就經 上訴之量刑部分予以審判有無違法或不當(最高法院112年 度台上字第322號判決意旨參照)。 二、本案係被告陳建瑜於法定期間內上訴,檢察官則未於法定期 間內上訴,觀諸被告刑事聲明上訴狀、刑事上訴理由狀(見 本院卷第7至13頁),皆未明示就原判決之一部聲明上訴, 上訴範圍尚有未明,本院已於準備程序就此為闡明,以釐清 上訴範圍,被告表示就原判決全部提起上訴(見本院卷第56 頁),惟嗣於本院審理程序時表示僅就量刑部分提起上訴( 見本院卷第92頁),並以書狀撤回量刑以外其餘部分之上訴 ,有撤回上訴聲請書在卷可稽(見本院卷第97頁),揆諸前 揭說明,本院僅須就原判決所宣告之「刑」有無違法或不當 進行審理,至於原判決就科刑以外之犯罪事實、罪名及沒收 部分(原判決未諭知沒收)之認定或判斷,既與刑之判斷尚 屬可分,且已經被告撤回上訴而不在聲明上訴範圍之列,即 非本院所得論究。從而,本院自應以原判決所認定之犯罪事 實為基礎,據以衡量被告針對「刑」部分不服之上訴理由是 否可採。另本案據以審查量刑妥適與否之犯罪事實及罪名, 均如原判決所載,不再予以記載,合先敘明。 貳、新舊法比較: 一、按行為後法律有變更者,適用行為時法律,但行為後之法律 有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2條 第1項定有明文。次按刑事訴訟法第348條第3項所謂判決之 「刑」,包括首為刑法分則各本條或特別刑法所規定之「法 定刑」,次為經刑法總則或分則上加減、免除之修正法定刑 後之「處斷刑」,再次為裁判上實際量定之「宣告刑」。上 訴人明示僅就判決之「刑」一部聲明上訴者,當然包含請求 對於原判決量刑過程中所適用特定罪名之法定刑、處斷刑及 宣告刑是否合法妥適進行審查救濟,此三者刑罰具有連動之 不可分性(最高法院112年度台上字第2625號判決意旨參照 )。本件被告雖僅就刑為一部上訴,未聲明上訴之犯罪事實 及罪名已告確定,惟被告所犯刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財(下稱加重詐欺取財)罪及洗錢防制 法第19條第1項後段之一般洗錢罪,為想像競合犯,應從一 重之加重詐欺取財罪處斷,而被告行為後,洗錢防制法於民 國113年7月31日修正公布全文31條,除第6、11條之施行日 期由行政院另定外,自同年8月2日施行生效(下稱新洗錢法 ,另被告行為之洗錢防制法,下則稱舊洗錢法),又舊洗錢 法第16條第2項先於112年6月14日修正公布,同年月00日生 效施行(下稱中間洗錢法),再於113年7月31日修正公布, 同年0月0日生效施行,是原判決量刑過程中所適用之輕罪之 「法定刑」、「處斷刑」既有修正,自應依刑法第2條第1項 規定比較新舊法,合先敘明。 二、又於比較新舊法時,關於刑之減輕或科刑限制等事項在內之 新舊法律相關規定,究應綜合比較後整體適用法律,而不得 任意割裂?抑或尚非不能割裂適用,而可不受法律應整體適 用原則之拘束?最高法院不同庭別之判決,已有複數紛爭之 積極歧異,經該院113年度台上徵字第2303號徵詢書徵詢後 所獲之一致見解,即法律變更之比較,應就與罪刑有關之法 定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形 ,依具體個案綜其檢驗結果比較後,整體適用法律。茲就新 舊法綜合比較如下:  ㈠舊洗錢法第14條原規定「(第1項)有第2條各款所列洗錢行 為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣5百萬元以下罰金。 (第2項)前項之未遂犯罰之。(第3項)前2項情形,不得 科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後將上開規 定移列為第19條,並修正為:「(第1項)有第2條各款所列 洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併科新臺幣1億 元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元 者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元以下 罰金。(第2項)前項之未遂犯罰之。」新洗錢法並刪除舊 洗錢法第14條第3項之科刑上限規定,而本案洗錢之財物或 財產上利益之金額未新臺幣1億元,且本案前置特定不法行 為係刑法第339條之4第1項第1款之三人以上共同犯詐欺取財 罪,並無舊洗錢法第14條第3項之科刑上限問題,則新洗錢 法之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千 萬元以下罰金」,舊洗錢法則為「7年以下有期徒刑,併科 新臺幣5百萬元以下罰金」,經依刑法第35條第1、2項規定 :「按主刑之重輕,依刑法第33條規定之次序定之。同種之 刑,以最高度之較長或較多者為重」比較結果,新洗錢法較 有利於被告。  ㈡另被告行為時即舊洗錢法第16條第2項規定:「犯前2條之罪 ,在偵查或審判中自白者,減輕其刑。」中間洗錢法第16條 第2項規定:「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者 ,減輕其刑。」新洗錢法則將中間洗錢法規定移列為修正條 文第23條第3項:「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自 白者,如有所得並自動繳交全部所得財物者,減輕其刑;並 因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財 產上利益,或查獲其他正犯或共犯者,減輕或免除其刑。」 是中間洗錢法第16條第2項及新洗錢法第23條第3項,須被告 在偵查及歷次審判中均自白犯罪為前提,現行之規定並增列 「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件,故中間 及新洗錢法均限縮自白減輕其刑之適用範圍,而本案被告於 偵查中及原審審判中均否認一般洗錢犯行,惟於本院審判中 自白一般洗錢犯行(見本院卷第92、95頁),是被告合於舊 洗錢法第16條第2項規定,但不符合中間洗錢法第16條第2項 及新洗錢法第23條第3項,故中間及新洗錢法對被告皆較為 不利。  ㈢從而,經上開比較結果,各有有利及不利被告之情形,依最 高法院徵詢各庭後所獲之一致見解所闡示之不得一部割裂分 別適用不同新舊法之意旨,本案如全部適用新洗錢法,則被 告於偵查及原審審判中皆否認犯行,自無適用新洗錢法第23 條第3項規定減輕其刑之餘地,則處斷刑介於有期徒刑6月至 5年;惟如全部適用舊洗錢法,則被告已於本院審判中自白 一般洗錢罪,可適用舊洗錢法第16條第2項規定減輕其刑, 則處斷刑介於有期徒刑1月至6年11月。據此,本案經綜合修 正前後洗錢防制法相關罪刑規定之比較適用結果,新洗錢法 較有利於被告,依刑法第2條第1項但書規定,本案應整體適 用新洗錢法第19條第1項後段、第23條第3項規定。 參、刑之減輕:按想像競合犯之處斷刑,本質上係「刑之合併」 。其所謂從一重處斷,乃將想像競合犯組成之評價上數罪, 合併為科刑一罪,其所對應之刑罰,亦合併其評價上數罪之 數法定刑,而為一個處斷刑。易言之,想像競合犯侵害數法 益者皆成立犯罪,論罪時必須輕、重罪併舉論述,同時宣告 所犯各罪名,包括各罪有無加重、減免其刑之情形,亦應說 明論列,量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由,評價始為充足, 然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」,非謂對於其餘 各罪可置而不論。