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上易
臺灣高等法院臺南分院

傷害

臺灣高等法院臺南分院刑事判決                   113年度上易字第478號 上 訴 人 即 被 告 曾文 上列上訴人即被告因傷害案件,不服臺灣嘉義地方法院113年度 易字第577號113年6月28日第一審判決(聲請簡易判決處刑書案 號:臺灣嘉義地方檢察署113年度偵字第2261號),提起上訴, 本院判決如下:   主 文 原判決關於曾文所處之刑部分撤銷。 前開撤銷部分,曾文處拘役拾伍日,如易科罰金,以新臺幣壹仟 元折算壹日。   理 由 壹、程序事項: 一、按上訴得對於判決之一部為之;上訴得明示僅就判決之刑、 沒收或保安處分一部為之,刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。是於上訴人明示僅就量刑上訴時,第二審 即以第一審所認定之犯罪事實作為論認原審量刑妥適與否之 判斷基礎,僅就原判決關於量刑部分進行審理,至於其他部 分,則非第二審審判範圍。 二、查本件上訴人即被告於本院審理時,已明示其上訴之範圍是 僅就量刑部分上訴;對於原審判決認定之犯罪事實、引用之 證據、理由、適用法條、罪名等,都沒有不服,也不要上訴 等語。檢察官、被告並就本院依照原審所認定的犯罪事實、 證據理由、適用法條、罪名為基礎,僅就量刑部分調查證據 及辯論均表示無意見等語(見本院卷第64頁)。是依據前述 規定,本院僅就原判決量刑妥適與否進行審理,至於原判決 其他部分(含原判決認定之犯罪事實、證據、理由、引用的 法條、罪名),則非本院審理範圍,先予指明。  貳、上訴審之判斷: 一、被告上訴意旨略以:   原審判決太重,希望能從輕量刑,我誠心誠意向告訴人致歉 ,請給予緩刑之機會等語。 二、撤銷原判決量刑部分之理由:   按刑事審判之量刑,在於實現刑罰權之分配的正義,故法院 對科刑判決之被告量刑,應符合罪刑相當原則,使罰當其罪 ,以契合人民之法律感情,此所以刑法第57條明定科刑時應 審酌一切情狀,尤應注意該條所列各款情形,以為科刑輕重 之標準;又行為人犯罪後之態度,為刑法第57條第10款所定 量刑審酌事項之一,是行為人犯後悔悟之程度,自攸關於法 院判決量刑之審酌。經查:本件被告上訴後,業已知坦承全 部犯行(見本院卷第46頁),非無悔意,故本件攸關被告量 刑之基礎,於原審判決後,已有所變動,原判決未及審酌上 情,容有未合,是被告上訴意旨請求從輕量刑,非無理由, 應由本院將原判決所處之刑予以撤銷自為改判。 三、量刑之審酌:   爰以行為人之責任為基礎,審酌被告犯本罪之動機、手段、 目的,與告訴人原素不相識,僅因細故率爾訴諸肢體暴力, 毆打告訴人頭部,致告訴人受有傷害,惟念被告犯後已知坦 承犯行,願意面對自己之過錯,且表示其願向告訴人誠心致 歉及循求和解或調解之機會,然經告訴人表示無此意願等情 ,有本院公務電話查詢紀錄表1份在卷可參(見本院卷第35 頁),兼衡其於原審自陳五專肄業之智識程度,職業為外送 員,家庭經濟狀況為勉持,患有雙相情緒障礙症及焦慮症與 睡眠障礙症等情,有中華民國身心障礙手冊【註記:輕度】 、臺中榮民總醫院嘉義分院藥袋、知心連冀診所診斷證明書 各1份在卷可參(見原審易卷第17至19、65頁),及告訴人於 原審審理時表示與偵查中所表示「請從重量刑」意見相同( 見原審易卷第56頁)等一切情狀,量處如主文第二項所示之 刑,並諭知如易科罰金之折算標準。 四、又被告上訴意旨雖請求本院能體諒其有精神疾病、身心障礙 ,還有殘障手冊,且是在工作中犯罪,情緒精神比較浮躁, 才會造成這件遺憾的事,其已非常後悔,請給予其緩刑之機 會等語,然查,本案被告僅因不滿勸阻,即出手毆打告訴人 之頭部,造成告訴人身心受有傷害,縱衡酌被告本身有精神 疾病且是在工作中犯罪等情,然尚難以此即認被告有何以暫 不執行為適當之情,故無從諭知緩刑,亦併此敘明。  據上論斷,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條,判決 如主文。 本案經檢察官周欣潔聲請以簡易判決處刑,檢察官王全成到庭執 行職務。 中  華  民  國  113  年  10  月  22  日          刑事第六庭  審判長法 官 郭玫利                    法 官 王美玲                    法 官 林臻嫺 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 劉素玲  中  華  民  國  113  年  10  月  22  日 附錄本案論罪科刑法條  中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以 下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或7年以上有期徒刑 ;致重傷者,處3年以上10年以下有期徒刑。

2024-10-22

TNHM-113-上易-478-20241022-1

交上易
臺灣高等法院臺南分院

過失傷害

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 113年度交上易字第396號 上 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳維昌 上列上訴人因被告過失傷害案件,不服臺灣臺南地方法院112年 度交易字第1040號中華民國113年3月26日第一審判決(起訴案號 :臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第10435號),提起上訴,本 院判決如下:   主 文 原判決關於刑之部分撤銷。 上開撤銷部分,陳維昌處拘役伍拾玖日,如易科罰金,以新台幣 壹仟元折算壹日。   理 由 一、按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之,刑 事訴訟法第348條第3項定有明文。檢察官不服原審判決提起 上訴,且於審理中表示僅就刑一部不服上訴,故本件上訴範 圍為原判決刑之部分,關於量刑以外部分,即不在本院審理 範圍,並均為量刑基礎,先予敘明。 二、檢察官上訴意旨略以:被告陳維昌(下稱被告)於調解時, 自述因睡著肇事,願負全責,故被告不符合自首,原審依刑 法第62條前段規定減輕其刑,量刑尚有未當等語。 三、經查:   ㈠被告行為後,道路交通管理處罰條例第86條之規定已於民 國112年5月3日修正公布,於同年6月30日施行,修正前規 定:「汽車駕駛人,無駕駛執照駕車……,因而致人受傷或 死亡,依法應負刑事責任者,加重其刑至二分之一。」修 正後規定:「汽車駕駛人有下列情形之一,因而致人受傷 或死亡,依法應負刑事責任者,得加重其刑至二分之一: 一、未領有駕駛執照駕車。……」經比較新舊法,自以修正 後規定較有利於被告,依刑法第2條第1項但書規定,應適 用修正後即現行道路交通管理處罰條例第86條之規定。考 量被告未考取普通重型機車駕駛執照猶駕車上路,加重一 般用路人危險,並因而致告訴人受傷,且有肇事原因,故 依道路交通管理處罰條例第86條第1項第1款規定加重其刑 。   ㈡本件車禍發生後,依臺南市政府警察局第三分局交通分隊 道路交通事故肇事人自首情形紀錄表記載,警員到場處理 前不知肇事人,係被告在現場向警員承認為肇事人,固有 該自首情形紀錄表附卷足憑(見他卷第79頁)。然被告迭 於警詢、偵查及本院審理中供稱其於車禍後昏迷,送醫後 住院至10月3日,未向警員承認為肇事人等語(見他卷第3 9頁、原審卷第87頁、本院卷第136頁),且被告係於車禍 現場經送醫,至112年2月27日始製作警詢筆錄,則警察於 製作被告警詢筆錄前,依照道路交通事故現場圖、道路交 通事故調查報告表㈠、㈡、車損及現場照片等,應可合理懷 疑被告駕車發生車禍,被告顯未及對於未發覺之罪坦承, 尚不符合自首規定,即無從依刑法第62條前段規定減輕其 刑。   ㈢原審對被告之罪予以科刑,固非無見。惟被告尚不符合自 首規定,已如前述,原判決認被告符合自首,依刑法第62 條前段規定減輕其刑,於法即有未合。檢察官上訴意旨, 指摘原判決適用自首規定減輕被告之刑,量刑尚有未當, 即有理由,自應由本院將原判決關於刑之部分撤銷改判。 經以行為人責任為基礎,審酌被告未考領駕駛執照,率以 駕車行駛,未遵守道路交通規則,肇致告訴人受傷,行為 後否認犯罪,未賠償告訴人,另考量告訴人受有骨折傷害 ,被告為肇事次因程度,兼衡被告智識程度、職業、家庭 狀況(見原審卷第88頁),告訴人之意見等一切情狀,量 處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準。 三、據上論斷,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、 第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官王全成到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  10  月  17  日          刑事第六庭  審判長法 官 郭玫利                    法 官 王美玲                    法 官 曾子珍 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 張宜柔 中  華  民  國  113  年  10  月  17  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第284條 因過失傷害人者,處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金 ;致重傷者,處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

