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金簡
臺灣彰化地方法院

洗錢防制法等

臺灣彰化地方法院刑事判決 114年度金簡字第16號 公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 洪凱祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件,經檢察官提起公訴(113年 度偵字第15796號),因被告自白犯罪(原案號:113年度金訴字 第673號),本院認宜逕以簡易判決處刑如下:   主 文 洪凱祥幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪, 累犯,處有期徒刑參月,併科罰金新臺幣伍萬元,罰金如易服勞 役,以新臺幣壹仟元折算壹日。   犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,除:㈠「賣貨便」均更正為「交貨便 」;㈡起訴書犯罪事實欄一、第21行「詐欺集團」後補充「 (無證據證明有未滿18歲之人,亦無證據證明洪凱祥知悉或 可得而知為3人以上共同犯之)」;㈢證據部分補充:「被告 於本院審理時之自白」外,餘均引用檢察官起訴書之記載( 如附件)。 二、論罪科刑之依據:  ㈠新舊法比較:      ⒈按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之 法律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法 第2條第1項定有明文。而同種之刑,以最高度之較長或較 多者為重,最高度相等者,以最低度之較長或較多者為重 ,同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者,減輕其 刑至二分之一,則為有期徒刑減輕方法,同法第66條前段 規定甚明,而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較, 應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形,綜其 全部罪刑之結果而為比較;刑法上之「必減」,以原刑減 輕後最高度至減輕後最低度為刑量(刑之幅度),「得減 」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量,而比較之,此為 最高法院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外,因適用 法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍,亦為有利 與否之比較範圍,且應以具體個案分別依照新舊法檢驗, 以新舊法運用於該個案之具體結果,定其比較適用之結果 。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分,因牽涉 個案量刑裁量之行使,必須已決定為得以易科罰金或易服 社會勞動服務之宣告刑後,方就各該易刑處分部分決定其 適用標準,故於決定罪刑之適用時,不列入比較適用之範 圍。又洗錢防制法於113年7月31日修正公布,修正前洗錢 防制法第14條第3項規定:「前二項情形,不得科以超過 其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係105年12月 洗錢防制法修正時所增訂,其立法理由係以「洗錢犯罪之 前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定 刑為低者,為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之 刑度,有輕重失衡之虞,參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯 罪第3條第6項增訂第3項規定,定明洗錢犯罪之宣告刑不 得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性 質,乃個案宣告刑之範圍限制,而屬科刑規範。以修正前 洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為 刑法第339條第1項詐欺取財罪者為例,其洗錢罪之法定本 刑雖為7年以下有期徒刑,但其宣告刑仍受刑法第339條第 1項法定最重本刑之限制,即有期徒刑5年,而應以之列為 法律變更有利與否比較適用之範圍。再者,關於自白減刑 之規定,113年7月31日修正前,同法第16條第2項(下稱1 13年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項)則規定:「 犯前四條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑 。」113年7月31日修正後,則移列為同法第23條第3項前 段(下稱現行洗錢防制法第23條第3項前段)「犯前四條 之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,如有所得並自動繳 交全部所得財物者,減輕其刑。」歷次修正自白減刑之條 件顯有不同,而屬法定減輕事由之條件變更,涉及處斷刑 之形成,亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象(最 高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照)。   ⒉查被告行為後,所適用之洗錢防制法已於113年7月31日修 正公布,除第6條、第11條外,其餘修正條文均於同年8月 2日生效施行(另適用之刑法第339條第1項未據修正)。 修正前洗錢防制法第14條第1項規定:「有第二條各款所 列洗錢行為者,處七年以下有期徒刑,併科新臺幣五百萬 元以下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項規定: 「有第二條各款所列洗錢行為者,處三年以上十年以下有 期徒刑,併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財 產上利益未達新臺幣一億元者,處六月以上五年以下有期 徒刑,併科新臺幣五千萬元以下罰金。」並刪除修正前同 法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。本案被告洗錢之 財物或財產上利益未達新臺幣(下同)1億元,且被告於 偵查及本院審理時均坦認幫助洗錢犯行,又被告未實際獲 取犯罪所得,是除得適用刑法第30條第2項規定減輕其刑 外,被告不論依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第 2項或現行洗錢防制法第23條第3項前段之規定,均得減輕 其刑,且刑法第30條第2項屬得減之規定,及112年6月14 日修正前洗錢防制法第16條第2項、現行洗錢防制法第23 條第3項前段均屬必減之規定,依前開說明,應以原刑減 輕後最高度至遞減輕後最低度為刑量,經比較結果,舊法 之處斷刑範圍為有期徒刑15日以上4年11月以下(因受修 正前洗錢防制法第14條第3項規定之限制),新法之處斷 刑範圍則為有期徒刑1月15日以上4年11月以下,應認修正 前之洗錢防制法規定較有利於被告。  ㈡刑法上之幫助犯,係對於犯罪與正犯有共同之認識,以幫助 之意思,對於正犯資以助力,而未參與實施犯罪之行為者而 言。因此如未參與實施犯罪構成要件之行為,且係出於幫助 之意思提供助力,即屬幫助犯,而非共同正犯。被告雖有提 供本案帳戶之金融卡及密碼予詐欺集團使用,但被告單純提 供本案帳戶資料供人使用之行為,並不等同於向告訴人2人 施以欺罔之詐術行為,亦非洗錢行為,且卷內亦未見被告有 何參與詐欺告訴人2人之行為或於事後分得詐騙款項之積極 證據,故被告上揭所為,應屬詐欺取財、洗錢構成要件以外 之行為,在無證據證明被告係以正犯犯意參與犯罪之情形下 ,應認被告所為係幫助犯而非正犯。是核被告所為,係犯刑 法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪,及 刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項前段 之幫助一般洗錢罪。  ㈢本案詐欺集團成員先後向告訴人陳建智、陳美娟接續詐騙, 致告訴人陳建智、陳美娟聽從指示,先後將款項匯入或轉入 至上開帳戶內,該詐欺集團成員對於同一告訴人陳建智、陳 美娟為數次詐取財物之行為,係於密接之時間實施,侵害同 一法益,各行為之獨立性薄弱,依一般社會通念,應評價為 數個舉動之接續進行,為接續犯,應論以一罪。  ㈢被告以一交付其所申設帳戶之金融卡、密碼予詐騙集團成員 之行為,僅有一幫助行為,導致告訴人陳建智、陳美娟分別 遭詐騙而受有損害,並同時觸犯幫助詐欺取財、幫助一般洗 錢罪,為想像競合犯,應依刑法第55條之規定,從一較重之 罪名(即幫助一般洗錢)、且其中情節較重(指告訴人陳建 智部分,蓋其遭詐欺後經隱匿犯罪所得去向、所在之金額較 鉅)之幫助一般洗錢罪處斷。  ㈣被告前因傷害案件,經本院以108年度簡字第2322號簡易判決 處有期徒刑3月確定,於109年2月27日易科罰金執行完畢, 此有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份附卷足憑,是被告於 有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪 ,符合累犯之要件,倘仍以最低法定本刑為量刑之下限,未 能反應其本案之犯罪情節,而與罪刑相當原則有違,爰依刑 法第47條第1項之規定,加重其刑。  ㈤被告本案犯行,僅屬幫助犯,犯罪情節較正犯輕微,爰依刑 法第30條第2項規定,減輕其刑。  ㈥修正前洗錢防制法第16條第2項規定「犯前4條之罪,在偵查 及歷次審判中均自白者,減輕其刑。」查被告於偵查及本院 審理時均已自白犯罪,應依修正前洗錢防制法第16條第2項 規定減輕其刑。被告就上開犯行同時具有刑之加重事由、二 種以上刑之減輕事由,依法先加後減並遞減之。 三、爰以被告之責任為基礎,並審酌其提供本案帳戶作為他人詐 取財物、洗錢之工具,已嚴重損及社會治安,所造成之危害 至深且鉅,並斟酌告訴人2人因此受騙,而各受有起訴書所 示之財產上損失,受害金額共計482,414元,而被告雖坦承 犯行,然迄未與告訴人2人達成調解並賠償損失之情形,兼 衡其為國中畢業之智識程度、從事板模業、已婚,育有2子 ,一個3個月、一個2歲多之生活狀況(見本院卷第41頁)等 一切情狀,量處如主文所示之刑,並就罰金部分諭知易服勞 役之折算標準。 四、沒收部分:  ㈠按沒收適用裁判時之法律,刑法第2條第2項定有明文。查被 告行為後,洗錢防制法第18條第1項於113年7月31日修正公 布,同年0月0日生效施行,修正後移列條次為第25條第1項 ,是依刑法第2條第2項之規定,自應適用裁判時即修正後洗 錢防制法第25條第1項之規定,先予敘明。  ㈡供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物,屬於犯罪行為 人者,得沒收之;犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之; 前2項之沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時, 追徵其價額,刑法第38條第2項前段、第38條之1第1項前段 、第3項分別定有明文。經查:   ⒈關於被告提供之上揭金融帳戶資料,就帳戶部分,遭通報 警示後,已無法再供正常交易與流通使用,就金融卡(含 密碼)部分,雖未扣案,惟所屬帳戶既遭警示銷戶,該金 融卡(含密碼)同無法再供交易使用,對詐欺集團而言, 實質上無何價值及重要性,復查無證據證明該金融卡(含 密碼)尚仍存在,且上開金融卡(含密碼)並非違禁物或 法定應義務沒收之物,無沒收之必要性,爰不予沒收。   ⒉被告供稱:未因此取得報酬等語(見本院卷第40頁),又 依卷內證據資料,尚無證據證明被告已因本案犯行獲得報 酬,即無從依刑法第38條之1之規定宣告沒收或追徵其犯 罪所得。   ⒊依洗錢防制法第25條第1項規定之立法理由為:「考量澈底 阻斷金流才能杜絕犯罪,為減少犯罪行為人僥倖心理,避 免經『查獲』之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體 )因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象,爰於 第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』,並將所定行為修 正為『洗錢』」,可知新修正之洗錢防制法第25條第1項就 經「查獲」之洗錢之財物或財產上利益,不問屬於犯罪行 為人與否,均應為沒收之諭知,然倘若洗錢之財物或財產 上利益未經查獲,則自無該規定之適用。經查,告訴人2 人遭詐騙後而轉入本案帳戶內之款項,為詐欺集團成員所 領出,難認屬經查獲之洗錢財物,揆諸新修正洗錢防制法 第25條第1項之立法意旨,爰不予宣告沒收。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項(參考司法院頒 布之「刑事裁判書類簡化原則」,僅引用程序法條),逕以 簡易判決處刑如主文。 六、如不服本判決,得於判決書送達之翌日起20日內,以書狀敘 述理由,向本院提出上訴(須附繕本)。 本案經檢察官李秀玲提起公訴,檢察官徐雪萍到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  17  日          刑事第六庭 法 官 巫美蕙 以上正本證明與原本無異。 如不服本件判決,得自收受送達之日起20日內,表明上訴理由, 向本院提起上訴狀(須附繕本)。 告訴人或被害人如對本判決不服者,應具備理由請求檢察官上訴 ,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中  華  民  國  114  年  2   月  17  日                書記官 李韋樺 附錄本案論罪科刑法條:          中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者,為幫助犯。雖他人不知幫助之情者, 亦同。 幫助犯之處罰,得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-02-17