因此,法院決定處斷刑時,雖以其中最重 罪名之法定刑,做為裁量之準據,惟於裁量其輕重時,仍應 將輕罪合併評價在內(最高法院108年度台上字第4405、440 8號判決意旨參照)。洗錢防制法第23條第3項規定:「犯前 4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,如有所得並自動 繳交全部所得財物者,減輕其刑」查,被告雖於本院審判中 自白一般洗錢犯行,惟其於偵查及原審審判中均否認一般洗 錢犯行,與上開規定未合,自無從於量刑時併予衡酌,附此 敘明。 肆、本院之判斷:  一、原審經審理結果,認為被告本件犯行事證明確,予以論罪科 刑,固非無見,惟:  ㈠按科刑判決旨在實現刑罰權之分配正義,故法院對有罪被告 之科刑判決,應符合罪刑相當之原則,使輕重得宜,罰當其 罪,以契合社會之法律感情,此所以刑法第57條明定科刑時 應審酌一切情狀,尤應注意該條所列10款事項以為科刑輕重 之標準,而該條第10款規定「犯罪後之態度」,自應包括犯 人犯罪後,因悔悟而力謀恢復原狀、與被害人達成和解或成 立調解,賠償被害人之損害等情形在內。查,被告上訴後, 於本院審判中,已與告訴人許冠霖、陳博宏2人成立調解, 並均給付部分賠償金額,餘款均按時分期履行中等情,有本 院調解筆錄、郵政跨行匯款申請書、公務電話紀錄表附卷可 參(見本院卷第83至86、99、101、105頁),堪認被告有彌 補其行為所造成損害之誠意及具體作為,可見其悔意,原審 未及審酌被告此部分犯罪後態度而為科刑,難謂允洽。被告 請求撤銷關於原判決之量刑部分,為有理由。  ㈡從而,原判決既有上開可議之處,自屬無可維持,關於被告 所犯2罪之量刑均應予撤銷,其所定應執行刑亦失所依附, 應併予撤銷,由本院另為適法之判決。 二、爰以行為人責任為基礎,審酌多年來我國各類型詐欺犯罪甚 為猖獗,與日遽增,加害人詐欺手法層出不窮,令民眾防不 勝防,若臨場反應不夠機伶且未能深思熟慮者,即容易遭詐 騙,嚴重侵害國人財產法益,更影響人與人之間彼此之互信 ,被告正值青壯,卻不思以正途賺取所需,竟應允本案詐欺 集團成員擔任假幣商,依指示居間虛擬貨幣之假交易,與本 案詐欺集團成員共同詐欺告訴人2人及隱匿犯罪所得,除造 成告訴人2人非少之財產損失,破壞社會秩序及社會成員間 之互信基礎外,更製造金流斷點,破壞金流秩序之透明穩定 ,妨害國家對於犯罪之追訴與處罰,致使告訴人2人遭騙款 項益加難以尋回,所為甚屬不該,惟考量於本案屬聽命行事 之角色,非居於指揮之核心地位,且考量被告犯後於警詢、 偵訊及原審審判中雖均否認犯行,惟於本院審判中已知坦承 犯行,且已與告訴人2人均成立調解,並均已給付部分賠償 金額,餘款均按時分期履行中,堪認被告有彌補其行為所造 成損害之誠意及具體作為,可見其悔意,前已敘及,兼衡被 告自述之智識程度、家庭生活經濟狀況(見原審卷第171頁 ;本院卷第96頁)等一切情狀,分別量處如主文第2項所示 之刑,併諭知罰金易服勞役之折算標準。另本院審酌被告所 犯2罪之罪質、行為態樣、手段、動機等犯罪情狀均相同, 各罪之獨立程度低,責任非難重複程度高,及犯罪後態度所 反應之人格特性,矯正之必要性、刑罰邊際效應隨刑期而遞 減、行為人所生痛苦程度隨刑期而遞增,以及恤刑等刑事政 策之意旨,為充分而不過度之綜合非難評價,於法律拘束之 外部及內部性界限內,依限制加重原則,定其應執行刑如主 文第2項所示,並諭知罰金如易服勞役之折算標準。 三、按行為經法院評價為不法之犯罪行為,且為刑罰科處之宣告 後,究應否加以執行,乃刑罰如何實現之問題。依現代刑法 之觀念,在刑罰制裁之實現上,宜採取多元而有彈性之因應 方式,除經斟酌再三,認確無教化之可能,應予隔離之外, 對於有教化、改善可能者,其刑罰執行與否,則應視刑罰對 於行為人之作用而定。如認行為人對於社會規範之認知並無 重大偏離,行為控制能力亦無異常,僅因偶發、初犯或過失 犯罪,刑罰對其效用不大,祇須為刑罰宣示之警示作用,即 為已足,此時即非不得緩其刑之執行,並藉違反緩刑規定將 入監執行之心理強制作用,謀求行為人自發性之改善更新( 最高法院102年度台上字第4161號判決意旨參照)。查,被 告擔任本案詐欺集團假幣商,依指示居間為虛偽之虛擬貨幣 交易,與本案詐欺集團成員共同詐欺告訴人2人,隱匿不法 詐欺犯罪所得,固有不該,惟被告未曾因故意犯罪受有期徒 刑以上刑之宣告,有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐 ,足見其素行良好,本案應係一時失慮而觸犯刑章,乃偶發 、初犯,符合法院加強緩刑宣告實施要點第2點第1項第1款 之規定。又被告係在IG及臉書上瀏覽買賣虛擬貨幣可以獲利 之訊息,經「張宏吉」介紹本案居間虛擬貨幣交易工作時, 基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之不確定故意而為本 案犯行(見原判決第11頁第13至15行),其犯罪動機、目的 與基於確定故意而參與詐欺集團,擔任集團成員者尚屬有別 ,故被告違反法規範之情節、其主觀犯意所顯現之惡性尚非 甚鉅,加以其於本案屬聽命行事之角色,非居於指揮之核心 地位,復念及被告係因為肢體障礙者,此有其中華民國身心 障礙證明在卷可參(見本院卷第17頁),謀職較艱辛不易, 再者,被告於本院審判中已知坦承犯行,且與告訴人2人均 成立調解,並均給付部分賠償金額,餘款均按時分期履行中 ,前已敘及,足認被告有彌補其行為所造成損害之誠意及具 體作為,犯後態度尚佳,其正視己過之犯後態度,更屬其人 格之表徵,堪認其主觀違反法規範之敵對意識非重,對於社 會規範之認知亦無重大偏離,信被告經此次偵審程序及科刑 之教訓後,當能知所警惕,應無再犯之虞,刑罰對被告效用 不大,祇須為刑罰宣示之警示作用,即為已足。故本院綜合 本案被告違反法規範之情節、主觀犯意所顯現之惡性及反社 會性、犯後態度所反應之人格特性、有無再犯之虞及能否由 刑罰之宣告而策其自新等一切情形,予以審酌裁量後認其所 受刑之宣告,以暫不執行為適當,爰依刑法第74條第1項第1 款規定宣告緩刑5年,以勵自新。另為督促被告確實履行調 解內容,保障告訴人2人權益,爰併依刑法第74條第2項第3 款規定,命被告依附件1、2所示之調解筆錄內容履行賠償義 務。若被告違反上述履行義務,且情節重大,足認宣告緩刑 難收預期效果時,告訴人2人得依刑法第75條之1第1項第4款 之規定,向檢察官陳報,由檢察官斟酌情節為撤銷緩刑宣告 之聲請,附此敘明。 據上論結,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段,判決如主文。   本案經檢察官石東超提起公訴,檢察官林弘政到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年   1  月  23  日       刑事第五庭  審判長法 官 張 智 雄                 法 官 林 源 森                 法 官 陳 鈴 香 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未 敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                 書記官 羅 羽 涵                 中  華  民  國  114  年  1   月  23  日 附錄科刑法條: 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。