2024-10-17

TNHM-113-交上易-396-20241017-1

上訴
臺灣高等法院臺南分院

毒品危害防制條例等

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 113年度上訴字第1190號 上 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 上 訴 人 即 被 告 鄭東海 選任辯護人 王嘉豪律師 上列上訴人因被告違反毒品危害防制條例等案件,不服臺灣臺南 地方法院113年度訴字第126號中華民國113年5月21日第一審判決 (起訴案號:臺灣臺南地方檢察署112年度營偵字第3582號,移 送併辦案號:同署113年度營偵字第904號),提起上訴,本院判 決如下:   主 文 原判決關於其附表一編號4、9、18所示之刑及定應執行刑部分均 撤銷。 前開撤銷部分,鄭東海各處如附表編號4、9、18本院宣告刑欄所 示之刑。 其他(即原判決附表一編號1至3、5至8、10至17、19至21所示部 分)上訴駁回。 前開撤銷部分與上訴駁回部分所處之刑,應執行有期徒刑柒年貳 月。   理 由 一、按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之,刑 事訴訟法第348條第3項定有明文。檢察官、上訴人即被告鄭 東海(下稱被告)不服原審判決提起上訴,檢察官、被告及 辯護人於審理中均表示僅就刑一部不服上訴,故本件上訴範 圍為原判決刑之部分,關於量刑以外部分,即不在本院審理 範圍,並均為量刑基礎,先予敘明。 二、檢察官上訴意旨略以:㈠原判決就被告如其附表一編號20、2 1部分適用刑法第59條酌減其刑。然觀諸被告前分別於103、 104年間因販賣毒品案件,經法院判處罪刑,甫於民國112年 9月21日執行完畢,旋於112年9月28日再為本件販賣毒品犯 行,主觀上之法敵對意識及惡性非輕,又被告本件販賣毒品 對象有8人、次數共18次,影響層面甚廣,造成危害難認輕 微,被告之犯罪原因、環境無「情輕法重、顯可憫恕」之事 由。原判決竟因被告於偵查中未自白該2次犯行,未能適用 毒品危害防制條例第17條第2項規定減輕,即認該2次犯行對 象同一、販賣金額相同,有情堪憫恕,適用刑法第59條規定 酌減其刑,原判決此部分顯屬違法。㈡原判決就被告如其附 表一編號20、21部分各量處有期徒刑6年2月,就被告於偵、 審自白之其餘犯行,分別量處有期徒刑5年8月或6年2月,顯 見被告是否於偵、審中自白,一律齊頭式平等待遇,有違平 等原則,架空毒品危害防制條例第17條第2項之鼓勵行為人 自白、悔過及訴訟經濟、節約司法資源等立法目的。原判決 此部分量刑亦有未當。 三、被告上訴意旨略以:㈠原判決就其附表一編號4、9、18部分 ,被告有供出毒品來源,應適用毒品危害防制條例第17條第 1項規定減輕其刑。㈡原判決除其附表一編號4、9、18部分外 ,就其附表一其餘部分,量刑尚有過重,求為從輕量刑。 四、經查:   ㈠被告前於103年間,分別因販賣毒品、經法院判處有期徒刑 3年7月(4罪),因轉讓禁藥經判處有期徒刑5月(4罪) ,因幫助施用第二級毒品經判處有期徒刑3月,定應執行 刑為有期徒刑5年確定(下稱A案);又因施用毒品經判處 有期徒刑3月(2罪)、5月,因轉讓禁藥經判處有期徒刑4 月,各罪與上開A案定應執行刑為有期徒刑4年10月確定。 又於104年間,因販賣毒品經法院判處有期徒刑3年(2罪 )、3年8月(1罪)、3年7月(2罪),定應執行刑為有期 徒刑3年10月確定(下稱B案);因施用毒品經判處有期徒 刑5月;於105年間,因施用毒品經判處有期徒刑3月;上 開2罪與B案定應執行刑為有期徒刑4年4月確定。嗣經接續 執行,於109年12月25日假釋出監,於112年9月21日假釋 期滿,視為執行完畢,被告於受前案徒刑之執行完畢後, 5年以內故意再犯如原判決附表一所示有期徒刑以上之罪 ,均構成累犯,此業據檢察官於審理時主張明確,並提出 上開各案件之刑事判決、裁定、刑案資料查註紀錄表為證 (見偵3卷第112-31至122頁,原審卷第271至333頁),並 有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按。被告所犯均為 販賣第二級毒品、轉讓禁藥罪,罪質相同,且被告甫於執 行完畢1月內,即再為本件犯行,次數、對象更多,顯見 被告未有警惕,有其特別惡性,對刑罰反應力確屬薄弱, 衡諸上情,即使對被告依累犯規定加重其法定最低本刑, 亦不致罪刑不相當。因此,除販賣第二級毒品法定刑無期 徒刑部分依法不得加重其刑外,均依刑法第47條第1項規 定加重其刑。   ㈡被告就原判決附表一編號1至19所示各罪,於偵查及歷次審 判中均自白,符合毒品危害防制條例第17條第2項規定, 均減輕其刑。   ㈢被告就原判決附表一編號20至21所示2罪,先於偵查中否認 犯罪,於原審始自白犯行,故不符合毒品危害防制條例第 17條第2項減輕其刑規定。然衡諸被告2次販賣第二級毒品 ,對象相同,販賣金額均為3千500元,與大量散播毒品之 大盤、中盤毒販相較,惡性顯然有別,又於偵查中雖否認 犯罪,嗣於歷次審判中均已自白,足見被告仍有認錯及節 省訴訟經濟之行為,倘科以法定最低度刑有期徒刑10年, 客觀上仍可引起一般人民同情,而屬情輕法重,乃依刑法 第59條規定,均酌減輕其刑。   ㈣被告鄭東海於112年12月26日下午6時9分起製作警詢筆錄時 ,已供出各於112年12月6日、同年月12日,在臺南市○○區 ○○路000○0號住處,向林飛凱(原審同案被告,已判決確 定)購買第二級毒品甲基安非他命之情(見偵1卷第90至9 1頁)。另林飛凱於112年12月26日下午4時17分起至5時34 分止警詢時,先係否認販賣第二級毒品甲基安非他命予被 告等語(見偵1卷第18頁),嗣於同日下午9時32分偵訊時 ,始承認販賣第二級毒品甲基安非他命予被告2次等語( 見偵1卷第72頁)。而林飛凱於112年12月6日、同年月12 日至被告住處,且林飛凱於112年12月26日12時35分,經 警持搜索票搜索等情,固有司法警察蒐證錄影截圖及搜索 票、搜索、扣押筆錄附卷可憑(見偵1卷第41、45至49、1 43至144頁),然此僅能證明林飛凱有前往被告住處,及 林飛凱涉犯毒品等罪,尚無法知悉及合理懷疑林飛凱有販 賣第二級毒品甲基安非他命予被告一節。又經原審分別向 臺灣臺南地方檢察署及臺南市政府警察局新營分局函查結 果,均回覆稱因被告供出毒品來源因而查獲林飛凱,有臺 灣臺南地方檢察署函及臺南市政府警察局新營分局函在卷 可稽(見原審卷第187、193頁)。綜上,被告供出毒品來 源因而查獲林飛凱,應可認定。再者,被告就原判決附表 一編號4、9、18所示部分,即分別於112年12月7日、8日 、21日各販賣甲基安非他命予陳朝煜、陳柏豪、盧秀勇, 係被告於112年12月6日、同年月12日向林飛凱購買半錢甲 基安非他命之後,則被告販賣甲基安非他命予陳朝煜、陳 柏豪、盧秀勇之毒品來源為林飛凱,亦可認定。從而,被 告就原判決附表一編號4、9、18所示販賣甲基安非他命部 分,因供出毒品來源而查獲林飛凱,應適用毒品危害防制 條例第17條第1項規定減輕其刑。   ㈤被告如原判決附表一所示各罪,有上開刑之加減,應依刑 法第71條第1項規定先加後減,如原判決附表一編號4、9 、18所示各罪刑之減輕應予遞減。 五、原審就被告如原判決附表一編號4、9、18所示部分予以科刑 ,固非無見。惟被告此部分應適用毒品危害防制條例第17條 第1項規定減輕其刑,已如前述。原審認被告不符合該減輕 其刑規定,即有未合。被告上訴意旨指摘原判決此部分不當 ,為有理由,自應由本院將原判決此部分之刑撤銷改判。經 以行為人責任為基礎,審酌被告明知不得販賣毒品,猶意圖 牟己私利,販賣第二級毒品予他人,損害他人身心健康,對 社會治安造成潛在風險甚鉅,所為實應予非難。惟念被告之 犯後態度、動機、手段、所獲利益,被告自陳國中畢業之教 育程度,入監前從事雞肉加工廠工作,月薪約3萬元,需扶 養同居人之家庭經濟狀況(見原審卷第265頁)等一切情狀 ,就被告如原判決附表一編號4、9、18所示均量處如主文第 2項所示之刑。 六、原審就被告如原判決附表一編號20至21所示部分,依刑法第 59條規定,均酌減輕其刑,並就被告如原判決附表一編號1 至3、5至8、10至17、19至21所示部分,以行為人之責任為 基礎,審酌被告無視國家查緝毒品之禁令及毒品對人體健康 之戕害,竟意圖營利販賣第二級毒品予他人,非但對施用者 之身心造成傷害,而且一般施用者為圖購買毒品解癮,往往 不惜耗費巨資以致散盡家財、連累親友,甚或鋌而走險犯罪 ,對社會治安造成潛在風險甚鉅,所為實應予非難。惟念被 告終能坦承犯行之犯後態度,另衡以被告前開犯行之動機、 手段、販賣毒品所獲利益、素行,暨審理時被告自陳國中畢 業,未婚有同居人,育有1子,已成年,入監前從事雞肉加 工廠工作,月薪約3萬元,需扶養同居人之智識、教育程度 、家庭經濟狀況(見原審卷第265頁)等一切情狀,就被告 分別量處如附表編號1至3、5至8、10至17、19至21原審宣告 刑欄所示之刑。顯已斟酌刑法第59條及第57條各款事由,並 基於刑罰目的性之考量、刑事政策之取向以及行為人刑罰感 應力之衡量等因素而為刑之量定,未逾越法定刑度,亦無違 背公平正義之精神,客觀上不生量刑明顯失出失入之裁量權 濫用情形,為法院量刑職權之適法行使,核屬適當。檢察官 上訴意旨,固指摘原判決就其附表一編號20至21所示部分適 用刑法第59條規定酌減其刑,於法不當。被告上訴意旨,亦 指摘原判決此部分量刑均屬過重。然依前述,被告如原判決 附表一編號20至21所示部分,2次販賣對象相同,販賣金額 均為3千500元,惡性及造成損害相較為輕,雖於偵查中否認 犯罪,然於歷次審判中即已自白,足見被告仍有認錯及節省 訴訟經濟之行為,倘科以法定最低度刑有期徒刑10年,客觀 上仍可引起一般人民同情,而屬情輕法重,原審乃依刑法第 59條規定酌量減輕其刑,為無不當。而被告犯前案,甫執行 完畢,再犯本案,已經構成累犯而評價加重其刑,且被告各 次所犯,應屬獨立行為而各自量刑,再綜合考量定其應執行 刑,尚難因此即認原審就被告如原判決附表一編號20至21所 示部分,依刑法第59條規定酌量減輕其刑有所不當。又被告 上訴後,關於如原判決附表一編號1至3、5至8、10至17、19 至21所示部分,並無其他新生量刑減輕事由,自無從再為減 輕。從而,檢察官及被告上訴均無理由,應予駁回。 七、被告如附表所示之罪質相類同,時間相近,綜合判斷被告整 體犯罪之非難評價、各罪間關係、法益侵害之整體效果,考 量犯罪人個人特質,並適度反應其行為之不法與罪責程度, 及對其施以矯正之必要性,且貫徹刑法公平正義之理念,定 其應執行刑如主文第4項所示。 據上論結,應依刑事訴訟法第368條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官王全成到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  10  月  17  日          刑事第六庭  審判長法 官 郭玫利                    法 官 王美玲                    法 官 曾子珍 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未 敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 張宜柔 中  華  民  國  113  年  10  月  17  日 附表: 編號   原審宣告刑    本院宣告刑 1 有期徒刑伍年捌月。 上訴駁回。 2 有期徒刑伍年捌月。 上訴駁回。 3 有期徒刑伍年捌月。 上訴駁回。 4 有期徒刑伍年捌月。 原判決關於刑之部分撤銷。 鄭東海處有期徒刑參年陸月。 5 有期徒刑伍年捌月。 上訴駁回。 6 有期徒刑伍年捌月。 上訴駁回。 7 有期徒刑伍年捌月。 上訴駁回。 8 有期徒刑伍年捌月。 上訴駁回。 9 有期徒刑伍年捌月。 原判決關於刑之部分撤銷。 鄭東海處有期徒刑參年陸月。 10 有期徒刑捌月。 上訴駁回。 11 有期徒刑捌月。 上訴駁回。 12 有期徒刑陸年貳月。 上訴駁回。 13 有期徒刑伍年捌月。 上訴駁回。 14 有期徒刑伍年捌月。 上訴駁回。 15 有期徒刑陸年貳月。 上訴駁回。 16 有期徒刑陸年貳月。 上訴駁回。 17 有期徒刑陸年貳月。 上訴駁回。 18 有期徒刑陸年貳月。 原判決關於刑之部分撤銷。 鄭東海處有期徒刑肆年。 19 有期徒刑捌月。 上訴駁回。 20 有期徒刑陸年貳月。 上訴駁回。 21 有期徒刑陸年貳月。 上訴駁回。