CHDM-114-金簡-16-20250217-1

臺灣彰化地方法院

傷害等

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度訴字第379號 公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 王○芸 (真實姓名年籍詳卷) 王○茂 (真實姓名年籍詳卷) 蘇○金 (真實姓名年籍詳卷) 王○穎 (真實姓名年籍詳卷) 上列被告因傷害等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第381 號),本院判決如下:   主 文 本件公訴不受理。   理 由 一、公訴意旨略以:被告王○茂、蘇○金為夫妻關係;被告即告訴 人王○芸、王○穎均為被告王○茂、蘇○金之女;被告即告訴人 王○芸與被害人張○惟(民國000年0月生,真實姓名年籍詳卷 )則具母子關係。被告王○茂、蘇○金、被告即告訴人王○芸 、王○穎因細故發生爭執,被告即告訴人王○芸亦明知被害人 為未滿12歲之兒童,竟分別基於傷害之犯意;被告即告訴人 王○穎另基於毀損之犯意,於112年7月27日下午1時許,在其 等位在彰化縣員林市之住處,由被告蘇○金持吸塵器之管子 毆打被告即告訴人王○芸;由被告王○茂徒手掌摑被告即告訴 人王○芸;由被告即告訴人王○穎徒手毆打被告即告訴人王○ 芸,並拉斷其所有項鍊,致該項鍊受損而不堪使用;被告即 告訴人王○芸則徒手毆打被害人,並以腳踹被告即告訴人王○ 穎,致被害人受有右臉鈍傷紅腫之傷害,被告即告訴人王○ 穎受有陰道和女陰挫傷等傷害,被告即告訴人王○芸則受有 側頭部疼痛、上唇擦傷及瘀青、下巴瘀青、左後背疼痛、左 上臂瘀青、左手中指及左前臂擦傷等傷害。因認被告王○茂 、蘇○金、王○芸均涉犯刑法第277第1項之傷害罪嫌,被告王 ○穎涉犯同法第277第1項傷害及同法第354條之毀損他人物品 等罪嫌等語。 二、按告訴乃論之罪,告訴人於第一審辯論終結前,得撤回其告 訴;又告訴經撤回者,應諭知不受理之判決,並得不經言詞 辯論為之,刑事訴訟法第238條第1項、第303條第3款、第30 7條分別定有明文。 三、經查,被告4人所涉傷害等案件,公訴意旨認被告王○茂、蘇 ○金、王○芸均係犯刑法第277第1項傷害罪嫌,被告王○穎則 係犯同法第277第1項傷害及同法第354條之毀損他人物品等 罪嫌,依同法第287條前段、第357條規定,須告訴乃論。茲 經其等達成和解,告訴人王○芸、王○穎分別具狀撤回告訴, 此有刑事撤回告訴狀2份(本院卷第349頁、第353頁)、和 解契約書影本1份(本院卷第355頁)附卷可憑,爰依上開規 定,不經言詞辯論逕諭知不受理之判決。 四、依刑事訴訟法第303條第3款、第307條,判決如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  13  日          刑事第六庭 審判長法 官 王義閔                   法 官 巫美蕙                   法 官 許淞傑 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 告訴人或被害人如對本判決不服者,應具備理由請求檢察官上訴 ,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中  華  民  國  114  年  2   月  13  日                   書記官 林怡吟