2025-01-23

TCHM-113-金上訴-1296-20250123-1

金上訴
臺灣高等法院臺中分院

洗錢防制法等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度金上訴字第1584號 上 訴 人 即 被 告 范瑞軒 選任辯護人 張榮成律師(法扶律師) 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件,不服臺灣臺中地方 法院113年度金訴字第1058號中華民國113年10月17日第一審判決 (起訴案號:臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第51993號),提 起上訴,本院判決如下:   主 文 原判決關於刑之部分撤銷。 上開撤銷部分,范瑞軒處有期徒刑貳月,併科罰金新臺幣壹萬元 ,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。   理 由 壹、本院審判範圍之說明: 一、按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之,刑 事訴訟法第348條第3項定有明文。次按於上訴權人僅就第一 審判決之刑提起上訴之情形,未聲明上訴之犯罪事實、罪名 及沒收等部分則不在第二審審查範圍,且具有內部拘束力, 第二審應以第一審判決關於上開部分之認定為基礎,僅就經 上訴之量刑部分予以審判有無違法或不當(最高法院112年 度台上字第322號判決意旨參照)。 二、本案係被告范瑞軒於法定期間內上訴,檢察官則未於法定期 間內上訴,參諸被告刑事上訴理由狀及本院審理時所述,已 明示僅就原判決之量刑提起上訴(見本院卷第17至20、64頁 ),揆諸前揭說明,本院僅須就原判決所宣告之「刑」有無 違法或不當進行審理,至於原判決就科刑以外之犯罪事實、 罪名及沒收(原判決未諭知沒收)部分之認定或判斷,既與 刑之判斷尚屬可分,且不在上訴範圍之列,即非本院所得論 究。從而,本院自應以原判決所認定之犯罪事實為基礎,據 以衡量被告針對「刑」部分不服之上訴理由是否可採。另本 案據以審查量刑妥適與否之犯罪事實及罪名,均如原判決所 載,不再予以記載,合先敘明。 貳、新舊法比較: 一、按行為後法律有變更者,適用行為時法律,但行為後之法律 有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2條 第1項定有明文。次按刑事訴訟法第348條第3項所謂判決之 「刑」,包括首為刑法分則各本條或特別刑法所規定之「法 定刑」,次為經刑法總則或分則上加減、免除之修正法定刑 後之「處斷刑」,再次為裁判上實際量定之「宣告刑」。上 訴人明示僅就判決之「刑」一部聲明上訴者,當然包含請求 對於原判決量刑過程中所適用特定罪名之法定刑、處斷刑及 宣告刑是否合法妥適進行審查救濟,此三者刑罰具有連動之 不可分性(最高法院112年度台上字第2625號判決意旨參照 )。本件被告雖僅就刑為一部上訴,未聲明上訴之犯罪事實 及罪名已告確定,惟被告行為後,洗錢防制法於113年7月31 日修正公布全文31條,除第6、11條之施行日期由行政院另 定外,自同年8月2日施行生效(下稱新洗錢法,另被告行為 之洗錢防制法,下則稱舊洗錢法),又舊洗錢法第16條第2 項先於112年6月14日修正公布,同年月00日生效施行(下稱 中間洗錢法),再於113年7月31日修正公布,同年0月0日生 效施行,是原判決量刑過程中所適用之一般洗錢罪之「法定 刑」、「處斷刑」既有修正,自應依刑法第2條第1項規定比 較新舊法,合先敘明。   二、又於比較新舊法時,關於刑之減輕或科刑限制等事項在內之 新舊法律相關規定,究應綜合比較後整體適用法律,而不得 任意割裂?抑或尚非不能割裂適用,而可不受法律應整體適 用原則之拘束?最高法院不同庭別之判決,已有複數紛爭之 積極歧異,經113年度台上徵字第2303號徵詢書徵詢後所獲 之一致見解,即法律變更之比較,應就與罪刑有關之法定加 減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形,依 具體個案綜其檢驗結果比較後,整體適用法律。復按關於舊 洗錢法第14條第3項所規定「(洗錢行為)不得科以超過其 特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制,因本案前置特定 不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪,而修正前一 般洗錢罪(下稱舊一般洗錢罪)之法定本刑雖為7年以下有 期徒刑,但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑 5年以下有期徒刑之拘束,形式上固與典型變動原法定本刑 界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同,然此等對於 法院刑罰裁量權所為之限制,已實質影響舊一般洗錢罪之量 刑框架,自應納為新舊法比較事項之列(最高法院113年度 台上字第2303號判決意旨參照)。茲就新舊法綜合比較如下 :  ㈠舊洗錢法第14條原規定「(第1項)有第2條各款所列洗錢行 為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣5百萬元以下罰金。 (第2項)前項之未遂犯罰之。(第3項)前2項情形,不得 科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」新洗錢法將上開 規定移列為第19條,並修正為:「(第1項)有第2條各款所 列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億 元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元以 下罰金。(第2項)前項之未遂犯罰之。」並刪除舊洗錢法 第14條第3項之科刑上限規定,而本案洗錢之財物或財產上 利益之金額未新臺幣1億元,新洗錢法之法定刑為「6月以上 5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元以下罰金」,舊洗錢 法則為「7年以下有期徒刑,併科新臺幣5百萬元以下罰金」 ,惟因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺 取財罪,依舊洗錢法第14條第3項之科刑上限規定,其量刑 範圍(類處斷刑)為有期徒刑2月至5年,倘適用新洗錢法, 其處斷刑框架則為有期徒刑6月至5年,經比較結果應認舊洗 錢法較有利於被告。  ㈡另被告行為時即舊洗錢法第16條第2項規定:「犯前2條之罪 ,在偵查或審判中自白者,減輕其刑。」中間洗錢法第16條 第2項規定:「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者 ,減輕其刑。」