2024-10-17

TNHM-113-上訴-1190-20241017-1

金上訴
臺灣高等法院臺南分院

詐欺等

臺灣高等法院臺南分院刑事判決             113年度金上訴字第1138號 上 訴 人 即 被 告 賴銘仁 上列上訴人即被告因詐欺等案件,不服臺灣臺南地方法院113年 度金訴字第703號中華民國113年5月31日第一審判決(起訴案號 :臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第7401號),提起上訴,本 院判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 壹、程序事項:  一、按上訴得對於判決之一部為之;上訴得明示僅就判決之刑、 沒收或保安處分一部為之,刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。是於上訴人明示僅就量刑上訴時,第二審 即以第一審所認定之犯罪事實作為論認原審量刑妥適與否之 判斷基礎,僅就原判決關於量刑部分進行審理,至於其他部 分,則非第二審審判範圍。 二、查本件上訴人即被告於本院審理時,已明示其上訴之範圍是 僅就量刑部分上訴;對於原審判決認定之犯罪事實、引用之 證據、理由、適用法條、罪名及沒收等,都沒有不服,也不 要上訴等語。檢察官、被告對於本院依照原審所認定的犯罪 事實、證據理由、適用法條、罪名及沒收為基礎,僅就量刑 部分調查證據及辯論均表示沒有意見(見本院卷第184至185 頁)。是依據前述規定,本院僅就原判決量刑妥適與否進行 審理,至於原判決其他部分(含原判決認定之犯罪事實、證 據、理由、引用的法條、罪名及沒收),則非本院審理範圍 ,先予指明。  貳、與刑之減輕有關之事項說明:   查被告於本件行為後,詐欺犯罪危害防制條例業於民國113 年7月31日經總統公布施行,於同年0月0日生效,依該條例 第2條第1項第1目規定:詐欺犯罪:指下列各目之罪:(一 )犯刑法第339條之4之罪。另該條例第47條則規定:犯詐欺 犯罪,在偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪所得,自動繳 交其犯罪所得者,減輕其刑;並因而使司法警察機關或檢察 官得以扣押全部犯罪所得,或查獲發起、主持、操縱或指揮 詐欺犯罪組織之人者,減輕或免除其刑。經查,本件被告所 犯之4罪固均係屬刑法第339條之4第1項第2款之罪,而屬該 條例所指之詐欺犯罪,且被告固在偵查及歷次審判中均自白 犯上開詐欺犯罪,然因本院已告知其得自動繳交犯罪所得, 並已給予被告相當之自動繳交期間,惟其於本院審理時自承 其已無法自動繳交等語(見本院卷第184頁),自無從依該 條例第47條之規定減輕或免除其刑,先此敘明。 參、上訴審之判斷: 一、本件被告上訴意旨略以:被告已坦承認罪,請求就所犯之4 罪均再判輕一點等語。 二、然按量刑之輕重,係事實審法院得依職權自由裁量之事項, 茍已斟酌刑法第57條各款所列情狀而未逾越法定刑度,亦無 明顯違背罪刑相當原則,不得遽指為違法;上級法院對於下 級法院之職權行使,原則上應予尊重。經查,本件原審已以 行為人之責任為基礎,詳予審酌被告正值青年,竟不思依循 正當途徑賺取財物,貪圖不法利益,與詐欺集團其餘成員分 工合作,以遂行詐欺集團之犯罪計畫,被告於提領詐欺贓款 後,再轉交其他詐欺集團成員,侵害附表所示告訴人之財產 法益,並隱匿犯罪所得去向,助長犯罪猖獗;尤其近年來集 團性詐欺案件頻傳,廣為新聞媒體一再披露,被告仍執意參 與其中,無視於其所為恐將嚴重危害社會治安,自該予以非 難,惟念及被告犯後坦承犯行,就一般洗錢罪於偵查及審理 中均自白,符合修正前洗錢防制法第16條第2項之減刑事由 ,再佐以被告於共同犯罪之角色分工上,係負責收取款項再 轉交共犯,參與程度尚輕,並兼衡被告之犯罪動機、手段、 告訴人所受財物損失,被告尚未與告訴人等成立調解,賠償 其等損失之犯後態度,暨被告於原審審理時自述之智識程度 、家庭經濟狀況(詳原審卷第66頁)等一切情狀,分別就所 犯之4罪,各量處有期徒刑1年2月,並敘明因被告所犯本案 各罪,雖為數罪併罰之案件,然本案尚未確定,且被告另涉 嫌多起詐欺等案件,尚在其他法院審理中,有臺灣高等法院 被告前案紀錄表在卷可考,參酌最高法院110年度台抗大字 第489號裁定意旨,爰不於本案就被告所犯上開各罪合併定 應執行刑等語。經核原判決就各罪之量刑及未予定應執行刑 之說明均尚屬妥適,並無逾越法定範圍或有偏執一端或失之 過重等罪責不相當之不當情形,亦無何濫用裁量權限之情, 且與公平原則、罪責原則、比例原則等均無違背,應予維持 。被告上訴意旨徒以前詞,請求本院再從輕量刑云云,自為 無理由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官孫昱琦提起公訴,檢察官王全成到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  10  月  8   日          刑事第六庭  審判長法 官 郭玫利                    法 官 王美玲                    法 官 林臻嫺 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未 敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 劉素玲 中  華  民  國  113  年  10  月  8   日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 (修正前)洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2024-10-08

