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上易
臺灣高等法院臺南分院

傷害

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 113年度上易字第139號 上 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 上 訴 人 即 被 告 許嘉純 被 告 林荷園 上列上訴人因被告傷害案件,不服臺灣嘉義地方法院112年度易 字第692號中華民國113年1月10日第一審判決(起訴案號:臺灣 嘉義地方檢察署112年度偵字第5709號),提起上訴,本院判決 如下:   主 文 上訴駁回。   犯 罪 事 實 一、許嘉純與許雲卿為兄妹,林荷園與許雲卿則為男女朋友關係 。於民國112年4月1日下午3時30分許,許嘉純在嘉義縣○○鄉 ○○村○○○0號內,因故與其母邱玉嬌、其兄許雲卿發生口角, 許雲卿隨即徒手毆打、拉扯許嘉純(許雲卿傷害許嘉純部分 ,由原審另行判決),雙方爆發激烈衝突,林荷園見狀,即 雙手抓住許嘉純雙臂以隔開許雲卿兄妹,許嘉純竟因不滿林 荷園阻擋其追擊許雲卿,憤而基於傷害之犯意,徒手拉扯林 荷園使之推撞牆壁,致林荷園受有右上臂擦傷、頭部挫傷之 傷害。 二、案經林荷園訴由嘉義縣警察局民雄分局報告臺灣嘉義地方檢 察署檢察官偵查起訴。       理 由 壹、上訴人即被告(下稱被告)許嘉純有罪部分: 一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定 者外,不得作為證據;又被告以外之人於審判外之陳述,雖 不符合同法第159條之1至第159條之4之規定,但經當事人於 審判程序同意作為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作 成時之情況,認為適當者,亦得為證據。當事人、代理人或 辯護人於法院調查證據時,知有第159條第1項不得為證據之 情形,而未於言詞辯論終結前聲明異議者,視為有前項之同 意,刑事訴訟法第159條第1項及同法第159條之5分別定有明 文。查本判決所引用具傳聞性質之各項證據資料,檢察官、 被告許嘉純於本院準備程序及審理時均表示同意列為本案證 據(見本院卷第80頁至第83頁、第125頁第126頁),且經本 院於審判期日依法踐行調查證據程序,檢察官、被告許嘉純 於本院言詞辯論終結前均未表示異議,本院審酌該等具有傳 聞證據性質之證據,其取得過程並無瑕疵或任何不適當之情 況,應無不宜作為證據之情事,認以之作為本案之證據,應 屬適當,依刑事訴訟法第159條之5之規定,自得作為證據。 二、訊據被告許嘉純固坦認於上開時地與告訴人林荷園發生肢體 衝突,然否認有拉扯告訴人林荷園並將之推撞牆壁的傷害行 為,辯稱:當時是因為告訴人林荷園拉扯伊頭髮及手臂,才 不斷掙扎把告訴人林荷園推開云云。 三、經查:  ㈠據證人即告訴人林荷園迭於偵查及原審審理時指證許雲卿遭 在場勸架的張智彥拉離開後,其見被告許嘉純作勢要追擊許 雲卿,連忙抓住被告許嘉純雙上手臂,拉開被告許嘉純與許 雲卿之間距離,然被告許嘉純竟憤而抓其頭髮往牆上撞擊, 造成其頭顱跟身體都撞向牆壁,其間僵持2、3秒等語明確( 見偵卷第41頁,原審卷第86頁至第89頁),核與證人即被告 許嘉純母親邱玉嬌證述:「我本來在客廳看手機,突然許嘉 純叫很大聲,我就看到許雲卿跟許嘉純打在一起,然後林荷 園就要把他們拉開,張智彥也過來把許雲卿拉到客廳另一邊 去打架。我視野看到許嘉純抓林荷園的頭髮靠近頭的位置, 林荷園抓許嘉純的手,他們兩個抓在一起的位置就在牆邊, 所以林荷園還有撞到牆壁,他們兩個就拉扯在一起,時間祇 有一下子。」、「(許嘉純與林荷園拉扯時是)面對面」( 見原審卷第78頁至第82頁)等語互核相符,堪認告訴人林荷 園指證情節確實有據。  ㈡又比對告訴人林荷園提出佛教慈濟醫院財團法人大林慈濟醫 院(下稱大林慈濟醫院)醫療診斷證明書所列「右上臂擦傷 、頭部挫傷」之傷勢(見警卷第10頁),亦與證人林荷園、 邱玉嬌前揭證述被告許嘉純出手方式及告訴人林荷園遭攻擊 部位等節並無矛盾,自可認上開2位證人之證述情節屬實無 誤。  ㈢至證人即被告許嘉純之表姊朱紋琳固於原審審理時證稱:祇 看到告訴人林荷園拉扯被告許嘉純的頭髮,被告許嘉純僅有 反抗,沒有打告訴人林荷園,也沒有以身體或雙手推擠告訴 人林荷園云云。然細繹證人朱紋琳證述內容:「林荷園拉扯 許嘉純時,幾乎是貼著身體的,(林荷園)放手後大概是一 個上臂的距離」「(兩人拉扯時)是在矮鞋櫃前方」「許嘉 純被抓著頭髮,頭就往後仰,算是前後的關係,許嘉純在前 面,林荷園在後面...許嘉純就是一直反抗,身體一直晃, 林荷園都不放手」「就我目擊的狀況,她們都不曾有貼牆」 「她們一開始是沒有靠牆,但在結束的時候,就是我說住手 之後,她們兩個人就一起倒在鞋櫃牆壁那邊」等情節(見原 審卷第129頁至第131頁),其先稱被告許嘉純與告訴人林荷 園發生衝突期間均不曾靠牆,復又稱最後兩人均倒向鞋櫃牆 邊;另一邊證稱告訴人林荷園拉扯被告許嘉純時兩人幾乎貼 著身體,放手後,雙方間距一個上臂距離,後又稱結束時, 雙方倒向鞋櫃牆邊各節,非無前後矛盾之狀況,更與證人邱 玉嬌證述「她們兩個抓在一起的位置就在牆邊,林荷園還有 撞到牆壁」乙情不符(見原審卷第79頁),是證人朱紋琳證 詞是否可信,已有可疑。又訊之被告許嘉純於偵查中經檢察 官提示告訴人林荷園之診斷證明書,供承「當時我有掙扎把 林荷園推開,但我不確定他有沒有去撞到牆」乙節(見偵卷 第43頁),也與證人朱紋琳上開證稱其喊住手,告訴人林荷 園與被告許嘉純雙方均倒向鞋櫃牆邊不符,是證人朱紋琳前 揭證詞即難逕採。又衡以常人臨訟往往避重就輕,或極力反 擊對自己不利之證據,然由被告許嘉純前揭供述其推開告訴 人林荷園是否造成告訴人林荷園撞牆受傷此節,卻不敢肯定 給予回答,即非無心虛而模糊其詞之可能,均足推認證人林 荷園、邱玉嬌證述情節較可採信為真實,被告許嘉純上開所 辯,尚不足採。  ㈣綜上所述,本案事證明確,被告許嘉純犯行已堪認定,應依 法論科。  四、核被告許嘉純所為,係犯刑法第277條第1項之傷害罪。   五、原審認被告許嘉純罪證明確,適用相關法條,並以行為人之 責任為基礎,審酌被告許嘉純因家庭糾紛而波及在場為阻擋 衝突繼續發生之告訴人林荷園,造成告訴人林荷園受有傷害 ,所幸其傷勢尚非嚴重,兼衡被告許嘉純之犯罪動機、手段 與犯罪情節,以及被告許嘉純迄今尚未取得告訴人林荷園之 諒解,復參酌被告許嘉純自陳之職業、智識程度、經濟及家 庭生活狀況等情(見原審卷第141頁,本院卷第135頁),且 參考被告許嘉純之素行暨其犯後態度等一切情狀,量處拘役 20日,並諭知易科罰金之折算標準。經核原判決之認事用法 俱無違誤,其量刑時審酌之上開情狀,業已注意及考量刑法 第57條所列各款事項,所處刑度符合「罰當其罪」之原則, 亦與比例原則相符,並無輕重失衡之情形。被告許嘉純上訴 意旨猶執前詞,否認犯行,而指摘原審判決不當,然本件被 告許嘉純之犯行已臻明確,均據本院說明如上,則被告許嘉 純之上訴為無理由,應予駁回。     貳、被告林荷園無罪部分: 一、公訴意旨略以:被告林荷園於112年4月1日在其友人許雲卿 位於嘉義縣○○鄉○○村○○○0號住處,見許雲卿與告訴人許嘉純 兄妹間因故發生口角進而爆發肢體衝突,竟與許雲卿共同基 於傷害之犯意聯絡,分別徒手毆打、拉扯告訴人許嘉純,致 告訴人許嘉純受有臉部挫傷、上排牙齒疼痛、左膝瘀傷、左 小腿擦傷之傷害。因認被告林荷園涉犯傷害罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定其犯罪事實; 又不能證明被告犯罪者,應諭知無罪之判決,刑事訴訟法第 154條第2項、第301條第1項分別定有明文。被告未經審判證 明有罪確定前,推定其為無罪,此即所謂之「無罪推定原則 」。次按認定不利於被告之事實,須依積極證據,苟積極證 據不足為不利於被告事實之認定時,即應為有利於被告之認 定;又事實之認定,應憑證據,如未能發現相當之證據,或 證據不足以證明,自不能以推測或擬制之方法,以為裁判之 基礎;且認定犯罪事實所憑之證據,無論直接或間接證據, 其為訴訟上之證明,須達於通常一般之人均不致有懷疑,而 得確信其為真實之程度者,始得據為有罪之認定,倘其證明 尚未達到此一程度,而有合理之懷疑存在時,尚難為有罪之 認定基礎。   三、復按告訴人之告訴,係以使被告受刑事訴追為目的,是其陳 述是否與事實相符,仍應調查其他證據以資審認。被害人就 被害經過所為之陳述,其目的在於使被告受刑事訴追處罰, 與被告處於絕對相反之立場,其陳述或不免渲染、誇大。是 被害人縱立於證人地位具結而為指證、陳述,其供述證據之 證明力仍較與被告無利害關係之一般證人之陳述為薄弱。從 而,被害人就被害經過之陳述,除須無瑕疵可指,且須就其 他方面調查又與事實相符,亦即仍應調查其他補強證據以擔 保其指證、陳述確有相當之真實性,而為通常一般人均不致 有所懷疑者,始得採為論罪科刑之依據,非謂被害人已踐行 人證之調查程序,即得恝置其他補強證據不論,逕以其指證 、陳述作為有罪判決之唯一證據(最高法院95年度台上字第 6017號判決意旨參照)。 四、公訴意旨認被告林荷園涉犯傷害罪嫌,無非係以告訴人許嘉 純於警詢及偵查中之指訴、證人及在場人朱紋琳於警詢、偵 查中之證述及大林慈濟醫院受理家庭暴力事件驗傷診斷書為 主要論據。訊據被告林荷園坦認確有於案發當天與告訴人許 嘉純發生肢體衝突之事實,惟堅決否認有何傷害犯行,辯稱 :其僅有以雙手抓住告訴人許嘉純雙手以阻擋告訴人許嘉純 與其兄許雲卿發生進一步衝突,縱其與告訴人許嘉純有互為 拉扯,也未使告訴人許嘉純受傷等語。 五、經查:  ㈠告訴人許嘉純提告被告林荷園涉有傷害犯行,固據提出前揭 驗傷診斷書及其傷勢照片為證(見警卷第9頁,原審卷第148 頁至第153頁),然由其歷次指述遭被告林荷園傷害之情節 ,於警詢時指稱:「我哥的女朋友(即被告林荷園)從我背 後拉扯我頭髮,我就將她推開,除此之外就沒有了」(見警 卷第3頁背面)、偵查中指證:「林荷園從我背後拉我的頭 髮,我有掙扎,就將他推開」(見偵卷第43頁)、原審審理 時改證述:「我們(其與被告林荷園)在拉扯時有撞到鞋櫃 ,不在醫生畫的部位,因為是在另一隻腳,有照片而已。」 及指稱:「林荷園抓著我的頭髮,我掙扎要甩開她,因為當 時我被許雲卿摔到地上還沒有站穩,林荷園又不放手,晃來 晃去就會沒站穩,造成我腳去撞到矮鞋櫃,手部因為我想要 林荷園放開我頭髮,林荷園又不放開,在掙扎時,我手撞到 牆壁」等語(見原審卷第93頁、第139頁),綜觀告訴人許 嘉純指證被告林荷園造成其傷害之歷程前後不一。而據其初 始僅指稱被告林荷園拉其頭髮,於原審審理時亦不諱言「( 林荷園拉你頭髮,有無造成傷害?)頂多就是扯掉幾根頭髮 」等語(見原審卷第93頁),是被告林荷園縱有如告訴人許 嘉純指稱拉扯其頭髮之舉,也未造成其傷害。此外,告訴人 許嘉純並未具體指明被告林荷園有何與共犯許雲卿共同傷害 其身體之行為。是被告林荷園究以如何方式傷害告訴人許嘉 純,已陷未明。  ㈡雖告訴人許嘉純於原審審理時另提出傷勢照片(右手下臂瘀 挫傷及右小腿瘀青,如原審卷第152頁、第153頁),指證被 告林荷園抓住其頭髮致其為掙脫而撞向矮鞋櫃及揮擊牆壁而 受有傷害云云,惟告訴人許嘉純自承其為掙脫被告林荷園之 束縛而將之推開(見警卷第3頁),則之後告訴人許嘉純自 身站立不穩或自行揮擊而受有傷害,得否歸咎被告林荷園有 何故意傷害行為,即非無疑。又告訴人許嘉純所提前揭驗傷 診斷書並未標列出前揭「右手下臂瘀挫傷、右小腿瘀青」等 傷勢(見警卷第9頁),甚至前揭照片亦無顯示拍攝日期, 自無從確知是否為告訴人許嘉純本人在案發當日之身體受傷 狀況,是告訴人許嘉純所提傷勢照片是否為其所稱於案發當 日與被告林荷園拉扯所致,自有疑義。  ㈢至證人即告訴人許嘉純之表姊朱紋琳固於原審審理時證稱: 當時有看到被告林荷園拉扯告訴人許嘉純的頭髮等語(見原 審卷第128頁),惟證人朱紋琳之證詞尚難遽採,已如前述 ;況據告訴人許嘉純於原審審理時證稱「(林荷園拉你頭髮 ,有無造成傷害?)頂多就是扯掉幾根頭髮」等語(見原審 卷第93頁),又告訴人許嘉純所提前揭驗傷診斷書並無頭部 傷勢(見警卷第9頁),是縱認被告林荷園確有拉告訴人許 嘉純頭髮之舉動,亦未因此造成告訴人許嘉純頭部受傷,自 難據此逕認被告林荷園有構成傷害罪行。   ㈣綜上,告訴人許嘉純所指稱遭被告林荷園傷害之情節,非無 瑕疵可指,而其提出照片亦無從推斷為案發當日之傷勢狀況 ,而無從擔保其所為指述為真,參酌首揭說明,即難以告訴 人許嘉純片面指訴,而為被告林荷園不利之證據。是檢察官 所舉之證據,均尚未達於通常一般之人均可得確信而無合理 之懷疑存在之程度,無法使本院形成被告林荷園有罪之確信 心證,揆諸前揭說明,自應為被告林荷園無罪之諭知。  六、原審因而以不能證明被告林荷園犯罪,為被告林荷園無罪之 諭知,核無違誤。檢察官上訴意旨以告訴人許嘉純與證人朱 紋琳所述一致,足認被告林荷園確有傷害告訴人許嘉純之犯 行為由,指摘原判決關於被告林荷園無罪部分之認事用法不 當,請求本院將原判決關於被告林荷園無罪部分撤銷改判云 云。惟本案由告訴人許嘉純與證人朱紋琳之所述,均不足以 認定被告林荷園確有傷害告訴人許嘉純之犯行,已如上述, 檢察官僅就原審依職權為證據取捨及心證形成之事項,再為 爭執,並對於原審取捨證據及判斷其證明力職權之適法行使 ,仍持己見為不同之評價,並未提出足以影響原判決之新事 證,檢察官所負提出證據與說服責任之實質舉證責任既仍有 欠缺,即應蒙受不利之訴訟結果。從而,檢察官就此部分提 起上訴,自難認有理由,應予以駁回。 據上論結,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官陳郁雯提起公訴,檢察官陳志川提起上訴,檢察官 許嘉龍到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  31  日          刑事第四庭  審判長法 官 何秀燕                    法 官 洪榮家                    法 官 吳育霖 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 黃玉秀 中  華  民  國  113  年  12  月  31  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以 下罰金。