新洗錢法則將中間洗錢法規定移列為修正條 文第23條第3項:「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自 白者,如有所得並自動繳交全部所得財物者,減輕其刑;並 因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財 產上利益,或查獲其他正犯或共犯者,減輕或免除其刑。」 是中間洗錢法第16條第2項及新洗錢法第23條第3項,須被告 在偵查及歷次審判中均自白犯罪為前提,現行之規定並增列 「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件,故中間 及新洗錢法均限縮自白減輕其刑之適用範圍,而本案被告於 偵查中否認一般洗錢犯行(見偵卷第72頁),惟於原審及本 院審判中自白一般洗錢犯行(見原審卷第76、80頁;本院卷 第55、91頁),是被告合於舊洗錢法第16條第2項規定,但 不符合中間洗錢法第16條第2項及新洗錢法第23條第3項,故 中間及新洗錢法對被告皆較為不利。  ㈢從而,本案經綜合修正前後洗錢防制法相關罪刑規定之比較 適用結果,應認行為時即舊洗錢法較有利於被告,依刑法第 2條第1項前段規定,本案應整體適用舊洗錢法第14條第1項 、第16條第2項規定。 參、刑之減輕: 一、被告係基於幫助他人犯罪之意思,且未實際參與掩飾及隱匿 詐欺所得去向、所在之洗錢行為,為幫助犯,審酌該幫助行 為並未直接產生遮斷金流之效果,所犯情節較洗錢行為輕微 ,爰依刑法第30條第2項之規定減輕其刑。 二、舊洗錢法第16條第2項規定:「犯前2條之罪,在偵查或審判 中自白者,減輕其刑。」查,被告於偵查中否認一般洗錢犯 行,惟於原審及本院審判中自白一般洗錢犯行,前已敘及, 應依上開規定減輕其刑。 三、按行為時因精神障礙或其他心智缺陷,致不能辨識其行為違 法或欠缺依其辨識而行為之能力者,不罰。行為時因前項之 原因,致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力,顯著減 低者,得減輕其刑,刑法第19條第1、2項定有明文。查,被 告領有身心障礙證明,障礙程度為輕度,並有身心障礙證明 影本在卷可參(見原審卷第39至40頁),又被告於另案審判 程序中(即原審法院112年度金訴字第1712號,下稱前案) ,經囑託臺中榮民總醫院對被告進行精神鑑定,鑑定結果認 被告行為時處於躁症發作狀態,因此情緒開闊、計畫多、自 尊膨脹,而為本案犯行,且依DSM-5《精神疾病診斷及統計手 冊》之記載,躁症發作之患者,除上開情況,還有可能會「 過度參與可能會有痛苦結果的活動」,因此認定被告或能辨 識其行為為違法,但依其辨識能力而行為之能力可能顯著降 低等情,此有臺中榮民總醫院113年3月4日中榮醫企字第113 4200904號函文及其所附精神鑑定報告在卷可參(見原審卷 第42至48頁),本院審酌前開鑑定報告係由具有精神專業之 鑑定機關依精神鑑定之流程,參酌被告醫療紀錄、病歷,瞭 解被告個案史及案發經過等資料,藉由與被告對談、案發時 有關情狀等因素,本於專業知識與臨床經驗綜合判斷,足以 採信。再者,前案與本案之犯罪時間相近,均係提供帳戶予 孫子翔,犯罪手法相同,此有前案判決在卷可參(見原審卷 第81至91頁),則被告於本案犯行當下依其辨識而行為之能 力,相較於一般人顯著降低之事實,應堪認定,爰依前開規 定減輕其刑。 四、被告所犯有二種以上刑之減輕事由,爰依刑法第70條規定遞 減輕之。 肆、本院之判斷:   一、原審經審理結果,認為被告本件犯行事證明確,予以論罪科 刑,固非無見,惟被告行為後,洗錢防制法第14條第1項、 第16條第2項均有修正,而本案經綜合比較新舊法後,應整 體適用舊洗錢法第14條第1項及第16條第2項之規定對被告為 有利,原判決未及審酌最高法院113年度台上徵字第2303號 徵詢書徵詢後所獲之一致見解,予以割裂分別適用新洗錢法 第19條第1項後段及舊洗錢法第16條第2項之規定,於法未合 。被告上訴雖未指摘及此,惟原判決適用新洗錢法第19條第 1項後段之法定刑為量刑範圍,既有可議,即無可維持,應 由本院將原判決之量刑予以撤銷,另為適法之判決。 二、爰以行為人之責任為基礎,審酌詐欺犯罪在我國橫行多年, 社會上屢見大量被害人遭各式詐欺手法騙取金錢,並在匯款 後旋遭提領或轉帳一空,故於政府機關、傳播媒體不斷揭露 及宣導下,若不合常情地提供銀行帳戶給他人使用,實可預 見該帳戶可能被用以遂行詐欺取財犯罪,並經他人提領或轉 帳詐欺所得款項製造金流斷點,藉此掩飾及隱匿詐欺所得款 項之去向、所在,以逃避國家追訴處罰,竟仍將本案臺中商 銀、中信銀行帳戶之金融卡及密碼交付孫子翔,容任孫子翔 或他人作為詐欺告訴人戴怡怡之匯款帳戶,並藉此掩飾、隱 匿所詐得款項之去向、所在,自應予非難,審酌被告於原審 及本院審判中均坦承犯行,並積極表示有意願與告訴人進行 調解,足見其犯後態度尚佳,然告訴人於原審無調解意願, 嗣雖有調解意願,惟因被告遭逢車禍,無資力賠償告訴人所 受之損害,致無從成立調解或和解,此據辯護人供述在卷, 復有原審及本院公務電話紀錄附卷可考(見原審卷第79頁; 本院卷第53、69頁),及被告自陳之智識程度、家庭生活及 經濟狀況(見原審卷第75頁;本院卷第69頁)等一切情狀, 量處如主文第2項所示之刑,並諭知罰金易服勞役之折算標 準。另被告上訴請求再從輕量刑,惟本院已審酌上開刑法第 57條各款之量刑事項,已兼顧相關有利與不利之科刑資料, 且已屬低度量刑,而被告上訴雖有意願賠償告訴人所受之損 害,惟最終並未達成和解或調解,依此,既量刑因子並無變 更,自無再予減讓之空間,故被告此部分主張,並無理由。 再者,被告所犯一般洗錢罪,經綜合比較新舊法後,應適用 舊洗錢法第14條第1項規定,該罪法定刑為「7年以下有期徒 刑」,非屬刑法第41條笫1項規定「最重本刑為5年以下有期 徒刑以下之刑之罪」,縱本院科處有期徒刑2月,依法仍不 得易科罰金,然得依刑法第41條笫3項之規定,聲請易服社 會勞動,附此敘明。 據上論結,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段,判決如主文。   本案經檢察官黃彥凱提起公訴,檢察官林弘政到庭執行職務。  中  華  民  國  114  年  1   月  23  日       刑事第五庭  審判長法 官 張 智 雄                 法 官 林 源 森                 法 官 陳 鈴 香 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未 敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                 書記官 羅 羽 涵                 中  華  民  國  114  年  1   月  23  日 附錄科刑法條: 洗錢防制法第14條(修正前) 有第二條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第339條 (普通詐欺罪) 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。

