搜尋結果:何信慶

共找到 250 筆結果(第 61-70 筆)

台上
最高法院

加重詐欺等罪

最高法院刑事判決 114年度台上字第214號 上 訴 人 李清江 上列上訴人因加重詐欺等罪案件,不服臺灣高等法院中華民國11 3年9月18日第二審判決(113年度上訴字第4039號,起訴案號: 臺灣臺北地方檢察署111年度偵緝字第2154號),提起上訴,本 院判決如下: 主 文 上訴駁回。 理 由 一、按刑事訴訟法第377條規定:上訴於第三審法院,非以判決 違背法令為理由,不得為之。是提起第三審上訴,應以原判 決違背法令為理由,係屬法定要件。如果上訴理由書狀並非 依據卷內訴訟資料,具體指摘原判決不適用何種法則或如何 適用不當,或所指摘原判決違法情事,顯與法律規定得為第 三審上訴理由之違法情形不相適合時,均應認其上訴為違背 法律上之程式,予以駁回。本件第一審判決認定上訴人李清 江有其事實欄所載與張蕙鳴(另案由檢察官偵查)暨其他不 詳姓名、年籍之詐欺集團成年成員,共同對其附表所示告訴 人許素貞等3人為三人以上共同詐欺取財及洗錢等犯行,因 而依想像競合犯之規定,從一重論處上訴人三人以上共同詐 欺取財各罪刑(共3罪),並諭知相關之沒收及追徵。嗣上 訴人提起第二審上訴,原審則以上訴人依刑事訴訟法第348 條第3項規定,明示僅就第一審判決關於量刑部分提起上訴 ,經審理結果,認第一審判決之量刑容有未洽,因而撤銷第 一審判決關於刑之部分,改判量處上訴人如原判決附表所示 之刑,已詳述其憑以裁量之依據及理由。 二、按上訴係不服判決請求救濟之方法,藉由上級審層層審查, 以達審級制度在使當事人之訴訟獲得充分救濟之目的。又為 尊重當事人設定攻防之範圍,並減輕上訴審審理之負擔,依 刑事訴訟法第348條第3項規定,容許上訴權人僅針對刑、沒 收或保安處分一部提起上訴,其未表明上訴之認定犯罪事實 部分,則不在第二審之審判範圍,此觀前揭規定之立法理由 即明。倘若當事人就第二審設定上訴攻防範圍以外之部分, 提起第三審上訴,不僅與當事人自行設定攻防範圍之旨有違 ,且無異架空第二審之審查機制,亦與審級制度之目的不合 ,自非適法。本件上訴人所為三人以上共同詐欺取財等犯行 ,經第一審論處罪刑後,其提起第二審上訴,但其於原審審 理時,已明示僅就第一審判決關於量刑部分提起上訴,有原 審筆錄在卷足憑(原審卷第54、89頁)。且原審判決已敘明 僅就上開刑之部分審理,第一審判決關於沒收部分非其審理 範圍等旨,亦即未就沒收部分為判決。上訴意旨主張其已與 全部告訴人和解,犯罪所得已返還被害人,自不得對上訴人 宣告沒收云云,據以爭執第一審判決關於沒收部分為不當, 顯係對於當事人於原審設定上訴攻防範圍(即量刑)以外之 部分,提起第三審上訴,依上述說明,同非適法之第三審上 訴理由。 三、詐欺犯罪危害防制條例於民國113年7月31日經制定公布   全文58條,該條例第47條規定:「犯詐欺犯罪,在偵查及歷 次審判中均自白,如有犯罪所得,自動繳交其犯罪所得者, 減輕其刑;並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯 罪所得,或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人 者,減輕或免除其刑」,固於同年8月2日施行,惟依本件卷 內資料,上訴人於警詢及檢察官訊問時均否認犯罪(偵字卷 第13頁,偵緝字卷第41頁),並無偵查及歷次審判中均自白 之情形,自無上開第47條前段減輕其刑規定之適用。上訴意 旨指摘原判決未適用上述減輕其刑規定為不當,亦非合法之 第三審上訴理由。 四、其餘上訴意旨均非依據卷內訴訟資料,具體指摘原判決不適 用何種法則或如何適用不當,徒就原判決已明確論斷說明之 事項,暨不影響於判決結果之枝節問題,漫事爭論,顯與法 律規定得為第三審上訴理由之違法情形不相適合。揆之首揭 說明,應認本件上訴為違背法律上之程式,予以駁回。   據上論結,應依刑事訴訟法第395條前段,判決如主文。 中  華  民  國  114  年  1   月  16  日 刑事第二庭審判長法 官 徐昌錦 法 官 何信慶 法 官 張永宏 法 官 林庚棟 法 官 林海祥 本件正本證明與原本無異 書記官 邱鈺婷 中  華  民  國  114  年  1   月  20  日