2024-12-31

TNHM-113-上易-139-20241231-1

審簡
臺灣臺北地方法院

傷害

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第2603號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 游子賢 選任辯護人 林育杉律師 郭凱心律師 上列被告因傷害案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第11956 號),因被告於本院準備程序中自白犯罪(113年度審易字第270 7號),本院認宜以簡易判決處刑,爰不經通常審判程序,判決 如下:   主   文 游子賢犯恐嚇危害安全罪,處拘役參拾日,如易科罰金,以新臺 幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。   事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,除更正、補充如下外,其餘均引用檢 察官起訴書之記載(如附件):  ㈠起訴書犯罪事實欄一、末行所載「之傷害」,應予補充記載 「之傷害(游子賢所涉犯傷害罪嫌部分,業經李斌斌撤回告 訴,爰不另為不受理之諭知,詳後述;李韋亦所涉傷害罪嫌 部分,業經李斌斌具狀撤回告訴,由本院另為不受理判決) 」。  ㈡證據並所犯法條欄所載證據部分另應補充增列「被告游子賢 於本院準備程序中之自白(見本院審易字卷第53頁)」。  二、論罪科刑之依據:  ㈠經查,本案被告游子賢所涉共同傷害罪嫌,已經告訴人李斌 斌具狀撤回告訴(詳後述不另為不受理部分),則被告被訴 前開危險行為即恐嚇行為,與後述之傷害行為即無所謂吸收 關係,本院仍應就被告被訴恐嚇部分加以裁判(最高法院10 7年度台上字第4799號判決意旨參照)。是核被告所為,係 犯刑法第305條之恐嚇危害安全罪。  ㈡被告就起訴書附表編號一至九所示對告訴人先後恐嚇危害安 全之行為,係基於同一恐嚇犯意,於密接之時間內實施,數 行為獨立性極為薄弱,依一般社會健全觀念難以強行分離, 且係侵害同一法益,在刑法評價上,以視為數個舉動之接續 施行,合為包括之一行為予以評價,較為合理,屬接續犯。     ㈢爰以行為人之責任為基礎,審酌被告僅因與告訴人間因故發 生爭執,即恐嚇告訴人,所為實屬不該;惟念其犯後坦承犯 行,復與告訴人以新臺幣(下同)2萬元調解成立並當庭給 付完畢,此有本院準備程序筆錄、調解筆錄影本附卷可憑( 見本院審易字卷第52頁、第61至62頁);兼衡被告自述專科 肄業之智識程度、擔任自營商、月收入約10萬元、離婚、需 扶養雙親之家庭生活經濟狀況(見本院審易字卷第55頁)暨 其犯罪之動機、目的及手段等一切情狀,爰量處如主文所示 之刑,並諭知易科罰金之折算標準,以示懲儆。  ㈣緩刑:被告前未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告, 此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽。其因一時失慮 ,致罹刑典,嗣於本院準備程序中坦承犯行,且與告訴人調 解成立,並已當庭給付完畢等節,業經認定如前;告訴人亦 同意給予被告緩刑之宣告一節,有本院準備程序筆錄、調解 筆錄影本在卷可查(見本院審易字卷第55頁、第61頁)。承 上,本院認被告經此偵、審及科刑之教訓,應能知所警惕而 無再犯之虞,是認所宣告之刑以暫不執行為適當,併依刑法 第74條第1項第1款之規定,宣告緩刑2年,以啟自新。     三、不另為不受理諭知之部分:    ㈠公訴意旨另以:被告前揭犯行,另涉犯刑法第277條第1項之 傷害罪嫌等語。    ㈡惟查,被告涉犯之刑法第277條第1項之傷害罪,依同法第287 條前段規定,須告訴乃論。茲因告訴人與被告達成調解,並 具狀撤回告訴,此有本院調解筆錄、刑事撤回告訴狀附卷可 稽(見本院審易字卷第59至62頁),按上說明,本應就此部 分為不受理之諭知,惟被告就此部分若構成犯罪,與前揭經 本院論罪科刑之恐嚇危害安全罪部分,具有實質上一罪之關 係,爰不另為不受理之諭知,附此敘明。   四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項,逕以簡易判決處刑如主文。  五、如不服本判決,得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上   訴狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官劉海倫提起公訴,檢察官王巧玲到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  30  日          刑事第二十二庭 法 官 葉詩佳 上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。                  書記官 巫佳蒨 中  華  民  國  113  年  12  月  30  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第305條 以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人,致生危害 於安全者,處2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 附件: 臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書                   113年度偵字第11956號   被   告 游子賢 男 49歲(民國00年0月0日生)             住○○市○○區○○街000號10樓             國民身分證統一編號:Z000000000號         李韋亦 男 40歲(民國00年0月00日生)             住○○市○○區○○街00巷00號             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告等因傷害案件,已經偵查終結,認應該提起公訴,茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、游子賢因與李斌斌間有工程款糾紛,兩人遂相約於民國113 年2月9日凌晨,在臺北市○○區○○路0段000號1樓前商討工程 款給付事宜,迄同日1時許,游子賢偕同李韋亦到場,李斌 斌亦與友人郭俊偉到場,游子賢因與李斌斌於商談期間發生 爭執,游子賢竟基於恐嚇犯意,當場對李斌斌恫稱如附表所 示之言詞,使李斌斌聽聞後心生畏懼,致生危害於安全;游 子賢與李韋亦復基於共同傷害之犯意聯絡,由李韋亦出手朝 李斌斌之左臉攻擊,致李斌斌受有左臉5X4公分瘀傷之傷害 。 二、案經李斌斌訴由臺北市政府警察局松山分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事項 編號 證據清單 待證事項 一 被告游子賢之供述 坦承於上開時、地,其與告訴人李斌斌發生爭執之事實。 二 被告李韋亦之供述 坦承於上開時、地,被告游子賢與告訴人發生爭執,其於過程中可能有碰到告訴人臉部之事實。 三 告訴人李斌斌之指訴 證明全部犯罪事實。 四 臺北市立聯合醫院忠孝院區驗傷診斷證明書 證明告訴人所受傷勢之事實。 五 被告游子賢與告訴人間之LINE通訊軟體對話紀錄 證明被告游子賢與告訴人因工程款數額而生糾紛之事實。 六 告訴人所提案發時之錄音光碟、本署檢察事務官勘驗報告 證明全部犯罪事實,告訴人於警方到場時,立即向警方反應遭毆打事宜 二、核被告游子賢所為,係犯刑法第305條之恐嚇危害安全及第2 77條第1項之傷害罪嫌;被告李韋亦所為,係犯刑法第277條 第1項之傷害罪嫌。被告游子賢所為之恐嚇行為,依實害吸 收危險之吸收犯理論,應為隨後之傷害實害行為所吸收而不 另論罪,先此敘明。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣臺北地方法院 中  華  民  國  113  年  10  月  1   日                檢 察 官 劉海倫 本件正本證明與原本無異  中  華  民  國  113  年  10  月  16  日                書 記 官 鄧博文 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬 元以下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或 7 年以上有期徒 刑;致重傷者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑。 附表: 編號 內容 一 ...我現在告訴你,你他媽現在要跟我輸贏,我現在人已經來了喔,我人到了嘛... 二 ...幹林娘嘞!你實在是太誇張了... 三 ...你叫阿,你叫阿。媽的你給我叫叫看阿!你叫阿... 四 ...你再給林北大小聲試試看... 五 ...你是俗仔,是不是... 六 ...你再給我死鴨子嘴硬,等下換我動你,幹林娘機掰,今天就是要修理你我還怕你喔... 七 ...等下換我動你我告訴你... 八 ...幹林娘,林娘機掰,三小,你現在是想怎樣... 九 ...你現在再給我大小聲看看喔!車上的東西拿下來打你喔...我再打你兩下看你還敢不敢大小聲...你操他媽你現在跟我怎麼樣...是不是?是不是?我是從北投過來的ㄟ,你現在在跟我講什麼薯條話?蛤?你現在不怕是不是?不怕嗎?我在問你話你不會回答?你不怕是不是?你原本要叫警察,你不是要輸贏叫什麼警察?蛤?你要叫什麼警察?你要叫什麼警察啦?

2024-12-30

TPDM-113-審簡-2603-20241230-1

審易
臺灣臺北地方法院

傷害

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審易字第2707號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 李韋亦 選任辯護人 林育杉律師 郭凱心律師 上列被告因傷害案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第11956 號),本院判決如下:   主 文 本件公訴不受理。   理 由 一、本件公訴意旨略以:游子賢因與告訴人李斌斌間有工程款糾 紛,兩人遂相約於民國113年2月9日凌晨,在臺北市○○區○○ 路0段000號1樓前商討工程款給付事宜,迄同日1時許,游子 賢偕同被告李韋亦到場,李斌斌亦與友人郭俊偉到場,游子 賢因與告訴人於商談期間發生爭執,與被告基於共同傷害之 犯意聯絡,由被告出手朝告訴人之左臉攻擊,致告訴人受有 左臉5X4公分瘀傷之傷害。因認被告所為,係犯刑法第277條 第1項之傷害罪嫌等語。 二、按告訴乃論之罪,告訴人於第一審辯論終結前,得撤回其告 訴。又告訴乃論之罪,告訴經撤回者,法院應諭知不受理之 判決,並得不經言詞辯論為之,刑事訴訟法第238條第1項、 第303條第3款及第307條分別定有明文。 三、經查,本案被告所犯刑法第277條第1項之傷害罪嫌,依同法 第287條前段之規定,須告訴乃論。茲告訴人已撤回告訴, 此有刑事撤回告訴狀在卷可參(見本院審易字卷第59頁), 爰不經言詞辯論,逕為諭知不受理之判決。 據上論斷,應依刑事訴訟法第303條第3款、第307條,判決如文 。 中  華  民  國  113  年  12  月  30  日          刑事第二十二庭 法 官 葉詩佳 上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。                  書記官 巫佳蒨 中  華  民  國  113  年  12  月  30  日 附件: 臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書                   113年度偵字第11956號   被   告 游子賢 男 49歲(民國00年0月0日生)             住○○市○○區○○街000號10樓             國民身分證統一編號:Z000000000號         李韋亦 男 40歲(民國00年0月00日生)             住○○市○○區○○街00巷00號             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告等因傷害案件,已經偵查終結,認應該提起公訴,茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、游子賢因與李斌斌間有工程款糾紛,兩人遂相約於民國113 年2月9日凌晨,在臺北市○○區○○路0段000號1樓前商討工程 款給付事宜,迄同日1時許,游子賢偕同李韋亦到場,李斌 斌亦與友人郭俊偉到場,游子賢因與李斌斌於商談期間發生 爭執,游子賢竟基於恐嚇犯意,當場對李斌斌恫稱如附表所 示之言詞,使李斌斌聽聞後心生畏懼,致生危害於安全;游 子賢與李韋亦復基於共同傷害之犯意聯絡,由李韋亦出手朝 李斌斌之左臉攻擊,致李斌斌受有左臉5X4公分瘀傷之傷害 。 二、案經李斌斌訴由臺北市政府警察局松山分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事項 編號 證據清單 待證事項 一 被告游子賢之供述 坦承於上開時、地,其與告訴人李斌斌發生爭執之事實。 二 被告李韋亦之供述 坦承於上開時、地,被告游子賢與告訴人發生爭執,其於過程中可能有碰到告訴人臉部之事實。 三 告訴人李斌斌之指訴 證明全部犯罪事實。 四 臺北市立聯合醫院忠孝院區驗傷診斷證明書 證明告訴人所受傷勢之事實。 五 被告游子賢與告訴人間之LINE通訊軟體對話紀錄 證明被告游子賢與告訴人因工程款數額而生糾紛之事實。 六 告訴人所提案發時之錄音光碟、本署檢察事務官勘驗報告 證明全部犯罪事實,告訴人於警方到場時,立即向警方反應遭毆打事宜 二、核被告游子賢所為,係犯刑法第305條之恐嚇危害安全及第2 77條第1項之傷害罪嫌;被告李韋亦所為,係犯刑法第277條 第1項之傷害罪嫌。被告游子賢所為之恐嚇行為,依實害吸 收危險之吸收犯理論,應為隨後之傷害實害行為所吸收而不 另論罪,先此敘明。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣臺北地方法院 中  華  民  國  113  年  10  月  1   日                檢 察 官 劉海倫 本件正本證明與原本無異  中  華  民  國  113  年  10  月  16  日                書 記 官 鄧博文 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬 元以下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或 7 年以上有期徒 刑;致重傷者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑。 附表: 編號 內容 一 ...我現在告訴你,你他媽現在要跟我輸贏,我現在人已經來了喔,我人到了嘛... 二 ...幹林娘嘞!你實在是太誇張了... 三 ...你叫阿,你叫阿。媽的你給我叫叫看阿!你叫阿... 四 ...你再給林北大小聲試試看... 五 ...你是俗仔,是不是... 六 ...你再給我死鴨子嘴硬,等下換我動你,幹林娘機掰,今天就是要修理你我還怕你喔... 七 ...等下換我動你我告訴你... 八 ...幹林娘,林娘機掰,三小,你現在是想怎樣... 九 ...你現在再給我大小聲看看喔!車上的東西拿下來打你喔...我再打你兩下看你還敢不敢大小聲...你操他媽你現在跟我怎麼樣...是不是?是不是?我是從北投過來的ㄟ,你現在在跟我講什麼薯條話?蛤?你現在不怕是不是?不怕嗎?我在問你話你不會回答?你不怕是不是?你原本要叫警察,你不是要輸贏叫什麼警察?蛤?你要叫什麼警察?你要叫什麼警察啦?

2024-12-30

TPDM-113-審易-2707-20241230-1

撤緩
臺灣臺中地方法院

聲請撤銷緩刑

臺灣臺中地方法院刑事裁定 113年度撤緩字第249號 聲 請 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 受 刑 人 洪翔昱 籍設臺中市○區○○路00號(臺中○○○○○○○○) 上列被告因強制等案件,經檢察官聲請撤銷緩刑(113年度執助 字第3209號、113年度執聲字第3445號),本院裁定如下:   主  文 甲○○之緩刑宣告撤銷。   理  由 一、聲請意旨略以:受刑人甲○○因共同犯強制罪案件,經臺灣彰 化地方法院於112年6月6日以112年度原訴字第8號(臺灣彰 化地方檢察署111年度少連偵字第150號、151號、111年度偵 字第13354號)判處拘役50日,緩刑2年,於112年8月3日確 定在案。惟受刑人於緩刑期內即112年8月27日復犯共同傷害 罪,經本院於113年6月17日以113年度簡字第936號(臺灣臺 中地方檢察署112年度少連偵字第387號)判處有期徒刑4月 ,於113年8月19日確定在案,經核本件受刑人於緩刑期間内 再犯罪,而前後二罪均為聚眾多人對被害人為妨害自由、傷 害等行為,顯見受刑人未珍惜緩刑給予之利益,再犯罪質相 同之後案,認前案緩刑之宣告並無法達到改過遷善矯治之效 ,故依法聲請撤銷其緩刑之宣告。核該受刑人所為,已合於 刑法第75條之1第1項第2款所定得撤銷緩刑宣告之原因,爰 依刑事訴訟法第476條之規定聲請撤銷。 二、受緩刑之宣告而有下列情形之一,足認原宣告之緩刑難收其 預期效果,而有執行刑罰之必要者,得撤銷其宣告:二、緩 刑期內因故意犯他罪,而在緩刑期內受六月以下有期徒刑、 拘役或罰金之宣告確定者。刑法第75條之1第1項第2款定有 明文。又緩刑之宣告應撤銷者,由受刑人所在地或其最後住 所地之地方法院檢察官聲請該法院裁定之,亦為刑事訴訟法 第476條之明文。而緩刑宣告是否得撤銷,除須符合刑法第7 5條之1第1項各款之要件外,本條並採裁量撤銷主義,賦予 法院撤銷與否之權限,特於第1項規定實質要件為「足認原 宣告之緩刑難收其預期效果,而有執行刑罰之必要」,供作 審認之標準。亦即於上揭「得」撤銷緩刑之情形,法官應依 職權本於合目的性之裁量,妥適審酌被告所犯前後數罪間, 關於法益侵害之性質、再犯之原因、違反法規範之情節是否 重大、被告主觀犯意所顯現之惡性及其反社會性等情,是否 已使前案原為促使惡性輕微之被告或偶發犯、初犯改過自新 而宣告之緩刑,難收其預期效果,而有執行刑罰之必要。 三、經查: ㈠、受刑人前因犯共同強制罪案件,經臺灣彰化地方法院於112年 6月6日以112年度原訴字第8號判處拘役50日,緩刑2年,於1 12年8月3日確定在案(下稱前案)。又於緩刑期內即112年8 月27日故意再犯共同傷害罪,經本院於113年6月17日以113 年度簡字第936號判處有期徒刑4月,於113年8月19日確定( 下稱後案)等情,有各該判決書及臺灣高等法院被告前案紀 錄表在卷可憑,是受刑人於前案緩刑期內又故意犯後案,於 緩刑期內受有期徒刑4月之宣告確定,足認受刑人確有刑法 第75條之1第1項第2款得予撤銷緩刑宣告之情形,應堪認定 。 ㈡、本院審酌緩刑為法院刑罰權之運用,旨在獎勵自新,本質上 無異恩赦,得消滅刑罰之效果;本件受刑人於前案緩刑期間 內,本應自律,避免觸犯刑章,詎不知悔悟及珍惜此一緩刑 給予自新之機會,未幾即故態復萌,其前案所為係聚眾多數 人共同強制、傷害他人之暴力犯罪行為,於緩刑期間竟又故 意從事與前案性質相類似之聚眾多數人共同傷害他人方式協 助友人處理債務糾紛之犯罪行為,而同屬暴力型犯罪,其於 前案業經法院判決科刑確定後,竟猶未能深切悔改,於緩刑 期間內故意再犯後案,且犯罪時間距離前案判決確定日不滿 1月,堪認受刑人忽視前案予其緩刑之寬典,依舊漠視法令 、未生警惕之心態,其主觀犯意所顯現之惡性及反社會性非 輕,非屬偶發性之犯罪。從而,本院審酌上情,認原宣告之 緩刑已難收其預期效果,有執行刑罰之必要,聲請人之聲請 於法並無不合,應予准許。 四、依刑事訴訟法第476條,裁定如主文。 中  華  民  國  113  年  12  月  30  日          刑事第二十庭 法 官 徐煥淵 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。(應 附繕本)                 書記官 吳韻聆 中  華  民  國  113  年  12  月  30  日