2025-01-23

TCHM-113-金上訴-1584-20250123-1

臺灣高等法院臺中分院

聲明異議

臺灣高等法院臺中分院刑事裁定  114年度抗字第43號 抗告人 即 聲明異議人 蔡惠卿 上列抗告人即聲明異議人因違反毒品危害防制條例等案件,不服 臺灣彰化地方法院中華民國113年11月1日裁定(113年度聲字第1 231號),提起抗告,本院裁定如下:   主 文 抗告駁回。   理 由 一、原裁定意旨略以:數罪併罰聲請定其應執行刑,應由該案件 犯罪事實最後判決之法院對應之檢察署檢察官依職權聲請, 或由受刑人或其法定代理人、配偶請求該案件犯罪事實最後 判決之法院對應之檢察署檢察官聲請,受刑人並無逕向法院 聲請定其應執行刑之權。從而,受刑人若認其所犯數罪符合 合併定其應執行刑之要件,僅得依刑事訴訟法第477條第2項 ,請求犯罪事實最後判決之法院對應之檢察署檢察官向法院 聲請定其應執行之刑,是受刑人逕向該院聲請定其應執行之 刑,於法無據,應予駁回。 二、抗告意旨略以:抗告人即聲明異議人蔡惠卿(下稱抗告人) 犯如附表所示之各罪,諸罪先後判決並拆之為A組(108年度 執更己字第517號,即附件一)與B組(109年度執更己字第5 18號,即附件二),以犯行首先判決日為基準之前所犯之案 皆得以合併執行,然抗告人所犯如附表編號10(即B組編號1 至3)、12(即B組編號10、11)、14之罪,明顯是符合定刑 ,不應將重罪分拆A、B組,因此再另加上無從合併必須合計 接續執行則刑度高達28年1月,若以檢方先前定刑方式,明 顯不利於抗告人,應有一事不再理之例外得以重新更定其刑 ,抗告人特提以刑事訴訟法第484條重新更裁,懇請鈞院得 以重新審視本案,似乎已超越無期徒刑之高度之刑,請鈞長 重新裁定較有利於抗告人之刑度等語。 三、按受刑人以檢察官執行之指揮為不當者,得向諭知該裁判之 法院聲明異議,刑事訴訟法第484條定有明文。所稱「檢察 官執行之指揮為不當」,係指檢察官就刑之執行或其方法違 背法令,或處置失當,致侵害受刑人之權益而言。次按數罪 併罰於裁判確定後之聲請法院定其應執行之刑,專屬檢察官 之職權,為維護受刑人應有之權益,刑事訴訟法第477條第2 項明定受刑人或其法定代理人、配偶得請求檢察官為定應執 行刑之聲請,若經檢察官否准,乃檢察官拒絕受刑人對於指 揮執行之請求,自須有救濟之途,應許聲明異議(最高法院 114年度台抗字第43號裁定意旨參照)。 四、經查:  ㈠抗告人前因違反毒品危害防制條例等案件,曾經臺灣彰化地 方法院(下稱彰化地院)以108年度聲字第1683號刑事裁定 ,分別以A組(即附件一)定應執行有期徒刑8年7月,及B組 (即附件二)定應執行有期徒刑9年1月,嗣B組部分再與彰 化地院108年度訴字第629號判決所示之各罪向法院聲請定應 執行刑,經彰化地院以109年度聲字第672號刑事裁定定應執 行有期徒刑23年,惟經抗告人提起抗告,則經本院以109年 度抗字第455號刑事裁定以原裁定撤銷,改定有期徒刑部分 應執行有期徒刑19年6月確定(下稱C裁定)在案,有前開各 裁定及法院前案紀錄表存卷可查,先堪認定。抗告人雖向彰 化地院聲請將A組、B組及如附表所示之各罪,以抗告人所主 張最有利其定刑之方式,重新定應執行刑等語,然揆諸前開 規定與說明,聲請數罪併罰定應執行之刑之聲請權人為該案 犯罪事實最後判決之法院對應之檢察署檢察官,依此,抗告 人應先依刑事訴訟法第477條第2項規定,請求檢察官為重新 定應執行刑之聲請,若經檢察官否准,乃檢察官拒絕抗告人 對於指揮執行之請求,始可聲明異議,然本件抗告人未以其 受刑人之地位,先行請求檢察官聲請重新定應執行刑,並無 檢察官否准抗告人重新定應執行刑之情形,即不存在檢察官 拒絕抗告人請求之執行指揮,自無聲明異議之對象,其聲明 異議程序即難謂合法,是抗告人逕以自己名義向原審法院聲 請定其應執行刑,其聲請顯已違背法律上之程式。再者,檢 察官乃根據確定之A組、B組、C裁定依法接續執行,亦難認 有何執行之指揮違法或其執行方法不當之情形。 ㈡從而,原裁定以抗告人並非認檢察官執行指揮有何違法或不 當情形,且抗告人如欲聲請重定應執行刑,依法應請求檢察 官向法院聲請為由,駁回抗告人之聲明異議,經核並無違誤 ,抗告人猶以上揭情詞再向本院提起抗告,並無理由,應予 駁回。   據上論結,應依刑事訴訟法第412條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  1   月  23  日       刑事第五庭  審判長法 官 張 智 雄                 法 官 林 源 森                 法 官 陳 鈴 香 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後10日內向本院提出再抗告書狀( 須附繕本)。                 書記官 羅 羽 涵                 中  華  民  國  114  年  1   月  23  日 附表: 編號 案號 刑期起算日 判決日期 犯罪日期 1 107年度訴字第794號 (毒品,1年3月)) 107年11月22日 107年10月3日 107年1月28日、107年1月30日 2 107年度簡字第1799號 (毒品,5月) 106年12月25日 3 107年度簡字第1944號 (竊盜,3月) 109年10月20日 107年5月10日 4 107年度中簡字第695號 (竊盜,4月) 107年2月9日 5 107年度訴字第649號 (毒品,8年6月) 107年1月28日、 107年1月30日、 107年1月29日 6 107年度易字第2745號 (毒品,4月) 107年5月18日 7 107年度訴字第1526號 (毒品,1年4月) 107年3月13日 8 107年度簡字第2240號 (竊盜,3月) 106年8月11日 9 107年度易字第234號 (竊盜,1年) 106年12月28日 10 108年度投簡字第44號 (竊盜,6月) 107年7月13日、 107年11月15日 11 108年度訴字第82號 (毒品,1年4月) 107年1月5日、 107年2月1日 12 108年度訴字第572號 (毒品,1年3月) 107年3月9日、 107年3月27日 13 107年度訴字第2491號 (毒品,9年) 107年6月17日、 107年3月12日 14 107年度訴字第629號 (強盜+毒品,15年) 107年7月30日