2025-01-16

TPSM-114-台上-214-20250116-1

台上
最高法院

違反毒品危害防制條例

最高法院刑事判決 114年度台上字第117號 上 訴 人 李明泰 鄭文正 上列上訴人等因違反毒品危害防制條例案件,不服臺灣高等法院 高雄分院中華民國113年8月27日第二審判決(113年度上訴字第 94號,起訴案號:臺灣澎湖地方檢察署110年度偵字第725、746 、808號,111年度偵字第55、56、73號),提起上訴,本院判決 如下: 主 文 上訴駁回。 理 由 壹、按刑事訴訟法第377條規定,上訴於第三審法院,非以判決 違背法令為理由,不得為之。是提起第三審上訴,應以原判 決違背法令為理由,係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未 依據卷內訴訟資料,具體指摘原判決不適用何種法則或如何 適用不當,或所指摘原判決違法情事,顯與法律規定得為第 三審上訴理由之違法情形,不相適合時,均應認其上訴為違 背法律上之程式,予以駁回。本件原審經審理結果,認為上 訴人李明泰、鄭文正2人均犯行明確,因而維持第一審論處 上訴人2人共同犯運輸第二級毒品罪刑,及諭知相關沒收、 沒收銷燬之判決,駁回上訴人2人在第二審之上訴。已詳述 調查證據之結果及憑以認定犯罪事實之心證理由。 貳、李明泰、鄭文正之上訴意旨,分述如下:   一、李明泰上訴意旨略稱:㈠原判決先認共同被告薛宏明(已經 第一審判處罪刑確定)於警詢時陳述無證據能力,卻又引用 薛宏明未經具結、與審判中不符、欠缺可信性之警詢陳述, 為李明泰不利之認定,顯屬違法。㈡薛宏明於原審業證稱扣 案甲基安非他命係伊於民國110年9月29日自行搭機前往高雄 購得後搭機運返澎湖,並藏放於李明泰住處,李明泰並不知 情,核與證人李沁怡證述內容相符,原判決對於薛宏明上開 有利於李明泰之證詞,全無說明不予採信之理由,遽為李明 泰不利之認定,自屬違法。㈢鄭文正業證稱不確定其於高雄 購得並寄往澎湖之物品是否為甲基安非他命,亦不確定本案 查扣甲基安非他命是否為其購得並託運至澎湖者,原判決對 此有利於李明泰之證詞,全無說明不予採信之理由,遽為李 明泰不利之認定,亦屬違法。㈣鄭文正自承購得並託運之甲 基安非他命約70克,與本案查扣之甲基安非他命淨重100餘 公克,明顯不符,數量由少變多,亦與常情有違,原判決未 予調查釐清,遽為李明泰不利之認定,同屬違法。  二、鄭文正上訴意旨略稱:㈠鄭文正前往高雄取得本案甲基安非 他命並包裝完成,再將之交予李明泰指示託付之人後,即未 參與其他運輸行為,主觀上僅具幫助故意,客觀上所為亦係 構成要件以外行為,原判決逕認鄭文正為共同正犯,顯有調 查未盡及理由不備之違法。㈡薛宏明業證稱本案扣案甲基安 非他命並非鄭文正在高雄購得、包裝者,是鄭文正自僅成立 未遂犯,原判決對此未予調查,亦屬違法。 參、按無證據能力、未經合法調查之證據,不得作為判斷之依據 ,刑事訴訟法第155條定有明文,此即學理上所稱「嚴格證 明法則」;被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法 律有規定者外,不得作為證據,刑事訴訟法第159條第1項亦 有明文。是被告以外之人於審判外之陳述,倘未能依法律規 定例外取得證據能力,即屬無證據能力之傳聞證據,依嚴格 證明法則之要求,自不得作為實質證據(Substantial Evid ence、即認定事實所憑之證據),而為認定事實之依據。倘 欲以無證據能力之傳聞證據,作為爭執、減損其他供述證據 (實質證據)證明力之彈劾證據(Impeachment Evidence) ,為避免藉由彈劾之名、行認定事實之實,致傳聞法則、被 告之對質詰問權遭到架空,故僅限於「同一供述者(同一證 據方法)之前後矛盾陳述」,始能作為彈劾證據。蓋同一供 述者前後陳述之「矛盾」,係屬客觀之「存在」,不論何一 陳述為真、何一陳述為偽,僅憑「同一供述者竟有前後矛盾 之陳述存在」,即足以減損其供述之信用性,而非著重於「 審判外陳述之內容是否真實」,故為供述證據之「非供述性 利用(非傳聞)」,與非供述證據以物之「存在」作為待證 事實者,具有相同之證據目的與證據屬性。至於非屬同一供 述者(不同證據方法)之相異陳述(如證人A於審判外之陳 述,與證人B於審判中經合法具結後之陳述不符),則牽涉 不同供述者不同之觀察、記憶、陳述能力及性格等個別差異 因素影響,未可一概而論,若寬認於此情形,亦可以無證據 能力之傳聞證據(即證人A於審判外之陳述)彈劾有證據能 力之審判中供述證據之證明力(即證人B於審判中之陳述) ,審判者自難免係因認為該傳聞證據較諸審判中供述更為可 信,故容認以之減損審判中供述之證明力,實際上即係將無 證據能力之傳聞證據作為實質證據,以之認定事實,有違傳 聞法則及侵害被告對質詰問權之虞。從而,事實審法院雖認 同一供述者之審判外陳述並無證據能力,然僅以該審判外陳 述與該供述者審判中陳述確有矛盾存在,以此作為彈劾證據 ,認為該供述者審判中陳述證明力受到減損,而非逕自以無 證據能力之傳聞證據作為認定待證事實存否之依據,即難認 係違法。本件原判決雖認薛宏明於警詢時之陳述,於李明泰 而言並無證據能力(見原判決第3頁),嗣於審酌薛宏明於 第一審及原審審理時證稱:扣案甲基安非他命係伊自行於11 0年9月29日前往高雄購得、運輸至澎湖,並藏放於李明泰住 處,李明泰並不知情之證言信用性時,則援引薛宏明於警詢 時所為矛盾陳述,作為薛宏明前揭審判中陳述之彈劾證據, 而認薛宏明之審判中陳述欠缺可信性,尚非逕自將薛宏明之 警詢陳述作為認定事實之依據(見原判決第8頁),依前開 說明,即無違法可指。李明泰上訴意旨任憑己意,指摘原判 決以無證據能力之證據認定事實為不當云云,依上述說明, 要非適法之第三審上訴理由。 肆、採證認事,係事實審法院之職權,其對證據證明力所為之判 斷,如未違背經驗法則與論理法則,復已敘述其憑以認定之 心證理由,即不能任意指為違法。本件原判決係依憑李明泰 、鄭文正所為之任意性自白,佐以證人即共同被告薛宏明、 張峻瑋(已經原審判處罪刑確定)、證人陳冠宇、蔡文佳、 鄭忞珊之證詞,及扣案甲基安非他命、卷附毒品鑑定書、空 運提單、包裝毒品教學影片、毒品拆箱影片、華信航空公司 馬公高雄搭機證明等證據資料,本於事實審之推理作用,認 定李明泰、鄭文正確有原判決事實欄所載之本案犯行,並說 明李明泰所辯:扣案甲基安非他命係薛宏明於110年9月29日 另行前往高雄購買,與伊無關云云,如何不可採信;薛宏明 於第一審及原審翻異前詞,改稱扣案甲基安非他命係伊於11 0年9月29日另行前往高雄購買,李明泰並不知情云云,如何 係屬迴護李明泰之詞,欠缺可信性;證人李沁怡證稱有於11 0年9月29或30日,即薛宏明返回澎湖後在李明泰家中見過薛 宏明之證言,如何不足為李明泰有利之認定;鄭文正所述運 輸之毒品重量與本案扣案毒品重量雖有不符,如何不影響本 件事實之認定等旨,係合乎推理之邏輯規則,尚非原審主觀 之臆測,核與證據法則不相違背,難認有何採證及理由不備 之違法情事。又鄭文正於第一審審理時雖證稱:其寄回去的 毒品無法確認是否為毒品,與本案查扣毒品應該不是同一批 云云(見第一審卷二第237至238頁),然原判決業已依據上 開證據,認定鄭文正購買、包裝並交付予私人代客送貨公司 員工輾轉送至澎湖者,即為本案扣案毒品,原判決雖未說明 鄭文正上開證述不可採信之理由,稍有微疵,然不影響事實 之認定,仍無違法可言。李明泰、鄭文正上訴意旨仍執陳詞 ,爭執本件扣案甲基安非他命與其等無關,核係對原判決採 證認事職權之合法行使,徒憑己見,任意指摘,自非適法之 第三審上訴理由。 伍、又刑法關於正犯、幫助犯之區別,係採主客觀擇一標準說, 亦即以其主觀之犯意或客觀之犯行為標準,凡以自己犯罪之 意思而參與犯罪,無論其所參與者是否犯罪構成要件之行為 ,皆為正犯;雖以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪,然其所 參與者,苟係犯罪構成要件之行為,亦為正犯。原判決已說 明鄭文正於前往臺灣攜帶甲基安非他命返回澎湖前,即與李 明泰、薛宏明、張峻瑋等人商討應由何人出面收貨等分工事 宜,而有犯意聯絡;且鄭文正更有前往高雄取得本案毒品後 ,將毒品夾藏於洗手粉內以完成包裝,並將毒品交予私人代 客送貨公司員工等行為,縱未始終參與運輸毒品之各階段犯 行,仍屬共同正犯等旨(見原判決第9至10頁),於法尚無 違誤。鄭文正上訴意旨徒憑己意,漫言其僅有幫助犯意,無 視於原判決此部分之論述,仍執前揭陳詞,重為爭辯,指摘 原判決違法,自與法律所規定得上訴第三審之理由不相適合 。 陸、其餘上訴意旨均非依據卷內訴訟資料,具體指摘原判決不適 用何種法則或如何適用不當,徒就原判決已明確論斷說明之 事項,暨不影響於判決結果之枝節問題,漫事爭論,顯與法 律規定得為第三審上訴理由之違法情形不相適合。揆之首揭 說明,應認其等之上訴為違背法律上程式,皆予以駁回。 據上論結,應依刑事訴訟法第395條前段,判決如主文。 中  華  民  國 114 年 1 月 16 日 刑事第二庭審判長法 官 徐昌錦 法 官 何信慶 法 官 林海祥 法 官 林庚棟 法 官 張永宏 本件正本證明與原本無異 書記官 邱鈺婷 中  華  民  國  114  年  1   月  20  日