2024-12-30

TCDM-113-撤緩-249-20241230-1

審簡
臺灣士林地方法院

傷害等

臺灣士林地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第1538號 聲 請 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 葉志成 (另案於法務部○○○○○○○○○執行中) 上列被告因傷害等案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113年 度偵緝字第726、925、1033號),本院士林簡易庭認不宜逕以簡 易判決處刑(113年度士簡字第978號),移由本院刑事庭改依通 常程序審判後,被告於準備程序就其被訴部分自白犯罪(113年 度審易字第1695號),本院認宜逕以簡易判決處刑如下:   主 文 葉志成共同犯傷害罪,處有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺幣 壹仟元折算壹日;又犯毀損他人物品罪,處有期徒刑貳月,如易 科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日;應執行有期徒刑伍月,如易 科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條,除均引用檢察官簡易 判決處刑書之記載(如附件)外,更正及補充如下:  ㈠證據部分補充:被告葉志成於本院準備程序中之自白。  ㈡檢察官起訴書證據並所犯法條欄二第2行關於「、同法第305 條之恐嚇危害安全等」之記載,應予刪除。  ㈢爰以行為人之責任為基礎,並審酌被告之素行,有臺灣高等 法院被告前案紀錄表附卷可按,其因故對告訴人徐苗藻心生 不滿,即故意駕車追撞告訴人車輛,致該車車尾烤漆受損不 堪用,顯未尊重他人之財產法益,復又與同案被告黃聯倉、 何清水(均另行審結)基於共同傷害之犯意聯絡,持甩棍攻 擊告訴人成傷,殊值非難,兼衡被告坦認犯行不諱之態度, 然未能與告訴人和解賠償損害,併考量告訴人受傷情形、被 告犯罪之動機、目的、手段,及其自陳為高中肄業之智識程 度、入監前從事工地,未婚,無子女,入監前獨居之家庭經 濟與生活狀況等一切情狀,分別量處如主文所示之刑,併均 諭知易科罰金之折算標準,以示懲儆。再就前揭對被告所量 處之各該宣告刑,本於罪責相當性之要求,綜合判斷其整體 犯罪之非難評價、各行為彼此間之關聯性、各行為所侵害法 益之專屬性或同一性,及斟酌其犯罪行為之不法與罪責程度 、對其施以矯正之必要性,定其應執行之刑如主文所示,及 諭知易科罰金之折算標準。  ㈣至被告於本案供為傷害犯罪所用之甩棍,雖係其所有(見偵 緝925卷第71頁),然該甩棍業經被告丟棄(見偵26828卷第 42頁),本院審酌卷內無證據證明此工具為違禁物,且其價 值非高,取得容易,縱予沒收,對於預防將來犯罪之效果亦 為有限,欠缺刑法上之重要性,既經丟棄,為免將來執行之 困難,乃不予宣告沒收或追徵,附此敘明。 二、據上論結,應依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條 第2項,刑法第28條、第277條第1項、第354條、第41條第1 項前段、第51條第5款,刑法施行法第1條之1第1項,逕以簡 易判決處刑如主文。 三、如不服本判決,得於判決書送達之翌日起20日內,以書狀敘 述理由(應附繕本),向本院提出上訴。 本案經檢察官鄧瑄瑋聲請以簡易判決處刑,檢察官蔡啟文到庭執 行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  30  日          刑事第十庭法 官 李冠宜 以上正本證明與原本無異。               書記官 蔡英毅 中  華  民  國  113  年  12  月  30  日 附錄:本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以 下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或7年以上有期徒刑 ;致重傷者,處3年以上10年以下有期徒刑。 。 中華民國刑法第354條 毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用,足以生損害於 公眾或他人者,處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金 。 附件: 臺灣士林地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                   113年度偵緝字第726號                   113年度偵緝字第925號                   113年度偵緝字第1033號   被   告 葉志成 男 22歲(民國00年00月0日生)             住○○市○○區○○○路000巷00號居臺北市○○區○○路0段000巷00○              0號             國民身分證統一編號:Z000000000號         黃聯倉 男 63歲(民國00年0月00日生)             住○○市○○區○○街00號3樓             國民身分證統一編號:Z000000000號         何清水 男 59歲(民國00年0月0日生)             住○○市○○區○○路00巷00號             居臺北市○○區○○路0段000巷00號              1樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告等因傷害等案件,業經偵查終結,認為宜聲請以簡易判 決處刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、葉志成、黃聯倉及何清水因故對徐苗藻心生不滿,竟共同基 於傷害人身體及恐嚇危害安全之犯意聯絡,由葉志成於民國 112年10月11日23時5分許,以通訊軟體LINE(下稱LINE)傳 送:「看到打給我明天行動」等語給黃聯倉,黃聯倉復提供 和運行動服務股份有限公司(下稱和運公司)手機軟體iRen t APP之帳號、密碼給葉志成,葉志成再於112年10月12日14 時46分許,在臺北市北投區承德路6段附近,租用車牌號碼0 00-0000號租賃小客車(下稱本案車輛),並搭載黃聯倉、 何清水前往址設臺北市○○區○○○路0段0號之臺灣士林地方法 院士林簡易庭外,等候徐苗藻駕駛車牌號碼00-0000號自小 客車(下稱徐苗藻車輛)駛出士林簡易庭後,尾隨徐苗藻車 輛,待徐苗藻於112年10月12日15時35分許,駕車駛至臺北 市士林區重慶北路4段49巷與臺北市士林區延平北路5段交岔 路口前時,葉志成另基於毀棄損壞他人物品之犯意,故意駕 駛本案車輛追撞徐苗藻車輛之車尾,葉志成與何清水復各持 甩棍1支下車,由葉志成朝徐苗藻頭部攻擊1下,何清水則朝 徐苗藻身體攻擊2下,腳踢徐苗藻身體1下,致徐苗藻因此受 有頭部外傷併腦震盪後症候群、右前額4公分撕裂傷、左膝 鈍挫傷及右側腰部飩挫傷等傷害,並使徐苗藻心生畏懼,致 生危害於安全,徐苗藻車輛車尾之烤漆亦受損而不堪用,足 生損害於徐苗藻。葉志成、黃聯倉及何清水隨即駕駛本案車 輛逃離現場,並由黃聯倉將本案車輛歸還於路邊停車格。嗣 徐苗藻報警處理,警於112年10月24日13時30分許,持本署 檢察官核發之拘票,在黃聯倉位於新北市○○區○○街00號3樓 住所,拘提黃聯倉,始悉上情。 二、案經徐苗藻訴由臺北市政府警察局士林分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上開犯罪事實,業據被告葉志成、黃聯倉及何清水於警詢及 偵查中均坦承不諱,核與證人即告訴人徐苗藻於警詢及偵查 中證述情節相符,並有現場監視器及本案車輛行車紀錄器光 碟1片暨截圖共32張、告訴人車損照片3張、被告葉志成與黃 聯倉間之LINE對話紀錄照片3張、和運公司汽車出租單、本 署檢察官核發之拘票、車輛詳細資料報表各1張及告訴人提 供之新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院乙種診斷證明書 2張等附卷可稽,足認被告葉志成、黃聯倉及何清水自白與 事實相符,其犯嫌應堪認定。 二、核被告葉志成、黃聯倉及何清水所為,均涉犯刑法第277條 第1項之傷害、同法第305條之恐嚇害安全等罪嫌,被告葉志 成另涉犯刑法第354條之毀損罪嫌。而被告葉志成、黃聯倉 及何清水共犯之恐嚇行為,因與傷害罪間為危險犯與實害犯 之吸收關係,恐嚇罪應為傷害罪所吸收,不另論罪。又被告 葉志成、黃聯倉及何清水間,就傷害罪嫌,有犯意聯絡及行 為分擔,請論以共同正犯。另被告葉志成及何清水,對告訴 人數次傷害之行為,係在密切接近之時、地實施,並侵害同 一法益,各行為之獨立性極為薄弱,請論以接續犯之一罪。 而被告葉志成所為傷害及毀損罪嫌,犯意各別,行為互殊, 請予分論併罰。 三、至報告意旨認被告葉志成、黃聯倉及何清水前開傷害罪嫌, 另涉犯刑法第271條第2項、第1項之殺人未遂罪嫌。惟按殺 人罪之成立,須於實施殺害時,即有使其喪失生命之故意, 倘缺乏此種故意,僅在使其成傷,即難以殺人未送論處,是 使人受傷與殺人未遂之區別,應以行為人於加害時有無殺人 之故意為斷,故於個案中有關傷害犯意之有無,應斟酌事發 經過之相關事證,包括被害人受傷部位、所用兇器、行為當 時之具體情況等一切情狀以為斷。經查,告訴人並不認識被 告葉志成、黃聯倉及何清水,難認被告葉志成、黃聯倉及何 清水有何殺害告訴人之動機,況被告葉志成與何清水既手持 甩棍攻擊告訴人,若渠等確有殺人之故意,理應會持續及用 力朝告訴人頭部或其他重要身體部分多次攻擊,且告訴人所 受傷勢應較前開傷勢為重,然被告葉志成與何清水短暫攻擊 告訴人後,隨即離開現場,難認被告葉志成、黃聯倉及何清 水確有殺人故意,渠等上開犯行自無成立殺人未遂罪之餘地 。惟此部分如成立犯罪,與前揭聲請簡易判決處刑部分,具 有基本社會事實同一關係,應為聲請簡易判決處刑效力所及 ,爰不另為不起訴處分,附此敘明。 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣士林地方法院 中  華  民  國  113  年  6   月   7   日              檢 察 官 鄧瑄瑋 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  6   月  28  日              書 記 官 許惠庭 附錄本案所犯法條全文: 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬 元以下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或 7 年以上有期徒 刑;致重傷者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑。 中華民國刑法第305條 以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人,致生危害 於安全者,處 2 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。 中華民國刑法第354條 毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用,足以生損害於 公眾或他人者,處 2 年以下有期徒刑、拘役或 1 萬 5 千元以 下罰金。 附記事項: 本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理,法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑;被告、被害 人、告訴人等對告訴乃論案件如欲聲請法院調(和)解或已達成 民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述 意見之必要時,請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2024-12-30

SLDM-113-審簡-1538-20241230-1

員簡
員林簡易庭

損害賠償

臺灣彰化地方法院民事簡易判決 113年度員簡字第345號 原 告 李○○ 被 告 何○○ 上列當事人間請求損害賠償事件,本院於民國113年12月2日言詞 辯論終結,判決如下:   主 文 被告應給付原告新臺幣4萬266元,及自民國113年7月16日起至清 償日止,按週年利率5%計算之利息。 原告其餘之訴駁回。 訴訟費用由被告負擔十分之四,餘由原告負擔。 本判決原告勝訴部分得假執行。但被告如以新臺幣4萬266元為原 告預供擔保,得免為假執行。 原告其餘假執行之聲請駁回。   事實及理由 壹、程序部分 一、本件原告起訴時,原以甲○○、乙○○為被告,請求:被告甲○○ 、乙○○應連帶給付原告新臺幣(下同)20萬800元,及自起 訴狀繕本送達之翌日起至清償日止,按週年利率5%計算之利 息。嗣於本院民國113年12月2日言詞辯論時,原告與乙○○達 成訴訟上和解,而拋棄對乙○○之其餘請求,惟保留對本案其 他被告即甲○○之損害賠償請求權,有和解筆錄附卷可憑(本 院卷第191-192頁)。核原告與乙○○間成立訴訟上和解,該 部分訴訟因訴訟上和解而無訴訟繫屬關係,已非本院審理範 圍,先予敘明。 二、按「訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴。但有下 列各款情形之一者,不在此限:…二、請求之基礎事實同一 者。…七、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者。」,民事訴 訟法第255條第1項第2、7款定有明文。上開規定於簡易訴訟 程序亦有適用。本件原告起訴時聲明:「被告應連帶給付原 告20萬800元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按 週年利率5%計算之利息」,嗣於113年12月2日言詞辯論時更 正聲明為:「被告應各給付原告10萬400元,及自起訴狀繕 本送達翌日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息」,原 告所為訴之聲明之變更,核與首揭法條規定相符,應予准許 。 貳、實體部分 一、原告主張:  ㈠被告甲○○、訴外人乙○○與原告均為址設彰化縣○○鎮○○路0段00 0巷000號之勵志中學學生,被告、乙○○2人早已預謀傷害原 告,先將鐵製餐盆以撞擊方式使成尖銳狀,基於傷害原告之 犯意,教唆訴外人即少年于〇〇(真實姓名年籍詳卷),於11 2年10月23下午3時53許,在勵志中學正班教室內,持上開鐵 製餐盆攻擊原告頭部,致原告受有右頭枕部撕裂傷3X1公分 、右側手部挫傷、頭暈等傷害(下稱系爭傷害),其2人上 開犯行,業由臺灣彰化地方檢察署以113年度偵字第5458號 偵查中(下稱系爭刑案)。  ㈡被告上開傷害犯行,不法侵害原告之身體健康,致原告受有 醫療費用400元、計程車費400元、非財產上損害(精神慰撫 金20萬元),被告、乙○○上述所為,就原告所受損害20萬80 0元損害應平均分擔義務,爰依民法侵權行為法律關係提起 本件訴訟等語。並聲明:㈠被告應給付原告10萬400元,及自 起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按週年利率5%計算之利 息;㈡願供擔保請准宣告假執行。 二、被告則以:我沒有教唆,我們3人本來就共謀商議好要攻擊 原告,對原告受傷的經過及受傷事實無意見,不爭執原告支 出醫療費用及計程車費之金額,精神慰撫金太高等語,資為 抗辯。並聲明:原告之訴駁回。 三、本院之得心證之理由  ㈠原告主張被告、吳○○共謀以上開方式傷害原告,於上揭時、 地點由少年于〇〇下手實施上述傷害行為,致原告受有系爭傷 害,並支出醫療費用400元、計程車費400元等情,業據其提 出仁和醫院診斷證明書、急診收據、計程車運價證明、系爭 刑案不起訴處分書為證(本院卷第17-23頁),且為被告所 不爭執,堪信為真。  ㈡按共同正犯,本係互相利用,以達共同目的,並非每一階段 行為,各共同正犯均須參與,而共同實施犯罪行為,在合同 意思範圍以內,相互利用他人之行為,以達其犯罪之目的, 原不必每一階段行為均經參與,祇須分擔犯罪行為之一部, 即應對於全部所發生之結果共同負責。  ㈢原告另主張被告教唆少年于〇〇下手實施上述傷害行為等節, 則為被告所否認,並以前詞置辯。經查,少年于〇〇供述:是 乙○○教唆其對原告下手實施傷害,案發當日早上被告告知我 鐵餐盆放置位置,並向我說笑我不敢等語,乙○○亦供承:本 件是我與被告討論使用何種物品打原告,並由我告知少年于 〇〇以鐵餐盆打原告等語,被告亦自承:是我告知少年于〇〇鐵 餐盆放置位置,並對他說「我笑你不敢」等語(系爭刑案卷 ),堪認本件係被告與乙○○共同基於傷害原告之犯意,事先 謀議如何傷害原告,教唆少年于〇〇對原告下手實施上揭傷害 行為,是原告主張被告與乙○○共同教唆少年對原告實施上揭 傷害行為等語,較為可採,被告空言泛稱非其教唆云云,難 以憑採。  ㈣因故意或過失不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任;又 數人共同不法侵害他人之權利者,連帶負損害賠償責任,且 造意人及幫助人,視為共同行為人;不法侵害他人之身體或 健康者,對於被害人因此喪失或減少勞動能力,或增加生活 上之需要時,應負損害賠償責任;不法侵害他人之身體、健 康、名譽、自由、信用、隱私、貞操,或不法侵害其他人格 法益而情節重大者,被害人雖非財產上之損害,亦得請求賠 償相當之金額,民法第184條第1項前段、第193條第1項、第 195條第1項前段分別定有明文。被告與吳○○共謀以上開方式 傷害原告,教唆少年于〇〇,於上揭時、地點由少年于〇〇下手 實施上述傷害行為,致原告受有系爭傷害,業如前述,則依 前揭規定,被告自應負故意共同侵權行為連帶損害賠償責任 。 ㈤茲就原告請求之各項損害賠償,審核如下:   ⒈醫療費用、計程車資部分   原告主張因上述故意傷害行為受有系爭傷害,因而支出醫藥 費用400元、計程車資400元等情,並提出上述診斷證明書、 急診收據、計程車運價證明為證,且為被告所不爭執,均堪 信為真實,是原告請求醫療費用、計程車資各400元,為有 理由,應予准許。  ⒉精神慰撫金部分   人格權受侵害時,以法律有特別規定者為限,得請求損害賠 償或慰撫金,民法第18條第2項定有明文。其次,不法侵害 他人人格權,被害人受有非財產上損害,請求加害人賠償相 當金額慰撫金時,法院對於慰撫金之量定,應斟酌實際加害 情形,所造成影響、被害人痛苦之程度、兩造之身分地位、 經濟情形及其他各種狀況,以核定相當之數額(最高法院47 年度台上字第1221號、51年度台上字223號判決意旨參照)。 本院審酌原告因被告、乙○○、少年于〇〇上開共同傷害行為, 受有系爭傷害,其精神上自受有相當之痛苦,並參酌兩造之 身分、教育程度、經濟狀況、本件事發原因、經過、被告侵 權行為情節及原告所受之傷害程度等一切情況,認原告請求 被告賠償精神慰撫金20萬元,尚屬過高,應以9萬元方屬適 當。  ⒊綜上,本件原告所受損害之金額為9萬800元【計算式:400元 +400元+9萬元=9萬800元】。     ㈥按因連帶債務人中之一人為清償、代物清償、提存、抵銷或 混同而債務消滅者,他債務人亦同免其責任;債權人向連帶 債務人中之一人免除債務,而無消滅全部債務之意思表示者 ,除該債務人應分擔之部分外,他債務人仍不免其責任,民 法第274條、第276條第1項定有明文。而和解如包含債務之 免除時,自有民法第276條第1項規定之適用;又債權人與連 帶債務人中之一人成立和解,如無消滅其他債務人連帶賠償 債務之意思,而其同意債權人賠償金額超過依法應分擔額者 ,因債權人就該連帶債務人應分擔之部分,並無作何免除, 對他債務人而言,固僅生相對之效力而無民法第276條第1項 規定之適用,但其應允債權人賠償金額如低於依法應分擔額 時,該差額部分,即因債權人對其應分擔部分之免除而有前 開條項規定之適用,並對他債務人發生絕對之效力(最高法 院94年度台上字第614號判決、98年度台抗字第200號裁定意 旨參照)。另連帶債務人相互間,除法律另有規定或契約另 有訂定外,應平均分擔義務,民法第280條前段定有明文。 而關於共同侵權行為連帶債務人間之分擔義務,民法雖未設 規定,然基於公平原則,及任何人均不得將基於自己過失所 生之損害轉嫁他人承擔之基本法理,自應類推適用民法第21 7條關於與有過失之規定,依各加害行為對損害之原因力及 與有過失之輕重程度,以定各連帶債務人應分擔之義務,始 屬公允合理。經查:  ⒈被告就原告所受之損害9萬800元,應與乙○○、少年于〇〇負共 同侵權行為連帶損害賠償責任一節,業經本院認定如上;又 被告、乙○○雖事先共同謀議傷害原告,並教唆少年于〇〇實施 傷害行為,然卷內並無相關事證足資證明被告、乙○○居於主 導犯罪之地位,故應認其等參與實施犯罪之地位,是無分軒 輊,而均為造成原告受損害之共同原因,且復查無法律及契 約另定之內部分擔比例,則依前開說明,本院認應依民法第 280條之平均分擔義務規定,定其等內部分擔比例。因此, 被告、乙○○、少年于〇〇就原告所受損害9萬800元之內部應分 擔額應各為3萬267元(即:9萬800元÷3=3萬267元,小數點 以下四捨五入)。  ⒉原告就所受之損害9萬800元,依本院和解筆錄所示,業於113 年12月2日以1萬元與乙○○成立和解,且原告於言詞辯論終結 前未自乙○○取得1萬元,及原告因和解成立而同意拋棄對乙○ ○之其餘請求,但未免除其他共同侵權行為人即被告之債務 ,即無消滅全部債務之意思;暨原告自承以2萬5,000元僅就 少年于〇〇應負責之部分與之和解,不免除被告責任,少年于 〇〇就和解內容業已履行完畢等語(本院卷第181、191頁), 則為被告所不爭執,堪認原告前述為真。  ⒊依上所述,屬連帶債務人之乙○○、少年于〇〇依上開和解約定 所和解之1萬元、2萬5,000元,低於上述其應分擔之內部應 分擔額3萬267元,且原告就被告應分擔之部分並無作何免除 ,則依前揭說明與民法第276條第1項之規定,該差額2萬267 元、5,267元(即:3萬267元-1萬元=2萬267元、3萬267元-2 萬5,000元=5,267元),即因原告對乙○○、少年于〇〇免除此 本應由其等負擔之部分,而對同屬連帶債務人之被告發生絕 對之效力;又依前所述,少年于〇〇已依上開調解約定對原告 清償2萬5,000元,則因少年于〇〇清償2萬5,000元而消滅之債 務,依民法第274條之規定,被告亦同免其責任,故原告本 得向被告請求連帶賠償之9萬800元,經扣除差額2萬267元、 5,267元、原告自少年于〇〇受償之2萬5,000元後,僅餘4萬26 6元(即:9萬267元-2萬267元-5,267元-2萬5,000元=4萬266 元)。是原告於請求被告賠償4萬266元範圍內,核屬有據, 逾此範圍,應予駁回。  ㈦本件原告請求被告應給付上述費用,係以支付金錢為標的, 且無確定給付期限,是原告就上揭所得請求之金額,請求自 起訴狀繕本送達被告(本院卷第113頁)之翌日即113年7月1 5日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息,核與民法第2 29條第2項、第233條第1項前段及第203條規定相符,併應准 許。         四、綜上所述,原告依侵權行為之法律關係,請求被告給付如主 文第1項所示本金及利息,為有理由,應予准許,逾此範圍 ,為無理由,應予駁回。   五、本件事證已臻明確,兩造其餘主張陳述及所提之證據,經審 酌均與本院前揭判斷無影響,毋庸一一論述,附此敘明。 六、本件原告勝訴部分,係就民事訴訟法第427條訴訟適用簡易 程序所為被告敗訴之判決,依同法第389條第1項第3款規定 ,應依職權宣告假執行,並依同法第392條第2項規定,依職 權宣告被告如預供相當擔保,得免為假執行。另原告就勝訴 部分所為宣告假執行之聲請,僅在促使法院為此職權之行使 ,本院自不受其拘束,仍應逕依職權宣告假執行,惟此部分 聲請既已依職權宣告,無再命原告提供擔保之必要,此部分 不另為准駁之諭知。至原告敗訴之部分,其假執行之聲請即 失所附麗,應予駁回。 七、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第79條。 中  華  民  國  113  年  12  月  30  日          員林簡易庭 法 官 黃佩穎 以上正本係照原本作成。 對於本件判決如有不服,應於收受送達後20日內向本院提出上訴 書狀,上訴於本院合議庭,並按他造當事人之人數附具繕本。 如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  113  年  12  月  30  日                書記官 林嘉賢