2025-01-23

TCHM-114-抗-43-20250123-1

聲再
臺灣高等法院臺中分院

聲請再審

臺灣高等法院臺中分院刑事裁定  113年度聲再字第239號 再審聲請人 即受判決人 陳亞琳 代 理 人 張正勳律師 上列再審聲請人即受判決人因傷害致重傷案件,對於本院112年 度上訴字第1016號中華民國112年11月30日確定判決(第三審案 號:最高法院113年度台上字第468號;第一審案號:臺灣臺中地 方法院111年度訴字第1910號;起訴案號:臺灣臺中地方檢察署1 11年度偵字第5389號),聲請再審,本院裁定如下:   主 文 再審之聲請駁回。   理 由 一、程序事項:  ㈠按於司法實務運作上,就所受理當事人或其相關人員的請求 、聲明或聲請案,概不受其所用詞文拘束,亦即仍應尋繹其 意涵,探求真意,而後依法律規定適切處理(最高法院113 年度台抗字第1858號裁定意旨參照)。又按再審制度係就「 確定判決」認定事實錯誤而設之救濟方法,故聲請再審,以 該判決係「實體上之確定判決」為限,對於程序上之判決及 裁定,均與案件之實體上事項無關,不得據為聲請再審之對 象,是下級審法院之實體判決,經上級審法院以上訴不合法 或不合法律上之程式為由,而從程序上判決駁回上訴而確定 者,聲請再審之對象應係「原下級審法院之實體判決」,並 向「原下級審法院」為之(最高法院110年度台聲字第149號 裁定意旨參照)。  ㈡本件再審聲請人即受判決人甲○○(下稱聲請人)被訴傷害致 重傷害案件,經臺灣臺中地方法院以111年度訴字第1910號 判決認聲請人構成刑法第286條第3項後段施以凌虐妨害兒童 健全發育致重傷罪及兒童及少年福利與權益保障法第112條 第1項前段、刑法第277條第2項後段之成年人故意對兒童犯 傷害致人重傷罪,惟施以凌虐妨害兒童健全發育致重傷罪與 成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪,具法規競合關係,應 從重成立成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪,判處有期徒 刑5年6月,聲請人不服,提起上訴,經本院為實體審理後, 於112年11月30日以112年度上訴字第1016號判決,認聲請人 犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法第 277條第2項後段之成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪,不 構成刑法第286條第3項後段施以凌虐妨害兒童健全發育致重 傷罪,因而撤銷原判決改判有期徒刑4年6月,聲請人不服, 提起第三審上訴,再經最高法院於113年10月8日以113年度 台上字第468號判決以其上訴違背法律上之程式而駁回上訴 確定,此有前開判決書、臺灣高等法院聲請人前案紀錄表在 卷可稽,並經本院調取該案歷審卷證核閱無誤。又聲請人於 刑事聲請再審狀案由欄記載「原案號:最高法院台上字第46 8號(原審案號:臺灣臺中地方法院111年度訴字第1910號、 臺灣高等法院臺中分院112年度上訴字第1016號」(見本院 卷第3頁),似係對最高法院113年度台上字第468號刑事確 定判決聲請再審,惟乃提出本院112年度上訴字第1016號判 決繕本為據,又本院通知聲請人及其代理人到場,並聽取檢 察官及受判決人之意見時,聲請人及其代理人均係就本院11 2年度上訴字第1016號判決陳述聲請再審之意見(見本院卷 第245至246頁),嗣並明確表示本件聲請再審之對象為本院 112年度上訴字第1016號判決,此有本院公務電話查詢紀錄 表在卷可佐(見本院卷第261頁),依前揭規定及說明,可 認聲請人聲請再審對象為本院112年度上訴字第1016號判決 。依此,本院係該案最後事實審法院,為本件再審之管轄法 院,聲請人聲請再審為合法,合先敘明。  二、本件稱聲請人聲請再審意旨略以:  ㈠本案新證據一:李錦明儀測服務有限公司(下稱李錦明儀測 公司)測謊鑑定書內容所示:「受測人甲○○於測前會談中陳 稱,除了玩具(積木)的創傷以外,被害人甲童《下稱甲童》 頭部的傷不是伊動手造成的。經測謊儀器先以刺激測試法【 The Stimulation Test(ST)】檢測生理反應情形及熟悉測試 後,再以區域比對法【The Zone Comparison Technique (Z CT) 】測試,經採7分位數據分析法比對分析(詳測謊圖諸 數據分析表),結果對於下列問題(一)、(二)均無不實 反應」(113年10月19日施測),與聲請人於二審112年7月2 1日刑事陳述意見(二)暨聲請調查證據狀所載:「本件所 應探討之問題並非在於可否施測一事,其問題之根本在於原 施測機關之問題過於籠統或開放,導致聲請人將其他外在之 事實(甲童眉上之外傷可能為聲請人所造成一事)混為一談 ,因而導致測謊大大失去其準確性,與能否施測應屬二事。 又本件除測謊之結果外,遍翻全卷,並無其他證據方法及證 據資料可以直指聲請人即為施以暴力之人,故對於測謊準確 與否一事,應更慎重其事,否則本件淪為冤案亦非難以想像 之事。『測謊』在本質上並非針對『謊言』本身加以偵測,而是 在檢測人體血壓、脈博、呼吸及皮膚導電反應引起之生理變 化,用以研判受測人所述是否屬實。然測謊中之生理反應不 一定全然來自說謊,受測者於施測時之緊張情緒、疾病、激 憤、冷靜之自我抑制,甚或為受測以外之其他事件所影響, 皆有可能引起相同或類似之生理反應,因此施測機關在詢問 聲請人有關之事項時,聲請人慮及甲童眉上之外傷可能為聲 請人所造成一事,將導致其生理反應上之異常,被判定對於 測謊所問之問題呈不實反應,亦在意料之中,故有再測謊之 必要。」相互呼應,著實影響測謊之準確性無誤。再者,聲 請人一再陳稱,其罹患肌躍症,亦難免有影響受測正確性之 可能,然而原審均未加以審酌,因此聲請人有獲判無罪之可 能性。  ㈡本案新證據二:李錦明儀測公司對於中區測謊中心111年5月1 9日00000000-000-0000-000號鑑定報告書進行複核後之意見 。其認為:1、本案經測謊人員判定為不實反應,即係認定 受測人對本案問題(相關問題)的反應強過控制問題(比對 問題)的反應。惟控制問題(比對問題)是設計來讓受測者 (無論是誠實的或是說謊的)說謊的,需受測人對該類型問 題說謊,始能達到控制的效果,但本案的控制問題C8(110年 之前,除了你跟我說的以外,你有沒有說謊陷害別人?『答 :沒有』),對誠實的受測人而言,有可能未說謊,因而造 成本題控制問題(比對問題)失效,則誠實的受測人有可能 被誤判為說謊。2、此測試的本案問題(相關問題)為「你 有沒動手造成他頭部的傷?」。惟查,受測人前於調查中即 表明,甲童額頭上的積木創傷是伊照顧時發生,則編題測試 時未就此部分的創傷加以排除,而逕以「你有沒動手造成他 頭部的傷?」進行編題測試,則受測人極有可能因聯想到積 木造成額頭創傷影響到測試的正確性。是本案之編題認應修 正為「除了積木的創傷以外,你有沒動手造成他頭部的傷? 」為妥。3、依本測說鑑定案圖譜資料顯示,除熟悉測試( 即圖譜Seriesl Chartl)外,本案測試共進行4次(即圖譜Se ries2 Chart1、Series2 Chart2、Series2 Chart3、Series 2 Chart4);惟依測謊圖譜分析量化表顯示,卻僅採計2-1、2 -2、2-4(即圖譜Series2 Chartl、Series2 Chart2、Series 2 Chart4)等3個圖譜進行評價,而做成「呈不實反應」的結 論。