2025-01-16

TPSM-114-台上-117-20250116-1

台上
最高法院

違反毒品危害防制條例

最高法院刑事判決 114年度台上字第144號 上 訴 人 歐陽逸南 選任辯護人 徐紹維律師 上列上訴人因違反毒品危害防制條例案件,不服臺灣高等法院中 華民國113年10月25日第二審判決(113年度上訴字第4488號,起 訴案號:臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第14506、20051號) ,提起上訴,本院判決如下: 主 文 上訴駁回。 理 由 一、按刑事訴訟法第377條規定,上訴於第三審法院,非以判決 違背法令為理由,不得為之。是提起第三審上訴,應以原判 決違背法令為理由,係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未 依據卷內訴訟資料,具體指摘原判決不適用何種法則或如何 適用不當,或所指摘原判決違法情事,顯與法律規定得為第 三審上訴理由之違法情形,不相適合時,均應認其上訴為違 背法律上之程式,予以駁回。 二、本件原審以上訴人歐陽逸南經第一審判決依想像競合犯之規 定,從一重論處共同運輸第二級毒品罪刑後,檢察官未提起 第二審上訴,而上訴人明示僅就第一審判決量刑部分提起上 訴,經審理結果,維持第一審科刑之判決,駁回上訴人在第 二審之上訴,已詳敘其量刑審酌所憑之依據及裁量之理由。 又為尊重當事人設定攻防之範圍,減輕上訴審審理之負擔, 依刑事訴訟法第348條第3項規定,容許上訴權人僅針對判決 之刑、沒收或保安處分一部提起上訴,其未表明上訴之認定 犯罪事實及罪名部分,則不在第二審之審查範圍。原判決已 記明上訴人於原審明示僅就第一審判決量刑部分提起上訴, 就其犯罪事實、罪名及沒收並不爭執,故原審審理範圍祇限 第一審判決關於量刑部分等旨,亦即未就該犯罪事實、罪名 及沒收部分為審理。而第三審為法律審,僅在審查第二審判 決有無違背法令。上訴意旨謂其僅係輕信運毒集團之話術, 不知託運之大提琴行李內夾藏第二級毒品,而不具運輸第二 級毒品之犯意,並請求撤銷第一審判決關於附表編號2所示 手機沒收之諭知等語,顯係對於不在原審審理範圍之認定犯 罪事實、罪名及沒收部分提起第三審上訴,自非合法之上訴 第三審理由。 三、刑之量定,係法院就繫屬個案犯罪之整體評價,為事實審法 院得依職權自由裁量之事項,故量刑判斷當否之準據,應就 判決之整體觀察為綜合考量,不可摭拾其中片段,遽予評斷 。苟其量刑已以行為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條各 款所列情狀,在法定刑度內,酌量科刑,無偏執一端,致明 顯失出失入情形,即不得任意指摘為違法。原判決已敘明第 一審判決具體審酌上訴人犯罪動機、素行紀錄、犯罪情節、 所生危害、犯後態度、家庭生活經濟狀況,及關於刑法第57 條科刑等其他一切情狀,在罪責原則下適正行使其量刑之裁 量權,而予以維持之理由,客觀上並未逾越法定刑度,且無 濫用刑罰裁量權及違反比例原則情事,自無違法可言。至適 用刑法第59條酌減其刑與否,事實審法院本屬有權斟酌決定 ,當事人自不得以未依刑法第59條酌減其刑,執為第三審上 訴之理由。況原判決已於理由內說明不依該條規定減輕其刑 之理由,尤無違法可言。上訴意旨泛稱原判決未具體審酌刑 法第57條所列之所有情狀,量刑過重,復未依刑法第59條規 定酌減其刑,有違比例原則、罪刑相當原則等語,係就原判 決已說明事項及屬原審量刑職權之適法行使,持憑己見,任 意指摘,亦非合法之第三審上訴理由。 四、依上所述,本件上訴違背法律上之程式,應予駁回。 據上論結,應依刑事訴訟法第395條前段,判決如主文。 中  華  民  國 114 年 1 月 16 日 刑事第二庭審判長法 官 徐昌錦 法 官 林海祥 法 官 張永宏 法 官 林庚棟 法 官 何信慶 本件正本證明與原本無異 書記官 陳廷彥 中  華  民  國 114 年 1 月 17 日