2024-12-30

OLEV-113-員簡-345-20241230-2

臺灣新北地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣新北地方法院民事判決 113年度訴字第1279號 原 告 葉牡丹 訴訟代理人 江振源律師 被 告 阮奕成 萬承恩 李榮添 上 一 人 訴訟代理人 翁方彬律師 呂冠勳律師 被 告 王承柏 上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件,原告提起刑事附帶民 事訴訟,經本院刑事庭裁定移送前來(本院112年度附民字第757 號),本院於民國113年11月18日言詞辯論終結,判決如下:   主   文 被告應連帶給付原告新臺幣270,560元,及自民國112年5月25日 起至清償日止,按年息百分之五計算之利息。 原告其餘之訴駁回。 本判決得假執行,但被告如以新臺幣270,560元為原告預供擔保 ,或將請求標的物提存,得免為假執行。   事實及理由 壹、程序方面: 一、按訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴,但擴張或 減縮應受判決事項之聲明者,不在此限,民事訴訟法第255 條第1項第3款定有明文。查本件原告起訴時,其訴之聲明本 為被告應連帶給付原告新臺幣(下同)535萬7,900元,及自 附帶民事起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按年息百分之 五計算之利息(見附民卷第5頁)。嗣於本院審理中,變更 其訴之聲明為被告應連帶給付原告533萬8,200元,及自附帶 民事起訴狀繕本最後送達被告翌日起至清償日止,按年息百 分之五計算之利息(見本院卷第255頁)。核原告上揭所為 ,乃未變更訴訟標的法律關係,而減縮應受判決事項之聲明 者,依上開說明,不在禁止之列,自應准許。 二、本件訴訟經本院訂於民國113年11月18日上午10時行言詞辯 論期日,因被告阮奕成、王承柏乃在監人犯,而渠等已於11 3年10月21日言詞辯論期日中陳明不願接受提訊到庭,亦不 願以遠距視訊開庭(本院卷第259頁)。考量民事訴訟法原 無強令被告到庭或強令被告防禦之依據,是在監被告經合法 通知,仍可本其自主意志,決定接受或拒絕民事審理之提訊 。今被告阮奕成、王承柏既已明示拒絕本件提訊及遠距視訊 開庭(拒絕到庭行言詞辯論),原告聲請就渠等部分依其一 造辯論而為判決,仍與民事訴訟法第385條第1項前段規定之 法文旨趣相符。從而,本院乃准原告之聲請,就此部分由其 一造辯論而為判決,以上均合先敘明。 貳、實體方面: 一、原告起訴主張:  ㈠緣訴外人蘇柏維(下逕稱姓名)為協調被害人陳文德(下逕 稱其姓名)之債務糾紛,由被告李榮添、王承柏、萬承恩( 下均逕稱其姓名)於111年12月21日晚間10時51許前往陳文 德當時之居所搭載陳文德前往新北市三重區中正北路之鑫生 租賃有限公司協調債務事宜。蘇柏維、萬承恩、李榮添、王 承柏及被告阮奕成(下逕稱其姓名)均明知鑫生公司為營業 地點,係不特定多數人得出入之場所,於該處聚集3人以上 發生衝突,顯會造成公眾或他人恐懼不安,妨害社會秩序之 安寧,且其等主觀上雖均無致人於死之故意,然客觀上皆可 預見在數人輪流持堅硬鋁棒、瓷器毆打人之四肢,其力道、 次數、身體部位累加傷害之結果,恐造成他人死亡之可能性 ,竟亦疏未注意於此,蘇柏維基於首謀攜帶兇器妨害秩序之 犯意,及與阮奕成、萬承恩、李榮添、王承柏共同基於傷害 、意圖供行使之用而攜帶兇器在公眾得出入之場所聚集三人 以上下手實施強暴之犯意聯絡,由阮奕成、王承柏、李榮添 、萬承恩以徒手、持鋁棒等方式,圍毆陳文德身體各部位。 過程間,王承柏還拿陶瓷硬物砸擊陳文德頭部,蘇柏維則徒 手朝陳文德之顏面部毆打,致陳文德受有四肢、背部、腰部 、頭部、顏面部受有鈍力性外傷,嗣因陳文德身體有異狀而 攤倒地上,阮奕成、萬承恩遂搭載其就醫,惟陳文德仍因生 前遭多次毆打,造成全身性的鈍力性外傷引發大面積的橫紋 肌粉碎受傷而發生急性死亡結果。阮奕成、萬承恩、李榮添 、王承柏(下合稱被告)及蘇柏維各以上述方式在上開不特 定人得以出入之公共場所下手實施強暴,共同遂行前述圍毆 事件,導致陳文德死亡,渠等自應連帶負共同侵權行為所生 之損害賠償責任,即伊因而所支出之陳文德殯葬費用33萬8, 200元與精神慰撫金500萬元。  ㈡又伊為陳文德之祖母,而陳文德之父親早逝,母親則經法院 停止親權,故伊非但於法律上為陳文德之監護人,實際上亦 係由伊親手養大,除了「懷胎十月產下陳文德」這點外,其 餘生母所該做、能做的,皆係由伊做好做足。換言之,伊於 事實上或法律上,都具有相當於陳文德母親之地位,伊對於 陳文德懷有養育成人之長年情感,為形成伊人格之重大環節 ,足資評價為民法第195條第1項前段所稱之「其他人格法益 」。準此,本件因陳文德死亡致伊實質上母親之地位因而斷 絕,養育情感變成追思悲念,顯係對其人格法益之重大侵害 ,自得爰依民法第184條第1項前段、第185條第1項前段及第 195條第1項前段規定,請求連帶賠償精神慰撫金。且實務上 就「遺族對故人之追思情感」及就「人與動物」間密切陪伴 等關係,均有肯認得請求精神慰撫金之適例,伊對陳文德之 長年養育情感更堪予評價為伊之人格法益,始合乎實務見解 之價值體系,不至於「人不如狗」。  ㈢再人格權係侵權行為法所保護之權利,其範圍包括明定人格 法益(民法第195條第1項之身體、健康、名譽、自由、信用 、隱私、貞操)、其他人格法益(民法第195條第1項之概括 規定),該二範圍自同為民法第184條第1項前段所稱「權利 」,故侵害原告之其他人格法益,自得以第184條第1項前段 為請求權基礎。又「其他人格法益」既為立法者特設之獨立 保護客體,意在使人格權得因應社會變遷及層出不窮之侵害 方式,而有發展形成其保護空間之餘地,故將「原告對陳文 德更勝親子之密切相依關係」評價為「原告之其他人格法益 」,乃合於擴大保護人格權之立法意旨,應得直接解釋適用 民法第195條第1項,並無類推適用或目的性擴張解釋之問題 。  ㈣另蘇柏維乃係刑事同案被告,於刑事案件中「私下」與伊達 成刑事上和解,要非實務上常見的「以附帶民事訴訟案號移 付調解」所進行。矧蘇柏維與伊合致和解之意思表示時,根 本沒有提到殯葬費或精神慰撫金,純粹只是為了換取「原告 諒宥」。從而,無論從形式上成立態樣或實體上意思表示合 致內容觀之,蘇柏維給付予伊之和解金,絕非針對本件訴訟 標的所為清償,自不影響本件伊對被告之求償。此外,伊未 曾自李榮添、王承柏處取得分文和解金,蓋渠等2人並非係 與伊和解,也未曾領取過任何犯罪被害補償金等補償。爰依 民法第184條第1項前段、第185條第1項前段及第195條第1項 前段規定,提起本件訴訟,並聲明判決:被告應連帶給付原 告533萬8,200元,及自起訴狀繕本最後送達被告翌日起至清 償日止,按年息百分之五計算之利息(見本院卷第255頁至 第256頁)。 二、被告分別以下列情詞資為抗辯,並均答辯聲明:原告之訴駁 回。  ㈠李榮添部分:   ⒈對於刑事判決認定伊有共同傷害人致死之行為,伊並無意見 ,也沒有提起上訴,惟伊已與陳文德之母親以120萬元達成 和解,並已履行和解內容完畢,故檢察官才於刑事一審判決 後未再提上訴。對於原告有支出陳文德之殯葬費用33萬8,20 0元之部分,伊沒有意見,然伊既已以120萬元與陳文德之母 親即訴外人王梅蘭(下逕稱姓名)達成和解,也已按和解條 件履行完畢,故伊認為無須再負擔賠償。  ⒉原告雖主張伊等所為之共同傷害人致死行為,係侵害其個人 之「其他人格法益」,而有民法第184條第1項前段之適用云 云。惟伊認為伊等之行為並未侵害原告個人之「其他人格法 益」,而未在民法第184條第1項前段所保護的法益範圍內, 原告應不得逕依該條主張為侵權行為的被害人,而再依同法 第195條第1項前段規定,請求精神慰撫金。  ⒊至於因民法第184條第1項前段侵害陳文德生命權的部分,已 於同法第194條就得請求精神慰撫金之人有為特別規定,原 告為陳文德之祖父母,並非民法第194條該條所規定得請求 之人,此係經過立法者之考量後而刻意排除,是無該規定的 適用,且此為立法政策考量下,故意不為規定,即無「法律 漏洞」可言,自亦不得類推適用或為目的性擴張解釋,去解 釋法律。另立法者經過考量後制定的法律是原則,而在未被 考量到或是當下時空背景無法想像的情況,才例外有例示性 規範來補充,祖父母的情況是經過立法者的考量而刻意排除 ,因此才有現行民法第194條的產生。民法第194條、第195 條既刻意特定請求權人之要件,此乃立法者有意為之,原告 自不得另創設實質上母親概念而逾越立法者有意排除適用之 限縮保障範圍。是原告自不得依民法第195條第l項請求精神 慰撫金。另關於原告所稱人不如狗的結果,此乃立法者所應 考量的問題,學說上雖有討論,亦僅供立法者參考,於現行 法下應仍無法透過一個概括的例示性規範來主張,是原告不 得依民法第195條第1項前段規定,向伊請求精神慰撫金。  ⒋再者,倘若鈞院認為原告第1項聲明有理由,請亦審酌已經有 同案刑事被告即蘇柏維給付予原告之和解金120萬元,就該 部分於連帶債務人之間的債務得互相扣抵。  ㈡萬承恩部分:   伊對於刑事判決所認定之侵權行為事實及原告主張其有支出 殯葬費用33萬8,200元部分,並無意見。另雖然伊母親有與 陳文德家屬聯絡,但始終無法達成和解共識。且原告是陳文 德之祖母,依法並不能請求精神慰撫金。復倘若鈞院認為原 告訴之聲明第1項為有理由,請審酌已經有同案刑事被告即 蘇柏維給付予原告之和解金120萬元,就該部分於連帶債務 人之間的債務應得互相扣抵。  ㈢阮奕成部分:   伊對於刑事判決所認定之侵權行為事實及原告主張其有支出   殯葬費用33萬8,200元部分,並無意見。再者,倘若鈞院認   為原告訴之聲明第1項為有理由,請審酌已經有同案刑事被   告即蘇柏維給付予原告之和解金120萬元,就該部分於連帶   債務人之間的債務應得互相扣抵。  ㈣王承柏部分:   伊對於刑事判決所認定之侵權行為事實及原告主張其有支出 殯葬費用33萬8,200元部分,並無意見。然伊已以120萬元與 陳文德之母親王梅蘭達成和解,也已按和解條件履行完畢, 故伊認為無須再負擔賠償。另對於原告請求精神慰撫金500 萬元部分,伊無法接受。 三、本院之判斷:  ㈠原告前揭主張被告與蘇柏維共同傷害陳文德致人於死之事實 ,業經本院112年度重訴字第14號、臺灣高等法院112年度上 訴字第5236號分別判處「李榮添共同犯傷害致人於死罪,處 有期徒刑肆年。王承柏共同犯傷害致人於死罪,處有期徒刑 肆年貳月。」以及「蘇柏維共同犯傷害致人於死罪,處有期 徒刑捌年捌月。阮奕成共同犯傷害致人於死罪,處有期徒刑 捌年肆月。萬承恩共同犯傷害致人於死罪,處有期徒刑捌年 捌月。」在卷,全案並業經最高法院113年度台上字第2610 號刑事判決確定乙節,有前揭刑事判決正本各乙份在卷可稽 (見本院卷第13頁至第42頁、第69頁至第94頁、第241頁至 第252頁),且被告亦不否認上開刑事判決所認定之涉案事 實(見本院卷第166頁、第167頁、第168頁、第257頁),是 堪認原告此部分之主張為真實,足以採信。  ㈡按因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任 ;數人共同不法侵害他人之權利者,連帶負損害賠償責任。 民法第184條第1項前段、第185條第1項前段定有明文。   又不法侵害他人致死者,對於支出醫療及增加生活上需要之 費用或殯葬費之人,亦應負損害賠償責任,並為民法第192 條第1項明定。查原告主張被告及蘇柏維共同不法侵害陳文 德致死,依民法第184條第1項前段、第185條第1項前段及第 192條第1項規定,得請求被告及蘇柏維就其所支出之陳文德 殯葬費用33萬8,200元部分,負連帶賠償責任之事實,為被 告所不爭執(見本院卷第257頁、第288頁),並有提出與所 述相符之殯葬費用收據在卷可稽(見本院卷第207頁),堪 信為真,且核屬於法有據,應予准許。  ㈢至原告又主張被告及蘇柏維前揭侵權行為已侵害其「其他人 格法益」,依民法第184條第1項前段、第185條第1項前段、 第195條第1項前段規定,亦得請求連帶賠償精神慰撫金500 萬元云云,則為被告所否認,並以前詞置辯。經查:  ⒈按因故意或過失,不法侵害他人權利者,負損害賠償責任; 不法侵害他人致死者,被害人之父、母、子、女及配偶,雖 非財產上之損害,亦得請求賠償相當之金額,民法第184條 第1項前段、第194條分別定有明文。又按「不法侵害他人之 身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操,或不法侵害 『其他人格法益』而情節重大者,被害人雖非財產上之損害, 亦得請求賠償相當之金額。」(民法第195條第1項前段)。 該條於88年4月21日之修正理由,為「一、第1項係為配合第 18條而設,原條文採列舉主義,惟人格權為抽象法律概念, 不宜限制過嚴,否則受害者將無法獲得非財產上之損害賠償 ,爰擴張其範圍,及於信用、隱私、貞操等之侵害,並增訂 『不法侵害其他人格法益』而情節重大」等文字,俾免掛漏並 杜浮濫」。是所謂其他人格法益,係指一般人格權中未經明 定為特別人格權(人格利益)的部分,此一概括部分將隨著 人格自覺、社會進步、侵害的增加而擴大其保護範疇,故人 格權之侵害,不限於他人之身體、健康、名譽、自由、信用 、隱私、貞操。又,民法第18條所稱人格權係指「一般人格 權」而言,一般人格權經具體化而形成各種特別人格權,民 法明定的有姓名(第19條)、生命(第194條)、身體、健 康、名譽、自由(見修正前第195條第1項前段)(參見王澤 鑑,民法總則,2003)。再損害賠償之債權人或請求權人, 原則上固指因侵權行為而受財產上或非財產上損害之人,惟 其範圍尚可分為「直接被害人」與「間接被害人」。所謂「 直接被害人」係指權利或利益直接被侵害並受損害之人。但 於生命權被侵害之情形,因直接被害人權利能力已消滅,權 利主體不存在,即無由請求損害賠償,是產生間接被害人之 概念;而所謂「間接被害人」則指因他人之權利或利益被侵 害而間接導致自己的權利或利益受損害之人。一般而言,為 避免損害賠償之範圍過大,且間接被害人所損害者,多屬純 粹經濟上之損害或單純精神上之痛苦、悲傷、不安、驚恐, 而非造成權利被侵害,故不應承認其有損害賠償請求權,以 免使損害賠償義務人承擔過重之責任,僅於民法第192條及 第194條規定例外承認特定間接被害人得求償之情形(林誠 二,債法總論新解)。  ⒉據本案刑事第二審判決事實欄所載略以:「蘇柏維為處理與 陳文德間之金錢糾紛,與阮奕成、萬承恩、王承柏、李榮添 共同基於傷害之犯意聯絡,由蘇柏維於民國111年12月21日 某時命李榮添、王承柏、萬承恩前往帶陳文德前來。李榮添 、王承柏、萬承恩於同日22時51許前往該租屋處載陳文德至 位於新北市三重區中正北路之鑫生租賃有限公司,蘇柏維、 阮奕成、萬承恩、李榮添、王承柏主觀上雖無致陳文德於死 之故意,然在客觀上能預見如數人持鋁棒、瓷器毆打人之之 身體,因累加傷害之結果,恐造成他人死亡之可能,仍由阮 奕成、王承柏、李榮添、萬承恩以徒手、持鋁棒等方式毆打 陳文德之身體,王承柏另以陶瓷砸擊陳文德頭部,蘇柏維亦 掌摑陳文德之臉部,致陳文德受有面部多處撕裂傷、頭部擦 挫傷、軀幹及四肢多處擦挫傷及撕裂傷、四肢、背部、腰部 、頭部、顏面部受有鈍力性外傷等傷害,嗣陳文德癱倒在地 ,蘇柏維始命阮奕成、萬承恩載其前往醫院救治,惟陳文德 仍因全身性之鈍力性外傷造成大面積之橫紋肌粉碎受傷,導 致橫紋肌溶解症因而死亡。」等語,可知本件被告及蘇柏維 所為之侵權行為,乃係屬侵害「直接被害人」陳文德個人之 生命權,原告僅為因陳文德之生命權被侵害而間接導致自己 的權利或利益受損害之「間接被害人」,揆諸上開法條及學 說見解,「直接被害人」因死亡已非民法上之權利主體,即 無由請求損害賠償,惟立法者特制定民法第194條,使「間 接被害人」仍得向加害人請求損害賠償,然為避免損害賠償 之範圍過大,使損害賠償義務人承擔過重之責任,立法者對 「間接被害人」僅限於被害人之父母、子女及配偶等身分之 人可請求損害賠償。然原告為陳文德之祖母,並非民法第19 4條所定之父母、子女及配偶,縱原告因與陳文德間具養育 成人之特殊情感關係,而可堪認定其因被告及蘇柏維之前述 行為確實受有精神上之重大痛苦。惟於我國現行民法所規定 之立法體例及法文內容之下,原告顯然尚不得逕依民法第19 4條規定向被告及蘇柏維請求應負連帶賠償精神慰撫金之責 任。此乃基於三權分立,尊重立法者立法政策考量之下,所 不得不然之結果。又退步言,縱令因時代變遷,致上開法律 規定確有不符時宜、不敷適用而應加以增修之必要,惟於民 法第194條規定經立法者予以修訂以前,就本件所涉案情而 言,充其量不過僅係是否類推適用民法第194條規定之問題 ,仍尚難逕依原告主張以其個人之「其他人格法益」受侵害 為由,而認得依民法第184條第1項前段(侵害原告其他人格 法益)、第185條第1項前段、第195條第1項前段(侵害原告 其他人格法益而情節重大)規定,請求被告及蘇柏維連帶賠 償精神慰撫金500萬元。何況,所謂非財產權原由人格權及 身分權二類型之權利為其內容。其中人格權係存在於權利人 自己身上之權利,乃吾人就自己之人格尊嚴及人格自由發展 ,而享受其利益之權利,可分為一般人格權與特別人格權, 已如前述。而所謂身分權,則係指存在於一定身分(尤其是 親屬)關係上之權利,如親權、家長權、家屬權、配偶權等 是。又民法第194條規定,實即為父母、子女、配偶基於其 與被害人間之身分權關係而得享有賠償請求權之規定,故學 說上多將之歸入身分權受侵害類型。另再據前揭88年4月21 日民法第195條修正理由可知,民法第195條第1項所謂「其 他人格法益」,乃係指一般人格權中未經明定為特別人格權 (人格利益)的部分,是立法者既已將生命權之部分規範於 民法第194條,則從體系解釋上,民法第195條第1項之「其 他人格法益」自應為生命權以外之其他人格法益,乃受保護 的生命以外人格法益的一般化。且立法者就生命權被侵害時 ,既已採取列舉可得請求損害賠償之人的方式(即民法第19 2條、第194條),而非採取實質養育之認定,此乃係立法政 策之考量,縱令有現行規範與社會現實脫節及未盡周延之處 ,亦應從修法一途著手,於修法前,如上所述,法院至多能 考量是否有民法第194條規定類推適用餘地,仍不宜逕以肯 認民法第195條第1項侵害「其他人格法益」方式,去擴張立 法者對於不法侵害他人致死時,因與被害人間之特殊身分權 關係而受有損害之人,得請求賠償之權利。否則,恐將導致 我國現行民法關於非財產上損害賠償之規定,就有關直接被 害人之「生命權」被侵害,如同時造成與直接被害人具特殊 身分關係之身分權人受有損害時(民法第194條),以及直 接被害人之「死亡以外之其他人格權」被侵害(民法第195 條第1項前段),如同時亦造成與直接被害人具特殊身分關 係之身分權人受有損害時(民法第195條第3項),得請求非 財產上損害賠償之權利人,其相關立法規範與體系之混亂, 誠非妥適。申言之,本件縱依原告所為主張以觀,亦應認其 係因陳文德之生命權遭被告及蘇柏維不法侵害剝奪,而其與 陳文德間因陳文德之父親早逝,母親遭法院停止親權,故陳 文德係由其一手拉拔長大,與陳文德間具養育成人之深厚情 感,不亞於親生父母,而與陳文德間乃屬具特殊身分關係之 身分權人,應係其所享有之「身分法益」受到侵害,縱得請 求非財產上之損害賠償(精神慰撫金),亦應屬適用或類推 適用民法第194條規定之範疇,而與民法第195條第1項前段 規定無關。然原告於被告就此部分爭點有所抗辯後,經本院 一再詢問為何得請求精神慰撫金時(見本院卷第165頁、第2 56頁),仍堅持係因其個人之其他人格法益受侵害(為直接 被害人),依民法第184條第1項前段規定,得依民法第195 條第1項前段,請求精神慰撫金(見本院卷第165頁、第169 頁、第203頁、第256頁),依上說明,所為請求自屬於法無 據,難以准許。  ⒊承上所析,堪認原告並無自身之其他人格法益遭受不法侵害 ,自不得依民法第184條第1項前段、第185條第1項前段、第 195條第1項前段規定,請求非財產上損害賠償。是原告此部 分之主張,為無理由,不應准許。  ㈣末按數人共同不法侵害他人之權利者,連帶負損害賠償責任 ,民法第185條第1項定有明文。且按連帶債務之債權人,得 對於債務人中之一人或數人或其全體,同時或先後請求全部 或一部之給付;連帶債務人中之一人為清償而債務消滅者, 他債務人亦同免其責任;連帶債務人相互間,除法律另有規 定或契約另有訂定外,應平均分擔義務,民法第273條第1項 、第274條、第280條前段亦分別定有明文。再按債權人向連 帶債務人中之一人免除債務,而無消滅全部債務之意思表示 者,除該債務人應分擔之部分外,他債務人仍不免其責任, 復為民法第276條第1項所明定。基此,如債權人與連帶債務 人中之一人成立和解,而無消滅其他債務人債務之意思者, 他債務人能否主張免責,即應視該連帶債務人應允賠償金額 而定。若該連帶債務人應允賠償金額超過其依法應分擔額者 ,擴大給付部分,僅有相對效力,對其他債務人不生效力, 亦不生免除債務效果,他債務人之賠償金額不受影響;若應 允賠償金額低於其依法應分擔額者,就其差額部分,即因債 權人對其應分擔部分之免除,而有民法第276條第1項規定之 適用,並對他債務人發生絕對效力(最高法院99年度台抗字 第113號裁定、98年度台抗字第200號裁定意旨參照)。查原 告就本件侵權行為所生之損害賠償,僅得向被告及蘇柏維請 求連帶賠償所支付之陳文德殯葬費用乙節,業經本院認定如 前。被告李榮添、王承柏雖抗辯已與陳文德之母王梅蘭達成 和解(見本院卷第195頁至第198頁),故無庸再負擔賠償責 任云云。然依上開協議書觀之,與李榮添、王承柏達成和解 者,乃陳文德之母王梅蘭,並非陳文德之祖母即本件原告, 自不得以之對抗原告。另原告雖主張蘇柏維與原告間之和解 ,乃為求豁免刑事責任之寬典,與民事和解要屬不同,應無 於連帶債務人彼此間互相抵扣問題。惟觀諸本院卷第99頁至 第100頁所呈文件,其標題業載明「和解協議書」(下稱系 爭協議書),另其內容中並已有提及「原告應撤回對蘇柏維 之附帶民事訴訟」、「除協議書約定外,立協議書人均應拋 棄、免除、撤回本案件對蘇柏維相關聯之其餘一切刑事及民 事請求、權利、訴訟、主張,……。原告就本案件其餘被告之 相關權益仍保留,非本協議書處理範圍。」等語,顯見系爭 協議書乃係原告與蘇柏維間就因陳文德遭不法侵害死亡後, 原告得請求之損害賠償權利,與之為互相讓步之結果,核屬 民事上之和解契約無誤。依上開說明,因該連帶債務人蘇柏 維應允賠償金額已超過其依法應分擔額者6萬7,640元(計算 式:338,200元÷5=67,640元),擴大給付部分113萬2,360元 (計算式:1,200,000元-67,640元=1,132,360元),僅有相 對效力,對其他債務人不生效力,亦不生免除債務效果,他 債務人之賠償金額不受影響。換言之,本件原告得請求被告 連帶賠償之金額於扣除蘇柏維應分擔部分後,其餘部分27萬 0,560元被告間仍應負連帶責任(計算式:338,200元-67,64 0元=270,560元),逾此範圍之請求,則屬無據,不應准許 。  ㈤按「給付無確定期限者,債務人於債權人得請求給付時,經 其催告而未為給付,自受催告時起,負遲延責任。其經債權 人起訴而送達訴狀,或依督促程序送達支付命令,或為其他 相類之行為者,與催告有同一之效力。」、又「遲延之債務 ,以支付金錢為標的者,債權人得請求依法定利率計算之遲 延利息。」、「應付利息之債務,其利率未經約定,亦無法 律可據者,週年利率為百分之五。」,民法第229條第2項、 第233條第1項本文、第203條分別著有明文。經查,原告對 於被告之侵權行為損害賠償請求權,係屬於未定給付期限之 金錢債權,而本件刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本均於112年5 月24日囑託監所送達被告,並均由本人簽收,此有本院送達 證書附卷足憑(見本院審附民卷第11頁至第17頁),揆諸前 述規定,原告請求被告給付自刑事附帶民事起訴狀繕本合法 最後送達被告翌日即112年5月25日起至清償日止,按年息5% 計算之法定遲延利息,亦屬有據,應予准許。 四、綜上所述,原告依據民法第184條第1項前段、第185條第1項 前段、第192條第1項規定,訴請被告連帶給付原告殯喪費用 27萬0,560元,及自附帶民事起訴狀繕本送達翌日即被告自1 12年5月25日至清償日止,按年息5%計算之利息,為有理由 ,應予准許;逾此範圍之請求,則無理由,應予駁回。另原 告依據民法第184條第1項前段、第185條第1項前段、第195 條第1項前段規定,訴請被告應連帶給付原告精神慰撫金500 萬元部分,為無理由,應予駁回。 五、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法及未經援用之證 據,經本院斟酌後,認均不足以影響本判決之結果,爰不逐 一詳予論駁,併此敘明。 六、本件係刑事附帶民事訴訟,而由本院刑事庭移送民事庭者, 依刑事訴訟法第504條第2項規定,免納裁判費;另於本件審 理過程中兩造復未再有其他訴訟費用之支出,爰無庸諭知訴 訟費用之負擔,併予敘明。 七、本件原告勝訴部分,係所命給付之金額或價額未逾50萬元之 判決,依民事訴訟法第389條第1項第5款規定,應依職權宣 告假執行。另併依職權酌定相當擔保金額,宣告被告如為原 告預供擔保,得免為假執行。 八、結論:本件原告之訴為一部有理由,一部無理由,依民事訴 訟法第385條第1項前段、第389條第1項第5款、第392條第2 項,判決如主文。 中  華  民  國  113  年  12  月  30  日        民事第二庭  法 官 黃若美 以上正本係照原本作成 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  113  年  12  月  30  日               書記官 廖美紅