2025-02-13

CHDM-113-訴-379-20250213-1

重附民
臺灣彰化地方法院

請求損害賠償

臺灣彰化地方法院刑事附帶民事訴訟判決 113年度重附民字第31號 原 告 勞動部勞動力發展署中彰投分署 法定代理人 劉秀貞 被 告 林文山 日鵬股份有限公司 兼 法 定 代 理 人 劉文達 上列被告因111年度訴字第521號違反貪污治罪條例等案件,經原 告提起附帶民事訴訟,請求損害賠償事件,本院判決如下︰   主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。   理 由 一、按提起附帶民事訴訟,應於刑事訴訟起訴後第二審辯論終結 前為之,但在第一審辯論終結後提起上訴前,不得提起;法 院認為原告之訴不合法或無理由者,應以判決駁回之,刑事 訴訟法第488條、第502條第1項分別定有明文。 二、查本件被告林文山、日鵬股份有限公司、劉文達等違反貪污 治罪條例等案件,業經本院於民國113年11月14日辯論終結 ,惟原告於上開刑事案件辯論終結後之同年月16日始向本院 提起附帶民事訴訟,有刑事附帶民事訴訟起訴狀上之本院收 文戳章附卷足憑,足徵原告係於第一審辯論終結後提起上訴 前提起本件附帶民事訴訟,依首揭規定,本件原告之訴顯不 合法,且無從補正,應予駁回。又原告之訴既經駁回,其假 執行之聲請亦失所附麗,應併予駁回。 三、依刑事訴訟法第502條第1項,判決如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  13  日          刑事第六庭  審判長法官 王義閔                 法   官 巫美蕙                 法   官 許淞傑 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿 逕送上級法院」。 本判決非對於刑事訴訟之判決有上訴時不得上訴。 中  華  民  國  114  年  2   月  13  日                 書 記 官 林儀姍

2025-02-13

CHDM-113-重附民-31-20250213-1

交簡
臺灣彰化地方法院

過失傷害

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 113年度交簡字第1533號 公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 張識濠 選任辯護人 蔡昀圻律師(法律扶助律師) 被 告 賴琮坣 上列被告等因過失傷害案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字 第6785號),因被告2人均自白犯罪,本院認宜逕以簡易判決處 刑(原案號:113年度交易字第659號),爰改依簡易程序審理, 並逕以簡易判決處刑如下:   主 文 張識濠犯過失傷害罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣 壹仟元折算壹日。 賴琮坣犯過失傷害罪,處拘役參拾日,如易科罰金,以新臺幣壹 仟元折算壹日。   犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條,除:㈠犯罪事實欄一 、第4行至第7行「本應注意車輛行駛,應遵守號誌指示行進 ,且應知閃光紅燈表示『停車再開』,車輛需減速接近,先停 止在該交岔路口前,禮讓幹道車輛優先通行,認為安全後, 方得續行,然依當時情狀,並無不能注意之情事,竟疏未注 意,貿然通過該路口」補充更正為「本應注意汽車行駛至交 岔路口,其行進應遵守燈光號誌,且閃光紅燈表示『停車再 開』,車輛應減速接近,先停止在該交岔路口前,禮讓幹道 車輛優先通行,認為安全後,方得續行,復應注意行車速度 ,應依速限標誌或標線之規定,無速限標誌或標線而未劃設 車道線、行車分向線或分向限制線之道路,時速不得超過30 公里,而依當時天候晴、日間自然光線、柏油路面、乾燥、 無缺陷、無障礙物、視距良好,並無不能注意之情事,竟疏 未注意,而未禮讓幹道車優先通行、反貿然超速行駛通過該 路口」;㈡犯罪事實一、第9行至第11行「應遵守號誌指示行 進,且應知閃光黃燈表示『警告』,車輛需減速接近,注意安 全,小心通過,亦疏未注意及此」補充更正為「本應注意機 車行駛之車道,應依標線之規定行駛,且該處劃設有分向限 制線,用以劃分路面成雙向車道,禁止車輛跨越行駛,亦應 注意汽車行駛至交岔路口,其行進應遵守燈光號誌,且閃光 黃燈表示『警告』,車輛應減速接近,注意安全,小心通過, 復應注意行車速度,依速限標誌或標線之規定,無速限標誌 或標線者,行車時速不得超過50公里,然賴琮坣疏未注意及 此,反不當超速行駛、未減速接近及跨越分向限制線行駛」 ;㈢犯罪事實欄一、倒數第3行「左踝等處挫傷」後增加「、 右肩旋關節唇撕裂傷」;㈣補充證據:「被告2人於本院審理 時之自白」、「佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院113年1 2月3日慈醫大林文字第1130002444號函暨檢附之病情說明書 」;㈣適用法律部分關於刑之減輕部分補充:「被告2人於車 禍發生後,在有偵查犯罪職權之機關或公務員發覺其犯罪前 ,於警員至傷者就醫之醫院處理時,在場並承認其為肇事人 而自首並接受裁判一情,有彰化縣警察局鹿港分局鹿港派出 所道路交通事故肇事人自首情形紀錄表各1份在卷可參(見 警卷第51頁至第52頁),乃各依刑法第62條前段規定,分別 減輕其刑。」外,餘均引用檢察官起訴書之記載(如附件) 。 二、爰以被告2人各自之責任為基礎,並審酌渠等參與道路交通 ,自應確實遵守交通規則以維護自身及其他用路人之安全, 被告2人有前開所載之過失情節肇生本次車禍,致各自受有 如起訴書及前開補充更正所載之傷害,過失情節重大,所為 均應予非難,兼衡被告張識濠自述為大學就讀中之智識程度 、未婚、無子、與其父同住、為中低收入戶之生活狀況(見 本院卷第39頁、第47頁彰化縣彰化市中低收入戶證明書); 被告賴琮坣自述為高職畢業之智識程度、從事物流司機、未 婚、育有3子,均須被告賴琮坣扶養、因本案車禍休養半年 無法工作,車禍所有費用均與銀行貸款,導致信用破產與銀 行協商之生活狀況(見本院卷第39頁、第44頁、第47頁), 以及被告2人犯後均坦承犯行之態度,然因雙方就調解金額 認知之差距,故迄未能互相達成調解、被告賴琮坣已領取強 制險新臺幣9萬多元之保險給付(見本院卷第43頁)等一切 情狀,分別量處如主文所示之刑,並均諭知易科罰金之折算 標準。 三、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項(參考司法院頒 布之「刑事裁判書類簡化原則」,僅引用程序法條),逕以 簡易判決處刑如主文。 四、如不服本判決,得於判決書送達之翌日起20日內,以書狀敘 述理由,向本院提出上訴(須附繕本)。 本案經檢察官高如應提起公訴,檢察官徐雪萍到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  13  日          刑事第六庭 法 官 巫美蕙 以上正本證明與原本無異。 如不服本件判決,得自收受送達之日起20日內,表明上訴理由, 向本院提起上訴狀(須附繕本)。 告訴人或被害人如對本判決不服者,應具備理由請求檢察官上訴 ,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中  華  民  國  114  年  2   月  13  日                書記官 李韋樺 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第284條 因過失傷害人者,處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金 ;致重傷者,處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