2025-01-16

TPSM-114-台上-144-20250116-1

台抗
最高法院

違反毒品危害防制條例等罪聲明異議

最高法院刑事裁定 114年度台抗字第57號 再 抗告 人 翁淑玲 上列再抗告人因違反毒品危害防制條例等罪聲明異議案件,不服 臺灣高等法院臺南分院中華民國113年11月19日駁回其抗告之裁 定(113年度抗字第542號),提起再抗告,本院裁定如下: 主 文 原審及第一審裁定均撤銷。 異議之聲明駁回。 理 由 一、按受刑人或其法定代理人或配偶以檢察官執行之指揮為不當 者,得向諭知該裁判之法院聲明異議,為刑事訴訟法第484 條所明定。該條所稱「諭知該裁判之法院」,乃指於裁判主 文具體諭知主刑、從刑等刑罰或法律效果之裁判法院而言。 又數罪併罰於裁判確定後之聲請法院定其應執行之刑,依刑 事訴訟法第477條第1項之規定,專由該案犯罪事實最後判決 之法院對應之檢察署檢察官,聲請該法院裁定之,且為維護 受刑人之權益,同條第2項明定受刑人或其法定代理人、配 偶得請求檢察官為定應執行刑之聲請。若檢察官否准受刑人 之請求,自應許聲明異議,以資救濟。惟倘請求檢察官聲請 合併定應執行刑之該數罪併罰案件,係各由不同法院判決確 定時,由於刑事訴訟法第484條僅明定對於檢察官執行單一 確定裁判之指揮不服之管轄法院,即生究應由何法院管轄聲 明異議案件之爭議,現行刑事訴訟法漏未規定,係屬法律漏 洞。關於法律漏洞之補充,在法學方法論上有所謂「類推適 用」之方法,乃將法律明文之規定,依其規範意旨,適用至 未規定之重要特徵相同案型。基於受刑人請求檢察官聲請定 應執行刑,目的在聲請法院將數罪併罰之各罪刑合併斟酌, 進行充分而不過度之評價,此與檢察官積極聲請法院定應執 行刑,具有法律上之同一事由,二者重要特徵相同,自應類 推適用同法第477條第1項之規定,由該案犯罪事實最後判決 之法院管轄,以杜爭議,俾彌補受刑人訴訟救濟之闕漏,保 障其訴訟權。 二、依本件卷內資料,再抗告人翁淑玲因違反毒品危害防制條例 等罪案件,經臺灣雲林地方法院以101年度聲字第976號裁定 (下稱A裁定),定其應執行之刑為有期徒刑18年確定;另 因違反毒品危害防制條例等罪案件,經臺灣高等法院臺南分 院以103年度聲字第140號裁定(下稱B裁定),定其應執行 之刑為有期徒刑17年8月確定,均經檢察官指揮執行在案, 再抗告人請求執行之臺灣雲林地方檢察署檢察官,將A、B裁 定拆分重組,各就A裁定附表編號1至3所示之罪,以及A裁定 附表編號4至14所示之罪與B裁定附表所示之罪,向法院聲請 合併定應執行刑,惟經該署檢察官以民國113年6月17日雲檢 亮水113執聲他420字第1139017983號函否准再抗告人之請求 ,此經第一審法院調取檢察官之執行案卷核閱無訛,並有再 抗告人所提刑事聲請狀及上開函文附於該案卷可查。再觀諸 再抗告人於本件第一審所提刑事聲明異議狀之內容,乃針對 上開臺灣雲林地方檢察署檢察官否准其請求之函文,以其執 行指揮不當為由,向第一審法院聲明異議,惟依再抗告人向 執行檢察官所為之上開請求,其犯罪事實最後判決之法院, 係B裁定附表編號5至10所示之臺灣高等法院臺南分院,揆諸 首揭說明,本件聲明異議案件,應類推適用刑事訴訟法第47 7條第1項之規定,由該法院管轄,方屬適法。第一審法院未 察,誤認其為本件聲明異議案件之管轄法院,未從程序上駁 回再抗告人之聲明異議,逕為實體上之審查,以無理由駁回 之,自有未合,原審裁定未予糾正,仍予維持,同非適法。 再抗告意旨雖未指摘及此,惟屬本院得依職權調查之事項, 應由本院將原審及第一審裁定均撤銷,並自為裁定,駁回再 抗告人對於檢察官執行之聲明異議。 據上論結,應依刑事訴訟法第413條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  1   月  16  日 刑事第二庭審判長法 官 徐昌錦 法 官 何信慶 法 官 張永宏 法 官 林庚棟 法 官 林海祥 本件正本證明與原本無異 書記官 邱鈺婷 中  華  民  國  114  年  1   月  20  日

2025-01-16

TPSM-114-台抗-57-20250116-1

台上
最高法院

加重詐欺

最高法院刑事判決 113年度台上字第4620號 上 訴 人 陳清標 上列上訴人因加重詐欺案件,不服臺灣高等法院中華民國113年6 月6日第二審判決(113年度上訴字第1258號,起訴案號:臺灣新 北地方檢察署111年度偵字第19370號,112年度偵字第48302號) ,提起上訴,本院判決如下: 主 文 上訴駁回。 理 由 一、按刑事訴訟法第377條規定,上訴於第三審法院,非以判決 違背法令為理由,不得為之。是提起第三審上訴,應以原判 決違背法令為理由,係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未 依據卷內訴訟資料,具體指摘原判決不適用何種法則或如何 適用不當,或所指摘原判決違法情事,顯與法律規定得為第 三審上訴理由之違法情形,不相適合時,均應認其上訴為違 背法律上之程式,予以駁回。 二、本件原審以上訴人陳清標經第一審依想像競合犯之規定,從 一重論處三人以上共同詐欺取財罪刑後,檢察官未針對上訴 人部分提起第二審上訴,而上訴人明示僅就第一審判決量刑 部分提起上訴,經審理結果,維持第一審科刑之判決,駁回 上訴人在第二審之上訴,已詳敘其量刑審酌所憑之依據及裁 量之理由。又為尊重當事人設定攻防之範圍,減輕上訴審審 理之負擔,依刑事訴訟法第348條第3項規定,容許上訴權人 僅針對判決之刑、沒收或保安處分一部提起上訴,其未表明 上訴之認定犯罪事實及罪名部分,則不在第二審之審查範圍 。原判決已記明上訴人於原審明示僅就第一審判決量刑部分 提起上訴,就其犯罪事實及罪名並不爭執,故原審審理範圍 祇限第一審判決關於量刑部分等旨,亦即未就該犯罪事實及 罪名部分為審理。而第三審為法律審,僅在審查第二審判決 有無違背法令。上訴意旨泛謂其係受騙始提供帳戶,與本件 詐欺集團無報酬對價關係,更不認識任何成員,亦無提供洗 錢犯罪工具之犯意,應不成立加重詐欺及洗錢罪等語,顯係 對於不在原審審理範圍之認定犯罪事實及罪名部分提起第三 審上訴,自非合法之上訴第三審理由。 三、依上所述,本件上訴違背法律上之程式,應予駁回。又原審 判決後,屬刑法加重詐欺罪特別法之詐欺犯罪危害防制條例 ,業於民國113年7月31日制定公布,並自同年8月2日起生效 施行(部分條文除外)。惟上訴人本件所犯加重詐欺犯行獲 取之財物未達新臺幣500萬元,亦未符合其他加重詐欺手段 ,與詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條規定之要件不合 ,自不生新舊法比較之問題,且其未曾自動繳交犯罪所得, 亦無適用該條例第47條減免其刑規定之餘地,附此敘明。 據上論結,應依刑事訴訟法第395條前段,判決如主文。 中  華  民  國 114 年 1 月 16 日 刑事第二庭審判長法 官 徐昌錦 法 官 林海祥 法 官 張永宏 法 官 林庚棟 法 官 何信慶 本件正本證明與原本無異 書記官 陳廷彥 中  華  民  國 114 年 1 月 17 日