2024-12-30

PCDV-113-訴-1279-20241230-1

聲再
臺灣高等法院高雄分院

殺人未遂

臺灣高等法院高雄分院刑事裁定 113年度聲再字第26號 再審聲請人 即受判決人 王家麟 上列聲請人因殺人未遂案件,對於本院111年度上訴字第1171號 ,中華民國112年3月14日第二審確定判決(臺灣高雄地方法院11 0年度訴字第863號,起訴案號:臺灣高雄地方檢察署110年度偵 字第18161號),聲請再審,本院裁定如下:   主 文 再審之聲請駁回。   理 由 一、聲請意旨略以:再審聲請人即受判決人王家麟(下稱聲請人 )依據刑事訴訟法第420條第1項第6款規定聲請再審,主張 有下列新事實、新證據:  ㈠聲請人並沒有持刀從上而下猛力揮刺告訴人,僅構成恐嚇危 安罪,並不構成殺人未遂罪,都是告訴人及其男友誣陷聲請 人,有下列新事實,原確定判決未予審酌:⒈聲請人另案於 臺灣高雄地方法院112年度訴字第227號案件審理中,勘驗由 華○物流股份有限公司(下稱華○公司)所提供之錄影畫面中 ,有出現一名身穿天藍短袖衣服的司機,此人正是案發時騎 在聲請人背上壓制之人,證人王○允卻於偵查中證述:是其 一人壓制聲請人,而聲請人手中刀械遭聲請人腹部壓在地上 等詞,顯與事實不符,蓋因錄影畫面明明出現二人一左一右 挾持聲請人雙臂,並將聲請人推倒於地臉部朝天,而非如王 ○允證稱之情。⒉LINE截圖是在110年8月24日晚上9時離開地 檢署所發,絕非告訴人所言於110年8月15日至8月23日間所 傳送。  ㈡聲請人於員警到場時,褲袋中尚有一把全新鋒利的折疊刀, 若聲請人真有殺人之犯意。聲請人遭王○允、鄭○宇、身穿天 藍色POLO衫之3人毆打後,聲請人尚可拿出褲袋裡的折疊刀 刺殺其3人,或在華○公司貨櫃辦事處裡刺殺從背後偷襲聲請 人的賴○泰,但是聲請人都沒有拿出折疊刀,可佐聲請人並 無殺人之犯意。  ㈢聲請調查證據:證據⒈聲請傳喚證人:林○隆、黃○真。證據⒉ 向臺灣高雄地方法院調閱刑事112年度訴字第227號案件(循 股)卷宗,並勘驗該案聲請人警詢之錄影檔。證據⒊聲請人 於110年8月23日提告王○允及鄭○宇協助身穿天藍色短袖POLO 衫之男子共同傷害之警詢錄影檔。證據⒋聲請人於110年10月 12日提告賴○泰傷害之警詢錄影檔。證據⒌函請華○物流股份 有限公司提供監視器畫面中身穿天藍短袖POLO衫的司機年籍 資料,並傳喚此人到庭作證。證據⒍勘驗聲請人之手機(由 聲請人之姊王○蓉保管中),以證上開Line訊息之傳送時間應 為110年8月24日至25日間。證據⒎傳喚證人李○(任職於高雄 港000號○○○○公司)。證據⒏勘驗本件到場處理員警之密錄器 錄影檔案,並請該名雙手刺滿刺青之66號碼頭華○公司第四 組司機出庭作證。證據⒐調取高雄港66號碼頭華○公司辦事處 外柏油路段之全天採24小時監視錄影檔案。證據⒑勘驗本案 警詢及偵訊之錄音檔。證據⒒向亞太電信公司調閱聲請人110 年8月份之通聯紀錄及簡訊文字記錄。證據⒓傳訊華○公司董 事長之子郝○瑋。證據⒔傳訊華○公司辦事處主任陳○宏。證據 ⒕傳訊提供LINE訊息給蔣○慈之主管。證據⒖去函高雄港警63 中隊要求調取110年8月23日晚上承辦員警對蔣○慈、王○允、 鄭○宇製作筆錄製作筆錄前,承辦員警邵○志與上述三人在一 起共同討論事件案情時之港警63中隊大廳連續錄影畫面。證 據⒗去函高雄港警63中隊要求其出示完整一刀未剪之現場密 錄器錄影連續畫面。證據⒘勘驗:⑴110年8月24日上午聲請人 於高雄港警63中隊製作殺人未遂筆錄時之同步錄音錄影檔。 ⑵110年8月24日上午聲請人於高雄港警63中隊製作提告王○允 、鄭○宇、及身穿天藍色短袖POLO衫之男子,此三人共同傷 害聲請人之同步錄音錄影檔。⑶110年10月12日聲請人提告賴 ○泰傷害案筆錄時之同步錄音錄影檔。證據⒙函高雄港警總隊 ,要求提供110年度該總隊拘留室拘留人犯之全年紀錄。證 據⒚函高雄港警63中隊提供110年8月23日晚間羈押聲請人於 該隊部時的監視錄影畫面。證據⒛勘驗:⑴警方移送此殺人未 遂案第二張案發現場截圖與監視錄影連續畫面,何者顯示為 真!?⑵檢察官起訴書中案發現場第5張截圖與監視錄影連續畫 面,何者顯示為真!? 二、按法院認為無再審理由者,應以裁定駁回之;經此項裁定後 ,不得更以同一原因聲請再審。刑事訴訟法第434條第1項、 第3項定有明文。所謂同一原因,係指同一事實之原因而言 ;是否為同一事實之原因,應就重行聲請再審之事由暨其提 出之證據方法,與已經實體上裁定駁回之先前聲請是否完全 相同,予以判斷。若前後2次聲請再審原因事實及其所提出 之證據方法相一致者,即屬同一事實之原因,自不許其更以 同一原因聲請再審,且此為法定程式,如有違背者,法院應 依同法第433條規定,以裁定駁回其再審之聲請。次按刑事 訴訟法第420條第1項第6款明定:「有罪判決確定後,因發 現新事實或新證據,單獨或與先前之證據綜合判斷,足認受 有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名 之判決者」,為受判決人之利益,得聲請再審;同條第3項 並規定:「第1項第6款之新事實或新證據,指判決確定前已 存在或成立而未及調查斟酌,及判決確定後始存在或成立之 事實、證據」。是得據為受判決人之利益聲請再審之「新事 實」、「新證據」,固不以有罪判決確定前已存在或成立而 未及調查斟酌者為限,其在判決確定後始存在或成立之事實 、證據,亦屬之;然該事實、證據,仍須於單獨觀察,或與 先前之證據綜合判斷後,得以合理相信其足以動搖原確定之 有罪判決,使受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於 原判決所認罪名之判決者,始足當之。而聲請再審案件之事 證是否符合此項要件,其判斷當受客觀存在的經驗法則、論 理法則所支配,並非聲請人任憑主觀、片面自作主張,即為 已足。故倘聲請人所主張之新事實或新證據,若自形式上觀 察,根本與原判決所確認之犯罪事實無何關聯,或單獨或與 先前之證據綜合判斷,無法產生合理懷疑,不足以動搖原確 定判決所認定之事實者,或對判決確定前已存在且已審酌之 證據、事實,自為不同之評價,當然無庸贅行其他無益之調 查,即不能據為聲請再審之原因,自無准予再審之餘地。又 聲請再審得同時釋明其事由聲請調查證據,法院認有必要者 ,應為調查;法院為查明再審之聲請有無理由,得依職權調 查證據,刑事訴訟法第429條之3定有明文。觀諸其立法意旨 ,係指再審聲請人倘無法院協助,甚難取得相關證據以證明 所主張之再審事由時,固得不附具證據,而釋明再審事由所 憑之證據及其所在,同時請求法院調查。法院如認該項證據 與再審事由之存在有重要關聯,在客觀上有調查之必要,即 應予調查。且法院對於受判決人利益有重大關係之事項,為 查明再審之聲請有無理由,亦得依職權調查證據。然若從形 式上觀察,法院縱予調查,該項新證據亦無法使法院對原確 定判決認定之犯罪事實產生合理懷疑,不足以動搖原確定判 決,即無調查之必要。 三、經查:  ㈠聲請人經本院111年度上訴字第1171號判決(下稱原確定判決 )認其犯刑法第271條第2項、第1項殺人未遂罪而駁回上訴 ,並就認定聲請人犯罪及證據取捨之理由,詳述所憑之依據 及得心證之理由,嗣聲請人提起第三審上訴,經最高法院11 2年度台上字第2487號判決駁回上訴而確定,有上開判決書 、臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可憑。  ㈡聲請意旨㈠及聲請意旨㈢之證據⒌、證據⒍部分:聲請人本次係 以原確定判決有刑事訴訟法第420條第1項第6款規定所示事 由,向本院聲請再審。惟聲請人前以原確定判決有刑事訴訟 法第420條第1項第6款規定所示事由,向本院聲請再審,經 本院於112年12月21日以112年度聲再字第176號刑事裁定, 以聲請再審無理由,駁回聲請人再審之聲請確定(下稱第一 次再審),有上開裁定及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷 可參。經比對聲請人本次聲請再審與第一次再審所主張之事 實及證據,其中本次聲請如聲請意旨㈠主張之新事實及聲請 意旨㈢之證據⒌、證據⒍聲請調查之證據與第一次再審書狀所 主張之新事實及聲請調查之證據(本院113年度聲再字第26 號卷《下稱本院26號卷》第3至4、5頁),與第一次再審主張 之新事實及聲請調查之證據相同(本院112年度聲再字第176 號卷《下稱本院176號卷》第3至4頁)相同,且經本院112年度 聲再字第176號裁定於理由欄內審酌說明非屬新事實及無調 查必要之理由【見該裁定之理由欄三、㈡】,應認聲請人於 本件就上開部分之主張係以同一原因聲請再審,而不合法。  ㈢聲請意旨㈡部分:原確定判決認定之犯罪事實為「王家麟(即 聲請人)前與蔣○慈、王○允、鄭○宇俱任職華○物流股份有限 公司(下稱華○公司)而為同事關係,因認蔣○慈迭讓其失去 工作而對蔣○慈心存殺意,遂將以刀套包覆之藍波刀1把預藏 於隨身側背包,約於民國110年8月23日17時58分許(起訴書 及原審判決書均誤載為18時許,應予更正),酒後騎乘機車 抵達華○公司設於高雄市○鎮區○○○○00號碼頭辦公處(下稱華 ○辦公處)外,見蔣○慈適在該處飲水機盛水,明知胸部為人 體要害部位,左胸腔內並有心臟、肺臟等重要臟器及主要動 脈,此部位如以刀刃揮砍,有因大量失血休克或臟器受損而 肇致死亡結果之高度可能,竟仍基於殺人之犯意,自側背包 取出上開藍波刀並拔除刀套,以右手持該刀大跨步衝向蔣○ 慈,並高舉握有藍波刀之右手至頭,近距離由上往下朝蔣○ 慈之左胸方向猛力揮砍,幸蔣○慈見狀及時舉起左手防禦, 在場之王○允見狀亦旋將王家麟往後拉,進而聯手鄭○宇將王 家麟壓制在地,王家麟始未實際砍及蔣○慈左胸,蔣○慈因而 倖免於難,未生死亡之結果而不遂。」,此犯罪事實之被害 人為蔣○慈,基於生命法益之專屬性,行為人是否有殺害不 同被害人之犯意自應依具體個案分別判斷,聲請意旨㈡所述 內容僅能判斷聲請人於本案發生而遭壓制後,有無殺害王○ 允、鄭○宇、身穿天藍色POLO衫之人之犯意,不能影響對聲 請人於本案發生時有無殺害告訴人蔣○慈之犯意之判斷,聲 請人此部分之主張,不足以動搖原確定之有罪判決。  ㈣聲請意旨㈢聲請調查之證據⒖、證據⒗、證據⒚之110年8月23日6 3號碼頭中隊駐地大廳影像及留置聲請人之影像,及當日員 警現場處理案件之完整密錄器影像部分:經本院向內政部警 政署高雄港務警察總隊函詢之結果,因內政部警政署高雄港 務警察總隊63號碼頭中隊駐地大廳監錄系統均已遭循環覆蓋 儲存,故無110年8月23日案發日當晚駐地錄像可提供本院參 辦;另110年8月23日該總隊63號碼頭中隊員警獲報前往現場 處理王家麟案之密錄器錄影,案內影像均係未經剪輯連續完 整內容無誤,有內政部警政署高雄港務警察總隊113年9月3 日高港警刑字第OOOOOOOOOO號函檢附之員警職務報告及密錄 器影像光碟在卷可稽(本院26卷第143至151頁、證物袋)。 上開資料均不能證明聲請人主張之待證事實:⑴承辦員警是 否有協助上述三人串供,以誣陷聲請再審人殺人未遂之重罪 ?⑵承辦員警是否有拿出聲請人被警方扣押之手機共上述三 人瀏覽手機中之通話紀錄及文字簡訊做出刪除之操作;⑶高 雄港警63中隊身為司法警察竟提出此經過員警私自剪裁之密 錄器切割畫面供檢察官、法官、審判官當呈堂證供;⑷承辦 員警涉嫌虐待人犯(本院26號卷第125至126、128至129頁) ,亦不足以動搖原確定判決之認定。聲請人據此聲請再審, 自無理由。  ㈤聲請意旨㈢聲請調查之證據⒈至⒋、證據⒎至⒕、證據⒘、證據⒙、 證據⒛部分,從形式上觀察,本院縱予調查,亦無法使法院 對原確定判決認定之犯罪事實產生合理懷疑,不足以動搖原 確定判決,而無調查之必要,理由說明如下:  ⒈聲請意旨㈢聲請調查之下列證據,聲請意旨並未釋明上開所指 與被訴犯行有何關係,且從形式觀之,上開待證事實顯與本 案犯罪事實之認定無直接關係,而無調查必要:   ⑴證據⒈傳喚證人林○隆、黃○真,其待證事實為:聲請人有向 上開2位證人抱怨過遭華○公司當時第4組司機「啊德」亮 開山刀恐嚇(110年4月5日)及「淵仔」亮斧頭恐嚇(110 年4月下旬);而林○隆更於110年6月中旬,差點遭到在華 ○公司任職之多名司機強押至66號碼頭該公司之辦事處談 判,林○隆遭強硬脅迫下,答應由聲請人出面擺3桌向對方 公開道歉。後於110年8月11日或12日間,華○公司第4組司 機開24號車之司機前來000號碼頭向聲請人索討該3桌酒菜 錢,聲請人有通聯記錄並錄音存檔於手機,且有手機簡訊 可供證明(見本院26號卷第4至5頁)。   ⑵證據⒎傳喚證人李○,其待證事實為華○公司第四組司機確實 有至000號碼頭找聲請人,斯時有人謠傳聲請人將於110年 9月初入監,致使聲請人丟失工作(本院卷26號卷第65頁 )。   ⑶證據⒏勘驗本件到場處理員警之密錄器錄影檔案,並請該名 雙手刺滿刺青之66號碼頭華○公司第四組司機出庭作證, 其待證事實為證明其是否有到000號碼頭?是否有收到聲 請人交付之1萬元?及這筆現金是如何花用?是否用在華○ 公司第四組司機身上?密錄器有錄到聲請人請求到場員警 帶回從背後偷襲聲請人頭部之賴○泰去警局做筆錄。為何 到場員警未依法帶賴○泰去警局做筆錄?(本院26號卷第6 5頁)。   ⑷證據⒒向亞太電信公司調閱聲請人110年8月份之通聯紀錄及 簡訊文字記錄,其待證事實為證實聲請人確實遭華○公司 第四組司機群體勒索擺三桌公開遺歉,後續協調改以現金 1萬元支付。及警方惡意刪除聲請人之通聯記錄及簡訊文 字紀錄檔(本院26號卷第66頁)。   ⑸證據⒓傳訊華○公司董事長之子郝○瑋,其待證事實為①華○公 司郝董事長是否應第4組司機群之要求,要求聲請人於110 年6月下旬上傳聲請人錄製道歉短片至公司LINE群組公開 向第4組司機群道歉。②告訴人蔣○慈之男友綽號是否叫寶 仔(本院26號卷第117至118頁)。   ⑹證據⒔傳訊華○公司辦事處主任陳○宏,其待證事實為①請訊 問陳○宏是否於110年6月中旬與林○隆增發生嚴重口角?② 請訊問陳○宏去118號碼頭欲強押林○隆回66號碼頭華○公司 辦事處談判的3名司機是否是其指派的。其3人之姓名?③ 請訊問陳○宏是誰開口要求林○隆需擺3桌酒席公開向其及 華○公司第4組司機群道歉的?當天華○公司辦事處與林○隆 談判的有幾人?其姓名?  ⒉聲請意旨㈢聲請調查之證據⒉向臺灣高雄地方法院調閱刑事112 年度訴字第227號案件(循股)卷宗,並勘驗該案聲請人警 詢之錄影檔、證據⒊聲請人於110年8月23日提告王○允及鄭○ 宇協助身穿天藍色短袖POLO衫之男子共同傷害之警詢錄影檔 、證據⒋聲請人於110年10月12日提告賴○泰傷害之警詢錄影 檔,其待證事實為聲請人皆有向承辦員警邵○志、周柏儒提 出要調取66號碼頭華○公司辦事處外柏油路之監視錄影畫面 ,惟聲請人卻於警詢筆錄未看到記載,嗣後也未調取該路段 監視錄影畫面,致使聲請人於審判時遭告訴人、證人多人串 供作偽證,誣陷聲請人殺人未遂等語(見本院26號卷第5頁 )。證據⒘勘驗:⑴110年8月24日上午聲請人於高雄港警63中 隊製作殺人未遂筆錄時之同步錄音錄影檔。⑵110年8月24日 上午聲請人於高雄港警63中隊製作提告王○允、鄭○宇、及身 穿天藍色短袖polo衫之男子,此三人共同傷害聲請人之同步 錄音錄影檔。⑶110年10月12日聲請人提告賴○泰傷害案筆錄 時之同步錄音錄影檔,其待證事實為上開3案聲請人皆有向 承辦員警提出請求需調取華○公司辦事處外柏油路段24小時 全時監視錄影之畫面,惟筆錄中皆未看到此段紀錄,致使告 訴人蔣○慈及其男友王○允敢公然在法庭說謊作偽證,連於11 2年度訴字第227號誣告案出庭的6人亦敢公然串供作偽證等 情。然聲請人有無向承辦員警要求調出66號碼頭華○公司辦 事處外柏油路24小時全時監視錄影畫面,與告訴人、證人是 否串供作偽證或誣告被告,並無必然關係;且刑事訴訟法第 420條第1項第2款、第3款所謂原判決所憑之證言已證明其為 虛偽者;受有罪判決之人,已證明其係被誣告者,上開情形 之證明,以經判決確定,或其刑事訴訟不能開始或續行非因 證據不足者為限,同法第420條第2項亦有明文。聲請人雖主 張其遭告訴人誣告、證人偽證云云,但其聲請調查之上開證 據並非原確定判決所憑之證言已證明其為虛偽者;受有罪判 決之人係被誣告之確定判決,或其刑事訴訟程序不能開始或 續行非因證據不足所致之相關證據,自無調查之必要。  ⒊聲請意旨㈢聲請調查之證據⒐調取高雄港66號碼頭華○公司辦事 處外柏油路段之全天採24小時監視錄影檔案(本院26號卷第 26頁):原確定判決認定聲請人抵達華○辦公處迄其遭壓制 在地經過,於理由已敘明審酌第一審當庭勘驗之現場監視器 錄影畫面之結果,及本院第二審進而勘驗現場監視器錄影之 最關鍵8秒畫面等情(本院卷26號第8至11頁)。此部分之聲 請未具體特定調取之範圍,亦未敘明待證事實及與本案之關 連性,或有何足以動搖原確定判決之情事,無調查之必要。  ⒋聲請意旨㈢之證據⒑勘驗本案警詢及偵訊之錄音檔,其待證事 實為因承辦員警邵○志等人,涉嫌包庇華○公司第4組司機群 之暴力行為及涉及公務員公文書登載不實及幫助告訴人隱匿 對聲請人有利之證據(本院26號卷第66頁);證據⒙聲請函 高雄港警總隊,要求提供110年度該總隊拘留室拘留人犯之 全年紀錄,其待證事項為高雄港警63中隊承辦員警未依法規 將人犯移至拘留室安置(本院26號卷第128至129頁)。但聲 請意旨並未釋明上開所指與被訴犯行有何關係,而刑事訴訟 法第420條第1項第5款所定「參與原判決或前審判決或判決 前所行調查之法官,或參與偵查或起訴之檢察官,或參與調 查犯罪之檢察事務官、司法警察官或司法警察,因該案件犯 職務上之罪已經證明者」,依同條第2項規定,該「證明」 ,以經判決確定,或其刑事訴訟不能開始或續行非因證據不 足者為限,始得聲請再審。上開請求調查之證據亦非屬參與 本案調查犯罪之司法警察(官)因本案犯職務上之罪已經證 明,或因該案件違法失職已受懲戒處分,足以影響原判決之 刑事有罪或懲戒處分確定判決,或足以替代該確定判決之相 關證據,自無調查之必要。  ⒌聲請意旨㈢之證據⒕傳訊提供LINE訊息給蔣○慈之主管,其待證 事實為⑴LINE訊息確定是聲請人於110年8月23日前傳給他的 嗎?⑵若其回答是,請其拿出事實證據,或去函LINE公司, 調取該主管及聲請人於110年8月23日前之所有操作的文字訊 息紀錄(本院26號卷第118頁)。經查,聲請人於第一審111 年9月29日審判時供稱:證人蔣○慈110年11月10日提供之LIN E對話紀錄截圖1紙(偵卷P89)訊息是伊傳的,傳給65、66 號碼頭的主管,也有傳給118號碼頭以前舊同事和主管,沒 有傳給蔣○慈,伊傳的時間是(110年)8月23日以前,伊8月 15日接收到120碼頭小組長反應伊做到8月底的時候,公司會 把薪水,通知伊代班做到月底,華○,伊是7月離職,這個訊 息是在110年8月15日至110年8月23日傳訊的等語(見臺灣高 雄地方法院110年度訴字第863號卷第258至259頁),已陳述 上開訊息是聲請人於110年8月15日至同年月23日間傳訊,則 原確定判決理由之「被告於110年8月15日至110年8月23日間 傳送予其他前同事之通訊軟體訊息,內容略以:『麻煩你轉 告一下……9月初我一定進65殺那個幕後不給我留一口飯吃的 那掛畜牲陪我一起死……誰先被我堵到,我讓誰先死……接下來 的事我自己一人處理!對方敢在私下弄我,我一定讓牠死! ……65居然有人因為我是榮哥介紹的就想弄死我?那麼我會約 他那一掛一起死!11~12個隨便堵到一個我就不虧了!以上 看完我會約那些狗雜碎一起死』(偵卷第89頁),而上開訊 息內容中之『65』係指告訴人確切提供勞務地點之65號碼頭( 原審卷第240、242頁),且被告復於原審審理中供認上開訊 息中之『幕後不給我留一口飯吃的那掛畜牲』,確含告訴人等 情(原審卷第259-260頁),可認被告乃甚不滿告訴人讓其 失去工作因而存殺害之心」等語(本院26號卷第13至14頁) ,其中認定聲請人傳訊上開訊息之時間自屬有據。聲請意旨 聲請傳訊告訴人蔣○慈的主管,但未具體特定人別,且未說 明有何足以動搖原確定判決認定之理由,認無調查之必要。  ⒍聲請意旨㈢聲請之證據⒛勘驗:⑴警方移送此殺人未遂案第二張 案發現場截圖與監視錄影連續畫面,何者顯示為真!?⑵檢察 官起訴書中案發現場第5張截圖與監視錄影連續畫面,何者 顯示為真!?未說明待證事實,或有何足以動搖原確定判決認 定之理由,認無調查之必要。   ㈥綜上所述,聲請再審意旨所指上開事證,無論係單獨或結合 先前已經存在卷內之各項證據資料,予以綜合判斷,均未能 因此產生合理之懷疑,而有足以推翻原確定判決所認事實之 蓋然性,難認符合刑事訴訟法第420條第1項第6款規定之確 定性、顯著性或明確性要件。從而,本件再審之聲請部分不 合法,部分無理由,應予駁回。 據上論結,依刑事訴訟法第433條前段、第434條第1項、第3項, 裁定如主文。 中  華  民  國  113  年  12  月  30  日          刑事第五庭  審判長法 官 簡志瑩                    法 官 王俊彥                    法 官 曾鈴媖 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀。 中  華  民  國  113  年  12  月  30  日                    書記官 洪以珊