惟在鑑定書內卻未說明何以Series2 Chart3圖譜未一併 進行評價之原因,若一併進行評價,有無可能影響最終鑑定 結論,顯有疑義。聲請人共受測4次(即2-1、2-2、2-3、2- 4),然而卷內僅顯示2-1、2-2、2-4之受測結果,漏未記載2 -3之結果,該結果是否對於聲請人有利並遭人漏載,抑或有 其他原因而不記載於報告內,縱使是受測失敗,亦應將該受 測失敗之圖表及結果附載於報告書內,不應將其完全省略, 否則難以顯示其公平受測。聲請人第一次全程受測(即2-1) 之時間為3分48秒,然而圖表卻僅顯示至1分50秒,其後之圖 表均未附於報告書內。聲請人第二次全程受測(即2-2)之時 間為3分49秒,然而圖表卻僅顯示至1分50秒,其後之圖表均 未附於報告書內。聲請人第三次全程受測(即2-3)之時間為 3分48秒,然而圖表卻僅顯示至1分50秒,其後之圖表均未附 於報告書內。聲請人第四次全程受測(即2-4)之時間為3分4 8秒,然而圖表卻僅顯示至1分50秒,其後之圖表均未附於報 告書內。可知原測謊報告存在部分之瑕疵及未附理由說明之 部分,且問題之設計也容易產生誤會,因而造成測謊上之不 準確,故而影響到結果之判斷,業對於真實之發現產生障礙 ,故有開啟再審之必要,蓋聲請人實有獲判無罪之高度可能 性。倘若歷審裁判均以上開有所缺漏之測謊報告書作為裁判 之依據,而該證據卻是本案中最要之關鍵證據,歷審裁判是 否因而有重大之疏漏,並非毫無疑義。  ㈢本案除了聲請人之測謊報告呈現不實反應外,諸如其他證據 ,各關係人(含醫師證人)之警詢、偵訊、審判筆錄、各類 書證等,至多僅能證明甲童受有受虐性腦傷之結果,倘若排 除測謊之報告,甲童受虐性腦傷之結果本不會歸責於聲請人 ,因為沒有任何事由可以預見聲請人係升高法律所不容許之 風險,結果與聲請人之間根本沒有因果關係。倘若僅係因為 聲請人測謊結果為不真實,即藉由此虛幻不明的線將所有本 不該由聲請人承擔之證據結果串聯起來,如此將流於先射箭 再畫靶之譏,顯非刑事訴訟法所欲達成之目的,亦與測謊鑑 定,縱有證據能力,但仍不得作為有罪判決之唯一證據之意 旨有違,因此排除聲請人測謊結果之不真實性之後,聲請人 即可能受有無罪判決之可能,故此一新證據確實足以開啟再 審程序,給予聲請人一個無罪之機會。若無此測謊結果,又 有誰敢一口咬定聲請人即係傷害甲童之人,在聲請人和律師 都沒有任何調查之權力下,又能如何期待聲請人和律師提出 更為有利之證據,顯然困難重重,在這個測謊結果的重擔下 ,聲請人顯無還手之力,只能任由測謊這個司法科學創設的 怪物肆意蹂躪,惟測謊在法律尚未明文禁止之前,亦僅能做 補救的措施,倘若測謊不準確的結果係5%,那再做一次測謊 所得之結果,將會降低誤判風險的20倍(計算式:0.05X0.05 =0.0025),亦將趨近於真實,誤判的風險也將趨近於零,今 聲請人接受再次測謊之後,卻呈現無說謊之結果,應有無罪 之可能。聲請人懇求鈞院給予一個平反的機會,給予聲請人 一個開啟再審之機會云云。 三、按刑事訴訟法第420條第1項第6款、第3項規定,為受判決人 之利益,得以發現新事實或新證據,經單獨或與先前之證據 綜合判斷,足認受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕 於原判決所認罪名判決為由聲請再審。是為受判決人利益聲 請再審所憑之新事實或新證據,除須具有未經判斷資料性之 新規性(或稱嶄新性)外,尚須具備經單獨或與先前之證據 綜合判斷而足以動搖原確定判決所認定事實之確實性(或稱 明確性、顯著性),二者均不可或缺,倘未兼備,即與上揭 法定聲請再審事由不符,應認其聲請再審為無理由。又聲請 再審理由,如僅係對原確定判決認定之事實再行爭辯,或對 原確定判決採證認事職權之適法行使,任意指摘,或對法院 取捨證據對證據證明力闡釋持相異之評價,即使審酌上開證 據,仍無法動搖原確定判決之結果者,亦不符合此條款所定 聲請再審之要件(最高法院113年度台抗字第915號裁定意旨 參照)。 四、經查:  ㈠原確定判決依憑聲請人之陳述、證人即告訴人A男、證人B女 、C女於偵訊及原審審理時之證述、證人兼鑑定人吳○哲醫師 、周○誠醫師於偵查中之證述、甲童之兒童健康手冊翻拍照 片、臺中榮民總醫院(下稱臺中榮總)110年4月15日中榮醫企 字第1104201191號函暨檢附甲童自109年4月9日至110年4月1 2日之病歷資料、臺中榮總110年9月16日中榮醫企字第11042 03018號函暨病歷資料、臺中市政府警察局大甲分局偵查報 告書、兒童少年保護通報表、兒少保護案件通報表、臺中市 政府警察局勤務指揮中心受理110報案紀錄單、110年3月15 日職務報告暨所附時序表、110年3月5日LINE對話截圖、告 訴人住處前監視器畫面截圖、寶寶日誌、臺中榮總診斷證明 書、臺中榮總110年4月15日中榮醫企字第1104201191號函暨 檢附甲童自109年4月9日至110年4月12日之病歷資料、中華 民國技術士證、臺中榮總110年5月25日中榮醫企字第110420 1751號函、聲請人與甲童父母之LINE訊息對話截圖、臺中榮 總110年9月3日中榮醫企字第1104202884號函暨病情說明、 光田醫院110年10月4日(110)光醫事字第110甲00349號函 暨檢附病歷資料、力倫診所病歷、光田醫院110年10月10日 (110)光醫事字第110甲00392號函暨檢附病歷資料、告訴 人與聲請人簽訂之在宅托育服務契約、收托兒童健康狀況表 、兒童及少年保護通報表、臺中榮總兒少保護醫療整合服務 110年5月5日綜合評估報告書、專家協助評估/診斷個案建議 表及甲童之中華民國身心障礙證明影本、臺中榮總111年11 月7日中榮醫企字第1114203868號函、臺中榮總112年9月14 日中榮醫企字第1124203380號函檢附鑑定書及臺中榮總112 年10月13日中榮醫企字第1124203897號函檢附補充鑑定書、 112年10月4日核定之甲童全民健康保險重大傷病核定審查通 知書影本、周○誠醫師及張鈺孜醫師評估結果、中國醫藥大 學兒童醫院兒少保護醫療整合服務驗傷採證專家協助評估/ 診斷個案建議表、臺中榮總111年12月20日中榮醫企字第111 4204575號函暨函附之臺灣兒科醫學會受虐性腦傷防治建議 、臺中榮總112年7月4日中榮醫企字第1124202481號函等證 據資料綜合判斷,因而認定聲請人犯兒童及少年福利與權益 保障法第112條第1項前段、刑法第277條第2項後段之成年人 故意對兒童犯傷害致人重傷罪,並依法論罪科刑,業已詳述 認定犯罪事實所憑之證據、證據取捨及論斷之基礎,有該判 決書在卷可稽,並經本院依職權調閱全案卷證核閱無訛,核 乃法院依憑論理法則及經驗法則,本其自由心證對證據予以 取捨及判斷所為之結果,係屬其職權之適當行使,並無違背 經驗法則或論理法則等違法不當情事。  ㈡聲請意旨主張本件除測謊之結果外,並無其他證據方法及證 據資料可以直指聲請人即為施以暴力之人,且聲請人罹患肌 躍症,而測謊報告會因問題設計不當、外在環境、內在情緒 、健康因素等影響受測正確性云云,並提出李錦明儀測公司 測謊鑑定書、中國醫藥大學附設醫院105年9月20日診斷證明 書、李錦明儀測公司113年11月2日113儀測0141號函作為發 現之新事實、新證據。