2025-01-16

TPSM-113-台上-4620-20250116-1

台上
最高法院

違反藥事法

最高法院刑事判決 113年度台上字第3478號 上 訴 人 臺灣高等檢察署檢察官施昱廷 上 訴 人 即 被 告 阮氏美茵 選任辯護人 陳珮瑜律師 上列上訴人等因被告違反藥事法案件,不服臺灣高等法院中華民 國113年4月17日第二審判決(111年度上訴字第4405號,起訴案 號:臺灣桃園地方檢察署109年度偵字第21016號),提起上訴, 本院判決如下: 主 文 原判決撤銷,發回臺灣高等法院。 理 由 一、本件原判決認定上訴人即被告阮氏美茵(下稱被告)有其事 實欄所載犯行,因而撤銷第一審之科刑判決,改判依想像競 合犯關係從一重論處被告轉讓禁藥罪刑,固非無見。 二、惟證據雖已調查,若仍有其他足以影響結果之重要證據或疑 點尚未調查釐清,致事實未臻明瞭者,即與未經調查無異, 如遽行判決,仍難謂無應於審判期日調查之證據未予調查之 違法。本件原判決認定被告有將含有第二級毒品即禁藥之對 -甲氧基甲基安非他命(Para-methoxymethamphetamine、PM MA,民國106年1月5日變更品項名稱為甲氧基甲基安非他命, 即Methoxymethamphetamine、MMA)、第三級毒品即禁藥之 甲苯基乙基胺戊酮(Methyl-α-ethylaminopentiophenone、 4-MEAPP)及2-氟-去氯愷他命(2-Fluorodeschloroketamine ,下稱2-FDCK)、第三級毒品之3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺 丁酮(Eutylone,109年6月3日即本案行為後,新增為藥事法 所列管制藥品,上開毒品及禁藥,以下合稱本案藥物)成分之 咖啡包,沖泡為飲料(下或稱毒飲)轉讓給被害人武竹玲施 用,雖以被害人係本案藥物「與鎮靜安眠藥」共同作用,引 起多重毒品藥物中毒而死亡,然無證據證明該「鎮靜安眠藥 」係被告所提供,並以被告在被害人飲用前,有提醒該咖啡 包藥性強勁,不能喝太多,且當時在場者尚有阮氏金玉等人 ,係被害人表示要一個人喝一包,認為被告已積極勸阻,難 認其轉讓行為,與被害人之死亡及自行施用過量致死間,存 有相當因果關係,而為有利被告之認定。然查:原判決雖依 憑法務部法醫研究所解剖報告書暨鑑定報告書(下稱鑑定報 告書)之鑑定結果,認為被害人係使用Eutylone、4-MEAPP 、PMMA、2-FDCK及鎮靜安眠藥等多種毒品藥物,共同作用引 起多重毒品藥物中毒而死亡,但觀諸該鑑定報告書記載:被 害人死亡後,其血液檢出中樞神經興奮劑PMMA(濃度:2.66 1ug/mL)、PMA(濃度:0.238ug/mL)、4-MEAPP(濃度:0. 201ug/mL)、Eutylone(濃度:0.212ug/mL),麻醉類管制 藥2-FDCK(濃度:0.049ug/mL),及鎮靜安眠藥Nitrazepam 之代謝產物7-Aminonitrazepam、Lorazepam(濃度各為0.12 3ug/mL、0.023ug/mL,另未檢出酒精成分)。依被害人前揭 血液所檢出中樞神經興奮劑PMA(可為PMMA之代謝產物)之 濃度0.238ug/mL,已達文獻所載致死個案濃度約在0.2至4.9 ug/mL之範圍,另其血液所檢出中樞神經興奮劑PMMA之濃度2 .661ug/mL,亦已達文獻所載致死個案濃度約為1.2至16ug/m L範圍等內容,似認被害人血液中之PMA及PMMA濃度均已達致 死濃度。果爾,若被害人體內未有鎮靜安眠藥物成分,以其 服用已達致死濃度之PMA及PMMA中樞神經興奮劑,是否亦會 發生死亡結果?似非無疑,事實審法院並非不能傳喚法務部 法醫研究所實施該鑑定之人以書面或到院詳細說明,自有究 明釐清必要。其次,原判決既認定被告將含有本案藥物之咖 啡包沖泡成飲料之方式,給在場被害人及阮氏金玉等人飲用 ,並說明被告有提醒在場者該咖啡包藥性強勁,不能喝太多 等旨,而依阮氏金玉於警詢證稱:當天我和被害人去房間時 ,現場已有被告及其他3位越南籍男生共4個人等語,及被告 於偵訊時供稱:當天在場共6人等語,再參酌第一審及原審 勘驗被告警詢筆錄之勘驗結果暨錄影畫面擷圖,顯示被告以 手勢輔助示意、說明當時其係如何將(2包)毒品咖啡包沖 泡成(6杯)飲料(見109年度相字第851號卷第149、150、4 42頁、原判決第6頁第10至12行),以上各節若屬無訛,則 案發當時現場僅6人,被告身為毒品咖啡包之提供者,且知 其藥性強勁,不能過量,並親自沖泡給在場者飲用,尚非不 能以限制在場者飲用毒飲杯數方式來控制本案藥物劑量,進 而避免過量飲用毒飲。故被告除口頭告誡外,有否為其可掌 握以避免過量飲用之其他作為?或僅係空言告知不能過量, 而任由在場人士取用毒飲?如為後者,能否謂其對提供藥性 強勁所蘊含之危險,已履行注意義務?亦有研酌餘地。上開 疑點攸關被告對於被害人施用其所提供本案藥物後而發生死 亡之結果,有無相當因果關係之判斷,自有詳加調查釐清之 必要。原審就上開疑點未究明釐清,遽予判決,難謂無應於 審判期日調查之證據未予調查之違誤。檢察官上訴意旨執此 指摘原判決不當,尚非全無理由,被告亦提起上訴聲明不服 。而原判決上開違誤,影響於本件事實之認定,本院無從據 以自行判決,應認原判決有撤銷發回更審之原因。 據上論結,應依刑事訴訟法第397條、第401條,判決如主文。 中  華  民  國  114  年  1   月  16  日 刑事第七庭審判長法 官 林恆吉 法 官 蔡憲德 法 官 許辰舟 法 官 何信慶 法 官 林靜芬 本件正本證明與原本無異 書記官 林祐辰 中  華  民  國  114  年  1   月  20  日