2024-12-30

KSHM-113-聲再-26-20241230-1

臺灣高等法院

聲請定其應執行刑

臺灣高等法院刑事裁定 113年度聲字第3065號 聲 請 人 臺灣高等檢察署檢察官 受 刑 人 何檉宏 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(聲請案號:臺灣高等檢察署113年度執聲字第2157號),本 院裁定如下:   主 文 聲請駁回。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人何檉宏(下稱受刑人)因妨害秩序等 數罪,先後經判決確定如附表,應依刑法第50條第1項第1款 、同條第2項、第53條、第51條第5款規定,定其應執行之刑 ,爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。 二、按數罪併罰案件之實體裁判確定後,即生實質之確定力,除 因增加經另案判決確定合於數罪併罰之其他犯罪,或原定應 執行刑之數罪中有部分犯罪,因非常上訴、再審程序而經撤 銷改判,或有赦免、減刑等情形,致原裁判定刑之基礎已經 變動,或其他客觀上有責罰顯不相當之特殊情形,為維護極 重要之公共利益,而有另定應執行刑之必要者外,法院應受 原確定裁定實質確定力之拘束。已經定應執行刑確定之各罪 ,除上開例外情形外,法院再就該各罪之全部或部分重複定 其應執行刑,前、後二裁定對於同一宣告刑重複定刑,行為 人顯有因同一行為遭受雙重處罰之危險,自均屬違反一事不 再理原則,不以定刑之各罪範圍全部相同者為限(最高法院 110年度台抗大字第489號裁定意旨參照)。 三、經查:  ㈠本件受刑人曾經如附表編號1、3所示之法院分別判決如附表 編號1、3所示之罪刑確定;惟其中附表編號2之案件,固前 經臺灣新北地方法院以111年度原訴字第90號判決認受刑人 係犯共同傷害罪,處有期徒刑3月,如易科罰金以新臺幣( 下同)1千元折算1日,然因檢察官不服而提起上訴,為本院 於民國113年7月24日以113年度上訴字第3033號判決撤銷, 另認受刑人係犯意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集 三人以上下手實施強暴罪,而處有期徒刑6月,如易科罰金 ,以1千元折算1日確定(即附表編號3之案件),且經本院 認定前開傷害罪與意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚 集三人以上下手實施強暴罪二罪係想像競合犯之裁判上一罪 關係(見附表編號3判決第7頁第15至19頁)等情,有本院被 告前案紀錄表、前開判決在卷可稽,並經本院調卷查閱屬實 ,則附表編號2、3為同一案件,且附表編號2案件已經撤銷 。  ㈡又於本院以附表編號3之判決撤銷附表編號2案件前,附表編 號1、2之案件,即經臺灣新北地方法院於113年7月15日以11 3年度聲字第2003號裁定合併定應執行刑有期徒刑8月,而於 113年8月19日確定乙節,有前開裁定、本院被告前案紀錄表 在卷可查,則前開裁定既已確定,在未經法定程序變更前, 是否有生實質確定力,雖有疑義,然仍具有外觀形式上之效 力。依附表編號2、3為同一案件以參,揆諸上開說明,本件 既非因上開已確定之裁定而增加經另案判決確定合於數罪併 罰之其他犯罪,或該已確定之定應執行刑之數罪中有部分犯 罪,因非常上訴、再審程序而經撤銷改判,或有赦免、減刑 等,致原確定裁判定刑之基礎已經變動之情形,聲請人亦未 說明有何客觀上有責罰顯不相當之特殊情形,為維護極重要 之公共利益,而有另定應執行刑之必要,在前開應執行刑之 裁判於形式上仍屬存在之情形下,再加上附表編號3實質上 與附表編號2相同之案件,重複聲請定執行刑,依上開說明 ,是否有違一事不再理之原則,尚有疑義,於檢察官尚未實 質權衡說明前,此部分之聲請於法不合。  ㈢故本件就附表編號1至3所示之案件,究竟檢察官欲維持附表 編號1、2所示案件之組合,或採取其他之組合,或可說明本 件係合於定刑一事不再理原則之例外條件等,宜由執行檢察 官予以整體權衡後,再向法院重行聲請,由後案受理法院再 就該新定刑組合使受刑人陳述意見後,而為裁判。 四、綜上所述,本件聲請於法不合,應予駁回。又執行檢察官得 重新審酌可能之定刑組合後,另為必要、適法之定刑聲請, 併此指明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第220條,裁定如主文。 中  華  民  國  113  年  12  月  30  日          刑事第十一庭 審判長法 官 張江澤                    法 官 章曉文                    法 官 郭惠玲 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後十日內向本院提出抗告狀。                    書記官 湯郁琪 中  華  民  國  113  年  12  月  30  日 附表: 編   號 1 2 3 罪   名 攜帶兇器在公眾得出入之場所聚集三人以上下手實施強暴罪 傷害罪 意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪 宣 告 刑 有期徒刑6月,如易科罰金,以新臺幣1千元折算1日 有期徒刑3月,如易科罰金,以新臺幣1千元折算1日 有期徒刑6月,如易科罰金,以新臺幣1千元折算1日 犯罪日期 110年12月28日 111年06月01日 111年06月01日 最 後 事 實 審 法 院 臺灣新北地方法院 臺灣新北地方法院 本院 案 號 111年度審簡字第661號 111年度原訴字第90號 113年度上訴字第3033號 判決日期 111年11月30日 113年02月01日 113年7月24日 確 定 判 決 法 院 臺灣新北地方法院 臺灣新北地方法院 本院 案 號 111年度審簡字第661號 111年度原訴字第90號 113年度上訴字第3033號 確定日期 112年01月11日 113年03月27日 113年09月05日 備    註 編號1至2部分業經臺灣新北地方法院以113年度聲字第2003號裁定合併定應執行有期徒刑8月確定。