2025-02-13

CHDM-113-交簡-1533-20250213-1

臺灣彰化地方法院

竊盜

臺灣彰化地方法院刑事判決 114年度易字第151號 公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 曾永松 上列被告因竊盜案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第13281 號),因被告自白犯罪,本院認為宜以簡易判決處刑(原案號: 113年度易字第1488號),爰改依簡易程序審理,嗣因告訴人撤 回告訴,本院認不宜以簡易判決處刑(原案號:113年度簡字第2 516號),復改依通常訴訟程序審理,判決如下:   主 文 本件公訴不受理。   理 由 一、公訴意旨略以:被告曾永松因缺錢花用,竟意圖為自己不法 之所有,並基於竊盜之犯意,於民國113年5月29日5時50分 許,騎乘車號000-0000號重型機車,行經彰化縣○○鄉○○街0○ 00號恆鎰金屬有限公司(下稱恆鎰公司)前時,趁四周未有 人注意之際,徒手竊取恆鎰公司負責人即告訴人曾進益所管 領之電焊機1台、不鏽鋼水槽15隻、鐵管1座等物(價值約新 臺幣【下同】1萬4500元),得手後即以上揭機車載運上開 物品離去;再於113年6月4日5時許,在上址恆鎰公司前,著 手竊取告訴人所管領之電焊機時,適為告訴人當場察覺,被 告隨即騎乘上揭機車逃逸而未遂。嗣經警獲報循線查悉上情 。因認被告涉犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌等語。 二、按於五親等內血親之間,犯刑法竊盜(竊佔)罪者,依刑法 第324條第2項規定,須告訴乃論。又告訴乃論之罪,告訴人 於第一審辯論終結前,得撤回其告訴;告訴經撤回者,法院 應諭知不受理之判決,並得不經言詞辯論為之,此觀刑事訴 訟法第238條第1項、第303條第3款、第307條即明。 三、本件被告因竊盜案件,經檢察官提起公訴,認被告係涉犯刑 法第320條第1項之竊盜罪,因告訴人係被告之四叔,兩人具 有三親等旁系血親關係,此據被告及告訴人陳述在卷(見偵 卷第11頁、第16頁),依刑法第324條第2項之規定,須告訴 乃論。茲因被告與告訴人已成立調解,告訴人具狀撤回本件 告訴,此有本院114年度彰司刑簡移調字第6號調解筆錄及告 訴人於114年1月14日出具之刑事撤回告訴狀各1份在卷可憑 ,揆諸首揭規定,爰不經言詞辯論,逕為諭知公訴不受理之 判決。 據上論斷,應依刑事訴訟法第303條第3款、第307條,判決如主 文。 中  華  民  國  114  年  2   月  12  日          刑事第六庭 法 官 巫美蕙 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 告訴人或被害人如對本判決不服者,應具備理由請求檢察官上訴 ,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中  華  民  國  114  年  2   月  12  日                書記官 李韋樺

2025-02-12

CHDM-114-易-151-20250212-1

交易
臺灣彰化地方法院

過失傷害

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度交易字第815號 公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 黃瓊瑜 上列被告因過失傷害案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第1 5560號),本院判決如下:   主 文 本件公訴不受理。   理 由 一、公訴意旨略以:被告黃瓊瑜於民國113年4月25日15時45分許 前某時,駕駛車牌號碼000-0000號自用小貨車,在彰化縣○○ 市○○街00號對面由東北往西南方向車道之路旁停車,在車內 等候雨停。嗣雨勢停歇,被告於同日15時45分許開啟車門時 ,本應注意汽車臨時停車後駕駛人開啟車門時,應注意行人 、其他車輛,並讓其先行,而依當時甫值雨後、日間自然光 線、柏油路面濕潤無缺陷、無障礙物且視距良好等情形,並 無不能注意之情事,竟疏未注意及此而貿然開啟駕駛座車門 。適告訴人孫慈騎乘車牌號碼0000000號微型電動二輪車, 沿建和街由東北往西南方向行經上開自小貨車旁,因車門突 然開啟,閃避不及而與之碰撞,致告訴人人、車倒地,受有 頭部損傷、雙肺挫傷、雙手肘挫傷、右側膝部挫傷等傷害。 因認被告涉犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌等語。 二、按告訴乃論之罪,告訴人於第一審辯論終結前,得撤回其告 訴;告訴經撤回者,法院應諭知不受理之判決,並得不經言 詞辯論為之,此觀刑事訴訟法第238條第1項、第303條第3款 、第307條即明。 三、本件被告因過失傷害案件,經檢察官提起公訴,認被告係涉 犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌,依同法第287條前段之 規定,須告訴乃論。茲因被告與告訴人已成立調解,告訴人 具狀撤回本件告訴,此有本院114年度彰司刑移調字第52號 調解筆錄及告訴人於114年1月24日出具之刑事撤回告訴狀各 1份在卷可憑,揆諸首揭規定,爰不經言詞辯論,逕為諭知 公訴不受理之判決。 據上論斷,應依刑事訴訟法第303條第3款、第307條,判決如主 文。 中  華  民  國  114  年  2   月  12  日          刑事第六庭 法 官 巫美蕙 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 告訴人或被害人如對本判決不服者,應具備理由請求檢察官上訴 ,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中  華  民  國  114  年  2   月  12  日                書記官 李韋樺

2025-02-12

CHDM-113-交易-815-20250212-1

交簡上
臺灣彰化地方法院

公共危險

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度交簡上字第68號 上 訴 人 即 被 告 鐘仁甫 上列上訴人即被告因公共危險案件,不服本院民國113年9月26日 113年度交簡字第1346號第一審簡易判決(聲請簡易判決處刑案 號:113年度偵字第12162號),提起上訴,本院管轄之第二審合 議庭判決如下︰   主 文 上訴駁回。   事實及理由 一、本案審判範圍:   上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之,刑事 訴訟法第348條第3項定有明文。上開規定依同法第455條之1 第3項規定,於簡易程序之第二審準用之。上訴人即被告鐘 仁甫(下稱被告)於本院審理時明示僅針對刑度部分上訴等 語(見本院二審卷第41頁),並未對原判決所認定之犯罪事 實、罪名部分聲明不服,依前揭說明,本院僅須就原判決所 宣告之「刑」有無違法不當進行審理,不及於原判決所認定 犯罪事實、所犯法條(罪名)等其他部分。又本院就相關犯 罪事實、所犯法條等認定,則以第一審判決書所記載之事實 、證據及理由為準,亦不引用為附件(最高法院112年度台 上字第2625號刑事判決意旨參照),併予敘明。 二、本院據以審查量刑妥適與否之原審所認定之犯罪事實及所犯 法條、罪名等項,均如原審簡易判決所載。 三、被告上訴意旨略以:被告自己受傷且8個月沒有工作,另尚 須支出植牙跟醫療費用合計新臺幣(下同)50、60萬元,亦 因此向人借錢,希望給予被告較輕之刑並給予緩刑等語(見 本院二審卷第39頁、第44頁至第45頁)。   四、上訴論斷之理由:    ㈠按關於刑之量定及緩刑之宣告,係實體法上賦予法院得為自 由裁量之事項,倘其未有逾越法律所規定之範圍,或濫用其 權限,即不得任意指摘為違法(最高法院75年度台上字第70 33號判決參照)。又刑罰之量定,固屬法院自由裁量之職權 行使,但仍應審酌刑法第57條所列各款事由及一切情狀,為 酌量輕重之標準,並非漫無限制。在同一犯罪事實與情節, 如別無其他加重或減輕之原因,下級審法院量定之刑,亦無 過重或失輕之不當情形,則上級審法院對下級審法院之職權 行使,原則上應予尊重(最高法院85年度台上字第2446號判 決意旨參照)。  ㈡查原審判決以被告犯刑法第185條之3第1項第1款之公共危險 罪,事證明確,並審酌飲用酒精性飲料後駕駛動力交通工具 ,因平衡感及反應能力均已降低,極易增高交通事故風險, 果如肇事,則傷己害人,導致自他家庭破碎,被告飲用酒類 後,於血液中酒精濃度為53.9mg/dL之情況下,猶貿然騎乘機 車上路,不僅漠視自己安危,亦罔顧公眾之生命、身體安全 ,兼衡量被告於警詢時否認犯罪,於偵訊時最終願意坦承犯 行之犯後態度,暨其高職畢業之智識程度,家境勉持等一切 情狀,而量處有期徒刑2月,及諭知易科罰金之折算標準為 新臺幣(下同)1,000元折算1日,認事用法並無違誤,並已 斟酌刑法第57條所列各款事由及一切情狀而未逾法定刑度, 是原審量刑既未濫用裁量權限,復無明顯過重或失輕之情形 ,復已考量被告自述家境勉持之經濟因素,故難指其有何不 當或違法。查被告在本院審理時並無得以改變其量刑因子之 情形存在,故在與原審同一犯罪事實與情節下,如別無其他 加重或減輕之原因,且原審法院所量定之刑,亦無過重或失 輕之不當情形,則本院對原審之職權行使,原則上應予尊重 。是被告以原審量刑過重,上訴請求另為適當之判決等語, 並無理由,應予駁回。  ㈢另被告雖請求給予緩刑之宣告等語。惟查,被告固符合前因 故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,執行完畢或赦免後,5 年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告之情形,然 被告前於民國100年間,因酒後駕車公共危險案件,經臺灣 雲林地方檢察署檢察官以100年度偵字第1219號為緩起訴處 分確定,此有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可參( 見本院二審卷第35頁),被告理應知所警惕,然被告卻未從 前案中記取教訓,再度於飲酒後駕駛動力交通工具上路,犯 行誠屬不該,故本院審酌為使被告能夠深刻反省,對自身行 為有所警惕,並重建其正確法治觀念,尚難認所宣告之刑有 以暫不執行為適當之情狀,是被告上述主張,自難憑採。 據上論斷,應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第368條 ,判決如主文。 本案經檢察官吳曉婷聲請簡易判決處刑,檢察官徐雪萍到庭執行 職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  11  日          刑事第六庭 審判長法 官 王義閔                   法 官 許淞傑                   法 官 巫美蕙 以上正本證明與原本無異。 本件不得上訴。 中  華  民  國  114  年  2   月  11  日                   書記官 李韋樺