2025-01-16

TPSM-113-台上-3478-20250116-1

台上
最高法院

妨害秩序

最高法院刑事判決 114年度台上字第269號 上 訴 人 李振昌 上列上訴人因妨害秩序案件,不服臺灣高等法院中華民國113年8 月28日第二審判決(113年度上訴字第874號,起訴案號:臺灣新 北地方檢察署110年度少連偵字第74、288號),提起上訴,本院 判決如下: 主 文 上訴駁回。 理 由 一、按刑事訴訟法第377條規定:上訴於第三審法院,非以判決 違背法令為理由,不得為之。是提起第三審上訴,應以原判 決違背法令為理由,係屬法定要件。如果上訴理由書狀並非 依據卷內訴訟資料,具體指摘原判決不適用何種法則或如何 適用不當,或所指摘原判決違法情事,顯與法律規定得為第 三審上訴理由之違法情形不相適合時,均應認其上訴為違背 法律上之程式,予以駁回。本件第一審認定上訴人李振昌為 成年人,與林京履、吳家新(以上2人業經第一審判刑確定 )及少年陳○翰等人(另案審理)共同意圖供行使之用而攜 帶兇器在公共場所聚集三人以上首謀強暴等犯行明確,因而 依想像競合犯之規定,從一重論處上訴人與少年共同意圖供 行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集三人以上首謀強暴罪刑 。嗣上訴人提起第二審上訴,原審則以其依刑事訴訟法第34 8條第3項規定,明示僅就第一審判決關於量刑部分提起上訴 ,經審理結果,認第一審判決之量刑妥適,予以維持,並駁 回上訴人在第二審之上訴,已詳述其憑以裁量之依據及理由 。 二、是否宣告緩刑,屬事實審法院得依職權裁量之事項,苟未濫 用其職權,縱未宣告緩刑,自不能任意指為違法。原判決已 敘明本案發生之緣由,乃因上訴人友人與告訴人陳怡伶間之 金錢糾紛,上訴人為幫友人進行報復,即率爾採取暴力手段 而為本件犯行,並參酌其於第一審初始否認犯行,嗣始坦認 犯行並與告訴人達成和解等情,對其所宣告之刑,如何無暫 不執行為適當之情形,因而未為緩刑之諭知,難認有濫用自 由裁量之權限,且與卷內資料並無不合,亦已審酌上訴人與 告訴人達成和解之情,自不能遽指為違法。至法院加強緩刑 宣告實施要點僅係供法院參考,並無拘束力,即使符合該要 點所定之形式要件,法院亦得依個案情節審酌是否為緩刑宣 告。上訴意旨徒憑己見,謂原判決未依憑證據,且未審酌上 訴人與告訴人達成和解之情,及斟酌上開要點第2點第1項第 5、6、9、10款情形云云,任意指摘原判決未諭知緩刑為違 法,自非適法之第三審上訴理由。 三、其餘上訴意旨均非依據卷內訴訟資料,具體指摘原判決不適 用何種法則或如何適用不當,徒就原判決已明確論斷說明之 事項,暨不影響於判決結果之枝節問題,漫事爭論,顯與法 律規定得為第三審上訴理由之違法情形不相適合。揆之首揭 說明,應認其關於意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚 集三人以上首謀強暴部分之上訴,為違背法律上之程式,予 以駁回。又上訴人對於上開意圖供行使之用而攜帶兇器在公 共場所聚集三人以上首謀強暴重罪部分之上訴,既不合法律 上之程式而應從程序上駁回,則與該罪具有想像競合犯關係 之恐嚇危害安全輕罪部分,本屬刑事訴訟法第376條第1項第 1款所列不得上訴於第三審法院之案件(第一、二審均為有 罪之判決),自無從適用審判不可分原則一併加以審理,亦 應併予駁回。 據上論結,應依刑事訴訟法第395條前段,判決如主文。 中  華  民  國  114  年  1   月  16  日 刑事第二庭審判長法 官 徐昌錦 法 官 何信慶 法 官 張永宏 法 官 林庚棟 法 官 林海祥 本件正本證明與原本無異 書記官 邱鈺婷 中  華  民  國  114  年  1   月  20  日