TNHM-113-金上訴-1138-20241008-2

上易
臺灣高等法院臺南分院

傷害等

臺灣高等法院臺南分院刑事判決                   113年度上易字第443號 上 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 程川原 程文揚 程文裕 上列上訴人因被告傷害等案件,不服臺灣雲林地方法院113年度 易字第399號中華民國113年6月26日第一審判決(起訴案號:臺 灣雲林地方檢察署113年度偵字第2766號),提起上訴,本院判 決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 壹、程序事項:  一、按上訴得對於判決之一部為之;上訴得明示僅就判決之刑、 沒收或保安處分一部為之,刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。是於上訴人明示僅就量刑上訴時,第二審 即以第一審所認定之犯罪事實作為論認原審量刑妥適與否之 判斷基礎,僅就原判決關於量刑部分進行審理,至於其他部 分,則非第二審審判範圍。 二、查本件上訴人即檢察官於本院審理時,已明示其上訴之範圍 是僅就量刑部分上訴;對於原審判決認定之犯罪事實、引用 之證據、理由、適用法條、罪名等,都沒有不服,也不要上 訴等語。檢察官、被告對於本院依照原審所認定的犯罪事實 、證據理由、適用法條、罪名為基礎,僅就量刑部分調查證 據及辯論均表示沒有意見(見本院卷第82至83頁)。是依據 前述規定,本院僅就原判決量刑妥適與否進行審理,至於原 判決其他部分(含原判決認定之犯罪事實、證據、理由、引 用的法條、罪名),則非本院審理範圍,先予指明。 貳、上訴駁回之理由: 一、本件檢察官上訴意旨略以:本件被告3人僅因停車糾紛細故 即對告訴人2人拳腳相向,並對告訴人2人出言恐嚇及辱罵, 致告訴人2人身心受創嚴重,其等惡性不可謂非重大,而原 審僅輕判被告3人上開之刑,刑度實屬過輕,無足以昭炯戒 ,易使被告3人心生僥倖而有再犯之虞,故其等量刑實有再 次斟酌之必要等語(見本院卷第51頁)。 二、按刑事審判旨在實現刑罰權之分配的正義,故法院對有罪被 告之科刑,應符合罪刑相當之原則,使輕重得宜,罰當其罪 ,以契合社會之法律感情,此所以刑法第57條明定科刑時應 審酌一切情狀,尤應注意該條所列10款事項以為科刑輕重之 標準,俾使法院就個案之量刑,能斟酌至當。至於量刑輕重 ,係屬事實審法院得依職權自由裁量之事項,苟其量刑已以 行為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條各款所列情狀,而 未逾越法定刑度或有濫用權限情事,即不得任意指為違法( 最高法院75年台上字第7033號判例、103年度台上字第36號 判決意旨參照)。經查,原判決已以行為人之責任為基礎, 審酌被告3人與告訴人程世宗發生爭執後,未思理性解決紛 爭,即恣意動手傷害、恐嚇告訴人程世宗,並公然侮辱告訴 人2人,被告程文裕復波及毆打告訴人黃金環,致告訴人2人 分別受有前述傷勢,可認被告3人法治觀念與情緒控制能力 均非佳,實值非難;惟念及被告3人坦承犯行,且有意願與 告訴人2人和解(惟告訴人2人無和解意願),犯後態度尚可 ,而被告3人均無前科,有臺灣高等法院被告前案紀錄表在 卷可參,其等素行尚屬良好;兼衡被告3人之犯罪動機、手 段、情節、告訴人2人之傷勢及關於本案之意見,暨被告3人 自陳其等之教育程度、職業、月收入、婚姻、家庭狀況(因 涉及被告3人個人隱私,均不予揭露,詳參原審卷第68至69 頁)等一切情狀,分別量處如原判決主文所示之刑,並均諭 知易科罰金之折算標準。另審酌被告程文裕所犯傷害2罪之 犯罪類型及罪質相同,犯罪時間密接,暨衡量非難重複性及 回復社會秩序之需求性等因素,並考量刑罰邊際效應隨刑期 而遞減及受刑人所生痛苦隨刑期而遞增,定其應執行刑如原 判決主文所示,並諭知易科罰金之折算標準。經核原判決就 被告3人各罪之量刑及就被告程文裕所定之應執行刑,均尚 屬妥適,並無逾越法定範圍或有偏執一端或失之過輕等與罪 責不相當之不當情形,亦無何濫用裁量權限之情,且與公平 原則、罪責原則、比例原則等均無違背,應予維持。再查, 原判決既已就與刑法第57條各款與量刑相關之因子,包括: 被告3人犯本罪之動機、目的、所受之刺激、犯罪之手段、 犯罪所生之損害、犯罪後之態度、其等之生活狀況、品行( 均無刑事前科)、智識程度等,基於行為責任原則,而為整 體之評價及綜合之考量,始為量刑,且已將量刑及定刑之審 酌事由詳予敘明於原判決中,自難認原審量刑裁量有何違法 或恣意之處,是檢察官上訴意旨徒以被告3人犯本罪之動機 、犯罪手段、犯罪所生之損害等,即認被告3人惡性不可謂 非重大,原判決刑度過輕,無足昭炯戒,其等有再犯之虞云 云,要均為無理由,應予駁回。  據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官黃晉展提起公訴,檢察官林豐正提起上訴,檢察官 王全成到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  10  月  8   日          刑事第六庭  審判長法 官 郭玫利                    法 官 王美玲                    法 官 林臻嫺 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 劉素玲 中  華  民  國  113  年  10  月  8   日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以 下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或7年以上有期徒刑 ;致重傷者,處3年以上10年以下有期徒刑。 中華民國刑法第305條 以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人,致生危害 於安全者,處2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 中華民國刑法第309條 公然侮辱人者,處拘役或9千元以下罰金。 以強暴犯前項之罪者,處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以 下罰金。

2024-10-08

TNHM-113-上易-443-20241008-1

上易
臺灣高等法院臺南分院

傷害

臺灣高等法院臺南分院刑事判決                   113年度上易字第427號 上 訴 人 即 被 告 許有志 上列上訴人即被告因傷害案件,不服臺灣嘉義地方法院113年度 易字第371號中華民國113年5月31日第一審判決(起訴案號:臺 灣嘉義地方檢察署113年度偵字第3357號),提起上訴,本院判 決如下:   主 文 上訴駁回。   事 實 一、許志遠與許有志為鄰居關係,許有志於民國113年1月27日凌 晨0時至2時間,因認為許志遠在嘉義縣○○鄉○○村00鄰○○00號 住處喧嘩吵鬧而受干擾,乃前往許志遠上址住處勸誡,許志 遠因此心生不滿而於同日凌晨2時許前往許有志在嘉義縣○○ 鄉○○村00鄰○○00號住處,並至許有志上址住處3樓房間找許 有志理論,而後其等因而發生爭執,均基於傷害之犯意而彼 此徒手毆打、拉扯,許有志因此受有頭部挫傷、胸部挫傷及 左側上臂挫傷等傷害(許志遠涉犯傷害部分業經原審判決確 定),許志遠則受有左側胸壁挫傷、左側肩部挫傷、左側前 臂挫傷等傷害。 二、案經許志遠訴由嘉義縣警察局竹崎分局報告臺灣嘉義地方檢 察署檢察官偵查起訴。   理 由 壹、程序方面:   本判決下列所引用被告以外之人於審判外之言詞及書面陳述 ,檢察官、被告於本院審理時均表示同意列為證據等語(見 本院卷第52頁),本院審酌上開證據資料製作時之情況,並 無違法不當或證明力明顯過低之瑕疵,認為以之作為證據應 屬適當,依刑事訴訟法第159條之5第1項之規定,應認前揭 證據資料有證據能力。至本判決所引用之非供述證據,亦查 無非法或不當取證之情事,復為證明本件犯罪事實所必要之 重要關係事項,並經本院依法進行調查,是依刑事訴訟法第 158條之4規定之反面解釋,應認均有證據能力,合先敘明。    貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由 一、訊據被告對其與告訴人許志遠為鄰居關係,其於113年1月27 日凌晨0時至2時間,因認許志遠在嘉義縣○○鄉○○村00鄰○○00 號住處喧嘩吵鬧而受干擾,乃前往許志遠上址住處勸誡,許 志遠因此心生不滿而於同日凌晨2時許前往被告在嘉義縣○○ 鄉○○村00鄰○○00號住處,並至被告上址住處3樓房間找被告 理論,而後其等因而發生爭執、拉扯。許志遠嗣於113年1月 27日16時20分前往台中榮民總醫院灣橋分院就診,經診斷受 有左側胸壁挫傷、左側肩部挫傷、左側前臂挫傷等傷害乙情 ,固於本院並不爭執,然矢口否認有何傷害犯行,其辯解及 上訴意旨略以:是許志遠先侵入伊住宅,並有毆打、攻擊伊 之行為,伊是屬正當防衛,請求撤銷原審判決,改判無罪云 云。 二、經查: (一)訊據被告對其與告訴人許志遠為鄰居關係。其於113年1月 27日凌晨0時至2時間,因認許志遠在嘉義縣○○鄉○○村00鄰 ○○00號住處喧嘩吵鬧而受干擾,乃前往許志遠上址住處勸 誡。許志遠因此心生不滿而於同日凌晨2時許前往被告在 嘉義縣○○鄉○○村00鄰○○00號住處,並至被告上址住處3樓 房間找被告理論,而後其等因而發生爭執、拉扯。許志遠 嗣於113年1月27日16時20分前往台中榮民總醫院灣橋分院 就診,經診斷受有左側胸壁挫傷、左側肩部挫傷、左側前 臂挫傷等傷害乙情,於本院均不爭執(見本院卷第36頁) ,核與告訴人許志遠之指述大致相符,並有證人即告訴人 許志遠所提出之臺中榮民總醫院灣橋分院(下稱榮總灣橋 分院)診斷證明書(見警卷第24頁)、榮總灣橋分院113 年4月24日中總嘉企字第1130001748號函檢附許志遠病歷 資料(見原審卷第59至75頁)等在卷可稽,是此部分之事 實,首堪信無真實。 (二)被告固矢口否認有出手毆打告訴人許志遠,惟查:證人即 告訴人許志遠於警詢時證述:於113年1月26日晚間時我在 我住家和我朋友聊天,突然我鄰居許有志就跑來斥責我說 我喝酒大聲,...他大小聲後就又離開,而我就步行到他 家,適逢許有志他爸許守德也在家就開門讓我進去,他爸 說他管不住他,請我勸導他,我就到許有志三樓房間內找 他詢問剛剛是什麼事情,因他房門沒有鎖我就直接進去, 但他一看到我本人就情緒失控,許有志就跑過來朝我左胸 口打了一拳,我就把他推開,兩個人拉扯在一起,一下子 我們就分開了,我就先離開他房間,他也隨後下樓,我就 自行返家了。他住家屋主是他父親許守德。當時他父親許 守德在家,是他父親開門讓我進去的等語(見警卷第11至 12頁),於原審審理時則具結證稱:我去時許有志在樓上 ,我在樓下屋外,樓下沒有其他人,後來許守德才回來, 我當時還沒有進屋,坐在隔壁的露台。許守德回來後我跟 他講許有志三更半夜跑到我家去亂,我跟他說他的兒子要 好好教,不要老是搞這些事情,我就跟許守德說請他開門 一下,我進去跟許有志講一下。...許守德回來之後開門 ,我進去,我就跟許有志在三樓房間內問許有志現在是什 麼情形,...後來在房間就發生拉扯...因為當天晚上太晚 了,我是回去睡覺睡到下午,而且這種傷勢一開始也沒有 感覺,是隔天才發現皮膚上有瘀血跟挫傷的現象,就只有 感覺到皮膚在痛而已,沒有內傷。我驗傷之後,警察才跟 我說有人告我,要我去做筆錄。診斷證明書記載的傷勢, 應該是雙方拉扯的時候造成,過程是很混亂,沒有辦法確 定是哪個動作造成的傷勢等語(見原審卷第110至111頁) ,此外,並有證人即告訴人許志遠於案發同日就診之診斷 證明書及病歷資料可資補強佐證,自堪信為真實。 (三)被告固再辯稱是告訴人許志遠先侵入其住宅且有毆打、攻擊其之行為,是屬正當防衛云云。然查,被告於案發當時於警詢時僅對告訴人許志遠提告傷害及公然侮辱罪,並未提告侵入住宅罪(見警卷第3頁),再查,告訴人許志遠已證述其案發當日是經由被告之父許守德之同意,並開門讓其入內等情,業如前述,且此核與證人即被告之父許守德於警詢時證稱:我於113年1月27日上午2時許在家休息時,許志遠跑來敲門說要找我兒子許有志,我就開門讓他進來,他就直接跑到3樓找我兒子,我當時沒有馬上去3樓,因為當時我急著要去廁所,我去完廁所後才去3樓查看,我兒子跟鄰居都還在房間內,我就跟鄰居許志遠說這麼晚了先回去,但許志遠就回我說你沒辦法教兒子我幫你教,後來我兒子就逕行離開房間,許志遠就跟在他後面離開,然後到1樓後,我看到許志遠還在拉我兒子許有志的衣服不讓他走,不過後來我兒子才掙脫後離開。嘉義縣○○鄉○○村00鄰○○00號屋主是我本人,我開門讓許志遠進來的。我不清楚他們雙方傷勢如何。我到3樓時都沒有看到許志遠傷害及辱罵許有志過程,當時只有我在場查看,沒有其他人在場,沒有監視器畫面等語(見警卷第19至20頁)。此外,被告固曾於原審提出錄音檔,並經當庭撥放,惟僅可聽到第一名男性喘息的聲音,而後另有第二名男子表示不會教兒子之類的事,此外並有疑似聽到有第三名男子的聲音,過程中並有聽到第一名男子不斷表示要睡覺,或者是後來有表示衣服破掉的情形(見原審卷第121頁),且據被告所述,上開錄音是在許志遠沒有打伊的時候錄的,是其父許守德上樓後,始有機會把手機拿起來開錄音等語(見原審卷第121至122頁),故被告上開空言辯稱是告訴人許志遠先侵入其住宅且毆打攻擊伊,伊才回擊,故屬正當防衛云云,依卷內之資料,並無其他積極具體證據得以實其說,自難認與事實相符,而可採信。故被告係在與許志遠爆發口角爭執後,出手與許志遠互毆,是具有傷害之故意,要難認是符合正當防衛等情,自堪以認定。 (四)再查,證人許守德固於原審審理中改證稱:許志遠衝上3 樓,伊急著上廁所,就去上廁所,在上廁所過程中聽到許 有志說不要再打、很痛,伊後來上3樓看到許志遠把許有 志壓在床上、打許有志,伊於警詢時說沒有看到傷害過程 是因為當時比較緊張才沒提到,警察沒有逼伊如何陳述, 警詢筆錄也是伊看過才簽名等語(見原審卷第98至99、10 4頁)。然其後復又稱:伊上3樓只有看到許志遠壓住許有 志,沒有看到許志遠打許有志,當時沒有看到被告身上有 無受傷等語(見原審卷第106頁)。然證人許守德既為被 告之父親,與被告具直系血親之關係,依一般人之常情, 其證詞非無迴護其子即被告之可能,故其證述之證明力及 可信性,原即比其他與被告並無親屬關係之人薄弱,況其 於原審之證述與其於案發之初於警詢時所為之證述,復有 前後不一、互相矛盾等瑕疵,業如前述,故其嗣於原審翻 異前詞之證述,是否與事實相符,而可採信,要非無疑, 自亦難僅以此即為被告有利之認定。 三、綜上所述,被告上開所辯,均無可採。本案事證明確,被告 犯行,已堪認定,應依法論科。 四、論罪:   核被告所為,係犯第277條第1項之傷害罪。 參、上訴駁回之理由:   原審以本案被告犯傷害罪,屬事證明確,並以行為人之責任 為基礎,審酌被告與告訴人許志遠為鄰居關係,更有遠親之 關係(但尚不符合家庭暴力防治法所稱家庭成員關係),即 使彼此間發生齟齬,當基於上述關係而和平、理性處理,俾 利日後生活共處,卻為本案犯行,所為並非可取。兼衡被告 犯後否認犯行、與本案之犯罪情節(包含被告之犯罪行為手 段為徒手,造成許志遠受有前述傷害,然傷勢幸非甚重等) ,被告前未曾有刑事犯罪遭判處罪刑確定之情形,有其臺灣 高等法院被告前案紀錄表可參,素行尚稱良好,暨其於原審 自陳之智識程度、家庭生活、工作(見原審卷第123頁)等 一切情狀,量處拘役10日,並諭知如易科罰金之折算標準。 經核原判決認事用法並無違誤,量刑亦屬妥適允當,被告上 訴意旨,仍執前詞,否認犯行,然其所辯均無可採,業經本 院論駁如上,是其上訴為無理由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官陳昭廷提起公訴,檢察官王全成到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  10  月  8   日          刑事第六庭  審判長法 官 郭玫利                    法 官 王美玲                     法 官 林臻嫺 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 劉素玲 中  華  民  國  113  年  10  月  8   日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以 下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或7年以上有期徒刑 ;致重傷者,處3年以上10年以下有期徒刑。