2025-02-11

CHDM-113-交簡上-68-20250211-1

臺灣彰化地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度訴字第583號 公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 許名傑 選任辯護人 王耀賢律師 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官提起公訴(11 3年度偵字第3556號),本院判決如下:   主  文 許名傑販賣第二級毒品,處有期徒刑貳年。扣案之APPLE廠牌型 號iPhone11PRO行動電話壹支(內含插用之門號○○○○○○○○○○號SIM 卡壹張)沒收;未扣案之販賣毒品所得新臺幣壹仟元沒收,於全 部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。   犯罪事實 一、許名傑明知甲基安非他命屬毒品危害防制條例第2條第2項第 2款所列管之第二級毒品,不得非法持有、販賣,竟意圖營 利,基於販賣第二級毒品甲基安非他命之犯意,使用其所有 APPLE廠牌型號iPhone 11 PRO行動電話1支(內含插用之門 號0000000000號SIM卡1張)安裝社群軟體「X」,並在社群 軟體「X」上以暱稱「一直夯(火圖案)」之帳號,發布內 容為販賣糖果等文字訊息供不特定人士瀏覽,暗示販賣第二 級毒品甲基安非他命。張冠暐瀏覽後透過通訊軟體WeChat加 入許名傑為好友,許名傑乃以前開行動電話內之通訊軟體We Chat與張冠暐聯繫,並於民國112年12月4日18時53分許,議 妥後述之交易時間、地點及販賣毒品價額,其後,許名傑於 同日20時48分許,騎乘機車至位於彰化縣○○鄉○○路0段000號 之彰化縣田尾鄉田尾國民小學校門口,向張冠暐收取新臺幣 (下同)1,000元後,當場交付第二級毒品甲基安非他命1包 予張冠暐。 二、嗣員警於112年12月6日12時46分許,持本院法官核發之搜索 票,在許名傑位於彰化縣○○鄉○○村○○街00巷0號之住處執行 搜索,扣得許名傑所有之前開行動電話,而循線查悉上情。 三、案經彰化縣警察局刑事警察大隊報告臺灣彰化地方檢察署檢 察官偵查起訴。   理  由 一、程序即證據能力部分:  ㈠被告以外之人於審判外之陳述,雖不符刑事訴訟法第159條之 1至之4規定,而經當事人於審判程序同意作為證據,法院審 酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認為適當者,亦得 為證據;當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時,知有 第159條第1項不得為證據之情形,而未於言詞辯論終結前聲 明異議者,視為有前項之同意,刑事訴訟法第159條之5定有 明文。查本判決後開引用被告許名傑以外之人於審判外之陳 述(包含書面陳述),皆屬傳聞證據,公訴人、被告及辯護 人於本院準備程序時均表示同意作為證據(見本院卷第126 頁至第127頁),迄至言詞辯論終結前未再聲明異議,本院 審酌上開證據作成時之情況,並無違法不當或其他瑕疵,認 以之作為證據應屬適當,依前開規定,認前揭供述證據應有 證據能力。  ㈡本案其餘非供述證據,無傳聞法則之適用,本院審酌該等證 據作成及取得之程序均無違法之處,且與本案具有關連性, 是後述所引用非供述證據之證據能力均無疑義,合先敘明。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由:    訊據被告就上開犯行,於偵訊、本院準備程序及審理時坦承 不諱(見偵卷第46頁,本院卷第124頁至第125頁、第188頁 ),核與證人張冠暐於警詢時證述之情節大致相符(見警卷 第43頁至第44頁),並有被告在社群軟體「X」所使用以暱 稱為「一直夯(火圖案)」帳號之個人頁面及貼文翻拍照片 、被告與證人張冠暐之通訊軟體WeChat對話紀錄翻拍照片、 前開交易時地之監視錄影畫面翻拍照片等件在卷可參(見警 卷第111頁至第113頁、第131頁至第138頁),此外,復有被 告所有之前開行動電話1支扣案可資佐證,足認被告之任意 性自白與事實相符。又被告供承:伊是賺量差,從中抽一些 供自己施用等語(見本院卷第125頁),故堪認被告販賣第 二級毒品時,確有從中賺取量差,而具有營利之意圖無訛。 從而,本案被告所為上開犯行,事證明確,堪以認定,應予 依法論科。 三、論罪科刑之依據:     ㈠甲基安非他命為毒品危害防制條例第2條第2項第2款所列管之 第二級毒品,不得非法持有、販賣。是核被告所為,係犯毒 品危害防制條例第4條第2項之販賣第二級毒品罪。  ㈡被告持有第二級毒品甲基安非他命之目的既在於販賣,則其 持有第二級毒品甲基安非他命之低度行為,應為販賣第二級 毒品之高度行為所吸收,不另論罪。   ㈢按犯毒品危害防制條例第4條至第8條之罪於偵查及歷次審判 中均自白者,減輕其刑,毒品危害防制條例第17條第2項定 有明文。被告就上開犯行於偵訊、本院準備程序及審判中均 自白不諱,已如前述,揆諸上開說明,依毒品危害防制條例 第17條第2項規定,減輕其刑。   ㈣犯毒品危害防制條例第4條至第8條、第10條或第11條之罪, 供出毒品來源,因而查獲其他正犯或共犯者,減輕或免除其 刑,毒品危害防制條例第17條第1項定有明文。此乃為有效 追查毒品來源,斷絕毒品供給,以杜絕毒品氾濫,祇須行為 人願意供出毒品來源之上手,因而查獲其他正犯或共犯者, 即可邀減輕或免除其刑之寬典;而同條例第17條第2項規定 ,則為使刑事案件儘速確定,鼓勵被告認罪,並節省司法資 源,苟行為人於偵查及審判中均自白者,即符減刑要件,上 開2項規定之立法目的及減免條件並不相同,二者自無法規 競合之當然吸收關係可言。則同時符合上開2項規定,除予 以免除其刑之情形外,自應依刑法第71條第2項規定,當先 適用毒品危害防制條例第17條第2項減輕其刑,再依同條例 第17條第1項遞減其刑(最高法院99年度台上字第1746號判 決意旨參照)。