2025-01-16

TPSM-114-台上-269-20250116-1

台抗
最高法院

偽造文書等罪定應執行刑

最高法院刑事裁定 114年度台抗字第149號 抗 告 人 陳泓宇 上列抗告人因偽造文書等罪案件,不服臺灣高等法院中華民國11 3年11月4日定應執行刑之裁定(113年度聲字第2766號,聲請案 號:臺灣高等檢察署113年度執聲字第1916號),提起抗告,本 院裁定如下: 主 文 抗告駁回。 理 由 一、按裁判確定前犯數罪者,併合處罰之。又數罪併罰,分別宣 告其罪之刑,其宣告多數有期徒刑者,於各刑中之最長期以 上,各刑合併之刑期以下,定其應執行之刑期,但不得逾30 年,刑法第50條第1項前段及第51條第5款分別規定甚明。又 執行刑之量定,係法院自由裁量之職權,倘其所酌定之執行 刑,並未違背刑法第51條各款規定所定之方法或範圍及刑事 訴訟法第370條所規定之不利益變更禁止原則(即法律之外 部性界限),亦無明顯違背公平、比例原則或整體法律秩序 之理念(即法律之內部性界限)者,即不得任意指為違法或 不當。 二、本件原裁定以抗告人陳泓宇因犯如其附表所示偽造文書等罪 ,經法院判處如其附表所示之有期徒刑確定。檢察官依抗告 人之請求,向原審法院聲請合併定其應執行之刑,核屬正當 ,因而定其應執行之刑為有期徒刑2年6月,既在其中之最長 期以上,各刑合併之刑期以下,且未逾原裁定附表編號1至4 所示之罪先前所定之執行刑,加計同附表其餘編號所示之罪 宣告刑之總和,且已審酌該附表所示各罪犯罪態樣、侵害法 益並非全然相同,責任非難重複程度較低,各自侵害法益加 重效應較為獨立,並斟酌抗告人之行為人責任,及對社會規 範秩序之危害程度,暨其矯治教化之必要程度,以及回歸社 會正常生活之時間等情,並未逾越刑法第51條第5款及刑事 訴訟法第370條所規定之法律外部性界限,亦無明顯濫用裁 量權而有違反法律內部性界限之情形,此核屬原審定應執行 刑裁量職權之適法行使,自無違法或不當可言。抗告意旨謂 其所犯多為詐欺罪,其責任非難重複程度較高,原審所定應 執行刑過重,不利抗告人復歸社會,且其皆有將犯罪所得全 數繳清並與被害人和解,已有悔意云云,據以指摘原裁定不 當,顯係對於原審定執行刑裁量權之適法行使,任意指摘, 應認本件抗告為無理由,予以駁回。 據上論結,應依刑事訴訟法第412條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  1   月  16  日 刑事第二庭審判長法 官 徐昌錦 法 官 何信慶 法 官 張永宏 法 官 林庚棟 法 官 林海祥 本件正本證明與原本無異 書記官 邱鈺婷 中  華  民  國  114  年  1   月  20  日

2025-01-16

TPSM-114-台抗-149-20250116-1

台上
最高法院

違反毒品危害防制條例

最高法院刑事判決 114年度台上字第107號 上 訴 人 王柏荏 選任辯護人 魏光玄律師 上列上訴人因違反毒品危害防制條例案件,不服臺灣高等法院中 華民國113年8月13日第二審判決(113年度上訴字第2675號,起 訴案號:臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第24890號),提起上 訴,本院判決如下: 主 文 上訴駁回。 理 由 一、按刑事訴訟法第377條規定,上訴於第三審法院,非以判決 違背法令為理由,不得為之。是提起第三審上訴,應以原判 決違背法令為理由,係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未 依據卷內訴訟資料,具體指摘原判決不適用何種法則或如何 適用不當,或所指摘原判決違法情事,顯與法律規定得為第 三審上訴理由之違法情形,不相適合時,均應認其上訴為違 背法律上之程式,予以駁回。 二、本件原審以上訴人王柏荏經第一審判決依想像競合犯之規定 ,從一重論處共同運輸第二級毒品罪刑後,檢察官未提起第 二審上訴,而上訴人明示僅就第一審判決量刑部分提起上訴 ,經審理結果,維持第一審科刑之判決,駁回上訴人在第二 審之上訴,已詳敘其量刑審酌所憑之依據及裁量之理由。 三、毒品危害防制條例第17條第1項「供出毒品來源,因而查獲 其他正犯或共犯者」,減輕或免除其刑之規定,係指被告先 有供述毒品來源之正犯或共犯等相關證據資料,使調查或偵 查犯罪之公務員對之發動調查或偵查,並因而確實查獲其人 、其犯行之結果,二者兼備並有因果關係而言。所謂確實查 獲其人、其犯行,固不以所供之毒品來源業經檢察官起訴或 法院判刑為必要,但仍應有相當之證據足資證明被告之指述 具可信性,而達於起訴門檻,始足當之,非謂被告一有自白 、指認毒品來源之人,即得依上開規定予以減刑,以免因此 一損人利己之誘因而無端嫁禍第三人。而被告供出毒品來源 ,是否已因此使偵查機關破獲其他正犯或共犯,因犯罪偵查 屬偵查機關之職責,法院就偵查機關之判斷,原則上應予尊 重,且法院既非犯罪偵查機關,尚無依被告指述,另行蒐集 其他證據,以查明被告指述真實性之義務。原判決依據調查 所得,業已說明上訴人雖於偵查中及第一審審理時供稱本件 毒品來源為綽號「小胖」之人,並配合第一審勘驗扣案手機 ,及指認「小胖」使用之Facetime帳號,然經第一審及原審 法院先後函詢內政部警政署航空警察局,均覆以並未因上訴 人之供述而查獲「小胖」之人或其他共犯及正犯等情,有該 警察局函文在卷足憑,因認偵查機關未因上訴人指陳毒品來 源而查獲其他正犯或共犯,自無依前揭規定減免其刑等旨, 已論述綦詳。況且上訴人僅稱其毒品上游者之綽號及Faceti me帳號,並無供出上游者之真實姓名、年籍及詳細住所或其 他補強事證,俾調查或偵查犯罪之公務員得據以對之發動調 查或偵查程序,因而未依其供述而查獲「小胖」之人,尚非 調查或偵查有所怠惰所致,自無適用前揭規定減免其刑之餘 地,揆諸前開說明,於法尚無不合。上訴意旨執此指摘,係 對於原判決已為論斷之事項,重為爭執,核非適法之第三審 上訴理由。 四、刑之量定,係法院就繫屬個案犯罪之整體評價,為事實審法 院得依職權自由裁量之事項,故量刑判斷當否之準據,應就 判決之整體觀察為綜合考量,不可摭拾其中片段,遽予評斷 。苟其量刑已以行為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條各 款所列情狀,在法定刑度內,酌量科刑,無偏執一端,致明 顯失出失入情形,即不得任意指摘為違法。至不同行為人之 具體犯行情節、個人屬性等科刑事由俱異,亦無從任意比附 援引其他同案被告量刑結果指摘刑之量定違法。原判決就上 訴人上開犯行,已適用毒品危害防制條例第17條第2項規定 酌減其刑,復具體審酌上訴人坦承犯行、品行尚佳、家庭經 濟生活狀況,及關於刑法第57條科刑等其他一切情狀,而為 整體評價,在罪責原則下適正行使其刑罰之裁量權,說明維 持第一審量定刑罰之理由,客觀上並未逾越法定刑度,亦與 罪刑相當原則、比例原則無悖,難認有逾越法律所規定之範 圍,或濫用其裁量權限之違法情形。至第一審衡酌同案共犯 張嘉顯除適用毒品危害防制條例第17條第2項規定酌減其刑 外,再符合毒品危害防制條例第17條第1項之規定,依法遞 減其刑,是以張嘉顯有二種刑之減輕,上訴人只有一種刑之 減輕,處斷刑範圍已有極大差異,於個案刑罰裁量權之行使 時,自宜分別適度量處,上訴人自不得比附援引第一審量定 張嘉顯之刑,而漫詞指摘原判決對其科刑失之過重。上訴意 旨就原判決已說明事項及屬原審量刑職權之適法行使,持憑 己見,任意指摘,亦非合法之第三審上訴理由。 五、依上所述,本件上訴違背法律上之程式,應予駁回。 據上論結,應依刑事訴訟法第395條前段,判決如主文。 中  華  民  國 114 年 1 月 16 日 刑事第二庭審判長法 官 徐昌錦 法 官 林海祥 法 官 張永宏 法 官 林庚棟 法 官 何信慶 本件正本證明與原本無異 書記官 陳廷彥 中  華  民  國 114 年 1 月 17 日