2024-10-08

TNHM-113-上易-427-20241008-1

上訴
臺灣高等法院臺南分院

傷害等

臺灣高等法院臺南分院刑事判決                   113年度上訴字第975號 上 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 上 訴 人 即 被 告 陳則睿 輔 佐 人 鄭萬春 上列上訴人因被告傷害等案件,不服臺灣臺南地方法院112年度 訴字第370號中華民國113年3月21日第一審判決(起訴案號:臺 灣臺南地方檢察署111年度調偵字第2320號),提起上訴,本院 判決如下:   主 文 上訴駁回。   事 實 一、陳則睿因與武紅蓉在通訊軟體臉書(FACEBOOK)對話訊息發 生糾紛,於民國111年6月25日下午4時59分許,騎乘車牌號 碼000-000號普通重型機車,前往址設臺南市○○區○○路000號 王隆源之住處,敲門及喊叫,並持手機內照片欲找武紅蓉, 王隆源見狀基於恐嚇危害安全、傷害等犯意,先對陳則睿接 續恫嚇稱「你是列亂三小」、「人都出來」、「幹槓乎你係 」等語(臺語),使陳則睿心生畏懼,致生危害於安全,陳 則睿於同日下午5時1分許,基於傷害犯意,先以徒手握拳接 續朝王隆源之頭部及後頸部揮擊,王隆源以徒手握拳朝陳則 睿臉部揮擊,嗣王隆源居於劣勢,遂返回上開住處內持鋁製 球棒1隻,陳則睿承前傷害犯意並基於侵入住宅之犯意,趁 王隆源未將上開住處大門上鎖之際,未經王隆源之同意,無 故侵入王隆源之上開住處,王隆源則承前傷害犯意,接續持 鋁製球棒朝陳則睿之頭部及身體部位進行毆打,陳則睿則持 鄰居置放於地上之鐵製畚斗1支加以反擊,致陳則睿受有頭 部撕裂傷、左側尺骨鷹嘴突開放性骨折、右膝部挫傷、右肩 挫傷及左肩挫傷等傷害(王隆源涉犯恐嚇危害安全及傷害罪 部分業經本院另行判決),王隆源則受有頭部併頸部挫傷及 四肢擦挫傷等傷害。嗣經員警到場處理,始悉上情。 二、案經王隆源訴由臺南市政府警察局永康分局報告臺灣臺南地 方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 壹、程序方面: 一、查本件被告僅就原判決判處其有罪部分提起上訴,檢察官則 僅就被告量刑部分提起上訴,故就被告經原判決不另為無罪 諭知部分,不在本院審理範圍,先此敘明。 二、本判決下列所引用被告以外之人於審判外之言詞及書面陳述 ,檢察官、被告及輔佐人於本院審理時均表示同意列為證據 等語(見本院卷第219頁),本院審酌上開證據資料製作時 之情況,並無違法不當或證明力明顯過低之瑕疵,認為以之 作為證據應屬適當,依刑事訴訟法第159條之5第1項之規定 ,應認前揭證據資料有證據能力。至本判決所引用之非供述 證據,亦查無非法或不當取證之情事,復為證明本件犯罪事 實所必要之重要關係事項,並經本院依法進行調查,是依刑 事訴訟法第158條之4規定之反面解釋,應認均有證據能力, 合先敘明。   貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由 一、訊據被告固坦承與告訴人王隆源在犯罪事實欄所示時、地因 被告持手機內照片欲找案外人武紅蓉而發生爭吵,且有拿旁 邊的鐵製畚斗阻擋告訴人等情,惟矢口否認有何侵入住宅及 傷害等之犯行,其辯解及上訴意旨略以:我跟告訴人完全不 認識,我只是拿武紅蓉照片一間一間住戶詢問,根本沒有侵 入民宅,問到告訴人那邊時,他就拿棒球鋁棒打到我手斷掉 跟頭破掉,我沒有打告訴人云云。 二、經查: (一)訊據被告於犯罪事實欄所示之時、地,騎乘車牌號碼000- 000號普通重型機車,至告訴人之住處,並持手機內照片 欲找武紅蓉,兩人因而發生爭執等情,業據被告所不爭執 (本院卷第114-115頁),核與證人即告訴人於警詢、偵 查及原審準備程序證述之情節大致相符(警卷第15-25頁 ;偵卷第13-16頁;原審卷第241-244、249-256頁),並 有111年6月25日被告騎乘車牌號碼000-000號之普通重型 機車前往告訴人住○○路○○○○○○○○○○○號碼000-000號車輛詳 細資料報表各1份在卷可佐(警卷第65-67頁、偵卷第25頁 ),是此部分之事實,首堪以認定。 (二)次查,告訴人於同日下午5時55分許,曾前往安南醫院急 診,檢查結果係受有頭部併頸部挫傷及四肢擦挫傷等傷害 乙情,業據證人即告訴人證述同前,並有111年6月25日告 訴人之臺南市立安南醫院之診斷證明書1份在卷可佐(警 卷第45頁),是此部分之事實,亦堪以認定。 (三)再查,證人即告訴人王隆源於111年6月25日警詢時證稱: 於案發前,我不認識之該名男子先至臺南市○○區○○路000 號用力敲門及大聲喊叫,之後再至○○路000號用力敲門及 大聲喊叫,並拿著手機裡的一張女性照片,問我認不認識 照片裡的該名女子,我開門後,該男子跑進來我住家1樓 客廳,我一直把他向外推,並告知他,你再不走我就要報 警,他回我警察算啥小,並說我知道你住在這裡,你死定 了,我立即關門但沒上鎖,他直接開門進來,徒手毆打我 後頸及後腦部,之後我立即還擊,我先徒手毆打他臉部, 他隨手以隔壁住家外之鐵製畚箕朝我揮打,我立刻衝回屋 內拿鋁製球棒回擊,雙方互毆至住家前道路上,當時有附 近民眾架開我們,但我因為受傷頭暈,不清楚是何人架開 的,之後對方就先步行離開現場等語(警卷第16-17頁) ;復觀諸安南醫院診斷證明書內容略以:頭部併頸部挫傷 、四肢擦挫傷;病患於111年6月25日下午5時55分入本院 急診,經處置後,於同日離院,出院後宜休養兩天,並建 議於門診追蹤診療等語(警卷第45頁)。是告訴人指稱其 是先遭被告以徒手毆打其後頸及後腦部,再遭其以鐵製畚 斗朝其揮打而受傷,與診斷書記載其是受有頭部併頸部挫 傷、四肢擦挫傷等,核屬相符,且其與被告原並不相識, 亦無仇恨,於案發當日又是被告主動前往其住處尋釁,故 應無刻意誣陷被告之理。   (四)又查,證人即當日偶然開車路過該處之證人陳永仲亦於警詢時證稱:當時我駕駛000-0000號自小客車,載我朋友武紅蓉要回家(○○區○○街00號的大樓),當時武紅蓉說前面路邊都有攤販不好停車,所以我停在永康區○○路路邊的空位讓武紅蓉下車,因此才出現在現場並目睹到案發過程。當時我準備讓武紅蓉下車時,就見到兩名男子互相推擠拉扯,其中一名年紀較大、膚色較白,另一名則是年輕人、皮較黑。當時我和武紅蓉都在車上,我看到該2人一開始是互相推擠拉扯,接著徒手互毆,後來該名年紀較大、膚色較白的男子趨於劣勢,就跑進屋內,而該名皮膚較黑的年輕人也追進屋內(我見到他進入該屋的鋁門內),1、2秒後卻又馬上退出屋外,然後該名年紀較大、膚色較白的男子就拿著鋁棒走出門口。該名皮膚較黑的年輕人看到對方拿鋁棒,就在騎樓找到1個鐵製畚箕拿起來,接著雙方就各持鋁棒及鐵製畚箕互毆。我看到雙方拿工具在互毆,所以想先駕車離開,當我從路邊駛出時,就聽到車子右側有被打到的聲音,於是又在車道上停下來,我朋友武紅蓉隨即下車步行走往埔東街回家,而我下車查看車子的狀況。我下車查看車子時,雙方還持續拿工具互毆,而我就先在一旁看二人打架,後來二人可能沒力了就結束毆打,該名皮膚較黑的年輕人想走路離開現場,我見狀從他後方拉一下衣服(當時我只拉一下就放開,只是要叫他停下來而已,沒有一直拉住),並說「你把我車子打成這樣就要走了?」,我回頭見該名年紀較大、膚色較白的男子累倒在路邊,我也不知道怎麼辦,就只好任該名皮膚較黑的年輕人離開。接著我就拿手機撥打110報案,而110接電話的先生告知我已經有其他人先報案了,於是我就掛斷電話,過沒多久警察就到現場了。警察在現場有拍攝我車輛副駕駛座車門擦痕及凹陷損傷的相片,然後我就離開現場了等語(警卷第28-29頁),故證人陳永仲就被告確有侵入告訴人之住宅內,且其二人並有持續互持球棒與鐵製畚斗互毆等情之證述,核均與告訴人上開所述大致相符,自得作為補強告訴人上開指述之積極佐證。 (五)綜上,告訴人指稱其於案發當日,因遭被告詢問是否認識 手機照片中之女子,因而發生口角爭執,二人先徒手互毆 ,繼而與被告互持球棒與鐵製畚斗互毆,致其受有上開診 斷證明書所載之傷害等情,核與證人陳永仲之上開證述情 節、及上開診斷證明書所記載之傷勢,要屬大致相符,足 認告訴人所受之上開傷勢,確係因被告之攻擊行為所造成 ,告訴人之傷害結果與被告之傷害行為間,具有相當之因 果關係等節,亦足堪以認定。是本件被告之傷害及侵入住 宅之客觀犯行及主觀犯意,要已屬事證明確。被告空言否 認其有傷害告訴人及侵入其住宅之行為云云,自僅屬事後 卸責之詞,並無依據,要難憑採。    (六)至於被告固於本院聲請傳喚證人即其母李文娟到庭作證, 待證事項為:我母親曾在另案毀損案件中到永康分局製做 筆錄,另案中有調到告訴人住家門口的監視器畫面,時間 與本案是同一天,可證明案發當天告訴人住處門口確有裝 設監視器,且有拍攝到當天他拿棒球棒毀損其母親機車的 影片等語(見本院卷第112-113頁)。惟被告之傷害及侵 入住宅犯行,事證已明,業經本院認定如前。況本院依職 權調閱上開被告所稱告訴人於同日毀損被告母親機車之案 卷(即臺灣臺南地方法院111年度簡字第2616號刑事案卷 )後,查該卷內並無被告所稱內有告訴人門口監視器之影 像或翻拍照片,僅有現場及毀損機車之照片共6張,故被 告主張其母機車受告訴人毀損之該另案中,警方有調閱到 告訴人住處門口之監視器影片云云,已屬無據,難認可採 ,是其以此為前提,欲聲請傳喚其母親到庭作證,自並無 調查之必要,爰依刑事訴訟法第163條之2第1項之規定, 駁回上開調查證據之聲請,亦併予敘明。 (七)綜上所述,本件被告傷害及侵入住宅犯行已屬事證明確, 應依法論科。    三、論罪: (一)核被告所為,係犯第277條第1項之傷害罪及同法第306條 第1項之侵入住宅罪。 (二)被告基於同一傷害之犯意,以徒手握拳方式,朝告訴人之 頭部及後頸部揮擊,並持鐵製畚斗反擊,致被告四肢挫傷 等傷害行為,係於密接之時間為之,且均係侵害相同法益 ,各行為之獨立性極為薄弱,顯係出於單一犯意,依一般 社會健全觀念,在時間差距上,難以強行分開,在刑法評 價上,應視為數個舉動之接續施行,合為包括之一行為予 以評價,屬接續犯,而論以包括一罪。   (三)再按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯存在之目的 ,在於避免對於同一不法要素予以過度評價,其所謂「同 一行為」係指所實行者為完全或局部同一之行為而言。則 自然意義之數行為,得否評價為法律概念之一行為,應就 客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所 侵害之法益與行為間之關連性等要素,視個案情節依社會 通念加以判斷。如具有行為局部之同一性,或其行為著手 實行階段可認為同一者,得認與一行為觸犯數罪名之要件 相侔,而依想像競合犯論擬。本件被告係因向告訴人尋找 武紅蓉未果,發生口角爭執及拉扯衝突,被告先以徒手握 拳方式,毆打告訴人之頭部及後頸部,並未經告訴人同意 進入其住處,嗣手持鐵製畚斗反擊,反擊過程中致告訴人 四肢挫傷,就被告本案行為歷程,應適度擴張一行為概念 ,認被告所為係本於同一傷害目的下接續所為之單一行為 舉措,係以一行為同時觸犯傷害罪及侵入住宅罪之想像競 合犯,依刑法第55條規定從一重之傷害罪處斷。 參、上訴審之判斷: 一、原審以本案事證明確,依法論科,並以行為人之責任為基礎 ,審酌被告與告訴人並不相識,基於尋找武紅蓉之動機及目 的,於被告尋找武紅蓉過程中,未思以和平途徑解決,反而 使用暴力手段,以徒手方式毆傷告訴人,並其明知未經他人 同意無故進入他人住宅乃違法行為,竟輕率為之,其侵害他 人居住安全法益,且於手持鐵製畚斗反擊過程中致告訴人受 傷,法紀觀念明顯薄弱,所為實不可取;復考量被告前有恐 嚇取財、妨害自由之前科素行,此有臺灣高等法院被告前案 紀錄表1份在卷可參(原審卷第395-396頁),犯後矢口否認 犯行之犯後態度,犯後態度不佳,兼衡本案之犯罪情節、告 訴人之傷勢,及被告自陳為高職畢業、從事粗工、日薪約1, 300元至1,400元、已婚、與家人同住、需扶養配偶及未成年 子女之生活狀況(原審卷第420頁)等一切情狀,量處有期 徒刑3月,並諭知易科罰金之折算標準。並敘明扣案之鐵製 畚斗1支雖為被告犯本案所用之物,然並非被告所有之物, 亦非違禁物,爰不予宣告沒收,經核原判決認事用法並無違 誤,量刑亦屬妥適允當,就不予宣告沒收之說明復無違法或 不當。是被告上訴意旨,仍執前詞,否認犯行,然其所辯均 無可採,業經本院論駁如上,其上訴意旨指摘原判決判處其 有罪為不當,自無理由,應予駁回。 二、再按量刑之輕重,係事實審法院得依職權自由裁量之事項, 茍已斟酌刑法第57條各款所列情狀而未逾越法定刑度,亦無 明顯違背罪刑相當原則,不得遽指為違法;上級法院對於下 級法院之職權行使,原則上應予尊重。是本件檢察官循告訴 人之請求提起上訴,其意旨固以本件起因是因被告所引起, 被告犯後又矢口否認犯行,迄未向告訴人表達歉意,亦未賠 償告訴人,難認其犯後態度良好,是原審量刑過輕云云。然 原判決既已詳予審酌刑法第57條各款所列之情狀,經整體綜 合判斷後,始為量刑,業如前述,並無漏未審酌之處,亦無 逾越法定範圍、或有偏執一端或失之過輕等與罪責不相當之 不當情形,復無何濫用裁量權限之情,且與公平原則、罪責 原則、比例原則等均無違背,是檢察官上訴意旨徒以前詞, 指摘原審量刑過輕云云,亦為無理由,同應予駁回。  據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官許嘉龍提起公訴,檢察官蔡明達提起上訴,檢察官 王全成到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  10  月  8   日          刑事第六庭  審判長法 官 郭玫利                    法 官 王美玲                     法 官 林臻嫺 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未 敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 劉素玲 中  華  民  國  113  年  10  月  8   日 附錄法條: 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以 下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或7年以上有期徒刑 ;致重傷者,處3年以上10年以下有期徒刑。 中華民國刑法第306條 無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦者,處1年 以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 無故隱匿其內,或受退去之要求而仍留滯者,亦同。