2024-12-30

TPHM-113-聲-3065-20241230-1

臺灣桃園地方法院

傷害等

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第548號 113年度簡字第643號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 吳仲軒 莊泓宇 韓宥宇 上列被告因傷害等案件,經檢察官提起公訴(111年度少連偵字 第191號、111年度偵字第6099號、第6100號、第6101號),而被 告於本院訊問時、審理時自白犯罪(原受理案號:112年度訴字 第716號),經本院合議庭認宜以簡易判決處刑,逕以簡易判決 處刑如下:   主 文 一、吳仲軒成年人共同故意對少年犯傷害罪,處有期徒刑參月; 又共同犯毀損他人物品罪,共貳罪,各處有期徒刑貳月,如 易科罰金,均以新臺幣壹仟元折算壹日;又共同犯傷害罪, 處有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 得易科罰金部分,應執行有期徒刑陸月,如易科罰金,以新 臺幣壹仟元折算壹日。 二、丙○○成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪,處有期徒刑參月 ,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日;又共同犯毀損他 人物品罪,處拘役肆拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折 算壹日。又共同犯傷害罪,處有期徒刑肆月,如易科罰金, 以新臺幣壹仟元折算壹日。所處有期徒刑部分,應執行有期 徒刑伍月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 三、丁○○成年人共同故意對少年犯傷害罪,處有期徒刑參月;又 共同犯毀損他人物品罪,共貳罪,各處拘役肆拾日,如易科 罰金,均以新臺幣壹仟元折算壹日;共同犯傷害罪,處有期 徒刑肆月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本件犯罪事實、證據,除證據部分引用被告3人於本院審理 時、訊問時之自白外,其餘均引用如附件檢察官起訴書之記 載。 二、論罪科刑: ㈠、查被告吳仲軒為民國00年0月生、被告丙○○為00年0月生、被 告丁○○為00年0月生,而告訴人戊○○為00年0月生,有被告3 人及告訴人之個人戶籍資料查詢結果附卷可證(見他卷第63 頁、第225頁、第227頁、第230頁),可認被告3人於為起訴 書犯罪事實一㈠犯行時,均為成年人,而告訴人為12歲以上 未滿18歲之少年,被告3人故意對告訴人戊○○實施犯罪,自 均有兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定適 用。是核被告吳仲軒就起訴書所載犯罪事實一㈠部分所為, 係犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法 第277條第1項之成年人故意對少年犯傷害罪;就犯罪事實一 ㈡、㈢部分所為,均係犯刑法第354條之毀損他人物品罪;就 犯罪事實一㈣部分所為,係犯刑法第277條第1項之傷害罪及 第354條之毀損他人物品罪。被告丙○○就起訴書所載犯罪事 實一㈠部分所為,係犯兒童及少年福利與權益保障法第112條 第1項前段、刑法第305條之成年人故意對少年犯恐嚇危害安 全罪;就犯罪事實一㈡部分所為,係犯刑法第354條之毀損他 人物品罪;就犯罪事實一㈣部分所為,係犯刑法第277條第1 項之傷害罪及第354條之毀損他人物品罪。被告丁○○就起訴 書犯罪事實一㈠部分所為,係犯兒童及少年福利與權益保障 法第112條第1項前段、刑法第277條第1項之成年人故意對少 年犯傷害罪;就犯罪事實一㈡、㈢部分所為,均係犯刑法第35 4條之毀損他人物品罪;就犯罪事實一㈣部分所為,係犯刑法 第277條第1項之傷害罪及第354條之毀損他人物品罪。 ㈡、共犯關係:   被告吳仲軒、丁○○就起訴書犯罪事實一㈠部分所為,係出於 共同傷害之犯意聯絡,具有行為分擔,為共同正犯。被告吳 仲軒、丙○○、丁○○就犯罪事實一㈡部分所為、被告吳仲軒、 丁○○就犯罪事實一㈢部分所為,係出於共同毀損他人物品之 犯意聯絡,具有行為分擔,為共同正犯。被告吳仲軒、丙○○ 、丁○○就犯罪事實一㈣部分所為,係出於共同傷害、毀損他 人物品之犯意聯絡,具有行為分擔,亦論以共同正犯。 ㈢、罪數: 1、被告吳仲軒、丁○○就犯罪事實一㈠所載數次徒手傷害告訴人戊 ○○之行為、被告吳仲軒、丙○○、丁○○就犯罪事實一㈡所載數 次發射龍炮、持瓦斯槍射擊鋼珠之行為、被告吳仲軒、丁○○ 就犯罪事實一㈢所載數次持裝有油漆之玻璃瓶丟擲、持瓦斯 槍射擊鋼珠之行為、被告吳仲軒、丙○○、丁○○就犯罪事實一 ㈣所載數次持棍棒、斧頭等物毆打告訴人林益寬及毀損林益 寬所有車輛之行為,均為分別基於單一犯罪之故意,於密接 之時空接續為之,侵害法益相同,各次行為之獨立性極為薄 弱,依一般社會健全觀念,在時間差距上,顯難強行分開, 應分別均視為數個舉動之接續施行,合為包括之一行為予以 評價,均為接續犯,論以一罪。 2、被告吳仲軒、丙○○、丁○○就犯罪事實一㈣所為,均係以一行為 同時觸犯傷害罪及毀損他人物品罪,為想像競合犯,應依刑 法第55條規定,從一重論以傷害罪處斷。 3、被告吳仲軒就犯罪事實一㈠至㈣所為、被告丙○○就犯罪事實一㈠ 、㈡、㈣所為、被告丁○○就犯罪事實一㈠至㈣所為,犯意均各別 、行為互殊,應均分論併罰。 ㈣、刑之加重事由:   被告吳仲軒、丙○○、丁○○就犯罪事實一㈠所為,均為成年人 對未滿18歲之告訴人戊○○犯之,均應依兒童及少年福利及權 益保障法第112條第1項前段之規定,加重其刑。 ㈤、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告吳仲軒、丙○○、丁○○僅 因與告訴人戊○○、己○○有金錢糾紛,即為本案傷害、恐嚇、 毀損等犯行,所為實無可取;又考量被告3人犯後雖均坦承 所犯,被告吳仲軒、丁○○並均與告訴人甲○○達成和解,惟僅 有被告丁○○賠償告訴人甲○○,被告吳仲軒並未依約賠償,有 本院調解筆錄、公務電話紀錄在卷可佐(見審訴卷第123頁 、本院卷一第209至210頁);兼衡被告吳仲軒於警詢時自承 之智識程度、職業經濟、家庭生活情況等(見偵6099號卷一 第11頁);被告丙○○於本院準備程序時自承大學肄業之智識 程度、案發時從事二手車行工作、月收入約新臺幣(下同) 5至6萬元、未婚、沒有未成年子女需要扶養、與母親同住之 家庭生活狀況;被告丁○○於本院準備程序時自承高中肄業之 智識程度、案發時從事工地之職業、月收入大約3至4萬元、 已婚、有1名未成年子女需要扶養、與妻子及女兒同住之家 庭生活狀況等(見本院卷一第275頁)一切情狀,分別量處 如主文第一項、第二項、第三項所示之刑,並均諭知如易科 罰金之折算標準。另就被告吳仲軒如犯罪事實一㈡、㈢、㈣所 為,被告丙○○如犯罪事實一㈠、㈡、㈣所為,考量其犯罪時間 接近,犯罪之動機相類,責任非難重複程度較高等為整體綜 合評價,分別定其應執行之刑暨如易科罰金之折算標準。 三、沒收部分: ㈠、扣案如附表所示之物,均無證據顯示為被告3人持以本案為本 案犯行,亦無證據顯示為具有殺傷力之違禁物品,爰不予宣 告沒收。 ㈡、未扣案之空氣槍1把、瓦斯槍1把,分別為被告丙○○持以恐嚇 告訴人戊○○、被告吳仲軒、丁○○持以毀損告訴人甲○○所有玻 璃,惟並無證據證明該等物品具有殺傷力,亦無證據證明為 被告3人所有,爰不予宣告沒收、追徵。 ㈢、被告3人雖有持龍炮、瓦斯槍、鋼珠等物為本案犯罪事實一㈢ 犯行,惟被告吳仲軒於警詢時自承:伊有跟丙○○商討購買龍 炮等物,因為追車之過程中都丟了等語(見偵6099卷一第25 頁),顯見該等物品均已因扔擲不復存在,卷內亦無無證據 證明前揭物品屬違禁物,且前揭物品均未據扣案,難以特定 而尋獲,倘宣告沒收將造成日後執行困難,是關於上開物品 應否沒收一事,應認不具刑法上之重要性,依刑法第38條之 2第2項規定,不予宣告沒收或追徵。 ㈣、至未扣案之裝有紅色油漆玻璃瓶、球棒、斧頭等物,雖經被 告3人分別持以毀損告訴人甲○○之鐵捲門、傷害告訴人林益 寬並毀損林益寬所有車輛,然均未扣案,亦無證據證明現仍 存在,且為一般人均可輕易取得之工具,非違禁物,為避免 日後執行沒收或追徵價額而過度耗費有限之司法資源,認宣 告沒收上開物品欠缺刑法上之重要性,依刑法第38條之2第2 項規定,不予宣告沒收或追徵。 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項,逕以簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決,應自判決送達之日起20日內向本院提出上訴 狀,上訴於第二審管轄之本院合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官劉恆嘉、乙○○提起公訴,檢察官詹東祐、謝詠儒、 袁維琪、李佩宣到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  30  日          刑事第十三庭 法 官 侯景勻 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。                 書記官 吳佳玲 中  華  民  國  113  年  12  月  31  日 附錄本案論罪科刑法條: 兒童及少年福利與權益保障法第112條 成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或 故意對其犯罪者,加重其刑至二分之一。但各該罪就被害人係兒 童及少年已定有特別處罰規定者,從其規定。 對於兒童及少年犯罪者,主管機關得獨立告訴。 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以 下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或7年以上有期徒刑 ;致重傷者,處3年以上10年以下有期徒刑。 中華民國刑法第354條 毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用,足以生損害於 公眾或他人者,處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金 。 中華民國刑法第305條 以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人,致生危害 於安全者,處2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 附表:扣案物 編號 物品名稱 數量 所有人 備註 1 西瓜刀 3把 吳仲軒 ‧桃園市政府警察局中壢分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表(受執行人:吳仲軒、丁○○)(見他卷第167至171頁) 2 藍波刀 1把 3 球棒 1支 4 信號彈 1支 5 鎮暴槍(內含6顆鎮暴彈) 1把 6 瓦斯槍(1把含彈匣、1把不含彈匣) 2把 7 疑似操作槍 1把 8 鋼珠彈 1盒 9 金屬手槍 1支 吳仲軒 ‧桃園市政府警察局中壢分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表(受執行人:吳仲軒)(見他卷第359至366頁) 10 金屬手槍 1支 11 彈匣 2個 12 金屬子彈 12個 13 霰彈 2顆 14 鎮暴槍Z000000000 1支 丙○○ 15 鎮暴槍Z000000000 1支 16 大氣瓶 1罐 17 塑膠子彈 20顆 18 斧頭 1支 19 西瓜刀 1支 20 鋁質球棒 1支 21 木質球棒 1支 22 小鋼瓶 1支 23 擦槍工具 1組 24 行動電話(含SIM卡1枚) 1支 25 行動電話(含SIM卡1枚) 1支 吳仲軒 ‧桃園市政府警察局中壢分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表(受執行人:吳仲軒)(見偵6099卷一第91至95頁) 附件:起訴書 臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書                  111年度少連偵字第191號                  111年度偵字第6099號                  111年度偵字第6100號 111年度偵字第6101號   被   告 吳仲軒 男 21歲(民國00年0月0日生)             住○○市○○區○○街000巷0號5樓             之15             居桃園市○○區○○路0段00號             國民身分證統一編號:Z000000000號   選任辯護人 劉世興律師         葉庭瑜律師(嗣經解除委任)   被   告 丙○○ 男 25歲(民國00年0月00日生)             住○○市○○區○○街00巷0號10樓             國民身分證統一編號:Z000000000號         丁○○ (原名韓泓達)             男 24歲(民國00年0月00日生)             住○○市○○區○○路000巷0弄0號4             樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告等因傷害等案件,業經偵查終結,認應提起公訴,茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、吳仲軒、丙○○、丁○○、王紹威、張耀銘、楊凱傑、吳東翰、 朱貫中、邱詠仁等人為朋友關係(㈠丙○○涉嫌毀損桃園市○○ 區○○路00巷0號房屋、車牌號碼000-0000號自用小客車部分 ,另為不起訴處分;㈡吳仲軒涉嫌傷害己○○部分,另為不起 訴處分;㈢吳仲軒、丙○○、丁○○等人涉嫌毀損桃園市○○區○○ 路000號房屋部分,另為不起訴處分;㈣吳仲軒、丙○○、丁○○ 等人涉嫌毀損車牌號碼0000-00號自用小貨車部分,另為不 起訴處分;㈤王紹威、張耀銘、楊凱傑、吳東翰、朱貫中、 邱詠仁所涉罪嫌,均另為不起訴處分),平時以丙○○經營之 茶行為活動據點(址設桃園市○○區○○路0段00號),緣吳仲 軒與戊○○(民國00年0月00日生,真實姓名年籍詳卷)有金 錢糾紛,且認為己○○(戊○○之姊)找林益寬前往上址成功路 3段67號砸店,因而心生不滿,吳仲軒、丙○○、丁○○遂分別 為下列犯行: (一)吳仲軒、丁○○共同基於傷害之犯意聯絡,先由吳仲軒於民 國110年7月9日19時30分許,指使同案少年李○恩(民國00 年00月00日生,真實年籍姓名詳卷,另由臺灣桃園地方法 院少年法庭審理)將戊○○約出至桃園市○○區○○路000巷0號 ,待戊○○到場後,吳仲軒、丁○○遂徒手毆打戊○○之頭部、 腹部、手部,復由王紹威駕駛上開車輛搭載吳仲軒、丁○○ 、同案少年李○恩、戊○○前往桃園市蘆竹區大古山某廢棄 軍營。嗣吳仲軒等人抵達該廢棄軍營後,丙○○亦駕駛車牌 號碼0000-00號自用小客車搭載吳東翰前往上開廢棄軍營 與吳仲軒等人會合。於上開廢棄軍營,吳仲軒承前犯意徒 手甩戊○○兩巴掌,丙○○則基於恐嚇危害安全之犯意,先持 空氣手槍射擊地板上之玻璃瓶,復對戊○○恫稱:「妳有看 到那個瓶子嗎,我要確定妳有看到這把槍的實力」等語, 並質問戊○○有關己○○之事,以此加害於戊○○生命、身體之 惡害通知,使戊○○心生畏懼,致生危害於其安全,戊○○並 因遭吳仲軒、丁○○等人毆打而受有右頭部撕裂傷1.5公分 、左右手腕勒痕、左上臂挫傷、右眉紅痕、臉部挫傷、輕 微腦震盪等傷害。