查員警確因被告供出第二級毒品來源而查獲 蕭○昌(姓名詳卷),且將蕭○昌於112年11月19日至112年11 月28日間涉嫌販賣第二級毒品甲基安非他命予被告3次之罪 嫌,報請臺灣彰化地方檢察署檢察官偵辦等情,有彰化縣警 察局員林分局113年12月26日員警分偵字第1130053858號函 暨檢附之該局113年2月19日員警分偵字第1130005995號刑事 案件報告書在卷可稽(見本院卷第159頁至第166頁),又被 告供稱:我賣給張冠暐的甲基安非他命是案發當天跟蕭○昌 買的,本案查獲前共向蕭○昌購買過5次甲基安非他命,我跟 他買都是以6,500元購買1錢甲基安非他命等語(見本院卷第 188頁,警卷第8頁),審之被告販賣甲基安非他命予張冠暐 之數量、價錢低於其向蕭○昌購買之數量、價錢,且時序上 亦在被告向蕭○昌購買甲基安非他命之時間以後,堪認二者 間具有因果關係及關聯性,足認被告確有供出其毒品來源為 蕭○昌而查獲,爰依毒品危害防制條例第17條第1項之規定, 減輕其刑,並依法遞減輕之。  ㈤犯罪之情狀顯可憫恕,認科以最低度刑仍嫌過重者,得酌量 減輕其刑,刑法第59條定有明文。次按刑之量定,為求個案 裁判之妥當性,法律固賦予法院裁量權,但此項裁量權之行 使,除應依刑法第57條規定,審酌行為人及其行為等一切情 狀,為整體之評價,並應顧及比例原則與平等原則,使罪刑 均衡,輕重得宜,以契合社會之法律感情。又刑法第59條規 定犯罪之情狀可憫恕者,得酌量減輕其刑,其所謂「犯罪之 情狀」,與同法第57條規定科刑時應審酌之一切情狀,並非 有截然不同之領域,於裁判上酌減其刑時,應就犯罪一切情 狀(包括第57條所列舉之10款事項),予以全盤考量,審酌 其犯罪有無可憫恕之事由(即有無特殊之原因與環境,在客 觀上足以引起一般同情,以及宣告法定低度刑,是否猶嫌過 重等等),以為判斷(最高法院95年度台上字第6157號判決 意旨參照)。查被告之辯護人雖請求就本案犯行,依刑法第 59條減輕其刑等語(見本院卷第190頁),然被告本案販賣 第二級毒品罪,其法定最輕本刑為10年以上有期徒刑,被告 合於毒品危害防制條例第17條第2項於偵查及歷次審判中均 自白,減輕其刑之規定,經依刑法第66條前段規定減輕其刑 後,其法定最低刑度為5年以上有期徒刑;再依同條例第17 條第1項減輕其刑之規定,經遞減其刑後,其法定最低度刑 ,已可減至1年8月以上有期徒刑(毒品危害防制條例第17條 第1項有免除其刑之規定,依刑法第66條但書規定,可減輕 至3分之2),並無不符罪責原則,難認客觀上有何足以引起 一般同情之顯可憫恕或予以宣告法定最低度刑期猶嫌過重之 情形存在,並無再依刑法第59條規定酌減其刑之必要,併予 敘明。  ㈥爰以被告之責任為基礎,並審酌甲基安非他命具有高度成癮 性,戒癮不易,被告漠視法令禁制,恣意販賣第二級毒品, 戕害他人健康,所為實有不該,並考量被告販賣第二級毒品 之期間長短、對象單一、販賣次數僅只1次、數量尚微、因 此獲取之利益有限,兼衡被告自述為高職畢業之智識程度、 入監前在工廠從事作業員,每月薪資約25,000元、未婚、與 父母同住,收入需貼補家中生活費用、對外並無負債及犯後 坦承犯行之態度(見本院卷第189頁)等一切情狀,量處如 主文所示之刑。  ㈦沒收部分:     犯毒品危害防制條例第4條至第9條、第12條、第13條或第14 條第1項、第2項之罪者,其供犯罪所用之物,不問屬於犯罪 行為人與否,均沒收之,毒品危害防制條例第19條第1項定 有明文。又犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之;前2項 之沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其 價額,此觀刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定即明。   ⒈扣案之APPLE廠牌型號iPhone 11 PRO行動電話1支(內含插 用之門號0000000000號SIM卡1張),係被告所有且為供被 告聯繫犯上開販賣第二級毒品犯行所用之物,此據被告供 承在卷(見本院卷第125頁),自應依毒品危害防制條例 第19條第1項之規定,不問屬於犯罪行為人與否,宣告沒 收。   ⒉本案被告販賣毒品所得為1,000元,並未扣案,如宣告沒收 或追徵,核無刑法第38條之2第2項所定過苛調節條款之情 形,應依刑法第38條之1第1項規定,宣告沒收,並依同條 第3項規定,諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收 時,追徵其價額。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官徐雪萍提起公訴,檢察官徐雪萍到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  11  日          刑事第六庭 審判長法 官 王義閔                   法 官 許淞傑                   法 官 巫美蕙 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 中  華  民  國  114  年  2   月  11  日                   書記官 李韋樺 附錄本案論罪科刑法條: 毒品危害防制條例第4條 製造、運輸、販賣第一級毒品者,處死刑或無期徒刑;處無期徒 刑者,得併科新臺幣3千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第二級毒品者,處無期徒刑或10年以上有期徒 刑,得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第三級毒品者,處7年以上有期徒刑,得併科 新臺幣1千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第四級毒品者,處5年以上12年以下有期徒刑 ,得併科新臺幣5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者,處1年以上7年 以下有期徒刑,得併科新臺幣1百50萬元以下罰金。 前五項之未遂犯罰之。