2025-01-16

TPSM-114-台上-107-20250116-1

台上
最高法院

違反洗錢防制法

最高法院刑事判決 113年度台上字第4576號 上 訴 人 李宥霖 上列上訴人因違反洗錢防制法案件,不服臺灣高等法院臺中分院 中華民國113年7月4日第二審判決(113年度金上訴字第324號, 起訴案號:臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第37693、40905、4 3221號),提起上訴,本院判決如下: 主 文 上訴駁回。 理 由 一、按刑事訴訟法第377條規定,上訴於第三審法院,非以判決 違背法令為理由,不得為之。是提起第三審上訴,應以原判 決違背法令為理由,係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未 依據卷內訴訟資料,具體指摘原判決不適用何種法則或如何 適用不當,或所指摘原判決違法情事,顯與法律規定得為第 三審上訴理由之違法情形,不相適合時,均應認其上訴為違 背法律上之程式,予以駁回。 二、本件原審審理結果,認定上訴人李宥霖有如原判決犯罪事實 欄所載之洗錢犯行明確,因而撤銷第一審之科刑判決,經比 較新舊法律,改判仍依想像競合犯之規定,從一重論處上訴 人幫助犯(行為時)洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪 刑,已詳敘其調查證據之結果及憑以認定犯罪事實之心證理 由。 三、緩刑之宣告,除須受2年以下有期徒刑、拘役、罰金之宣告 ,及符合刑法第74條第1項各款所列情形之一外,並須可認 為以暫不執行刑罰為適當者,始得為之,乃屬法院裁判時得 依職權自由裁量之事項,當事人自不得以事實審未諭知緩刑 指為違背法令。況原審就是否對上訴人宣告緩刑一節,已經 調查、審酌,並於判決內載述如何不予宣告緩刑之理由甚詳 ,此為其刑罰裁量權之適法行使,與卷存之證據尚無不合, 尤無違法之情形可言。上訴意旨漫指其係因被害人張紹榜未 出面,始無法與全部被害人達成和解,並非其不願意和解, 原判決未審酌及此,亦未考量未和解之被害人僅有1位,又 其若入監服刑或易服社會勞動,恐喪失現有穩定之工作,原 判決未為緩刑宣告,實有違背法令之情形等語,無非就原判 決已說明事項及屬原審量刑職權之適法行使,持憑己見,而 為指摘,與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形,不相 適合。 四、依上所述,本件關於幫助洗錢部分之上訴不合法律上之程式 ,應予駁回。上開得上訴第三審部分之上訴,既從程序上予 以駁回,則與之有裁判上一罪關係,經第一審及原審均認定 有罪之幫助詐欺取財部分之上訴,亦無從為實體上審判,應 併從程序上駁回。又上訴人行為後,洗錢防制法先於民國11 2年6月14日修正公布,同年月16日施行(下稱中間法),嗣 又於113年7月31日修正公布,除修正後第6條、第11條之施 行日期由行政院另定外,其餘條文均於同年8月2日生效(下 稱新法)。而行為時法及中間法(以下合稱修正前法)第14 條第3項皆規定不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑。又 法律變更之比較,應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等 一切情形,其中包括修正前洗錢防制法第14條第3項之規定 ,綜其全部罪刑之結果而為比較後,整體適用法律,此為本 院最近一致之法律見解。修正前法第14條第1項規定:「有 第二條各款所列洗錢行為者,處七年以下有期徒刑,併科新 臺幣五百萬元以下罰金。」修正後移列為同法第19條第1項 規定:「有第二條各款所列洗錢行為者,處三年以上十年以 下有期徒刑,併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或 財產上利益未達新臺幣一億元者,處六月以上五年以下有期 徒刑,併科新臺幣五千萬元以下罰金。」並刪除修正前法第 14條第3項之規定。另關於自白減輕其刑規定,行為時法第1 6條第2項規定:「在偵查或審判中自白者,減輕其刑」,中 間法規定:「在偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑」, 新法則將自白減刑規定移列為第23條第3項前段,其規定: 「在偵查及歷次審判中均自白者,如有所得並自動繳交全部 所得財物者,減輕其刑」。依原判決之認定,本件上訴人幫 助洗錢犯行得依刑法第30條第2項規定減刑,而其洗錢之財 物未達新臺幣1億元,復僅於原審自白洗錢犯行,另其洗錢 標的之前置不法行為係刑法第339條第1項之詐欺取財罪(其 法定最重本刑為有期徒刑5年)。經綜合觀察全部罪刑比較 之結果,行為時法之量刑範圍為有期徒刑15日至5年,中間 法之量刑範圍為有期徒刑1月至5年,新法之處斷刑框架則為 有期徒刑3月至5年,應認行為時法之規定較有利於上訴人。 是原判決雖未及比較新舊法,於判決結果並無影響,併此敘 明。     據上論結,應依刑事訴訟法第395條前段,判決如主文。 中  華  民  國 114 年 1 月 16 日 刑事第二庭審判長法 官 徐昌錦 法 官 林海祥 法 官 張永宏 法 官 林庚棟 法 官 何信慶 本件正本證明與原本無異 書記官 陳廷彥 中  華  民  國 114 年 1 月 17 日

2025-01-16

TPSM-113-台上-4576-20250116-1

本網站部分內容為 AI 生成,僅供參考。請勿將其視為法律建議。

聯絡我們:[email protected]

© 2025 Know99. All rights reserved.