然查:  ⒈聲請意旨主張本件除測謊報告外,並無其他補強證據認定聲 請人為本案犯行等語,惟原確定判決勾稽上開證據資料,認 定甲童雖係早產兒,但由告訴人等人親自照顧期間之發展及 成長均為正常,情緒亦屬平穩,容易被安撫,且本身亦無先 天性癲癎或腦部受創等受傷病史,聲請人係自109年12月1日 起至110年3月5日上午9時20分許之期間,受僱擔任甲童之保 母,且於其照顧甲童期間之110年1月14日上午8時多許及同 年3月5日上午8時多許,均發現甲童有嘔吐、抽搐、眼晴上 吊、四肢不動等異狀,因接續數次遭受劇烈搖晃之外力傷害 ,而受有受虐性腦傷,並導致上開重傷害結果,甲童所受不 論慢性或急性硬腦膜下出血,確發生於109年12月間至110年 3月5日聲請人受託照顧甲童之期間無誤,可見甲童係於聲請 人參與照顧後,方受有受虐性腦傷之外力傷害,聲請人相對 告訴人等而言,其確因甲童哭鬧問題無法負荷照顧,更可能 存有為制止甲童哭鬧而對甲童為劇烈搖晃等不當管教行為之 動機,甲童該等受虐性腦傷之誘發,亦較可能係聲請人不當 管教行為所導致,益徵甲童所受受虐性腦傷,應係聲請人行 為所致等情,此部分業經原確定判決審酌,並於理由欄三、 ㈠至㈣論述甚詳(見原確定判決第5至25頁),且原審時聲請 人之辯護人亦以相同理由為其抗辯,亦經原確定判決理由欄 三、㈡⒍詳為論述指駁(見原確定判決第22至23頁),經核其 認事用法,並未違背客觀存在之經驗法則、論理法則與證據 法則之情事。而原確定判決係綜合前開人證及書證等諸多證 據資料,認甲童所受受虐性腦傷應係聲請人行為所致,乃本 於經驗及論理法則,綜合卷內相關事證為取捨判斷並憑以認 定,並非係以中區測謊中心測謊結果做為認定犯罪事實之唯 一證據,且中區測謊中心施測過程在程序與形式上,均符合 測謊之要件,並無瑕疵,聲請意旨顯係將原確定判決所為明 白論斷置於不顧,仍持陳詞再事爭辯,恣意對案內證據持相 異之評價,不具備新證據之要件。  ⒉又聲請意旨主張聲請人罹患肌躍症,及中區測謊中心測謊編 題有瑕疵,影響受測正確性等語。惟查,聲請人之代理人於 本院審理上開案件時亦主張聲請人罹患肌躍症,影響受測正 確性等相同理由為其辯護,並主張中區測謊中心施測時編題 過於開放影響正確性,應重新施測,此經原確定判決理由欄 三、㈡⒍⒎詳為論述指駁(見原確定判決第22至23頁),經核 其認事用法,並未違背客觀存在之經驗法則、論理法則與證 據法則之情事,是聲請意旨此部分所指,係對原確定判決已 說明論斷之事項及調查評價、判斷之證據,再為爭執,亦不 具備新證據之要件。  ⒊聲請人所提出之李錦明儀測公司測謊鑑定書,係於原確定判 決確定後,聲請人自行委任鑑定人進行鑑定之結果,本質上 已非屬司法機關依刑事訴訟法第198條囑託鑑定之適格證據 方法,且測謊鑑定,係依一般人在說謊時,會產生遲緩、緊 張、恐懼、不安等心理波動現象,遂以科學方法,由鑑定人 利用測謊儀器,將受測者之上開情緒波動反應情形加以紀錄 ,用以判別受測者之供述是否真實;因其乃以人為受測對象 ,受測者之生理、心理及情緒等狀態在不同時間即不可能完 全相同,而本案自110年1月發生迄今,時間已間隔3年餘, 實無從再以聲請人現下之情緒波動反應及生理變化,推斷其 前揭辯解之可信性。依此,聲請人於事後自行委任民間公司 進行測謊而得到未說謊之結果,自難為聲請人有利之認定, 而取代原確定判決依調查結果明白論斷之事實。是聲請人提 出之上開證據,依形式上觀察,無論單獨或與先前之事證綜 合判斷,尚不足以動搖原確定判決所認定之犯罪事實,亦不 足為更有利於聲請人之判決,難認具確實性,自與刑事訴訟 法第420條第1項第6款規定之要件未合。  ⒋聲請意旨復主張中區測謊中心鑑定報告書測謊圖譜分析量化 表僅採計其中2-1、2-2、2-4等3個圖譜進行評價,未說明2- 3圖譜未一併進行評價之原因,有無可能影響最終鑑定結論 ,以及聲請人全程受測之時間分別為3分48秒、3分49秒、3 分48秒、3分48秒,然而圖表卻均僅顯示至1分50秒,其後之 圖表均未附於報告書內,是測謊報告存在部分瑕疵云云,並 提出李錦明儀測公司113年11月2日113儀測0141號函為證。 查,李錦明非經檢察官或法院選任指定,設計問卷問題直接 對聲請人進行測謊鑑定之人,李錦明儀測公司亦非經檢察官 或法官依刑事訴訟法第208條第1項囑託審查之鑑定機關,所 出具之上開意見,僅係事後間接依據聲請人提供之資料,對 於本案中區測謊中心鑑定報告書所提出之個人意見,且經本 院詢問上開鑑定報告書內測謊圖譜分析量化表未有2-3之原 因,經鑑定人即臺灣臺中地方檢察署檢察事務官王凱俐回覆 :因每次測謊均需至少3次圖譜判定評分,於圖譜Series2 C hart3測試時,儀器將問題R5與問題R7順序顛倒,亦即該次 問題R7在前,問題R5在後,故該次問題順序不符合評分規則 ,故Series2 Chart3不予以計分,故有增加測試即圖譜Seri es2 Chart4,始符合3次圖譜判定評分,此有本院公務電話 紀錄表附卷可考(見本院卷第261頁)。經比對中區測謊中 心鑑定報告書所附之Series2 Chart1、Series2 Chart2及Se ries2 Chart4圖表確實均為問題R5在前,問題R7在後,僅Se ries2 Chart3圖表為問題R7在前,問題R5在後,由上可知, 確實有鑑定人上開所述之情形,致Series2 Chart3無法計分 ,因而測謊圖譜分析量化表未有2-3。依此,中區測謊中心 鑑定報告書測謊圖譜分析量化表既因2-3圖譜不符合評分規 則,未將之列入評分,且增加施測一次,自難認有何影響鑑 定結論之瑕疵。另聲請意旨主張聲請人全程受測之時間分別 為3分48秒、3分49秒、3分49秒、3分48秒,然而圖表卻均僅 顯示至1分50秒,其後之圖表均未附於報告書內云云,惟經 本院調閱全案卷證,觀諸臺灣臺中地方檢察署111年度交查 字第147號卷第201至205頁,可見中區測謊中心鑑定報告書 所附圖表內容確有3分48秒、3分49秒、3分49秒、3分48秒之 完整圖表,並非僅顯示至1分50秒,聲請意旨認圖表內容不 完整,應係聲請人複製卷證內容有所缺漏所致,此部分聲請 意旨容有誤會。 五、綜上所述,聲請人所執上揭聲請再審理由及所附證據,均係 就原確定判決採證認事職權之適法行使,以及原確定判決已 明確論斷說明之事項,暨其他不影響於判決結果之枝節性問 題,以其主觀上自認符合再審要件之說詞,就原確定判決已 論駁之事項,徒憑己見再事爭執,顯對原確定判決採證認事 、取捨證據職權之行使,持相異評價而已,與法定聲請再審 原因亦不相合。從而,聲請再審意旨所提出之證據資料,無 論單獨或結合先前已經存在之卷內各項證據資料,予以綜合 判斷觀察,尚不足以動搖原確定判決,而認聲請人應受無罪 或輕於原判決所認罪名之判決,自與刑事訴訟法第420條第1 項第6款所定得聲請再審之要件不符,本件聲請應予駁回。   據上論斷,應依刑事訴訟法第434條第1項,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  1   月  21  日       刑事第五庭  審判長法 官 張 智 雄                 法 官 林 源 森                 法 官 陳 鈴 香 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後10日內向本院提出抗告書狀(須 附繕本)。                 書記官 羅 羽 涵                 中  華  民  國  114  年  1   月  21  日

2025-01-21

TCHM-113-聲再-239-20250121-1

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