2025-02-11

CHDM-113-訴-583-20250211-1

簡上
臺灣彰化地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度簡上字第159號 上 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 陳嘉宏 上列上訴人因被告違反毒品危害防制條例案件,不服本院民國11 3年7月31日113年度簡字第1106號第一審簡易判決(起訴案號:1 13年度毒偵字第277號),提起上訴,本院管轄之第二審合議庭 判決如下:   主 文 上訴駁回。   事實及理由 一、本案審判範圍:   上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之,刑事 訴訟法第348條第3項定有明文。上開規定依同法第455條之1 第3項規定,於簡易程序之第二審準用之。本案係由上訴人 即臺灣彰化地方檢察署檢察官提起上訴,被告陳嘉宏則未提 起上訴。檢察官於上訴書、本院準備程序及審理時已表明係 就刑之部分提起上訴(見本院二審卷第11頁至第12頁、第69 頁、第117頁至第118頁),並未對原判決所認定之犯罪事實 、罪名部分聲明不服,依前揭說明,本院僅須就原判決所宣 告之「刑」有無違法不當進行審理,不及於原判決所認定犯 罪事實、所犯法條(罪名)等其他部分。又本院就相關犯罪 事實、所犯法條等認定,則以第一審判決書所記載之事實、 證據及理由為準,亦不引用為附件(最高法院112年度台上 字第2625號刑事判決意旨參照),併予敘明。 二、檢察官上訴意旨略以:原審判決諭知被告犯施用第二級毒品 罪,處有期徒刑4月,如易科罰金,以新臺幣1,000元折算1 日,固非無見。惟:㈠按刑法上量刑之標準,應以行為人之 責任為基礎,並審酌一切情狀,尤應注意刑法第57條所列各 款事項,為科刑輕重之標準,諸如犯罪之手段、犯罪行為人 違反義務之程度、犯罪所生之危險、犯罪行為人犯罪後之態 度,均應綜合考量;又刑之量定,固為實體法上賦予法院得 為自由裁量之事項,但此項職權之行使,仍應受比例原則、 平等原則、罪刑相當原則之支配,審酌刑法第57條所列各款 應行注意事項及一切情狀為之,使輕重得宜,罰當其罪,以 符合法律授權之目的,此即所謂自由裁量權之內部界限,最 高法院96年度台上字第2357號、97年度台上字第6874號判決 意旨分別可資參照。㈡本案被告前於民國96年間,因施用第 二級毒品案件,經臺灣高等法院臺中分院以96年度上訴字第 2168號判決處有期徒刑4月,減為有期徒刑2月確定;於96年 間,因施用第二級毒品案件,經本院以97年度員簡字第154 號簡易判決處有期徒刑6月,減為有期徒刑3月確定;於108 年間,因施用第二級毒品案件,經本院以108年度易字第501 號判決處有期徒刑6月確定;於112年間,因施用第二級毒品 案件,經本院以113年度簡字第567號簡易判決處有期徒刑5 月確定。㈢原審判決認為施用毒品者具「病患型犯人」之特 質,僅對於施用毒品之犯人科以重刑,無助於教化,而予以 量處低於前案之刑度。惟查,施用毒品者雖具有病患型犯人 之特質,然毒品危害防制條例第20條、第24條已規定有機構 內之觀察、勒戒或強制戒治、機構外之處遇(如自行赴醫院 戒癮、附命完成戒癮治療緩起訴處分),可透過治療以協助 病患刑犯人戒除毒品,但經過上揭機構內或機構外之治療後 仍再犯施用毒品者,即屬同條例第10條應科處刑罰之犯罪行 為,而被告在本案所為與上開案件均係被告犯施用第二級毒 品罪之犯罪類型,被告在歷經上開案件之司法偵審程序後, 竟仍未能戒除毒癮、記取教訓,再犯本案之施用第二級毒品 犯行,並無特殊之原因與環境促成,顯見被告並無徹底戒除 毒品之決心,亦足徵被告本身自我控制力不足,況被告施用 毒品之行為,不僅止於傷害自己的身體,亦可能致生社會治 安之危害,是原審判決僅因施用毒品者具「病患型犯人」之 特質,即予以從輕量刑,實有不妥。而對被告量處適當徒刑 ,除能給予警惕令其不再犯之外,更能藉由被告在接受短期 自由刑之期間,戒除毒品,並利用入監服刑之機會,隔絕其 與毒品來源之接觸,尚非無助於教化,原審判決未審酌此情 ,逕予諭知較輕上次、上上次之處罰,將使被告更不知所警 惕,更無助於教化,實有不當,請撤銷原審之刑度,而給予 適法之刑度等語。 三、上訴論斷之理由:   按量刑係法院就繫屬個案犯罪之整體評價,為事實審法院得 依職權自由裁量之事項,故量刑判斷當否之準據,應就判決 之整體觀察為綜合考量,不可摭拾其中片段,遽予評斷,苟 已以行為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條各款所列情狀 ,在法定刑度內,酌量科刑,無偏執一端,致明顯失出失入 情形,即不得任意指摘為違法(最高法院108年度台上字第2 294號判決意旨參照)。查原審判決審酌被告知悉毒品對於 自己的身體健康及家庭生活,將造成不利影響,竟仍不能戒 除毒癮,一再漠視法令禁制而犯本罪,但其施用毒品所生危 害,實以自戕身心健康為主,對於他人生命、身體、財產等 法益,並無明顯而重大之實害,基於行為罪責,構成本案刑 罰的上限,並考量被告坦承犯行,態度尚佳之犯後態度,之 前雖然有多次施用毒品前科,但毒品危害防制條例已認施用 毒品者具「病患性犯人」之特質,除降低施用毒品罪之法定 刑外,並採以觀察、勒戒方式戒除其身癮,及以強制戒治方 式戒除其心癮之措施,足認僅對於施用毒品之犯人科以重刑 ,並不能使其戒除毒癮,一次比一次還要重的刑罰,無助於 教化,衡以其為國中肄業之教育程度,職業為臨時工,離婚 ,並非中低收入戶之生活狀況等一切情狀,量處有期徒刑4 月,並諭知易科罰金之折算標準,均已詳細敘述理由,顯已 斟酌刑法第57條各款事由,兼顧對被告有利與不利之科刑資 料,既未逾越法定範圍,亦無違背公平正義之精神,客觀上 不生量刑畸重或有所失入之裁量權濫用,核與罪刑相當原則 無悖,原判決量刑自無不當或違法,應予維持。從而,檢察 官以原審量刑過輕指摘原判決不當而提起上訴,並無理由, 應予駁回。 據上論斷,依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第373條、 第368條,判決如主文。   本案經檢察官吳曉婷提起公訴,檢察官詹雅萍提起上訴,檢察官 徐雪萍到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  11  日          刑事第六庭 審判長法 官 王義閔                   法 官 許淞傑                   法 官 巫美蕙 以上正本證明與原本無異。           本件不得上訴。  中  華  民  國  114  年  2   月  11  日                   書記官 李韋樺