2024-10-08

TNHM-113-上訴-975-20241008-3

上訴
臺灣高等法院臺南分院

違反動物用藥品管理法

臺灣高等法院臺南分院刑事判決                   113年度上訴字第1246號 上 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 廖慧臻 上列上訴人因被告違反動物用藥品管理法案件,不服臺灣臺南地 方法院112年度訴字第1092號中華民國113年6月17日第一審判決 (起訴案號:臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第31778號、112 年度偵字第34781號),提起上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、本院審理結果,認原審以被告被訴動物用藥品管理法第35條 第1項或同條第3項等罪嫌,犯罪不能證明,諭知無罪之判決 ,認事用法均無不合,應予維持,並引用原判決所記載之理 由(如附件)。 二、檢察官上訴意旨略以:(一)動保處送請檢驗者,係在被告居 所扣得、被告未用於販賣之FIPV營養片(下稱扣案營養片) ,被告既未販賣或轉讓該藥品,則扣案營養片是否為動物用 禁藥,要與被告是否成立動物用藥品管理法第35條第1項之 販賣、轉讓動物用禁藥罪無涉。被告是否成立上開犯罪,應 視被告販售或轉讓予證人即買家何捷鴻、陳映潔、李嘉騏、 楊錚惠之「FIPV營養液」針劑及「FIPV貓傳腹免疫增強片」 (下合稱本案藥劑),是否屬未經核准輸入之動物用藥品, 合先敘明。(二)本案藥劑與扣案營養片之外觀包裝並不相同 ,有「FIPV貓傳腹免疫增強片」空盒照片、現場照片15張在 卷可稽,且兩者價格及內含量各異,為被告於審理中所自承 ,被告雖供稱裡面成份是一樣的等語,然被告亦自承其不具 獸醫資格,不知藥品實際成分,則兩者是否屬相同藥品,自 不無疑問,縱上開送驗結果顯示驗無GS-441524之成分,亦 非當然代表本案藥劑並無GS-441524之成分。(三)按除動物 用藥品管理法第3條前3款以外,其他專供預防、治療動物疾 病,促進或調節其生理機能之之原料藥、製劑及成藥,為動 物用藥品,而輸入動物用藥品,應將其成分、性能、製法之 要旨、分析方法及有關資料或證件,連同標籤、仿單及樣品 ,並繳納證書費、檢驗費,申請中央主管機關檢驗登記,經 核准發給許可證後,始得輸入,上揭藥品未經核准即擅自輸 入者,應認屬動物用藥品管理法第5條第2款之動物用禁藥, 動物用藥品管理法第3條第4款、第5條第2款分別定有明文。 又在一般檢驗實務,因市面上藥品成分種類繁多,如欲檢驗 不明粉末及藥丸,則須有欲檢驗之項目,即該粉末、藥丸是 否含何種成分,而無從僅要檢驗單位檢驗該粉末、藥丸究含 有何成分,故製造或輸入動物用藥,應將其成分、性能、製 法之要旨、分析方法及有關資料或證件,連同標籤、仿單及 樣品,並繳納證書費、檢驗費,申請中央主管機關檢驗登記 ,經核准發給許可證後,始得製造或輸入,以維護動物健康 (臺灣高等法院臺中分院101年度上訴字第2072號判決意旨 參照)。(四)GS-441524固係專供治療貓傳染性腹膜炎之藥 物,並因未取得動物用藥品許可證而屬動物用禁藥,然而臨 床上得用於預防、治療上開病症之藥物非僅限於GS-000000○ 種,且透過分解、合成等加工技術,同樣可能製成化學成分 類似之藥物,復動物用藥品管理法第3條第4款所稱動物用藥 品,亦不限於專供預防、治療動物疾病之用,凡具有促進或 調節動物生理機能功效者均屬之。縱認本案藥劑與扣案營養 片成分相同,惟上開送驗結果顯示驗無GS-441524之成分, 非即意味本案藥劑不具預防、治療動物疾病或促進、調節動 物生理機能之效用,而本法之目的即因檢驗實務無法一一剖 析藥物含有之所有成分,故需對於來源、成分不明之藥劑加 以管制,以維護動物用藥安全,是若性質上符合同法第3條 所定義之動物用藥品,且未經核准輸入,即屬同法第5條第1 項第2款所稱動物用禁藥。(五)本案藥劑除於包裝上載有FIP V或貓傳染性腹膜炎等文字,經買家餵飼養之貓隻後均有療 效,此有上開證人之證詞可稽,且被告亦自承買這些藥物給 自己的貓吃已經痊癒等語,足徵本案藥劑針對貓傳染性腹膜 炎有治療動物疾病之功效,堪屬動物用藥品管理法第3條第4 款所稱之動物用藥品。而依動保處上開函文,本案藥劑均未 取得動物用藥品輸入許可證,此有動保處112年7月7日動物 防衛字第1120886266號函在卷可稽,是本案藥劑屬同法第5 條第1項第2款所稱之動物用禁藥乙節甚明,當足作為被告自 白之補強證據。綜上所述,原判決認事用法尚嫌未洽,請將 原判決撤銷,更為適當合法之判決等語。 三、經查: (一)檢察官就被告犯罪事實,應負舉證責任,並指出證明之方 法。此刑事訴訟法第161條第1項定有明文。經查,依本案 起訴書記載之犯罪事實既為:被告...於民國111年8月間 ,在網路上向真實姓名不詳之人購入「FIPV營養液」( F IPV,即Feline infectious peritonitis virus,貓傳染 性腹膜炎)針劑及「FIPV貓傳腹免疫增強片」等腹膜炎藥 品(即FIP腹膜炎GS-441藥品)後,於附表所示時間,分 別以附表所示方式、價格販售、轉讓附表所示交易標的等 FIPV針劑及藥片給何捷鴻、陳映潔、李嘉騏、楊錚惠。故 檢察官自應先依法舉證證明被告確有非法販賣、轉讓「FI PV營養液」針劑及「FIPV貓傳腹免疫增強片」等腹膜炎藥 品(即FIP腹膜炎GS-441藥品)予何捷鴻、陳映潔、李嘉 騏、楊錚惠等人,且應舉證至超越合理懷疑之程度,首先 敘明。 (二)次按被告或共犯之自白,不得作為有罪判決之唯一證據, 仍應調查其他必要之證據,以察其是否與事實相符。此刑 事訴訟法第156條第2項亦定有明文。經查,本件依檢察官 起訴書所舉之證據清單編號1至12所示,本件起訴被告所 販賣、轉讓予何捷鴻、陳映潔、李嘉騏、楊錚惠等人之物 品,為貓腹膜炎藥品(即FIP腹膜炎GS-441藥品)等節, 主要即係依據警方於112年10月19日持原審法院核發之搜 索票至被告現居處搜索後,扣得「FIPV營養片」1盒,即 認被告自白其有販賣、轉讓動物用禁藥即FIP腹膜炎GS-44 1藥品等節,應屬與事實相符。而上訴意旨雖再提出主張 動保處即臺南市動物防疫保護處112年7月7日動物防衛字 第1120886266號函(見警卷第301至305頁,起訴書未出證 )亦得證明云云,然查,上開動保處之函文已說明本案該 處僅係就扣案物品之圖片及封面文字說明而為鑑別,並未 實際鑑定該藥品之成分是否含有上開動物用禁藥甚明,而 封面文字說明與內容物是否相符,即有再予確認之必要, 查獲單位為求嚴謹,乃要求動保處再將扣案藥品送至農業 部獸醫研究所檢驗。而上開於被告現居處所扣得之「FIPV 營養片」,經動保處再送至農業部獸醫研究所檢驗後,確 認並無GS-441524成分等情,並有動保處檢送之農業部獸 醫研究所112年12月21日農獸醫檢字第1122515332號函檢 送之「藥品成分檢驗鑑定成績書」1份在卷可佐(見原審 卷第29至32頁),故經進一步之檢驗後,可知僅以上開扣 案物品及動保處之函文,均已無從補強佐證被告之自白確 係與事實相符,故原判決認本案除被告之自白外,並無其 他積極具體事證可資為補強佐證,乃係依據卷內既存之事 證詳予剖析,核與經驗法則與論理法則均無違誤。是本案 被告之自白是否確與事實相符,自非無疑。故依檢察官所 舉之證據,確尚未達於通常一般之人均不致有所懷疑,而 得確信其為真實之程度。是檢察官上訴意旨仍再以本案藥 劑除於(扣案物之)包裝上載有FIPV或貓傳染性腹膜炎等 文字,且被告均自承買這些藥物給自己的貓吃已經痊癒等 語,及動保處上開函文可證本案藥劑均未取得動物用藥品 輸入許可證,認已足作為被告自白其販賣、轉讓者即為動 物用禁藥即FIP腹膜炎GS-441藥品等之補強證據云云,自 屬無據。 (三)再按本法所稱動物用藥品,指下列各款之一之原料藥、製 劑及成藥:一、依微生物學、免疫學或分子生物學學理製 造,專供預防、治療動物疾病之生物藥品。二、專供預防 、治療動物疾病之抗生素。三、經中央主管機關公告指定 專供診斷動物疾病之診斷劑。四、前三款以外,專供預防 、治療動物疾病,促進或調節其生理機能之藥品。此動物 用藥品管理法第3條定有明文。故檢察官上訴意旨雖以:G S-441524固係屬動物用禁藥,然透過分解合成等加工技術 ,同樣可能製成化學成分類似之藥物,故縱上開送驗結果 顯示驗無GS-441524之成分,非即意味本案非屬其他之動 物性禁藥云云。然查,起訴之犯罪事實必須是明確具體且 特定者,否則被告無從防禦。本件檢察官原起訴被告之犯 罪事實,既明確是指販賣、轉讓內容含有GS-441524成分 之動物用禁藥,而無法舉證至超越合理懷疑之程度,已如 前所述,若上訴之檢察官欲透過上訴程序,改為起訴被告 涉犯其他與原起訴事實具社會基本事實同一之犯罪事實時 ,仍必須是屬明確具體且特定者,同時仍應負舉證責任, 然依其上訴意旨,對於是否改起訴被告係涉犯販賣、轉讓 「GS-441524以外之其他動物用禁藥」?又是屬何種動物 用禁藥?均僅含糊其詞,且除卷內已存之事證及其主觀之 推論臆測外,亦別無提出其他積極具體之事證以實其說, 且檢察官既已經無法舉證被告所販賣、轉讓之物品,內容 物確屬動物用藥品管理法第3條所明確定義之「動物用藥 品」,則其是否屬同法第5條第1項第2款所稱之「動物用 禁藥」,自已非所問,是檢察官其餘上訴意旨,亦均難認 為可採。 四、綜上所述,本件依檢察官所舉之證據,尚未達於通常一般之 人均不致有所懷疑,而得確信其為真實之程度。是原審以不 能證明被告犯罪,而為被告無罪之諭知,核無違誤。檢察官 仍執前詞,指摘原判決判處被告無罪為不當,請求本院撤銷 改判,難認有理由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條、第373條,判決如主文。 本案經檢察官呂舒雯提起公訴,檢察官董詠勝提起上訴,檢察官 王全成到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  10  月  8   日          刑事第六庭  審判長法 官 郭玫利                     法 官 王美玲                     法 官 林臻嫺 以上正本證明與原本無異。 檢察官如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書 ,其未敘述上訴理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由 書,但應受刑事妥速審判法第9條第1項各款規定限制。 被告不得上訴。                    書記官 劉素玲 中  華  民  國  113  年  10  月  8   日 附錄法條: 刑事妥速審判法第9條 除前條情形外,第二審法院維持第一審所為無罪判決,提起上訴 之理由,以下列事項為限: 一、判決所適用之法令牴觸憲法。 二、判決違背司法院解釋。 三、判決違背判例。 刑事訴訟法第377條至第379條、第393條第1款規定,於前項案件 之審理,不適用之。 卷宗清單 1、警卷:南市警刑大偵二字第1120681723號卷 2、他卷:臺南地檢署112年度他字第285號卷 3、偵31778卷:臺南地檢署112年度偵字第31778號卷 4、偵34781卷:臺南地檢署112年度偵字第34781號卷 5、原審卷:臺灣臺南地方法院112年度訴字第1092號卷 6、上字卷:臺南地檢署113年度上字第232號卷 7、本院卷:臺灣高等法院臺南分院113年度上訴字第1246號卷