後吳仲軒、丁○○於110年7月10日4時許 ,將同案少年李○恩、戊○○帶往168汽車旅館(址設桃園市 ○○區○○路00號)休息,嗣戊○○於110年7月12日2時許,以 旅館內電話聯繫己○○,己○○因認戊○○遭吳仲軒等人綁架, 遂通報警方請求協助,警方獲報前往現場,始悉上情。 (二)吳仲軒、丙○○、丁○○等人,共同基於毀棄損壞之犯意聯絡 ,先由吳仲軒藉口償還金錢與己○○當時配偶李嘉豪之弟弟 李振文金錢,雙方並相約於啟英高中(址設桃園市○○區○○ 路000號),王紹威遂駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車 搭載吳仲軒、丁○○、戊○○,李振文則駕駛車牌號碼0000-0 0號自用小客車搭載己○○前往現場,雙方於110年7月10日1 時20分許抵達啟英高中,待吳仲軒支付金錢後,又繼續尾 隨己○○之車輛,沿途行駛至桃園市○○區○○路000號前時, 吳仲軒、丁○○自車內向己○○之車輛丟擲球棒。嗣雙方於同 日2時許行經桃園市○○區○○○路000號前時,張耀銘駕駛車 牌號碼0000-00號自用小客車搭載丙○○、吳東翰前往現場 與吳仲軒等人會合,吳仲軒、丙○○、丁○○等人並向己○○之 車輛發射龍炮、持瓦斯槍射擊鋼珠,並試圖撞擊己○○之車 輛,導致車牌號碼0000-00號自用小客車之左前車窗晴雨 窗破損、左後車門板金凹陷、右後保險桿擦傷、左前車頭 板金刮傷、左後照鏡破裂,足生損害於己○○。 (三)吳仲軒、丁○○共同基於毀棄損壞之犯意聯絡,於110年8月 1日22時許前往甲○○位於桃園市○○區○○路00巷0號住處,持 裝有紅色油漆之玻璃瓶丟擲於甲○○上址住處之屋頂、1樓 鐵門、2樓窗戶,並丟1顆豬頭至屋頂(嗣滾落至1樓地面 ),復持瓦斯槍發射鋼珠射擊甲○○上址住處及停放於該處 、甲○○親友名下、車牌號碼000-0000號自用小客車,導致 車牌號碼000-0000號自用小客車之後擋風玻璃破裂、甲○○ 上址住處2樓玻璃破裂、1樓鐵捲門遭油漆潑濺而不堪使用 ,足生損害於甲○○。 (四)吳仲軒、丙○○、丁○○等人共同基於傷害、毀棄損壞之犯意 聯絡,由吳仲軒駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車搭載 丁○○,張耀銘駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車搭載丙○ ○,楊凱傑自行駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車,於11 0年8月4日1時55分許,行經桃園市中壢區龍岡路及龍門街 口時,見林益寬駕駛之車牌號碼000-0000號自用小客車亦 行經該處,吳仲軒於此前即認林益寬與己○○友好,而對林 益寬有所不滿,遂駕駛上開車輛自左側衝撞林益寬之車輛 ,致林益寬之車輛向右側偏行並撞擊路邊停放車輛而停止 ,吳仲軒、丙○○、丁○○等人見狀遂下車分持棍棒、斧頭等 物敲砸林益寬之車輛及毆打林益寬,致林益寬之車輛板金 、玻璃多處毀損,足生損害於林益寬,林益寬並因而受有 雙上肢多處擦傷、雙下肢多處擦傷等傷害。 二、案經戊○○、己○○、甲○○、林益寬訴由桃園市政府警察局中壢 分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實 (一)犯罪事實欄一、(一)部分: 編號 證據名稱 待證事實 1 被告吳仲軒於警詢及偵訊時之供述。 被告吳仲軒坦承於上開時間、地點毆打告訴人戊○○,然辯稱:當時戊○○是自願去的,戊○○說不想伊再跟己○○吵架,伊們就講好一起騙己○○說戊○○被伊們帶去大古山,之後約己○○出來談判...之後確實有約見面但發現他們又來很多人,才發生追逐...伊們追逐之後跟戊○○說事情還沒解決,伊跟己○○後續還可能會吵起來,並問戊○○是否要繼續居中協調,她說要繼續協調,伊就帶他去吃飯再開一間房間讓戊○○去休息等語。 2 被告丁○○於警詢及偵訊時之供述。 被告丁○○坦承於上開時間、地點毆打告訴人戊○○,然辯稱:戊○○是自願跟伊們去的。己○○以為戊○○被伊們擄走才去報警,當時伊在睡覺,警察來之後戊○○跟伊說他姊報警。伊打戊○○是因為真的很生氣,因為己○○男朋友撞伊的車,伊打完戊○○後就跟他說這是伊不對等語。 3 被告丙○○於警詢及偵訊時之供述。 被告丙○○坦承於上開時間、地點到場之事實,然辯稱:伊只有質問戊○○茶行遭砸之事,並無持空氣槍,亦無為恫嚇言詞等語。 4 同案被告王紹威於偵訊時之證述。 證明被告丙○○於上開時間、地點持空氣槍射擊玻璃瓶,並對告訴人戊○○恫以上開言語之事實。 5 同案少年李○恩於偵訊時之證述。 證明被告丙○○於上開時間、地點持空氣槍射擊玻璃瓶,並對告訴人戊○○恫以上開言語之事實。 6 告訴人戊○○於警詢及偵訊時之證述。 證明犯罪事實欄一、(一)所示之犯罪事實。 7 天成醫療社團法人天晟醫院診斷證明書、告訴人戊○○之傷勢照片(他字卷第23頁、第45頁)。 證明犯罪事實欄一、(一)所示之犯罪事實。 (二)犯罪事實欄一、(二)部分: 編號 證據名稱 待證事實 1 被告吳仲軒於警詢及偵訊時之供述。 被告吳仲軒坦承於上開時間、地點朝告訴人己○○之車輛丟擲物品。 2 被告丙○○於警詢及偵訊時之供述。 被告丙○○坦承於上開時間、地點朝告訴人己○○之車輛丟擲物品。 3 被告丁○○於警詢及偵訊時之供述。 被告丁○○坦承於上開時間、地點朝告訴人己○○之車輛丟擲物品。 4 同案被告王紹威於偵訊時之證述。 證明被告吳仲軒、丁○○於上開時間、地點朝告訴人己○○之車輛丟擲物品之事實。 5 同案被告張耀銘於偵訊時之證述。 證明被告丙○○於上開時間、地點朝告訴人己○○之車輛丟擲物品之事實。 6 同案被告吳東翰於偵訊時之證述。 證明被告丙○○於上開時間、地點朝告訴人己○○之車輛丟擲物品之事實。 7 告訴人己○○於警詢及偵訊時之證述。 證明犯罪事實欄一、(二)所示之犯罪事實。 8 車牌號碼0000-00號自用小客車毀損照片(他字卷第68頁至第71頁)。 證明犯罪事實欄一、(二)所示之犯罪事實。 (三)犯罪事實欄一、(三)部分: 編號 證據名稱 待證事實 1 被告吳仲軒於警詢及偵訊時之供述。 被告吳仲軒就上開犯行坦承不諱。 2 被告丁○○於警詢及偵訊時之供述。 被告丁○○就上開犯行坦承不諱。 3 同案被告王紹威於偵訊時之證述。 證明被告吳仲軒、丁○○有如犯罪事實欄一、(三)所示之犯行之事實。 4 告訴人甲○○於警詢及偵訊時之證述。 證明犯罪事實欄一、(三)所示之犯罪事實。 5 現場照片、監視器畫面、車牌號碼000-0000號自用小客車之車輛修護單(他字卷第131頁至第136頁、第151頁至第153頁、第191頁、第419頁)。 證明犯罪事實欄一、(三)所示之犯罪事實。 (四)犯罪事實欄一、(四)部分: 編號 證據名稱 待證事實 1 被告吳仲軒於警詢及偵訊時之供述。 ㈠被告吳仲軒就上開犯行坦承不諱。 ㈡證明被丙○○於上開時間、地點敲破告訴人林益寬駕駛之車輛車窗之事實。 2 被告丁○○於警詢及偵訊時之供述。 被告丁○○就上開犯行坦承不諱。 3 被告丙○○於警詢及偵訊時之供述。 被告丙○○坦承於上開時間、地點到場之事實,然辯稱:伊當天乘坐張耀銘的車子,有看到吳仲軒所駕車輛之人下車後毀損林益寬車輛,伊無指使或參與等語。 4 告訴人林益寬於警詢及偵訊時之證述。 證明犯罪事實欄一、(四)所示之犯罪事實。 5 天成醫療社團法人天晟醫院診斷證明書、告訴人林益寬之傷勢照片、現場照片、監視器畫面截圖、車牌號碼000-0000號自用小客車之估價單翻拍照片(他字卷第97頁至第116頁、111年度偵字第6099號卷一第225頁至第226頁)。 證明犯罪事實欄一、(四)所示之犯罪事實。 二、所犯法條: (一)犯罪事實欄一、(一)部分:    核被告吳仲軒、丁○○就此部分犯罪事實,均係犯兒童及少 年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法第277條第1 項之成年人故意對少年犯傷害罪嫌;被告丙○○就此部分犯 罪事實,則係犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1 項前段、刑法第305條之成年人故意對少年犯恐嚇危害安 全罪嫌。被告吳仲軒、丁○○就上揭犯罪事實有行為分擔及 犯意聯絡,請論以共同正犯。 (二)犯罪事實欄一、(二)部分:    核被告吳仲軒、丙○○、丁○○就此部分犯罪事實,均係犯刑 法第354條之毀棄損壞罪嫌。被告吳仲軒、丙○○、丁○○就 上揭犯罪事實有行為分擔及犯意聯絡,請論以共同正犯。 (三)犯罪事實欄一、(三)部分:    核被告吳仲軒、丁○○就此部分犯罪事實,均係犯刑法第35 4條之毀棄損壞罪嫌。被告吳仲軒、丁○○就上揭犯罪事實 有行為分擔及犯意聯絡,請論以共同正犯。 (四)犯罪事實欄一、(四)部分:    核被告吳仲軒、丙○○、丁○○就此部分犯罪事實,均係犯刑 法第277條第1項之傷害罪、同法第354條之毀棄損壞等罪 嫌。被告吳仲軒、丙○○、丁○○就上揭犯罪事實有行為分擔 及犯意聯絡,請論以共同正犯。被告吳仲軒、丙○○、丁○○ 所犯上開2罪,係一行為觸犯2罪名之想像競合犯,請依刑 法第55條之規定,從一重處斷,論以傷害罪。 三、不另為不起訴部分: (一)犯罪事實欄一、(一)部分:   1、告訴暨報告意旨認被告吳仲軒、丙○○、丁○○此部分犯行另 涉犯刑法第302條第1項之剝奪行動自由罪嫌。然查,觀諸 110年7月10日之監視器畫面(他字卷第66頁),可知告訴 人戊○○與告訴人己○○等人見面時,被告吳仲軒距離其等有 1個路口遠之距離,若告訴人戊○○果真遭剝奪人身自由, 則大可於該時向其親友求助,而毋庸繼續與被告吳仲軒等 人一起行動。再觀諸員警職務報告、密錄器畫面截圖(他 字卷第66頁;111年度偵字第6099號卷一第49頁),可知 於110年7月12日警方前往上址168汽車旅館時,被告吳仲 軒、丁○○均躺在床上睡覺,而同案少年李○恩、告訴人戊○ ○則坐在沙發上,是若告訴人戊○○果真遭剝奪行動自由, 大可趁被告吳仲軒、丁○○等人睡覺時,自行離開該汽車旅 館或求助於旅館人員,況且依員警職務報告之內容,可知 告訴人戊○○於警方到場時,亦未向警方供稱遭剝奪行動自 由。至被告丙○○雖於大古山廢棄軍營時在場,惟告訴人戊 ○○並非由被告丙○○帶往該處,且丙○○亦未在168汽車旅館 出現。從而,本件被告吳仲軒、丙○○、丁○○等人是否真有 剝奪告訴人戊○○之行動自由,仍存有相當疑點,然經多次 傳喚告訴人戊○○均拒不到庭說明案情,是尚難逕以刑罰相 繩於被告吳仲軒、丙○○、丁○○等人。惟上述部分若成立犯 罪,與前揭起訴部分,有想像競合犯之裁判上一罪關係, 為起訴效力所及,爰不另為不起訴處分,附此敘明。   2、告訴暨報告意旨認被告吳仲軒此部分犯行另涉犯刑法第30 5條之恐嚇危害安全罪嫌。然查,此部分除告訴人戊○○之 單一指述外,別無其他積極證據證明被告吳仲軒有上開犯 行,自難率以刑罰相繩於被告吳仲軒。惟上述部分若成立 犯罪,與前揭起訴部分,有想像競合犯之裁判上一罪關係 ,為起訴效力所及,爰不另為不起訴處分,附此敘明。 (二)犯罪事實欄一、(二)部分:    告訴暨報告意旨認被告吳仲軒、丙○○、丁○○此部分犯行另 涉犯刑法第305條之恐嚇危害安全罪嫌。然查,觀諸告訴 人己○○提出之車損照片(他字卷第68頁至第71頁),可知 該車所受損害尚屬輕微(僅有輕微凹陷),且被告被告吳 仲軒、丙○○、丁○○、王紹威、張耀銘等人於偵訊時均供稱 告訴人己○○及其友人亦有向被告等人駕駛之車輛丟擲物品 ,是本件尚難僅憑告訴人己○○之證述內容及上開車損照片 ,即率認告訴人己○○因被告吳仲軒、丙○○、丁○○等人向其 丟擲物品而心生畏懼。從而,自難認被告吳仲軒、丙○○、 丁○○等人涉有恐嚇犯行。惟上述部分若成立犯罪,與前揭 起訴部分,有想像競合犯之裁判上一罪關係,為起訴效力 所及,爰不另為不起訴處分,附此敘明。 (三)犯罪事實欄一、(三)部分:    告訴暨報告意旨認被告吳仲軒、丁○○此部分犯行另涉犯刑 法第305條之恐嚇危害安全罪嫌。然查,告訴人甲○○於偵 訊時供稱:「(問:是否能確認丟玻璃瓶【潑漆】之人是 誰、射鋼珠彈之人是誰?)我沒有看到但是我確認是吳仲 軒,因為該部車輛2128-ES這次也有出現在監視器畫面中 ,該台車輛有開到我家門外,因為該台車下車的有2人, 此次我沒有直接看到吳仲軒,但只有吳仲軒會對我們家做 這種事」等語(他字卷第301頁),是足認告訴人甲○○亦 未見聞被告吳仲軒、丙○○、丁○○等人為上開毀棄損壞犯行 之過程,而係於案發後調閱監視器畫面才確認被告吳仲軒 、丙○○、丁○○等人之身分,是被告吳仲軒、丙○○、丁○○等 人潑漆時尚未對告訴人為任何惡害之通知,尚與刑法恐嚇 危害安全罪,需具體以加害他人生命、身體、自由、名譽 、財產之意思,恐嚇他人致生危害於安全之構成要件有間 ,自難認被告吳仲軒、丙○○、丁○○等人涉有恐嚇犯行。惟 上述部分若成立犯罪,與前揭起訴部分,有想像競合犯之 裁判上一罪關係,為起訴效力所及,爰不另為不起訴處分 ,附此敘明。 (四)犯罪事實欄一、(四)部分: 四、至報告意旨固認被告吳仲軒、丙○○、丁○○等人就犯罪事實欄 一、(四)所為,係犯刑法第271條第2項之殺人未遂罪嫌, 惟按殺人罪之成立,須於實施殺害時,即有使其喪失生命之 故意,倘缺乏此種故意,僅在使其成傷,即難以殺人未遂論 處,是使人受傷與殺人未遂之區別,應以行為人於加害時有 無殺人之故意為斷,故於個案中有關傷害犯意之有無,應斟 酌事發經過之相關事證,包括被害人受傷部位、所用兇器、 行為當時之具體情況等一切情狀以為斷。查,自告訴人林益 寬提供之診斷證明書及傷勢照片觀之,其僅受有四肢擦挫傷 ,且受傷部位多係皮外傷,上與攻擊足致人體器官、腦部、 神經等頭部、軀體深層部位有別,如被告等人確有殺人之意 ,衡之常情,告訴人林益寬所受之傷勢應較現況為重,是被 告實施本件傷害犯行並非為致命性之攻擊至為顯然,本件實 難排除告訴人林益寬所受傷勢係被告等人砸車時所間接導致 (遭玻璃割傷),自難認被告吳仲軒、丙○○、丁○○等人主觀 上有何殺人之犯意,報告意旨容有誤會,併此敘明。 五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣桃園地方法院 中  華  民  國  111  年  12  月  16  日                檢 察 官 劉 恆 嘉                檢 察 官 乙 ○ ○ 本件證明與原本無異  中  華  民  國  112  年  2   月  3   日                書 記 官 吳 政 煜 所犯法條 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬 元以下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或 7 年以上有期徒 刑;致重傷者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑。 中華民國刑法第354條 毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用,足以生損害於 公眾或他人者,處 2 年以下有期徒刑、拘役或 1 萬 5 千元以 下罰金。 兒童及少年福利與權益保障法第112條 成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或 故意對其犯罪者,加重其刑至二分之一。但各該罪就被害人係兒 童及少年已定有特別處罰規定者,從其規定。 對於兒童及少年犯罪者,主管機關得獨立告訴

2024-12-30

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