2025-02-11

CHDM-113-簡上-159-20250211-1

侵訴
臺灣彰化地方法院

妨害性自主

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度侵訴字第57號 公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 甲○○ 選任辯護人 洪曼馨律師 沈靖家律師 上列被告因妨害性自主案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字 第12331、13299號),本院判決如下:   主  文 甲○○犯對於未滿十四歲之女子為性交罪,免刑。   犯罪事實 一、甲○○於民國113年間,透過社群軟體Instagram結識甲女,且 預見甲女(00年00月生,警詢中編定代號為BJ000-A113062 號,真實姓名年籍住所均詳卷,依性侵害犯罪防治法與兒童 及少年福利與權益保障法之規定,其姓名不得揭露,於本判 決以代號稱之,下稱為甲女)係未滿14歲之女子,性自主能 力及判斷能力均尚未成熟,竟基於對於未滿14歲女子為性交 亦不違反其本意之不確定故意,於113年3月13日凌晨0時許 前不久,與甲女相約見面後,騎乘自行車至甲女位在彰化縣 大村鄉之住處(地址詳卷),其後進入甲女房間內,於113 年3月13日凌晨0時許,經甲女同意,以其陰莖插入甲女陰道 內之方式,與甲女為性交行為1次。 二、案經彰化縣警察局員林分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官 偵查起訴。     理  由 一、程序部分:  ㈠性侵害犯罪防治法第15條第3項規定,司法機關所製作必須公 示之文書,不得揭露被害人之姓名、出生年月日、住居所及 其他足資識別被害人身分之資訊。兒童及少年福利與權益保 障法第69條第1項第4款、第2項亦規定,司法機關所製作必 須公開之文書,除有其他法律特別規定之情形外,不得揭露 足以識別刑事案件、少年保護事件之當事人或被害人之兒童 及少年身分之資訊。另性侵害犯罪防治法第15條及第16條第 1項所定其他足資識別被害人身分之資訊,包括被害人照片 或影像、聲音、住址、親屬姓名或其關係、就讀學校、班級 、工作場所或其他得以直接或間接方式識別該被害人個人之 資料,此觀性侵害犯罪防治法施行細則第10條之規定即明。 查本案被害人甲女案發時為未滿14歲之少年,是本判決關於 甲女及其母,僅記載為甲女、乙女(性侵害案件代號與真實 姓名對照表、陪同人代號與真實姓名對照表詳他卷後附臺灣 彰化地方檢察署不公開卷資料袋內),合先敘明。  ㈡被告以外之人於審判外之陳述,雖不符刑事訴訟法第159條之 1至之4等4條規定,而經當事人於審判程序同意作為證據, 法院審酌該陳述作成時之情況,認為適當者,亦得作為證據 ,同法第159條之5第1項定有明文。經查,本判決後述所引 用被告甲○○以外之人於審判外之陳述,公訴人、被告及其辯 護人於本院準備程序期日均同意作為證據(見本院卷第49頁 至第50頁),迄至言詞辯論終結前未再聲明異議,本院審酌 上開證據作成時之情況,並無違法不當或其他瑕疵,認以之 作為證據應屬適當,依前開規定,認前揭供述證據應有證據 能力。  ㈢又本案其餘非供述證據,無傳聞法則之適用,本院審酌該等 證據作成及取得之程序均無違法之處,且與本案具有關連性 ,是後述所引用非供述證據之證據能力均無疑義,合先敘明 。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由:     上開犯罪事實,業據被告於警詢、偵訊、本院準備程序及審 理時均坦承不諱(見偵13299卷第15頁至第18頁、第55頁至 第56頁,本院卷第48頁至第49頁、第88頁),核與證人即被 害人甲女、證人乙女於偵訊中證述之情節大致相符(見他卷 第11頁至第13頁),並有被告與甲女之LINE通訊軟體對話紀 錄翻拍照片、彰化縣政府性侵害案件訊前訪視紀錄表、性侵 害犯罪事件通報表在卷可稽(見他卷第21頁至第39頁、本院 卷第57頁至第60頁),足認被告之任意性自白與事實相符, 堪以採信。本案事證明確,被告上開犯行堪以認定,應依法 論科。 三、論罪科刑之依據:    ㈠按刑法上稱性交者,謂非基於正當目的所為之以性器進入他 人性器之性侵入行為,此觀刑法第10條第5項第1款之規定即 明。查被害人甲女係00年00月生,有其真實姓名對照表1紙 (附於他卷後附臺灣彰化地方檢察署不公開卷資料袋內)可 考,是被告為本案行為時,被害人甲女係14歲以上未滿16歲 之女子,而被告於本院審理時亦自承就此有不確定故意(見 本院卷第88頁),又被告上開以陰莖插入被害人甲女陰道內 之行為,揆諸上開規定,自屬性交行為無疑。核被告所為, 係犯刑法第227條第1項對於未滿14歲之女子為性交罪。  ㈡按成年人故意對兒童及少年犯罪者,加重其刑至2分之1,但 各該罪就被害人係兒童及少年已定有特別處罰規定者,不在 此限,兒童及少年福利權益與保障法第112條第1項定有明文 。是以刑法各罪未就年齡要件特設處罰規定者,固應依該條 項規定加重其刑,然被告對被害人甲女所犯之刑法第227條 第1項之罪,已將「未滿14歲之男女為性交」列為犯罪構成 要件,依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項但書規 定,自無再依同條項前段規定加重處罰之餘地,併此敘明。  ㈢按18歲以下之人犯刑法第227條之罪者,減輕或免除其刑,此 觀刑法第227條之1之規定即明。又刑法第10條第1項規定: 「稱以上、以下、以內者,俱連本數或本刑計算。」次按民 法第119條規定:「法令、審判或法律行為所定之期日及期 間,除有特別訂定外,其計算依本章之規定。」另第124條 第1項規定:「年齡自出生之日起算。」是以,有關年齡之 計算,若無其他特別規定外,應依週年計算法,以實足年齡 計算,自出生之日起算足1年為1歲。刑法第227條之1規定所 稱「18歲以下」,參照前述說明,應指未滿18歲及適滿18歲 (即18歲整)。如年齡為18歲又1天者,因已逾18歲整,即 不符規定要件(最高法院96年度台上字第6416號判決意旨參 照)。經查,被告係00年0月00日生,有戶役政資訊網站查 詢-個人戶籍資料查詢結果在卷可憑(見他卷第41頁),其 於本案行為時之113年3月13日凌晨0時許,為適滿18歲且未 逾1天之人,符合刑法第227條之1所定之年齡要件。又審之 被告對於男女之事亦尚屬懵懂階段,一時受情慾所惑致思慮 未臻周詳而罹刑章,究非怙惡不悛,屢屢為非之徒。參以被 告並無任何前科紀錄,其行為未違反甲女之意願,手段尚屬 平和,犯後坦承犯行深表悔誤,並已與被害人甲女及其母乙 女達成調解並已履行全部賠償金額完畢,渠等亦願意原諒被 告,且同意給予被告緩刑,此有本院113年度員司刑移調字 第387號調解筆錄1紙在卷足憑(見本院卷第65頁至第66頁) ,再念及被告除坦承犯行外,更親手書寫道歉信乙封承認錯 誤、誠心悔過(見本院卷第55頁),態度積極,足見悔悟, 堪認被告經歷本案偵查、審理程序,足收警惕懲儆之效。復 考量被告自陳現於大學進修部就讀中(見本院卷第89頁), 認如縱依刑法第59條規定酌減其刑,令其仍須接受刑事處罰 ,或縱使予以緩刑之宣告,依兒童及少年福利與權益保障法 第112條之1第1項、刑法第93條第1項第1款之規定,在緩刑 期內仍應諭知付保護管束,均嫌過重,是本院綜核上情,認 被告本案犯行予以犯罪之宣告,即足收非難之效,爰依刑法 第227條之1規定,免除其刑,避免不符比例原則之刑罰執行 ,耗費國家資源與違反一般之人情事理,以昭衡平,並期被 告經此教訓,能深切惕勵,勿重蹈覆轍。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項後段,判決如主文。 本案經檢察官何采蓉提起公訴,檢察官徐雪萍到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  11  日          刑事第六庭 審判長法 官 王義閔                   法 官 許淞傑                   法 官 巫美蕙 以上正本證明與原本無異。                 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 告訴人或被害人如對本判決不服者,應具備理由請求檢察官上訴 ,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。  中  華  民  國  114  年  2   月  11  日                   書記官 李韋樺 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第227條 對於未滿十四歲之男女為性交者,處3年以上10年以下有期徒刑 。 對於未滿十四歲之男女為猥褻之行為者,處6月以上5年以下有期 徒刑。 對於十四歲以上未滿十六歲之男女為性交者,處7年以下有期徒 刑。 對於十四歲以上未滿十六歲之男女為猥褻之行為者,處3年以下 有期徒刑。 第1項、第3項之未遂犯罰之。

2025-02-11

CHDM-113-侵訴-57-20250211-1

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