2024-10-08

TNHM-113-上訴-1246-20241008-1

台上
最高法院

違反藥事法

最高法院刑事判決 112年度台上字第5066號 上 訴 人 臺灣高等檢察署臺南檢察分署檢察官王全成 被 告 蕭允棟 上列上訴人因違反藥事法案件,不服臺灣高等法院臺南分院中華 民國112年8月22日第二審判決(112年度上訴字第863號,起訴案 號:臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8952號),提起上訴, 本院判決如下: 主 文 原判決撤銷,發回臺灣高等法院臺南分院。 理 由 一、本件原判決撤銷第一審論處被告蕭允棟犯販賣第二級毒品罪 罪刑及諭知沒收之判決,變更檢察官所引起訴法條改判論處 被告犯轉讓禁藥罪,固非無見。 二、審理事實之法院對於卷內存在有利及不利於被告之證據,應 一律注意,並綜合調查所得之一切證據,本於職權定其取捨 ,依其確信而為事實之判斷,將取捨證據及得心證之理由於 判決內詳為說明。且此項自由判斷之職權運用,應受經驗法 則與論理法則之支配,倘將各項證據予以割裂,分別單獨觀 察判斷,即不合於論理法則。又供述證據有部分前後不符, 或相互間有所歧異時,究竟何者為可採,事實審法院非不可 基於經驗法則,斟酌其他卷證資料,作合理之比較,取捨定 之。若其基本事實之陳述與真實性無礙,復有佐證可供審酌 時,即非不得予以採信,非謂一有不符或矛盾,即認其全部 均為不可採信。又購毒者關於被告販毒之指證,固須有補強 證據以擔保其真實性,惟此項補強證據不以證明販賣毒品犯 罪構成要件之全部事實為必要,無論是直接證據或間接證據 ,只須與購毒者之指證具有相當之關聯性,經與購毒者之指 證綜合判斷,已達於通常一般人均不致有所懷疑而得確信其 為真實者,即足當之。 三、原判決係以被告於原審坦承轉讓禁藥犯行,核與證人黃宏銘 於偵查及第一審之證述大致相符,為其論處被告犯轉讓禁藥 罪刑之主要論據。有關檢察官起訴主張被告涉犯販賣第二級 毒品罪嫌,亦說明其理由,略以:被告固於偵查中就販賣第 二級毒品罪名表示認罪,且於第一審及原審不爭執交付毒品 之客觀事實,然主張僅構成轉讓禁藥罪,自難僅以被告對於 法律評價為相異陳述之自白,遽認被告於偵查時自白販賣毒 品與事實相符;又法院原係對購毒者「阿銘」(指黃宏銘) 持用之行動電話相關門號核發通訊監察書,在該合法通訊監 察期間所得黃宏銘與被告間交易毒品之通訊內容,仍屬另案 監聽,卷內又查無警局依通訊保障及監察法第18條之1第1項 但書規定,於發現後7日內補行陳報法院,且經法院審查認 可為證據之相關資料,故該通訊監察所得內容,並無證據能 力,縱黃宏銘於偵查中具結證述向被告購買毒品,仍欠缺補 強證據,無足認定被告有販賣第二級毒品之犯行,認應變更 檢察官所引起訴法條審判等語。然查,被告業於偵查時坦承 犯販賣第二級毒品罪,及黃宏銘當天撥打電話向其拿甲基安 非他命,要其向綽號「西瓜」之友人(下稱「西瓜」)收取 價款,嗣已交付價值新臺幣(下同)2千元之甲基安非他命 予黃宏銘等事實(見偵查卷第55頁)。且經第一審勘驗被告 該偵訊錄音結果,認係基於自由意思所為陳述,並無受不正 訊問之情事(見第一審卷第95至97頁)。而黃宏銘於檢察官 訊問時亦具結證述:其向「西瓜」洽購甲基安非他命,已交 付2千元予「西瓜」,並依「西瓜」指示打電話聯絡被告, 而依約向被告取得甲基安非他命2小包,嗣後因認數量不足 ,再度電話聯絡被告,但之後未再見面,與被告交易毒品只 有這一次(見偵查卷第71頁),嗣於第一審進行交互詰問, 依人證之調查程序為調查,使被告有與證人對質及詰問先前 陳述瑕疵之機會,猶證稱:2包甲基安非他命價格共2千元, 其係跟被告說「我要買」,但因被告交付之毒品重量不足, 其跟被告說不OK,是量太少等語(見第一審卷第153、154頁 )。雖黃宏銘對於其已否交付2千元價金一事,於第一審改 稱:沒有等詞。仍就此緣由陳稱:因其跟被告說該2包(毒 品)重量太少,被告就說不收錢,請其吃等語(見第一審卷 第153頁)。如若無訛,黃宏銘對於其於案發時間與被告議 定以2千元之價格購入甲基安非他命2包,已由被告出面交付 毒品完畢之基本事實,前後所述並無二致,且與被告於偵查 中坦認之說詞無違。以上情形倘與被告於偵查中基於自由意 思坦認犯罪之相關陳述相互利用,綜合判斷,是否仍無足補 強或擔保黃宏銘所述上情之真實性?又縱令黃宏銘於第一審 改稱尚未支付本件毒品交易價款2千元,是否不影響所述毒 品交易已因被告交付毒品而完成等主要事實之判斷?乃原判 決未就被告與黃宏銘之先後說詞,深入研求勾稽,綜合判斷 ,並為合理之比較說明,論究黃宏銘與被告前後或彼此有異 之相關說詞,何者為可採,並釐清其實情如何,即切割案內 事證,單獨針對被告前後自白內容相異、黃宏銘於偵查中指 述其向被告購買毒品各情欠缺補強證據為佐等項,割裂判斷 ,逕撤銷第一審論處被告犯販賣第二級毒品罪刑及諭知沒收 之判決,經變更起訴法條後,改判論處被告犯轉讓禁藥罪刑 ,其取捨證據及判斷證明力之職權行使,難認與經驗法則、 論理法則無違,併有理由未備之缺失。 四、以上或為檢察官上訴意旨所指摘,或為本院得依職權調查之 事項,且前述違誤影響於事實確定,本院無可據以為裁判, 應認原判決有撤銷發回更審之原因。  據上論結,應依刑事訴訟法第397條、第401條,判決如主文。 中  華  民  國  113  年  10  月  1   日 刑事第八庭審判長法 官 林瑞斌 法 官 林英志 法 官 黃潔茹 法 官 高文崇                  法 官 朱瑞娟 本件正本證明與原本無異 書記官 林明智 中  華  民  國 113 年 10 月 8 日

2024-10-01

TPSM-112-台上-5066-20241001-1

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